Задано вопросов 7, из них VIP - 0
Москва, 15.07.2026, 20:33

Приехала в город по приглашению от организации, которая частично компенсировала аренду жилья, предприятие обанкротилось, я потеряла работу, никаких компенсационных выплат не получила, в следствии чего образовалась задолженность по аренде квартиры за месяц, плюс коммунальные платежи. Но при заключении договора арендодателем была указана одна фамилия, приехала с ключами девушка, представилась её дочерью. Платежи шли ей наличными, квитанции по коммуналке она старалась забрать сама, увидела одну и выяснилось, что квартира в долевом владении, причем, так сказать маме 1/4, остальное 3/4 с такой же фамилией, но то-ли муж, то ли сын. Никаких сканов паспортов, доверенностей представлено не было, Сейчас при выезде якобы дочь владелицы просит расписку за долг и коммуналку, но при этом когда я предложила ей написать вместе с юристом отклонила. Сказала приеду приму квартиру и напишем. Как правильно поступить в такой ситуации? Стоит ли при написании расписки попросить правоустанавливающие документы у неё на квартиру или написать выехать, а потом уже с юристом разобраться

Ответить

Добрый день!

Фактически у вас недействительный договор аренды, так как если квартира в долевой собственности, то и договор должен был быть подписан со всеми собственниками.

ГК РФ Статья 246. Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности

1. Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников.

Статья 168. Недействительность сделки, нарушающей требования закона или иного правового акта

1. За исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи или иным законом, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

Также вы имеете дело с лицом никаким образом не подтвердившим юридических полномочий представлять интересы собственников и судя потому что деньги брались наличными , то в ИФНС аренда квартиры не числится и лицо уклоняется от уплаты налога.

Поэтому не имеет смысла вообще вести какие -либо переговоры при отсутствии доверенности с данным человеком и тем более писать какие-либо расписки.

Сфотографируйте и сделайте видео состояние квартиры при выезде для себя в целях исключения в дальнейшем к вам претензий, что вы каким-либо образом повредили имущество и предложите девушке обращаться в суд, но для начала представить вам подписанный договор всеми собственниками квартиры и квитанции об уплате налогов за весь период вашего проживания в квартире.

Кроме того напомните ей о том, что согласно статье 210 Гражданского кодекса РФ, собственник несёт бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

Договора у вас со всеми собственниками нет, так что и любые требования к вам в дальнейшем будут необоснованны.

Удачи Вам!

15.07.2026, 20:55
Оценка автора вопроса:
Да, спасибо, очень аргументировано
Москва, 11.07.2026, 13:39

Меня выписали из психушки и назначили делать уколы через каждые 2 недели. То есть мне нужно туда к ним приезжать и они будут делать мне уколы. Скажите, если я не буду приезжать на уколы, меня могут из за этого опять положить на лечение в психушку?

Ответить

Добрый день!

Сам по себе отказ от лечения не является автоматическим основанием для недобровольной госпитализации.

Дело в том, что по закону (в частности, согласно Закону РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании») человек действительно вправе отказаться от предлагаемого лечения. При этом врач обязан разъяснить возможные последствия такого отказа, а сам факт отказа фиксируется в медицинской документации с подписями пациента (или его законного представителя) и врача.

Но вот ключевой момент: госпитализация в недобровольном порядке возможна не из-за самого факта отказа, а только если одновременно с этим есть серьёзные медицинские основания, которые описаны в статье 29 этого же закона. То есть врач должен установить, что:

-психическое расстройство является тяжёлым;

-обследование или лечение возможны только в стационарных условиях;

-и при этом расстройство обусловливает одно из следующих последствий:

непосредственную опасность для самого человека или окружающих;

-беспомощность (неспособность самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности);

-существенный вред здоровью из-за ухудшения состояния, если помощь не оказать.

Проще говоря: отказ — это не причина для госпитализации, а сигнал для врача внимательнее оценить состояние. Если на фоне отказа врач видит, что без стационарного наблюдения и лечения реально возникнет одна из перечисленных угроз, тогда он вправе инициировать процедуру недобровольной госпитализации.

Сам процесс недобровольной госпитализации выглядит следующим образом:

Инициация. Решение о необходимости недобровольной госпитализации может принять врач-психиатр психоневрологического диспансера (ПНД) или бригада скорой психиатрической помощи. Часто поводом становится обращение родственников или других лиц.

Освидетельствование перед госпитализацией. Перед помещением в стационар человека обязательно осматривает врач-психиатр, чтобы оценить, действительно ли его состояние требует немедленного стационарного лечения.

Доставка в стационар. Если врач принимает решение о недобровольной госпитализации, человека доставляют в психиатрический стационар. При необходимости сотрудники полиции оказывают содействие медработникам, обеспечивая безопасные условия для доступа к человеку и его осмотра.

Освидетельствование комиссией. В течение 48 часов с момента недобровольной госпитализации пациента обязательно осматривает комиссия врачей-психиатров. Комиссия выносит мотивированное заключение об обоснованности госпитализации. Если комиссия сочтёт госпитализацию необоснованной (и пациент не выражает желания остаться), его немедленно выпишут.

Обращение в суд. Если комиссия признала госпитализацию обоснованной, её заключение в течение 24 часов направляется в районный суд по месту нахождения стационара. Представитель медицинской организации подаёт административное исковое заявление.

Судебное заседание. Судья рассматривает заявление. Заседание должно пройти в течение 5 дней с момента принятия заявления судом. В процессе обязательно участвуют представитель пациента (если у человека нет своего адвоката, суд назначает ему защитника), представитель больницы и прокурор. Пациент вправе лично участвовать в заседании, если его психическое состояние это позволяет. Заседание обычно проводится в помещении больницы.

Решение суда. По итогам рассмотрения судья выносит постановление: либо сохраняет недобровольный характер госпитализации, либо отказывает в удовлетворении заявления (и тогда пациента выписывают).

Важные нюансы

Меры физического стеснения (фиксация, сдерживание) применяются только в исключительных случаях, когда, по мнению врача-психиатра, иными методами невозможно предотвратить опасные действия. Такие меры осуществляются при постоянном контроле медперсонала, а все детали их применения фиксируются в медицинской документации.

Информирование родственников. В течение 24 часов с момента недобровольной госпитализации медработники обязаны сообщить о случившемся родственникам или законному представителю пациента.

Продление госпитализации. Если основания для недобровольной госпитализации сохраняются, комиссия психиатров регулярно (в первые 6 месяцев — не реже раза в месяц, далее — не реже раза в 6 месяцев) проводит освидетельствования, чтобы решить вопрос о продлении срока пребывания в стационаре.

Возможно с вашей стороны будет более разумным выполнять предписания врачей, не вынуждая их прибегнуть к подобным мерам, так как сейчас вы находитесь в более свободных условиях, чем лечение в стационаре причем со сроком как минимум 6 месяцев.

Удачи Вам!

11.07.2026, 15:36
Задано вопросов 9, из них VIP - 0
Йыхви, 26.06.2026, 09:30

Здравствуйте, если моему ребёнку напишут направление на госпитализации,я же вправе отказатся?

Ответить

Добрый день!

Да, родитель (или иной законный представитель) действительно имеет право отказаться от госпитализации ребёнка. Это прямо закреплено в части 3 статьи 20 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Важные условия:

Информированность. Перед отказом медицинский работник обязан в доступной форме разъяснить родителю все возможные последствия такого решения.

Письменное оформление. Отказ фиксируется в медицинской документации: оформляется документ на бумажном носителе (подписи родителя и врача) либо в форме электронного документа с использованием электронной подписи.

Ситуации, когда отказ недопустим и отказ может привести к негативным последствиям:

- медицинское вмешательство, необходимое для спасения жизни ребёнка, не может быть отклонено его законным представителем. Если родитель отказывается от госпитализации, которая жизненно необходима, медицинская организация вправе обратиться в суд для защиты интересов ребёнка.

Такие дела рассматриваются в порядке, предусмотренном главой 31.1 Кодекса административного судопроизводства РФ. При наличии экстренной угрозы жизни дело может быть рассмотрено в день подачи заявления, а решение — обращено к немедленному исполнению.

Помимо права на отказ, закон возлагает на родителей обязанность заботиться о здоровье детей и не вправе своими действиями причинять вред их физическому и психическому здоровью (п. 1 ст. 63, п. 1 ст. 65 Семейного кодекса РФ).

Таким образом, хотя родитель и обладает правом на отказ, это право не является абсолютным и ограничено необходимостью защиты жизни и здоровья ребёнка. Если вы столкнулись с ситуацией, когда вам или вашему ребёнку предлагают госпитализацию, но вы сомневаетесь в её необходимости, рекомендую сначала обсудить всё с лечащим врачом, который сможет доступно разъяснить все риски. В спорных случаях лучше сразу проконсультироваться с адвокатом, специализирующимся на медицинских делах.

Удачи Вам!

26.06.2026, 11:32
Задано вопросов 5, из них VIP - 0
Москва, 25.06.2026, 10:18

Скажите пожалуйста, недавно я задавал вопрос законно ли налоговая инспекция без решения суда взыскала долги которым больше 3-х лет. Одни юристы говорили что незаконно, другие что законно. Те кто считают, что законно ссылаются на п. 8 ст. 45 НК РФ. Они пишут, что налоговая автоматически направляет ваши платежи на погашение самых старых долгов, а срок исковой давности (3 года) к налоговой задолженности не применяется, потому что обязанность уплатить налог никуда не исчезает, даже если вы потеряли чеки. Вопрос: срок исковой давности 3 года, после этого я не обязан был хранить документы подтверждающие оплату. Закон по которому срок исковой давности (3 года) к налоговой задолженности не применяется придумали я так понял недавно. Получается, всё что я оплатил больше 3-х лет назад налоговая может выдумать что не заплатил за все годы, десятилетия и украсть со счетов все деньги?

Ответить

Добрый день!

Такое взыскание будет законным только если вы не оспариваете задолженность.

С 1 ноября 2025 года ИФНС (сейчас — ФНС) действительно получила право взыскивать некоторые долги без обращения в суд. Но важно сразу оговориться: это работает только при одном ключевом условии — если у самого налогоплательщика нет возражений по сумме долга. Если вы не согласны с начислением (например, считаете, что налог рассчитан неверно), судебный порядок сохраняется.

Внесудебный порядок взыскания закрепили Федеральные законы от 31 июля 2025 года № 287-ФЗ и № 288-ФЗ, которые внесли изменения в статью 48 Налогового кодекса РФ. Он касается физических лиц, которые не являются индивидуальными предпринимателями (а также тех, кто утратил этот статус на момент решения о взыскании, а также нотариусов, адвокатов и других лиц, занимающихся частной практикой).

Как это работает на практике

Процесс выглядит так:

Сначала налоговая направляет требование об уплате задолженности. В нём чётко прописывается срок, в течение которого нужно погасить долг (обычно 8 дней с даты получения, если в самом требовании не указан другой срок).

Если требование проигнорировано, в течение 6 месяцев с даты истечения срока его исполнения ИФНС принимает решение о взыскании долга во внесудебном порядке. Это решение направляют налогоплательщику: через личный кабинет на сайте ФНС, через портал «Госуслуги» либо заказным письмом по почте, если электронные каналы недоступны. Одновременно решение размещается в специальном реестре решений о взыскании.

Только после того, как решение направлено, проходит 7 рабочих дней. И лишь по истечении этого срока ИФНС размещает в реестре поручение для банков — на списание средств и приостановление операций по счетам. Списание идёт поэтапно: сначала со счетов в банках (включая счета в драгоценных металлах), электронных кошельках, цифровых рублей. Если денег на счетах недостаточно, взыскание может быть обращено на наличные деньги, а затем — на иное имущество (за исключением предметов первой необходимости). Если для работы с имуществом привлекаются судебные приставы, это тоже оформляется через реестр.

Если вы не согласны с принятым решением о взыскании, которое ФНС вынесла несмотря на ваше возражение, то необходимо обращаться в суд с требованием признать его незаконным и требовать обязать ФНС применения сроков давности к начисленному размеру задолженности, указывая, что ранее она была оплачена и вы утратили квитанции не рассчитывая, что ФНС может повторно начислить налог за один и тот же период.

Удачи Вам!

25.06.2026, 11:02
Оценка автора вопроса:

Спасибо за подробный ответ

26.06.2026, 11:09
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Москва, 24.06.2026, 01:03

Штраф и эвакуация за нарушение правил парковки. Была ситуация: надо было срочно припарковаться, в итоге получилось оказаться на месте для инвалида (на знаки не обратили внимания и в камере заднего вида не было видно отчетливо символа инвалида на разметке). Спустя время приходит уведомление, что машину эвакуировали. Я побежал к машине, но ее уже успели увезти. Сотрудник эвакуации и сотрудник ГАИ сообщили, что надо пройти в здание полка ДПС и получить там постановление. Придя в полк ДПС, сотрудник ИАЗ (не тот, что на улице был) составил на меня протокол об административном правонарушении и постановление о привлечении к административной ответственности. Вернувшись на место стоянки, я зафиксировал на телефон, что на парковке была разметка парковочного места (шире обычного), но без логотипа инвалида из-за повреждения или истертости, был знак парковки 6.4 (визуально отличная размерами от аналогичных рядом) и дополнительная табличка 8.17 "Инвалид" (со странным светло-коричневым или бежевым фоном и тоже чуть другого размера, нежели другие таблички: у тех фон белый и размеры меньше), направленные в сторону движения автомобилей. При парковке я взял чуть левее, чтобы было место еще для одной машины (сам худощавый и смог вылезти через слегка приоткрытую дверь). А сразу после эвакуации увидел, что рядом в рамках этой же разметки стоял джип со знаком инвалида, которому видимо мой автомобиль не помешал занять парковочное пространство под знаком парковки для инвалидов. Как можно обжаловать данный штраф, поскольку считаю, что здесь не водительская халатность и пренебрежение общественными нормами, а умышленные действия должностных лиц, направленные на достижение определенных целей?

Ответить

Добрый день!

Порядок обжалования постановления о привлечении к административной ответственности прописан в главе 30 КоАП РФ.

По общему правилу, срок подачи жалобы — 10 суток со дня, когда вам вручили или вы получили копию постановления.

Жалобу можно подать в вышестоящий орган, по отношению к должностному лицу, вынесшему постановление либо в районный суд по месту рассмотрения дела.

Жалобу подают в письменной форме.

В ней необходимо указать:

-наименование суда, органа или ФИО должностного лица, куда направляется жалоба;

-данные заявителя;

-реквизиты обжалуемого постановления (номер, дата, кто вынес);

-чёткие мотивированные доводы, со ссылками на нормы права -почему вы считаете постановление незаконным или необоснованным (например, неправильно квалифицировали деяние, не исследовали доказательства, нарушили процедуру составления протокола и т.п.);

требование (отменить постановление, изменить его, прекратить производство по делу).

Общие фразы вроде «постановление незаконно» без конкретики расценивается как отсутствие мотивированной позиции заслуживающей внимания.

К жалобе приложите копию постановления с отметкой о дате получения, протокол и другие материалы дела, а также доказательства в поддержку своих доводов (договоры, акты, переписку, фото , заключения экспертов и т.п.). Если жалобу подаёт представитель, нужна доверенность.

Обратите внимание на следующие положения закона при составлении жалобы:

В соответствии с п. 1.3 Правил дорожного движения Российской Федерации (далее по тексту - Правила дорожного движения, ПДД РФ), утвержденных Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 №1090 (положения Правил приведены в редакции, действовавшей на момент привлечения лица к административной ответственности), участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования Правил, сигналов светофоров, знаков и разметки, а также выполнять распоряжения регулировщиков, действующих в пределах предоставленных им прав и регулирующих дорожное движение установленными сигналами.

Административная ответственность по ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ наступает за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов, что влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей.

Информационный знак 6.4 Приложения №1 к ПДД РФ обозначает парковку (парковочное место).

Исходя из положений п. 5.7.5 ГОСТ Р 52289-2004 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», утвержденного Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20.12.2019 №1425-ст, знак 6.4 «Парковка (парковочное место)» применяют для обозначения площадок и участков дороги, предназначенных для стоянки легковых автомобилей и мотоциклов, с одной из табличек 8.6.2-8.6.9 - для указания способа постановки транспортного средства у края проезжей части около тротуара или на нем. Знак 6.4 с табличкой 8.6.1 применяют для обозначения площадок, на которых транспортные средства устанавливают вдоль края проезжей части. Действие знака, обозначающего парковку у края проезжей части около тротуара или на нем, распространяется до ближайшего перекрестка либо ограничивается табличкой 8.2.1.

В соответствии с п. 5.9.24 указанного ГОСТа табличку 8.17 «Инвалиды» применяют совместно со знаком 6.4 для указания, что парковка (парковочное место) отведена для стоянки автомобилей, на которых установлен опознавательный знак «Инвалид».

Из п. 8.17 Приложения 1 к Правилам дорожного движения, следует, что информационная табличка «Инвалиды» указывает, что действие знака 6.4 «Парковка (парковочное место)» распространяется только на мотоколяски и автомобили, на которых установлен опознавательный знак «Инвалид».

Опознавательный знак «Инвалид» оформляется в виде квадрата желтого цвета со стороной 150 мм и изображением символа дорожного знака 8.17 черного цвета - спереди и сзади механических транспортных средств, управляемых инвалидами, перевозящих инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Федеральный закон от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» регулирует общественные отношения, возникающие в процессе организации дорожного движения, а также при организации и осуществлении парковочной деятельности.

В силу п. 1 ст. 12 указанного Закона парковка общего пользования может быть размещена на части автомобильной дороги и (или) территории, примыкающей к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющейся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, а также в здании, строении или сооружении либо части здания, строения, сооружения.

На парковках общего пользования должны выделяться места для стоянки транспортных средств, управляемых инвалидами, перевозящих инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 9 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2017 №443-ФЗ).

Как следует из преамбулы к Федеральному закону Российской Федерации от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» настоящий Федеральный закон определяет государственную политику в области социальной защиты инвалидов в Российской Федерации, целью которой является обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, а также в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.

Статьей 15 данного Закона установлено, что федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящей части в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид» и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов.

Согласно п. 14 Федерального закона от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» контроль за соблюдением требований к парковкам общего пользования, установленных настоящей статьей, осуществляется органами, осуществляющими региональный государственный контроль в области организации дорожного движения.

Анализ указанных норм позволяет прийти к выводу о том, что правом парковки на стоянке (остановке) на местах, обозначенных дорожным знаком 8.17 «Инвалиды» обладают лишь те инвалиды, которые пользуются именно автотранспортными средствами, на которых установлен специальный опознавательный знак «Инвалид».

В силу прямого указания п. 8.17 Приложения 1 к Правилам дорожного движения в зоне действия дорожного знака 6.4 с табличкой 8.17 Приложения 1 к Правилам дорожного движения разрешена остановка и стоянка только транспортных средств, на которых установлен опознавательный знак «Инвалиды».

Д[b]ля исключения вашей ответственности за правонарушение необходимы как минимум следующие фактические данные исключающие вашу вину:[/b]

- дорожные знаки 6.4 с информационными табличками 8.17 НЕ БЫЛИ установлены по обеим сторонам парковки, и НЕЛЬЗЯ можно было видеть с любой стороны заезда на нее.

- знаки 6.4 с информационными табличками 8.17 НЕ БЫЛИ читаемы и НЕ ПРОСМАТРИВАЕМЫ со всех сторон. Подъезжая к данному участку дороги, ВЫ лично убедились в том, что знаки и информационные таблички ОТСУТСТВУЮТ и НЕ ВИДНЫ для водителей.

Нарушение вами предписаний ПДД таким образом было связано с недостатками в организации дорожных знаков, что исключает вашу вину.

Удачи Вам!

24.06.2026, 09:50
Оценка автора вопроса:

Благодарю!

Ответ хоть и избыточно нормативен, но очень объективен.

Вычленю тезисно необходимые нормы и ссылки на регламенты

24.06.2026, 11:04
Москва, 16.06.2026, 02:12

Могу ли я получить свидетельство о праве на наследсво на один объект, а постановление об отказе пока не получать на другой объект. Так как после получения постановления об отказе, начнётся срок исковой давности для подачи в суд.

Ответить

Добрый день!

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 11.02.1993 г. N 4462-1 «Основы законодательства РФ о нотариате» нотариат в Российской Федерации призван обеспечивать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации, настоящими Основами защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени Российской Федерации.

Согласно ст. 37 «Основ законодательства РФ о нотариате», порядок совершения нотариальных действий нотариусами устанавливается настоящими Основами и другими законодательными актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

В соответствии со ст. 62 «Основ законодательства РФ о нотариате» нотариус по месту открытия наследства в соответствии с законодательством Российской Федерации принимает заявления о принятии наследства или об отказе от него. Заявление о принятии наследства или об отказе от него должно быть сделано в письменной форме. По письменному заявлению наследников нотариус по месту открытия наследства выдает свидетельство о праве на наследство (ст. 70).

Согласно ст. 48 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» нотариус отказывает в совершении нотариального действия, если документы, представленные для совершения нотариального действия, не соответствуют требованиям законодательства.

Нотариус по просьбе лица, которому отказано в совершении нотариального действия, должен изложить причины отказа в письменной форме и разъяснить порядок его обжалования. В этих случаях нотариус не позднее чем в десятидневный срок со дня обращения за совершением нотариального действия выносит постановление об отказе в совершении нотариального действия.

В соответствии с ч. 3 ст. 311 ГПК РФ и абз. 3 ст. 49 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» совершенные нотариусом действия могут быть обжалованы в суде общей юрисдикции по правилам главы 37 ГПК РФ.

В силу п. 10 ч. 1 ст. 262 ГПК РФ суд рассматривает в порядке особого производства дела по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении.

Согласно ст. 310 ГПК РФ заинтересованное лицо, считающее неправильными совершенное нотариальное действие или отказ в совершении нотариального действия, вправе подать заявление об этом в суд по месту нахождения нотариуса или по месту нахождения должностного лица, уполномоченного на совершение нотариальных действий.

Заявление подается в суд в течение десяти дней со дня, когда заявителю стало известно о совершенном нотариальном действии или об отказе в совершении нотариального действия.

Если нотариус направит вам постановление об отказе в совершении нотариального действия почтой , то сроки оспаривания будут исчисляться со дня направления ( если вы не получите его в итоге или откажетесь получать ), либо со дня фактического получения почтового письма.

Но это если вы именно будите не согласны с отказом нотариуса. Большинство же исков связано не с спариванием действий нотариуса, а с подтверждением права на наследство в судебном порядке ( когда истец согласен, что документов было не достаточно для нотариуса и подтверждает свое право на наследство в судебном порядке). Такой иск подается в общий срок исковой давности.

На исковые требования о признании права собственности в порядке наследования распространяется общий срок исковой давности — 3 года (ст. 196 ГК РФ). Этот срок исчисляется со дня, когда истец узнал или должен был узнать о нарушении своего права (п. 1 ст. 200 ГК РФ).

Удачи Вам!

16.06.2026, 09:35
Оценка автора вопроса:
Задано вопросов 197, из них VIP - 157
Санкт-Петербург, 15.06.2026, 13:17

Вселение нынешней супруги бывшего мужа в его долю в доме, как не допустить? Между бывшими супругами 3 года назад был расторгнут брак, был раздел имущества и определен порядок пользования домом по 1/2 каждому от жилой площади. Сейчас бывший муж женился и подал иск о вселении его нынешней жены в его 1/2 дома. Ответчик, которая бывшая жена против так как нынешняя жена на учете у нарколога, ранее судимая и страдает туберкулезом. В доме помимо ответчика живет двое несовершеннолетних детей (общие с истцом дети). Также истец ранее предлагал выкупить у него долю по гипер завышенной цене имея при этом долг по алиментам в 1,8 млн руб. Какие варианты есть у ответчика, чтоб не дать вселится в дом нынешней жене истца.

Ответить

Добрый день!

В данном случае для суда будут играть значение только два фактора:

1) - Достаточно ли для проживания 2 х человек площади , которая причитается на 1/2 долю бывшего супруга?

Минимальная учётная норма площади жилого помещения в Санкт-Петербурге составляет:

9 м² общей площади — для проживающих в отдельных квартирах и жилых домах;

15 м² общей площади — для проживающих в коммунальных квартирах.

Эти положения закреплены в Законе Санкт-Петербурга от 19 июля 2005 года №407-65 «О порядке ведения учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставлении жилых помещений по договорам социального найма в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 20 апреля 2026 года)

Вы указали регион проживания Санкт-Петербург, поэтому привожу нормы учета для этого региона.

А теперь берите общую площадь жилого дома, например, 60 кв.м. разделите на 2 получится 30 кв.м. будет на 1/2 долю супруга.

В этом случае площади бывшего супруга достаточно для проживания 2х лиц и даже если вы не согласны, суд встанет на сторону ИСТЦА.

Соответственно если площади не достаточно, то в иске откажут, но вам обязательно нужно указывать свои возражения против вселения и ссылаться на не достаточность площади дома .

Согласно статье 247 Гражданского кодекса РФ, владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются по соглашению всех его участников. При недостижении согласия такой порядок устанавливается судом. [quote]

2)- Является ли опасным для окружающих заболевание супруги ответчика ( открытая или закрытая форма туберкулеза)?

Если форма туберкулеза закрытая, то заболевание не опасно и тогда опять же суд разрешит этой женщине проживать в доме.

Соответственно, если форма открытая - в иске откажут.

Обратите внимание, что если у вас еще не определен порядок пользования домовладением, то вам необходимо срочно обращаться с таким встречным иском сейчас, иначе после вселения этой женщины она сможет пользоваться фактически всеми комнатами в доме.

Удачи Вам!

16.06.2026, 09:52
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 29.05.2026, 19:03

Добрый день, Я подала документы на ВНЖ Имею ли я право сейчас покинуть Россию если да, то на какой срок?

Ответить

Добрый день!

До принятия решения о ВНЖ вы не можете выезжать. К вам по адресу места пребывания будет направлен участковый. Если он установит ваше отсутсвие, то будет считаться, что вы подали ложные сведения о месте своего проживания.

В итоге вы будите привлечены к административной ответственности и вам запретят въезд в РФ.

А так , в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» , РВП вид на жительство иностранному гражданину аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин находится за пределами Российской Федерации более шести месяцев. Причем срок в шесть календарных месяце может быть зачислен официально как подряд, так и в течение одного года суммарно. При нарушении сроков иностранный гражданин может быть лишен права на проживание на территории России. При этом можно избежать серьезных последствий со стороны государственных органов при уважительной причине отсутствия.

Удачи Вам!

29.05.2026, 20:32
Москва, 26.05.2026, 10:27

Здравствуйте уважаемы Юристы! Дайте пожалуйста совет! Благодарен за внимание и консультацию каждому неравнодушному.

Дай бог вам здоровья Амин!

******

Введение:

◇◇◇◇

Составлено заявление и ожидает отправление для отмены заочного решения суда в 7 дневный срок. Решение суда определение места жительства детей, и времени места общения.

****

Иск истца матери удолетворен.

Меня уже после предательства ( после обработки детей матерью настроив против отца ) проявления желания жить с матерью зная о проступках матери и о том как они НЕ разделяли поступки матери до того как она угнав детей держа неделю в заложниках даже в шполу не пускала, промыв мозги, подкупив смартфоном и разрешая есть всякие гадости чипсы кола итд, выстроив детей против отца, развернув их мирозворение на 180 градусов, волнует не столько то что дети будут жить с матерью, а то что всё это действие реализовано на лжи, клеветы, подкупа, использование возраст и мирозворение детей. ■■■■

Я с наивностью думаю что мне удастся пролит свет на сговор, и системмтическое нарушения судей.

И за того что вся суета обосновано на лжи и заинтересованных подстерикателей, смогу добиться отмены судебных решений если докажется что все выстроено на ложных действиях и слов?.

●●●●

То что запрсить психологическую экспертизу детей, и то что психолог эксперт не будет подкуплен или не будет равнодушие, и то что уже дети могут и в лицо сказать не хотим с тобою жить можно ожидать.

○○○○○○

То что их обработали и изменили позицию на происходяшее и смены виновных в мышлении, можно будет докозать не особо вериться, потаму что что бы что то доказать в РФ или деньги нужны или связи, и того и другого у меня нет.

****

Обидно то что моим детям разрушили жизнь мать детей, ее сестра, бабушка по матери, подруга азербайджанка разведенка которая доит на деньги через которую продвигается бывшая, и доразрушают сами себя дети и за отсутствия мирозворения, все знают сейчас глобальная проблема дети с легкостью заменяют родителя на гаджет.

□□□□□□

Вопрос :

Смогу я добиться доказать законно что весь сыр бор , исток от завледевших золотом , доящие на деньги и подстерикатель на почве зависти поспособствовали дегородированию жизни моих детей? , использовав детей всё делается не законно..

*****

Истец в психически больной не числится, но слабоумие, хуже психатрической болезни.

***

Слабоумным людям свойственно разрушать семью и за НЕ умения анализировать важность семьи , например перед походением на лево, или материальное подержка своей матери пожертвовав целосность семьи променяв на дегородацию судьбы детей. ■■■■■

Может не писать заявление для отмены решения, потаму сто всё это бестолку.?

****

Исправлены ошибки .

Спасибо большое за внимание!

Ответить

Добрый день!

Вы пишите очень эмоционально. Сейчас слишком сильна ешё боль. Но убирайте эмоции и нанимайте представителя иначе вы просто упустите время, когда еще можно повлиять на судебное решение.

Заочное решение означает рассмотрение без стороны и решение таким образом не основано на корысти или еще чем-то, а обосновано тем, что вы не явились в суд и не представили доказательства.

Вы уже подали заявление об отмене решения. Теперь ваш задача представить и собрать достаточно доказательств, чтобы решение было принято в вашу пользу.

При определении места жительства ребёнка суд учитывает комплекс обстоятельств, направленных на защиту интересов несовершеннолетнего. Согласно ст. 65 СК РФ и постановлению Пленума ВС РФ №10 от 27.05.1998.(ред. от 26.12.2017) "О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей", к ключевым факторам относятся привязанность ребёнка к каждому из родителей, условия для воспитания и развития, нравственные качества родителей, отношения между родителями и ребёнком, а также обстановка в месте проживания. Для подтверждения этих обстоятельств в суде требуются различные доказательства.

Решая вопрос о месте жительства несовершеннолетнего при раздельном проживании его родителей (независимо от того, состоят ли они в браке), необходимо иметь в виду, что место жительства ребенка определяется исходя из его интересов, а также с обязательным учетом мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, при условии, что это не противоречит его интересам (п. 3 ст. 65, ст. 57 СК РФ).

При этом суд принимает во внимание возраст ребенка, его привязанность к каждому из родителей, братьям, сестрам и другим членам семьи, нравственные и иные личные качества родителей, отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком, возможность создания ребенку условий для воспитания и развития (с учетом рода деятельности и режима работы родителей, их материального и семейного положения, имея в виду, что само по себе преимущество в материально-бытовом положении одного из родителей не является безусловным основанием для удовлетворения требований этого родителя), а также другие обстоятельства, характеризующие обстановку, которая сложилась в месте проживания каждого из родителей.

В силу закона родители имеют преимущественное перед другими лицами право на воспитание своих детей (п. 1 ст. 63 СК РФ) и могут требовать возврата ребенка от любого лица, удерживающего его у себя не на основании закона или решения суда (ч. 1 п. 1 ст. 68 СК РФ). Вместе с тем суд вправе с учетом мнения ребенка отказать родителю в иске, если придет к выводу, что передача ребенка родителю противоречит интересам несовершеннолетнего (ч. 2 п. 1 ст. 68 СК РФ). Мнение ребенка учитывается судом в соответствии с требованиями ст. 57 СК РФ.

При рассмотрении таких дел суд учитывает реальную возможность родителя обеспечить надлежащее воспитание ребенка, характер сложившихся взаимоотношений родителя с ребенком, привязанность ребенка к лицам, у которых он находится, и другие конкретные обстоятельства, влияющие на создание нормальных условий жизни и воспитания ребенка родителем, а также лицами, у которых фактически проживает и воспитывается несовершеннолетний.

Если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что ни родители, ни лица, у которых находится ребенок, не в состоянии обеспечить его надлежащее воспитание и развитие, суд, отказывая в удовлетворении иска, передает несовершеннолетнего на попечение органа опеки и попечительства с тем, чтобы были приняты меры для защиты прав и интересов ребенка и был выбран наиболее приемлемый способ устройства дальнейшей его судьбы (п. 2 ст. 68 СК РФ).

Документы, подтверждающие жилищные условия:

--свидетельства о праве собственности или договоры найма жилья;

-технический паспорт помещения;

-фотографии жилого помещения;

-договоры на коммунальные услуги;

-справка о составе семьи.

Суд оценивает общую площадь жилья, количество проживающих, наличие отдельной комнаты для ребёнка, обустроенность быта, наличие необходимой мебели и условий для учёбы.

Справки о доходах и материальном положении:

-справка 2-НДФЛ;

-справка о размере пенсии, пособий;

-налоговые декларации (при наличии дополнительных доходов).

Эти документы подтверждают способность родителя обеспечивать ребёнка.

Медицинские документы:

-медицинская карта ребёнка с отметками о прохождении осмотров;

-справки о прохождении медосмотров;

-прививочный сертификат;

-заключения об особых потребностях ребёнка (при наличии);

-справки из психоневрологического и наркологического диспансеров (об отсутствии зависимостей или заболеваний).

Характеристики и справки с места работы и жительства:

-характеристики с места работы с указанием графика;

-отзывы из образовательных учреждений о участии в жизни ребёнка.

Эти документы подтверждают добропорядочность родителя, его социальную адаптированность и способность уделять время ребёнку.

Акт обследования жилищных условий органом опеки и попечительства:

один из ключевых документов, который составляется по запросу суда или по инициативе одной из сторон.

Органы опеки проводят проверку условий жизни, беседуют с ребёнком и родителями, а их заключение является важным доказательством для суда.

Психологические заключения:

-заключение психолога о привязанности ребёнка (может быть получено в рамках судебной экспертизы или в частном порядке);

-экспертизы для диагностики внутрисемейных отношений, выявления психологических особенностей родителей и ребёнка, анализа ситуации в целом.

Педагогические характеристики и справки из образовательных учреждений:

-справки об успеваемости и поведении ребёнка;

-справки о том, кто из родителей приводит и забирает ребёнка, участвует в родительских собраниях, оплачивает дополнительные занятия.

Показания свидетелей:

-родственников, соседей, педагогов (воспитателей, учителей, тренеров);

-лиц, наблюдающих взаимодействие родителя с ребёнком в повседневной жизни.

Материальные доказательства:

-чеки и квитанции о расходах на ребёнка (покупка одежды, обуви, школьных принадлежностей, оплата кружков и секций);

-договоры на дополнительное образование.

Фотографии и видеоматериалы:

-совместные фотографии родителя с ребёнком в различных ситуациях (дома, на отдыхе, на праздниках), демонстрирующие эмоциональную связь.

Переписка:

распечатки SMS-сообщений, сообщений в мессенджерах, электронной почты, особенно если в них обсуждаются вопросы воспитания и содержания ребёнка.

Дополнительные документы

копия паспорта истца — для подтверждения личности заявителя и его полномочий как законного представителя ребёнка;

свидетельство о рождении ребёнка (копия) — основной документ, подтверждающий родственные отношения и возраст ребёнка;

свидетельство о заключении брака или о расторжении брака (при наличии) — для установления семейного статуса родителей;

документы, подтверждающие место жительства сторон (выписка из домовой книги, копия финансово-лицевого счёта).

Особое значение имеет:

Мнение ребёнка. Согласно ст. 57 СК РФ, ребёнок, достигший 10 лет, имеет право выражать своё мнение при решении вопросов, затрагивающих его интересы. Суд обязан выслушать несовершеннолетнего, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам.

Факторы риска. Суд тщательно проверяет отсутствие факторов, которые могут негативно повлиять на развитие ребёнка: наличие у родителя психических расстройств, депрессии, эмоциональной нестабильности, алкогольной или наркотической зависимости, судимости, конфликтность, частая смена места жительства, работы, партнёров.

При подготовке к судебному процессу рекомендуется обратиться к квалифицированному адвокату, который поможет собрать доказательства, подготовить исковое заявление и представить интересы в суде.

В Москве очень много судебных решений, где дети остаются с отцом.

Удачи Вам!

26.05.2026, 23:47
Оценка автора вопроса:
Благодарю за консультацию!

Здравствуйте уважаемая Лариса Георгиевна, Благодарю за рекомендацию.

Пусть понимают что , что это свойственно не юристу.

В любом случае Русскими доходчивыми может и не всегда професиональными словами.

Мне кажется если судья не забыл о своей человечности , то он , она должны понимать что главное не професилналные слова а суть проблемы. Но увы и ах , то что как вы отметили эмоционально служит поводом для ишуших повод не добросовестных судей для отклонения.

26.05.2026, 23:55

Я не за то что отобрать детей, ради бога пусть живут с ней, кпк минимум им нужна служанка, когда мы жили совместно моя мать прислуживала внукам, взела ярмо на шею, пусть ташит. Просто эта идиотка 5,5 месяцев младшим брату и сестре не разрешала видеться даже со старшим братом который живет сомною, не ушел с матерью, (и считает предателем и мать и брата и сестру. Призывал не делать глупость) не разрешает видется с бабушкой встречаться обшаться с кузинами дядей тетей по отцу, гостить у отца. Эта идиотка мне условия как в концлагере во дворе 4 дня в неделю по 2 часа при её присутствии видеться с детьми.

Пусть сворачивает это требование в папироску закуривает вставив себе в дымоход, может задница поймет что детей против отца настраивать итд нельзя кольв голове мозгов нет. *

Честно я даже не уверен в адвокатах что не дадут заднюю, при угрозе от конпании или лиц крышуюшую бывшую доя её деньгами. Извините, накипело.

27.05.2026, 00:10
Задано вопросов 9, из них VIP - 0
Москва, 10.05.2026, 20:50

Бабушка сделала на меня завещание в 94 года, будучи в уме, нотариус даже не попросил справку из психоневрологического диспансера тогда. Через два дня по личной надобности я сделала на нее дарение кв в Москве, зная что потом она вернется мне по завещанию. Другого имущества и чего либо у нее нет и не было. Я дочка её дочки, от которой по наследству по закону после смерти мне досталась кв.потом мы её продали и купили новую и далее продав последний раз кв и купив эту, я сняла наличные и типо она мне покупает эту квартиру на моё имя. в итоге я эту кв через год примерно ей и подарила. Проживает она со мной, и в ней мы прописаны и мои дети. Более 14 лет я официально в пенсионном фонде оформлена ща ней по уходу как за человеком 80+. Так же 5 лет генеральная доверенность у меня, нотариальная от нее. с момента дарения и завещания (разница в двух днях) прошло больше 2 лет, сейчас она заболела онкологией и мы не знаем сколько осталось и вдруг нам кто то начал говорить что завещание можно оспорить, а у нее от второй дочки есть внук в деревне, к этой кв он не имел по цепочке никакого отношения но сейчас она Бабушкина по моему дарению. Она хотела мне подарить её обратно но так как она стала совсем слабая и старая нотариус просит справку из пед и не хочет браться за передарение а в пед сказали что на фоне болезни они напишут что она уже не совсем здорова. Нам советуют например медицинское освелетельствование перед сделками дорогое но тоже не факт что она там все как надо скажет потому что очень ослабла. Полезет ли брат пытаться оспорить завещание не известно тоже. Вопрос. По моей ситуации реальны ли у него шансы оспорить наследство? Учитывая уход официальный мной, моё дарение ей этой кв (может надо и можно отменить дарение) .я обзвонила 5 нотариусов с вопросами…кто то сказал что если он скажет она была не в уме то и в дар не могла принять кв от вас так как разница 2 дня и тогда можно отменять дарение моё ,кто то сказал что он не пенсионер и не несовершеннолетний для веских причин и обязательных долей, кто то что у меня уход и проживание всю жизнь со мной и завещание. Но я волнуюсь. В выписках из больниц за 2 месяца до завещания и моего ей дарения пишут по возрасту Хроническая ишемия головного мозга на фоне атеросклероза БЦА, с выраженными когнитивными нарушениями. Но в тот момент она попала с пневмонией в больницу и была в состоянии забывчивости и слабости, но с этого момента этот диагноз так и прописывают хотя она все понимала всегда и одна этим летом на 2 недели оставалась и гулять ходила на улицу на лавочку сама в лифте спускаясь. Сейчас конечно на фоне онкологии и пневмонии опять стала кое что забывать и ослабла но не в момент завещания. Нсли он подаст в суд запросят посмертную экспертизу и поднимут записи из четырех больниц и там они все переписывают одно и тоже когнитивные нарушения. Модет тогда есть шанс оспорить и моё дарение ей? Оно ьыло не через нотариуса а через мфц сами заполнили бланк а двумя днями до через нотариуса делали завещание. Если отменят на фоне когнитивных щаписей завещание говорят модно отменить и моё дарение ей?

Ответить

Добрый день!

У второго внук есть право оспорить завещание и признать его недействительным после смерти.

Важно! По такой категории дел проводится посмертная психиатрическая экспертиза и у экспертов не будет иметься возможность освидетельствовать умершего уже лично, а экспертизу будут делать по имеющимся медицинским картам.

В итоге , исходя из озвученных вами диагнозов , есть все основания считать, что бабушка могла не осознавать характер и последствия сделанного ею завещания и вы будите наследовать все имущество наравне со вторым внуком.

Согласно ст. 177 ГК РФ сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения.
.

Ситуация же с отменой вашего дарения для вас не такая благоприятная, как для внука с отменой завещания.

Вы проживали с бабушкой и осуществляли за ней уход, причем официально, а это означает, что вам было известно о ее состоянии здоровья.

В этом случае законодатель ограничивает вас в правах оспаривать такую сделку.

Согласно Гражданскому кодексу РФ, если лицо знало или должно было знать о пороках сделки (например, о состоянии второго участника или иных обстоятельствах, которые могут служить основанием для её оспаривания), оно не вправе ссылаться на недействительность сделки. Это положение закреплено в п. 5

ст. 166 ГК РФ, который гласит, что заявление о недействительности сделки не имеет правового значения, если ссылающееся на неё лицо действует недобросовестно. К недобросовестному поведению относится, в частности, ситуация, когда после заключения сделки лицо своими действиями или заявлениями подтверждало её действительность.

Поэтому самое лучшее для вас -это все-таки потратить деньги и провести освидетельствование бабушки, с тем, чтобы психиатр подтвердил ее возможность совершать сделки.

И с этой справкой немедленно вызвать нотариуса и переоформить все имущество по договору дарения.

Дело в том, что при жизни у психиатра , кроме ее диагноза будет возможность задавать ей вопросы и удостовериться в том, что бабушка понимает, что дарит вам имущество , понимает, что этим она лишает себя права на это имущество и желает совершить эту сделку.

Даже официально имеющие психиатрический диагноз лица не все признаются недееспособными и невменяемыми .

Именно поэтому кто-то получает реальное лишение свободы при совершении преступления, кто-то освобождается об ответственности, так как не мог отдавать отчет своим действиям. Все зависит от ответов человек на психиатрическом освидетельствовании.

Поэтому, вас не должна смущать ни слабость бабушки, ни ее диагноз, ни лекарства.

Если она помнит - кто она, кто вы, адрес своего проживания и т.п. , может назвать дату своего и вашего рождения, может рассказать о сделке , которую после освидетельствования будет совершать или о том, что она завещала все имущество именно вам и когда - для психиатров этого будет достаточно.

А вы, совершив последующее отчуждение имущества путем дарения всего от нее к вам при наличии такого освидетельствования выиграете любой суд, если второй внук после смерти бабушки надумает с вами судиться.

Да и даже не совершая дарения, вы на руках будите иметь документ подтверждающий бабушкину дееспособность даже после совершения завещания, что априори подтверждает и ее дееспособность в момент его составления.

Удачи Вам!

10.05.2026, 22:32

Врачи и за 40 уле вряд ли напишут если она будет не правильно отвечать.а по сегодняшним состоянию это реально сложно .мы обратились в бесплатное пнд и там сказали тут хоть и не дименуия ещё но будет диагноз когнитивные нарушения и типо того если освидетельствовать.а тогда такого состояния не было .если б дело было оплатить справку.она вянет от онкологии и плохо ест с каждым днем все хуже

10.05.2026, 23:05
Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Москва, 09.05.2026, 23:08

Здравствуйте! Мой муж давно жил в гражданском браке с женщиной. Он ей сделал постоянную регистрацию без права на собственность в своей квартире. Детей у них нет. Мы с мужем расписаны десять лет, и она там до сих пор прописана. Причем она все это время в квартире не появляется, за коммунальные услуги не платит. Скажите, что нужно сделать и куда обратиться, чтобы ее выписать из квартиры?

Ответить

Добрый день!

Супругу нужно обратиться в суд с иском о признании данной женщины утратившей право пользования жилым помещением.

В соответствии со ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

Образец судебного решения можете посмотреть здесь: sudact.ru

С решением суда затем обратиться в МФЦ и женщину снимут с регистрационного учета.

Удачи Вам!

10.05.2026, 22:47
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 09.05.2026, 19:34

У меня рядом с домом было дерево. Я написал в администрацию, чтобы спилили. Администрация посмотрела, сказала, что это обязательство Мосавтодора, и Мосавтодор принял, что он должен спилить, но 2 года ничего не делал. Я попросил их дать хотя бы мне разрешение, они дали 4 мая, и я пришёл, чтобы спилить 9 мая, но дерево уже упало на мой забор и повредило его. Что делать теперь

Ответить

Добрый день!

Вызывайте участкового и пишите заявление о привлечении должностных лиц Мосавтодора к уголовной ответственности по ст.168 УК РФ.

УК РФ Статья 168. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности

Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, -

наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

В рамках уголовного дел ходатайствуйте о проведении оценочной экспертизы ущерба.

После признания вас пострадавшим заявляйте иск о возмещении ущерба в рамках ст.44 УПК РФ.

УПК РФ Статья 44. Гражданский истец

1. Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя. Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда.

2. Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции. При предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины.

3. Гражданский иск в защиту интересов несовершеннолетних, лиц, признанных недееспособными либо ограниченно дееспособными в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством, лиц, которые по иным причинам не могут сами защищать свои права и законные интересы, может быть предъявлен их законными представителями или прокурором, а в защиту интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных и муниципальных унитарных предприятий - прокурором.

В рамках уголовного дела вы освобождены от любых финансовых затрат, поэтому для вс это более финансово выгодный способ восстановления своих нарушенных прав.

Если хотите взыскать ущерб в рамках гражданского судопроизводства, то вам придется за свой счет проводить оценочную экспертизу, затем писать претензию Мосавтодору, а затем обращаться в суд на основании ст.1064 ГК РФ.

ГК РФ Статья 1064. Общие основания ответственности за причинение вреда

1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Удачи Вам!

10.05.2026, 01:10
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 08.05.2026, 23:00

Добрый вечер подскажите пожалуйста меня с мужем 05.05.2026. Избили двое наши знакомые были в больнице делали рентген у меня ушиб плеча руку не могу поднять а у мужа сильный побой лица и голова. С мужем договорились том что он будет лежать в больнице и они заплатят за лечение а про меня молчат. Я до сих пор не могу поднять руку и выходит на работу. Сегодня 4 день. Мне было плохо и я не могла пойти в полицию чтобы писать заявление. 4 дня прошло завтра будет уже 5 день могу ли я ещё подать заявление?

Ответить

Добрый день!

Да, вы имеете право обратиться в полицию о привлечении данных лиц к уголовной ответственности.

В законодательстве РФ нет конкретного срока, в течение которого необходимо обратиться в полицию с заявлением о привлечении к уголовной ответственности. Подать заявление можно в любой момент после совершения преступления. Однако чем быстрее заявитель сообщит о происшествии, тем выше шансы на успешное расследование и привлечение виновных к ответственности.

Заявление можно подать несколькими способами:

Лично в отделении полиции — в дежурную часть. После регистрации заявления заявитель получает талон-уведомление.

По телефону — по номерам 02, 102 или 112. В этом случае талон-уведомление не выдаётся.

Онлайн — через официальный сайт МВД РФ или регионального управления.

В заявлении необходимо указать время, место, обстоятельства произошедшего, данные о предполагаемом преступнике (если они известны), сведения о свидетелях и причинённом ущербе.

Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ), о чём в заявлении делается отметка.

Удачи Вам!

08.05.2026, 23:20
Раменское, 08.05.2026, 17:49

Сдаю квартиру. Произошла очень неприятная ситуация. Мою квартиру сняла женщина. Просто умоляла ее вселить, говорила, что ее выгоняют и тп. В квартире посмотрела буквально каждый сантиметр. Всё устроило. Подписала договор и акт приёма передачи. Внесла сумму за месяц и залог. В договоре указано, что при досрочном прерывании договора, залог не возвращается. Кроме того, я предупредила ее про это заранее в переписке. Она заселилась, была всем довольна. На 5й день она звонит мне в истерике. Начинает мне угрожать. Якобы она заселилась только сейчас. Она взяла свою подругу "владелицу клинингового агентства", которая вынесла свой "опытный вердикт", что квартиру якобы отмыть невозможно. Что там зловонный запах и там жить совершенно невозможно. Это полная ложь от и до. Там уровень претензий был из разряда "там крошки на полу". Далее они вдвоем стали на меня кричать по телефону, что у них даже коробки "провоняли" за 5 дней (хотя она утверждала, что зашла в квартиру только сейчас "). Устно я предложила устранить ее замечания (подмести, протереть 1 шкафчик и сменить личинку от замка). Она ответила, что в любом случае жить там не собирается. Что квартира в нежилом состоянии. А сама женщина при заселении была якобы в невменяемом состоянии, не отдавала себе отчет, не спала и тп. И ввиду этого я вновьдолжна приехать из другого города и отдать ей хотябы половину денег. Иначе... Тут начались угрозы. Что несмотря на то, что она знает, что я плачу налоги, высылаю чеки и тп, она всё равно пойдет налоговую, чтобы проверили все мои доходы и расходы. Что она такое напишет в отзывах, что мою квартиру больше никто не снимет. И что моя квартира будет в черных списках у всех риелторов. Я в начале разговора собиралась ей отдать деньги, но потом, после того как они вдвоем стали мне угрожать и оскорблять, я решила, что всё будет по договору. Вопросы-1. если она отказалась проживать на пятый день, могу ли я оставить себе сумму за месяц и оплаченную часть залога (в договоре прописано). 2. Может ли эта странная женщина "устроить мне неприятности в налоговой", если я плачу налог. Она угрожала, что запросит проверку всех моих доходов и расходов. 3. Как можно минимизировать моральный ущерб, если она обещает разослать информацию во все черные списки?

Ответить

Добрый день!

На вопрос: Можете ли оставить залог ? - ответ смотрите в условиях своего договора.

Все остальные угрозы могут грозить вашему арендатору привлечением к уголовной ответственности за клевету и вашим иском в суд о защите чести и достоинства и взыскании морального вреда.

Направьте вашему арендатору положения ч.1,2 ст.128.1 УК РФ и ч.1 ст.152 ГК РФ и предложите действовать в рамках заключенного договора аренды и акта приема передачи квартиры в котором ее все устраивало на момент подписания договора.

УК РФ Статья 128.1. Клевета

1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, -

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок до ста шестидесяти часов.

2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", либо в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных, -

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

ГК РФ Статья 152. Защита чести, достоинства и деловой репутации

1. Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Опровержение должно быть сделано тем же способом, которым были распространены сведения о гражданине, или другим аналогичным способом.

Удачи вам!

08.05.2026, 23:55
Оценка автора вопроса:

Спасибо большое

08.05.2026, 23:57

Пожалуйста!

09.05.2026, 11:19
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Подольск, 04.05.2026, 20:09

Здравствуйте! Два года назад развелись с супругом по обоюдному согласию без имущественных претензий. При этом у нас была куплена квартира в браке, на которую при разводе он не претендовал. А через полгода после развода снова расписались. Сейчас мы снова на грани развода, и он требует половину доли квартиры. Правомерно ли его требование?

Ответить

Добрый день!

Требование о разделе общего имущества может быть предъявлено как в период брака, так и после его расторжения. Срок давности в делах о разделе общего имущества составляет три года. Но исчисляется он не со дня развода или регистрации права собственности за одним из супругов, а с момента, когда супруг узнал или должен был узнать о нарушении своего права на имущество (п. 2 ст. 9 Семейного кодекса, Пленум ВС № 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака»

В итоге -это дает возможность признать право на половину имуществ, купленного в браке супругу даже уже после смерти второго супруга.

Например, бывший супруг уже вступил во второй брак и умер. В момент вступления за ним в наследство новой супруги появляется первая супруга, которая требует в судебном порядке исключить часть имущества умершего из наследственной массы, так как это имущество было приобретено во время их совместно брака и следовательно половина этого имущества является ее личной супружеской долей, а возможная передача этого имущества в наследство второй супруги как раз и является моментом с которого возникло нарушения прав первой супруги и появилось у нее основание для разделе этого имущества.

Сейчас у вас возникли разногласия и ваш супруг может опасаться, что вы незаконно распорядитесь его долей в этом имуществе . В таком случае с момента появления между вами разногласий у супруга есть право обратиться в суд и произвести раздел имущества, закрепив за собой юридически половину права собственности на купленную вами в предыдущем совместном браке квартиру.

Чтобы не нести дополнительные затраты на оплату госпошлины при решении вопроса раздела имущества в судебном порядке советую вам обратиться к нотариусу и произвести нотариальный раздел квартиры, подписав с супругом нотариальное соглашение о разделе квартиры.

Так как при обращении в суд сначала госпошлину за подачу иска оплатит ИСТЕЦ, а при удовлетворении иска она будет взыскана также с ОТВЕТЧИКА.

Поэтому если у вас нет доказательств того, что имущество является вашей единоличной собственностью разумнее заключить нотариальное соглашение о разделе квартиры, а не доводить дело до суда,

В этом случае вы сэкономите деньги, оплатив только услуги нотариуса и госпошлину при регистрации соглашения затем в МФЦ.

Госпошлина же в суд сейчас весьма дорогое удовольствие.

В зависимости от стоимости квартиры сумма госпошлины согласно п.1 ч.1 ст.333.19 НК РФ составит:

1) при подаче искового заявления имущественного характера, административного искового заявления имущественного характера, подлежащих оценке, при цене иска:

до 100 000 рублей - 4000 рублей;

от 100 001 рубля до 300 000 рублей - 4000 рублей плюс 3 процента суммы, превышающей 100 000 рублей;

от 300 001 рубля до 500 000 рублей - 10 000 рублей плюс 2,5 процента суммы, превышающей 300 000 рублей;

от 500 001 рубля до 1 000 000 рублей - 15 000 рублей плюс 2 процента суммы, превышающей 500 000 рублей;

от 1 000 001 рубля до 3 000 000 рублей - 25 000 рублей плюс 1 процент суммы, превышающей 1 000 000 рублей;

от 3 000 001 рубля до 8 000 000 рублей - 45 000 рублей плюс 0,7 процента суммы, превышающей 3 000 000 рублей;

от 8 000 001 рубля до 24 000 000 рублей - 80 000 рублей плюс 0,35 процента суммы, превышающей 8 000 000 рублей;

от 24 000 001 рубля до 50 000 000 рублей - 136 000 рублей плюс 0,3 процента суммы, превышающей 24 000 000 рублей;

от 50 000 001 рубля до 100 000 000 рублей - 214 000 рублей плюс 0,2 процента суммы, превышающей 50 000 000 рублей;

свыше 100 000 000 рублей - 314 000 рублей плюс 0,15 процента суммы, превышающей 100 000 000 рублей, но не более 900 000 рублей.

Удачи Вам!

04.05.2026, 21:48
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 04.05.2026, 15:53

Отклонили гражданство ребенку что делать?

Ответить

Добрый день!

Если вы не согласны с отказом в предоставлении гражданства, то вы имеете право в течение 3х месяцев с момента отказа в соответствии с ч.1 ст.218 КАС РФ обратиться в суд и обжаловать отказ.

Однако, для начала советую лично обратиться с принятым решением об отказе к адвокату с тем, чтобы он мог оценить причины отказа.

Я на практике часто встречалась с ситуациями, когда отказывали по формальным , но легко устранимым причинам - например, в связи с неверным оформлением подаваемых документов или не предоставлением надлежащего пакета документов.

Тогда достаточно просто правильно оформить документы и подать их повторно.

Кроме того учитывайте, что сейчас введены временные ограничения на выдачу ВНЖ и гражданства определенной категории иностранных граждан.

Возможно причина отказа у вас именно в этом.

В любом случае вам нужно попасть на очный прием к адвокату, занимающемуся миграционными спорами и предоставить ему выданное вам решение об отказе, с тем, чтобы у адвоката была возможность дать вам правильную консультацию по вашей ситуации, а не делать выводы основываясь на предположениях и судить только с ваших слов.

У вас нет юридических познаний, чтобы правильно оценить причину отказа.

Поэтому в таком случае и проконсультировать вас заочно невозможно.

Удачи Вам!

04.05.2026, 22:46
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 03.05.2026, 21:25

В муниципальной квартире, где основным квартиросьёмщиком является моя сестра, проживает её дочь с тремя детьми. Дочь часто принимает алкоголь, ведёт себя не адекватно, не однократно сидела на сутках в полиции, за нарушение режима тишины в ночное время. У меня вопрос-как можно её выписать из квартиры?

Ответить

Добрый день!

Наиболее простой вариант выселения в судебном порядке этой женщины необходимо проводить двумя этапами.

1) Обращение в органы опеки и попечительства с заявлением о лишении ее родительских прав и установлении опекунства над этими детьми их бабушки.

СК РФ Статья 69. Лишение родительских прав

Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они:

Влечет ли задолженность по алиментам лишение родительских прав

уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов;

отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) либо из иной медицинской организации, образовательной организации, организации социального обслуживания или из аналогичных организаций;

злоупотребляют своими родительскими правами;

жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность;

являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;

совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося родителем детей, либо против жизни или здоровья иного члена семьи.

2. Дальше уже с иском о выселении данной женщины в суд обратиться прокуратура на основании ч.2 ст.91 ЖК РФ:

ЖК РФ Статья 91. Выселение нанимателя и (или) проживающих совместно с ним членов его семьи из жилого помещения без предоставления другого жилого помещения

2. Если совместное проживание граждан, лишенных родительских прав, с детьми, в отношении которых они лишены родительских прав, признано судом невозможным, такие граждане по требованию законных представителей несовершеннолетних, органа опеки и попечительства или прокурора могут быть выселены в судебном порядке из жилого помещения без предоставления другого жилого помещения, если иное не предусмотрено законом субъекта Российской Федерации.

Удачи Вам!

04.05.2026, 00:19
Москва, 03.05.2026, 15:41

Являюсь заявителем по делу о повороте решения суда. Начали переносить судебные заседания, почти раз в месяц, назначают и потом опять переносят, в приглашении пишут ст. 56, ст. 57 гпк рф (истребование доказательств). Приехал в суд узнать в чем дело - оказалось основное (связанное дело) потеряли. Показал распечатки определений судов тех что мне присылали на госуслуги - сказали они не заверены. Запросил копии у судов повторно, но это будут только мои документы - коллектора врятли свои пришлют. Хватит ли суду моих запрошенных определений (там же есть подпись судов, хотя бы электронная, ставят же на них отметки) или же нужно с ними идти к нотариусу?

Ответить

Как я понял ситуацию, когда я пришел в суд, они не заинтересованы сами подавать запросы в вышестоящие суды для восстановления дела.

03.05.2026, 15:45

Добрый день!

Порядок восстановления утраченного судебного производства регламентируется главой 38 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ). Восстановление возможно только в случае, если производство по делу было завершено принятием судебного решения или определения о прекращении судебного производства. Если дело было прекращено иным способом (например, путём оставления иска без рассмотрения), восстановление не допускается.

Дело о восстановлении утраченного судебного производства возбуждается по заявлению лица, участвовавшего в деле (истца, ответчика, третьего лица). Заявление подаётся в суд, который принял решение по существу спора или вынес определение о прекращении судебного производства.

В заявлении должны быть указаны:

о восстановлении какого именно судебного производства просит заявитель;

было ли принято судом решение по существу или производство по делу прекращалось;

какое процессуальное положение занимал в деле заявитель, кто ещё принимал участие в деле и в каком процессуальном положении;

место жительства или адрес этих лиц;

что известно заявителю об обстоятельствах утраты производства, о месте нахождения копий документов производства или сведений о них;

восстановление каких именно документов заявитель считает необходимым;

цель восстановления документов.

К заявлению прилагаются сохранившиеся и имеющие отношение к делу документы или их копии, даже если они не заверены в установленном порядке. Если у заявителя нет таких копий, он может попросить суд об их истребовании (ст. 57 ГПК РФ).

Заявление может быть оставлено без движения, если в нём не указана цель обращения. В этом случае суд предоставляет срок для изложения цели. Если цель обращения не связана с защитой прав и законных интересов заявителя, суд отказывает в возбуждении дела или оставляет заявление без рассмотрения, если дело уже было возбуждено (ст. 315 ГПК РФ).

При рассмотрении дела суд может использовать сохранившиеся части производства, документы, выданные из дела до его утраты, копии документов, другие материалы, имеющие отношение к делу. В необходимых случаях суд вправе допросить в качестве свидетелей лиц, присутствовавших при совершении процессуальных действий, судей, рассматривавших дело, а также лиц, исполнявших решение суда.

Решение или определение суда (если они принимались по делу) подлежат восстановлению. В решении суда о восстановлении утраченных документов указывается, на основании каких данных, представленных суду и исследованных в судебном заседании, суд считает установленным содержание восстанавливаемого судебного постановления. В мотивировочной части также отражаются выводы суда о доказанности обстоятельств, которые обсуждались, и о том, какие процессуальные действия совершались по утраченному производству.

Судебное производство, утраченное до рассмотрения дела по существу, не подлежит восстановлению. В этом случае истец вправе предъявить новый иск. При рассмотрении нового иска суд может использовать сохранившиеся части производства и другие материалы.

Рассмотрение заявления о восстановлении не ограничивается сроком хранения дела.

Заявитель освобождается от уплаты судебных расходов, понесённых судом при рассмотрении дела о восстановлении утраченного судебного производства, за исключением случая, когда его заявление было заведомо ложным (ч. 2 ст. 319 ГПК РФ).

Суд может вынести определение о прекращении производства по делу о восстановлении утраченного судебного производства, если:

представленных материалов недостаточно для точного восстановления судебного постановления;

заявитель просит выдать исполнительный лист из утраченного производства, но срок для его предъявления уже истёк, и заявитель не просит суд о восстановлении этого срока.

На определение суда о прекращении производства по делу заявитель может подать частную жалобу.

Если при восстановлении производства возникнут дополнительные вопросы, рекомендуется обратиться к юристу или адвокату для получения консультации.

Также советую по факту утраты дела подать жалобу в квалификационную коллегию судей с требованием привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Это даст вам возможность в последующем обратиться в суд и взыскать убытки и компенсацию морального вреда.

ГК РФ Статья 1069. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами

Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования.

Удачи Вам!

04.05.2026, 00:10
Задано вопросов 2, из них VIP - 2
Москва, 03.05.2026, 13:06

04.04.26 прогуливаясь по г.Москва в поисках работы сын познакомился с мол. человеком, с которым у них завязалась дружба на основе общих интересов и взглядов. Этот новый друг пояснил, что имеет свой бизнес, и что может помочь ему с устройством на достойную работу. В какой-то из моментов, на следующий день их новоиспечённой дружбы, у этого "друга" возникла загвоздка с денежными средствами, объяснив это тем, что деньги должны были поступить на его счет, но поступление задерживается. Он снимал комнату в гостинице в г. Москве, где предложил остаться сыну, который из области. Деньги этому "другу" нужны были срочно, чтобы решить какую-то проблему (по его словам). У сына денег в долг не было по ясным причинам, и тогда этот человек предложил сыну, чтобы тот взял займ в МФО, а "друг" отдаст ему 06.04.26, уже на следующий день, да ещё и накинет сверху некую сумму в качестве благодарности, т к "застрявшие" деньги ему будут по-любому зачислены. Сын ему доверился, т к до этого момента этот человек проявлял добродушие, гостеприимство-сложилось хорошее впечатление о человеке. В итоге, этот друг зарегистрировал в Банки. Ру сына через его устройство самостоятельно, т к сын никогда этим сервисом не пользовался. На сервисе в нескольких МФО оформил микрозаймы с фотофиксацией сына с паспортом. Полученные деньги были: часть переведены на счет этого "друга",часть снята через банкомат и переданы ему же. 06.04 деньги отданы сыну в качестве возмещения долга не были, этот "друг" объяснял, что его "застрявшие" деньги ему еще не поступили, и на этом основании попросил у сына, чтобы тот дал ему таким образом еще 2-4 тыс руб и тогда "его проблемы будут решены".Сын находился всë ещë у него в гостях уже по причине ожидания возврата долга по договоренности. Все аккаунты в МФО "друг" создавал самостоятельно через устройство (телефон) сына.06.04 этот человек дооформил эти 2-4 тыс руб через этот же сервис (МФО были каждый раз разные). После, у сына стали приходить уведомления о многочисленных зачислениях из МФО и последующих списаниях денежных среств, суммы которых уже выходили за рамки договоренности между им и этим "другом".На вопрос сына: "как это понимать?",этот человек убедительно отвечал, что не волнуйся, я все тебе верну, как договаривались. Вместо решения каких-то проблем этот "друг" стал тратить деньги на свои личные нужды, одна из кот.-покупка айфона в в скупке. В общем, сын стал понимать, что он излишне доверился ранее незнакомому человеку, о котором не знал по сути ничего-не было никаких данных ДУЛ этого нового "друга",откуда он, где прописан-ничего. На этих основаниях затребовал составления договора займа между физическими лицами, о котором ему посоветовал простой водитель такси, который их подвозил, которому сын, уже будучи в панике от осознания происходящего, рассказал всю эту историю. Договор займа был составлен от 05.04 на сумму 170 тыс. руб. и подписан обеими сторонами. По условиям этого договора деньги должны были быть отданы до 11.04 включительно. Копию паспорта этот друг не предоставил, но данные паспорта актуальные, как мы уже выяснили, регистрация этого друга в одной из республик России. Далее начались переписки в мессенджерах, где этот заемщик не отказывается от долга, каждый раз обещается его вернуть: назначал встречи для передачи денег по договору займа, но на них не являлся; скидывал фото, на котором держал пачку денег (рука его, т к были определенные приметы), но деньги так и не вернул. Мы стали искать информацию с сыном об этом человеке в просторах интернета, где нашли отзывы о его номере телефона такие как "мошенник",что навело на мысль проверить в общедоступной базе данных ФССП этого человека, но у нас не было даты рождения этого человека, он не указал ее и в договоре займа. Из "дружеских" разговоров между сыном и этим человеком было ясно, что они одногодки (начало 2000-х).По ФИО нашли инфу с фото об этом "друге" в одном из знаменитых добровольческом поисково-спасательном отряде-так мы узнали дату его рождения. На сайте ФССП у него оказалрсь 12 производств, из которых 8 закрыты по статья 46 часть 1 п.4, и 4 актуальных на общую сумму более 700 тыс руб. Сын искал все оформленные на него займы, т к проценты просрочки идут, а он даже не знает сколько точно их на него тот оформил. В одном из МФО к аккаунту привязана карта этого "друга".Узнали, что так же на сына был создан аккаунт в Долями и произведена покупка в Лэтуаль, где теперь тоже есть задолженность. Мы составили досудебную претензию (отдать долг после получения в теч. 3 х дней) и отправили письмом с описью ПР на адрес регистрации этого "друга",продублировали через мессенджер ему файлом, на что получил сын сообщение от должника, что это ничего не значит и все это фигня. До сих пор этот "друг" шлет сообщения с просьбой выслать ему реквизиты карты для возврата долга, сын реквизиты скидывает, но денег не поступает. Хотелось бы уточнить как нам поступать дальше, куда писать заявления и какие? Думаем обратиться с заявлением в УМВД по ст 159, т к понятно, что от этого заемщика более ждать нечего. Переписки их все сохранены.

Ответить

В претензии шапка присутствует конечно

03.05.2026, 13:08

Добрый день!

Признать недействительными договоры займа на которых ваш сын фотографировался и оформлял на свое имя, к сожалению оснований у вас не будет, даже после возбуждения уголовного дела в отношении этого человека по факту мошенничества, так как кредитные организации со своей стороны предоставили вашему сыну денежные средства. А каким образом он в дальнейшем распорядился данными денежными средствами - это уже право займополучателя.

В данном случае займополучатель ( ваш сын) передал их другому лицу.

( Ситуация будет похожа на дело Долиной Л.)

После возбуждения уголовного дела анулируют только кредитные договора, которые были оформлены мошенником на другое лицо ничего не знавшее об этой сделке.

У вас другая ситуация, поэтому не тратте время на попытку возбудить уголовное дело.

Знакомый вашего сына действует весьма профессионально и вполне уверенно может быть в итоге освобожден от уголовной ответственности - так как выдав вам расписку о получении займа он перевел правоотношения в гражданские.

Теперь он должник перед вашим сыном по договору займа. Не исполнив его у указанный срок - на него могут распространяться только последствия , предусмотренные ст.807 ГК РФ.

В соответствии со статьей 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Претензию вы уже отправили.

Теперь вам необходимо обращаться в суд и взыскивать долг.

Порядок судебной процедуры зависит от суммы задолженности:

При сумме долга до 500 000 рублей взыскание производится на основании судебного приказа. Заявление подаётся мировому судье по месту жительства должника. К заявлению прилагаются оригинал расписки и квитанция об оплате госпошлины. Суд рассматривает заявление в течение пяти дней после его получения. При удовлетворении требований судья выносит судебный приказ, который одновременно является исполнительным документом.

Если сумма долга превышает 500 000 рублей или должник оспаривает требования, необходимо подавать исковое заявление в районный суд по месту жительства ответчика. К иску прилагаются оригинал расписки, квитанция об уплате госпошлины, почтовая квитанция об отправлении иска ответчику.

У должника есть право оспорить судебный приказ в течение 10 дней после его получения. Если возражения поступят, приказ будет отменён, и дело перейдёт в исковое производство.

Исковая давность по таким делам составляет 3 года и отсчитывается с момента, когда должник не исполнил обязательство по возврату денег.

Возбудить дело о мошенничестве можно только по ситуации с покупкой через интернет магазин, при условии, что ваш сын не принимал участия в создании акаунта на этом сайте.

Удачи Вам!

04.05.2026, 00:41
Москва, 01.05.2026, 19:12

Сколько стоит заявление к нотариусу на вступление в наследство в 2026г

Ответить

А у нас 6500 р. Стоимость заявления

01.05.2026, 19:22

В регионе где идут боевые действия

01.05.2026, 19:23

Нотариус Светикова

01.05.2026, 21:25

Добрый день!

Тарифы нотариуса установлены в ст.333.24 НК РФ:

22) за выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию:

детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя - 0,3 процента стоимости наследуемого имущества, но не более 100 000 рублей;

другим наследникам - 0,6 процента стоимости наследуемого имущества, но не более 1 000 000 рублей;

26) за совершение прочих нотариальных действий, для которых законодательством Российской Федерации предусмотрена обязательная нотариальная форма, - 100 рублей.

Поэтому с вас законно за принятие заявления и его нотариальное удостоверение могли взять только 100 рублей.

К сожалению , нотариусы у нас часто грешат нарушением требований закона и ведут отдельные книги учета доходов, не выдавая квитанций при проведении оплаты.

Вы должны знать, что Юридически - открытие наследственного дела у нотариуса не предполагает уплаты нотариального сбора (госпошлины). Госпошлина взимается только при выдаче свидетельства о праве на наследство.

При открытии наследственного дела наследник подаёт нотариусу заявление о принятии наследства. На этом этапе оплачиваются только услуги правового и технического характера (УПТХ), которые включают:

-анализ представленных документов;

-проверку информации в государственных реестрах;

-составление документов, копий, сканирование;

-направление запросов наследникам;

-хранение документов в архиве.

Размер УПТХ устанавливается региональной нотариальной палатой и может различаться в зависимости от субъекта РФ.

Вы можете обратиться с заявлением в нотариальную палату своего субъекта и попросить дать вам разъяснение - правомерно ли с вас такой-то нотариус взял 6500 рублей, при этом не выдав вам приходный кассовый ордер на данную сумму, с тем, чтобы вы могли ознакомиться с перечнем и стоимостью оказанной вам услуги и не разъяснив за какие услуги вами была уплачена вышеназванная денежная сумма, а также потребовать провести проверку обоснованности вышеназванных затрат при обращении за открытием наследственного дела.

Удачи Вам!

01.05.2026, 23:30
Москва, 01.05.2026, 18:23

Добрый вечер! Недавно приобрели участок, но он был не в собственности у предыдущего хозяина, так как раньше на этом участке всегда сажали. Потом мы его выкупили у хозяина, может ли забрать его администрация или снести? И как его оформить в собственность? Благодарю за ответ.

Ответить

Добрый день!

В данном случае вам необходимо потребовать лицо, которое вам продало этот участок вернуть вам денежные средства, так как его действия являются мошенничеством( ст.159 УК РФ).

С 5 июля 2016 года единственным документом, который подтверждает право собственности на земельный участок, является выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Этот документ выдаёт Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

А вам человек продал не принадлежащее ему имущество.

Статья . 234 ГК РФ позволяет приобрести право собственности на чужое имущество, если вы добросовестно, открыто и непрерывно владели участком как своим собственным в течение 15 лет, вы можете претендовать на признание права собственности через суд. Для этого понадобятся доказательства фактического владения: квитанции об оплате налогов, договоры на работы на участке, свидетельские показания, фотографии и т. д..

НО!!! Ключевым здесь является вопрос ДОБРОСОВЕСТНОСТИ.

Не самозахват( самоуправство), который вы описываете, то есть без письменного разрешения собственника захват его земли, даже если она захламлена , а именно добросовестное владение - то есть соглашение с собственником.

Собственник вправе истребовать своё имущество из чужого незаконного владения. Это закреплено в статье 301 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ).

Поэтому в любой момент собственник участка вправе потребовать у вас прекратить незаконное использование его участка, при этом расценив ваши действия как административно или уголовно наказуемое самоуправство.

КоАП РФ Статья 19.1. Самоуправство

Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному федеральным законом или иным нормативным правовым актом порядку осуществление своего действительного или предполагаемого права, не причинившее существенного вреда гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, предусмотренных статьей 14.9.1 настоящего Кодекса, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей.

УК РФ Статья 330. Самоуправство

1. Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен существенный вред, -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

Чтобы оформить надлежащим образом свое право на данный участок вам необходимо обратиться в администрацию района .

Оформление в собственность бесхозного муниципального земельного участка — сложный и длительный процесс, который требует соблюдения законодательства.

Согласно статье 16 Земельного кодекса РФ, если у участка нет владельца, он считается государственной или муниципальной собственностью. Существует несколько законных способов получить такой участок в собственность

Сначала необходимо выяснить, действительно ли участок бесхозный. Для этого можно:

-заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) через портал «Госуслуги», МФЦ или сайт Федеральной кадастровой палаты;

обратиться в орган местного самоуправления, если участок находится в населённом пункте, или к председателю садового товарищества (СНТ), если земля входит в его состав;

-использовать публичную кадастровую карту, указав адрес или кадастровый номер участка.

Если собственник найден, можно предложить ему выкупить участок.

Если участок признан бесхозным (то есть у него нет собственника, его невозможно найти или он добровольно отказался от прав), муниципалитет может оформить его в свою собственность, а затем выставить на торги или передать в аренду.

Порядок действий:

Муниципальный орган подаёт в ЕГРН заявление о постановке участка на учёт как бесхозного. Сведения о таком объекте должны содержаться в ЕГРН.

Выжидается 12 месяцев. Этот срок даётся для того, чтобы вероятные владельцы могли заявить о своих правах на участок.

По истечении года муниципальный орган обращается в суд с иском о признании права муниципальной собственности. Основанием для этого служит вступившее в силу судебное решение.

Муниципалитет подаёт в Росреестр заявление о государственной регистрации права собственности на участок.

После этого заинтересованное лицо может участвовать в торгах или заключить с муниципалитетом договор аренды.

Важно: в некоторых случаях купить землю можно без проведения торгов. Это предусмотрено приказом Росреестра от 02.09.2020 №П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов». Например, без торгов участок могут приобрести члены СНТ, на территории которого он расположен, если земля под ним не предназначена для общего использования.

В остальных случаях будут проводиться открытые торги, и к сожалению победить в них можете даже не вы, а другое лицо предложившее большую выкупную стоимость.

Поэтому самое лучшее и безопасное -это вернуть деньги, которые у вас взял "мнимый владелец" и не дожидаться привлечения к административной или уголовной ответственности.

Но если вы готовы потратить время и все-таки попытаться узаконить приобретение, то действуйте по вышеописанной мной схеме.

Удачи Вам!

02.05.2026, 00:03
Клин, 04.05.2026, 17:16

Здравствуйте. . Ребёнок прописан в доме у свекрови (муж погиб,5 лет прошло). квартира муниципальная. Имею ли я право проживать в этой квартире.

Ответить

Добрый день!

Ваш ребенок был прописан в муниципальной квартире без согласия остальных зарегистрированных в ней лиц на основании ст.70 ЖК РФ.

ЖК РФ Статья 70. Право нанимателя на вселение в занимаемое им жилое помещение по договору социального найма других граждан в качестве членов своей семьи

1. Наниматель с согласия в письменной форме членов своей семьи, в том числе временно отсутствующих членов своей семьи, вправе вселить в занимаемое им жилое помещение по договору социального найма своего супруга, своих детей и родителей или с согласия в письменной форме членов своей семьи, в том числе временно отсутствующих членов своей семьи, и наймодателя - других граждан в качестве проживающих совместно с ним членов своей семьи. Наймодатель может запретить вселение граждан в качестве проживающих совместно с нанимателем членов его семьи в случае, если после их вселения общая площадь соответствующего жилого помещения на одного члена семьи составит менее учетной нормы. На вселение к родителям их несовершеннолетних детей не требуется согласие остальных членов семьи нанимателя и согласие наймодателя.

2. Вселение в жилое помещение граждан в качестве членов семьи нанимателя влечет за собой изменение соответствующего договора социального найма жилого помещения в части необходимости указания в данном договоре нового члена семьи нанимателя.

В связи с тем, что отец ребенка, который ранее его вселял в настоящее время погиб, ваша свекровь если пожелает ребенка выписать из квартиры , то сможет обратиться в суд с иском о его выселении и признании утратившим право пользования квартирой на основании Статьи 20 Гражданского кодекса Российской Федерации , которой определено, что местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов.

Но такой иск будет удовлетворен, если свекровь предоставит доказательства того, что у вас , как матери ребенка по месту вашей регистрации достаточно жилой площади для проживания вашего несовершеннолетнего ребенка совместно с вами.

Если же выселение ребенка и прописка его по вашей регистрации ухудшает его жилищные права, то наоборот вы можете обратиться с иском о временном вселении вас в муниципальную квартиру к ребенку до достижения им возраста 18 летия.

В иске ссылайтесь на то, что каждый ребенок имеет право на совместное проживание с родителями, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам (например, в случаях, когда родитель лишен родительских прав) ( ст.54 СК РФ).

Также посмотрите Кассационное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 21.10.2020 N 86-КАД20-1-К2 там мать несовершеннолетнего добилась вселения в муниципальную квартиру оспаривая отказ администрации на ее вселение.

В обоснование иска можете также указать, что родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей (абзац 2 пункта 1 статьи 63 Семейного кодекса Российской Федерации).

При этом одним из условий надлежащего воспитания и развития детей является их совместное проживание с родителями.

В соответствии с положениями "Конвенции о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 января 1989 г.) во всех действиях в отношении детей независимо от того, предпринимаются они государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, административными или законодательными органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка (п. 1 ст. 3). Государства - участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и обязанности его родителей, опекунов или других лиц, несущих за него ответственность по закону, и с этой целью принимают все соответствующие законодательные и административные меры (п. 2 ст. 3). Государства - участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со своими родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, когда компетентные органы, согласно судебному решению, определяют в соответствии с применимым законом и процедурами, что такое разлучение необходимо в наилучших интересах ребенка (п. 1 ст. 9).

Удачи Вам!

04.05.2026, 22:34
Оценка автора вопроса:
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Москва, 23.04.2026, 23:45

Инспектор ГИБДД на патрулировании дорожного движения, остановил автомобиль за мелкое нарушение. Составить протокол на месте он не мог. Заявил, что вызовет патруль для оформления нарушение и ждать потребуется 2 часа. Законно ли такое удержание документов и ТС, если не может на месте оформить протокол.

Ответить

Добрый день!

Нет, в данном случае инспектор действовал неправомерно.

Задержание ТС как мера обеспечения производства по делам об административных правонарушениях предусмотрено статьей 27.13 КоАП РФ. Она применяется при совершении конкретных административных правонарушений, например:

- нарушения правил остановки или стоянки в местах, отведённых для инвалидов (ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ);

-управления ТС в состоянии опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ);

- нарушения правил перевозки грузов (ч. 1–4 ст. 12.21.5 КоАП РФ) и др.

Задержание означает исключение ТС из процесса перевозки людей и грузов путём перемещения его на специализированную стоянку или прекращения движения при помощи блокирующих устройств (если перемещение невозможно). Хранить ТС на стоянке будут до устранения причины задержания, а в некоторых случаях — до уплаты административного штрафа.

Важно: задержание ТС — это мера, которая применяется после выявления правонарушения и только при наличии законных оснований. Простое ожидание патруля для оформления протокола само по себе не является основанием для задержания ТС.

Удержание документов (водительского удостоверения, СТС, полиса ОСАГО и т. д.) может быть законным только в строго определённых ситуациях, например при отстранении от управления ТС или возбуждении дела об административном правонарушении. В остальных случаях требование передать документы на постоянное удержание незаконно.

Согласно ПДД, водитель обязан предъявить документы для проверки по требованию сотрудника ГИБДД, но не передавать их на хранение. Если документы изымаются, это должно оформляться соответствующим процессуальным актом (например, протоколом об изъятии).

Удержание ТС и документов будет незаконным, если:

-нет законных оснований для задержания (например, отсутствует состав административного правонарушения);

-процедура задержания нарушена (например, не составлен протокол, не присутствуют понятые или не ведётся видеозапись, если это требуется);

-действия сотрудника полиции не соответствуют его полномочиям.

В данном случае Вам необходимо было зафиксировать происходящее (например, с помощью видеозаписи, либо звонка на горячую линию МВД (8-800-222-74-47 - бесплатный, 8 (495) 667-74-47), предназначен для прямой круглосуточной телефонной связи граждан Российской Федерации.

Также уже позже обратиться с жалобой к вышестоящему должностному лицу в органе ГИБДД , подать жалобу в прокуратуру или суд.

Характер действий должностного лица должен быть расценен как превышение должностных полномочий ( ст.286 УК РФ)

1. Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

После возбуждения уголовного дела , вы будите иметь право на компенсацию с казны РФ, в порядке Статья 1069 ГК РФ:

Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования.

Удачи Вам!

24.04.2026, 00:14
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 8, из них VIP - 0
Москва, 23.04.2026, 22:34

ПОДГОТОВКА ДЕЛА (СОБЕСЕДОВАНИЕ). 1. ОБЯЗАТЕЛЬНА АУДИОЗАПИСЬ ИЛИ НЕТ? 2. ЕСЛИ БЫЛИ ОБСУЖДЕНИЕ НА ПОДГОТОВКА ДЕЛА (СОБЕСЕДОВАНИЕ) - НО В ПРОТОКОЛ НЕ ЗАНЕСЛИ? 3. ЕСЛИ НЕ ЗАНЕСЛИ В ПРОТОКОЛ СВЕДЕНИЯ - НАРУШЕНИЕ ИЛИ НЕТ? 4. ЕСЛИ ОТСУТСТВУЮТ СВЕДЕНИЕ В ПРОТОКОЛЕ, КОТоРЫЕ БЫЛ ОЗВУЧЕНЫ НА ПОДГОТОВКА ДЕЛА (СОБЕСЕДОВАНИЕ). -------------------------------------------- КАКИЕ СТАТЬИ РЕГУЛИРУЮТ ВЫШЕСКАЗАННОЕ?

Ответить

Добрый день!

На этой стадии ни протокола судебного заседание не составляется и также не ведется никакая аудиозапись.

Беседа в контексте гражданского дела в суде общей юрисдикции — это неформальная процедура, которая проводится на стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Она не закреплена напрямую в Гражданском процессуальном кодексе РФ , но широко применяется судьями на практике.

Основная цель беседы — уточнить позиции сторон, распределить бремя доказывания, решить организационные вопросы и подготовить дело к судебному заседанию. В ходе беседы судья может:

-выяснить суть спора и требования сторон;

-уточнить, какие доказательства представлены и какие ещё могут потребоваться;

-обсудить возможность примирения сторон или заключения мирового соглашения;

-определить, нужно ли привлекать третьих лиц или экспертов;

-дать указания на представление дополнительных документов или совершение иных процессуальных действий.

Беседа помогает судье лучше понять суть дела и ускорить его рассмотрение, минимизировав необходимость откладывать заседание из-за недостающих доказательств или иных процессуальных вопросов.

Беседа обычно проводится до назначения даты судебного заседания. Стороны вызываются в суд, где судья в неформальной обстановке обсуждает с ними детали дела. Протоколирование беседы не ведётся, что отличает её от судебного заседания.

В некоторых случаях беседу может проводить помощник судьи, а не сам судья. В таких ситуациях процедура может сводиться к выдаче повестки с датой первого судебного заседания.

[b]Судья вправе проводить беседу, но не обязан это делать по каждому делу. [/b

В некоторых случаях подготовка дела может ограничиваться письменным обменом документами или фактически проводиться в рамках предварительного судебного заседания (ст. 152 ГПК РФ).

На предварительном судебном заседании уже ведется аудиозапись или иные технические средства записи заседания и протокол судебного заседания( ст.230 ГПК РФ).

Удачи Вам!

24.04.2026, 00:43
Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Лосино-Петровский, 23.04.2026, 11:28

При приватизации квартиры я отказался от нее, я там прописан с ребенком, дом под снос, ветхое жилье, что я имею в этой ситуации

Ответить

Добрый день!

Ваши права , по сравнению с собственниками жилья будут несколько органиченными.

Собственник при расселении из ветхого жилья может претендовать и на замену старого жилья аналогичным новым, или на получение выкупной стоимости квартиры и доли земельного участка расположенного под многоквартирным домом . Таким образом, у собственников приватизировавших квартиры с жильём есть два варианта:

- замена квартиры аналогичной по площади или выше с доплатой;

- получение денежного сертификата, позволяющего приобрести новое жильё, причём не только квартиру, но и жилой дом (не дачный домик).

Наниматели по договору соцнайма [b]не получают сертификатов и выплат. [/Единственный вариант для них – заключение нового договора на проживание в квартире не меньшей площадью.

То есть вам обязаны выдать квартиру , площадью не менее той, что вы занимали.

Удачи Вам!

23.04.2026, 11:35
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 21.04.2026, 21:54

Здравствуйте. Я живу с матерью и со своими внуками. Все прописаны. Достанится ли квартира мне после её смерти или правнуки будут тоже иметь доли? Мать собственник квартира приватизирована.

Ответить

Добрый день!

Внуки не входят в число наследников по закону, только по праву представления. Это происходит, когда сын или дочь наследодателя на момент смерти наследодателя тяже умерли.

Поэтому если ваша мама не оставит на них завещание - вы будите единственным наследником по закону за умершей мамой.

Удачи Вам!

22.04.2026, 00:11
Оценка автора вопроса:
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Москва, 21.04.2026, 21:06

Дополнение к предыдущему вопросу... Ещё у бывшего мужа есть дочь от первого брака, которую он бросил, сей факт он скрыл от суда. Суд он уверяет в том что я ненормально воспитала старшего ребенка, (сейчас он работает в полиции) нужно ли мне сообщить суду о существовании его дочери в жизни которой он не принимает участия и если да, то нужны ли какие либо доказательства. Доказать это непросто, т к. она живёт в Ташкенте

Ответить

Добрый день!

Если он не лишен родительских прав по отношению к этой дочери, то вы впустую потратите свое время и только вызовите раздражение у судьи такими доводами не играющими никакого значения в рассматриваемом споре между вами по отношению к совершенно другому ребенку.

Ребенка оставляют с тем, кто больше им занимается и к кому ребенок больше привязан. Вам нужны показания учителей( кто ходит на собрания, кто забирает ребенка и т.п) , психологически экспертиза, которая подтвердит к к кому ребенок больше привязан.

Что касается жилья, то оно не обязательно должно быть в собственности. Достаточно договора найма и площади снимаемого жилья отвечающей учетным нормам на вас и вашего ребенка.

Удачи Вам!

22.04.2026, 00:21
Москва, 13.04.2026, 09:36

Требуют явится в военкомат, иначе пишут что наложат многие ограничения, в том числе на управление транспортом, они правда имеют право? Или это только через суд?

Ответить

Добрый день!

В данном случае решение об ограничении права управления принимает не суд, а призывная комиссия .

Приказом МВД России от 21.06.2023 N 426 "Об утверждении Порядка ограничения права на управление транспортными средствами в случае наличия сформированного в Едином реестре сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, решения о принятии временных мер ограничения в отношении физического лица" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.06.2023 N 74084) в течение суток с момента поступления решения призывной комиссии о принятии временных мер (об отмене временных мер) в территориальный орган МВД России на межрегиональном, региональном и районном уровнях информация об ограничении (отмене ограничения) на пользование физическим лицом правом на управление транспортными средствами вносится ответственным должностным лицом соответствующего территориального органа или поступает в автоматизированном режиме в специальное программное обеспечение федеральной информационной системы Госавтоинспекции.

При поступлении решений призывной комиссии субъекта РФ об отмене решения (заключения) военного комиссариата, призывной комиссии, комиссии по постановке граждан на воинский учет полностью или частично ограничение права на управление транспортными средствами в отношении физического лица снимается. В течение суток с момента поступления решений призывной комиссии в территориальный орган МВД России на региональном и районном уровнях информация об отмене ограничения на пользование физическим лицом правом на управление транспортными средствами вносится ответственным должностным лицом соответствующего территориального органа в информационную систему.

Также обратите внимание на положения ч.2-4 ст.12.7 КоАП РФ, так как она будет применена если лицо продолжить управлять автомобилем после введения в отношении него ограничений.

2. Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами, -

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 196-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов.

3. Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого права, -

влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей.

4. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, если такое действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо обязательные работы на срок от ста пятидесяти до двухсот часов.

Также обратите внимание:

Ч. 1 статьи 264.3 УК РФ предусматривает уголовную ответственность — за управление транспортным средством лицом, лишённым права управления транспортными средствами и дважды подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством водителем, лишённым права управления транспортными средствами по частям 2 и 4 статьи 12.7 КоАП РФ. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до одного года с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до двух лет.

Ч. 2 статьи 264.3 УК РФ — за управление транспортным средством лицом, лишённым права управления транспортными средствами и имеющим судимость по ст. 264 УК РФ за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть человека, смерть двух или более лиц, если оно совершено лицом, не имеющим или лишённым права управления транспортными средствами. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Удачи Вам!

13.04.2026, 11:48
Оценка автора вопроса:
Спасибо!!
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 05.04.2026, 22:21

Может ли дело по ч.2 ст. 12.27 быть рассмотрено в отсутствии лица, привлекаемого к ответственности? В разрезе с ч. 3 ст. 25.1 КоАП РФ или когда "вилка" могут просто лишить прав.

Ответить

Добрый день!

Читайте внимательно положения ч.2 и 3 ст.25.1 КоАП РФ:

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест, административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства или обязательные работы, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

ч.2 ст.12.27 КоП РФ предполагает лишение водительских прав, поэтому для рассмотрения дела достаточно надлежащего извещения правонарушителя.

ч.3 ст.25.1 к этой статье не относится.

При этом надлежащим уведомлением правонарушителя является даже не вручение повестки, так как правонарушитель может уклоняться от получения повестки, а просто направление повестки либо через сайт Госуслуги, либо по адресу регистрации собственника транспортного средства или иными способами предусмотренными в ст.25.15 КоП РФ.

Однако, если у вас есть подтверждающие документы уважительной причины невозможности получения направленного вам извещения , то вынесенное в отношении вас постановление можно отменить.

Удчи Вам!

05.04.2026, 23:54
Оценка автора вопроса:

Спасибо за ответ! Такой возможности документально подтвердить невозможность получения у меня конечно нет. Возможно ли подать ходатайство о переносе/отложении рассмотрения дела в связи с болезнью с приложением больничного? И как его подать, лично или кто то другой может его подать, может быть электронно, как узнать, что оно удовлетворенно?

06.04.2026, 00:06

Да, ходатайство можно подать - через почту, через электронную приемную, либо через представителя. Если вы на больничном и его предоставите , то возможно отложат. 100 процентов отложат - если в стационаре. Но надежнее отлагаться по причине поиска адвоката для защиты интересов. Это право на защиту и если судья не отложит, то любое принятое ею постановление будет отменено вышестоящим судом.

09.04.2026, 09:30
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 01.04.2026, 19:46

Пришли двое. Показали удостоверения следственного комитета. Сказали, что в 2015 году мой телефон где то засветился, поэтому они хотят взять слюну на ДНК. Постановление не предъявили. Я сказал, чтобы вызывали повесткой. Это что развод новый?

Ответить

Добрый день!

Даже если уголовное дело пока не возбуждено, а проводится проверка в рамках ст.144 УПК РФ, отобрание образцов для исследование проводится в соответствии с положениями ст.202 УПК РФ:

УПК РФ Статья 202. Получение образцов для сравнительного исследования

1. Следователь вправе получить образцы почерка [b]или иные образцы для сравнительного исследования у подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, а также в соответствии с частью первой статьи 144 настоящего Кодекса у иных физических лиц и представителей юридических лиц в случаях, если возникла необходимость проверить, оставлены ли ими следы в определенном месте или на вещественных доказательствах, и составить протокол в соответствии со статьями 166 и 167 настоящего Кодекса, за исключением требования об участии понятых. Получение образцов для сравнительного исследования может быть произведено до возбуждения уголовного дела.

2. При получении образцов для сравнительного исследования не должны применяться методы, опасные для жизни и здоровья человека или унижающие его честь и достоинство.

3. О получении образцов для сравнительного исследования следователь выносит постановление. В необходимых случаях получение образцов производится с участием специалистов.

4. Если получение образцов для сравнительного исследования является частью судебной экспертизы, то оно производится экспертом. В этом случае сведения о производстве указанного действия эксперт отражает в своем заключении.

[/b]

Вызывать вас не обязательно, а вот вручить вам постановление об изъятии у вас образцов под роспись обязаны были. А дальше при изъятии с вашим участием еще обязаны были составить протокол, причем в присутствии понятых.

Кстати , получая постановление об изъятии, вы расписываясь о получении вполне можете ходатайствовать о проведении изъятия в присутствии адвоката и требовать его немедленного вызова.

Похоже вас хотели обмануть, не желая заполнять процессуальные документы, так как не уверены еще в вашей причастности, но не получилось.

Также подобные манипуляции сотрудников полиции без составления документов и адвоката, очень опасны , ведь ваш образец потом мог оказаться на любом предмете и тогда уже вас вполне могли обвинить в совершении любого преступления, которое раскрыть не могут, но нужно "на кого-то повесить.

Удачи Вам!

01.04.2026, 20:33
Оценка автора вопроса:
Задано вопросов 8, из них VIP - 0
Москва, 01.04.2026, 17:09

Несколько лет назад мне очень сильно затопили квартиру. И после этого между квартирами нарушилась шумоизоляция. У меня слышно все ударные шумы: шаги, движение мебели, хлопанье дверьми, уборку и т.д. Воздушные шумы тоже слышно, но слабее. Раньше, до залива, такого не было. Насколько я смогла понять, при заливе вода повреждает какой-то шумоизоляционный слой, который нужно потом менять, и делают это со стороны верхней квартиры. Квартира много лет сдается. С хозяйкой диалога нет. Она один раз вышла на связь, поняла, что есть проблемы, и больше не берет трубку. Кто она и где находится, никто не знает. Её квартиранты - среднеазиатские семьи, которые делают вид, что ничего не понимают. После залива прошло более трёх лет. В силу обстоятельств акта о заливе, подтверждающего вину хозяйки верхней квартиры нет ни у меня, ни у управляющей компании. Кто должен восстанавливать шумоизоляцию? Куда мне обращаться? В управляющую компанию, в суд, куда-то ещё? И ещё вопрос. Последний заезд - среднеазиатская семья с тремя маленькими детьми, которые с утра до ночи прыгают, бьют по полу и кидают на пол предметы. Сами взрослые тоже постоянно чем-то стучат по всей квартире. Грохот стоит страшный, психика просто не справляется, надо это как-то приглушить, ещё до решения вопроса с шумоизоляцией. На просьбы квартиранты не реагируют, пыталась вызывать полицию, но они говорят, что время дневное, и это дети, а они не могут составить протокол на детей. Действительно не могут или просто не хотят? Можно написать заявление на квартирантов или хозяйку квартиры из-за постоянного грохота в дневное время?

Ответить

Добрый день!

В данном случае вам необходим иск об устранении препятствий в пользовании квартирой и обязании собственника квартиры , рсположеной над вами восстановить шумоизоляционный слой потолка вашей квартиры и пола квартиры слышимость с которой нарушена.

ГК РФ Статья 304. Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения

Собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.

Однако для начала просчитайте стоимость самостоятельных работ по шумоизоляции своего потолка от соседей. Сейчас мастера-строители выполняют такие работы натягивая специальные шумоизоляционные полотна под натяжной потолок.

Дело в том, что по иску об устранении препятствий вам предстоят также расходы :

1. На проведение независимой экспертизы замера уровня шума - минимальная стоимость как правило от 5000 рублей;

2. На составление иска - от 10 000рублей;

3. На строительную экспертизу затем уже в суде, которая подтвердит, что собственником квартиры были проведены какие-то работы, которые нарушили строительные нормы размера межквартирного перекрытия, их вид ( такое бывает , когда люди снижают пол во время ремонта счищая часть перекрытия, пытаясь увеличить высоту потолка в своей квартире или меняя вид межквартирного перекрытия и это самая частая причина затем изменения шумоизоляции). - от 35 000 рублей;

4. На госпошлину - 3000 рублей.

Эти расходы вы вправе по решении суда затем также взыскать с Ответчика. Однако , изначально вам все-таки придется их нести.

Борьба же с семьей мигрантов в данном случае имеет смысл, если превышение уровня шума в дневное время не связано с нарушением нормативов перекрытия, то есть вам придется доказывать, экспертизой, что уровень шума в дневное время создаваемый детьми мигрантов превышает нормы допустимого уровня шума и носит стойкий постоянный характер.

В таком случае после получения экспертизы замер уровня шума вы можете написать в полицию заявление на родителей несовершеннолетних детей о привлечении их к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

КоАП РФ Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей.

После получения постановления о привлечении этих родителей к административной ответственности у вас также будет право обратиться в суд с иском о взыскании с этих родителей морального вреда.

ГК РФ Статья 151. Компенсация морального вреда

Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред.

Кстати, моральный вред можно взыскивать и по иску об устранении препятствий с собственника этой квартиры.

Если привлечете мигрантов к административной ответственности неоднократно, то будите иметь право затем обратиться в суд с требованием об их выселении из квартиры, как лиц постоянно и систематически нарушающих ваши права.

Удачи Вам!

01.04.2026, 21:05
Оценка автора вопроса:
Большое спасибо за подробный, понятный и аргументированный ответ!
Москва, 30.03.2026, 16:36

Добрый день! Мне был выдан исполнительный лист о взыскании с должника Фонда капитального ремонта 105 820 руб. Позвонил в Фонд начальнику расчётно-финансового отдела. Она сказала: приходи с исполнительным листом, деньги мы Вам перечислим. Вопрос: Могу ли я принести исполнительный лист должнику и может ли должник принять исполнительный лист и перечислить мне сумму? Такой вариант является законным или это обман? С уважением, Игорь

Ответить

Добрый день!

Ни в коем случае. Дальше вам потеряют и/лист и вам придется его восстанавливать в судебном порядке. У меня такую глупость уже сделал клиент.

Придется еще отсудиться и оплатить 1500 рублей — размер государственной пошлины при подаче заявления о выдаче дубликата исполнительного листа.

Это предусмотрено подп. 12 п. 1 статьи 333.19 Налогового кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 08.08.2024 №259-ФЗ).

У вас в исполнительном листе есть все необходимые данные для принудительного взыскания долга приставами.

Не забывайте также, что у данной организации на сегодняшний день согласно открытым данным www.rusprofile.ru больше 22 000 дел в судах на сумму 38 миллиардов рублей, в том числе 1/4 часть в которых организация выступает Ответчиком и следовательно четвертая часть этих денег -это долги .

Каким образом в нарушение очередности обязательств вы себе представляете бухгалтер пообещал вам исполнить судебное решение? Там аресты на расчётных счетах и это невозможно.

Если бы вам пожелали добровольно исполнить, то это делается до вступления решения суда в законную силу.

Юридический адрес Вашего Ответчика: пр-кт Мира, д. 9 стр. 1

Относите листы в Останкинский ОСП, 129347, Россия, г. Москва, Югорский проезд, д. 22, стр. 1.

Прием у них во вторник с 9-00 до 13-00 и четверг с 14-00 до 18-00. тел. +7(499)558-16-04

Удачи Вам!

30.03.2026, 20:28
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 27.03.2026, 12:24

Здравствуйте. Купили земельный участок, после сделки выяснилось, что продавец использовала материнский капитал на постройку дома на данном участке, но дом не достроила и никаких строений не оформляла, по факту в собственности только участок. Сейчас ее будут лишать родительских прав и у ребёнка будут новые опекуны. Подскажите пожалуйста, что теперь нам делать с этим участком, боимся, что сделку признают недействительной.

Ответить

Добрый день!

К сожалению, ситуация неоднозначная.

В отношении матери этих детей будет возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. Причем вполне возможно, что по итогу судебного разбирательства она получит условное наказание .

См.: пример приговора sudact.ru.

После этого прокуратура в интересах несовершеннолетних детей обратиться с иском об истребовании у вас приобретенного имущества.

См. положения ч.1 ст.302 ГК РФ

ГК РФ Статья 302. Истребование имущества от добросовестного приобретателя

1. Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение,

либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.

В данном случае собственниками доли на этот участок после строительства жилого дома должен был стать несовершеннолетний ребенок пропорционально его доли в доме, а его мать совершив мошенничество, то есть хищение совершенное путем обмана лишило его этой собственности.

Но такие иски не всегда удовлетворяют. Есть и положительные решения , состоявшиеся в пользу покупателей. Но, как правило, это когда со стороны покупателя также затрагиваются интересы несовершеннолетних детей.

Смотрите по ссылке:

sudact.ru

В Вашем случае у вас есть шанс сохранить участок , если в ПФР мать ребенка не подписывала обязательство об оформлении доли на земельный участок на ребенка, а только гарантировала ему долю в жилом доме.

В таком случае, с нее просто взыщут ущерб по мошенничеству с материнским капиталом, а вы останетесь добросовестным покупателем земельного участка .

Поэтому внимательно изучите именно текст ее обязательства если возникнет спор о вашем праве по иску прокуратуры.

Если же вы вообще не хотите участвовать в таком споре, с прокуратурой , то Вам сейчас также нужно подавать в свою очередь заявление на продавца о совершении в отношении вас мошенничества, так как она знала, что вводит вас в заблуждение и не имела права без разрешения органов опеки отчуждать имущество.

После этого можете обратиться в суд с исковым заявлением о расторжении договора и взыскании с нее убытков и процентов за неправомерное пользование вашими денежными средствами.

В обоснование иска вам необходимо указывать на положения ч.1 ст.451 ГК РФ:

ГК РФ Статья 451. Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств

1. Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

Возможно , желая остаться на свободе -эта дама вернет вам хотя бы часть полученных денежных средств.

Удачи Вам!

28.03.2026, 02:37
Оценка автора вопроса:
Задано вопросов 5, из них VIP - 0
Ростов-на-Дону, 24.03.2026, 23:53

Если жилье оформлено по ренте пожизненой. Могут ли приставы наложить на него арест? Оно ведь будет с обременением

Ответить

Долги у плательщика ренты

24.03.2026, 23:50

Добрый день!

По договору ренты за плательщиком ренты с момета заключение договора регистрируется право собственности на обьект недвижимости.

Поэтому если у рентоплательщика имеются долговые взыскания и возбуждено исполнительное производство, пристав имеет право наложить на его недвижимое имущество, собственником которого он числится - арест.

Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 29.12.2025) "Об исполнительном производстве"

Статья 80. Наложение ареста на имущество должника

1. Судебный пристав-исполнитель в целях обеспечения исполнения исполнительного документа, содержащего требования об имущественных взысканиях, вправе, в том числе и в течение срока, установленного для добровольного исполнения должником содержащихся в исполнительном документе требований, наложить арест на имущество должника. При этом судебный пристав-исполнитель вправе не применять правила очередности обращения взыскания на имущество должника.

Удачи Вам!

25.03.2026, 00:32
Москва, 13.03.2026, 19:07

Кто имеет право подать заявление об отказе от опекуна (опекун не нужен) в опеку?

Ответить

Добрый день!

Порядок и основания отстранения опекуна установлены в ФЗ

от 24.04.2008 N 48-ФЗ (ред. от 29.09.2025) "Об опеке и попечительстве"

Статья 29. Основания прекращения опеки и попечительства

1. Опека или попечительство прекращается:

1) в случае смерти опекуна или попечителя либо подопечного;

2) по истечении срока действия акта о назначении опекуна или попечителя;

3) при освобождении либо отстранении опекуна или попечителя от исполнения своих обязанностей;

4) в случаях, предусмотренных статьей 40 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2. Опека над детьми несовершеннолетних родителей прекращается по основаниям, предусмотренным частью 1 настоящей статьи, а также по достижении такими родителями возраста восемнадцати лет и в других случаях приобретения ими гражданской дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия.

3. Опекун, попечитель могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей по их просьбе.

4. Орган опеки и попечительства может освободить опекуна или попечителя от исполнения своих обязанностей, в том числе временно, в случае возникновения противоречий между интересами подопечного и интересами опекуна или попечителя.

5. Орган опеки и попечительства вправе отстранить опекуна или попечителя от исполнения возложенных на них обязанностей. Отстранение опекуна или попечителя от исполнения возложенных на них обязанностей допускается в случае:

1) ненадлежащего исполнения возложенных на них обязанностей;

2) нарушения прав и законных интересов подопечного, в том числе при осуществлении опеки или попечительства в корыстных целях либо при оставлении подопечного без надзора и необходимой помощи;

3) выявления органом опеки и попечительства фактов существенного нарушения опекуном или попечителем установленных федеральным законом или договором правил охраны имущества подопечного и (или) распоряжения его имуществом.

6. В случаях, предусмотренных частями 3 - 5 настоящей статьи, права и обязанности опекуна или попечителя прекращаются с момента принятия органом опеки и попечительства акта об освобождении опекуна или попечителя от исполнения возложенных на них обязанностей либо об их отстранении от исполнения возложенных на них обязанностей.

7. Акт органа опеки и попечительства об освобождении опекуна или попечителя от исполнения возложенных на них обязанностей либо об их отстранении от исполнения возложенных на них обязанностей может быть оспорен лицом, в отношении которого он принят, в судебном порядке.

Заявление вправе подать - опекун или попечитель, либо органы опеки и попечительства принимают решение об отстранении опекуна от обязанностей в случае выявления наличия таковых оснований.

Сам опекаемый вправе подать такое заявление если он не лишен дееспособности.

Однако на нарушение своих прав в случае несовершеннолетия или отсутствия дееспособности опекаемый вправе подать жалобу в Прокуратуру по месту своего жительства.

См положения ст.27 ФЗ "О прокуратуре в РФ",

Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-I (ред. от 29.12.2025) "О прокуратуре Российской Федерации"

Статья 27. Полномочия прокурора

1. При осуществлении возложенных на него функций прокурор:

рассматривает и проверяет заявления, жалобы и иные сообщения о нарушении прав и свобод человека и гражданина;

разъясняет пострадавшим порядок защиты их прав и свобод;

принимает меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод человека и гражданина, привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, и возмещению причиненного ущерба;

использует полномочия, предусмотренные статьей 22 настоящего Федерального закона.

2. При наличии оснований полагать, что нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет характер преступления, прокурор принимает меры к тому, чтобы лица, его совершившие, были подвергнуты уголовному преследованию в соответствии с законом.

3. В случаях, когда нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет характер административного правонарушения, прокурор возбуждает производство об административном правонарушении или незамедлительно передает сообщение о правонарушении и материалы проверки в орган или должностному лицу, которые полномочны рассматривать дела об административных правонарушениях.

4. В случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, защищаемых в порядке гражданского и административного судопроизводства, когда пострадавший по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может лично отстаивать в суде или арбитражном суде свои права и свободы или когда нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение, прокурор предъявляет и поддерживает в суде или арбитражном суде иск в интересах пострадавших.

Также с заявлением в опеку и прокуратуру вправе обратиться иные лица, которым стало известно о нарушении прав опекаемого лица.

Удачи Вам!

13.03.2026, 21:48
Оценка автора вопроса:
Отлично
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Москва, 10.03.2026, 16:28

Переехала в московскую обл в 2010 году и в люберцах сняла дачу. Но прописку делала у друзей в раменском. Красково. Домодедово (это все поселки Подмосковья) при этом жила на 1 месте. Как мне подать заявление на малоимущую семью? Могу ли я подать в администрации в люберцах? Или сначала надо через суд доказать проживание?

Ответить

Добрый день!

Малоимущими в московской области признаются граждане Российской Федерации, имеющие место жительства на территории Московской области, если размер доходов и стоимости имущества гражданина либо размер среднедушевого дохода семьи и стоимости имущества семьи ниже или равен величине порогового значения доходов и стоимости имущества.В случае, если размер дохода и стоимости имущества гражданина либо размер среднедушевого дохода семьи и стоимости имущества семьи равен нулю, гражданин признается малоимущим без осуществления расчетов в соответствии со статьями 7, 8 Закона Московской области от 22.12.2017 № 231/2017-ОЗ.

Гражданин с целью признания его малоимущим подает заявление в орган местного самоуправления по месту своего жительства или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр).С заявлением должны быть представлены документы, указанные в статье 5 Закона Московской области от 22.12.2017 № 231/2017-ОЗ.(за исключением документов, которые запрашиваются органом местного самоуправления в порядке межведомственного информационного взаимодействия).Гражданину, подавшему заявление, выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты их получения органом местного самоуправления, а также с указанием перечня документов, которые подлежат получению по запросам в порядке межведомственного информационного взаимодействия. В случае представления документов через многофункциональный центр указанная расписка выдается многофункциональным центром.В случае, если документы подаются представителем гражданина, то, кроме документов, указанных в статье 5 Закона Московской области от 22.12.2017 № 231/2017-ОЗ., представляется документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя гражданина.

С текстом закона более подробно можете ознакомиться по ссылке: www.law.ru

Удачи Вам!

10.03.2026, 18:14
Ростов-на-Дону, 10.03.2026, 14:47

Добрый день, уважаемые! 10 лет назад мои родители пенсионеры переехали на пмж в другой регион (по старому месту жительства не осталось никого из родственников). Уезжая не оставалось никаких долгов. Последние 4 года с завидным постоянством приходят взыскания на 50 % пенсии моего отца в связи с тем что некий судебный участок вынеси решение на основании которого судебный пристав наложил взыскание на денежные средства должника. Возможности ехать в регион где жили ранее-нет. Поэтому приходится смириться и платить. Но только родители пенсионеры выдыхают как появляется новый судебный приказ и новый исполнительный лист. Конечно же никто их не оповещает ни о самом исполнительном производстве ни о сумме задолженности, ни о взыскателе. А просто как "машина"-берут и лишают денег как будто бы нашли легкую кормушку. Вопрос: подскажите как поступать в данной ситуации не имея возможности поехать туда, куда обращаться, к кому?

Ответить

Добрый день!

Причину удержаний необходимо выяснять в банке.

Вам обязаны выдать справку со ссылкой на судебное решение на основании которого банк удерживает денежные средства.

С момента получения справки вы в течение 10 дней имеете право обжаловать судебный приказ, направив в тот судебный орган, который вы увидите в банковской справке вынес решение о взыскании задолженности ( см. ст.128, 129 ГПК РФ) возражения. При этом в возражениях на судебный приказ обязательно ходатайствуйте о восстановлении вам сроков на подачу возражений ссылаясь на необходимость отсчета срока для обжалования судебного приказа с момента получения Должником банковской справки из которой вам стало известно о причинах удержания и невозможности ранее узнать о судебном решении в связи с тем, что Должник зарегистрирован по другому адресу и своевременно ему судом принятый судебный адрес не направлялся.

К возражениям приобщайте копию паспорта с пропиской Должника и банковскую справку о причинах удержания денежных средств.

Возражения можно направить в адрес суда почтовым письмом.

Образец возражений на судебный приказ и ходатайства о восстановлении сроков для обжалования можете найти в моей книге :www.litres.ru

Удачи Вам!

10.03.2026, 18:34
Москва, 10.03.2026, 07:52

Добрый день подскажите пожалуйста в л к в расчотном листе бойца стоит графа задолженность на конец месяца. Что это значит 25 января ушол на б з 24 февраля без вести пропал За я нварь дд и боевые пришли на его л с Сегодня в л к отражается только задолженность на конец месяца, перечисление по реестру тоже нет. Что делать как быть и ждать ли в этом месяце выплат или нет соответственно за февраль

Ответить

Добрый день! О порядке выплат родственникам безвести пропавшего можете прочитать здесь: www.9111.ru

Удачи Вам!

10.03.2026, 18:07
Задано вопросов 3, из них VIP - 3
Москва, 26.02.2026, 17:43

Здравствуйте.

15.04.2025, по итогам процедуры банкротства, в отношении мужа была введена процедура реализации реализации имущества.

21.01.2026 вынесено определение о завершении реализации имущества.

Однако с января 2026 года с заработной платы мужа продолжаются удержания денежных средств.

Проверили на сайте ФСПП, открытых исполнительных листов нет, отправились к приставам, они отправили нас в бухгалтерию предприятия. В бухгалтерии отправили к приставам, аргументируя, что списывают по исполнительному листу 🤷‍♀️

Подскажите, пожалуйста, как поступить в сложившейся ситуации 🤔

Ответить

Если он сам в бухгалтерию принёс определение, не котируется? Именно чтобы приставы направили?

26.02.2026, 17:47

Ещё один подпункт к вопросу выше: каким образом возможно вернуть незаконно удержанные средства?

26.02.2026, 17:51

Благодарю

26.02.2026, 17:56

Добрый день!

В Вашем случае возможно два варианта разрешения проблемы.

1. Если пристав накладывал арест на заработную плату и выносил постановление о проведении удержаний и сейчас вы видите, что на сайте открытых исполнительных производств нет, то в вашем случае при прекращении исполнительного производства пристав не исполнил обязанность направить постановление в адрес работодателя об отмене исполнительных действий в виде удержаний из заработной платы.

В соответствии с п.6 ст. 47 ФЗ "Об исполнительном производстве":

6. Копии постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства не позднее дня, следующего за днем его вынесения, направляются:

1) взыскателю и должнику;

2) в суд, другой орган или должностному лицу, выдавшим исполнительный документ;

3) в банк или иную кредитную организацию, другую организацию или орган, исполнявшие требования по установлению ограничений в отношении должника и (или) его имущества;

4) в организацию или орган, осуществлявшие розыск должника, его имущества, розыск ребенка.

В связи с неисполнением этой обязанности пишите жалобу старшему приставу и требуйте, чтобы в адрес вашего работодателя было направлено постановление об отмене ограничений и прекращении исполнительного производства.

Однако вы указываете, что была процедура банкротства и тогда скорее всего у вас другой алгоритм действий.

В соответствии с п.7 ч.1 ст.47 ФЗ "Об исполнительном производстве":

1. Исполнительное производство оканчивается в случаях:

7) признания должника банкротом и направления исполнительного документа арбитражному управляющему, за исключением исполнительных документов, указанных в части 4 статьи 69.1 и части 4 статьи 96 настоящего Федерального закона;

После признания вашего мужа банкротом - это первое определение суда, до введения процедуры реализации имущества пристав обязан был передать исполнительные листы арбитражному управляющему и далее все удержания производит он, и все денежные средства уже также поступали на его расчетный счет, а он распределял их по кредиторам.

В таком случае обязанность по прекращению удержаний также лежит на арбитражном управляющем. Пишите ему заявление о немедленном направлении работодателю определения суда о завершении процедуры банкротства и прекращении удержаний , а также возврате вашему супругу незаконно удержанных денежных средств после освобождения Должника от долговых обязательств.

Удачи Вам!

26.02.2026, 20:37
Задано вопросов 35, из них VIP - 32
Москва, 26.02.2026, 16:44

Человек принес в наш сервисный центр дорогой ноутбук. Не в оабочем сост не включается. Сказал сам менял вентилятор и ноут потух. Мы провели диагностику и выявили что ноут был ранее в ремонте и вечь крученый. Обявили цену за ремонт. Человек отказался при этом звонит угрожает не зочет забирать ноут. Говорит что мы обязаны ему предоставить подробные результаты диагностики. Бесплатно. ) денег смнего и так не берем. Потому отказался от ремонта. Можно ди отдать ноут в полицию потому что поедполагаем ноут не его скорее краденый.? И что бы он уде шел за ним в участок?

Ответить

Добрый день!

Фактически клиент прав - вы обязаны по его требованию предоставить отчет о диагностике с калькуляцией цен, а уже он имеет право выбрать услугу ремонта в вашем сервисе по заявленным ценам или отказаться это делать.

Если услуга диагностики у вас в рекламе заявлена как платная услуга, то клиент обязан ее оплатить.

Если у вас диагностика бесплатна, то фактически с вашей стороны сейчас имеет место отказ в предоставлении информации о предлагаемых вами услугах по ремонту его товара потребителю.

Обращаю внимание, что за отказ в оказании услуги потребителю в РФ установлена административная ответственность, предусмотренная Статьей 14.8 КоАП РФ («Нарушение иных прав потребителей») устанавливает административную ответственность в соответствии с п. 4.1 которой :4.1.

Необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав, либо уклонение от рассмотрения в установленном законом порядке таких требований -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

В соответствии с ч.1 этой же статьи:

1. Нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Фактически диагностика и калькуляция затем с расчетом возможных предоставляемых вами услуг по ремонту -это ваша обязанность предоставить информацию о предлагаемой вами работе и услугах , поэтому ваш клиент так и настойчив так как вы нарушаете его право.

Аналогичное положение и права потребителя установлены и в Правилах бытового обслуживания населения (утверждены постановлением Правительства РФ от 21.09.2020 №1514).

Статья 15. Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 07.07.2025) "О защите прав потребителей" устанавливает обязанность возмещения морального вреда за нарушение прав потребителя:

Моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Подготовьте отчет о диагностике и передайте потребителю бесплатно, если ранее вы не уведомили его о том, что данная услуга предоставляется платно.

Вручите его под роспись с уведомлением о том, что в случае отказа от ремонта в вашей мастерской он обязан забрать свой ноутбук в такой-то срок иначе ему необходимо будет оплатить услугу его хранения в вашем учреждении и укажите стоимость за каждый день.

В соответствии с ч.4 ст. 514 ГК РФ:

4. В случаях, когда покупатель без установленных законом, иными правовыми актами или договором оснований не принимает товар от поставщика или отказывается от его принятия, поставщик вправе потребовать от покупателя оплаты товара.

Что касается обращения в полицию, то вы должны помнить что подача заведомо ложного заявления о совершении преступления грозит в случае отказа в возбуждении уголовного дела для вас также уголовной ответственностью.

Вы пишите, что ноутбук является дорогостоящим.

Значит вы обвините его в совершении тяжкого преступления.

Для вас это может обернуться при отказе в возбуждении уголовного дела лишением свободы на срок до 3х лет.

УК РФ Статья 306. Заведомо ложный донос

1. Заведомо ложный донос о совершении преступления -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. То же деяние, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Подумайте на каком основании вы предположили о похищении данным лицом ноутбука? Достаточны ли они для обращения в полицию и логичного объяснения своего поступка не отказом исполнить законное требование потребителя , а именно наличием у вас достоверной информации, что данное имущество было похищено.

Не забывайте, что кроме судимости при ложном обвинении вам придется оплатить расходы этого человека на адвоката и моральный вред.

Удачи Вам!

26.02.2026, 21:22
Задано вопросов 2, из них VIP - 1
Москва, 24.02.2026, 15:44

Добрый день. У моего мужа умерла бывшая жена и 15летний сын. Свидетельство о смерти выдали. Муж исправно платил алименты. Теперь выяснилось ,что одного свидетельства не хватит,чтобы отменить алименты,по словам приставов,мол надо идти в суд и писать еще какоето заявление. Обьясните пожайлуста какие нужны еще документы ,чтоб отменили алименты ?

Ответить

Благодарю

24.02.2026, 15:51

Добрый день!

В соответствии с п .1 ч 1 ст 43 ФЗ РФ об исполнительном производстве:

Исполнительное производство прекращается судом[u][/u] в случаях:

1) смерти взыскателя-гражданина (должника-гражданина), объявления его умершим или признания безвестно отсутствующим, если установленные судебным актом, актом другого органа или должностного лица требования или обязанности не могут перейти к правопреемнику и не могут быть реализованы доверительным управляющим, назначенным органом опеки и попечительства.

Таким образом, вам в настоящее время необходимо на основании вышеназванной статьи закона обратиться в суд с заявлением о прекращении исполнительного производства по гражданскому делу в связи со смертью Взыскателя и несовершеннолетнего ребенка на которого были взысканы алименты.

Удачи Вам!

24.02.2026, 16:10
Задано вопросов 5, из них VIP - 3
Москва, 24.02.2026, 09:23

Здравствуйте. Ситуация такая - человек покупает квартиру в другом регионе, официально регистрируется в на своей жилплощади, подавая документы на регистрацию лично, подает лично документы на получение детских пособий, пособия назначают и он начинает получать выплаты. Через какое-то время уезжает с данного региона, его выписывают с места прописки, признавая ее фиктивно. Он снова едет в тот регион, где у него своя единственная жилплощадь, снова регистрируется, лично приходя в местный ОВД, ему снова назначают выплаты. Через месяц он уезжает с региона и его тут же выписывают, приостанавливают выплаты и подают материал в органы с признанием выплат незаконными и заводят дело по 159 статье. Вопрос, подпадают ли действия этого человека под данную статью? Является ли этот человек мошенником? Ни одной фальшивой справки не подавал ни в один орган, все документы официальные и проходил все процедуры лично. Что посоветуете делать в данной ситуации?

Ответить

Добрый день!

Вы могли подавать справки о регистрации и даже иметь квартиру в собственности, но если вы не являетесь гражданином РФ, то вы обязаны проживать фактически по месту регистрации.

Я так понимаю, что регистрацию именно по этим основаниям и признавали фиктивной, в связи с тем, что фактически вы не являясь гражданином РФ , но не проживали по месту регистрации. Полиция приходит с проверкой и если вас не оказывается дома и соседи указывают, что вы не проживаете , то составляется административный материал.

Согласно п.10Федеральный закон от 18.07.2006 N 109-ФЗ (ред. от 31.07.2025) "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации"

10) фиктивная регистрация по месту жительства - регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов для такой регистрации, [u]либо их регистрация по месту жительства без их намерения проживать в соответствующем жилом помещении[/u], либо их регистрация по месту жительства без намерения нанимателя (собственника) соответствующего жилого помещения предоставить им это жилое помещение для проживания;

То есть если вы фактически не проживаете по месту вашей регистрации -ваша регистрация признается фиктивной и вас снимают с учета.

Так как вы за период не проживания по месту регистрации ( фиктивной регистрации) получали пособия, хотя все пособия и пенсии в РФ строго привязаны к месту регистрации получателя , то в отношении вас сейчас вполне обоснованно возбудили уголовное дело по мошенническим действиям с выплатами.

УК РФ Статья 159.2. Мошенничество при получении выплат

1. Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.

Если сумма выплат в особо крупном размере, то деяние квалифицируется по ч.4 этой статьи и там до 10 лет лишения свободы.

К сожалению, вы будите осуждены по этой статье, а не признание вины только увеличит срок вашего наказания.

В моей практике было уголовное дело в отношении и россиянки, которая фактически проживала в другом регионе , но получала выплаты по месту своей регистрации. К сожалению в РФ в регионах размер выплат различается и поэтому ее действия также были расценены как мошеннические, так как необходимо было тогда делать временную регистрацию по месту фактического проживания и там оформлять и получать выплаты. Мы правда погасили ущерб и отделались условным сроком наказания.

Удачи Вам!

24.02.2026, 15:52

Гражданин РФ

24.02.2026, 17:56

Разницы юридически никакой., кроме того, что если бы вы были иностранцем к вам бы применили дополнительные наказания, связанные с нарушением режима пребывания в РФ.

А , так у вас фиктивная регистрация, в связи с тем, что фактически вы проживали в другом регионе. Следовательно не имели права получать выплаты в регионе где регистрировались фиктивно.

24.02.2026, 23:33
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Москва, 23.02.2026, 12:12

Добрый день! Подскажите пожалуйста, как действовать в этой ситуации? Я наследник первой очереди и получила 1/2 дома и земли, но вторая половина "осталась в невесомости" за вторым наследником первой очереди, которая была прописана в одном доме с умершей, она ее дочь. Но дочь за эти 6 месяцев не появилась у нотариусу, ей несколько раз были отправлены письма с уведомлением об открытии наследственного дела. На похоронах она была, то есть знает об этом событии. Нотариус сказал, что половина доли остается висеть за ней. Сама дочь действительно живет там, но за домом не ухаживает, он в плачевном состоянии, за коммунальные платежи не платит (уже долги за свет, газ, мусор и т.д.). То есть, она просто там проживает и ни о чем не думает, к тому же она ведет аморальный образ жизни (алкоголик). Что нам делать в этой ситуации? Нотариус сказал, что нужно обращаться к юристу и в суд, он как нотариус предоставит все справки о том, что она не обращалась.

Ответить

Добрый день!

Обращайтесь в суд с иском о признании права собственности на эту долю дома и земельного участка, но вам необходимо в полном объеме оплатить все задолженности.

Дело в том, что если эта женщина оплатит коммунальные услуги или еще какие-то платежи, то вы уже не сможете претендовать на вторую долю в наследстве, а она будет считаться фактически принявшей наследство и сможет оформить право собственности в любое время.

См. ч.2 ст.1153 ГК РФ:

Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник:

вступил во владение или в управление наследственным имуществом;

принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;

оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Вы вступили в наследство , оформив его юридически.

Ее же вступление в наследство при оплате платежей будет считаться фактическим, тем более, что он уже проживает по месту открытия наследства.

Согласно Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 (ред. от 24.12.2020) "О судебной практике по делам о наследовании"

36. Под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать совершение предусмотренных пунктом 2 статьи 1153 ГК РФ действий, а также иных действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу.

В качестве таких действий, в частности, могут выступать: вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания), обработка наследником земельного участка, подача в суд заявления о защите своих наследственных прав, обращение с требованием о проведении описи имущества наследодателя, осуществление оплаты коммунальных услуг, страховых платежей, возмещение за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных статьей 1174 ГК РФ, иные действия по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом. При этом такие действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами. Указанные действия должны быть совершены в течение срока принятия наследства, установленного статьей 1154 ГК РФ.

В целях подтверждения фактического принятия наследства (пункт 2 статьи 1153 ГК РФ) наследником могут быть представлены, в частности, справка о проживании совместно с наследодателем, квитанция об уплате налога, о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, сберегательная книжка на имя наследодателя, паспорт транспортного средства, принадлежавшего наследодателю, договор подряда на проведение ремонтных работ и т.п. документы.

При отсутствии у наследника возможности представить документы, содержащие сведения об обстоятельствах, на которые он ссылается как на обоснование своих требований, судом может быть установлен факт принятия наследства, а при наличии спора соответствующие требования рассматриваются в порядке искового производства.

Получение лицом компенсации на оплату ритуальных услуг и социального пособия на погребение не свидетельствует о фактическом принятии наследства.

Удачи Вам!

23.02.2026, 16:06
Задано вопросов 52, из них VIP - 23
Москва, 23.02.2026, 01:53

У меня договор с юристом по оплате услуг 40 тр сразу и 30 тр после выиграша в суде. Я выиграл полностью Иск и судья взыскала в мою пользу всего 25 тр за расходы на представителя при том, что я приобщил чек оплаты юристу на 40 тр. Удовлетворяют ли в моем случае как правило судьи (дополнительно то есть как бы повторно) расходы на юриста но заявлению (103.1 гкрф) после решения суда?

Ответить

Добрый день!

Судебная практика по такой категории заявлений не однозначная.

Длительное время суды исходили из того, что если требования уже заявлялись, то повторное заявление требований, даже если сторона по делу понесла дополнительные расходы на апелляцию или кассацию не допускалось.

При этом в определениях об отказе в принятии заявлений ссылались на положения ст.134 НПК РФ:

1. Судья отказывает в принятии искового заявления в случае, если:

2) имеется вступившее в законную силу решение суда по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям или определение суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон;

Затем практика поменялась.

Согласно правовой позиции, изложенной в абз. 6 п. 4 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах, утвержденного Президиумом ВАС РФ от 5 декабря 2007 г. № 121, согласно которой после фактической оплаты оказанных услуг заявитель вправе повторно обратиться в суд первой инстанции за распределением недовзысканной части расходов по правилам ст. 112 АПК.

Также , Верховный Суд опубликовал Определение № 302-ЭС23-19827 от 6 февраля по делу № А69-1850/2021, в котором указал на возможность подачи заявления о возмещении судебных расходов, фактически понесенных в судах различных инстанций, после принятия итогового судебного акта по делу.

Как пояснил ВС, после принятия итогового судебного акта по делу лицо, участвующее в споре, вправе обратиться в суд с заявлением по вопросу о судебных издержках, понесенных в связи с рассмотрением дела, о возмещении которых не было заявлено при его рассмотрении, а лицо, подавшее апелляционную, кассационную или надзорную жалобу, а также иные лица, фактически участвовавшие в рассмотрении дела на соответствующей стадии процесса, но не подававшие жалобу, имеют право на возмещение судебных издержек, понесенных в связи с рассмотрением жалобы, если итоговое судебное решение принято в их пользу.

Удачи Вам!

23.02.2026, 15:35
Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Саратов, 21.02.2026, 07:21

Здравствуйте. Прошел процедуру банкротства, но суд не освободил от долговых обязательств. Могу ли заявиться как наследник, но не вступать в наследство квартирой и дачным участком какое-то время, чтобы это имущество не забрали банки за долги? Могу ли вступить в наследство позже без потери возможности наследования данной недвижимостью и денежными средствами на счете в банке?

Ответить
Это лучший ответ (выбран автоматически)

Добрый день!

Да, в ваших интересах не проводить официально принятие наследства, пока не погасите долговые обязательства.

Принятие наследства — это согласие наследника получить имущество умершего и все связанные с ним права и обязанности. При этом наследство включает не только квартиры, машины или деньги, но и долги наследодателя.

Понятие закреплено в статьях 1152—1153 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Вступить в наследство можно по двум основаниям:

-По завещанию — имущество умершего переходит гражданам, указанным в завещании.

- По закону — если завещания нет, имущество переходит к родственникам в порядке очередности, установленной законом РФ. Исключение — обязательная доля наследства, которую по закону получают несовершеннолетние дети, а также нетрудоспособные супруги и родители. Они получают половину наследства независимо от завещания или наличия других претендентов.

Закон отводит для принятия наследства шесть месяцев со дня открытия наследства (момент открытия совпадает с днём смерти наследодателя или днём признания его умершим по решению суда). Этот срок одинаков для всех наследников — как по закону, так и по завещанию.

Если срок пропущен, наследник может восстановить право на наследство через суд. Для этого наследник должен доказать, что не мог принять наследство вовремя из-за обстоятельств, которые от него не зависели. Точного списка таких причин в законе нет, но есть общая практика, которой руководствуются суды.

Принять наследство можно двумя способами:

1.Подать заявление нотариусу — наиболее распространённый способ. Если нет возможности прийти, допускается отправить заявление по почте, но тогда подпись на нём должна быть заверена у другого нотариуса.

2. Совершить действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства — например, оплатить коммунальные услуги, охранять имущество, пользоваться автомобилем наследодателя. Эти действия можно совершить самостоятельно или поручить их совершение другим лицам, но должно быть очевидно, что именно наследник намерен принять наследство.

Согласно ч.4 ст.1152 ГК РФ: 4. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации.

Я бы советовала вам все-таки подать заявление официально у нотариуса о принятии наследства, однако само свидетельство о принятии наследства через 6 месяцев не получать, а получить только после погашения долгов.

Сейчас судебная практика более направлена на признание наследственного имущества вымороченным и передаче его государству. Восстановить сроки и доказать, что вы не подавали заявление нотариусу по уважительной причине будет очень сложно, тем более наличие долгов и не желание их платить точно таковой причиной не является.

А вот если вы подадите заявление и дальше не получите все необходимые справки и не принесете вовремя нотариусу и затем соответственно не получите свидетельства о признании за вами права собственности на имущество наследодателя, а получите это все гораздо позже, вновь обратившись к этому нотариусу , который просто возобновит уже открытое наследственное дело, будет выглядеть более логичным и вы сможете его обьяснить как раз отсутствием необходимых для сбора по запросам нотариуса для оформления наследства документов финансовых средств.

Там нужно будет заказывать кадастровый и технические паспорта, оплачивать госпошлины и т.п. Логично , что у вас сейчас этих денег может и не быть.

Удачи Вам!

21.02.2026, 08:17
Задано вопросов 3, из них VIP - 2
Самара, 20.02.2026, 19:32

Вопрос по наследственному имуществу. Квартира куплена до брака в 2013 году, но оплачивался в браке, в брак наследодатель вступил в 2018. В 2024 году наследодатель умер. В 2025 году супруга подала на супружескую компенсацию половины платежей, оплаченных в браке. Подскажите, пожалуйста, здесь не работает срок подачи исковых требований? Что только платежи три года от подачи иска подлежат компенсации? Дополнительные важные моменты. Квартира приобреталась на момент моего несовершеннолетия. Мне было 15 лет. Помимо этого я являюсь инвалидом с детства. Отец по решению суда был единственным получателем денежных средств на меня с 2005 года. Он получал алименты, он получал мою пенсию и позже сам вышел на пенсию раньше на 5 лет. Все платежи, которые представила супруга-это платежи с его карты зарплатной. Она не занималась не похоронами, не оплатами коммунальными платежами, не оплатными остатков ипотеки. Помимо меня наследникниками является мать умершего (пенсионерка) и дочь умершего (многодетная мать). А у меня, как инвалид, это единственное жилье.

Ответить

Добрый день!

Я так понимаю речь идет о выплатах за квартиру после заключения брака. Подать иск супруга умершего о взыскании половины выплаченных денежных средств может за любой период времени, в том числе и с момента заключения брака.

Однако , вы имеете право ходатайствовать о применении к заявленным ею требованиям сроков давности обращения и тогда суд обязан будет удовлетворить ваше заявление и денежная сумма в размере 1/2 части оплаченных сумм может быть взыскана только за последние 3 года до обращения в суд.

ГК РФ Статья 199. Применение исковой давности

1. Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности.

2. Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Если последняя выплата была сделана за пределами 3-х летнего срока со дня подачи иска , то супруге умершего вообще будет в полном объеме отказано в иске.

Что касается того, что вы пишите о том, что выплаты производились с карты умершего. Это не играет значение. Даже если один из супругов не работает все доходы и имущество в браке являются общими. Поэтому здесь не имеет значение с карты кого из супругов производились выплаты.

СК РФ Статья 34. Совместная собственность супругов

1. Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью.

2. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.

3. Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода.

Кроме того, право на взыскание выплат предусмотрено в Постановлении Пленума ВС. Верховный Суд РФ указал, что при установленных по делу обстоятельствах (факте заключения договора купли-продажи до брака) спорный объект, с точки зрения ст. 34 и п. 1 ст. 36 СК РФ, не может считаться совместно нажитым имуществом. Погашение же в период брака за счёт общих средств личного долга одного из супругов по такому договору даёт другому супругу лишь право требовать возмещения половины соответствующей суммы.

См: определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 18 марта 2025 года №16-КГ24-32-К4.

Удачи Вам!

21.02.2026, 07:53
Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Москва, 17.02.2026, 16:41

Здравствуйте! Ребенок, 8 лет, принёс в школу резак, чтобы вырезать из бумаги, вырезал и сам не заметил, как поцарапал парту. Учитель говорит, мы должны купить новую парту. Должна ли я это делать?

Ответить

Вот такой размер царапины

17.02.2026, 16:46
Прикреплённые файлы:

Добрый день!

В данном случае материальную ответственность должен понести учитель, который не исполнил обязанности по надлежащему надзору за учеником во время учебных занятий.

См. положения ч.3 ст.1073 ГК РФ:

3. Если малолетний гражданин причинил вред во время, когда он временно находился под надзором образовательной организации, медицинской организации или иной организации, обязанных осуществлять за ним надзор, либо лица, осуществлявшего надзор над ним на основании договора, эта организация либо это лицо отвечает за причиненный вред, если не докажет, что вред возник не по их вине при осуществлении надзора.

Удачи Вам!

17.02.2026, 22:18
Москва, 17.02.2026, 10:22

Дата развода:≈ 8 лет назад. Спорное имущество: Автомобиль, куплен в браке → общая совместная собственность. После развода остался в единоличном владении и пользовании мужа. ПТС/СТС на мужа. - Жена сразу после развода знала, что машина осталась у мужа. - За все 8 лет жена ни разу не пользовалась автомобилем. - Ни разу не заявляла мужу никаких требований: ни о доступе, ни о ключах, ни о компенсации, ни о разделе имущества (ни устно, ни письменно, ни через суд). - Совместного пользования после развода не было ни дня - Муж единолично владел, пользовался и использовал машину для работы в такси (весь доход — его). - Только спустя 8 лет жена вдруг решила подать иск о разделе исключительно из вредности/мести, узнав, что муж таксует. Доказательства на стороне мужа: - Свидетельство о расторжении брака. - ПТС/СТС на автомобиль (на мужа). - Отсутствие любых письменных требований от жены за 8 лет. Наша правовая позиция 1. Нарушение права жены (если и было) возникло сразу после развода — она знала, что машина у мужа, совместного пользования не было, она не проявляла интереса → должна была узнать о нарушении в 2017–2018 гг. (п. 19 Постановления Пленума ВС РФ № 15). 2. 3-летний срок исковой давности (п. 7 ст. 38 СК РФ + ст. 200 ГК РФ) давно истёк — прошло 8 лет бездействия. 3. Жена не доказала никаких уважительных причин для восстановления срока (ст. 205 ГК РФ) — «узнала, что таксует» и «из вредности» уважительными не являются. 4. Полное бездействие 8 лет + отсутствие любых требований = классический случай, когда суды применяют давность и отказывают в иске уже на предварительном заседании (ст. 199 ГК) - Насколько высока вероятность, что суд применит срок исковой давности и откажет жене без рассмотрения по существу? - Какие возражения и ходатайства подготовить мужу, чтобы максимально быстро закрыть дело? - Стоит ли сразу предлагать мировое соглашение (например, символическую сумму), или лучше жёстко стоять на давности? Все таки я думаю расценивать это как длящееся нарушение, и факт того, что она наношен не заявляла, а спустя 8 лет заявила не дает ей автоматически восстановить срок исковой давности

Ответить

Добрый день!

К сожалению , для вас исковые требования вашей супруги будут удовлетворены, если она в иске указала, что именно причиной раздела имущества является поступившая информация о том, что вы используете автомобиль не в личных целях, а таксуете и следовательно причиняете эксплуатацией в таких целях больший износ.

Судом будет применен п. 19 постановления Пленума Верховного Суда от 5 ноября 1998 г. N 15 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака", согласно которому течение трехлетнего срока исковой давности для требований о разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, брак которых расторгнут (пункт 7 статьи 38 СК РФ), следует исчислять не со времени прекращения брака (дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния при расторжении брака в органах записи актов гражданского состояния, а при расторжении брака в суде - дня вступления в законную силу решения), а со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (пункт 1 статьи 200 ГК РФ).

Однако, обратите внимание, что раздел имущества супругой производится на сегодняшний момент и ваша задача назначить экспертную оценку с учетом сегодняшней рыночной стоимости автомобиля , которая включает и фактический его износ . Супруге может быть присуждена в таком случае ровно половина реальной стоимости этого автомобиля.

Ну а если вы хотите все-таки добиться применения сроков давности обращения, то пишите возражения на исковое заявление и доказывайте, что о том нарушении о котором указала супруга ей было известно ранее( письменные доказательства - переписка и т.п.,фото, свидетельские показания и т.п.) и следовательно срок исчисления давности по этому основания следует исчислять именно с того времени.

Удачи Вам!

17.02.2026, 22:32
Задано вопросов 74, из них VIP - 71
Москва, 16.02.2026, 18:37

16.12.2021 суд вынес решение о взыскании задолженности. 11.02.2026 банк арестовали счет в банке на основании данного решения и исполнительного листа. Подскажите, пожалуйста, существуют ли сроки для подачи исполнительного листа в банк с момента вынесения решения суда? И что делать в таком случае?

Ответить

Добрый день!

Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению закреплены в ст 21 ФЗ РФ "Об исполнительном производстве ". Срок предъявления исполнительного листа к исполнению составляет 3 года со дня вступления решения суда в законную силу.

Этот срок может быть восстановлен судом по заявлению Взыскателя, если суд признает причины пропуска срока для предъявления исполнительного листа уважительными, например, таковой причиной может быть подача листа своевременно судебным приставам, но в последующем утрата исполнительного производства и т.п.

Сейчас пишите заявление в банк и требуйте снять арест с расчетных счетов и возвратить Взыскателю исполнительного лист в связи с пропуском Взыскателем сроков предъявления исполнительного листа к исполнению.

Также можете обжаловать действия банка финансовому уполномоченному на сайте finombudsman.ru

Финансовый уполномоченный осуществляет свою деятельность на основании Федерального закона N 123-ФЗ "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" и любое нарушение прав клиента банка, в том числе незаконный арест его счетов или незаконное удержание его средств банковской организацией включает обязательную досудебную подготовку и обращение с жалобой к финансовому уполномоченному.

Удачи Вам!

17.02.2026, 02:16
Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Москва, 15.02.2026, 19:30

Ситуация следующая, остановили сотрудники ДПС 03.01.2026, так получилось что я был с запахом алкоголя, естественно начали по этому поводу составлять протокол, не продували, предложили пройти медосвидетельствование, я дал отказ и признался им что выпил две бутылки пива, поэтому не вижу смысла куда-то ехать, все это записали в протокол. Понятые были, 1 человек таксист, не русский. Из-за волнения даже и не читал протокол, расписался в двух местах куда сотрудник тыкнул пальцем, копию протокола на руки не получил. Отпустили, машину не забрали, сказали что у тебя есть еще время поездить до суда. 19.01.2026 мировой суд возвратил протокол должностному лицу. Обнаружил сам это определение на сайте мирового суда, после чего сам лично поехал в суд, там сказали что ваше дело вернули, пока правонарушения за вами нет, если что вас оповестят. Сегодня 15.02.2026 мне прислали смс сообщение с обычного номера, где меня просят явиться в отделение ГИБДД для внесения изменений в протокол. Назначили дату явки. Подскажите пожалуйста как правильно поступить в данной ситуации, стоит ли ехать отдел или нет?

Ответить

Добрый день!

Вам необходимо срочно обратиться к мировому судье и сфотографировать материалы административного дела со всеми документами, для обращения к адвокату и немедленной подготовки позиции защиты и дальнейших действий в том числе по подписанию вновь составленных документов, после возвращения дела в ГИБДД для внесения в него изменений.

Согласно ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ 1. Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа в размере сорока пяти тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

В силу ч. 4 ст. 27.12.1 КоАП в протоколе о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения должно быть указано основание направления. Постановлением Правительства РФ от 21 октября 2022 г. № 1882, которое вступило в силу 1 марта 2023 г., были утверждены Правила освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Согласно п. 8 Правил направлению на медосвидетельствование на состояние опьянения водитель подлежит:

а) при отказе от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения;

б) при несогласии с результатами освидетельствования на состояние алкогольного опьянения;

в) при наличии достаточных оснований полагать, что водитель находится в состоянии опьянения, и отрицательном результате освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Таким образом, перед тем как предложить водителю пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, уполномоченное должностное лицо ГИБДД должно предложить ему пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения («освидетельствование на месте»). Необоснованное направление на медосвидетельствование является существенным нарушением порядка направления водителя на медосвидетельствование на состояние опьянения.

Сейчас вам повезло и мировой судья выявил какие-то процессуальные ошибки при составлении документов, в связи с чем вернул материал на доработку.

Если вы просто не явитесь по вызову , то должностное лицо просто исправит недостатки документа без вашего участия и повторно направит дело в суд.

В соответствии с положениями ч. 4.1 статьи 28.2 КоАП РФ:

В случае неявки физического лица, или законного представителя физического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, если они извещены в установленном порядке, протокол об административном правонарушении составляется в их отсутствие. Копия протокола об административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления указанного протокола.

Ваша же задача сейчас занять активную позицию защиты и постараться исключить возможность привлечения вас к административной ответственности, подготовив своевременно соответствующие ходатайства о признании , например, ряда документов в административном деле недопустимыми доказательствами.

См. положительное судебное решение при такой позиции защиты здесь: sudact.ru

КоАП РФ Статья 26.2. Доказательства

1. Доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

2. Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.

3. Не допускается использование доказательств по делу об административном правонарушении, в том числе результатов проверки, проведенной в ходе осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, если указанные доказательства получены с нарушением закона.

Удачи Вам!

16.02.2026, 01:01