Задано вопросов 6, из них VIP - 3
Москва, 26.08.2026, 20:24

Квартира в собственности 1 пожилого человека.В ней прописаны: дочь,внук (1 год).Квартира под арестом,всвязи с задолженностью банку более 1 млн.После смерти собственника какие долги перейдут дочери? Что будет с квартирой? Как квартира перейдет единственной дочери,можно ли унаследовать её арестованную?Дочь станет собственником квартиры? Квартиру не смогут отобрать? Как арестованная квартира в дальнейшем будет переходить в наследство ребенку дочери ?

Ответить

Добрый день!

Если дочь будет вступать в наследство, то ей придется погасить долговые обязательства наследодателя, но в пределах стоимости унаследованного имущества. Только после этого будет снят арест и только после этого нотариус сможет выдать свидетельство о праве на наследство.

С конца 2025 года нотариус, ведущий наследственное дело, обязан сам запросить информацию о долгах умершего — в том числе направить запрос в Центральный каталог кредитных историй. Он должен сообщить вам о найденных долгах, чтобы вы могли оценить ситуацию до принятия решения.

Сравните сумму долгов с рыночной стоимостью квартиры на день смерти наследодателя. Именно эта сумма — предел вашей ответственности. Если долгов больше, чем ценность жилья, брать такое наследство невыгодно: вы отвечаете по долгам только в пределах стоимости квартиры, свои личные деньги вкладывать не обязаны. В такой ситуации имеет смысл отказаться от наследства в течение 6 месяцев. Жилье в этом случае перейдет в судебном порядке собственность Кредиторов умершего.

Обратите внимание! Не все обязательства переходят по наследству. Например, алименты, административные штрафы, компенсация морального вреда или вреда здоровью — это личные долги, они не наследуются. А вот кредиты (потребительский, ипотека, кредитная карта), займы в МФО, задолженности по налогам или ЖКУ (начисленные до смерти наследодателя) — переходят.

У ребенка дочери те же самые права и обязанности при вступлении в наследство.

Удачи Вам!

26.08.2026, 20:44
Задано вопросов 18, из них VIP - 10
Уфа, 26.08.2026, 19:55

Здравствуйте! Прошу объяснить, обязан ли ребенок посещать внеурочную деятельность (кроме обязательных: разговоры о важном, Россия-моя гордость, военные учебные сборы). Такие внеурочные занятия как Основы финансовой грамотности, информатика на отлично, 3д Моделирование, хоровое пение, ритмика и т.д.

Ответить

Добрый день!

Сотрудники школ руководствуются предписаниями Минпросвещения России , которое настаивает на том, что посещение так называемых внеурочных занятий является обязательным для учеников (письмо Минпросвещения России от 5 сентября 2018 г. № 03-ПГ-МП-42216).

Эти внеурочные занятия могут принимать разное обличье (кружки, семинары, дополнительные "часы", "подготовка к ЕГЭ" и т. п.), наиболее болезненные из которых – это факультативы в виде "нулевых" или, наоборот, восьмых-девятых уроков, а также занятий по выходным дням.

При этом "школьный" СанПин 2.4.2.2821-10 запрещает начинать учебный день ранее восьми утра и проводить больше семи уроков в день (и то старшеклассникам, остальным – еще меньше). Однако санитарные ограничения касаются именно уроков, а не внеурочной деятельности. Пользуясь этой лазейкой, школы зачастую объявляют нулевые и предвечерние уроки в сетке расписания именно внеурочными занятиями.

Обязательно ли посещать эти внеурочные занятия?

Долгое время считалось, что ходить на "внеурочку" можно по желанию:

-организация внеурочной деятельности на добровольной основе прямо предусмотрена упомянутым СанПиНом, а школы обязаны соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее – Закон об образовании));

-внеурочная деятельность на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений прямо предусмотрена соответствующими ФГОС (которые, кстати, дополнительно увязывают организацию урочной и внеурочной деятельности с соответствием санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам);

-образовательная программа, согласно требованиям ФГОС, включает в себя учебный план и план внеурочной деятельности (то есть две разные части), при этом Закон об образовании обязывает ученика посещать учебные занятия, предусмотренные лишь учебным планом (п. 1 ч. 1 ст. 43 Закона об образовании), о посещении занятий из плана внеурочной деятельности Закон об образовании ничего не говорит.

Если возникает спор между родителями и руководством школы по этому вопросу, то суд руководствуется следующими законодательными актами, которые по юридической силе выше, чем письмо Минобразования.

В Законе «Об образовании» (ст. 43) прямо сказано: обучающиеся обязаны посещать только те занятия, которые предусмотрены учебным планом. Внеурочная деятельность по определению не входит в учебный план — она фиксируется в отдельном плане внеурочной деятельности. А значит, формально её посещение не подпадает под эту обязанность. Кроме того, в СанПиН (п. 10.5) закреплено, что внеурочная деятельность организуется на добровольной основе.

Если в вашей школе план внеурочной деятельности включён в основную образовательную программу и зафиксирован в локальном акте — посещение этих занятий для ребёнка будет обязательно.

Если же школа оформила эти занятия как сугубо добровольные (не включив в учебный план), то требовать их посещения школа не вправе.

При сомнениях просто ознакомьтесь с локальными актами школы.

Удачи Вам!

26.08.2026, 21:45
Задано вопросов 4, из них VIP - 1
Самара, 26.08.2026, 12:46

Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться, возможно ли оспорить решение сфр. Мне одобряли единое пособие, получала не первый год:

я многодетная мама, у меня трое детей, в разводе, с бывшим мужем алименты официально не оформлены, получаю их по устной договорённости. Переподала на днях на продление выплаты, и мне на почту приходит письмо счастья:

"Здравствуйте, по Вашему заявлению о назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка Формируется отказ по причине: наличие дохода, превышающего величину ПМ на душу населения по Самарской обл. в виде % по вкладам в банках. Вы можете предоставить в клиентскую службу СФР документы (сведения), за 2025г. подтверждающие закрытие вклада (счета), по которому такой доход был получен, не позднее 6 мес. до месяца обращения за назначением ежемесячного пособия. Документы (сведения) должны содержать информацию о дате открытия и закрытия счета, о полученных доходах в виде % по вкладам (счетам). К сведению, справка для госслужащих, сформированная в мобильном приложении либо полученная в кредитном учреждении, содержит всю необходимую информацию." У меня есть пару вкладов небольших, я их накопила благодаря как раз таки пособиям, откладывала на учебе детям, там процентов за год набралось аж целых 23 тыс. За год. Не каждый месяц. И вот из-за этой суммы, посчитали что мы разбогатели, и в пособии отказываю полностью 😭😭😭

А это просто удар по нашей семье. На пособия я полностью обеспечивала детей, сама подрабатывала конечно, но получала немного, потому что с тремя детьми никому такой работник не нужен, и сидеть мне с ними некому, рядом ни бабушек ни пянь никаких. Простите за возможно лишние эмоции. Я вся в расстройстве. Подскажите, есть ли возможность оспорить решение сфр, чтобы хотя бы часть какую то платили? Есть у кого-то выигрышные дела по таким вопросам?

Ответить

Добрый день!

К сожалению, отказ оспаривать не имеет смысла, так как он соответствует законодательным требованиям.

При оценке права на пособие Социальный фонд России (СФР) суммирует проценты по всем вкладам всех членов семьи. Если эта сумма строго больше регионального ПМ — в назначении пособия откажут. При этом доход от вклада учитывается целиком, без деления на количество членов семьи или месяцев.

Важное условие: вклад на момент обращения за пособием должен быть действующим, либо с момента его закрытия до месяца подачи заявления не прошло 6 месяцев,

Вам нужно немедленно закрыть вклад и через 6 месяцев снова обратиться за пособием.

Чтобы избежать в будущем опрометчивых поступков, которые снова приведут к утрате права на пособие изучите внимательно два нормативных акта:

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». В нём закреплена сама суть выплаты: кто может на неё претендовать (беременные, вставшие на учёт до 12 недель, и родители детей до 17 лет).

-Постановление Правительства РФ от 16.12.2022 № 2330 «О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка». Это главный документ, где детально расписаны все правила: как считать среднедушевой доход, какие виды доходов учитываются и какие нет, как работает правило нулевого дохода, как оценивают имущество семьи, какие есть уважительные причины отсутствия дохода.

Удачи Вам!

26.08.2026, 22:00
Задано вопросов 34, из них VIP - 18
Курган, 25.08.2026, 23:57

Здравствуйте! Имею высшее юридическое образование (бакалавриат). На данный момент не могу найти работу по специальности. В дальнейшем планирую заниматься адвокатской деятельностью. Вопрос: могу ли я, в таком случае, наработать «юридический» стаж в режиме самозанятости так, чтобы его мне зачли для допуска к экзамену на статус адвоката, или это можно сделать только посредством стажировки/работы по трудовому договору? Спасибо за ответ!

Ответить

Добрый день!

Работая самозанятым нет.

А вот получив статус ИП с ОКВЭД 69.10 сможите.

См.: пункт 2 решения Комиссии по этике и стандартам ФПА РФ от 29 сентября 2025 г.: утвержденного решением Совета ФПА РФ от 23 октября 2025 г. (протокол № 7)):

"Претендент считается имеющим необходимый стаж работы по юридической специальности и может быть допущен к сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката применительно к абзацу «в» подпункта 1 пункта 13 Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена и оценки знаний лиц, претендующих на приобретение статуса адвоката и подпункту 6 пункта 4 статьи 9 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», если указанное лицо представило совокупность следующих документов и сведений:

1) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, подтверждающие, что основным видом осуществляемой претендентом деятельности в течение не менее двух лет являлась деятельность в области права (код ОКВЭД 69.10) или справка о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика дохода на профессиональный доход, выданная уполномоченным налоговым органом;

2) доказательства, подтверждающие, что претендент в течение не менее двух лет осуществлял деятельность, для которой необходимо наличие высшего юридического образования, например копии судебных актов с указанием претендента в качестве представителя;

3) сведения из Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Социального фонда России) о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица или иной официальный документ, подтверждающий уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере;

4) доказательства, подтверждающие, что претендент в течение не менее двух лет действовал на основании разработанного и утвержденного им регламента (правил, положения об осуществлении деятельности в области права), предусматривающего обязательное наличие высшего юридического образования".

Удачи Вам!

26.08.2026, 01:16
Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Москва, 25.08.2026, 21:09

Если человека возбужден уголовное дело, Если на розыск является, он может исчезнуть через какой-то время, или остаётся

Ответить

Добрый день!

Течение срока давности привлечения к уголовной ответственности приостанавливается, если лицо уклоняется от следствия или суда (ч. 3 ст. 78 УК РФ). Поэтому если человек таким образом пытается "где-то отсидеться" и избежать ответственности, то ничего не получится.

Когда розыск прекращают (человека задержали) или он сам приходит с повинной — течение срока по уголовному делу возобновляется. То есть период розыска «выпадает» из расчёта: пока шло уклонение, срок не шёл.

Важное практическое уточнение: суды всегда тщательно проверяют доводы лица. Человек может утверждать, что не уклонялся (например, его плохо известили, он не знал о деле), и эти доводы суд обязан оценить.

Ещё один практический нюанс: само по себе истечение срока давности не прекращает розыск автоматически. Сначала нужно, чтобы следствие и суд установили фактические обстоятельства (был ли факт уклонения, какой период исключается из расчёта), и только потом выносится решение о прекращении дела.

Если у вас конкретная ситуация (например, человек долго был в розыске, а потом его задержали, или есть спор о том, было ли уклонение), советую обсудить детали с адвокатом — он поможет разобрать материалы дела и выстроить позицию защиты и возможности прекратить уголовное дело за истечением сроков давности.

Удачи Вам!

26.08.2026, 01:04
Махачкала, 24.08.2026, 23:09

4.1. Залогодатель настоящим подтверждает Залогодержателю и заверяет его, что на дату заключения

настоящего Договора:

4.1.1.

Залогодателю известны все требования законодательства, предъявляемые к заключению Договоров

залога недвижимого имущества.

4.1.2.

Право Залогодателя заключать настоящий Договор не ограничено законом и/или

Договором/соглашением с третьими лицами, в отношении Недвижимого имущества не действует

режим совместной собственности, за исключением случая предоставления в Росреестр согласия

нетитульного совместного собственника на передачу в залог предмета ипотеки.

4.1.3.

Заключение настоящего Договора не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, включая

членов семьи Залогодателя. Законно ли выдача кредита под залог недвижимости без согласия супруга при выше указанных условиях?

Ответить

Добрый день!

Данная сделка без согласия супруга , если залоговое имущество совместно нажито, незаконная, так как (п. 3 ст. 35 СК РФ) устанавливает. что для сделок, которые требуют нотариального удостоверения или государственной регистрации, нужно нотариально удостоверенное согласие второго супруга.

Залог недвижимости как раз относится к таким сделкам — договор подлежит госрегистрации. Поэтому, если супруг заложил совместную квартиру или дом без нотариального согласия второго супруга, это создаёт основание для оспаривания сделки. Второй супруг вправе пойти в суд и потребовать признать договор залога недействительным (на основании ст. 168 ГК РФ).

А вот что важно: сам по себе факт отсутствия согласия не делает сделку автоматически недействительной. Суд будет смотреть на обстоятельства. Если залогодержатель (банк, другая организация) действовал добросовестно — то есть не знал и не должен был знать об отсутствии согласия второго супруга, — суд может отказать в иске. Бремя доказывания добросовестности лежит на стороне, которая заключила сделку.

Для этого и существует вот такая версия банковского договора, который вы представили.

Банк заранее себя страхует и в суде будет ссылаться, что второй супруг, подписывая такие условия, заверил банк о наличии согласия супруги.

В итоге , вполне вероятна перспектива спора, когда банк останется с залоговым имуществом, а у второго супруга только появится право требовать возмещения убытков ей своей недобросовестной второй половиной.

Удачи Вам!

25.08.2026, 01:14
Москва, 24.08.2026, 22:14

Здравствуйте! Скажите, частная стоматологическая клиника ведь обязана вернуть мне средства в полном объеме за ортодонтическое лечение если я потребую, так как они грубо нарушали мои права как потребителя, да к тому же у них отсутствовала лицензия на оказание этих услуг?

Ответить

Добрый день!

Оказание стоматологических услуг без лицензии незаконно. Медицинская деятельность, к которой относится стоматология, подлежит обязательному лицензированию согласно Федеральному закону №99-ФЗ.

За работу без лицензии предусмотрена следующая ответственность:

Административная ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ -предусматривает Штрафы: для граждан — от 4 000 до 5 000 рублей; для должностных лиц (включая ИП) — от 4 000 до 5 000 рублей; для юридических лиц — от 40 000 до 50 000 рублей. Возможна конфискация оборудования.

Уголовная ст. 171 УК РФ Наступает, если деятельность без лицензии причинила крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжена с извлечением дохода в крупном размере (свыше 2,25 млн рублей). Наказание — штраф до 300 000 рублей, принудительные работы или лишение свободы.

Гражданско-правовая — Пациенты вправе требовать возмещения ущерба и компенсации морального вреда, если услуги оказаны некачественно.

Однако если вы планируете что-то получить с клиники, то приготовьтесь к тому, что у наших судебных и законодательных органов своеобразный подход к защите прав потребителей.

Вам придется доказывать , что услуга была не качественной или, что вам нанесли вред здоровью.

Отсутсвие лицензии это только доказательство того, вам оказали услугу , нарушающие требования закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 04.05.2011 N 99-ФЗ, что дает основание для признания такой сделки недействительной. При этом на практике суды не всегда удовлетворяют эти иски

В соответствии с пунктом 2 статьи 166 ГК РФ требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено стороной сделки или иным лицом, указанным в законе. Оспоримая сделка может быть признана недействительной, если она нарушает права или охраняемые законом интересы лица, оспаривающего сделку, в том числе повлекла неблагоприятные для него последствия.

Согласно пункту 1 статьи 168 ГК РФ сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки. Пунктом 2 статьи 168 ГК РФ установлено, что сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

Вместе с тем, отсутствие у ответчика лицензии, необходимой для осуществления данного вида деятельности, само по себе не может рассматриваться в качестве достаточного основания для признания оспариваемого договора недействительным.

Данный правовой подход приведен в пункте 89 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

По смыслу положений пункта 3 статьи 450.1 ГК РФ в случае отсутствия у одной из сторон договора лицензии на осуществление деятельности или членства в саморегулируемой организации, необходимых для исполнения обязательства по договору, другая сторона вправе отказаться от договора (исполнения договора) и потребовать возмещения убытков.

Следовательно, отсутствие лицензии влечет иные правовые последствия для сторон сделки, не связанные с ее недействительностью.

К аналогичным выводам пришел Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в постановлении от 23.03.2021 по делу № А19-5499/2020 .

В силу статьи 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным настоящим Кодексом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Согласно пункту 2 статьи 166 ГК РФ требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено лицами, указанными в настоящем Кодексе.

В силу статьи 173 ГК РФ сделка, совершенная юридическим лицом, не имеющим лицензии на занятие соответствующей деятельностью, может быть признана судом недействительной по иску этого юридического лица (то есть лица, не имеющего лицензии), а также его учредителя (участника) или государственного органа, осуществляющего контроль или надзор за деятельностью юридического лица, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о ее незаконности.

Следовательно, такая сделка является оспоримой и может быть признана судом недействительной по иску самого юридического лица, его учредителя (участника), или государственного органа, осуществляющего контроль или надзор за деятельностью юридического лица.

Согласно пункту 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 данной нормы).

В силу абзаца первого пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения данного запрета суд на основании пункта 2 статьи 10 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Злоупотребление правом при совершении сделки нарушает запрет, установленный статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, поэтому такая сделка признается недействительной на основании статей 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Удовлетворяя или отказывая в исках потребителей суды должны сделать сделать вывод, что при заключении спорного договора ответчик , например, преследовал противоправные цели, не связанные с исполнением договора.

Истцу ( потребителю) предстоит доказать. что ответчик , не приступил к исполнению договора либо исполнил его ненадлежащим образом, что в конечном итоге сказалось на объемах либо качестве оказанных им услуг.

Также судами принимается во внимание поведение самого истца при заключении договора . Например, имея реальную возможность установить факт недействительности представленной лицензии( сведения сейчас носят открытый характер) ,вам придется объяснить суду по какой причине вы не проявили должной осмотрительность и не проверили данное обстоятельство ни перед заключением договора, ни в ходе его исполнения. Или, например, почему вопрос об отсутствии лицензии вы подняли уже получив услугу?

Таким образом , оцените ситуацию проявив здравомыслие, чтобы не потерять время на возможно бесперспективном, к сожалению споре по возмещению расходов на оплату услуг стоматологов и расходах на юристов.

Если вам не причинили ущерб и вы не докажите заключением экспертизы, что услуга не качественна -деньги за оплату вам не возвратить.

Суды называют попытки вернуть деньги по оказанной услуге "потребительским экстремизмом" или попыткой неосновательного обогащения.

Бесспорным в этом случает только является ваше право на возмещение морального вреда.

Для этого нужно привлечь стоматологическую клинику к административной или уголовной ответственности.

Однако, сумма, если вреда здоровью нет, к сожалению, будет присуждена нашими доблестными судами в размере от 5 000 до 15 000 рублей.

Пишите претензию и требуйте возврата денежных средств в рамках ст.29 Закона "О защите прав потребителей№ и если вам повезет и клиника захочет вернуть деньги. то считайте, что вам повезло.

Если же претензия удовлетворена не будет, то принимайте взвешенное решение исходя из выше мной озвученного.

Удачи Вам!

25.08.2026, 00:14
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Москва, 24.08.2026, 22:29

Участник СВО повторно едет на лечение в госпиталь (последствие ранения). Положены ли ему посуточный выплаты за месяц, в течении которого он будет находиться в госпитале

Ответить

Добрый день!

См.: Указ Президента №230дсп от 31.03.2023 г. ,которым дополнительно к денежному довольствию участника СВО выплачиваются:

— ежемесячная социальная выплата 15 000 руб.

— выплата в размере двух должностных окладов в месяц

— суточные (боевые) выплаты в размере 4240 руб./сутки

Их выплата сохраняется в течении 30 суток в случае, если военнослужащие непрерывно находятся на лечении в стационарных условиях, в отпуске по болезни или признаны временно не годными к военной службе, — не более чем в течение одного месяца.

По истечении указанного 30 дневного срока, ему будет выплачиваться денежное довольствие без данных выплат.

Также неважно первично был направлен на лечение или сейчас повторно его направляют - 30 суток непрерывного лечения в стационаре он также будет получать выплаты суточных.

Удачи Вам!

24.08.2026, 22:58
Красавино, 24.08.2026, 12:24

Собираюсь в пенсионный фонд, был год назад сказали прийти в 57 лет, но по другой информации оказывается я имею право выйти досрочно на пенсию разъясните пожалуйста, а то пенсионный вводит в заблуждение прикрепил выпечку. И как мне действовать в пенсионном с сотрудниками если мне отказывают? Спасибо большое заранее!

Ответить

Добрый день!

Вам нужно запросить не эту справку о трудовой деятельности, чтобы понимать ваше право или отсутсвие на досрочную пенсию. Это у вас фактически просто электронная трудовая книжка.

Документ, который вам нужен - называется Выписка из ИЛС.

Там будет по категориям разбито и посчитано - стаж работы в районах Крайнего Севера и по Списку 2., ваш общий стаж, количество пенсионных коэффициентов.

В ней будет видно, какой стаж учтён СФР (в том числе льготный, если он есть), и можно сразу заметить, если какие-то периоды не засчитали. Если обнаружатся ошибки, с ними можно обратиться в СФР или к работодателю.

В том, числе если СФР откажется скорректировать сведения в ИЛС не засчитав какой-то период деятельности. оспорить их бездействие в судебном порядке.

Для получения выписки нужно подать заявление в территориальный орган СФР, через МФЦ или портал «Госуслуги».

Вам нужно понимать , что право на досрочную пенсию по стажу для мужчин действительно есть — но важно сразу оговориться: само по себе наличие большого стажа не даёт льготу автоматически. Нужно одновременно соблюсти несколько условий: достаточную продолжительность стажа, нужный возраст и минимальное количество пенсионных баллов (ИПК).

1. Большой страховой стаж

Это самое простое основание. Мужчина может выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного возраста, если его страховой стаж составляет 42 года. Но есть важное ограничение по возрасту: сделать это можно не раньше 60 лет.

Что входит в этот стаж: непосредственно трудовая деятельность (когда уплачивались страховые взносы), оплачиваемые больничные, а также периоды участия в СВО (во время военной службы или пребывания в добровольческом формировании).

Что не входит: отпуск по уходу за ребёнком, период получения пособия по безработице, уход за пожилыми или инвалидами.

2. Работа в особых условиях труда

Часто право на досрочную пенсию дают профессии и условия, которые прямо перечислены в специальных списках (например, Список № 1 для особо вредных условий, Список № 2 для тяжёлых условий труда).

Примеры:

Список № 1: мужчины могут выйти на пенсию в 50 лет, если отработали на подземных работах, во вредных условиях или в горячих цехах не менее 10 лет, а общий страховой стаж составляет не менее 20 лет.

Список № 2: мужчины получают право на досрочную пенсию в 55 лет при страховом стаже 25 лет и специальном (на тяжёлых работах) не менее 12,5 лет.

Важное правило: если человек отработал не весь требуемый специальный стаж, но набрал хотя бы половину, пенсионный возраст всё равно можно снизить. За каждый полный год специального стажа возраст уменьшается на год.

3. Другие категории

Есть и иные основания, где стаж тоже играет ключевую роль:

Работа на Крайнем Севере или в приравненных местностях. При наличии нужного «северного» стажа можно снизить пенсионный возраст на пять лет. Требования: 15 лет на Крайнем Севере или 20 лет в приравненных местностях, общий стаж — не менее 25 лет.

Выслуга лет. Для некоторых профессий (военнослужащие, космонавты, лётчики, муниципальные и государственные служащие) право на пенсию возникает при достижении определённой выслуги лет, и здесь тоже важен специальный стаж.

Специфические профессии. Например, педагоги (25 лет стажа), медики (25 лет в сельской местности или 30 лет в городской), артисты театров и цирка.

Общие требования для всех случаев

Вне зависимости от основания для назначения досрочной пенсии необходимо накопить не менее 30 пенсионных баллов (ИПК).

Поэтому так важно ориентироваться не на трудовую книжку, а именно на выписку из ИЛС . где есть все необходимые для назначения досрочной пенсии сведения.

Все основания для назначения досрочной пенсии перечислены в Федеральном законе от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». См.: ст.ст. 30-32 и Часть 1.2 статьи 8 .

Удачи Вам!

24.08.2026, 23:30
Задано вопросов 39, из них VIP - 22
Тула, 21.08.2026, 10:38

Вопрос: как нахлобучить пристава-исполнителя? Итак, приставы начали исполнительное производство по исполнительному документу - судебному приказу, но приказ в течение этого производства отменили. Как выяснилось, с помощью ИИ В обязанности суда не входит отзыв отмененного приказа и направление его отмены приставам. Вы сами должны отнести копию определения об отмене приставам. Однако, судя по трэк-номеру, https://www.pochta.ru/tracking?barcode=80211024008293 Почему-то, Мировой судья 71 участка таки направила какое-то письмо приставам. Согласно отчета, данное РПО они получили 15.08.2026, а 18.08.2026 вынесли постановление об "аресте имущества" 100813/26/71028-ИП постановление об аресте имущества. Отправитель: ФССП, 18 августа 15:08 Вручено 19.08.26 Подробнее. Алексей Валериевич. Вам направлено постановление в рамках исполнительного производства № 100813/26/71028-ИП от 13.07.2026 Документ: Постановление об аресте денежных средств в банке или иной кредитной организации. Сумма взыскания: 11 645,04 ₽ Причина: исполнительное производство по энергетике в соответствии с судебным приказом № 2-2533/2025 от 15.11.2025 Отдел ФССП: Отделение судебных приставов Советского района г. Тулы, код отдела 71028 Судебный пристав: Дмитриенко Ольга Геннадиевна, +7 (4872)30-91-10

Ответить
Это лучший ответ

Добрый день!

Действия ( бездействия) и постановления судебного пристава обжалуются в суд в порядке ст.360 КАС РФ

КАС РФ Статья 360. Оспаривание постановлений Федеральной службы судебных приставов и ее должностных лиц, их действий (бездействия)

Постановления Федеральной службы судебных приставов, главного судебного пристава Российской Федерации, главного судебного пристава субъекта (главного судебного пристава субъектов) Российской Федерации, старшего судебного пристава, их заместителей, судебного пристава-исполнителя, их действия (бездействие) могут быть оспорены в суде в порядке, установленном главой 22 настоящего Кодекса.

У вас ровно 10 дней, чтобы обратиться в суд.

Причем перспективы обращения у вас очень хорошие.

Как минимум пристав уже нарушил две статьи закона.

Статьей 2 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (далее - Федеральный закон N 229-ФЗ) определено, что задачами исполнительного производства являются правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях - исполнение иных документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.

В соответствии со статьей 13 указанного Федерального закона судебный пристав обязан использовать предоставленные ему права в соответствии с законом и не допускать в своей деятельности ущемления прав и законных интересов граждан и организаций.

Удовлетворение такого административного иска даст вам право обратиться еще с одним новым иском уже в рамках гражданско-процессуального судопроизводства и взыскать в свою пользу моральный ущерб и убытки причиненные незаконным постановлением пристава.

Согласно ст. 1069 ГК РФ вред, причинённый гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит возмещению за счёт казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования.

Если будите обращаться за составлением исков или представительством интересов в суде к адвокату , то сможете еще и взыскать понесенные судебные расходы.

Удачи Вам!

21.08.2026, 11:55
Оценка автора вопроса:

Кроме адвокатов еще и юристы есть. А еще платные вопросы на 9111

21.08.2026, 13:39
Москва, 21.08.2026, 06:18

Здравствуйте. Такой вопрос купил долю у сестры, вот потом эту долю дарственную подарил жене. Могу ли вернуть долю и отказать в дарственной жене

Ответить

Добрый день!

Отменить дарение можно только по соглашению с супругой либо при наличии к этому законных оснований.Основания для отмены договора дарения недвижимости закреплены в статье 578 Гражданского кодекса РФ. Их можно разделить на две группы: специальные основания, которые прямо предусмотрены законом для дарителя, и общие основания для признания сделки недействительной, которые могут использовать другие заинтересованные лица.

Специальные основания (ст. 578 ГК РФ)

Даритель вправе отменить дарение, если:

-Одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения. В случае умышленного лишения жизни дарителя одаряемым право требовать отмены дарения в суде принадлежит наследникам дарителя.

-Обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дарителя большую неимущественную ценность, создаёт угрозу её безвозвратной утраты. Например, если одаряемый разрушает дом, который является семейной реликвией, или не отапливает его зимой.

-В договоре дарения прямо предусмотрено право дарителя отменить дарение в случае, если он переживёт одаряемого.

-Дарение совершено индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в нарушение положений закона о несостоятельности (банкротстве) за счёт средств, связанных с его предпринимательской деятельностью, в течение шести месяцев, предшествовавших объявлению такого лица банкротом.

Общие основания Помимо специальных оснований, договор дарения можно оспорить в суде по общим основаниям недействительности сделок (ст. 166–179 ГК РФ).

Это возможно, если:

Сделка совершена под влиянием обмана, насилия, угрозы или кабальная сделка (например, даритель был вынужден подписать договор из-за тяжёлых обстоятельств).

-Даритель в момент совершения сделки был недееспособен или не мог понимать значение своих действий (например, из-за психического расстройства).

-Сделка мнимая или притворная (например, дарение совершено лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия, или прикрывает другую сделку — куплю-продажу).

-Нарушены права третьих лиц (например, совместно нажитое имущество было подарено без согласия супруга).

Любое основание нужно подтвердить документами или иными доказательствами. Например, для подтверждения факта причинения вреда здоровью потребуется медицинское освидетельствование, а для доказательства недееспособности — справка из психоневрологического диспансера или заключение судебной экспертизы.

Порядок отмены. Некоторые основания (например, смерть одаряемого при наличии соответствующего пункта в договоре) позволяют отменить дарение во внесудебном порядке, предоставив в Росреестр договор и свидетельство о смерти. В остальных случаях вопрос решается через суд.

Срок исковой давности отмены зависит от основания и может составлять от 1 до 3 лет с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Если суд удовлетворит требование, одаряемый обязан вернуть подаренную недвижимость, если она сохранилась в натуре.

Перед обращением в суд рекомендую проконсультироваться с юристом, который поможет оценить перспективы дела и собрать доказательную базу.

Удачи Вам!

21.08.2026, 07:15
Задано вопросов 38, из них VIP - 14
Москва, 20.08.2026, 22:06

Моего сына, инвалида суд лишил дееспособности. Я оформила опеку над ним. У сына в собственности есть квартира. Я поместила сына в частный пансионат. Решила , что если сдавать квартиру плюс пенсия мне хватит денег на оплату пансионата. Но, чтобы сдать квартиру недееспособного надо получить одобрение органов опеки. Это оказалось очень сложно. Я решила, что буду жить в его квартире, а свою сдавать. Это не противоречит закону?

Ответить

А если я снимаю у сына квартиру и перевожу эти деньги в пансионат?

20.08.2026, 22:15

Добрый день!

Ваш сын фактически лишен дееспособности поэтому ваше совместное проживание с ним может быть расценено только как действие совершенное в его интересах, так как он нуждается в постоянном уходе и заботе опекуна , поэтому при посещении места жительства вашего сына органами опеки вы можете обьяснить свое нахождение в его квартире именно этими целями, а в его отсутсвие целями присмотра за сохранностью его имущества.

При временном отсутствии подопечного в месте жительства, в частности в связи с учебой или пребыванием в медицинской организации, пребыванием в местах отбывания наказания, не прекращается осуществление прав и исполнение обязанностей опекуна или попечителя в отношении подопечного.

Однако, учтите, что длительное пребывание его в частном стационаре может также привести к тому, что у вас прекратят статус опекуна именно потому что . вы не осуществляете фактически уход за своим сыном.

Деятельность по опеке и попечительству осуществляется в соответствии со следующими нормативными актами:

- Гражданским кодексом РФ;

- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».

- постановлением Правительства от 17 ноября 2010 года № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан».

В соответствии с вышеприведенными законодательными актами:

-Опекуны и попечители недееспособных граждан обязаны проживать совместно со своими подопечными. Раздельное проживание попечителя с подопечным возможно лишь при условии, что это не отразится неблагоприятно на защите прав и интересов подопечного.

-Опекуны и попечители обязаны извещать органы опеки и попечительства о перемене места жительства подопечного.

-Опекуны и попечители обязаны заботиться о содержании своих подопечных, об обеспечении их уходом и лечением, защищать их права и интересы.

-Опекуны и попечители обязаны использовать имущество подопечных и распоряжаться им в интересах подопечных и с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

Удачи Вам!

21.08.2026, 12:13
Задано вопросов 28, из них VIP - 19
Москва, 20.08.2026, 21:46

Прошу совета по составлению договора. У нас небольшая ферма к нам приезжают в гости туристы для посещения. К нам обратился конный клуб с предложением о сотрудничестве чтобы встать на нашей территории и организовывать конные прогулки. Образец договора конного клуба в приложении. Земля на которой он хочет это делать в аренде у государства и в договоре четко прописано что в субаренду сдавать ее нельзя. Я уже обращался с вопросом как поправить договор чтобы и клуб разместить и субарендой не заниматься но главное снять с себя ответственность за возможные риски по травмам на конных прогулках. Ваши коллеги многое посоветовали как себя обезопасить, но мне их ответы не понравились основная мысль что территория моя и я буду нести ответственность в случае травм. Моя идея сделать отдельный договор по которому конный клуб находится у меня на территории за это он платит мне определенную плату. Самое главное прописать что деятельности по прокату он у меня на территории не ведет! Т.е. прям в договоре прописать что они находятся у меня кормят, поят лошадей делают все что им нужно но на моей территории где я несу ответственность они никого не катают. По факту они катают людей не по моей территории а по дорогам и тропам общего пльзования. Т.е. разделить два события их прибывание у мне это определено в договоре, а деятельность строго за моей территории и я к ней никаким боком не отношусь. Как машина в автопарке она там стоит ее там моют, но если она гдето попадает в аварию автопарк не судят. Мне главное чтобы железобетонно я был не при делах потому что я по факту в этой деятельность не участвую, они катают не у меня по территории и я за их работу ответственность нести не хочу. Мне легче вообще тогда не работать чем работать с рисками уголовных дел за причинения вреда здоровью.

Ответить

Добрый день!

Ключевое значение для исключения ответственности за вред здоровью имеет договор между собственником земли и руководством клуба (или отдельным коневладельцем).

В нём должно быть чётко прописать:

-кто и за что отвечает (например, собственник обеспечивает инфраструктуру, а -клуб — ветеринарное сопровождение);

-порядок пользования общими зонами (график работы манежа, правила уборки);

-кто несёт ответственность за безопасность посетителей и животных;

условия расторжения договора.

В соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб).

Согласно статье 401 главы 25 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательство либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства (пункт 1).

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (пункт 2).

Согласно пункту 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно статье 210 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

В силу статьи 18 Закона РФ от 14 мая 1993 года N 4979-I "О ветеринарии" ответственность за здоровье, содержание и использование животных несут их владельцы.

У вас уже итак пункты договора касающиеся разграничения ответственности прописаны надлежащим образом и исключают вашу ответственность.

Единственно как юридически неверный подлежит корректировке вот этот пункт:

1.3. Настоящий Договор не является договором субаренды земельного участка и не влечёт передачу прав на земельный участок или его часть. Принимающая сторона размещает на Территории только своё движимое имущество (конюшня, загоны, инвентарь) без права пользования земельным участком как объектом недвижимости.

Нужно написать:1.3. Настоящий Договор не является договором субаренды земельного участка и не влечёт передачу прав на земельный участок или его часть. Принимающая сторона размещает на Территории только своё движимое имущество (конюшня, загоны, инвентарь) с правом ограниченного использования земельного участка для прохода к размещенному движимому имуществу (конюшня, загоны, инвентарь) и его эксплуатации.

Удачи Вам!

21.08.2026, 08:00
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 15.08.2026, 16:20

Здравствуйте. Поехали на личном микроавтобусе категории,, Д,, отдыхать в Абхазию, и нам запретили проезд через границу т.к не было лицензии и документа повышение квалификации. Законо ли это?

Ответить

Добрый день!

К сожалению, вы столкнулись с незаконными действиями таможенных служб или возможно не смогли доступным образом обьяснить таможенникам, что перевозка носит личный характер и водитель перевозит не пассажиров, а собственную семью. С другой стороны , если пассажиры в автобусе не были юридически семьей(СУПРУГА, ДЕТИ) И ЭТО НЕ БЫЛО ПОДТВЕРЖДЕНО СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ДОКУМЕНТАМИ, то вполне законно таможенники расценили провоз юридически посторонних для водителя людей пассажирской перевозкой. так как при пересечении абхазо-российской границы на микроавтобусе, который де - юро используется для перевозки пассажиров (то есть в коммерческих целях), действительно могут потребовать лицензию на осуществление международных перевозок.

Требование к микроавтобусам основано на Соглашении между правительствами Абхазии и России о международном автомобильном сообщении, подписанном ещё в 2011 году. Согласно этому документу, международные перевозки пассажиров между двумя странами могут выполнять только те лица, которые имеют соответствующую лицензию.

Лицензия и идентификационная учётная карточка водителя выдаются в Министерстве экономики Абхазии. Лицензия бессрочная, а вот карточку нужно продлевать ежегодно.

Помимо лицензии и карточки, водителю необходимо предъявить:

-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

-национальное или международное водительское удостоверение;

-документы на транспортное средство;

-документ о государственной регистрации и национальной принадлежности ТС;

-документы, подтверждающие маршрут следования.

Также при въезде в Абхазию на автомобиле необходимо оформить обязательное автострахование.

Кстати, чтобы проехать не получая лицензию, подтвердить семейное положение или родство пассажиров и водителя потребуется даже и при въезде на обычном автомобиле.

Удачи Вам!

15.08.2026, 16:39

Здравствуйте. На Российской границе я объяснил им что в автобусе со мной едет моя жена и дети, но они всё равно сказали , что не пропустят. Что мне делать и куда жаловаться?

16.08.2026, 10:45
Москва, 05.08.2026, 11:52

Есть апелляционное определение: АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ Приговором Советского районного суда г. Н. Новгорода от 18.06.2026 Подсудимый 2 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ, назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 08 месяцев с удержанием ежемесячно 10 % заработной платы осужденного в доход государства со штрафом в размере 100 000 рублей. Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ, назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 06 месяцев с удержанием ежемесячно 10 % заработной платы осужденного в доход государства со штрафом в размере 80 000 рублей. Приговор суда первой инстанции является незаконным и подлежит отмене. Считаю, что приговор суда подлежит отмене в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, нарушениями уголовно‑процессуального закона, неправильным применением уголовного закона и несправедливостью приговора. Согласно ст. 297 УПК РФ приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым, то есть он должен быть постановлен в соответствии с требованиями уголовно‑процессуального закона и основан на правильном применении уголовного закона. Согласно ст. 304 УПК РФ, во вводной части приговора указываются: с постановлении приговора именем Российской Федерации; дата и место постановления приговора, наименование суда, постановившего приговор, состав суда, данные о помощнике судьи, секретаре судебного заседания, об обвинителе, о защитнике, потерпевшем, гражданском истце, гражданском ответчике и об их представителях; фамилия, имя и отчество подсудимого, дата место его рождения, место жительства, место работы, род занятий, образование, семейное положение и иные данные о личности подсудимого, имеющие значение для уголовного дела; пункт, часть, статья УК РФ, предусматривающие ответственность за преступление, в совершении которого обвиняется подсудимый. В соответствии со ст. 307 УПК РФ описательно‑мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать: описание преступного деяния, признанного судом доказанным, с указанием места, времени, способа его совершения, формы вины, мотивов, целей и последствий преступления; доказательства, на которых основаны выводы суда в отношении подсудимого, и мотивы, по которым суд отверг другие доказательства; указание на обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а в случае признания обвинения в какой‑либо части необоснованным или установления неправильной квалификации преступления — основания и мотивы изменения обвинения; мотивы решения всех вопросов, относящихся к назначению уголовного наказания, освобождению от него или его отбывания, применению иных мер воздействия, обоснование принятых решений по другим вопросам, указанным в ст. 299 УПК РФ. В нарушение данных норм уголовно‑процессуального закона судом не в полной мере отражены вышеуказанные сведения в описательно‑мотивировочной части приговора. В соответствии с ч. 1 ст. 6 УК РФ наказание и иные меры уголовно‑правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, т. е. соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. При этом суд должен учитывать не только личность виновного и смягчающие обстоятельства, но и характер и степень общественной опасности совершенного преступления. Выводы суда, изложенные в приговоре, содержат существенные противоречия, которые повлияли и могли повлиять на правильность применения уголовного закона и определение размера наказания. Полагаю, что суд назначил подсудимым подсудимому и подсудимому 2 наказание, не отвечающее его целям, которое является несоразмерно мягким. С учетом обстоятельств совершенных преступлений подсудимые заслуживают более строгого наказания, чем им назначил суд. Считаю, что наказание им необходимо усилить. На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.1, 389.15, 389.16, 389.17, 389.18, 389.20 УПК РФ, ПРОШУ: Приговор Советского районного суда г. от в отношении подсудимому и подсудимому 2 — отменить, уголовное дело передать на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе суда со стадии подготовки к судебному заседанию. ПОЧЕМУ ПРОКУРАТУРА НЕ ПРОСИТ УСИЛИТЬ НАКАЗАНИЕ ПОДСУДИМЫМ АПЕЛЛЯЦИОННУЮ ИНСТАНЦИЮ, А ПРОСИТ ОТПРАВИТЬ ДЕЛО НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ? МОЖЕТ ЛИ ПРОКУРОР В АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ ИЗМЕНИТЬ ПРОШЕНИЕ И ПОПРОСИТЬ УСИЛИТЬ НАКАЗАНИЕ СУДЕБНУЮ КОЛЛЕГИЮ НА ЗАСЕДАНИИ?

Ответить

Добрый день!

Ухудшить положение осуждённого в апелляции, в том числе усилить наказание, суд вправе не иначе как по представлению прокурора либо по жалобе потерпевшего.

Это прямо закреплено в части 1 статьи 389.24 УПК РФ. Суд апелляционной инстанции связан доводами представления и не может усилить наказание по собственной инициативе.

Ключевой момент в сроках подачи и содержании представления.

Требование об усилении наказания должно содержаться в апелляционном представлении, поданном прокурором в срок обжалования. Если в первоначальном представлении такого требования не было, поставить вопрос об ухудшении положения осуждённого позже срока для обжалования уже нельзя.

По части 4 статьи 389.8 УПК РФ в дополнительном представлении прокурора, поданном по истечении срока обжалования, вопрос об ухудшении положения осуждённого ставить запрещено, если этого требования не было в первоначальном представлении.

Поэтому смотрите на сроки поданного представления прокурора или его уточнений – если пропущены, то пишите возражение, так как удовлетворение подобного уточнения представления судом будет нарушением требований законности и основанием к последующей отмене в кассационной инстанции.

Удачи Вам!

05.08.2026, 15:20
Оценка автора вопроса:

Это было подано краткое представление, но может ли сейчас прокурор отправить дополнительную жалобу где будет просить ухудшить положение подсудимых или это нужно было сделать в течении 15 суток с момента вынесение приговора?

05.08.2026, 17:23
Донецк, 05.08.2026, 11:51

Добрый день.Подскадите подали заявления в ЗАГСе на расторжении брака,нам не вернули брачное.

Ответить

Добрый день!

Действия сотрудников о/ЗАГС законны.

Свидетельство о заключении брака изымается при расторжении брака. Это связано с тем, что документ подтверждает факт регистрации брачных отношений, а после расторжения брака семья перестаёт существовать, и его юридическая сила утрачивается. Взамен выдаётся новый документ — свидетельство о расторжении брака.

Согласно Федеральному закону от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», оригинал свидетельства о браке передаётся в государственный архив. Срок его хранения — 75 лет, после чего документ уничтожают.

Удачи Вам!

05.08.2026, 12:48
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Москва, 05.08.2026, 09:02

Купил машину у перекупа, он говорил в отличном состоянии, а по факту машина оказалась сильно бита, сработала безопасность. Как вернуть деньги

Ответить

Добрый день!

Наличие подобного сркрытого от вас продавцом товара недостатка автомобиля является существенным, так как если бы вы обладали о нем информацией, то сделка бы вообще не состоялась.

Поэтому у вас есть основание расторгнуть договор, в том числе и в судебном порядке , если продавец это откажется сделать добровольно, и потребовать возвратить ваши денежные средства .

ГК РФ Статья 451. Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств

1. Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

Пишите претензию, и устанавливайте 10 дней для возврата вам ваших денежных средств и расторжения договора.

Далее обращайтесь в суд, если претензия не будет удовлетворена добровольно.

Удачи Вам!

05.08.2026, 14:56
Задано вопросов 8, из них VIP - 0
Москва, 15.07.2026, 20:33

Приехала в город по приглашению от организации, которая частично компенсировала аренду жилья, предприятие обанкротилось, я потеряла работу, никаких компенсационных выплат не получила, в следствии чего образовалась задолженность по аренде квартиры за месяц, плюс коммунальные платежи. Но при заключении договора арендодателем была указана одна фамилия, приехала с ключами девушка, представилась её дочерью. Платежи шли ей наличными, квитанции по коммуналке она старалась забрать сама, увидела одну и выяснилось, что квартира в долевом владении, причем, так сказать маме 1/4, остальное 3/4 с такой же фамилией, но то-ли муж, то ли сын. Никаких сканов паспортов, доверенностей представлено не было, Сейчас при выезде якобы дочь владелицы просит расписку за долг и коммуналку, но при этом когда я предложила ей написать вместе с юристом отклонила. Сказала приеду приму квартиру и напишем. Как правильно поступить в такой ситуации? Стоит ли при написании расписки попросить правоустанавливающие документы у неё на квартиру или написать выехать, а потом уже с юристом разобраться

Ответить

Добрый день!

Фактически у вас недействительный договор аренды, так как если квартира в долевой собственности, то и договор должен был быть подписан со всеми собственниками.

ГК РФ Статья 246. Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности

1. Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников.

Статья 168. Недействительность сделки, нарушающей требования закона или иного правового акта

1. За исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи или иным законом, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

Также вы имеете дело с лицом никаким образом не подтвердившим юридических полномочий представлять интересы собственников и судя потому что деньги брались наличными , то в ИФНС аренда квартиры не числится и лицо уклоняется от уплаты налога.

Поэтому не имеет смысла вообще вести какие -либо переговоры при отсутствии доверенности с данным человеком и тем более писать какие-либо расписки.

Сфотографируйте и сделайте видео состояние квартиры при выезде для себя в целях исключения в дальнейшем к вам претензий, что вы каким-либо образом повредили имущество и предложите девушке обращаться в суд, но для начала представить вам подписанный договор всеми собственниками квартиры и квитанции об уплате налогов за весь период вашего проживания в квартире.

Кроме того напомните ей о том, что согласно статье 210 Гражданского кодекса РФ, собственник несёт бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

Договора у вас со всеми собственниками нет, так что и любые требования к вам в дальнейшем будут необоснованны.

Удачи Вам!

15.07.2026, 20:55
Оценка автора вопроса:
Да, спасибо, очень аргументировано
Москва, 11.07.2026, 13:39

Меня выписали из психушки и назначили делать уколы через каждые 2 недели. То есть мне нужно туда к ним приезжать и они будут делать мне уколы. Скажите, если я не буду приезжать на уколы, меня могут из за этого опять положить на лечение в психушку?

Ответить

Добрый день!

Сам по себе отказ от лечения не является автоматическим основанием для недобровольной госпитализации.

Дело в том, что по закону (в частности, согласно Закону РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании») человек действительно вправе отказаться от предлагаемого лечения. При этом врач обязан разъяснить возможные последствия такого отказа, а сам факт отказа фиксируется в медицинской документации с подписями пациента (или его законного представителя) и врача.

Но вот ключевой момент: госпитализация в недобровольном порядке возможна не из-за самого факта отказа, а только если одновременно с этим есть серьёзные медицинские основания, которые описаны в статье 29 этого же закона. То есть врач должен установить, что:

-психическое расстройство является тяжёлым;

-обследование или лечение возможны только в стационарных условиях;

-и при этом расстройство обусловливает одно из следующих последствий:

непосредственную опасность для самого человека или окружающих;

-беспомощность (неспособность самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности);

-существенный вред здоровью из-за ухудшения состояния, если помощь не оказать.

Проще говоря: отказ — это не причина для госпитализации, а сигнал для врача внимательнее оценить состояние. Если на фоне отказа врач видит, что без стационарного наблюдения и лечения реально возникнет одна из перечисленных угроз, тогда он вправе инициировать процедуру недобровольной госпитализации.

Сам процесс недобровольной госпитализации выглядит следующим образом:

Инициация. Решение о необходимости недобровольной госпитализации может принять врач-психиатр психоневрологического диспансера (ПНД) или бригада скорой психиатрической помощи. Часто поводом становится обращение родственников или других лиц.

Освидетельствование перед госпитализацией. Перед помещением в стационар человека обязательно осматривает врач-психиатр, чтобы оценить, действительно ли его состояние требует немедленного стационарного лечения.

Доставка в стационар. Если врач принимает решение о недобровольной госпитализации, человека доставляют в психиатрический стационар. При необходимости сотрудники полиции оказывают содействие медработникам, обеспечивая безопасные условия для доступа к человеку и его осмотра.

Освидетельствование комиссией. В течение 48 часов с момента недобровольной госпитализации пациента обязательно осматривает комиссия врачей-психиатров. Комиссия выносит мотивированное заключение об обоснованности госпитализации. Если комиссия сочтёт госпитализацию необоснованной (и пациент не выражает желания остаться), его немедленно выпишут.

Обращение в суд. Если комиссия признала госпитализацию обоснованной, её заключение в течение 24 часов направляется в районный суд по месту нахождения стационара. Представитель медицинской организации подаёт административное исковое заявление.

Судебное заседание. Судья рассматривает заявление. Заседание должно пройти в течение 5 дней с момента принятия заявления судом. В процессе обязательно участвуют представитель пациента (если у человека нет своего адвоката, суд назначает ему защитника), представитель больницы и прокурор. Пациент вправе лично участвовать в заседании, если его психическое состояние это позволяет. Заседание обычно проводится в помещении больницы.

Решение суда. По итогам рассмотрения судья выносит постановление: либо сохраняет недобровольный характер госпитализации, либо отказывает в удовлетворении заявления (и тогда пациента выписывают).

Важные нюансы

Меры физического стеснения (фиксация, сдерживание) применяются только в исключительных случаях, когда, по мнению врача-психиатра, иными методами невозможно предотвратить опасные действия. Такие меры осуществляются при постоянном контроле медперсонала, а все детали их применения фиксируются в медицинской документации.

Информирование родственников. В течение 24 часов с момента недобровольной госпитализации медработники обязаны сообщить о случившемся родственникам или законному представителю пациента.

Продление госпитализации. Если основания для недобровольной госпитализации сохраняются, комиссия психиатров регулярно (в первые 6 месяцев — не реже раза в месяц, далее — не реже раза в 6 месяцев) проводит освидетельствования, чтобы решить вопрос о продлении срока пребывания в стационаре.

Возможно с вашей стороны будет более разумным выполнять предписания врачей, не вынуждая их прибегнуть к подобным мерам, так как сейчас вы находитесь в более свободных условиях, чем лечение в стационаре причем со сроком как минимум 6 месяцев.

Удачи Вам!

11.07.2026, 15:36
Йыхви, 26.06.2026, 09:30

Здравствуйте, если моему ребёнку напишут направление на госпитализации,я же вправе отказатся?

Ответить

Добрый день!

Да, родитель (или иной законный представитель) действительно имеет право отказаться от госпитализации ребёнка. Это прямо закреплено в части 3 статьи 20 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Важные условия:

Информированность. Перед отказом медицинский работник обязан в доступной форме разъяснить родителю все возможные последствия такого решения.

Письменное оформление. Отказ фиксируется в медицинской документации: оформляется документ на бумажном носителе (подписи родителя и врача) либо в форме электронного документа с использованием электронной подписи.

Ситуации, когда отказ недопустим и отказ может привести к негативным последствиям:

- медицинское вмешательство, необходимое для спасения жизни ребёнка, не может быть отклонено его законным представителем. Если родитель отказывается от госпитализации, которая жизненно необходима, медицинская организация вправе обратиться в суд для защиты интересов ребёнка.

Такие дела рассматриваются в порядке, предусмотренном главой 31.1 Кодекса административного судопроизводства РФ. При наличии экстренной угрозы жизни дело может быть рассмотрено в день подачи заявления, а решение — обращено к немедленному исполнению.

Помимо права на отказ, закон возлагает на родителей обязанность заботиться о здоровье детей и не вправе своими действиями причинять вред их физическому и психическому здоровью (п. 1 ст. 63, п. 1 ст. 65 Семейного кодекса РФ).

Таким образом, хотя родитель и обладает правом на отказ, это право не является абсолютным и ограничено необходимостью защиты жизни и здоровья ребёнка. Если вы столкнулись с ситуацией, когда вам или вашему ребёнку предлагают госпитализацию, но вы сомневаетесь в её необходимости, рекомендую сначала обсудить всё с лечащим врачом, который сможет доступно разъяснить все риски. В спорных случаях лучше сразу проконсультироваться с адвокатом, специализирующимся на медицинских делах.

Удачи Вам!

26.06.2026, 11:32
Задано вопросов 5, из них VIP - 0
Москва, 25.06.2026, 10:18

Скажите пожалуйста, недавно я задавал вопрос законно ли налоговая инспекция без решения суда взыскала долги которым больше 3-х лет. Одни юристы говорили что незаконно, другие что законно. Те кто считают, что законно ссылаются на п. 8 ст. 45 НК РФ. Они пишут, что налоговая автоматически направляет ваши платежи на погашение самых старых долгов, а срок исковой давности (3 года) к налоговой задолженности не применяется, потому что обязанность уплатить налог никуда не исчезает, даже если вы потеряли чеки. Вопрос: срок исковой давности 3 года, после этого я не обязан был хранить документы подтверждающие оплату. Закон по которому срок исковой давности (3 года) к налоговой задолженности не применяется придумали я так понял недавно. Получается, всё что я оплатил больше 3-х лет назад налоговая может выдумать что не заплатил за все годы, десятилетия и украсть со счетов все деньги?

Ответить

Добрый день!

Такое взыскание будет законным только если вы не оспариваете задолженность.

С 1 ноября 2025 года ИФНС (сейчас — ФНС) действительно получила право взыскивать некоторые долги без обращения в суд. Но важно сразу оговориться: это работает только при одном ключевом условии — если у самого налогоплательщика нет возражений по сумме долга. Если вы не согласны с начислением (например, считаете, что налог рассчитан неверно), судебный порядок сохраняется.

Внесудебный порядок взыскания закрепили Федеральные законы от 31 июля 2025 года № 287-ФЗ и № 288-ФЗ, которые внесли изменения в статью 48 Налогового кодекса РФ. Он касается физических лиц, которые не являются индивидуальными предпринимателями (а также тех, кто утратил этот статус на момент решения о взыскании, а также нотариусов, адвокатов и других лиц, занимающихся частной практикой).

Как это работает на практике

Процесс выглядит так:

Сначала налоговая направляет требование об уплате задолженности. В нём чётко прописывается срок, в течение которого нужно погасить долг (обычно 8 дней с даты получения, если в самом требовании не указан другой срок).

Если требование проигнорировано, в течение 6 месяцев с даты истечения срока его исполнения ИФНС принимает решение о взыскании долга во внесудебном порядке. Это решение направляют налогоплательщику: через личный кабинет на сайте ФНС, через портал «Госуслуги» либо заказным письмом по почте, если электронные каналы недоступны. Одновременно решение размещается в специальном реестре решений о взыскании.

Только после того, как решение направлено, проходит 7 рабочих дней. И лишь по истечении этого срока ИФНС размещает в реестре поручение для банков — на списание средств и приостановление операций по счетам. Списание идёт поэтапно: сначала со счетов в банках (включая счета в драгоценных металлах), электронных кошельках, цифровых рублей. Если денег на счетах недостаточно, взыскание может быть обращено на наличные деньги, а затем — на иное имущество (за исключением предметов первой необходимости). Если для работы с имуществом привлекаются судебные приставы, это тоже оформляется через реестр.

Если вы не согласны с принятым решением о взыскании, которое ФНС вынесла несмотря на ваше возражение, то необходимо обращаться в суд с требованием признать его незаконным и требовать обязать ФНС применения сроков давности к начисленному размеру задолженности, указывая, что ранее она была оплачена и вы утратили квитанции не рассчитывая, что ФНС может повторно начислить налог за один и тот же период.

Удачи Вам!

25.06.2026, 11:02
Оценка автора вопроса:

Спасибо за подробный ответ

26.06.2026, 11:09
Задано вопросов 4, из них VIP - 0
Москва, 24.06.2026, 01:03

Штраф и эвакуация за нарушение правил парковки. Была ситуация: надо было срочно припарковаться, в итоге получилось оказаться на месте для инвалида (на знаки не обратили внимания и в камере заднего вида не было видно отчетливо символа инвалида на разметке). Спустя время приходит уведомление, что машину эвакуировали. Я побежал к машине, но ее уже успели увезти. Сотрудник эвакуации и сотрудник ГАИ сообщили, что надо пройти в здание полка ДПС и получить там постановление. Придя в полк ДПС, сотрудник ИАЗ (не тот, что на улице был) составил на меня протокол об административном правонарушении и постановление о привлечении к административной ответственности. Вернувшись на место стоянки, я зафиксировал на телефон, что на парковке была разметка парковочного места (шире обычного), но без логотипа инвалида из-за повреждения или истертости, был знак парковки 6.4 (визуально отличная размерами от аналогичных рядом) и дополнительная табличка 8.17 "Инвалид" (со странным светло-коричневым или бежевым фоном и тоже чуть другого размера, нежели другие таблички: у тех фон белый и размеры меньше), направленные в сторону движения автомобилей. При парковке я взял чуть левее, чтобы было место еще для одной машины (сам худощавый и смог вылезти через слегка приоткрытую дверь). А сразу после эвакуации увидел, что рядом в рамках этой же разметки стоял джип со знаком инвалида, которому видимо мой автомобиль не помешал занять парковочное пространство под знаком парковки для инвалидов. Как можно обжаловать данный штраф, поскольку считаю, что здесь не водительская халатность и пренебрежение общественными нормами, а умышленные действия должностных лиц, направленные на достижение определенных целей?

Ответить

Добрый день!

Порядок обжалования постановления о привлечении к административной ответственности прописан в главе 30 КоАП РФ.

По общему правилу, срок подачи жалобы — 10 суток со дня, когда вам вручили или вы получили копию постановления.

Жалобу можно подать в вышестоящий орган, по отношению к должностному лицу, вынесшему постановление либо в районный суд по месту рассмотрения дела.

Жалобу подают в письменной форме.

В ней необходимо указать:

-наименование суда, органа или ФИО должностного лица, куда направляется жалоба;

-данные заявителя;

-реквизиты обжалуемого постановления (номер, дата, кто вынес);

-чёткие мотивированные доводы, со ссылками на нормы права -почему вы считаете постановление незаконным или необоснованным (например, неправильно квалифицировали деяние, не исследовали доказательства, нарушили процедуру составления протокола и т.п.);

требование (отменить постановление, изменить его, прекратить производство по делу).

Общие фразы вроде «постановление незаконно» без конкретики расценивается как отсутствие мотивированной позиции заслуживающей внимания.

К жалобе приложите копию постановления с отметкой о дате получения, протокол и другие материалы дела, а также доказательства в поддержку своих доводов (договоры, акты, переписку, фото , заключения экспертов и т.п.). Если жалобу подаёт представитель, нужна доверенность.

Обратите внимание на следующие положения закона при составлении жалобы:

В соответствии с п. 1.3 Правил дорожного движения Российской Федерации (далее по тексту - Правила дорожного движения, ПДД РФ), утвержденных Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 №1090 (положения Правил приведены в редакции, действовавшей на момент привлечения лица к административной ответственности), участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования Правил, сигналов светофоров, знаков и разметки, а также выполнять распоряжения регулировщиков, действующих в пределах предоставленных им прав и регулирующих дорожное движение установленными сигналами.

Административная ответственность по ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ наступает за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов, что влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей.

Информационный знак 6.4 Приложения №1 к ПДД РФ обозначает парковку (парковочное место).

Исходя из положений п. 5.7.5 ГОСТ Р 52289-2004 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», утвержденного Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20.12.2019 №1425-ст, знак 6.4 «Парковка (парковочное место)» применяют для обозначения площадок и участков дороги, предназначенных для стоянки легковых автомобилей и мотоциклов, с одной из табличек 8.6.2-8.6.9 - для указания способа постановки транспортного средства у края проезжей части около тротуара или на нем. Знак 6.4 с табличкой 8.6.1 применяют для обозначения площадок, на которых транспортные средства устанавливают вдоль края проезжей части. Действие знака, обозначающего парковку у края проезжей части около тротуара или на нем, распространяется до ближайшего перекрестка либо ограничивается табличкой 8.2.1.

В соответствии с п. 5.9.24 указанного ГОСТа табличку 8.17 «Инвалиды» применяют совместно со знаком 6.4 для указания, что парковка (парковочное место) отведена для стоянки автомобилей, на которых установлен опознавательный знак «Инвалид».

Из п. 8.17 Приложения 1 к Правилам дорожного движения, следует, что информационная табличка «Инвалиды» указывает, что действие знака 6.4 «Парковка (парковочное место)» распространяется только на мотоколяски и автомобили, на которых установлен опознавательный знак «Инвалид».

Опознавательный знак «Инвалид» оформляется в виде квадрата желтого цвета со стороной 150 мм и изображением символа дорожного знака 8.17 черного цвета - спереди и сзади механических транспортных средств, управляемых инвалидами, перевозящих инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Федеральный закон от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» регулирует общественные отношения, возникающие в процессе организации дорожного движения, а также при организации и осуществлении парковочной деятельности.

В силу п. 1 ст. 12 указанного Закона парковка общего пользования может быть размещена на части автомобильной дороги и (или) территории, примыкающей к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющейся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, а также в здании, строении или сооружении либо части здания, строения, сооружения.

На парковках общего пользования должны выделяться места для стоянки транспортных средств, управляемых инвалидами, перевозящих инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 9 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2017 №443-ФЗ).

Как следует из преамбулы к Федеральному закону Российской Федерации от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» настоящий Федеральный закон определяет государственную политику в области социальной защиты инвалидов в Российской Федерации, целью которой является обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, а также в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.

Статьей 15 данного Закона установлено, что федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящей части в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид» и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов.

Согласно п. 14 Федерального закона от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» контроль за соблюдением требований к парковкам общего пользования, установленных настоящей статьей, осуществляется органами, осуществляющими региональный государственный контроль в области организации дорожного движения.

Анализ указанных норм позволяет прийти к выводу о том, что правом парковки на стоянке (остановке) на местах, обозначенных дорожным знаком 8.17 «Инвалиды» обладают лишь те инвалиды, которые пользуются именно автотранспортными средствами, на которых установлен специальный опознавательный знак «Инвалид».

В силу прямого указания п. 8.17 Приложения 1 к Правилам дорожного движения в зоне действия дорожного знака 6.4 с табличкой 8.17 Приложения 1 к Правилам дорожного движения разрешена остановка и стоянка только транспортных средств, на которых установлен опознавательный знак «Инвалиды».

Д[b]ля исключения вашей ответственности за правонарушение необходимы как минимум следующие фактические данные исключающие вашу вину:[/b]

- дорожные знаки 6.4 с информационными табличками 8.17 НЕ БЫЛИ установлены по обеим сторонам парковки, и НЕЛЬЗЯ можно было видеть с любой стороны заезда на нее.

- знаки 6.4 с информационными табличками 8.17 НЕ БЫЛИ читаемы и НЕ ПРОСМАТРИВАЕМЫ со всех сторон. Подъезжая к данному участку дороги, ВЫ лично убедились в том, что знаки и информационные таблички ОТСУТСТВУЮТ и НЕ ВИДНЫ для водителей.

Нарушение вами предписаний ПДД таким образом было связано с недостатками в организации дорожных знаков, что исключает вашу вину.

Удачи Вам!

24.06.2026, 09:50
Оценка автора вопроса:

Благодарю!

Ответ хоть и избыточно нормативен, но очень объективен.

Вычленю тезисно необходимые нормы и ссылки на регламенты

24.06.2026, 11:04
Москва, 16.06.2026, 02:12

Могу ли я получить свидетельство о праве на наследсво на один объект, а постановление об отказе пока не получать на другой объект. Так как после получения постановления об отказе, начнётся срок исковой давности для подачи в суд.

Ответить

Добрый день!

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 11.02.1993 г. N 4462-1 «Основы законодательства РФ о нотариате» нотариат в Российской Федерации призван обеспечивать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, конституциями (уставами) субъектов Российской Федерации, настоящими Основами защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени Российской Федерации.

Согласно ст. 37 «Основ законодательства РФ о нотариате», порядок совершения нотариальных действий нотариусами устанавливается настоящими Основами и другими законодательными актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

В соответствии со ст. 62 «Основ законодательства РФ о нотариате» нотариус по месту открытия наследства в соответствии с законодательством Российской Федерации принимает заявления о принятии наследства или об отказе от него. Заявление о принятии наследства или об отказе от него должно быть сделано в письменной форме. По письменному заявлению наследников нотариус по месту открытия наследства выдает свидетельство о праве на наследство (ст. 70).

Согласно ст. 48 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» нотариус отказывает в совершении нотариального действия, если документы, представленные для совершения нотариального действия, не соответствуют требованиям законодательства.

Нотариус по просьбе лица, которому отказано в совершении нотариального действия, должен изложить причины отказа в письменной форме и разъяснить порядок его обжалования. В этих случаях нотариус не позднее чем в десятидневный срок со дня обращения за совершением нотариального действия выносит постановление об отказе в совершении нотариального действия.

В соответствии с ч. 3 ст. 311 ГПК РФ и абз. 3 ст. 49 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» совершенные нотариусом действия могут быть обжалованы в суде общей юрисдикции по правилам главы 37 ГПК РФ.

В силу п. 10 ч. 1 ст. 262 ГПК РФ суд рассматривает в порядке особого производства дела по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении.

Согласно ст. 310 ГПК РФ заинтересованное лицо, считающее неправильными совершенное нотариальное действие или отказ в совершении нотариального действия, вправе подать заявление об этом в суд по месту нахождения нотариуса или по месту нахождения должностного лица, уполномоченного на совершение нотариальных действий.

Заявление подается в суд в течение десяти дней со дня, когда заявителю стало известно о совершенном нотариальном действии или об отказе в совершении нотариального действия.

Если нотариус направит вам постановление об отказе в совершении нотариального действия почтой , то сроки оспаривания будут исчисляться со дня направления ( если вы не получите его в итоге или откажетесь получать ), либо со дня фактического получения почтового письма.

Но это если вы именно будите не согласны с отказом нотариуса. Большинство же исков связано не с спариванием действий нотариуса, а с подтверждением права на наследство в судебном порядке ( когда истец согласен, что документов было не достаточно для нотариуса и подтверждает свое право на наследство в судебном порядке). Такой иск подается в общий срок исковой давности.

На исковые требования о признании права собственности в порядке наследования распространяется общий срок исковой давности — 3 года (ст. 196 ГК РФ). Этот срок исчисляется со дня, когда истец узнал или должен был узнать о нарушении своего права (п. 1 ст. 200 ГК РФ).

Удачи Вам!

16.06.2026, 09:35
Оценка автора вопроса:
Задано вопросов 202, из них VIP - 162
Санкт-Петербург, 15.06.2026, 13:17

Вселение нынешней супруги бывшего мужа в его долю в доме, как не допустить? Между бывшими супругами 3 года назад был расторгнут брак, был раздел имущества и определен порядок пользования домом по 1/2 каждому от жилой площади. Сейчас бывший муж женился и подал иск о вселении его нынешней жены в его 1/2 дома. Ответчик, которая бывшая жена против так как нынешняя жена на учете у нарколога, ранее судимая и страдает туберкулезом. В доме помимо ответчика живет двое несовершеннолетних детей (общие с истцом дети). Также истец ранее предлагал выкупить у него долю по гипер завышенной цене имея при этом долг по алиментам в 1,8 млн руб. Какие варианты есть у ответчика, чтоб не дать вселится в дом нынешней жене истца.

Ответить

Добрый день!

В данном случае для суда будут играть значение только два фактора:

1) - Достаточно ли для проживания 2 х человек площади , которая причитается на 1/2 долю бывшего супруга?

Минимальная учётная норма площади жилого помещения в Санкт-Петербурге составляет:

9 м² общей площади — для проживающих в отдельных квартирах и жилых домах;

15 м² общей площади — для проживающих в коммунальных квартирах.

Эти положения закреплены в Законе Санкт-Петербурга от 19 июля 2005 года №407-65 «О порядке ведения учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставлении жилых помещений по договорам социального найма в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 20 апреля 2026 года)

Вы указали регион проживания Санкт-Петербург, поэтому привожу нормы учета для этого региона.

А теперь берите общую площадь жилого дома, например, 60 кв.м. разделите на 2 получится 30 кв.м. будет на 1/2 долю супруга.

В этом случае площади бывшего супруга достаточно для проживания 2х лиц и даже если вы не согласны, суд встанет на сторону ИСТЦА.

Соответственно если площади не достаточно, то в иске откажут, но вам обязательно нужно указывать свои возражения против вселения и ссылаться на не достаточность площади дома .

Согласно статье 247 Гражданского кодекса РФ, владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются по соглашению всех его участников. При недостижении согласия такой порядок устанавливается судом. [quote]

2)- Является ли опасным для окружающих заболевание супруги ответчика ( открытая или закрытая форма туберкулеза)?

Если форма туберкулеза закрытая, то заболевание не опасно и тогда опять же суд разрешит этой женщине проживать в доме.

Соответственно, если форма открытая - в иске откажут.

Обратите внимание, что если у вас еще не определен порядок пользования домовладением, то вам необходимо срочно обращаться с таким встречным иском сейчас, иначе после вселения этой женщины она сможет пользоваться фактически всеми комнатами в доме.

Удачи Вам!

16.06.2026, 09:52
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 29.05.2026, 19:03

Добрый день, Я подала документы на ВНЖ Имею ли я право сейчас покинуть Россию если да, то на какой срок?

Ответить

Добрый день!

До принятия решения о ВНЖ вы не можете выезжать. К вам по адресу места пребывания будет направлен участковый. Если он установит ваше отсутсвие, то будет считаться, что вы подали ложные сведения о месте своего проживания.

В итоге вы будите привлечены к административной ответственности и вам запретят въезд в РФ.

А так , в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» , РВП вид на жительство иностранному гражданину аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин находится за пределами Российской Федерации более шести месяцев. Причем срок в шесть календарных месяце может быть зачислен официально как подряд, так и в течение одного года суммарно. При нарушении сроков иностранный гражданин может быть лишен права на проживание на территории России. При этом можно избежать серьезных последствий со стороны государственных органов при уважительной причине отсутствия.

Удачи Вам!

29.05.2026, 20:32
Москва, 26.05.2026, 10:27

Здравствуйте уважаемы Юристы! Дайте пожалуйста совет! Благодарен за внимание и консультацию каждому неравнодушному.

Дай бог вам здоровья Амин!

******

Введение:

◇◇◇◇

Составлено заявление и ожидает отправление для отмены заочного решения суда в 7 дневный срок. Решение суда определение места жительства детей, и времени места общения.

****

Иск истца матери удолетворен.

Меня уже после предательства ( после обработки детей матерью настроив против отца ) проявления желания жить с матерью зная о проступках матери и о том как они НЕ разделяли поступки матери до того как она угнав детей держа неделю в заложниках даже в шполу не пускала, промыв мозги, подкупив смартфоном и разрешая есть всякие гадости чипсы кола итд, выстроив детей против отца, развернув их мирозворение на 180 градусов, волнует не столько то что дети будут жить с матерью, а то что всё это действие реализовано на лжи, клеветы, подкупа, использование возраст и мирозворение детей. ■■■■

Я с наивностью думаю что мне удастся пролит свет на сговор, и системмтическое нарушения судей.

И за того что вся суета обосновано на лжи и заинтересованных подстерикателей, смогу добиться отмены судебных решений если докажется что все выстроено на ложных действиях и слов?.

●●●●

То что запрсить психологическую экспертизу детей, и то что психолог эксперт не будет подкуплен или не будет равнодушие, и то что уже дети могут и в лицо сказать не хотим с тобою жить можно ожидать.

○○○○○○

То что их обработали и изменили позицию на происходяшее и смены виновных в мышлении, можно будет докозать не особо вериться, потаму что что бы что то доказать в РФ или деньги нужны или связи, и того и другого у меня нет.

****

Обидно то что моим детям разрушили жизнь мать детей, ее сестра, бабушка по матери, подруга азербайджанка разведенка которая доит на деньги через которую продвигается бывшая, и доразрушают сами себя дети и за отсутствия мирозворения, все знают сейчас глобальная проблема дети с легкостью заменяют родителя на гаджет.

□□□□□□

Вопрос :

Смогу я добиться доказать законно что весь сыр бор , исток от завледевших золотом , доящие на деньги и подстерикатель на почве зависти поспособствовали дегородированию жизни моих детей? , использовав детей всё делается не законно..

*****

Истец в психически больной не числится, но слабоумие, хуже психатрической болезни.

***

Слабоумным людям свойственно разрушать семью и за НЕ умения анализировать важность семьи , например перед походением на лево, или материальное подержка своей матери пожертвовав целосность семьи променяв на дегородацию судьбы детей. ■■■■■

Может не писать заявление для отмены решения, потаму сто всё это бестолку.?

****

Исправлены ошибки .

Спасибо большое за внимание!

Ответить

Добрый день!

Вы пишите очень эмоционально. Сейчас слишком сильна ешё боль. Но убирайте эмоции и нанимайте представителя иначе вы просто упустите время, когда еще можно повлиять на судебное решение.

Заочное решение означает рассмотрение без стороны и решение таким образом не основано на корысти или еще чем-то, а обосновано тем, что вы не явились в суд и не представили доказательства.

Вы уже подали заявление об отмене решения. Теперь ваш задача представить и собрать достаточно доказательств, чтобы решение было принято в вашу пользу.

При определении места жительства ребёнка суд учитывает комплекс обстоятельств, направленных на защиту интересов несовершеннолетнего. Согласно ст. 65 СК РФ и постановлению Пленума ВС РФ №10 от 27.05.1998.(ред. от 26.12.2017) "О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей", к ключевым факторам относятся привязанность ребёнка к каждому из родителей, условия для воспитания и развития, нравственные качества родителей, отношения между родителями и ребёнком, а также обстановка в месте проживания. Для подтверждения этих обстоятельств в суде требуются различные доказательства.

Решая вопрос о месте жительства несовершеннолетнего при раздельном проживании его родителей (независимо от того, состоят ли они в браке), необходимо иметь в виду, что место жительства ребенка определяется исходя из его интересов, а также с обязательным учетом мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, при условии, что это не противоречит его интересам (п. 3 ст. 65, ст. 57 СК РФ).

При этом суд принимает во внимание возраст ребенка, его привязанность к каждому из родителей, братьям, сестрам и другим членам семьи, нравственные и иные личные качества родителей, отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком, возможность создания ребенку условий для воспитания и развития (с учетом рода деятельности и режима работы родителей, их материального и семейного положения, имея в виду, что само по себе преимущество в материально-бытовом положении одного из родителей не является безусловным основанием для удовлетворения требований этого родителя), а также другие обстоятельства, характеризующие обстановку, которая сложилась в месте проживания каждого из родителей.

В силу закона родители имеют преимущественное перед другими лицами право на воспитание своих детей (п. 1 ст. 63 СК РФ) и могут требовать возврата ребенка от любого лица, удерживающего его у себя не на основании закона или решения суда (ч. 1 п. 1 ст. 68 СК РФ). Вместе с тем суд вправе с учетом мнения ребенка отказать родителю в иске, если придет к выводу, что передача ребенка родителю противоречит интересам несовершеннолетнего (ч. 2 п. 1 ст. 68 СК РФ). Мнение ребенка учитывается судом в соответствии с требованиями ст. 57 СК РФ.

При рассмотрении таких дел суд учитывает реальную возможность родителя обеспечить надлежащее воспитание ребенка, характер сложившихся взаимоотношений родителя с ребенком, привязанность ребенка к лицам, у которых он находится, и другие конкретные обстоятельства, влияющие на создание нормальных условий жизни и воспитания ребенка родителем, а также лицами, у которых фактически проживает и воспитывается несовершеннолетний.

Если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что ни родители, ни лица, у которых находится ребенок, не в состоянии обеспечить его надлежащее воспитание и развитие, суд, отказывая в удовлетворении иска, передает несовершеннолетнего на попечение органа опеки и попечительства с тем, чтобы были приняты меры для защиты прав и интересов ребенка и был выбран наиболее приемлемый способ устройства дальнейшей его судьбы (п. 2 ст. 68 СК РФ).

Документы, подтверждающие жилищные условия:

--свидетельства о праве собственности или договоры найма жилья;

-технический паспорт помещения;

-фотографии жилого помещения;

-договоры на коммунальные услуги;

-справка о составе семьи.

Суд оценивает общую площадь жилья, количество проживающих, наличие отдельной комнаты для ребёнка, обустроенность быта, наличие необходимой мебели и условий для учёбы.

Справки о доходах и материальном положении:

-справка 2-НДФЛ;

-справка о размере пенсии, пособий;

-налоговые декларации (при наличии дополнительных доходов).

Эти документы подтверждают способность родителя обеспечивать ребёнка.

Медицинские документы:

-медицинская карта ребёнка с отметками о прохождении осмотров;

-справки о прохождении медосмотров;

-прививочный сертификат;

-заключения об особых потребностях ребёнка (при наличии);

-справки из психоневрологического и наркологического диспансеров (об отсутствии зависимостей или заболеваний).

Характеристики и справки с места работы и жительства:

-характеристики с места работы с указанием графика;

-отзывы из образовательных учреждений о участии в жизни ребёнка.

Эти документы подтверждают добропорядочность родителя, его социальную адаптированность и способность уделять время ребёнку.

Акт обследования жилищных условий органом опеки и попечительства:

один из ключевых документов, который составляется по запросу суда или по инициативе одной из сторон.

Органы опеки проводят проверку условий жизни, беседуют с ребёнком и родителями, а их заключение является важным доказательством для суда.

Психологические заключения:

-заключение психолога о привязанности ребёнка (может быть получено в рамках судебной экспертизы или в частном порядке);

-экспертизы для диагностики внутрисемейных отношений, выявления психологических особенностей родителей и ребёнка, анализа ситуации в целом.

Педагогические характеристики и справки из образовательных учреждений:

-справки об успеваемости и поведении ребёнка;

-справки о том, кто из родителей приводит и забирает ребёнка, участвует в родительских собраниях, оплачивает дополнительные занятия.

Показания свидетелей:

-родственников, соседей, педагогов (воспитателей, учителей, тренеров);

-лиц, наблюдающих взаимодействие родителя с ребёнком в повседневной жизни.

Материальные доказательства:

-чеки и квитанции о расходах на ребёнка (покупка одежды, обуви, школьных принадлежностей, оплата кружков и секций);

-договоры на дополнительное образование.

Фотографии и видеоматериалы:

-совместные фотографии родителя с ребёнком в различных ситуациях (дома, на отдыхе, на праздниках), демонстрирующие эмоциональную связь.

Переписка:

распечатки SMS-сообщений, сообщений в мессенджерах, электронной почты, особенно если в них обсуждаются вопросы воспитания и содержания ребёнка.

Дополнительные документы

копия паспорта истца — для подтверждения личности заявителя и его полномочий как законного представителя ребёнка;

свидетельство о рождении ребёнка (копия) — основной документ, подтверждающий родственные отношения и возраст ребёнка;

свидетельство о заключении брака или о расторжении брака (при наличии) — для установления семейного статуса родителей;

документы, подтверждающие место жительства сторон (выписка из домовой книги, копия финансово-лицевого счёта).

Особое значение имеет:

Мнение ребёнка. Согласно ст. 57 СК РФ, ребёнок, достигший 10 лет, имеет право выражать своё мнение при решении вопросов, затрагивающих его интересы. Суд обязан выслушать несовершеннолетнего, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам.

Факторы риска. Суд тщательно проверяет отсутствие факторов, которые могут негативно повлиять на развитие ребёнка: наличие у родителя психических расстройств, депрессии, эмоциональной нестабильности, алкогольной или наркотической зависимости, судимости, конфликтность, частая смена места жительства, работы, партнёров.

При подготовке к судебному процессу рекомендуется обратиться к квалифицированному адвокату, который поможет собрать доказательства, подготовить исковое заявление и представить интересы в суде.

В Москве очень много судебных решений, где дети остаются с отцом.

Удачи Вам!

26.05.2026, 23:47
Оценка автора вопроса:
Благодарю за консультацию!

Здравствуйте уважаемая Лариса Георгиевна, Благодарю за рекомендацию.

Пусть понимают что , что это свойственно не юристу.

В любом случае Русскими доходчивыми может и не всегда професиональными словами.

Мне кажется если судья не забыл о своей человечности , то он , она должны понимать что главное не професилналные слова а суть проблемы. Но увы и ах , то что как вы отметили эмоционально служит поводом для ишуших повод не добросовестных судей для отклонения.

26.05.2026, 23:55

Я не за то что отобрать детей, ради бога пусть живут с ней, кпк минимум им нужна служанка, когда мы жили совместно моя мать прислуживала внукам, взела ярмо на шею, пусть ташит. Просто эта идиотка 5,5 месяцев младшим брату и сестре не разрешала видеться даже со старшим братом который живет сомною, не ушел с матерью, (и считает предателем и мать и брата и сестру. Призывал не делать глупость) не разрешает видется с бабушкой встречаться обшаться с кузинами дядей тетей по отцу, гостить у отца. Эта идиотка мне условия как в концлагере во дворе 4 дня в неделю по 2 часа при её присутствии видеться с детьми.

Пусть сворачивает это требование в папироску закуривает вставив себе в дымоход, может задница поймет что детей против отца настраивать итд нельзя кольв голове мозгов нет. *

Честно я даже не уверен в адвокатах что не дадут заднюю, при угрозе от конпании или лиц крышуюшую бывшую доя её деньгами. Извините, накипело.

27.05.2026, 00:10
Задано вопросов 9, из них VIP - 0
Москва, 10.05.2026, 20:50

Бабушка сделала на меня завещание в 94 года, будучи в уме, нотариус даже не попросил справку из психоневрологического диспансера тогда. Через два дня по личной надобности я сделала на нее дарение кв в Москве, зная что потом она вернется мне по завещанию. Другого имущества и чего либо у нее нет и не было. Я дочка её дочки, от которой по наследству по закону после смерти мне досталась кв.потом мы её продали и купили новую и далее продав последний раз кв и купив эту, я сняла наличные и типо она мне покупает эту квартиру на моё имя. в итоге я эту кв через год примерно ей и подарила. Проживает она со мной, и в ней мы прописаны и мои дети. Более 14 лет я официально в пенсионном фонде оформлена ща ней по уходу как за человеком 80+. Так же 5 лет генеральная доверенность у меня, нотариальная от нее. с момента дарения и завещания (разница в двух днях) прошло больше 2 лет, сейчас она заболела онкологией и мы не знаем сколько осталось и вдруг нам кто то начал говорить что завещание можно оспорить, а у нее от второй дочки есть внук в деревне, к этой кв он не имел по цепочке никакого отношения но сейчас она Бабушкина по моему дарению. Она хотела мне подарить её обратно но так как она стала совсем слабая и старая нотариус просит справку из пед и не хочет браться за передарение а в пед сказали что на фоне болезни они напишут что она уже не совсем здорова. Нам советуют например медицинское освелетельствование перед сделками дорогое но тоже не факт что она там все как надо скажет потому что очень ослабла. Полезет ли брат пытаться оспорить завещание не известно тоже. Вопрос. По моей ситуации реальны ли у него шансы оспорить наследство? Учитывая уход официальный мной, моё дарение ей этой кв (может надо и можно отменить дарение) .я обзвонила 5 нотариусов с вопросами…кто то сказал что если он скажет она была не в уме то и в дар не могла принять кв от вас так как разница 2 дня и тогда можно отменять дарение моё ,кто то сказал что он не пенсионер и не несовершеннолетний для веских причин и обязательных долей, кто то что у меня уход и проживание всю жизнь со мной и завещание. Но я волнуюсь. В выписках из больниц за 2 месяца до завещания и моего ей дарения пишут по возрасту Хроническая ишемия головного мозга на фоне атеросклероза БЦА, с выраженными когнитивными нарушениями. Но в тот момент она попала с пневмонией в больницу и была в состоянии забывчивости и слабости, но с этого момента этот диагноз так и прописывают хотя она все понимала всегда и одна этим летом на 2 недели оставалась и гулять ходила на улицу на лавочку сама в лифте спускаясь. Сейчас конечно на фоне онкологии и пневмонии опять стала кое что забывать и ослабла но не в момент завещания. Нсли он подаст в суд запросят посмертную экспертизу и поднимут записи из четырех больниц и там они все переписывают одно и тоже когнитивные нарушения. Модет тогда есть шанс оспорить и моё дарение ей? Оно ьыло не через нотариуса а через мфц сами заполнили бланк а двумя днями до через нотариуса делали завещание. Если отменят на фоне когнитивных щаписей завещание говорят модно отменить и моё дарение ей?

Ответить

Добрый день!

У второго внук есть право оспорить завещание и признать его недействительным после смерти.

Важно! По такой категории дел проводится посмертная психиатрическая экспертиза и у экспертов не будет иметься возможность освидетельствовать умершего уже лично, а экспертизу будут делать по имеющимся медицинским картам.

В итоге , исходя из озвученных вами диагнозов , есть все основания считать, что бабушка могла не осознавать характер и последствия сделанного ею завещания и вы будите наследовать все имущество наравне со вторым внуком.

Согласно ст. 177 ГК РФ сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения.
.

Ситуация же с отменой вашего дарения для вас не такая благоприятная, как для внука с отменой завещания.

Вы проживали с бабушкой и осуществляли за ней уход, причем официально, а это означает, что вам было известно о ее состоянии здоровья.

В этом случае законодатель ограничивает вас в правах оспаривать такую сделку.

Согласно Гражданскому кодексу РФ, если лицо знало или должно было знать о пороках сделки (например, о состоянии второго участника или иных обстоятельствах, которые могут служить основанием для её оспаривания), оно не вправе ссылаться на недействительность сделки. Это положение закреплено в п. 5

ст. 166 ГК РФ, который гласит, что заявление о недействительности сделки не имеет правового значения, если ссылающееся на неё лицо действует недобросовестно. К недобросовестному поведению относится, в частности, ситуация, когда после заключения сделки лицо своими действиями или заявлениями подтверждало её действительность.

Поэтому самое лучшее для вас -это все-таки потратить деньги и провести освидетельствование бабушки, с тем, чтобы психиатр подтвердил ее возможность совершать сделки.

И с этой справкой немедленно вызвать нотариуса и переоформить все имущество по договору дарения.

Дело в том, что при жизни у психиатра , кроме ее диагноза будет возможность задавать ей вопросы и удостовериться в том, что бабушка понимает, что дарит вам имущество , понимает, что этим она лишает себя права на это имущество и желает совершить эту сделку.

Даже официально имеющие психиатрический диагноз лица не все признаются недееспособными и невменяемыми .

Именно поэтому кто-то получает реальное лишение свободы при совершении преступления, кто-то освобождается об ответственности, так как не мог отдавать отчет своим действиям. Все зависит от ответов человек на психиатрическом освидетельствовании.

Поэтому, вас не должна смущать ни слабость бабушки, ни ее диагноз, ни лекарства.

Если она помнит - кто она, кто вы, адрес своего проживания и т.п. , может назвать дату своего и вашего рождения, может рассказать о сделке , которую после освидетельствования будет совершать или о том, что она завещала все имущество именно вам и когда - для психиатров этого будет достаточно.

А вы, совершив последующее отчуждение имущества путем дарения всего от нее к вам при наличии такого освидетельствования выиграете любой суд, если второй внук после смерти бабушки надумает с вами судиться.

Да и даже не совершая дарения, вы на руках будите иметь документ подтверждающий бабушкину дееспособность даже после совершения завещания, что априори подтверждает и ее дееспособность в момент его составления.

Удачи Вам!

10.05.2026, 22:32

Врачи и за 40 уле вряд ли напишут если она будет не правильно отвечать.а по сегодняшним состоянию это реально сложно .мы обратились в бесплатное пнд и там сказали тут хоть и не дименуия ещё но будет диагноз когнитивные нарушения и типо того если освидетельствовать.а тогда такого состояния не было .если б дело было оплатить справку.она вянет от онкологии и плохо ест с каждым днем все хуже

10.05.2026, 23:05
Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Москва, 09.05.2026, 23:08

Здравствуйте! Мой муж давно жил в гражданском браке с женщиной. Он ей сделал постоянную регистрацию без права на собственность в своей квартире. Детей у них нет. Мы с мужем расписаны десять лет, и она там до сих пор прописана. Причем она все это время в квартире не появляется, за коммунальные услуги не платит. Скажите, что нужно сделать и куда обратиться, чтобы ее выписать из квартиры?

Ответить

Добрый день!

Супругу нужно обратиться в суд с иском о признании данной женщины утратившей право пользования жилым помещением.

В соответствии со ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

Образец судебного решения можете посмотреть здесь: sudact.ru

С решением суда затем обратиться в МФЦ и женщину снимут с регистрационного учета.

Удачи Вам!

10.05.2026, 22:47
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 09.05.2026, 19:34

У меня рядом с домом было дерево. Я написал в администрацию, чтобы спилили. Администрация посмотрела, сказала, что это обязательство Мосавтодора, и Мосавтодор принял, что он должен спилить, но 2 года ничего не делал. Я попросил их дать хотя бы мне разрешение, они дали 4 мая, и я пришёл, чтобы спилить 9 мая, но дерево уже упало на мой забор и повредило его. Что делать теперь

Ответить

Добрый день!

Вызывайте участкового и пишите заявление о привлечении должностных лиц Мосавтодора к уголовной ответственности по ст.168 УК РФ.

УК РФ Статья 168. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности

Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, -

наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

В рамках уголовного дел ходатайствуйте о проведении оценочной экспертизы ущерба.

После признания вас пострадавшим заявляйте иск о возмещении ущерба в рамках ст.44 УПК РФ.

УПК РФ Статья 44. Гражданский истец

1. Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя. Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда.

2. Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции. При предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины.

3. Гражданский иск в защиту интересов несовершеннолетних, лиц, признанных недееспособными либо ограниченно дееспособными в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством, лиц, которые по иным причинам не могут сами защищать свои права и законные интересы, может быть предъявлен их законными представителями или прокурором, а в защиту интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных и муниципальных унитарных предприятий - прокурором.

В рамках уголовного дела вы освобождены от любых финансовых затрат, поэтому для вс это более финансово выгодный способ восстановления своих нарушенных прав.

Если хотите взыскать ущерб в рамках гражданского судопроизводства, то вам придется за свой счет проводить оценочную экспертизу, затем писать претензию Мосавтодору, а затем обращаться в суд на основании ст.1064 ГК РФ.

ГК РФ Статья 1064. Общие основания ответственности за причинение вреда

1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Удачи Вам!

10.05.2026, 01:10
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 08.05.2026, 23:00

Добрый вечер подскажите пожалуйста меня с мужем 05.05.2026. Избили двое наши знакомые были в больнице делали рентген у меня ушиб плеча руку не могу поднять а у мужа сильный побой лица и голова. С мужем договорились том что он будет лежать в больнице и они заплатят за лечение а про меня молчат. Я до сих пор не могу поднять руку и выходит на работу. Сегодня 4 день. Мне было плохо и я не могла пойти в полицию чтобы писать заявление. 4 дня прошло завтра будет уже 5 день могу ли я ещё подать заявление?

Ответить

Добрый день!

Да, вы имеете право обратиться в полицию о привлечении данных лиц к уголовной ответственности.

В законодательстве РФ нет конкретного срока, в течение которого необходимо обратиться в полицию с заявлением о привлечении к уголовной ответственности. Подать заявление можно в любой момент после совершения преступления. Однако чем быстрее заявитель сообщит о происшествии, тем выше шансы на успешное расследование и привлечение виновных к ответственности.

Заявление можно подать несколькими способами:

Лично в отделении полиции — в дежурную часть. После регистрации заявления заявитель получает талон-уведомление.

По телефону — по номерам 02, 102 или 112. В этом случае талон-уведомление не выдаётся.

Онлайн — через официальный сайт МВД РФ или регионального управления.

В заявлении необходимо указать время, место, обстоятельства произошедшего, данные о предполагаемом преступнике (если они известны), сведения о свидетелях и причинённом ущербе.

Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ), о чём в заявлении делается отметка.

Удачи Вам!

08.05.2026, 23:20
Раменское, 08.05.2026, 17:49

Сдаю квартиру. Произошла очень неприятная ситуация. Мою квартиру сняла женщина. Просто умоляла ее вселить, говорила, что ее выгоняют и тп. В квартире посмотрела буквально каждый сантиметр. Всё устроило. Подписала договор и акт приёма передачи. Внесла сумму за месяц и залог. В договоре указано, что при досрочном прерывании договора, залог не возвращается. Кроме того, я предупредила ее про это заранее в переписке. Она заселилась, была всем довольна. На 5й день она звонит мне в истерике. Начинает мне угрожать. Якобы она заселилась только сейчас. Она взяла свою подругу "владелицу клинингового агентства", которая вынесла свой "опытный вердикт", что квартиру якобы отмыть невозможно. Что там зловонный запах и там жить совершенно невозможно. Это полная ложь от и до. Там уровень претензий был из разряда "там крошки на полу". Далее они вдвоем стали на меня кричать по телефону, что у них даже коробки "провоняли" за 5 дней (хотя она утверждала, что зашла в квартиру только сейчас "). Устно я предложила устранить ее замечания (подмести, протереть 1 шкафчик и сменить личинку от замка). Она ответила, что в любом случае жить там не собирается. Что квартира в нежилом состоянии. А сама женщина при заселении была якобы в невменяемом состоянии, не отдавала себе отчет, не спала и тп. И ввиду этого я вновьдолжна приехать из другого города и отдать ей хотябы половину денег. Иначе... Тут начались угрозы. Что несмотря на то, что она знает, что я плачу налоги, высылаю чеки и тп, она всё равно пойдет налоговую, чтобы проверили все мои доходы и расходы. Что она такое напишет в отзывах, что мою квартиру больше никто не снимет. И что моя квартира будет в черных списках у всех риелторов. Я в начале разговора собиралась ей отдать деньги, но потом, после того как они вдвоем стали мне угрожать и оскорблять, я решила, что всё будет по договору. Вопросы-1. если она отказалась проживать на пятый день, могу ли я оставить себе сумму за месяц и оплаченную часть залога (в договоре прописано). 2. Может ли эта странная женщина "устроить мне неприятности в налоговой", если я плачу налог. Она угрожала, что запросит проверку всех моих доходов и расходов. 3. Как можно минимизировать моральный ущерб, если она обещает разослать информацию во все черные списки?

Ответить

Добрый день!

На вопрос: Можете ли оставить залог ? - ответ смотрите в условиях своего договора.

Все остальные угрозы могут грозить вашему арендатору привлечением к уголовной ответственности за клевету и вашим иском в суд о защите чести и достоинства и взыскании морального вреда.

Направьте вашему арендатору положения ч.1,2 ст.128.1 УК РФ и ч.1 ст.152 ГК РФ и предложите действовать в рамках заключенного договора аренды и акта приема передачи квартиры в котором ее все устраивало на момент подписания договора.

УК РФ Статья 128.1. Клевета

1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, -

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок до ста шестидесяти часов.

2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", либо в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных, -

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

ГК РФ Статья 152. Защита чести, достоинства и деловой репутации

1. Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Опровержение должно быть сделано тем же способом, которым были распространены сведения о гражданине, или другим аналогичным способом.

Удачи вам!

08.05.2026, 23:55
Оценка автора вопроса:

Спасибо большое

08.05.2026, 23:57

Пожалуйста!

09.05.2026, 11:19
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Подольск, 04.05.2026, 20:09

Здравствуйте! Два года назад развелись с супругом по обоюдному согласию без имущественных претензий. При этом у нас была куплена квартира в браке, на которую при разводе он не претендовал. А через полгода после развода снова расписались. Сейчас мы снова на грани развода, и он требует половину доли квартиры. Правомерно ли его требование?

Ответить

Добрый день!

Требование о разделе общего имущества может быть предъявлено как в период брака, так и после его расторжения. Срок давности в делах о разделе общего имущества составляет три года. Но исчисляется он не со дня развода или регистрации права собственности за одним из супругов, а с момента, когда супруг узнал или должен был узнать о нарушении своего права на имущество (п. 2 ст. 9 Семейного кодекса, Пленум ВС № 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака»

В итоге -это дает возможность признать право на половину имуществ, купленного в браке супругу даже уже после смерти второго супруга.

Например, бывший супруг уже вступил во второй брак и умер. В момент вступления за ним в наследство новой супруги появляется первая супруга, которая требует в судебном порядке исключить часть имущества умершего из наследственной массы, так как это имущество было приобретено во время их совместно брака и следовательно половина этого имущества является ее личной супружеской долей, а возможная передача этого имущества в наследство второй супруги как раз и является моментом с которого возникло нарушения прав первой супруги и появилось у нее основание для разделе этого имущества.

Сейчас у вас возникли разногласия и ваш супруг может опасаться, что вы незаконно распорядитесь его долей в этом имуществе . В таком случае с момента появления между вами разногласий у супруга есть право обратиться в суд и произвести раздел имущества, закрепив за собой юридически половину права собственности на купленную вами в предыдущем совместном браке квартиру.

Чтобы не нести дополнительные затраты на оплату госпошлины при решении вопроса раздела имущества в судебном порядке советую вам обратиться к нотариусу и произвести нотариальный раздел квартиры, подписав с супругом нотариальное соглашение о разделе квартиры.

Так как при обращении в суд сначала госпошлину за подачу иска оплатит ИСТЕЦ, а при удовлетворении иска она будет взыскана также с ОТВЕТЧИКА.

Поэтому если у вас нет доказательств того, что имущество является вашей единоличной собственностью разумнее заключить нотариальное соглашение о разделе квартиры, а не доводить дело до суда,

В этом случае вы сэкономите деньги, оплатив только услуги нотариуса и госпошлину при регистрации соглашения затем в МФЦ.

Госпошлина же в суд сейчас весьма дорогое удовольствие.

В зависимости от стоимости квартиры сумма госпошлины согласно п.1 ч.1 ст.333.19 НК РФ составит:

1) при подаче искового заявления имущественного характера, административного искового заявления имущественного характера, подлежащих оценке, при цене иска:

до 100 000 рублей - 4000 рублей;

от 100 001 рубля до 300 000 рублей - 4000 рублей плюс 3 процента суммы, превышающей 100 000 рублей;

от 300 001 рубля до 500 000 рублей - 10 000 рублей плюс 2,5 процента суммы, превышающей 300 000 рублей;

от 500 001 рубля до 1 000 000 рублей - 15 000 рублей плюс 2 процента суммы, превышающей 500 000 рублей;

от 1 000 001 рубля до 3 000 000 рублей - 25 000 рублей плюс 1 процент суммы, превышающей 1 000 000 рублей;

от 3 000 001 рубля до 8 000 000 рублей - 45 000 рублей плюс 0,7 процента суммы, превышающей 3 000 000 рублей;

от 8 000 001 рубля до 24 000 000 рублей - 80 000 рублей плюс 0,35 процента суммы, превышающей 8 000 000 рублей;

от 24 000 001 рубля до 50 000 000 рублей - 136 000 рублей плюс 0,3 процента суммы, превышающей 24 000 000 рублей;

от 50 000 001 рубля до 100 000 000 рублей - 214 000 рублей плюс 0,2 процента суммы, превышающей 50 000 000 рублей;

свыше 100 000 000 рублей - 314 000 рублей плюс 0,15 процента суммы, превышающей 100 000 000 рублей, но не более 900 000 рублей.

Удачи Вам!

04.05.2026, 21:48
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 04.05.2026, 15:53

Отклонили гражданство ребенку что делать?

Ответить

Добрый день!

Если вы не согласны с отказом в предоставлении гражданства, то вы имеете право в течение 3х месяцев с момента отказа в соответствии с ч.1 ст.218 КАС РФ обратиться в суд и обжаловать отказ.

Однако, для начала советую лично обратиться с принятым решением об отказе к адвокату с тем, чтобы он мог оценить причины отказа.

Я на практике часто встречалась с ситуациями, когда отказывали по формальным , но легко устранимым причинам - например, в связи с неверным оформлением подаваемых документов или не предоставлением надлежащего пакета документов.

Тогда достаточно просто правильно оформить документы и подать их повторно.

Кроме того учитывайте, что сейчас введены временные ограничения на выдачу ВНЖ и гражданства определенной категории иностранных граждан.

Возможно причина отказа у вас именно в этом.

В любом случае вам нужно попасть на очный прием к адвокату, занимающемуся миграционными спорами и предоставить ему выданное вам решение об отказе, с тем, чтобы у адвоката была возможность дать вам правильную консультацию по вашей ситуации, а не делать выводы основываясь на предположениях и судить только с ваших слов.

У вас нет юридических познаний, чтобы правильно оценить причину отказа.

Поэтому в таком случае и проконсультировать вас заочно невозможно.

Удачи Вам!

04.05.2026, 22:46
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 03.05.2026, 21:25

В муниципальной квартире, где основным квартиросьёмщиком является моя сестра, проживает её дочь с тремя детьми. Дочь часто принимает алкоголь, ведёт себя не адекватно, не однократно сидела на сутках в полиции, за нарушение режима тишины в ночное время. У меня вопрос-как можно её выписать из квартиры?

Ответить

Добрый день!

Наиболее простой вариант выселения в судебном порядке этой женщины необходимо проводить двумя этапами.

1) Обращение в органы опеки и попечительства с заявлением о лишении ее родительских прав и установлении опекунства над этими детьми их бабушки.

СК РФ Статья 69. Лишение родительских прав

Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они:

Влечет ли задолженность по алиментам лишение родительских прав

уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов;

отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) либо из иной медицинской организации, образовательной организации, организации социального обслуживания или из аналогичных организаций;

злоупотребляют своими родительскими правами;

жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность;

являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;

совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося родителем детей, либо против жизни или здоровья иного члена семьи.

2. Дальше уже с иском о выселении данной женщины в суд обратиться прокуратура на основании ч.2 ст.91 ЖК РФ:

ЖК РФ Статья 91. Выселение нанимателя и (или) проживающих совместно с ним членов его семьи из жилого помещения без предоставления другого жилого помещения

2. Если совместное проживание граждан, лишенных родительских прав, с детьми, в отношении которых они лишены родительских прав, признано судом невозможным, такие граждане по требованию законных представителей несовершеннолетних, органа опеки и попечительства или прокурора могут быть выселены в судебном порядке из жилого помещения без предоставления другого жилого помещения, если иное не предусмотрено законом субъекта Российской Федерации.

Удачи Вам!

04.05.2026, 00:19
Москва, 03.05.2026, 15:41

Являюсь заявителем по делу о повороте решения суда. Начали переносить судебные заседания, почти раз в месяц, назначают и потом опять переносят, в приглашении пишут ст. 56, ст. 57 гпк рф (истребование доказательств). Приехал в суд узнать в чем дело - оказалось основное (связанное дело) потеряли. Показал распечатки определений судов тех что мне присылали на госуслуги - сказали они не заверены. Запросил копии у судов повторно, но это будут только мои документы - коллектора врятли свои пришлют. Хватит ли суду моих запрошенных определений (там же есть подпись судов, хотя бы электронная, ставят же на них отметки) или же нужно с ними идти к нотариусу?

Ответить

Как я понял ситуацию, когда я пришел в суд, они не заинтересованы сами подавать запросы в вышестоящие суды для восстановления дела.

03.05.2026, 15:45

Добрый день!

Порядок восстановления утраченного судебного производства регламентируется главой 38 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ). Восстановление возможно только в случае, если производство по делу было завершено принятием судебного решения или определения о прекращении судебного производства. Если дело было прекращено иным способом (например, путём оставления иска без рассмотрения), восстановление не допускается.

Дело о восстановлении утраченного судебного производства возбуждается по заявлению лица, участвовавшего в деле (истца, ответчика, третьего лица). Заявление подаётся в суд, который принял решение по существу спора или вынес определение о прекращении судебного производства.

В заявлении должны быть указаны:

о восстановлении какого именно судебного производства просит заявитель;

было ли принято судом решение по существу или производство по делу прекращалось;

какое процессуальное положение занимал в деле заявитель, кто ещё принимал участие в деле и в каком процессуальном положении;

место жительства или адрес этих лиц;

что известно заявителю об обстоятельствах утраты производства, о месте нахождения копий документов производства или сведений о них;

восстановление каких именно документов заявитель считает необходимым;

цель восстановления документов.

К заявлению прилагаются сохранившиеся и имеющие отношение к делу документы или их копии, даже если они не заверены в установленном порядке. Если у заявителя нет таких копий, он может попросить суд об их истребовании (ст. 57 ГПК РФ).

Заявление может быть оставлено без движения, если в нём не указана цель обращения. В этом случае суд предоставляет срок для изложения цели. Если цель обращения не связана с защитой прав и законных интересов заявителя, суд отказывает в возбуждении дела или оставляет заявление без рассмотрения, если дело уже было возбуждено (ст. 315 ГПК РФ).

При рассмотрении дела суд может использовать сохранившиеся части производства, документы, выданные из дела до его утраты, копии документов, другие материалы, имеющие отношение к делу. В необходимых случаях суд вправе допросить в качестве свидетелей лиц, присутствовавших при совершении процессуальных действий, судей, рассматривавших дело, а также лиц, исполнявших решение суда.

Решение или определение суда (если они принимались по делу) подлежат восстановлению. В решении суда о восстановлении утраченных документов указывается, на основании каких данных, представленных суду и исследованных в судебном заседании, суд считает установленным содержание восстанавливаемого судебного постановления. В мотивировочной части также отражаются выводы суда о доказанности обстоятельств, которые обсуждались, и о том, какие процессуальные действия совершались по утраченному производству.

Судебное производство, утраченное до рассмотрения дела по существу, не подлежит восстановлению. В этом случае истец вправе предъявить новый иск. При рассмотрении нового иска суд может использовать сохранившиеся части производства и другие материалы.

Рассмотрение заявления о восстановлении не ограничивается сроком хранения дела.

Заявитель освобождается от уплаты судебных расходов, понесённых судом при рассмотрении дела о восстановлении утраченного судебного производства, за исключением случая, когда его заявление было заведомо ложным (ч. 2 ст. 319 ГПК РФ).

Суд может вынести определение о прекращении производства по делу о восстановлении утраченного судебного производства, если:

представленных материалов недостаточно для точного восстановления судебного постановления;

заявитель просит выдать исполнительный лист из утраченного производства, но срок для его предъявления уже истёк, и заявитель не просит суд о восстановлении этого срока.

На определение суда о прекращении производства по делу заявитель может подать частную жалобу.

Если при восстановлении производства возникнут дополнительные вопросы, рекомендуется обратиться к юристу или адвокату для получения консультации.

Также советую по факту утраты дела подать жалобу в квалификационную коллегию судей с требованием привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Это даст вам возможность в последующем обратиться в суд и взыскать убытки и компенсацию морального вреда.

ГК РФ Статья 1069. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами

Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования.

Удачи Вам!

04.05.2026, 00:10
Задано вопросов 2, из них VIP - 2
Москва, 03.05.2026, 13:06

04.04.26 прогуливаясь по г.Москва в поисках работы сын познакомился с мол. человеком, с которым у них завязалась дружба на основе общих интересов и взглядов. Этот новый друг пояснил, что имеет свой бизнес, и что может помочь ему с устройством на достойную работу. В какой-то из моментов, на следующий день их новоиспечённой дружбы, у этого "друга" возникла загвоздка с денежными средствами, объяснив это тем, что деньги должны были поступить на его счет, но поступление задерживается. Он снимал комнату в гостинице в г. Москве, где предложил остаться сыну, который из области. Деньги этому "другу" нужны были срочно, чтобы решить какую-то проблему (по его словам). У сына денег в долг не было по ясным причинам, и тогда этот человек предложил сыну, чтобы тот взял займ в МФО, а "друг" отдаст ему 06.04.26, уже на следующий день, да ещё и накинет сверху некую сумму в качестве благодарности, т к "застрявшие" деньги ему будут по-любому зачислены. Сын ему доверился, т к до этого момента этот человек проявлял добродушие, гостеприимство-сложилось хорошее впечатление о человеке. В итоге, этот друг зарегистрировал в Банки. Ру сына через его устройство самостоятельно, т к сын никогда этим сервисом не пользовался. На сервисе в нескольких МФО оформил микрозаймы с фотофиксацией сына с паспортом. Полученные деньги были: часть переведены на счет этого "друга",часть снята через банкомат и переданы ему же. 06.04 деньги отданы сыну в качестве возмещения долга не были, этот "друг" объяснял, что его "застрявшие" деньги ему еще не поступили, и на этом основании попросил у сына, чтобы тот дал ему таким образом еще 2-4 тыс руб и тогда "его проблемы будут решены".Сын находился всë ещë у него в гостях уже по причине ожидания возврата долга по договоренности. Все аккаунты в МФО "друг" создавал самостоятельно через устройство (телефон) сына.06.04 этот человек дооформил эти 2-4 тыс руб через этот же сервис (МФО были каждый раз разные). После, у сына стали приходить уведомления о многочисленных зачислениях из МФО и последующих списаниях денежных среств, суммы которых уже выходили за рамки договоренности между им и этим "другом".На вопрос сына: "как это понимать?",этот человек убедительно отвечал, что не волнуйся, я все тебе верну, как договаривались. Вместо решения каких-то проблем этот "друг" стал тратить деньги на свои личные нужды, одна из кот.-покупка айфона в в скупке. В общем, сын стал понимать, что он излишне доверился ранее незнакомому человеку, о котором не знал по сути ничего-не было никаких данных ДУЛ этого нового "друга",откуда он, где прописан-ничего. На этих основаниях затребовал составления договора займа между физическими лицами, о котором ему посоветовал простой водитель такси, который их подвозил, которому сын, уже будучи в панике от осознания происходящего, рассказал всю эту историю. Договор займа был составлен от 05.04 на сумму 170 тыс. руб. и подписан обеими сторонами. По условиям этого договора деньги должны были быть отданы до 11.04 включительно. Копию паспорта этот друг не предоставил, но данные паспорта актуальные, как мы уже выяснили, регистрация этого друга в одной из республик России. Далее начались переписки в мессенджерах, где этот заемщик не отказывается от долга, каждый раз обещается его вернуть: назначал встречи для передачи денег по договору займа, но на них не являлся; скидывал фото, на котором держал пачку денег (рука его, т к были определенные приметы), но деньги так и не вернул. Мы стали искать информацию с сыном об этом человеке в просторах интернета, где нашли отзывы о его номере телефона такие как "мошенник",что навело на мысль проверить в общедоступной базе данных ФССП этого человека, но у нас не было даты рождения этого человека, он не указал ее и в договоре займа. Из "дружеских" разговоров между сыном и этим человеком было ясно, что они одногодки (начало 2000-х).По ФИО нашли инфу с фото об этом "друге" в одном из знаменитых добровольческом поисково-спасательном отряде-так мы узнали дату его рождения. На сайте ФССП у него оказалрсь 12 производств, из которых 8 закрыты по статья 46 часть 1 п.4, и 4 актуальных на общую сумму более 700 тыс руб. Сын искал все оформленные на него займы, т к проценты просрочки идут, а он даже не знает сколько точно их на него тот оформил. В одном из МФО к аккаунту привязана карта этого "друга".Узнали, что так же на сына был создан аккаунт в Долями и произведена покупка в Лэтуаль, где теперь тоже есть задолженность. Мы составили досудебную претензию (отдать долг после получения в теч. 3 х дней) и отправили письмом с описью ПР на адрес регистрации этого "друга",продублировали через мессенджер ему файлом, на что получил сын сообщение от должника, что это ничего не значит и все это фигня. До сих пор этот "друг" шлет сообщения с просьбой выслать ему реквизиты карты для возврата долга, сын реквизиты скидывает, но денег не поступает. Хотелось бы уточнить как нам поступать дальше, куда писать заявления и какие? Думаем обратиться с заявлением в УМВД по ст 159, т к понятно, что от этого заемщика более ждать нечего. Переписки их все сохранены.

Ответить

В претензии шапка присутствует конечно

03.05.2026, 13:08

Добрый день!

Признать недействительными договоры займа на которых ваш сын фотографировался и оформлял на свое имя, к сожалению оснований у вас не будет, даже после возбуждения уголовного дела в отношении этого человека по факту мошенничества, так как кредитные организации со своей стороны предоставили вашему сыну денежные средства. А каким образом он в дальнейшем распорядился данными денежными средствами - это уже право займополучателя.

В данном случае займополучатель ( ваш сын) передал их другому лицу.

( Ситуация будет похожа на дело Долиной Л.)

После возбуждения уголовного дела анулируют только кредитные договора, которые были оформлены мошенником на другое лицо ничего не знавшее об этой сделке.

У вас другая ситуация, поэтому не тратте время на попытку возбудить уголовное дело.

Знакомый вашего сына действует весьма профессионально и вполне уверенно может быть в итоге освобожден от уголовной ответственности - так как выдав вам расписку о получении займа он перевел правоотношения в гражданские.

Теперь он должник перед вашим сыном по договору займа. Не исполнив его у указанный срок - на него могут распространяться только последствия , предусмотренные ст.807 ГК РФ.

В соответствии со статьей 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Претензию вы уже отправили.

Теперь вам необходимо обращаться в суд и взыскивать долг.

Порядок судебной процедуры зависит от суммы задолженности:

При сумме долга до 500 000 рублей взыскание производится на основании судебного приказа. Заявление подаётся мировому судье по месту жительства должника. К заявлению прилагаются оригинал расписки и квитанция об оплате госпошлины. Суд рассматривает заявление в течение пяти дней после его получения. При удовлетворении требований судья выносит судебный приказ, который одновременно является исполнительным документом.

Если сумма долга превышает 500 000 рублей или должник оспаривает требования, необходимо подавать исковое заявление в районный суд по месту жительства ответчика. К иску прилагаются оригинал расписки, квитанция об уплате госпошлины, почтовая квитанция об отправлении иска ответчику.

У должника есть право оспорить судебный приказ в течение 10 дней после его получения. Если возражения поступят, приказ будет отменён, и дело перейдёт в исковое производство.

Исковая давность по таким делам составляет 3 года и отсчитывается с момента, когда должник не исполнил обязательство по возврату денег.

Возбудить дело о мошенничестве можно только по ситуации с покупкой через интернет магазин, при условии, что ваш сын не принимал участия в создании акаунта на этом сайте.

Удачи Вам!

04.05.2026, 00:41
Москва, 01.05.2026, 19:12

Сколько стоит заявление к нотариусу на вступление в наследство в 2026г

Ответить

А у нас 6500 р. Стоимость заявления

01.05.2026, 19:22

В регионе где идут боевые действия

01.05.2026, 19:23

Нотариус Светикова

01.05.2026, 21:25

Добрый день!

Тарифы нотариуса установлены в ст.333.24 НК РФ:

22) за выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию:

детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя - 0,3 процента стоимости наследуемого имущества, но не более 100 000 рублей;

другим наследникам - 0,6 процента стоимости наследуемого имущества, но не более 1 000 000 рублей;

26) за совершение прочих нотариальных действий, для которых законодательством Российской Федерации предусмотрена обязательная нотариальная форма, - 100 рублей.

Поэтому с вас законно за принятие заявления и его нотариальное удостоверение могли взять только 100 рублей.

К сожалению , нотариусы у нас часто грешат нарушением требований закона и ведут отдельные книги учета доходов, не выдавая квитанций при проведении оплаты.

Вы должны знать, что Юридически - открытие наследственного дела у нотариуса не предполагает уплаты нотариального сбора (госпошлины). Госпошлина взимается только при выдаче свидетельства о праве на наследство.

При открытии наследственного дела наследник подаёт нотариусу заявление о принятии наследства. На этом этапе оплачиваются только услуги правового и технического характера (УПТХ), которые включают:

-анализ представленных документов;

-проверку информации в государственных реестрах;

-составление документов, копий, сканирование;

-направление запросов наследникам;

-хранение документов в архиве.

Размер УПТХ устанавливается региональной нотариальной палатой и может различаться в зависимости от субъекта РФ.

Вы можете обратиться с заявлением в нотариальную палату своего субъекта и попросить дать вам разъяснение - правомерно ли с вас такой-то нотариус взял 6500 рублей, при этом не выдав вам приходный кассовый ордер на данную сумму, с тем, чтобы вы могли ознакомиться с перечнем и стоимостью оказанной вам услуги и не разъяснив за какие услуги вами была уплачена вышеназванная денежная сумма, а также потребовать провести проверку обоснованности вышеназванных затрат при обращении за открытием наследственного дела.

Удачи Вам!

01.05.2026, 23:30
Москва, 01.05.2026, 18:23

Добрый вечер! Недавно приобрели участок, но он был не в собственности у предыдущего хозяина, так как раньше на этом участке всегда сажали. Потом мы его выкупили у хозяина, может ли забрать его администрация или снести? И как его оформить в собственность? Благодарю за ответ.

Ответить

Добрый день!

В данном случае вам необходимо потребовать лицо, которое вам продало этот участок вернуть вам денежные средства, так как его действия являются мошенничеством( ст.159 УК РФ).

С 5 июля 2016 года единственным документом, который подтверждает право собственности на земельный участок, является выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Этот документ выдаёт Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

А вам человек продал не принадлежащее ему имущество.

Статья . 234 ГК РФ позволяет приобрести право собственности на чужое имущество, если вы добросовестно, открыто и непрерывно владели участком как своим собственным в течение 15 лет, вы можете претендовать на признание права собственности через суд. Для этого понадобятся доказательства фактического владения: квитанции об оплате налогов, договоры на работы на участке, свидетельские показания, фотографии и т. д..

НО!!! Ключевым здесь является вопрос ДОБРОСОВЕСТНОСТИ.

Не самозахват( самоуправство), который вы описываете, то есть без письменного разрешения собственника захват его земли, даже если она захламлена , а именно добросовестное владение - то есть соглашение с собственником.

Собственник вправе истребовать своё имущество из чужого незаконного владения. Это закреплено в статье 301 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ).

Поэтому в любой момент собственник участка вправе потребовать у вас прекратить незаконное использование его участка, при этом расценив ваши действия как административно или уголовно наказуемое самоуправство.

КоАП РФ Статья 19.1. Самоуправство

Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному федеральным законом или иным нормативным правовым актом порядку осуществление своего действительного или предполагаемого права, не причинившее существенного вреда гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, предусмотренных статьей 14.9.1 настоящего Кодекса, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей.

УК РФ Статья 330. Самоуправство

1. Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен существенный вред, -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

Чтобы оформить надлежащим образом свое право на данный участок вам необходимо обратиться в администрацию района .

Оформление в собственность бесхозного муниципального земельного участка — сложный и длительный процесс, который требует соблюдения законодательства.

Согласно статье 16 Земельного кодекса РФ, если у участка нет владельца, он считается государственной или муниципальной собственностью. Существует несколько законных способов получить такой участок в собственность

Сначала необходимо выяснить, действительно ли участок бесхозный. Для этого можно:

-заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) через портал «Госуслуги», МФЦ или сайт Федеральной кадастровой палаты;

обратиться в орган местного самоуправления, если участок находится в населённом пункте, или к председателю садового товарищества (СНТ), если земля входит в его состав;

-использовать публичную кадастровую карту, указав адрес или кадастровый номер участка.

Если собственник найден, можно предложить ему выкупить участок.

Если участок признан бесхозным (то есть у него нет собственника, его невозможно найти или он добровольно отказался от прав), муниципалитет может оформить его в свою собственность, а затем выставить на торги или передать в аренду.

Порядок действий:

Муниципальный орган подаёт в ЕГРН заявление о постановке участка на учёт как бесхозного. Сведения о таком объекте должны содержаться в ЕГРН.

Выжидается 12 месяцев. Этот срок даётся для того, чтобы вероятные владельцы могли заявить о своих правах на участок.

По истечении года муниципальный орган обращается в суд с иском о признании права муниципальной собственности. Основанием для этого служит вступившее в силу судебное решение.

Муниципалитет подаёт в Росреестр заявление о государственной регистрации права собственности на участок.

После этого заинтересованное лицо может участвовать в торгах или заключить с муниципалитетом договор аренды.

Важно: в некоторых случаях купить землю можно без проведения торгов. Это предусмотрено приказом Росреестра от 02.09.2020 №П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов». Например, без торгов участок могут приобрести члены СНТ, на территории которого он расположен, если земля под ним не предназначена для общего использования.

В остальных случаях будут проводиться открытые торги, и к сожалению победить в них можете даже не вы, а другое лицо предложившее большую выкупную стоимость.

Поэтому самое лучшее и безопасное -это вернуть деньги, которые у вас взял "мнимый владелец" и не дожидаться привлечения к административной или уголовной ответственности.

Но если вы готовы потратить время и все-таки попытаться узаконить приобретение, то действуйте по вышеописанной мной схеме.

Удачи Вам!

02.05.2026, 00:03
Клин, 04.05.2026, 17:16

Здравствуйте. . Ребёнок прописан в доме у свекрови (муж погиб,5 лет прошло). квартира муниципальная. Имею ли я право проживать в этой квартире.

Ответить

Добрый день!

Ваш ребенок был прописан в муниципальной квартире без согласия остальных зарегистрированных в ней лиц на основании ст.70 ЖК РФ.

ЖК РФ Статья 70. Право нанимателя на вселение в занимаемое им жилое помещение по договору социального найма других граждан в качестве членов своей семьи

1. Наниматель с согласия в письменной форме членов своей семьи, в том числе временно отсутствующих членов своей семьи, вправе вселить в занимаемое им жилое помещение по договору социального найма своего супруга, своих детей и родителей или с согласия в письменной форме членов своей семьи, в том числе временно отсутствующих членов своей семьи, и наймодателя - других граждан в качестве проживающих совместно с ним членов своей семьи. Наймодатель может запретить вселение граждан в качестве проживающих совместно с нанимателем членов его семьи в случае, если после их вселения общая площадь соответствующего жилого помещения на одного члена семьи составит менее учетной нормы. На вселение к родителям их несовершеннолетних детей не требуется согласие остальных членов семьи нанимателя и согласие наймодателя.

2. Вселение в жилое помещение граждан в качестве членов семьи нанимателя влечет за собой изменение соответствующего договора социального найма жилого помещения в части необходимости указания в данном договоре нового члена семьи нанимателя.

В связи с тем, что отец ребенка, который ранее его вселял в настоящее время погиб, ваша свекровь если пожелает ребенка выписать из квартиры , то сможет обратиться в суд с иском о его выселении и признании утратившим право пользования квартирой на основании Статьи 20 Гражданского кодекса Российской Федерации , которой определено, что местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов.

Но такой иск будет удовлетворен, если свекровь предоставит доказательства того, что у вас , как матери ребенка по месту вашей регистрации достаточно жилой площади для проживания вашего несовершеннолетнего ребенка совместно с вами.

Если же выселение ребенка и прописка его по вашей регистрации ухудшает его жилищные права, то наоборот вы можете обратиться с иском о временном вселении вас в муниципальную квартиру к ребенку до достижения им возраста 18 летия.

В иске ссылайтесь на то, что каждый ребенок имеет право на совместное проживание с родителями, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам (например, в случаях, когда родитель лишен родительских прав) ( ст.54 СК РФ).

Также посмотрите Кассационное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 21.10.2020 N 86-КАД20-1-К2 там мать несовершеннолетнего добилась вселения в муниципальную квартиру оспаривая отказ администрации на ее вселение.

В обоснование иска можете также указать, что родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей (абзац 2 пункта 1 статьи 63 Семейного кодекса Российской Федерации).

При этом одним из условий надлежащего воспитания и развития детей является их совместное проживание с родителями.

В соответствии с положениями "Конвенции о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 января 1989 г.) во всех действиях в отношении детей независимо от того, предпринимаются они государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, административными или законодательными органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка (п. 1 ст. 3). Государства - участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и обязанности его родителей, опекунов или других лиц, несущих за него ответственность по закону, и с этой целью принимают все соответствующие законодательные и административные меры (п. 2 ст. 3). Государства - участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со своими родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, когда компетентные органы, согласно судебному решению, определяют в соответствии с применимым законом и процедурами, что такое разлучение необходимо в наилучших интересах ребенка (п. 1 ст. 9).

Удачи Вам!

04.05.2026, 22:34
Оценка автора вопроса:
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Москва, 23.04.2026, 23:45

Инспектор ГИБДД на патрулировании дорожного движения, остановил автомобиль за мелкое нарушение. Составить протокол на месте он не мог. Заявил, что вызовет патруль для оформления нарушение и ждать потребуется 2 часа. Законно ли такое удержание документов и ТС, если не может на месте оформить протокол.

Ответить

Добрый день!

Нет, в данном случае инспектор действовал неправомерно.

Задержание ТС как мера обеспечения производства по делам об административных правонарушениях предусмотрено статьей 27.13 КоАП РФ. Она применяется при совершении конкретных административных правонарушений, например:

- нарушения правил остановки или стоянки в местах, отведённых для инвалидов (ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ);

-управления ТС в состоянии опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ);

- нарушения правил перевозки грузов (ч. 1–4 ст. 12.21.5 КоАП РФ) и др.

Задержание означает исключение ТС из процесса перевозки людей и грузов путём перемещения его на специализированную стоянку или прекращения движения при помощи блокирующих устройств (если перемещение невозможно). Хранить ТС на стоянке будут до устранения причины задержания, а в некоторых случаях — до уплаты административного штрафа.

Важно: задержание ТС — это мера, которая применяется после выявления правонарушения и только при наличии законных оснований. Простое ожидание патруля для оформления протокола само по себе не является основанием для задержания ТС.

Удержание документов (водительского удостоверения, СТС, полиса ОСАГО и т. д.) может быть законным только в строго определённых ситуациях, например при отстранении от управления ТС или возбуждении дела об административном правонарушении. В остальных случаях требование передать документы на постоянное удержание незаконно.

Согласно ПДД, водитель обязан предъявить документы для проверки по требованию сотрудника ГИБДД, но не передавать их на хранение. Если документы изымаются, это должно оформляться соответствующим процессуальным актом (например, протоколом об изъятии).

Удержание ТС и документов будет незаконным, если:

-нет законных оснований для задержания (например, отсутствует состав административного правонарушения);

-процедура задержания нарушена (например, не составлен протокол, не присутствуют понятые или не ведётся видеозапись, если это требуется);

-действия сотрудника полиции не соответствуют его полномочиям.

В данном случае Вам необходимо было зафиксировать происходящее (например, с помощью видеозаписи, либо звонка на горячую линию МВД (8-800-222-74-47 - бесплатный, 8 (495) 667-74-47), предназначен для прямой круглосуточной телефонной связи граждан Российской Федерации.

Также уже позже обратиться с жалобой к вышестоящему должностному лицу в органе ГИБДД , подать жалобу в прокуратуру или суд.

Характер действий должностного лица должен быть расценен как превышение должностных полномочий ( ст.286 УК РФ)

1. Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

После возбуждения уголовного дела , вы будите иметь право на компенсацию с казны РФ, в порядке Статья 1069 ГК РФ:

Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования.

Удачи Вам!

24.04.2026, 00:14
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 8, из них VIP - 0
Москва, 23.04.2026, 22:34

ПОДГОТОВКА ДЕЛА (СОБЕСЕДОВАНИЕ). 1. ОБЯЗАТЕЛЬНА АУДИОЗАПИСЬ ИЛИ НЕТ? 2. ЕСЛИ БЫЛИ ОБСУЖДЕНИЕ НА ПОДГОТОВКА ДЕЛА (СОБЕСЕДОВАНИЕ) - НО В ПРОТОКОЛ НЕ ЗАНЕСЛИ? 3. ЕСЛИ НЕ ЗАНЕСЛИ В ПРОТОКОЛ СВЕДЕНИЯ - НАРУШЕНИЕ ИЛИ НЕТ? 4. ЕСЛИ ОТСУТСТВУЮТ СВЕДЕНИЕ В ПРОТОКОЛЕ, КОТоРЫЕ БЫЛ ОЗВУЧЕНЫ НА ПОДГОТОВКА ДЕЛА (СОБЕСЕДОВАНИЕ). -------------------------------------------- КАКИЕ СТАТЬИ РЕГУЛИРУЮТ ВЫШЕСКАЗАННОЕ?

Ответить

Добрый день!

На этой стадии ни протокола судебного заседание не составляется и также не ведется никакая аудиозапись.

Беседа в контексте гражданского дела в суде общей юрисдикции — это неформальная процедура, которая проводится на стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Она не закреплена напрямую в Гражданском процессуальном кодексе РФ , но широко применяется судьями на практике.

Основная цель беседы — уточнить позиции сторон, распределить бремя доказывания, решить организационные вопросы и подготовить дело к судебному заседанию. В ходе беседы судья может:

-выяснить суть спора и требования сторон;

-уточнить, какие доказательства представлены и какие ещё могут потребоваться;

-обсудить возможность примирения сторон или заключения мирового соглашения;

-определить, нужно ли привлекать третьих лиц или экспертов;

-дать указания на представление дополнительных документов или совершение иных процессуальных действий.

Беседа помогает судье лучше понять суть дела и ускорить его рассмотрение, минимизировав необходимость откладывать заседание из-за недостающих доказательств или иных процессуальных вопросов.

Беседа обычно проводится до назначения даты судебного заседания. Стороны вызываются в суд, где судья в неформальной обстановке обсуждает с ними детали дела. Протоколирование беседы не ведётся, что отличает её от судебного заседания.

В некоторых случаях беседу может проводить помощник судьи, а не сам судья. В таких ситуациях процедура может сводиться к выдаче повестки с датой первого судебного заседания.

[b]Судья вправе проводить беседу, но не обязан это делать по каждому делу. [/b

В некоторых случаях подготовка дела может ограничиваться письменным обменом документами или фактически проводиться в рамках предварительного судебного заседания (ст. 152 ГПК РФ).

На предварительном судебном заседании уже ведется аудиозапись или иные технические средства записи заседания и протокол судебного заседания( ст.230 ГПК РФ).

Удачи Вам!

24.04.2026, 00:43
Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Лосино-Петровский, 23.04.2026, 11:28

При приватизации квартиры я отказался от нее, я там прописан с ребенком, дом под снос, ветхое жилье, что я имею в этой ситуации

Ответить

Добрый день!

Ваши права , по сравнению с собственниками жилья будут несколько органиченными.

Собственник при расселении из ветхого жилья может претендовать и на замену старого жилья аналогичным новым, или на получение выкупной стоимости квартиры и доли земельного участка расположенного под многоквартирным домом . Таким образом, у собственников приватизировавших квартиры с жильём есть два варианта:

- замена квартиры аналогичной по площади или выше с доплатой;

- получение денежного сертификата, позволяющего приобрести новое жильё, причём не только квартиру, но и жилой дом (не дачный домик).

Наниматели по договору соцнайма [b]не получают сертификатов и выплат. [/Единственный вариант для них – заключение нового договора на проживание в квартире не меньшей площадью.

То есть вам обязаны выдать квартиру , площадью не менее той, что вы занимали.

Удачи Вам!

23.04.2026, 11:35
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 21.04.2026, 21:54

Здравствуйте. Я живу с матерью и со своими внуками. Все прописаны. Достанится ли квартира мне после её смерти или правнуки будут тоже иметь доли? Мать собственник квартира приватизирована.

Ответить

Добрый день!

Внуки не входят в число наследников по закону, только по праву представления. Это происходит, когда сын или дочь наследодателя на момент смерти наследодателя тяже умерли.

Поэтому если ваша мама не оставит на них завещание - вы будите единственным наследником по закону за умершей мамой.

Удачи Вам!

22.04.2026, 00:11
Оценка автора вопроса:
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Москва, 21.04.2026, 21:06

Дополнение к предыдущему вопросу... Ещё у бывшего мужа есть дочь от первого брака, которую он бросил, сей факт он скрыл от суда. Суд он уверяет в том что я ненормально воспитала старшего ребенка, (сейчас он работает в полиции) нужно ли мне сообщить суду о существовании его дочери в жизни которой он не принимает участия и если да, то нужны ли какие либо доказательства. Доказать это непросто, т к. она живёт в Ташкенте

Ответить

Добрый день!

Если он не лишен родительских прав по отношению к этой дочери, то вы впустую потратите свое время и только вызовите раздражение у судьи такими доводами не играющими никакого значения в рассматриваемом споре между вами по отношению к совершенно другому ребенку.

Ребенка оставляют с тем, кто больше им занимается и к кому ребенок больше привязан. Вам нужны показания учителей( кто ходит на собрания, кто забирает ребенка и т.п) , психологически экспертиза, которая подтвердит к к кому ребенок больше привязан.

Что касается жилья, то оно не обязательно должно быть в собственности. Достаточно договора найма и площади снимаемого жилья отвечающей учетным нормам на вас и вашего ребенка.

Удачи Вам!

22.04.2026, 00:21
Москва, 13.04.2026, 09:36

Требуют явится в военкомат, иначе пишут что наложат многие ограничения, в том числе на управление транспортом, они правда имеют право? Или это только через суд?

Ответить

Добрый день!

В данном случае решение об ограничении права управления принимает не суд, а призывная комиссия .

Приказом МВД России от 21.06.2023 N 426 "Об утверждении Порядка ограничения права на управление транспортными средствами в случае наличия сформированного в Едином реестре сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, решения о принятии временных мер ограничения в отношении физического лица" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.06.2023 N 74084) в течение суток с момента поступления решения призывной комиссии о принятии временных мер (об отмене временных мер) в территориальный орган МВД России на межрегиональном, региональном и районном уровнях информация об ограничении (отмене ограничения) на пользование физическим лицом правом на управление транспортными средствами вносится ответственным должностным лицом соответствующего территориального органа или поступает в автоматизированном режиме в специальное программное обеспечение федеральной информационной системы Госавтоинспекции.

При поступлении решений призывной комиссии субъекта РФ об отмене решения (заключения) военного комиссариата, призывной комиссии, комиссии по постановке граждан на воинский учет полностью или частично ограничение права на управление транспортными средствами в отношении физического лица снимается. В течение суток с момента поступления решений призывной комиссии в территориальный орган МВД России на региональном и районном уровнях информация об отмене ограничения на пользование физическим лицом правом на управление транспортными средствами вносится ответственным должностным лицом соответствующего территориального органа в информационную систему.

Также обратите внимание на положения ч.2-4 ст.12.7 КоАП РФ, так как она будет применена если лицо продолжить управлять автомобилем после введения в отношении него ограничений.

2. Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами, -

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 196-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов.

3. Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого права, -

влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей.

4. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, если такое действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо обязательные работы на срок от ста пятидесяти до двухсот часов.

Также обратите внимание:

Ч. 1 статьи 264.3 УК РФ предусматривает уголовную ответственность — за управление транспортным средством лицом, лишённым права управления транспортными средствами и дважды подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством водителем, лишённым права управления транспортными средствами по частям 2 и 4 статьи 12.7 КоАП РФ. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до одного года с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до двух лет.

Ч. 2 статьи 264.3 УК РФ — за управление транспортным средством лицом, лишённым права управления транспортными средствами и имеющим судимость по ст. 264 УК РФ за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть человека, смерть двух или более лиц, если оно совершено лицом, не имеющим или лишённым права управления транспортными средствами. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Удачи Вам!

13.04.2026, 11:48
Оценка автора вопроса:
Спасибо!!
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 05.04.2026, 22:21

Может ли дело по ч.2 ст. 12.27 быть рассмотрено в отсутствии лица, привлекаемого к ответственности? В разрезе с ч. 3 ст. 25.1 КоАП РФ или когда "вилка" могут просто лишить прав.

Ответить

Добрый день!

Читайте внимательно положения ч.2 и 3 ст.25.1 КоАП РФ:

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест, административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства или обязательные работы, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

ч.2 ст.12.27 КоП РФ предполагает лишение водительских прав, поэтому для рассмотрения дела достаточно надлежащего извещения правонарушителя.

ч.3 ст.25.1 к этой статье не относится.

При этом надлежащим уведомлением правонарушителя является даже не вручение повестки, так как правонарушитель может уклоняться от получения повестки, а просто направление повестки либо через сайт Госуслуги, либо по адресу регистрации собственника транспортного средства или иными способами предусмотренными в ст.25.15 КоП РФ.

Однако, если у вас есть подтверждающие документы уважительной причины невозможности получения направленного вам извещения , то вынесенное в отношении вас постановление можно отменить.

Удчи Вам!

05.04.2026, 23:54
Оценка автора вопроса:

Спасибо за ответ! Такой возможности документально подтвердить невозможность получения у меня конечно нет. Возможно ли подать ходатайство о переносе/отложении рассмотрения дела в связи с болезнью с приложением больничного? И как его подать, лично или кто то другой может его подать, может быть электронно, как узнать, что оно удовлетворенно?

06.04.2026, 00:06

Да, ходатайство можно подать - через почту, через электронную приемную, либо через представителя. Если вы на больничном и его предоставите , то возможно отложат. 100 процентов отложат - если в стационаре. Но надежнее отлагаться по причине поиска адвоката для защиты интересов. Это право на защиту и если судья не отложит, то любое принятое ею постановление будет отменено вышестоящим судом.

09.04.2026, 09:30
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 01.04.2026, 19:46

Пришли двое. Показали удостоверения следственного комитета. Сказали, что в 2015 году мой телефон где то засветился, поэтому они хотят взять слюну на ДНК. Постановление не предъявили. Я сказал, чтобы вызывали повесткой. Это что развод новый?

Ответить

Добрый день!

Даже если уголовное дело пока не возбуждено, а проводится проверка в рамках ст.144 УПК РФ, отобрание образцов для исследование проводится в соответствии с положениями ст.202 УПК РФ:

УПК РФ Статья 202. Получение образцов для сравнительного исследования

1. Следователь вправе получить образцы почерка [b]или иные образцы для сравнительного исследования у подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, а также в соответствии с частью первой статьи 144 настоящего Кодекса у иных физических лиц и представителей юридических лиц в случаях, если возникла необходимость проверить, оставлены ли ими следы в определенном месте или на вещественных доказательствах, и составить протокол в соответствии со статьями 166 и 167 настоящего Кодекса, за исключением требования об участии понятых. Получение образцов для сравнительного исследования может быть произведено до возбуждения уголовного дела.

2. При получении образцов для сравнительного исследования не должны применяться методы, опасные для жизни и здоровья человека или унижающие его честь и достоинство.

3. О получении образцов для сравнительного исследования следователь выносит постановление. В необходимых случаях получение образцов производится с участием специалистов.

4. Если получение образцов для сравнительного исследования является частью судебной экспертизы, то оно производится экспертом. В этом случае сведения о производстве указанного действия эксперт отражает в своем заключении.

[/b]

Вызывать вас не обязательно, а вот вручить вам постановление об изъятии у вас образцов под роспись обязаны были. А дальше при изъятии с вашим участием еще обязаны были составить протокол, причем в присутствии понятых.

Кстати , получая постановление об изъятии, вы расписываясь о получении вполне можете ходатайствовать о проведении изъятия в присутствии адвоката и требовать его немедленного вызова.

Похоже вас хотели обмануть, не желая заполнять процессуальные документы, так как не уверены еще в вашей причастности, но не получилось.

Также подобные манипуляции сотрудников полиции без составления документов и адвоката, очень опасны , ведь ваш образец потом мог оказаться на любом предмете и тогда уже вас вполне могли обвинить в совершении любого преступления, которое раскрыть не могут, но нужно "на кого-то повесить.

Удачи Вам!

01.04.2026, 20:33
Оценка автора вопроса:
Задано вопросов 9, из них VIP - 0
Москва, 01.04.2026, 17:09

Несколько лет назад мне очень сильно затопили квартиру. И после этого между квартирами нарушилась шумоизоляция. У меня слышно все ударные шумы: шаги, движение мебели, хлопанье дверьми, уборку и т.д. Воздушные шумы тоже слышно, но слабее. Раньше, до залива, такого не было. Насколько я смогла понять, при заливе вода повреждает какой-то шумоизоляционный слой, который нужно потом менять, и делают это со стороны верхней квартиры. Квартира много лет сдается. С хозяйкой диалога нет. Она один раз вышла на связь, поняла, что есть проблемы, и больше не берет трубку. Кто она и где находится, никто не знает. Её квартиранты - среднеазиатские семьи, которые делают вид, что ничего не понимают. После залива прошло более трёх лет. В силу обстоятельств акта о заливе, подтверждающего вину хозяйки верхней квартиры нет ни у меня, ни у управляющей компании. Кто должен восстанавливать шумоизоляцию? Куда мне обращаться? В управляющую компанию, в суд, куда-то ещё? И ещё вопрос. Последний заезд - среднеазиатская семья с тремя маленькими детьми, которые с утра до ночи прыгают, бьют по полу и кидают на пол предметы. Сами взрослые тоже постоянно чем-то стучат по всей квартире. Грохот стоит страшный, психика просто не справляется, надо это как-то приглушить, ещё до решения вопроса с шумоизоляцией. На просьбы квартиранты не реагируют, пыталась вызывать полицию, но они говорят, что время дневное, и это дети, а они не могут составить протокол на детей. Действительно не могут или просто не хотят? Можно написать заявление на квартирантов или хозяйку квартиры из-за постоянного грохота в дневное время?

Ответить

Добрый день!

В данном случае вам необходим иск об устранении препятствий в пользовании квартирой и обязании собственника квартиры , рсположеной над вами восстановить шумоизоляционный слой потолка вашей квартиры и пола квартиры слышимость с которой нарушена.

ГК РФ Статья 304. Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения

Собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.

Однако для начала просчитайте стоимость самостоятельных работ по шумоизоляции своего потолка от соседей. Сейчас мастера-строители выполняют такие работы натягивая специальные шумоизоляционные полотна под натяжной потолок.

Дело в том, что по иску об устранении препятствий вам предстоят также расходы :

1. На проведение независимой экспертизы замера уровня шума - минимальная стоимость как правило от 5000 рублей;

2. На составление иска - от 10 000рублей;

3. На строительную экспертизу затем уже в суде, которая подтвердит, что собственником квартиры были проведены какие-то работы, которые нарушили строительные нормы размера межквартирного перекрытия, их вид ( такое бывает , когда люди снижают пол во время ремонта счищая часть перекрытия, пытаясь увеличить высоту потолка в своей квартире или меняя вид межквартирного перекрытия и это самая частая причина затем изменения шумоизоляции). - от 35 000 рублей;

4. На госпошлину - 3000 рублей.

Эти расходы вы вправе по решении суда затем также взыскать с Ответчика. Однако , изначально вам все-таки придется их нести.

Борьба же с семьей мигрантов в данном случае имеет смысл, если превышение уровня шума в дневное время не связано с нарушением нормативов перекрытия, то есть вам придется доказывать, экспертизой, что уровень шума в дневное время создаваемый детьми мигрантов превышает нормы допустимого уровня шума и носит стойкий постоянный характер.

В таком случае после получения экспертизы замер уровня шума вы можете написать в полицию заявление на родителей несовершеннолетних детей о привлечении их к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

КоАП РФ Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей.

После получения постановления о привлечении этих родителей к административной ответственности у вас также будет право обратиться в суд с иском о взыскании с этих родителей морального вреда.

ГК РФ Статья 151. Компенсация морального вреда

Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред.

Кстати, моральный вред можно взыскивать и по иску об устранении препятствий с собственника этой квартиры.

Если привлечете мигрантов к административной ответственности неоднократно, то будите иметь право затем обратиться в суд с требованием об их выселении из квартиры, как лиц постоянно и систематически нарушающих ваши права.

Удачи Вам!

01.04.2026, 21:05
Оценка автора вопроса:
Большое спасибо за подробный, понятный и аргументированный ответ!
Москва, 30.03.2026, 16:36

Добрый день! Мне был выдан исполнительный лист о взыскании с должника Фонда капитального ремонта 105 820 руб. Позвонил в Фонд начальнику расчётно-финансового отдела. Она сказала: приходи с исполнительным листом, деньги мы Вам перечислим. Вопрос: Могу ли я принести исполнительный лист должнику и может ли должник принять исполнительный лист и перечислить мне сумму? Такой вариант является законным или это обман? С уважением, Игорь

Ответить

Добрый день!

Ни в коем случае. Дальше вам потеряют и/лист и вам придется его восстанавливать в судебном порядке. У меня такую глупость уже сделал клиент.

Придется еще отсудиться и оплатить 1500 рублей — размер государственной пошлины при подаче заявления о выдаче дубликата исполнительного листа.

Это предусмотрено подп. 12 п. 1 статьи 333.19 Налогового кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 08.08.2024 №259-ФЗ).

У вас в исполнительном листе есть все необходимые данные для принудительного взыскания долга приставами.

Не забывайте также, что у данной организации на сегодняшний день согласно открытым данным www.rusprofile.ru больше 22 000 дел в судах на сумму 38 миллиардов рублей, в том числе 1/4 часть в которых организация выступает Ответчиком и следовательно четвертая часть этих денег -это долги .

Каким образом в нарушение очередности обязательств вы себе представляете бухгалтер пообещал вам исполнить судебное решение? Там аресты на расчётных счетах и это невозможно.

Если бы вам пожелали добровольно исполнить, то это делается до вступления решения суда в законную силу.

Юридический адрес Вашего Ответчика: пр-кт Мира, д. 9 стр. 1

Относите листы в Останкинский ОСП, 129347, Россия, г. Москва, Югорский проезд, д. 22, стр. 1.

Прием у них во вторник с 9-00 до 13-00 и четверг с 14-00 до 18-00. тел. +7(499)558-16-04

Удачи Вам!

30.03.2026, 20:28
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 27.03.2026, 12:24

Здравствуйте. Купили земельный участок, после сделки выяснилось, что продавец использовала материнский капитал на постройку дома на данном участке, но дом не достроила и никаких строений не оформляла, по факту в собственности только участок. Сейчас ее будут лишать родительских прав и у ребёнка будут новые опекуны. Подскажите пожалуйста, что теперь нам делать с этим участком, боимся, что сделку признают недействительной.

Ответить

Добрый день!

К сожалению, ситуация неоднозначная.

В отношении матери этих детей будет возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. Причем вполне возможно, что по итогу судебного разбирательства она получит условное наказание .

См.: пример приговора sudact.ru.

После этого прокуратура в интересах несовершеннолетних детей обратиться с иском об истребовании у вас приобретенного имущества.

См. положения ч.1 ст.302 ГК РФ

ГК РФ Статья 302. Истребование имущества от добросовестного приобретателя

1. Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение,

либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.

В данном случае собственниками доли на этот участок после строительства жилого дома должен был стать несовершеннолетний ребенок пропорционально его доли в доме, а его мать совершив мошенничество, то есть хищение совершенное путем обмана лишило его этой собственности.

Но такие иски не всегда удовлетворяют. Есть и положительные решения , состоявшиеся в пользу покупателей. Но, как правило, это когда со стороны покупателя также затрагиваются интересы несовершеннолетних детей.

Смотрите по ссылке:

sudact.ru

В Вашем случае у вас есть шанс сохранить участок , если в ПФР мать ребенка не подписывала обязательство об оформлении доли на земельный участок на ребенка, а только гарантировала ему долю в жилом доме.

В таком случае, с нее просто взыщут ущерб по мошенничеству с материнским капиталом, а вы останетесь добросовестным покупателем земельного участка .

Поэтому внимательно изучите именно текст ее обязательства если возникнет спор о вашем праве по иску прокуратуры.

Если же вы вообще не хотите участвовать в таком споре, с прокуратурой , то Вам сейчас также нужно подавать в свою очередь заявление на продавца о совершении в отношении вас мошенничества, так как она знала, что вводит вас в заблуждение и не имела права без разрешения органов опеки отчуждать имущество.

После этого можете обратиться в суд с исковым заявлением о расторжении договора и взыскании с нее убытков и процентов за неправомерное пользование вашими денежными средствами.

В обоснование иска вам необходимо указывать на положения ч.1 ст.451 ГК РФ:

ГК РФ Статья 451. Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств

1. Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

Возможно , желая остаться на свободе -эта дама вернет вам хотя бы часть полученных денежных средств.

Удачи Вам!

28.03.2026, 02:37
Оценка автора вопроса: