Уфа, 31.07.2026, 12:41

Кредитор обратился в суд с иском о взыскании задолженности, предоставил первый график платежей, но скрыл кредитные каникулы, скрыл расторжение договора в одностороннем порядке, проценты за кредитные каникулы начислены с нарушением закона, ответчик предъявил все ходатайства и официальные документы, но судья вынес решение по первому графику, на апелляцию даётся срок, решение в законную силу не вступило, если у меня возможность подать претензию по защите прав потребителей к и подать иск по юридическом адресу кредитора о защите прав потребителей

Ответить

Здравствуйте. В данной ситуации основной и первоочередной способ защиты — подача апелляционной жалобы на вынесенное решение. Именно в апелляции необходимо указывать, что суд не дал надлежащей оценки документам о кредитных каникулах, прекращении договора, изменённом графике и расчёте процентов, а фактически взыскал задолженность по первоначальному графику, который уже не отражал действительные обязательства сторон. Срок подачи апелляционной жалобы составляет один месяц со дня изготовления решения суда в окончательной форме — статья 321 ГПК РФ.

Отдельную претензию кредитору направить можно, но новый иск о защите прав потребителей не должен фактически дублировать уже рассмотренный спор и использоваться вместо апелляционного обжалования. Если в новом иске поставить вопрос о том же размере задолженности, правильности начисленных процентов и действительности расчёта по тому же кредитному договору, суд может признать, что эти обстоятельства уже являлись предметом первого дела, либо приостановить рассмотрение до вступления первого решения в силу. Поэтому сначала необходимо добиваться отмены или изменения решения в апелляции.

Самостоятельный потребительский иск возможен только по отдельным требованиям, которые не были разрешены в первом деле, например о возврате конкретно списанных или уплаченных сумм, компенсации морального вреда либо признании отдельных условий договора недействительными. Однако перед предъявлением имущественных требований к банку или иной финансовой организации, как правило, необходимо сначала направить письменное заявление кредитору, а затем соблюсти порядок обращения к финансовому уполномоченному, если спор входит в его компетенцию по Федеральному закону № 123-ФЗ.

Подавать потребительский иск исключительно по юридическому адресу кредитора необязательно. В соответствии со статьёй 17 Закона РФ «О защите прав потребителей» и частью 7 статьи 29 ГПК РФ потребитель вправе выбрать суд по своему месту жительства или пребывания, по месту нахождения кредитора либо по месту заключения или исполнения договора.

Сейчас необходимо получить мотивированное решение и подготовить полноценную апелляционную жалобу с разбором расчёта задолженности и всех документов, которые суд оставил без оценки. Параллельный иск без анализа решения может осложнить защиту и привести к отказу по процессуальным основаниям. Могу изучить решение суда, кредитный договор, документы о каникулах и Ваши ходатайства, после чего подготовить мотивированную апелляционную жалобу.

31.07.2026, 12:44
Оценка автора вопроса:
Отлично
Задано вопросов 2, из них VIP - 1
Москва, 31.07.2026, 11:58

Здравствуйте.Я военнослужащий в середине августа у меня будет выслуга 20 лет в льготном исчислении.Скажите могу ли я пойти в этом году уже в отпуск на 45 суток.А не на 40 суток как с выслугой от 15 лет.Мое начальство говорит что в этом году мне 45 суток ещё не положено так как есть общий график ранее утвержденный запланированный в котором я запланирован в отпуск на 40 суток а не 45.Вот со следующего года пойдешь на 45 суток.Если я должен идти уже в этом году по закону на 45 суток то будьте добры напишите в каком законе это прописано на что ссылаться в решении этого вопроса.

Ответить

Здравствуйте. Продолжительность основного отпуска военнослужащего определяется не утвержденным графиком, а фактической общей продолжительностью военной службы в льготном исчислении. Согласно п. 5 ст. 11 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», при выслуге от 15 до 20 лет основной отпуск составляет 40 суток, а при выслуге 20 лет и более — 45 суток. Аналогичное правило закреплено в п. 2 ст. 29 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента РФ от 16.09.1999 № 1237.

Поэтому решающее значение имеет дата начала отпуска. Если отпуск будет предоставлен после даты, когда ваша льготная выслуга достигнет 20 лет, продолжительность основного отпуска должна составлять 45 суток. Утвержденный ранее график определяет очередность и примерное время предоставления отпуска, но не может уменьшать его продолжительность, прямо установленную федеральным законом. Перенос дополнительных пяти суток исключительно на следующий календарный год законом не предусмотрен.

Если же отпуск начнется до достижения 20-летней льготной выслуги, командование может рассчитать его исходя из имеющихся на тот момент 15–20 лет выслуги, то есть предоставить 40 суток. Поэтому в рапорте целесообразно просить предоставить отпуск с даты, следующей после достижения 20 лет льготной выслуги, продолжительностью 45 суток, сославшись на п. 5 ст. 11 Федерального закона № 76-ФЗ и п. 2 ст. 29 Положения, утвержденного Указом № 1237.

К рапорту желательно приложить расчет выслуги или справку кадрового органа, подтверждающую дату достижения 20 лет в льготном исчислении. Если командир откажет, попросите выдать письменный ответ либо копию приказа, в котором указан отпуск продолжительностью 40 суток. Такой отказ можно обжаловать вышестоящему командованию, в военную прокуратуру либо в гарнизонный военный суд по правилам ст. 218 КАС РФ.

Таким образом, если к моменту начала отпуска у вас уже будет 20 лет льготной выслуги, вам положено 45 суток уже в текущем году, а ссылка начальства только на ранее составленный график правового основания для уменьшения отпуска не имеет. Могу подготовить мотивированный рапорт командиру части со ссылками на законодательство.

31.07.2026, 12:02
Оценка автора вопроса:
5+
Оренбург, 31.07.2026, 10:07

Добрый день! Слодилась такая ситуация, мой муж работал на грузовом автомобиле (таран), официально трудоустроен никогда не был. В принципе ни какие договора не были подписаны. Страховка на машине была неограниченная. Было совершено дтп, когда муж уже почти перестроился в правую полосу, между его машиной и бордюром влетел другой автомобиль. Как итог у того автомобиля помяты две двери как с правой так и с левой стороны, зеркало и порог. ДТП было оформлено. ОСАГО выплатила 400 тыс руб. Это было примерно в марте месяце 2026 года. Сегодня 31 августа, владельцу «танара» пришло досудебное письмо от владельца пострадавшего автомобиля с предложением выплатить ему ещё 500 тыс руб, так как 400 тыс не покрыли все его расходы и он делал независимую экспертизу. И если тот не выплатит, то он обратится в суд. Скажите пожалуйста, какие наши риски попасть на такую сумму? Я так поднимаю, что сначала он подаст в суд на владельца, а владелец захочет эту сумму компенсировать уже с моего мужа и сумма выплаты будет зависить от первого суда. И поэтому владельцу танара будет все равно какую сумму ему присудят? Что нам необходимо делать? Как можно будет себя обезопасить?

Ответить

Добрый день. Требование о доплате 500 000 рублей само по себе еще не означает, что именно эта сумма будет взыскана. Потерпевший действительно вправе требовать разницу между выплатой по ОСАГО и фактическим размером ущерба, поскольку лимит возмещения вреда имуществу по ОСАГО составляет 400 000 рублей. Однако в суде он должен доказать размер ущерба, необходимость заявленных ремонтных работ и причинную связь всех повреждений именно с данным ДТП. Независимая экспертиза потерпевшего не является для суда бесспорной: ее можно оспаривать и ходатайствовать о судебной автотовароведческой экспертизе.

В первую очередь необходимо посмотреть документы о ДТП: схему, извещение, постановление или определение ГИБДД и сведения о том, чья вина установлена. Из описания нельзя однозначно сделать вывод о виновности вашего мужа. Если второй автомобиль пытался проехать между грузовиком и бордюром во время завершения перестроения, может иметь значение нарушение правил обоими водителями. При наличии обоюдной вины размер возмещения определяется с учетом степени вины каждого участника, поэтому обстоятельства ДТП необходимо проверять отдельно.

Потерпевший, вероятнее всего, предъявит требования владельцу грузового автомобиля как владельцу источника повышенной опасности. Кроме того, если ваш муж выполнял поездку по поручению владельца и фактически работал у него, ответственность перед потерпевшим может быть возложена на работодателя по ст. 1068 и 1079 ГК РФ. Отсутствие письменного трудового договора не исключает трудовых отношений: они могут подтверждаться перепиской, регулярными выплатами, путевыми листами, заданиями, свидетельскими показаниями и фактическим допуском к работе.

Поэтому владельцу грузовика не должно быть «все равно», какую сумму взыщут в первом деле. Если он признает требование, не оспорит экспертизу или вообще не явится в суд, а затем предъявит регрессный иск к вашему мужу, защищаться будет сложнее. Владельцу необходимо уже сейчас направить мотивированный ответ на претензию, не признавая сумму 500 000 рублей, и запросить отчет независимой экспертизы, фотографии автомобиля, документы об осмотре, расчет ремонта, сведения о выплате ОСАГО, заказ-наряды, чеки и подтверждение фактических расходов. Добровольно платить без проверки документов не следует.

Если будет подан иск, владельцу и вашему мужу желательно совместно участвовать в деле. Вашего мужа необходимо привлечь как минимум третьим лицом, поскольку решение может повлиять на последующий спор между ним и владельцем автомобиля. В суде следует проверять, уведомлялся ли владелец об осмотре автомобиля, соответствуют ли повреждения обстоятельствам ДТП, не включены ли в расчет прежние повреждения, завышенная стоимость деталей и работ, утрата товарной стоимости либо расходы, не подтвержденные документально. При споре о размере нужно заявлять судебную экспертизу.

Риск последующего требования владельца к вашему мужу действительно существует. По ст. 1081 ГК РФ лицо, возместившее вред за другого, вправе предъявить к непосредственному причинителю вреда регрессное требование. Вместе с тем объем ответственности мужа будет зависеть от характера его отношений с владельцем автомобиля. Если будут доказаны фактические трудовые отношения, применяются нормы трудового законодательства о материальной ответственности работника, включая ограничения и обязательную процедуру установления ущерба. Полная ответственность возможна только при наличии предусмотренных законом оснований. Если же отношения признают не трудовыми, владелец может попытаться взыскать выплаченную сумму по общим нормам гражданского права.

То, что полис ОСАГО был без ограничения лиц, является положительным обстоятельством: сам факт отсутствия мужа в перечне допущенных водителей не создает оснований для взыскания с него выплаченных страховой компанией 400 000 рублей. Однако нужно проверить, не имелось ли иных оснований для регресса страховщика, например управления в состоянии опьянения, отсутствия права управления, оставления места ДТП или умышленного причинения вреда.

Сейчас необходимо получить копию досудебной претензии со всеми приложениями, документы ГИБДД, полис ОСАГО, сведения о страховой выплате и доказательства того, что муж работал именно по заданию владельца автомобиля. Владельцу следует своевременно ответить на претензию и не признавать сумму до проверки оценки. Могу изучить претензию, материалы ДТП и независимую экспертизу, после чего подготовить возражения и определить риски отдельно для владельца автомобиля и вашего мужа.

31.07.2026, 10:14
Елена на сайте Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 286.3k
Санкт-Петербург, 31.07.2026, 09:33

В заявлении о разъяснении судебного решения по гражданскому делу в арбитражном суде, какую указать норму ст 202 гпк или 179 апк. дел в том что суд назначил с истца взыскание госпошлины в фед бюджет, а истцу не понятно почему, потому что госпошлина и так была уплачена излишне чем утвердил суд.

Ответить

Здравствуйте. Поскольку дело рассматривалось арбитражным судом, в заявлении необходимо ссылаться на ст. 179 АПК РФ, а не на ст. 202 ГПК РФ. Статья 202 ГПК применяется только в судах общей юрисдикции. По ст. 179 АПК РФ арбитражный суд вправе разъяснить решение без изменения его содержания, когда формулировки резолютивной части неясны или допускают неоднозначное понимание.

В заявлении нужно указать, что истцу непонятно, по какой причине с него дополнительно взыскана государственная пошлина в доход федерального бюджета, если при подаче иска пошлина уже была уплачена, причем в большем размере, чем определено судом. Следует попросить суд разъяснить порядок исполнения соответствующего пункта решения и указать, была ли учтена ранее уплаченная сумма.

Однако важно понимать: разъяснение решения не позволяет суду изменить распределение госпошлины или отменить ошибочно взысканную сумму. Если из резолютивной части прямо следует повторное взыскание уже уплаченной пошлины, это может быть не вопросом разъяснения, а опиской, арифметической ошибкой либо ошибкой в разрешении вопроса о судебных расходах. В таком случае одновременно можно просить исправить ошибку на основании ч. 3 ст. 179 АПК РФ. Если же суд сознательно взыскал эту сумму и основание изложено в мотивировочной части, исправить решение можно только путем обжалования судебного акта.

Также необходимо проверить, действительно ли платеж был зачтен именно по этому делу: совпадают ли плательщик, назначение платежа, КБК, сумма и реквизиты суда. Излишне уплаченная государственная пошлина подлежит возврату по правилам ст. 333.40 НК РФ, но наличие переплаты само по себе не всегда исключает взыскание другой части пошлины, например при увеличении требований, неправильном расчете цены иска или распределении расходов пропорционально результату рассмотрения дела.

Поэтому нужно изучить само решение, платежное поручение и расчет госпошлины. Могу проверить документы и подготовить корректное заявление по ст. 179 АПК РФ — о разъяснении решения и, при наличии оснований, об исправлении допущенной ошибки.

31.07.2026, 09:37
Тюмень, 31.07.2026, 09:32

Как правильно оформить доверенность на покупку и продажу недвижимости, если родители хотят оформить доверенность на меня, чтобы я везде была их представителем.

Ответить

Здравствуйте. Для покупки и продажи недвижимости от имени родителей потребуется нотариальная доверенность. Обычной письменной доверенности недостаточно, поскольку представитель будет подписывать договоры и подавать документы на государственную регистрацию прав в Росреестр. Это прямо предусмотрено ст. 185 и 185.1 ГК РФ.

Каждый из родителей должен лично обратиться к нотариусу со своим паспортом и вашими паспортными данными. Если недвижимость принадлежит обоим родителям, доверенность может оформить каждый отдельно либо нотариус подготовит один документ от нескольких доверителей. Лучше оформлять не абстрактную «генеральную доверенность», а доверенность с четко перечисленными полномочиями, связанными именно с недвижимостью.

В доверенности желательно предусмотреть право представлять родителей в Росреестре, МФЦ, банках, у нотариусов, в органах местного самоуправления и иных учреждениях; получать выписки и документы; подавать и подписывать заявления; заключать предварительные и основные договоры купли-продажи; подписывать акты приема-передачи; оплачивать государственные пошлины; регистрировать переход права собственности; получать зарегистрированные документы.

Отдельно необходимо определить, вправе ли вы самостоятельно согласовывать цену и условия сделки, получать деньги от покупателей, передавать задаток или аванс, пользоваться аккредитивом или банковской ячейкой. Право на получение денежных средств должно быть прямо указано в доверенности. Если родители хотят контролировать расчеты, безопаснее исключить получение вами наличных денег и предусмотреть перечисление стоимости недвижимости непосредственно на банковский счет родителей.

Также нужно решить, предоставлять ли вам право передоверия. Если необходимости привлекать других представителей нет, лучше оформить доверенность без права передоверия. Срок действия родители определяют самостоятельно; если срок не указать, доверенность действует один год. Дата выдачи обязательно должна быть указана, иначе доверенность будет ничтожной по ст. 186 ГК РФ.

Важно учитывать, что по общему правилу вы не можете по доверенности продать имущество родителей самой себе либо одновременно представлять и продавца, и покупателя. Такое ограничение предусмотрено п. 3 ст. 182 ГК РФ, поскольку возникает конфликт интересов.

Перед обращением к нотариусу желательно определить, идет ли речь о конкретной квартире или доме либо родители хотят предоставить полномочия на любые принадлежащие им объекты. Для продажи конкретной недвижимости безопаснее указать ее точный адрес и кадастровый номер. Могу подготовить подробный перечень полномочий для нотариуса либо проверить уже составленный проект доверенности, чтобы в дальнейшем Росреестр, банк или покупатель не отказали в проведении сделки.

31.07.2026, 09:38
Иван на сайте Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 5.6k
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Краснодар, 31.07.2026, 08:28

В 23 году в конце августа я получил ранение, попал в госпиталь Вишневского А. А. Центральный филиал в г.Красногорске Московской области, оторвало мне ногу по колено, оставалась культя от колена примерно 5-7 см лечащий врач говорит мне что протез не встанет надо удалять коленный сустав, я согласился на операцию так как я не знал что протез подошел бы, сделали операцию ладно, в ноябре месяце у меня начался просто ад, адские боли в культе, мне сказали что у меня появилась неврома, операции я добивался по март месяц 24года, итог, операция проведена боль осталась, спустя неделю меня перевели в другой госпиталь тоже Вишневского во второй филиал в Химках, там я доктору лечащему тоже не однократно говорил про адскую боль, мне не давали ни какие обезболивающие препараты, потом меня перевели в 4 филиал в закрытый город Краснокамск вроде, там я так же не однократно заявлял о боли, мне отвечали что это фантомные боли и они пройдут, итог из всего этого, меня выписывают с госпиталя в августе 24года, с этими болями, и вот на протяжении всего этого времени я мучаюсь с сильной болью в культе, и в связи с этим я хочу подать заявление на госпиталь чтобы выплатили мне моральный ущерб, потому что я потратил много денег на докторов, на дорогу на таблетки, и до сих пор покупаю себе таблетки из-за этого госпиталя! Подскажите пожалуйста есть вариант получить компенсацию морального ущерба?

Ответить

Здравствуйте. Вариант взыскать компенсацию есть, но одного факта сохранения боли после операций недостаточно. Необходимо доказать конкретные дефекты медицинской помощи: была ли обоснована ампутация с удалением коленного сустава, имелась ли возможность сохранить сустав, разъяснили ли вам альтернативные способы лечения и последствия операции, своевременно ли диагностировали и удалили неврому, а также должны ли были врачи назначить обезболивание и дополнительное обследование при неоднократных жалобах.

Согласно ст. 20 Федерального закона № 323-ФЗ согласие на операцию должно быть именно информированным: пациенту обязаны объяснить цель вмешательства, риски, последствия и возможные альтернативы. Само наличие вашей подписи под согласием не освобождает госпиталь от ответственности, если медицинская помощь была оказана ненадлежащим образом либо необходимая информация фактически не предоставлялась.

Медицинская организация отвечает за вред, причиненный здоровью при оказании медицинской помощи, на основании ст. 98 Федерального закона № 323-ФЗ и ст. 1064, 1068 ГК РФ. Помимо компенсации морального вреда по ст. 151 и 1101 ГК РФ можно требовать возмещения подтвержденных расходов на лечение, лекарства, обследования и проезд, если они были необходимы из-за последствий ненадлежащей помощи. Верховный Суд отдельно разъясняет, что при некачественном оказании медицинской помощи физические и нравственные страдания пациента могут являться основанием для компенсации.

Основным доказательством будет не переписка или ваши пояснения, а медицинская документация и судебно-медицинская экспертиза. Эксперты должны установить, имелись ли дефекты диагностики и лечения, можно ли было сохранить коленный сустав, своевременно ли проведена операция по поводу невромы и имеется ли причинная связь между действиями врачей и сохраняющейся болью. Без такого заключения суду будет сложно определить ответственность госпиталя.

Сейчас необходимо письменно запросить во всех филиалах полные заверенные копии историй болезни, операций, протоколов врачебных комиссий, результатов обследований, листов назначений, дневников наблюдения, согласий на операции и выписных эпикризов. Такое право предусмотрено ст. 22 Федерального закона № 323-ФЗ. Также нужно собрать заключения врачей, к которым вы обращались после выписки, результаты новых обследований, чеки на лекарства, лечение и дорогу.

После получения документов целесообразно направить обращения руководителю госпиталя, в Росздравнадзор и военную прокуратуру с просьбой провести проверку качества медицинской помощи. Однако сами эти обращения компенсацию не присуждают. Денежные требования заявляются медицинской организации добровольно либо через гражданский иск. Ответчиком, как правило, будет конкретное юридическое лицо, указанное в медицинских документах, а не отдельный лечащий врач.

По требованиям о возмещении вреда здоровью исковая давность не применяется, однако при взыскании периодических расходов за прошлое время действует ограничение за три года, предшествующих предъявлению иска. Поэтому затягивать со сбором документов и фиксацией текущего состояния не следует.

Предварительно основания для проверки и предъявления требований имеются, особенно с учетом продолжительной сильной боли, задержки операции по поводу невромы и выписки без устранения жалоб. Но реальная перспектива дела станет понятна только после изучения медицинских карт и независимой оценки качества лечения. Могу изучить медицинские документы, подготовить запросы в госпитали и обращения в контролирующие органы, а после получения материалов — претензию и иск о компенсации морального вреда и возмещении расходов.

31.07.2026, 08:52
Санкт-Петербург, 28.07.2026, 16:16

Банк отказал потребителю в удовлетворении претензии о выплате денег. После заявления к ФинУп - банк сразу удовлетворил требование, и ФинУп вынес решение об отказе, т.к. Банк до вынесения решения уже удовлетворил требование. Подскажите статью на основании которой потребителю в суде можно затребовать с банка моральный вред, т.к. изначально в более чем 30-дневный срок банк отказал в удовлетворении требования.

Ответить

Здравствуйте. Основное правовое основание — статья 15 Закона РФ «О защите прав потребителей». Она предусматривает компенсацию морального вреда, причинённого потребителю вследствие нарушения исполнителем его прав, независимо от того, что имущественное требование впоследствии было удовлетворено. То есть последующая выплата банком основной суммы уже после обращения к финансовому уполномоченному не отменяет того факта, что первоначально банк необоснованно отказал либо нарушил установленный срок рассмотрения требования.

Дополнительно необходимо ссылаться на пункт 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17. Верховный Суд прямо разъяснил, что для взыскания компенсации морального вреда достаточно установить сам факт нарушения прав потребителя. Доказывать конкретный медицинский вред или тяжёлые последствия не обязательно, однако в иске желательно описать, какие неудобства и переживания вызвал незаконный отказ банка: необходимость неоднократных обращений, длительное ожидание денег, обращение к финансовому уполномоченному, затрата времени и невозможность своевременно пользоваться своими денежными средствами.

Нарушение срока можно обосновать статьёй 16 Федерального закона № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг». По общему правилу финансовая организация обязана рассмотреть заявление потребителя и предоставить мотивированный ответ в установленный законом срок, в соответствующих случаях — в течение 30 календарных дней. Если банк не исполнил законное требование в этот срок или дал необоснованный отказ, это подтверждает нарушение прав потребителя.

В иске можно указать примерно следующую правовую позицию: банк первоначально отказал в удовлетворении законного требования потребителя, добровольно выплатил деньги только после обращения к финансовому уполномоченному, то есть после того, как потребитель был вынужден использовать обязательный досудебный порядок защиты права. Решение финансового уполномоченного об отказе по причине последующего исполнения требования не означает, что действия банка изначально были законными, и не лишает потребителя права требовать компенсацию морального вреда за уже допущенное нарушение.

Требование о компенсации морального вреда можно заявить отдельно к банку. Размер Вы определяете самостоятельно, однако окончательную сумму устанавливает суд с учётом характера нарушения, длительности просрочки, поведения банка и принципов разумности и справедливости. Также можно поставить вопрос о взыскании судебных расходов. Возможность взыскания потребительского штрафа по пункту 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей в такой ситуации нужно оценивать отдельно по материалам: суд будет учитывать, было ли конкретное требование о моральном вреде заявлено банку до суда и было ли оно добровольно удовлетворено.

Могу изучить претензию, ответ банка, обращение и решение финансового уполномоченного и подготовить иск о взыскании компенсации морального вреда и судебных расходов.

28.07.2026, 16:18
Оценка автора вопроса:
Максим на сайте Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 17.4k
Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Подольск, 27.07.2026, 21:19

Как владельцу доски объявлений защититься от ответственности за нарушение авторских прав пользователями? Я являюсь самозанятым и планирую запустить интернет-сайт в формате доски объявлений. Зарегистрированные пользователи смогут самостоятельно размещать объявления, загружать фотографии и другие материалы. Хотелось бы заранее правильно оформить работу сайта, чтобы снизить риск привлечения меня как владельца площадки к ответственности за нарушение авторских прав. Возможны две ситуации. Первая: пользователь самостоятельно сделал фотографии, является их автором и добровольно загрузил их на сайт. Как правильно закрепить в пользовательском соглашении право площадки хранить, обрабатывать, публиковать и показывать эти фотографии в составе объявления, чтобы впоследствии пользователь не мог потребовать компенсацию за их размещение? Нужно ли получать от него лицензию или отдельное согласие, и может ли такое согласие предоставляться автоматически при принятии пользовательского соглашения и публикации объявления? Вторая: пользователь загрузил чужие фотографии или другие материалы, прав на которые у него нет. Как владельцу площадки избежать ответственности перед настоящим правообладателем? Достаточно ли указать в пользовательском соглашении, что пользователь подтверждает наличие необходимых прав и самостоятельно отвечает за размещаемые материалы? Какие ещё документы и механизмы необходимо предусмотреть: порядок подачи претензий правообладателями, оперативное удаление спорных материалов, блокировку пользователей, возмещение убытков владельцу сайта со стороны нарушителя? Можно ли юридически возложить ответственность за загружаемый контент непосредственно на пользователя и при каких условиях владелец доски объявлений всё равно может быть привлечён к ответственности? Также прошу пояснить, влияет ли на ситуацию то, что сайт будет вести самозанятый, а не ИП или юридическое лицо.

Ответить

Здравствуйте. В Вашей модели сайт действительно может рассматриваться как информационный посредник — лицо, которое предоставляет пользователям техническую возможность самостоятельно размещать объявления, фотографии и иные материалы. Это позволяет существенно снизить риск ответственности за чужой контент, но полностью исключить его одним пунктом пользовательского соглашения нельзя. Основное значение будут иметь не только документы сайта, но и Ваше фактическое поведение после получения информации о нарушении.

В первой ситуации, когда пользователь сам является автором фотографий, площадке необходимо получить простую неисключительную лицензию на использование загружаемых материалов. Передавать Вам исключительное право на фотографии не требуется: пользователь сохраняет авторские права и может использовать материалы в других местах, а Вы получаете только те полномочия, которые необходимы для работы объявления. По статьям 1235, 1236 и 1286 ГК РФ в условиях необходимо прямо определить предмет лицензии и способы использования, поскольку права, которые в договоре прямо не перечислены, не считаются предоставленными.

В пользовательском соглашении следует закрепить, что при загрузке материала пользователь безвозмездно предоставляет владельцу сайта простую неисключительную лицензию на его хранение, воспроизведение на сервере, размещение и доведение до всеобщего сведения в интернете, показ в составе объявления, техническую обработку, изменение размера и формата, создание превью, резервное копирование и использование в интерфейсе сайта. Отдельно необходимо определить территорию, срок действия лицензии и судьбу материалов после удаления объявления. Например, лицензию можно установить на весь мир на период размещения объявления и разумный технический срок после его удаления, необходимый для удаления резервных копий.

Согласие может оформляться электронно — посредством принятия пользовательского соглашения при регистрации и отдельного подтверждения при публикации объявления. Желательно использовать не формулировку «размещая материал, пользователь автоматически соглашается», а активное действие: чекбокс, без которого публикация невозможна, со ссылкой на действующую редакцию соглашения. Система должна сохранять идентификатор пользователя, дату и время акцепта, IP-адрес и номер редакции документа. Это позволит подтвердить письменную форму электронной сделки и содержание условий, которые пользователь принял.

Пользователь также должен гарантировать, что является автором или иным законным правообладателем контента либо получил все необходимые разрешения, а размещение не нарушает авторские права, право на изображение гражданина, товарные знаки, коммерческую тайну и законодательство о персональных данных. Отдельное «согласие автора» на каждую фотографию обычно не требуется, если лицензионное условие корректно включено в принятое пользователем соглашение. Но для профессиональных фотографий, каталогов, логотипов и материалов третьих лиц желательно предусмотреть возможность запроса подтверждающих документов.

Во второй ситуации одного заявления в соглашении о том, что пользователь самостоятельно отвечает за контент, недостаточно. Такой пункт полезен для последующего взыскания убытков с нарушителя, но перед настоящим правообладателем владелец сайта освобождается от ответственности только при соблюдении условий статьи 1253.1 ГК РФ. Площадка не должна знать и не должна быть обязана знать о незаконности материала, а после получения письменного заявления правообладателя с указанием конкретной страницы или сетевого адреса должна своевременно принять необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения. Даже при освобождении от денежной ответственности суд может обязать площадку удалить спорный материал или ограничить к нему доступ.

На сайте необходимо разместить отдельный порядок рассмотрения обращений правообладателей. В нём следует указать специальный адрес электронной почты и электронную форму, перечень обязательных сведений заявителя, описание защищаемого объекта, подтверждение прав, точную ссылку на объявление и требование об удалении. Закон об информации обязывает владельца сайта разместить свои идентификационные данные и электронный адрес для направления заявлений о нарушении авторских прав.

После получения обоснованной претензии безопаснее оперативно временно ограничить доступ к материалу, уведомить пользователя и запросить у него доказательства прав. При отсутствии убедительного подтверждения материал следует удалить. Все действия необходимо журналировать: дату получения претензии, содержание обращения, время блокировки, ответ пользователя и итоговое решение. Закон не устанавливает для обычной доски объявлений универсальный срок в конкретном количестве часов, но требует действовать своевременно, поэтому затягивание на недели создаёт существенный риск.

Следует предусмотреть механизм повторных нарушений: предупреждение, удаление объявления, временную блокировку и прекращение учётной записи при систематическом размещении чужих материалов. Также необходимо запретить пользователям повторно загружать удалённый спорный контент. Автоматическая модерация, поиск дублей и ручная проверка подозрительных объявлений дополнительно снижают риски, хотя общая обязанность заранее проверять каждую фотографию законом на площадку не возложена.

Важно сохранить нейтральную роль площадки. Если Вы сами подбираете чужие фотографии, редактируете содержание объявлений по существу, рекламируете конкретный контрафактный товар, участвуете в сделке либо получаете доход непосредственно от неправомерного использования контента, суд может признать, что Вы вышли за пределы технического посредничества. Верховный Суд и Конституционный Суд указывают, что статус оценивается по фактически выполняемым функциям, а активная вовлечённость платформы в нарушение может привести к собственной или солидарной ответственности.

В пользовательском соглашении можно предусмотреть обязанность нарушителя самостоятельно урегулировать предъявленные претензии и возместить владельцу сайта документально подтверждённые убытки, судебные расходы и суммы, взысканные вследствие предоставления пользователем недостоверных гарантий. Однако такой регрессный пункт действует только во внутренних отношениях между Вами и пользователем и не лишает правообладателя возможности предъявить требования непосредственно к владельцу площадки.

Для запуска сайта рекомендую подготовить не один документ, а комплект: пользовательское соглашение с лицензионным разделом, правила размещения объявлений, регламент обработки претензий правообладателей, политику конфиденциальности и обработки персональных данных, согласия на обработку данных и cookies, а также внутренний регламент модерации и фиксации обращений. В интерфейсе отдельно должны быть реализованы чекбоксы принятия условий и технический журнал акцептов.

Статус самозанятого не предоставляет иммунитета от ответственности. Самозанятость — это специальный налоговый режим, а не отдельная организационно-правовая форма. Владельцем сайта и стороной пользовательского соглашения будете Вы как физическое лицо, поэтому требования и возможные взыскания могут предъявляться непосредственно к Вам и Вашему имуществу. Кроме того, необходимо отдельно проверить, соответствует ли планируемая модель дохода ограничениям режима НПД: если площадка будет действовать как посредник в расчётах или от имени пользователей, могут возникнуть налоговые ограничения. Для снижения имущественных рисков при развитии проекта обычно рассматривают регистрацию ИП или общества, но сама по себе смена статуса не заменит правильные документы и процедуру удаления контента.

Таким образом, юридическая защита строится на четырёх элементах: действительная неисключительная лицензия от пользователя, его гарантии и обязанность возместить убытки, прозрачный механизм претензий правообладателей и документально подтверждённое оперативное удаление спорного контента. Могу подготовить полный комплект документов для сайта и отдельно прописать лицензионный раздел, процедуру notice-and-takedown и порядок блокировки нарушителей.

28.07.2026, 16:23
Оценка автора вопроса:

Спасибо большое за такой подробный и структурированный ответ. Вы практически закрыли все основные вопросы, которые у меня были.

Особенно полезны пояснения по сроку лицензии, отдельному подтверждению при публикации объявления, фиксации версии соглашения и необходимости временно скрывать спорный материал до окончания проверки.

Хотел бы уточнить только два практических момента.

Обязательно ли делать отдельный чекбокс при публикации каждого объявления или достаточно один раз принять пользовательское соглашение при регистрации, если в нём прямо указано, что загрузка каждого материала означает предоставление неисключительной лицензии?

И правильно ли я понимаю порядок работы с претензиями: после получения обоснованного обращения материал лучше сразу временно скрыть, а проверку документов правообладателя и объяснений пользователя можно завершить уже в течение следующих 48–72 часов?

Спасибо ещё раз, ответ действительно помог сформировать понимание того, как должна быть устроена площадка.

28.07.2026, 18:01
Задано вопросов 144, из них VIP - 47
Москва, 27.07.2026, 19:47

Здравствуйте, подскажите пожалуйста я стою в ЦЗН с июля месяца, в мае уволилась, в июне был больничный в сумме 21000 получила за него. Могу ли я получить от ЦЗН в сентябре выплату в 100000 для открытия своего дела, а в октябре у соц. защиты? Соц. защита сообщила для расчёта входит июнь, июль, август, а в октябре подача документов. За Сентябрь у соц. защита доход не включает.

Ответить

Здравствуйте! Если в октябре Вы подаёте заявление именно на социальный контракт, то при расчёте нуждаемости будут учитывать доходы за июнь, июль и август. Поэтому больничные 21 000 рублей, полученные в июне, войдут в расчёт, а выплата ЦЗН, полученная в сентябре, в этот расчётный период не попадёт. Право на социальный контракт определяется по статье 8.1 Федерального закона № 178-ФЗ и Правилам, утверждённым постановлением Правительства РФ № 1931.

Получить обе меры поддержки в принципе возможно, однако автоматической гарантии нет. Выплата ЦЗН на открытие дела регулируется статьёй 32 Федерального закона № 565-ФЗ, а конкретные условия устанавливает Ваш регион. Соцзащита проверит, не финансируются ли повторно одни и те же расходы и допускает ли региональный порядок получение обеих выплат. Скрывать сентябрьскую выплату нельзя, даже несмотря на то, что она не входит в расчёт дохода.

До получения денег рекомендую запросить в соцзащите письменное подтверждение, что выплата ЦЗН не является основанием для отказа в социальном контракте. Для точного ответа нужно знать Ваш регион и посмотреть условия выплаты ЦЗН либо проект соглашения с центром занятости. Могу проверить региональные правила и оценить, сможете ли Вы законно получить обе выплаты.

27.07.2026, 19:50

Регион обращения г. Владимир

27.07.2026, 19:52
Задано вопросов 4, из них VIP - 4
Москва, 27.07.2026, 19:00

29 марта 2026 года я купил автомобиль у частного лица по объявлению на сайте авто. Ру, мы оформили обычный рукописный бланк купли продажи! На момент покупки юридических ограничений не было! 11 апреля прошлый хозяин поехал в гаи и сделал прекращение регистрации по нашему с ним договору купли продажи, так как я пока не мог поехать в гаи и поставить его на учет! В гаи я приехал только 24 апреля и получил отказ в регистрации так как 14 апреля на машину был наложен запрет на регистрацию судом Нижнего Новгорода в рамках уголовного дела! Прошу заметить! Машина снята с учета 11 апреля, запрет судом наложен 14 апреля, но решение суда о запрете было вынесено 8 апреля! Как выяснилось в дальнейшем продавец машины проходит по делу обвиняемым в хищении средств гос бюджета в особо крупном размере (159 ч 4), запрет на авто является обеспечительной мерой! Машина самим обвиняемым была куплена до совершения преступления и не связана с похищенными деньгами! Обвиняемым по делу он стал 18 марта! На момент покупки мной он уже был на домашнем аресте, я естественно этого не знал! На данный момент я уже допрошен по этому уголовному делу как свидетель, также я неоднократно просил следователя запрет снять так как машина уже не принадлежит обвиняемому, но следователь запрет снимать отказался и сказал обращаться в суд! Также я подал апелляцию на решение суда о запрете, но суд по моей апелляции мне отказал и оставил запрет в силе! Что я еще могу сделать в данной ситуации и как снять запрет с автомобиля?

Ответить
Это лучший ответ (выбран автоматически)

Здравствуйте! В Вашей ситуации основания для снятия запрета имеются. Ключевая дата — 29 марта 2026 года, когда были заключены договор, произведена оплата и автомобиль фактически передан Вам, а не 11 апреля, когда продавец прекратил регистрацию, и не 14 апреля, когда запрет появился в базе ГИБДД. Право собственности на автомобиль возникает с момента его передачи покупателю, а регистрация в ГИБДД носит учётный характер и сама по себе не определяет собственника — статьи 218, 223 и 224 ГК РФ.

При этом юридически запрет был установлен постановлением суда от 8 апреля, а 14 апреля сведения только поступили в регистрационную систему. Однако даже на 8 апреля автомобиль, исходя из указанных обстоятельств, уже принадлежал Вам. На имущество постороннего лица арест по части 3 статьи 115 УПК РФ допускается только при наличии оснований полагать, что оно получено преступным путём, использовалось при совершении преступления либо связано с преступными доходами. Если автомобиль был приобретён продавцом до преступления, не являлся его орудием или результатом и был реально продан Вам до наложения ареста, использовать его для обеспечения долгов обвиняемого нельзя.

Сейчас необходимо получить постановление суда от 8 апреля, ходатайство следователя, апелляционное постановление и письменный отказ следователя. После этого следует одновременно подать новое мотивированное ходатайство об отмене ареста по части 9 статьи 115 УПК РФ с доказательствами реальности сделки и кассационную жалобу на постановление суда и апелляционное решение. Отказ следователя также можно обжаловать руководителю следственного органа, прокурору по статьям 123–124 УПК РФ и в районный суд в порядке статьи 125 УПК РФ.

Особенно важно подтвердить не только дату договора, но и фактическую передачу денег и автомобиля: банковским переводом или распиской, объявлением с Auto.ru, перепиской и звонками с продавцом, полисом ОСАГО, передачей ПТС и ключей, фотографиями автомобиля, расходами на ремонт, обслуживание и эксплуатацию, а также заявлением продавца о прекращении регистрации от 11 апреля. Поскольку продавец уже являлся обвиняемым и находился под домашним арестом, следствие может заявлять, что договор оформлен задним числом или сделка совершена для сокрытия имущества, поэтому доказательства реального расчёта и передачи автомобиля имеют решающее значение.

Кроме того, необходимо участвовать во всех заседаниях по продлению срока ареста и заявлять возражения по статье 115.1 УПК РФ. Суд при каждом продлении обязан проверять, сохранились ли основания для ограничения имущества третьего лица, а не продлевать запрет автоматически.

Обращаться с иском к ГИБДД сейчас бессмысленно: ГИБДД лишь исполняет судебный акт и не вправе самостоятельно снять запрет. Основной путь — кассационное обжалование и отмена ареста в рамках уголовного дела. Если следствие оспаривает сам факт перехода права собственности, дополнительно может потребоваться гражданский иск о признании права собственности. В крайнем случае можно поставить вопрос о расторжении договора и взыскании с продавца стоимости автомобиля и убытков.

Могу изучить постановление об аресте, апелляционное решение, договор и доказательства оплаты, после чего подготовить кассационную жалобу и ходатайство об отмене ареста автомобиля.

27.07.2026, 19:31
Задано вопросов 199, из них VIP - 159
Санкт-Петербург, 27.07.2026, 18:37

АС признал гражданина банкротом и ввел реализацию. ФУ проверяя движения по счету выявил переводы со счета должника третьему лицу которые были 2-3 года назад. Вместо того чтоб подать заявление в АС об оспаривании сделок (подозрительных переводов) в порядке главы 3.1 закона о банкротстве, он подал заявление в СОЮ о взыскании неосновательного обогащения с получателя переводов. НА предварительном судебном заседании ответчик заявил ходатайство о возврате иска на основании п. 2, ч. 1, ст. 135 ГПК РФ. Суд отказал, сообщив, что это ходатайство неправильное так как мы в предварительном судебном заседании, а значит иск уже принят к производству. Но дала время на подачу «правильного». Что в данном случае будет правильным ходатайством, чтоб это заявление рассматривали в АС в рамках дела о банкротстве. Может ли суд передать заявление на рассмотрение в АС конкретному судье в конкретное дело на основании пункта 3 части 2 статьи 33 ГПК РФ (чтоб АС в банкротстве рассмотрел это заявление как обособленный спор об оспаривании сделок должника). Ответы ИИ писать не надо, уважайте себя и клиентов.

Ответить

Здравствуйте! После принятия иска возвращение заявления по пункту 2 части 1 статьи 135 ГПК РФ действительно невозможно. Правильный процессуальный документ — ходатайство о передаче гражданского дела в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве должника, на основании части 2.1 статьи 33 ГПК РФ. Пункт 3 части 2 статьи 33 ГПК РФ касается передачи между судами общей юрисдикции при нарушении территориальной подсудности, поэтому в данном случае ссылаться нужно именно на часть 2.1.

В ходатайстве следует просить передать дело в соответствующий арбитражный суд для рассмотрения в рамках конкретного дела о банкротстве как обособленного спора, указав номер дела. Передать спор конкретному судье суд общей юрисдикции не может: он передаёт дело в арбитражный суд, а вопрос о регистрации материала в деле о банкротстве и его распределении разрешается уже самим арбитражным судом. Статья 61.8 Закона о банкротстве прямо устанавливает, что заявление об оспаривании сделки должника рассматривается арбитражным судом в рамках дела о банкротстве. Аналогичная позиция содержится в пункте 17 постановления Пленума ВАС РФ № 63: если управляющий предъявил требование об оспаривании сделки или применении её последствий в другой суд, спор передаётся в суд, ведущий дело о банкротстве.

Однако передача не является автоматической только потому, что истцом выступает финансовый управляющий. Необходимо доказать, что иск о неосновательном обогащении фактически подменяет оспаривание банковских переводов как сделок должника по статьям 61.1–61.3 Закона о банкротстве. Денежные переводы прямо могут рассматриваться как сделки должника. Если же управляющий утверждает, что деньги перечислялись вообще без какого-либо правового основания, суд может признать требование самостоятельным иском по статье 1102 ГК РФ и оставить его на рассмотрении суда общей юрисдикции.

Поэтому одновременно с ходатайством о передаче дела необходимо подать письменные возражения по существу: указать, что финансовый управляющий пытается обойти специальный порядок оспаривания сделок, предусмотренный главой III.1 Закона о банкротстве, а также специальный годичный срок исковой давности. Если у переводов имелось какое-либо основание, они не могут быть взысканы как неосновательное обогащение без предварительного оспаривания соответствующих сделок. Судебная практика также признаёт недопустимым использование иска о неосновательном обогащении для обхода правил и сроков банкротного оспаривания.

Могу изучить иск финансового управляющего и приложенные выписки, после чего подготовить ходатайство о передаче дела в арбитражный суд и мотивированные возражения против взыскания.

27.07.2026, 19:33
Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Владивосток, 27.07.2026, 16:00

Здравствуйте, может ли подросток 14 лет, передать передачу в сизо

Ответить
Это лучший ответ

Здравствуйте. Прямого запрета на передачу продуктов и вещей в СИЗО лицом, которому исполнилось 14 лет, действующие правила не устанавливают. Подросток уже имеет паспорт и может предъявить его сотруднику СИЗО, заполнить и подписать заявление на передачу. По разделу IX Правил внутреннего распорядка СИЗО, утверждённых приказом Минюста России от 04.07.2022 № 110, лицо, доставившее передачу, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, составляет заявление и подтверждает, что передача собрана лично либо в его присутствии и не содержит запрещённых предметов.

С собой подростку необходимо взять оригинал паспорта, знать полные данные содержащегося в СИЗО человека — Ф.И.О. и год рождения, а также заранее проверить на сайте конкретного СИЗО дни и часы приёма и перечень разрешённых продуктов и вещей. Все продукты обычно должны быть в допустимой упаковке, а запрещённые или скоропортящиеся продукты не примут. При этом на практике отдельные учреждения могут не допустить несовершеннолетнего на территорию без взрослого либо потребовать присутствия законного представителя по внутренним организационным причинам. Поэтому надёжнее, чтобы передачу подросток принёс вместе с родителем или другим совершеннолетним, а заявление оформил взрослый. Перед поездкой желательно позвонить непосредственно в отдел передач конкретного СИЗО и уточнить их порядок приёма.

27.07.2026, 16:04
Оценка автора вопроса:
Спасибо
Сыктывкар, 27.07.2026, 15:51

Исполнительное производство по алиментам окончено по 47 статье часть 1 пункт 8 (направление копии исполнительного документа в организацию для удержания периодических платежей, установленных исполнительным документом). Данные платежи являются в данном случае алиментами и они регулярно перечисляются взыскателю. Но у взыскателя есть основание предполагать, что плательщик алиментов уже является также еще и пенсионером и получает пенсию. В судебном решении прописано, что со всех видов дохода можно получать алименты. Учитывая, что производство окончено и ежемесячно работодатель перечисляет с зарплаты плательщика алименты на содержание ребёнка, как взыскателю предъявить требование на основании судебного решения ещё на обращение взыскания с пенсии плательщика алиментов? Куда обращаться, что делать если в запросе в СФР о получении пенсии будет приставом отказано и имеет ли пристав отказать в этом взыскателю? Задолженности по алиментам нет (просто поступают ежемесячно платежи с зарплаты), но можно ли получать алименты и с зарплаты и с пенсии учитывая тот факт, что производство исполнительное окончено?

Ответить

Здравствуйте. Да, алименты в установленной судом доле должны удерживаться одновременно и с заработной платы, и с пенсии должника. Если решением суда взыскана, например, 1/4 заработка и иного дохода, это означает 1/4 с каждого дохода, входящего в установленный законом перечень, а не 1/4 только с одного выбранного источника. Пенсии прямо включены в перечень доходов, из которых удерживаются алименты, за исключением пенсии по случаю потери кормильца и отдельных выплат к ней.

Окончание исполнительного производства по пункту 8 части 1 статьи 47 Федерального закона № 229-ФЗ не означает, что алиментное обязательство исполнено полностью или прекращено. Производство окончено только потому, что пристав направил копию исполнительного документа работодателю для текущих удержаний. Подлинник исполнительного документа при таком окончании остаётся в материалах ФССП. Поэтому получать новый исполнительный лист или снова обращаться в суд не требуется.

Взыскателю необходимо подать в отдел судебных приставов письменное ходатайство на имя старшего судебного пристава. В нём следует просить:

1. Отменить постановление об окончании исполнительного производства в связи с необходимостью совершения дополнительных исполнительных действий.

2. Возобновить исполнительное производство.

3. Направить запрос в СФР и установить, получает ли должник пенсию, с какого времени и в каком территориальном органе она выплачивается.

4. В случае подтверждения пенсии направить в СФР постановление об обращении взыскания на пенсию и копию исполнительного документа.

5. Сохранить удержания по месту работы должника и одновременно производить удержания из его пенсии.

6. Проверить, не образовалась ли задолженность за прошлый период, когда алименты удерживались только с заработной платы, хотя должник уже получал пенсию.

Старший судебный пристав или его заместитель вправе отменить постановление об окончании производства, когда требуется повторно совершить исполнительные действия и применить дополнительные меры исполнения. В данном случае таким основанием является обнаружение второго постоянного источника дохода, на который ранее взыскание не обращалось. По статье 98 Закона № 229-ФЗ пристав обращает взыскание как на заработную плату, так и на иные периодические доходы должника.

Пристав не вправе просто отказать со ссылкой на то, что задолженности нет или что исполнительный документ уже находится у работодателя. Отсутствие задолженности означает только своевременность текущих платежей с зарплаты, но не освобождает от удержания алиментов с другого дохода. Взыскатель вправе заявлять ходатайства, представлять сведения о дополнительных доходах должника и требовать совершения исполнительных действий по статье 50 Закона № 229-ФЗ. Самостоятельно СФР, скорее всего, не предоставит взыскателю сведения о пенсии другого человека из-за режима персональных данных, поэтому такой запрос должен направлять пристав. Пристав обладает полномочиями запрашивать необходимые сведения у государственных органов и организаций.

Ходатайство должно быть рассмотрено в порядке статьи 64.1 Закона № 229-ФЗ с вынесением письменного постановления. Устный ответ пристава юридического значения не имеет. Если будет вынесен отказ либо пристав вообще не рассмотрит заявление, его необходимо обжаловать старшему судебному приставу или в районный суд. Жалоба подаётся в течение 10 дней со дня получения отказа либо со дня, когда стало известно о бездействии; жалоба в порядке подчинённости также рассматривается в течение 10 дней.

Также нужно поставить вопрос о перерасчёте алиментов за прошлое время. Если выяснится, что должник уже несколько месяцев или лет получал пенсию, а удержания производились только из зарплаты, пристав должен рассчитать недополученную сумму с пенсии как задолженность по алиментам. То обстоятельство, что взыскатель раньше не знал о пенсии, не делает этот доход свободным от алиментов. Для точного расчёта необходимо установить дату назначения пенсии, размер выплат за каждый месяц и сравнить их с фактически перечисленными алиментами.

Таким образом, обращаться нужно не в суд и не напрямую в СФР, а сначала в тот отдел ФССП, где велось оконченное производство, с ходатайством об отмене окончания, запросе сведений из СФР, обращении взыскания на пенсию и расчёте возможной задолженности. Могу подготовить такое ходатайство приставу и, при отказе, жалобу старшему судебному приставу либо административный иск в районный суд.

27.07.2026, 15:53
Оценка автора вопроса:
Задано вопросов 7, из них VIP - 0
Николаевск-на-Амуре, 27.07.2026, 15:47

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.

В 2024г я получила квартиру от администрации нашего города.

В документах на найм жилья,вписана я,двое моих детей не совершенно летних и младшая сестра.

Когда выдавали квартиру,сестра была в местах не столь отдаленных,по освобождению,в город не приехала и не прописалась.

Квартира находится в найме у администрации.

Сейчас она хочет продать свою часть,а это 1/3 ( квартира однокомнатная)

Она не приватизирована

Что она вообще может сделать с этой квартирой?

Ответить

В этой квартире прописана я с детьми

27.07.2026, 15:48

Здравствуйте. Пока квартира не приватизирована, никакой «1/3 доли» в праве собственности у Вашей сестры нет. Квартира принадлежит муниципалитету, а Вы, дети и сестра указаны в договоре социального найма как лица, имеющие право пользования жильём. Поэтому продать, подарить, заложить или иным образом распорядиться частью квартиры сестра не может — продавать ей сейчас юридически нечего.

Если сестра указана в договоре социального найма, отсутствие регистрации и фактического проживания само по себе не всегда автоматически прекращает её жилищные права. По статье 69 ЖК РФ члены семьи нанимателя имеют равные права пользования жилым помещением. Она может попытаться вселиться и зарегистрироваться в квартире, а также участвовать в решении вопроса о приватизации. При этом приватизация возможна только с согласия всех совершеннолетних лиц, имеющих право на неё, а несовершеннолетние дети, как правило, включаются в число собственников. Это предусмотрено статьёй 2 Закона РФ № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации».

Получить именно 1/3 квартиры сестра сможет только после приватизации, если по соглашению участников квартира будет передана Вам, детям и сестре в соответствующих долях. Лишь после государственной регистрации права собственности она сможет продать свою долю. При этом сначала она будет обязана письменно предложить купить долю остальным собственникам по той же цене и на тех же условиях по статье 250 ГК РФ. Без приватизации продать право проживания, «место в квартире» либо долю по договору социального найма невозможно.

Если сестра добровольно откажется от участия в приватизации, но сохранит право пользования квартирой, в дальнейшем у неё может остаться бессрочное право проживания даже после приватизации квартиры другими жильцами, что создаст серьёзные проблемы при продаже жилья. Поэтому подписывать отказ или начинать приватизацию без предварительного анализа документов не стоит.

Если сестра с момента предоставления квартиры фактически не вселялась, не проживала, коммунальные платежи не оплачивала, вещей в квартире не имеет и добровольно выбрала другое постоянное место жительства, можно рассматривать обращение в районный суд с иском о признании её утратившей право пользования жилым помещением и внесении изменений в договор социального найма. Суд будет выяснять, было ли её отсутствие добровольным и постоянным, препятствовали ли ей во вселении, где она проживает сейчас и исполняла ли обязанности по договору. Одного факта нахождения в местах лишения свободы и отсутствия регистрации для прекращения права недостаточно.

Сейчас Вам необходимо получить копию договора социального найма и документа, на основании которого квартира была предоставлена, выписку из домовой книги, сведения о регистрации сестры, квитанции об оплате ЖКУ и доказательства того, что она после освобождения не вселялась и не пыталась пользоваться квартирой. После этого можно точно определить, сохранила ли она право пользования и имеются ли основания исключить её из договора через суд. Могу изучить документы и подготовить правовую позицию, а при наличии оснований — иск о признании сестры утратившей право пользования квартирой.

27.07.2026, 15:50
Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Симферополь, 27.07.2026, 15:51

Здравствуйте, мужу 43 года в армии не служил. В военнике написано, что у него 2 разряд, рядовой, могут ли его призвать на мобилизацию. Категории годности в военнике нет.

Ответить

Здравствуйте. Да, формально Ваш муж может быть призван по мобилизации, поскольку в 43 года он находится в запасе, имеет воинское звание рядового и относится ко второму разряду запаса. Для рядовых второй разряд сейчас охватывает пребывание в запасе до 50 лет, поэтому возраст 43 года сам по себе от мобилизации не освобождает. То обстоятельство, что он ранее не проходил срочную службу, также не является самостоятельным основанием для освобождения: призыв по мобилизации касается граждан, пребывающих в запасе, а не только тех, кто служил.

При этом запись «второй разряд» не означает, что его обязательно призовут. Разряд показывает очередность использования запаса, а решение принимается военкоматом с учётом военно-учётной специальности, состояния здоровья, наличия оснований для отсрочки и потребности в соответствующих специалистах. Отсутствие в военном билете отметки о категории годности необходимо уточнить: сведения должны находиться в личном деле военкомата. Перед направлением на службу вопрос о годности должен быть разрешён медицинским освидетельствованием. Если имеются заболевания, нужно заранее собрать медицинские документы, поскольку фактическое состояние здоровья может дать категорию «Г» с временной отсрочкой либо «Д» с освобождением от мобилизации. Статья 18 Федерального закона № 31-ФЗ предусматривает отсрочку, в частности, для временно негодных по состоянию здоровья, забронированных граждан и иных установленных законом категорий.

Рекомендую сейчас обратиться в военкомат с письменным заявлением о выдаче сведений о категории годности, военно-учётной специальности и основании зачисления в запас либо запросить заверенную выписку из личного дела. Если у мужа есть заболевания, несовершеннолетние дети, уход за родственником, бронь от работодателя или другие семейные обстоятельства, их нужно оценивать отдельно — некоторые из них могут давать отсрочку. Могу изучить военный билет и обстоятельства семьи, проверить наличие оснований для отсрочки и подготовить необходимые заявления в военкомат.

27.07.2026, 15:55
Уфа, 27.07.2026, 15:42

Человек, который ухаживал, оформлен через пенсионный фонд, украл у меня дебетовую банковскую карту, зашёл в личный кабинет альфа банка, поменял пин код добавил электронную почту, использовал её в своих целях он признан банкротом, но не все процедуры пройденный, он так овал, оплату брал на мою карту, при этом называл мои данные два года обращений в полицию и прокуратуру, в полиции он заявил, что я сама передала ему карту и все деньги на моем счету принадлежат ему, там были и мои деньги, как вернуть свои?

Ответить

Здравствуйте. По описанию речь может идти не о бытовом споре, а о хищении денежных средств с банковского счёта. То, что этот человек ухаживал за Вами, был оформлен через СФР либо получал от Вас карту для отдельных покупок, не давало ему права менять ПИН-код, подключать к банковскому кабинету свою электронную почту, принимать на Ваш счёт оплату от посторонних лиц и распоряжаться Вашими деньгами. Использование чужой карты и списание денег без согласия владельца могут квалифицироваться по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ как кража с банковского счёта. Его объяснение о том, что Вы якобы сами передали карту, полиция обязана проверять по выпискам банка, истории входов в приложение, смене контактных данных, адресам устройств, видеозаписям банкоматов и магазинов, переписке, назначению переводов и показаниям свидетелей, а не просто принимать на веру.

Сейчас необходимо получить в Альфа-Банке полную выписку за весь спорный период, сведения о датах смены ПИН-кода, телефона и электронной почты, входах в личный кабинет, устройствах, переводах, снятии наличных и оплатах. Отдельно составьте таблицу: дата операции, сумма, получатель или место оплаты, какие деньги на счёте принадлежали Вам и какие поступали от деятельности этого человека. В банк нужно подать заявление о совершении операций без Вашего согласия и потребовать провести внутреннее расследование. Однако автоматический возврат денег банком зависит в том числе от своевременности уведомления об утрате карты и спорных операциях по статье 9 Федерального закона № 161-ФЗ; поскольку прошло около двух лет, основной путь возврата, вероятнее всего, будет через уголовное дело и взыскание непосредственно с виновного лица.

По обращениям в полицию нужно запросить копии всех принятых решений: постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, передаче материала, продлении проверки либо возбуждении дела. Если два года идут формальные проверки и отказы, необходимо подавать мотивированную жалобу прокурору по статье 124 УПК РФ и жалобу в районный суд по статье 125 УПК РФ, ставя вопрос о незаконности бездействия и неполноте проверки. Жалоба прокурору рассматривается обычно в течение трёх суток, а при необходимости дополнительных материалов — до десяти суток. В ней нужно требовать изъять банковские сведения, установить IP-адреса и устройства входа, допросить отправителей денег, проверить покупки и снятие наличных, а также дать оценку изменению банковских данных без Вашего согласия.

Для возврата денег Вы вправе заявить гражданский иск в уголовном деле после признания потерпевшей либо предъявить самостоятельный иск о взыскании похищенных или неосновательно полученных сумм, процентов и убытков. Его банкротство не означает, что требование можно просто не предъявлять. Необходимо срочно проверить номер арбитражного дела, стадию процедуры и финансового управляющего: в зависимости от даты возникновения требования его нужно включать в реестр кредиторов либо заявлять как текущее. Кроме того, освобождение от долгов по итогам банкротства не применяется автоматически к обязательствам, возникшим из установленного судом незаконного и недобросовестного поведения; поэтому важно получить судебный акт, в котором будут зафиксированы хищение, обман или иной умышленный характер действий.

В первую очередь соберите выписки банка, ответы полиции и прокуратуры, постановления по материалу проверки, документы об оформлении ухода через СФР, переписку и сведения о банкротстве. После их изучения можно определить точную сумму Ваших денег, подготовить жалобу в порядке статей 124–125 УПК РФ, заявление в банк и требование для включения в дело о банкротстве. Могу полностью изучить документы и подготовить необходимый комплект обращений для возбуждения дела и взыскания денег.

27.07.2026, 15:46
Оценка автора вопроса:
Профессионально
Ставрополь, 27.07.2026, 15:41

Я подала на алименты в мировой суд, судья вынес судебный приказ о назначении 1/4 всех видов заработка. Однако я не брала исполнительный лист и не заводила исполнительное производство. Спустя год, я все же решилась, пошла в мировой суд, а там сказали, что мама моего бывшего мужа отменила судебный приказ. Что теперь мне делать? Подавать иск теперь уже в твердой денежной сумме, но в районный суд?

Ответить

Здравствуйте. После отмены судебного приказа право на алименты Вы не утратили — теперь требование действительно нужно предъявлять в порядке искового производства. Сам судебный приказ являлся исполнительным документом, отдельный исполнительный лист по нему получать не требовалось. Однако сначала обязательно возьмите у мирового судьи копию определения об отмене приказа и ознакомьтесь с материалами дела: нужно выяснить, кто именно подал возражения, когда они были поданы и на каком основании мать бывшего мужа действовала от его имени. По статье 129 ГПК РФ приказ отменяется при поступлении возражений именно от должника; его мать могла подать их только как надлежащим образом уполномоченный представитель. Копию определения об отмене Вам должны были направить не позднее трёх дней после его вынесения.

Далее подаётся иск в районный суд. Вы вправе обратиться как по месту жительства бывшего мужа, так и по своему месту жительства на основании части 3 статьи 29 ГПК РФ. Госпошлина истцом по требованиям о взыскании алиментов не уплачивается. В иске можно просить взыскать алименты в размере 1/4 всех видов заработка по статье 81 СК РФ либо в твёрдой денежной сумме, а также одновременно в долях и твёрдой сумме. Твёрдая сумма применяется не просто по желанию истца, а когда у отца нерегулярный или меняющийся заработок, доход в натуре или иностранной валюте, отсутствует официальный доход либо взыскание доли существенно нарушает интересы ребёнка. Размер суд определяет с учётом прежнего уровня обеспечения ребёнка, материального и семейного положения сторон по статье 83 СК РФ.

Важный момент — период, за который можно взыскать деньги. По общему правилу алименты присуждаются с даты обращения с новым иском. За прошедшее время их можно взыскать максимум за три года до обращения в суд, но только если Вы докажете, что ранее принимали меры к получению алиментов, а отец уклонялся от их уплаты. Ранее вынесенный судебный приказ, переписка с требованием содержать ребёнка, обращения к должнику и сведения об отсутствии добровольных платежей могут использоваться как доказательства. Само по себе то, что приказ был вынесен, а затем отменён, является важным обстоятельством, поэтому в иске обязательно нужно поставить вопрос о взыскании алиментов за прошедший период, а не ограничиваться выплатами только на будущее.

Одновременно необходимо проверить законность отмены приказа. Если возражения действительно подала мать должника без доверенности либо срок был восстановлен без уважительных причин, определение об отмене можно попытаться обжаловать, однако на практике быстрее и надёжнее параллельно подать полноценный иск, чтобы не терять дальнейший период начисления алиментов. Для подготовки позиции нужны копия судебного приказа, определение о его отмене, заявление матери бывшего мужа и документы, которыми подтверждались её полномочия. Могу изучить материалы приказного производства и подготовить иск о взыскании алиментов в долях, твёрдой сумме либо в смешанном порядке, включая требование за прошедший период.

27.07.2026, 15:47
Оценка автора вопроса:
Пользователь 9111.ru
Иркутск, 27.07.2026, 15:29

В отделе полиции №7 г. Иркутск висит что можно знакомится с материалами вт-чт до 13:00 Гугл говорит что быть такого не може и это нарушение. Где ставка делопроизводителя?

Ответить

Сам по себе график ознакомления «вторник–четверг до 13:00» законом не запрещён. Отдел полиции вправе установить внутренние часы работы с материалами, поскольку их выдаёт ответственное подразделение делопроизводства. «Ставка делопроизводителя» — это штатная должность сотрудника, который хранит и выдаёт материалы; к объёму Ваших прав она отношения не имеет. Нарушение будет не из-за самого графика, а если Вас фактически не допускают к материалам, необоснованно затягивают ознакомление либо предлагают время, которым невозможно воспользоваться.

Подайте письменное заявление начальнику ОП № 7 с просьбой предоставить конкретную дату и время ознакомления и разрешить фотографирование материалов. Право на доступ предусмотрено частью 2 статьи 24 Конституции РФ и частью 7 статьи 5 Закона «О полиции». Если Вам письменно откажут либо продолжат переносить ознакомление, жалоба подаётся начальнику отдела и прокурору, а по материалам проверки сообщения о преступлении — также в порядке статей 124–125 УПК РФ.

27.07.2026, 15:32
Оценка автора вопроса:
Плохо
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Ставрополь, 27.07.2026, 15:30

Здравствуйте. Моему брату 55 лет он подписал контракт на сво и указал меня. Мне 65 лет я пенсионерка и единственная родственница. Больше никого нет. На какие льготы и выплаты я могу рассчитывать?

Ответить

Здравствуйте. Пока брат жив и проходит службу, Вам как сестре отдельные федеральные выплаты или льготы только из-за того, что он указал Вас в личном деле, не предоставляются. Выплата за заключение контракта, денежное довольствие, выплаты за ранение и иные суммы принадлежат самому военнослужащему. Указание Вас контактным лицом или родственником не делает Вас автоматически получателем его денег.

В случае гибели ситуация будет зависеть от состава семьи брата. По Указу Президента РФ № 98 полнородные и неполнородные братья и сёстры могут получить президентскую выплату только при отсутствии супруги, родителей и детей погибшего, в том числе совершеннолетних. По другим выплатам — страховке, единовременному пособию и пенсии по потере кормильца — круг получателей определяется отдельно законами № 52-ФЗ, № 306-ФЗ и Законом РФ № 4468-1; сестра обычно может претендовать на них лишь при наличии предусмотренного законом статуса, например доказанного иждивения. Сам факт, что Вы пенсионерка и единственная родственница, автоматически такого права не создаёт. Региональные льготы зависят от места Вашего проживания. Могу проверить документы брата и региональное законодательство и точно определить, что будет положено именно Вам.

27.07.2026, 15:33
Задано вопросов 6, из них VIP - 0
Москва, 27.07.2026, 15:21

Можно ли в кассационной инстанции ставить вопрос о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам на основании вступившего в законную силу приговора суда

Ответить

Здравствуйте. Нет, непосредственно в кассационной жалобе просить пересмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам нельзя — это отдельная процедура. Кассация проверяет законность уже принятых судебных актов по материалам дела, а заявление по вновь открывшимся обстоятельствам подаётся в суд, который принял пересматриваемое постановление. Если требуется отменить решение первой инстанции, вступившее в силу после апелляции, заявление подаётся именно в суд первой инстанции по правилам статей 392–394 ГПК РФ.

Вступивший в силу приговор может быть основанием для пересмотра, когда им установлены заведомо ложные показания, подложность доказательств, преступные действия участников дела, судьи либо иные существенные обстоятельства, повлиявшие на решение. Срок подачи заявления — три месяца со дня открытия обстоятельства, обычно со дня вступления приговора в законную силу. При этом кассационную жалобу можно подавать отдельно и ссылаться в ней на процессуальные нарушения судов, но требование о пересмотре по приговору нужно оформлять самостоятельным заявлением. Могу изучить приговор и судебные акты и определить, что подавать в Вашем случае: кассационную жалобу, заявление по вновь открывшимся обстоятельствам либо оба документа параллельно.

27.07.2026, 15:30
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 27.07.2026, 15:38

Купил машину у перекупа отправили на экспертизу. Оказалось вин и двигатель пилены. Машина в отделении полиции. Как забрать деньги у перекупа. Он гаворит что надо ждать когда пройдёт расследование. Как быть?

Ответить

Здравствуйте. Ждать окончания уголовной проверки или расследования для требования денег с продавца не обязательно. Автомобиль с изменёнными идентификационными обозначениями кузова и двигателя невозможно нормально зарегистрировать и законно использовать, поэтому это является существенным недостатком товара. По пункту 2 статьи 475 ГК РФ Вы вправе отказаться от договора купли-продажи и потребовать от продавца возврата всей уплаченной суммы. Если выяснится, что автомобиль принадлежит другому лицу либо был похищен, дополнительно применяются статьи 460–461 ГК РФ: продавец обязан передать автомобиль свободным от прав третьих лиц и отвечает перед покупателем за его изъятие.

Сейчас необходимо получить в полиции документ, подтверждающий изъятие автомобиля, а также копию заключения эксперта либо справку о выявленных изменениях VIN и номера двигателя. После этого перекупу направляется письменная претензия об отказе от договора и возврате денег в установленный срок. Требование предъявляется именно тому лицу, которое указано продавцом в договоре. Если перекуп фактически продал автомобиль, но в договор вписан прежний собственник, нужно сохранять переписку, объявление, расписку, перевод денег и сведения о передаче автомобиля, чтобы доказать, кто был реальным продавцом.

При отказе деньги взыскиваются через суд вместе с расходами на экспертизу, эвакуатор, хранение, оформление документов и юридическую помощь. Автомобиль физически возвращать продавцу сейчас невозможно, поскольку он находится в полиции, поэтому в претензии и иске нужно указать, что Вы готовы вернуть его после снятия процессуальных ограничений. Если перекуп систематически торгует автомобилями, даже без регистрации в качестве ИП, можно также ставить вопрос о применении Закона о защите прав потребителей, взыскании неустойки, штрафа 50% и морального вреда. Его довод о необходимости ждать расследования необоснован: уголовное дело устанавливает происхождение автомобиля и виновных лиц, а Ваше требование о возврате цены возникает из договора купли-продажи уже после обнаружения существенного недостатка. Могу изучить договор, заключение эксперта и переписку с перекупом и подготовить претензию, а при отказе — иск о расторжении договора и взыскании денег.

27.07.2026, 15:43
Саранск, 27.07.2026, 15:19

Здравствуйте уважаемые юристы! Подскажите пожалуйста как быть, получила уведомление о ликвидации организации (дата стоит 21.09.26 года) а сегодня начальство сказало что рассчитают 31.07.26,если писать по собственному желанию то не выплатят на содержание за 2 месяца, или выплатят? Как поступить правильно.

Ответить

Здравствуйте. По собственному желанию увольняться не нужно — в таком случае обязательное выходное пособие и выплаты на период трудоустройства по статье 178 ТК РФ Вы потеряете. При ликвидации Вас должны уволить именно по пункту 1 части 1 статьи 81 ТК РФ, выплатить зарплату, компенсацию за неиспользованный отпуск и выходное пособие в размере среднего месячного заработка; при соблюдении условий также положена выплата за второй месяц трудоустройства.

Если в уведомлении датой увольнения указано 21.09.2026, уволить Вас 31.07.2026 могут только с Вашего письменного согласия. При досрочном увольнении по ликвидации работодатель обязан дополнительно выплатить средний заработок за период с 01.08.2026 по 21.09.2026 — часть 3 статьи 180 ТК РФ. Поэтому соглашаться можно только на увольнение по ликвидации с указанием в документах всех положенных выплат, но заявление «по собственному желанию» не подписывайте. Могу проверить уведомление и подготовить письменное требование работодателю.

27.07.2026, 15:31
Оценка автора вопроса:
Благодарю вас 🙏
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Кемерово, 27.07.2026, 15:21

Пристав отмёнил взыскание, а бухгалтер 3 месяца удерживает зарплату.3 месяца подряд после постановления, деньги перечислялись приставу. Пристав ответил отказом об возврате средст.

Ответить

Здравствуйте. Если постановление об удержании из зарплаты было отменено и работодатель получил его копию, дальнейшие удержания незаконны. Бухгалтерия должна была сразу прекратить взыскание, поэтому необходимо письменно потребовать у работодателя вернуть удержанные за три месяца суммы и выплатить компенсацию за задержку по статье 236 ТК РФ. Одновременно запросите у пристава сведения, когда постановление об отмене было направлено работодателю и куда перечислены удержанные деньги.

Отказ пристава в возврате нужно обжаловать старшему судебному приставу либо в районный суд в течение 10 дней по статьям 122 и 128 Федерального закона № 229-ФЗ. Если деньги ещё находятся на депозитном счёте ФССП, они должны быть возвращены Вам; если уже перечислены взыскателю, может потребоваться отдельное требование о возврате неосновательно полученных средств. Могу изучить постановление об отмене, ответ пристава и расчётные листки и подготовить жалобу и требование работодателю.

27.07.2026, 15:31
Оценка автора вопроса:
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 27.07.2026, 15:32

Будучи еще в армии и находясь длительное время за штатом, начиная с 2003 года по март 2013 год, официально по трудовой книжке устроился на работу на гражданку и за этот период набрал 9 лет гражданского трудового стажа согласно записи в электронной трудовой книжки. Вместе с тем, работая на гражданке, я числился еще в МО РФ на контрактной службе и окончательно с МО РФ уволился только в марте 2013 по предельному возрасту и по сокращению штата и в связи с окончанием контракта. Но при этом с учетом военной службы мне за этот период с 2003 по 2013 зачли еще и стаж службы по выслуге лет на военной службе. Имею ли я право сейчас требовать с пенсионного фонда при начислении гражданской пенсии по старости, чтоб мне учли этот гражданский стаж и выслугу лет согласно трудовой, т.к. мне в июне исполнилось 25 июня 2026 года - 64 года, и в выписке в гос услугах у меня числится в электронной трудовой на 1 июля 20 лет трудового стажа и 110 пенсионных баллов которые я набрал дополнительно в период моей гражданской трудовой деятельности но проходя до 2013 года еще службу в МО РФ, начиная с октября 2002 по март 20213 включительно, если за этот указанный период мне в мин обороне уже учли весь мой военный стаж включая стаж по выслуге лет, но только на военной службе и зачли его уже при выходе на военную пенсию начиная в марте 2013 года? Пропадут ли у меня весь этот стаж работы на гражданке и пенсионные все баллы начиная с 2003 по 2013 года если СФР не учтет мне этот трудовой стаж за выслугу лет так как мнем его учли уже при расчете военной пенсии и существует ли тут срок давности по которому пенсионный фонд не должен это оспаривать со мной? Что могу я теперь требовать с пенсионного фонда, какие денежные выплаты которые платил работодатель за меня в пенсионный фонд начиная с 2003 по 2013 год, если все мои пенсионные баллы с 2003 года по март 20213 года, а также денежные начисления включая и гражданский стаж за 9 лет могут просто пропасть, или в самом пенсионном фонде его выслуги лет до 20213 года и не учтут его сейчас при расчете второй гражданской пенсии по старости, так как работодатель все это время исправно начислял в пенсионный фонд за меня все положенные выплаты в течении 9 лет моего стажа трудового на гражданке, с 2003 по 2013 год, пока я числился все это время за штатом в МО РФ?

Ответить

Здравствуйте. Ваши пенсионные баллы и гражданская работа с 2003 по март 2013 года автоматически «пропасть» не должны. Если в этот период Вы были официально трудоустроены, работодатель представлял сведения и уплачивал страховые взносы, такой период является гражданской работой по статье 11 Федерального закона № 400-ФЗ. При назначении второй пенсии нельзя повторно учитывать саму военную службу, уже вошедшую в выслугу, но гражданская работа — отдельное основание. Поэтому ключевое значение имеет справка Минобороны: какие именно периоды службы, работы или иной деятельности фактически были включены в расчёт военной пенсии. Часть 4 статьи 13 Закона № 400-ФЗ исключает только те периоды, которые уже учтены при определении военной пенсии.

С учётом того, что Вам исполнилось 64 года, а в выписке указаны 20 лет страхового стажа и 110 ИПК, формально условия второй страховой пенсии выполнены: в 2026 году мужчине требуется возраст 64 года, не менее 15 лет стажа и 30 баллов. Такая пенсия назначается без фиксированной выплаты, но с учётом заработанных ИПК. Нужно сейчас подать заявление в СФР, приложить выписку ИЛС, трудовую книжку и справку из военного пенсионного органа о периодах, учтённых при назначении пенсии за выслугу лет. Если СФР исключит 2003–2013 годы только потому, что Вы одновременно числились военнослужащим, следует получить письменное решение и обжаловать его, доказывая, что гражданская работа и страховые взносы в расчёт военной пенсии не включались. Отдельно вернуть уплаченные работодателем взносы деньгами нельзя — они формируют Ваши пенсионные права. Могу изучить расчёт выслуги, выписку СФР и подготовить заявление либо жалобу на отказ.

27.07.2026, 15:34
Москва, 27.07.2026, 15:02

В 90-е в России откосил от армии по дурке с диагнозом F. 20.8 Посде снятия диагноза есть ли шансы стать профессиональным водителем?

Ответить

Здравствуйте. Шансы стать профессиональным водителем после снятия диагноза имеются, но одного факта прекращения наблюдения у психиатра недостаточно. Код F20.8 относится к группе шизофрении. По действующим правилам заболевания группы F20 являются противопоказанием к управлению транспортом и к отдельным видам профессиональной деятельности только в случае, когда расстройство имеет хроническое и затяжное течение с тяжёлыми стойкими либо часто обостряющимися проявлениями. Поэтому старый диагноз, поставленный в 1990-е годы, сам по себе не означает пожизненного запрета, если впоследствии диагноз официально пересмотрен и текущее состояние не отвечает указанным критериям.

Решение принимает не военкомат и не работодатель, а медицинская комиссия. Для получения или замены водительского удостоверения необходимо пройти обязательное медицинское освидетельствование, включая осмотр психиатра по месту жительства или пребывания. Для трудоустройства водителем дополнительно проводится обязательный предварительный медицинский осмотр, а в предусмотренных случаях — психиатрическое освидетельствование. Врачи будут оценивать не только наличие или отсутствие диспансерного наблюдения, но и всю медицинскую документацию: первоначальный диагноз, госпитализации, лечение, длительность ремиссии, заключения психиатров и основания, по которым диагноз был изменён или снят.

Практически необходимо получить в психоневрологическом диспансере заверенные копии медицинской карты, решения врачебной комиссии о пересмотре диагноза и документа, подтверждающего прекращение наблюдения. Формулировка должна быть именно о том, что диагноз F20.8 не подтверждается либо был изменён, а не только о том, что Вас перестали наблюдать. После этого следует пройти водительскую комиссию на требуемые категории. Если психиатр выдаст отказ, требуйте письменное медицинское заключение с указанием установленного в настоящее время диагноза и конкретного противопоказания.

Отказ можно оспаривать через врачебную комиссию медицинской организации, региональный орган здравоохранения и суд, в том числе с назначением судебно-психиатрической экспертизы. Судебная практика показывает, что даже при наличии психиатрического анамнеза оценивается актуальное состояние человека, длительность ремиссии и наличие именно тяжёлых стойких либо часто обостряющихся проявлений, а не одна старая запись в документах.

Таким образом, при официально пересмотренном диагнозе, длительном стабильном состоянии и положительном заключении психиатра возможность работать профессиональным водителем есть. Но если в медицинских документах диагноз F20.8 формально продолжает сохраняться, получить допуск будет значительно сложнее. Могу изучить решение о снятии диагноза и документы ПНД, оценить перспективы получения водительской справки и при необходимости подготовить жалобу на отказ медицинской комиссии.

27.07.2026, 15:51

А для пилота самолета, пусть и за границей, будет пожизненный запрет?

27.07.2026, 20:00
Апатиты, 27.07.2026, 15:00

Какой способо защиты наследников выберет суд? Виндикация или компенсация? У продавца было нотариальное свидетельство на наследство по закону, он первым пришел и вступил в наследство; право собственности было зарегистрировано в ЕГРН; покупатель купил квартиру возмездно и добросовестно; после продажи обнаружились другие наследники, в т.ч супружеская доля (куда смотрел нотариус, что запихал супружескую долю в обущую наследственную массу), ребенок. Вот почему конститутоционный суд защищает добросовестного покупателя от государства (16 п 22.06.2017 Если сам публичный собственник или иное лицо создали ситуацию неопределенности и покупатель разумно доверился данным ЕГРН, это должно учитываться), то когда бьються добросовестный покупатель и наследники которые во время не пришли, то каких то норм верховного суда или конституционного нет и в помине. Почему так? Ведь по их логике, они восттановила права через суд на наследство, а принявший наследство считаеться с даты смерти наследодателя, то получаеться помимо их воли выбыло, а то что покупатель реально не знвл им насрать. Где этот баланс?

Ответить

Здравствуйте. Здесь нельзя заранее сказать, что суд обязательно выберет виндикацию либо только компенсацию: всё зависит от того, каким именно образом поздние наследники подтвердили свои права и существовали ли эти права уже на момент продажи квартиры. Если наследник своевременно принял наследство, в том числе фактически, либо речь идёт о пережившем супруге, чья супружеская доля вообще не должна была входить в наследственную массу, суд может признать, что соответствующая доля выбыла помимо воли собственника, и применить статьи 301–302 ГК РФ. В таком случае добросовестность покупателя сама по себе не гарантирует сохранение всей квартиры, но спор должен идти именно о чужой доле, а не автоматически обо всём объекте.

Если же наследнику только впоследствии восстановили срок принятия наследства, у покупателя значительно сильнее довод о денежной компенсации за счёт продавца, который получил всю стоимость квартиры. По статье 1155 ГК РФ суд перераспределяет наследственные доли и определяет последствия позднего принятия наследства, а по статье 1105 ГК РФ при невозможности вернуть имущество в натуре возмещается его стоимость. Поэтому нужно доказывать, что покупатель возмездно приобрёл квартиру, проверил ЕГРН и нотариальное свидетельство, не знал и не мог знать о других наследниках, а денежное обогащение получил именно продавец. По супружеской доле дополнительно применима статья 253 ГК РФ и позиция Конституционного Суда РФ: нельзя автоматически перекладывать последствия скрытого незарегистрированного права на добросовестного покупателя, необходимо оценивать поведение супруга, продавца, нотариуса и самого приобретателя.

Разница с делами о выморочном имуществе объясняется тем, что там спор идёт с государством, которое само ведёт ЕГРН и обязано своевременно оформлять имущество. Поэтому Конституционный Суд установил повышенную защиту гражданина, который разумно доверился государственному реестру. В споре между частными лицами действует иной баланс: суд выясняет, у кого из сторон право возникло раньше, была ли воля на отчуждение и кто должен нести риск недостоверной записи. Поэтому основной упор покупателю нужно делать не только на добросовестность, но и на то, что первоначальный наследник имел зарегистрированное право, сделка была реальной и возмездной, а восстановление прав поздних наследников должно происходить прежде всего за счёт продавца, получившего деньги. Для точной позиции необходимо изучить решение о восстановлении срока, свидетельство о наследстве, договор купли-продажи и сведения о том, когда и каким способом каждый наследник принял наследство.

27.07.2026, 15:42
Нижний Новгород, 27.07.2026, 14:57

Подскажите пожалуйста, в СНТ утверждены взносы на расчетный счет, не первый год ведутся оплаты. По уставу ссылок на необходимость предосталения садоводам квитаций со взносами нет. Есть ли обязанность СНТ выдавать обязательно квитации для оплаты взноса. Некоторые лица навязывают что она является обязательной, и приносить ее надо в запечатанном конверте или почтой рф.

Ответить

Здравствуйте. Федеральный закон № 217-ФЗ не устанавливает обязанности СНТ каждый раз направлять каждому садоводу бумажную квитанцию на оплату взносов, тем более заказным письмом или в запечатанном конверте. По статье 14 Закона № 217-ФЗ обязанность садовода возникает на основании решения общего собрания, которым утверждены размер и срок внесения взносов, а оплата производится на расчётный счёт СНТ в порядке, установленном уставом. Поэтому достаточно, чтобы садоводам были доступны решение собрания, размер платежа, срок и банковские реквизиты товарищества.

При перечислении членских и целевых взносов на расчётный счёт СНТ также не обязано выдавать кассовый чек, поскольку такие взносы не признаются расчётом для целей закона о применении ККТ. Подтверждением оплаты служит банковская квитанция или платёжное поручение самого садовода. Обязанность рассылать отдельные квитанции может возникнуть только тогда, когда она прямо предусмотрена уставом, решением общего собрания или внутренним положением СНТ. Поэтому требование обязательно приносить квитанции в конверте либо направлять их почтой правового основания не имеет. Могу подготовить письменный ответ садоводам со ссылками на закон и положения устава.

27.07.2026, 15:03
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 27.07.2026, 15:34

Как правильно прописать условия при подписании согласия содольщику на снос или реконструкцию

Ответить

Здравствуйте. Согласие содольщика лучше оформлять не одной общей фразой «согласен на снос или реконструкцию», а отдельным письменным соглашением с точным описанием объекта и условий. Нужно указать адрес и кадастровый номер дома и участка, размеры долей, что именно разрешается — полный снос либо конкретная реконструкция по приложенному проекту, кто оплачивает работы и оформление документов, сроки начала и окончания, порядок доступа на участок, обязанность соблюдать строительные нормы, возместить причинённый ущерб и не уменьшать долю либо стоимость имущества второго собственника. Распоряжение общим имуществом и его использование осуществляются по соглашению всех участников долевой собственности согласно статьям 246–247 ГК РФ, а для реконструкции при получении разрешения требуется согласие всех правообладателей по статье 51 ГрК РФ.

Безопасная формулировка может выглядеть так: «Настоящее согласие предоставляется исключительно при условии выполнения работ в соответствии с согласованной сторонами проектной документацией, за счёт инициатора работ, без изменения размера принадлежащей мне доли и без ухудшения технического состояния, стоимости и возможности использования общего имущества. Все повреждения и убытки, возникшие при проведении работ, подлежат устранению или возмещению инициатором в полном объёме. Любое отступление от проекта, изменение площади, границ, назначения объекта либо перераспределение долей допускается только с моего отдельного письменного согласия». Для сноса обязательно дополнительно прописать, что произойдёт с правами на новый объект, кому и в каких долях он будет принадлежать. Могу подготовить полный текст соглашения после уточнения, речь идёт о частном доме, квартире или хозяйственной постройке.

27.07.2026, 15:35
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Саранск, 27.07.2026, 14:59

Добрый день Мой трудовой контракт привязан к контракту ректор, т.е. на срок его полномочий, был заключён 11.02.2022г., меня уволили 13.05.2026г. и вновь приняли 14.05.2026г. с формулировкой"выплатить отпускные за 5 календарных дней отпуска", в соответствии с графиком отпусков до момента увольнения мною из 56 дней отпуска было отгуляно только 14 дней, вопрос: правильно ли были начисленны отпускные? При уволнении я потеряла отпуск 42 дня и не получила за них компенсации

Ответить

Добрый день. Если 13.05.2026 Вас действительно уволили, работодатель обязан был в день увольнения выплатить компенсацию за все неиспользованные дни отпуска, а не только за 5 дней. Это прямо предусмотрено статьями 127 и 140 ТК РФ. Повторный приём на работу 14.05.2026 начинается уже по новому трудовому договору и не переносит остаток отпуска со старого договора автоматически. Поэтому 42 неиспользованных дня не должны были «сгореть».

Но точное количество дней нужно пересчитать по рабочим годам, поскольку 56 дней отпуска предоставляются за полный рабочий год, а уже использованные отпуска могли относиться к разным периодам. Запросите у работодателя приказ об увольнении, расчётный листок, записку-расчёт и справку о количестве использованных и неиспользованных дней. Если компенсация не начислена, направляйте письменное требование о перерасчёте; далее можно обращаться в трудовую инспекцию или суд с требованием взыскать компенсацию и проценты за задержку по статье 236 ТК РФ. Могу проверить расчёт и подготовить претензию работодателю.

27.07.2026, 15:03
Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Кострома, 27.07.2026, 14:53

Здравствуйте! Я работаю во вредных условиях труда и я донор. В данный момент мне надо идти в отпуск во второй дополнительный он даеться за вредные условия труда, а т.к я в течении года сдавала кровь и отдыхала донорские дни, мой работадатель вычел из дополнительного отпуска дни которые он высчитал из моих донорских дней отдыха как вычисляют больничный лист... говорит что я не работала эти дни во вредных условиях труда и они вычитаються их дополнительного отпуска.. что мне делать я с ним борюсь докпзываю что он не имеет право вычитать.. на что он твердит что я же не работала во вредных условия и ни в одной статье не написано что нельзя вычитать дни т.к не работала во вредных условиях труда

Ответить

Здравствуйте. В данном случае работодатель, скорее всего, прав. По части 3 статьи 121 ТК РФ в стаж, дающий право на дополнительный отпуск за вредные условия труда, включается только время, фактически отработанное во вредных условиях. Донорские дни оплачиваются по среднему заработку на основании статьи 186 ТК РФ, но в эти дни Вы фактически не работали во вредных условиях, поэтому они не включаются в «вредный» стаж.

При этом работодатель не вправе произвольно отнимать из отпуска столько же дней, сколько было донорских дней. Он обязан рассчитать дополнительный отпуск пропорционально фактически отработанному во вредных условиях времени. Поэтому запросите у него письменный расчёт: какой период взят, сколько смен фактически отработано и по какой формуле определено количество дней отпуска. Если расчёт сделан неправильно, его можно оспорить в трудовой инспекции или суде. Могу проверить расчёт работодателя по табелю и трудовому договору и подготовить обращение.

27.07.2026, 15:05
Пользователь 9111.ru
Иркутск, 27.07.2026, 14:53

Сегодня была в поликлиннике №1 на Волжской г. Иркутск, до этого взяла у дежурного терапевта направление на рентген, сегодня пришла и думаю возьму ещё пятку надо обследовать так как спускаюсь и хромаю искать же надо причину отсутствия мышечной массы в правой голени, подошла в регистратуру говорю в каких кабинетах принимает дежурный терапевт, они говорят нету, куда говорю делись, нету говорят и всё. Я говорю быть такого не может ну отправили в неотложку зашла туда объясняю они говорят у нас нет такого, куда говорю идти, идите в кабинет 6, заглянула сидит женщина у неё, спрашиваю вы дежурный терапевт она говорит что вы хотели, я пятку надо обследовать дайте направление она говорит ни ко мне идите снова в регистратуру, пошла в регистратуру спрашиваю в окне 4 где говорю терапевты, нету гопорит. Нету нету говлрите, должны быть и пошла. Так где дежурные терапевты у них?

Ответить

Здравствуйте. По официальной информации поликлиники № 1 на Волжской отдельный постоянный «дежурный терапевт» в будние дни может не вести приём в конкретном кабинете: неотложная помощь организована с понедельника по пятницу с 08:00 до 19:00, а дежурные врачи по графику указаны прежде всего на субботу. Поэтому регистратура должна была не просто отвечать «нет», а объяснить, к какому врачу или в какой кабинет обратиться с Вашими жалобами.

Направление на рентген пятки должен выдавать врач после осмотра и при наличии медицинских показаний — участковый терапевт, травматолог или хирург. Обратитесь к заведующему поликлиникой либо дежурному администратору и попросите организовать осмотр в день обращения, особенно с учётом хромоты и уменьшения мышечной массы голени. Если снова откажут без объяснения, подайте письменную жалобу главному врачу: по статье 19 Федерального закона № 323-ФЗ пациент имеет право на доступную медицинскую помощь и получение информации о порядке её оказания. Могу подготовить краткую жалобу главному врачу поликлиники.

27.07.2026, 15:02

Да я сама подготовлю основания имеются. Как они мне дороги все.

27.07.2026, 15:06
Прикреплённые файлы:

Документы бывший муж спёр а копия осталась )

27.07.2026, 15:09

Информация понятна, что может не вести приём.

А вот почему не ведёт если положено?

Вот это другой уже вопрос

27.07.2026, 15:22

Где ставка дежурного врача?

27.07.2026, 15:23
Задано вопросов 6, из них VIP - 0
Москва, 27.07.2026, 14:54

Не могу найти практику апелляционных. Кассационных и ВС РФ судов по вопросу обжалования решений первой и апелляционной инстанции о взыскании неосновательного обогащения с продавца квартиры в пользу покупателя, когда продавец был механизмом в мошеннической схеме, продавец не был осведомлен о противоправных действиях при совершении сделки, использован вслепую, деньги получены мошенниками, все лица установлены и вынесен приговор, истец не хочет подавать иск в уголовном деле, а суды отказывали приостановить производство по делу до вынесения приговора и привлечь к участию в процессе установленных мошенников, одна из них риэлтор по доверенности сопровождавшая сделку. Как оспорить сь 1102,1103 гк рф и сказать, что применять надлежало ст.1064 гк рф. еще раз - не вижу практики

Ответить

Здравствуйте. Прямой практики Верховного Суда именно по такой комбинации обстоятельств действительно практически нет. При этом просто утверждать, что вместо статей 1102–1103 ГК РФ суд обязан был применить статью 1064 ГК РФ, недостаточно: статья 1103 допускает применение правил о неосновательном обогащении и к последствиям недействительности сделки, а отсутствие вины продавца само по себе не исключает реституцию. Основной довод должен быть другим: продавец не приобрёл и не сберёг деньги за счёт покупателя, поскольку денежные средства фактически получены и присвоены установленными приговором мошенниками, а продавец также являлся потерпевшим и использовался как техническое звено схемы. Для статьи 1102 ГК РФ необходимо установить реальное обогащение именно ответчика, а не только формальное участие в сделке.

В кассационной жалобе нужно ставить вопрос не только о неправильном применении статей 1102–1103 ГК РФ, но и о неполном определении юридически значимых обстоятельств: суды не установили, кто фактически получил деньги, куда они были перечислены, сохранилось ли у продавца какое-либо имущество, и проигнорировали приговор, установивший конкретных причинителей вреда. Отказ привлечь мошенников к участию в деле также важен, поскольку решение непосредственно затрагивает вопрос о том, кто обязан возмещать ущерб. Отказ в приостановлении можно оспаривать со ссылкой на статью 215 ГПК РФ, если без уголовного дела невозможно было установить обстоятельства, входящие в предмет доказывания; Верховный Суд разъяснял, что в таком случае приостановление обязательно. Если приговор вступил в силу уже после вынесения решений, дополнительно следует оценить заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам по статье 392 ГПК РФ. Для подготовки сильной позиции необходимо изучить иск, решения трёх инстанций, движение денег по счетам и приговор — тогда можно подобрать не формально похожие дела, а практику по каждому допущенному судами нарушению и составить кассационную жалобу.

27.07.2026, 15:05
Оценка автора вопроса:
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Ростов-на-Дону, 27.07.2026, 14:43

Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. В 2016 году совместно с супругой в городе N приобрели квартиру 2к. За собственные средства. Квартира совместная, но зарегистрирована на супругу. У меня так же в собственности есть 1/4 небольшой квартиры в деревне у родителей. Затем в 2022 году в другой области и другом городе оформили ипотеку на себя (супруга созаемщик) временно зарегистрировались в ипотечной квартире. И стали проживать в этом городе. За указанной выше квартирлй, которую приобрели ранее попросили присмотреть, и оплачивать коммунальные знакомых. В 2023 году взяли ипотеку на строительство дома. Тогда эта фирма почти всех обманула, не достроила дома, и пришлось занимать огромные деньги, чтоб достроить дом и передать в залог банку по условиям договора. В связи с этим всем, возникли огромные финансовые сложности. Собственно вопрос! Если дальше не сможем оплачивать ипотеки, понятно ипотечное жилье взыщут. Волнует, что будет с квартирой в городе N, которая приобреталась задолго до ипотек, но в ней фактически не проживаем. Почитав статьи в интернете смог найти только что если не зарегистрирован и фактически не проживаешь в этой квартире, она может лишиться статуса единственного жилья, но фактически, если ипотечное жилье взыщут, у нас действительно ничего больше нет кроме этой квартиры, и пугает перспектива вовсе остаться на улице. Так же не понятно, что с долей в родительском доме 1/4. но там фактически мертвый поселок.

Ответить

Здравствуйте. Сам факт, что Вы сейчас не зарегистрированы и не проживаете в квартире в городе N, не лишает её статуса единственного пригодного жилья. После продажи ипотечной квартиры и дома эта квартира может получить исполнительский иммунитет по статье 446 ГПК РФ, поскольку она не находится в залоге и фактически останется единственным жильём семьи. Обычные кредиторы не вправе забрать её только из-за задолженности по ипотекам. Однако ипотечные банки сначала реализуют заложенные объекты, а если вырученных денег не хватит, остаток долга смогут взыскивать за счёт другого имущества. При банкротстве квартира, хотя и оформлена на супругу, считается совместно нажитой по статье 34 СК РФ; кредиторы вправе потребовать выделения доли супруга-должника, но исполнительский иммунитет всё равно подлежит рассмотрению применительно к единственному жилью каждого из супругов.

Основной риск создаёт принадлежащая Вам 1/4 доля в родительской квартире: кредиторы могут утверждать, что у Вас имеется другое жильё, а значит квартира в городе N не единственная. Но наличие доли ещё не означает автоматически, что она пригодна для Вашего реального проживания: имеют значение площадь, возможность выделить комнату, состояние дома, проживание других собственников и фактическая возможность вселиться. Сам по себе «мёртвый посёлок» защиты не даёт, нужны объективные доказательства непригодности или невозможности использования этой доли. Кроме того, саму 1/4 долю могут реализовать за долги, если на неё не распространится иммунитет. Поэтому до прекращения платежей не следует дарить или переоформлять имущество — такие сделки могут оспорить. Нужно изучить оба ипотечных договора, состав собственников и стоимость имущества, после чего заранее определить безопасный порядок действий, в том числе целесообразность банкротства. Могу провести анализ документов и оценить отдельно риски для квартиры в городе N и доли у родителей.

27.07.2026, 15:08
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Саратов, 27.07.2026, 14:45

Здравствуйте. Я являюсь участником ГПП в гор. Энгельс Саратовской области, и собираюсь подать документы на РВП. Могу ли я в период оформления документов выехать за пределы гор. Энгельса и если такое возможно, то на какой определенный срок?

Ответить

Здравствуйте. В период рассмотрения документов на РВП Вы можете временно выезжать из Энгельса: обязанности постоянно находиться именно в городе законом не установлено. Поездки по Саратовской области и в другие регионы России сами по себе не являются нарушением. Отдельного предельного срока такой поездки нет, но необходимо сохранять действующую миграционную регистрацию, быть доступным по указанному телефону и своевременно являться в подразделение МВД, если Вас вызовут или потребуется донести документы. РВП оформляется территориальным органом МВД по выбранному субъекту РФ, а не с запретом покидать конкретный город.

При этом переезжать на постоянное проживание в другой регион до завершения оформления и отказываться от выбранной территории вселения не следует. После получения РВП проживать и работать необходимо в том субъекте РФ, где оно выдано, то есть в Саратовской области. Если речь идёт о выезде за пределы России, нужно дополнительно учитывать срок разрешённого пребывания, срок действия регистрации и возможность явки за получением РВП. По Госпрограмме последствия связаны именно с выездом на постоянное проживание из выбранного субъекта, а не с кратковременной поездкой. Могу проверить Ваше свидетельство участника ГПП и миграционные документы и точно определить, какие ограничения действуют в Вашем случае.

27.07.2026, 15:07
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Хабаровск, 27.07.2026, 14:39

Я проживаю с мужчиной с которым не зарегистрирован брак, как сожительница. Проживаем в квартире три года. Данная квартира находится на территории военной части, эти дома не относятся к военной части, они относятся к муниципального району города, эту квартиру выдали, так как сожитель работает в данной части, но он не военный работает в гсм. Произошла беда, сожителя привлекли к уголовной ответственности и в настоящее время он находится в СИЗО, квартиру опечатали и меня просто напросто выбросили на улицу, мои личные вещи, документы находятся в данной квартире. Меня туда не запускают, ограничили полный доступ в квартиру. Я хочу и пытаюсь попросить чтобы зайти в квартиру хотя бы забрать вещи и документы, но все бесполезно. Документов на основании которых опечатали и ограничили доступ мне мне не выдали на руки, их просто нет. У моего сына есть заболевание, в настоящее время должна проходить с ним врачей для дальнейшего лечения, но все документы находятся в квартире, опять же я не могу их забрать. Что мне делать, какие нужно привести статьи на которые я могу опереться, чтобы подать жалобу в прокуратуру. Спасибо

Ответить

Здравствуйте. Необходимо сначала выяснить, кто именно и на каком основании опечатал квартиру: следователь, военная часть, администрация либо работодатель сожителя. Само нахождение сожителя в СИЗО не даёт права бессрочно удерживать Ваши личные вещи и документы. Если квартира опечатана в рамках уголовного дела, у следователя должно быть соответствующее процессуальное основание — постановление, протокол обыска либо судебное решение об аресте имущества. Обыск проводится по статье 182 УПК РФ, а арест имущества — по статье 115 УПК РФ. При этом ограничение доступа к квартире не означает, что принадлежащие Вам документы, одежду, лекарства и детские медицинские документы можно удерживать без необходимости для уголовного дела.

Подайте следователю письменное заявление с требованием сообщить основание опечатывания и предоставить возможность в присутствии сотрудника забрать конкретно перечисленные личные вещи и документы, не относящиеся к уголовному делу. Заявление подавайте в двух экземплярах с отметкой о принятии. Одновременно направьте жалобу руководителю следственного органа и прокурору по статье 124 УПК РФ, указав, что Вы не являетесь обвиняемой, лишены доступа к собственному имуществу и медицинским документам ребёнка, что нарушает Ваши права. При отказе или отсутствии ответа действия и бездействие следователя можно обжаловать в районный суд по статье 125 УПК РФ. Право требовать возврата принадлежащих Вам вещей также следует из статьи 301 ГК РФ. Могу подготовить заявление следователю и жалобу в прокуратуру после уточнения, кем именно квартира была опечатана.

27.07.2026, 15:08
Москва, 27.07.2026, 14:30

Здравствуйте, уважаемые юристы. Возникла проблема с Озон банком. Счёт закрыли по ФЗ 161 статья 9 пункт 9.Прошу учесть именно это. Так как пункт гласит о нарушение условий договора с банком (как вы знаете, обычно по ФЗ 161 БАНК блокирует по частям 11.6-11.7 за мошенничество или неправомерные переводы) .Я знаю, за что наложено ограничение. Я сделал повторную верификацию в банке, и у меня было 2 счёта в банке несколько дней. В нормальном банке это было бы невозможно, но в таком банке видимо алгоритм настроен неверно и позволяет сделать повторную верификацию. В дальнейшем первый счет был заблокирован вручную и наложен ФЗ 161. Банк никаких пояснений не дает. Второй счет при этом остался, о нём я умолчал дабы не блокировали и его. Подскажите, в таком случае, буду ли я находиться в базе ЦБ как нарушитель и могут ли возникнуть проблемы с другими банками, могут ли ограничить и там из за наличия какой-либо метки? Стоит ли писать заявление в ЦБ?

Ответить

Здравствуйте. Если Озон Банк действительно прекратил использование карты или иного электронного средства платежа именно по части 9 статьи 9 Закона № 161-ФЗ — из-за нарушения условий договора, — это само по себе не означает, что Вы включены в базу Банка России о мошеннических переводах. Включение в эту базу связано с частями 11.6–11.7 статьи 9, и тогда банк обычно обязан сообщить о наличии сведений в базе и о праве подать заявление на их исключение. При наличии такой записи другие банки действительно могут ограничить переводы или отказать в выдаче нового электронного средства платежа.

Сейчас направьте в Озон Банк письменное заявление и потребуйте указать конкретный нарушенный пункт договора, сообщить, передавались ли сведения о Вас или реквизитах счетов в базу Банка России, и предоставить официальный ответ. Банк обязан рассмотреть заявление не более чем за 30 дней и сообщить причину прекращения использования электронного средства платежа. Скрывать второй счёт не имеет смысла: он оформлен на те же паспортные данные и виден банку. В Банк России стоит обращаться после ответа банка либо сразу, если есть основания подозревать включение в базу; заявление подаётся через интернет-приёмную, а срок его рассмотрения по вопросу исключения сведений составляет до 15 рабочих дней. Могу подготовить мотивированное обращение в Озон Банк и Банк России.

27.07.2026, 15:06
Оценка автора вопроса:
Задано вопросов 2, из них VIP - 2
Благовещенск, 27.07.2026, 13:34

Здравствуйте. Идет судебное разбирательство о неоплате за выполненные работы. Мы являемся истцом. В течении трех месяцев с января по март выполнялись демонтажные работы по договору подряда. После выполнения работ в адрес заказчика были направлены уведомления об окончании работ и акты выполненных работ, КС-2,КС-3. Заказчик игнорировал направленные документы и оплату. В конце марта в адрес заказчика было направлено претезионное письмо, которое он также проигнорировал. Далее суд. Ответчик не согласен с объёмом. Сейчас заказчик отправляет в наш адрес акты с объёмом в два раза меньше выполненного. Суд после последнего заседания предлагает провести экспертизу, но мы не можем (финансовое положение уже не позволяет, так как были взяты большие кредиты для выполнения работ на объекте). Вопрос: почему суд не берет во внимание, что акты мы отправили согласно срокам договора и ГК, разве они не считаются уже подписанными в одностороннем порядке. Что делать в сложившейся ситуации?

Ответить

Здравствуйте. Суд обязан учитывать направленные Вами акты КС-2 и КС-3, уведомления о завершении работ и отсутствие своевременных возражений заказчика. По пункту 4 статьи 753 ГК РФ при уклонении заказчика от подписания акт может быть подписан подрядчиком в одностороннем порядке, и такой акт сохраняет доказательственную силу, пока заказчик не докажет обоснованность отказа от приёмки. Само по себе позднее направление заказчиком собственных актов с уменьшенным объёмом не отменяет ранее оформленные Вами документы.

Но односторонний акт не означает, что суд обязан автоматически взыскать всю заявленную сумму. Если ответчик оспаривает фактический объём демонтажа и представляет свои расчёты, суд должен исследовать все доказательства: договор и сметы, исполнительную документацию, журналы работ, переписку, фото и видео, пропуска на объект, накладные на вывоз отходов, показания работников, сведения технадзора и последующее использование результата. Односторонние акты создают сильную позицию подрядчика, особенно если заказчик получил их и в предусмотренный договором срок не заявил мотивированных возражений, но окончательно вопрос объёма всё равно разрешает суд.

Экспертиза действительно может быть назначена, если без специальных знаний определить объём выполненных демонтажных работ невозможно. Однако оплачивать её автоматически обязаны не только Вы. По статье 108 АПК РФ деньги на депозит вносит сторона, которая заявила ходатайство об экспертизе; если ходатайствуют обе стороны — расходы вносятся поровну. Если экспертизу предлагает суд, необходимо письменно указать, что Вы её не инициировали, финансовой возможности внести всю сумму не имеете, и просить возложить предварительную оплату на ответчика как на сторону, оспаривающую объём, либо распределить расходы между сторонами. При невнесении денег суд вправе рассмотреть дело по имеющимся доказательствам, если их достаточно.

До следующего заседания необходимо подать письменные пояснения, в которых подробно зафиксировать: когда работы завершены; когда и каким способом заказчик уведомлён; когда им получены КС-2 и КС-3; какой срок для возражений установлен договором; что до претензии и обращения в суд мотивированных замечаний по объёму не поступало; почему документы заказчика, составленные уже во время спора, являются односторонними и не подтверждают реальный объём. Также следует заявить ходатайство об истребовании у ответчика всей исполнительной документации по объекту, журналов производства работ, актов освидетельствования, документов на вывоз демонтированных материалов и сведений о привлечении иных подрядчиков. Если заказчик утверждает, что половину работ выполнил кто-то другой, именно он должен представить договоры, акты и платежи этим лицам.

Отказываться от экспертизы просто фразой «нет денег» рискованно: суд может посчитать, что истец не подтвердил размер требований. Правильнее не возражать против установления фактического объёма, но просить сначала оценить уже имеющиеся доказательства, поставить перед ответчиком вопрос о финансировании экспертизы и представить документы о тяжёлом финансовом положении. Если экспертиза всё же будет назначена, вопросы эксперту нужно сформулировать так, чтобы он определял фактически выполненный объём по состоянию на момент завершения работ, а не только осматривал объект сейчас, поскольку после демонтажа состояние объекта могло измениться.

В Вашей ситуации перспектива взыскания имеется, особенно если соблюдён договорный порядок сдачи работ и заказчик своевременно не заявил конкретных возражений. Но сейчас важно грамотно оформить письменные пояснения, доказательственную таблицу по каждому виду и объёму работ и позицию по экспертизе. Могу изучить договор, Ваши КС-2, КС-3, доказательства их направления, возражения ответчика и подготовить полноценные пояснения в суд с ходатайствами и вопросами для эксперта.

27.07.2026, 15:58
Задано вопросов 9, из них VIP - 1
Москва, 27.07.2026, 13:45

Получаю военную пенсию за выслугу лет с 03.06.1993 – 05.08.2008 года (14 лет, уволена по состоянию здоровья). НО до военной службы был гражданский стаж с 28.10.1976 г. по 03.06.1993 г. в размере 16 лет. Мне 66 лет. Могу ли я обратиться за назначением второй пенсии за гражданский стаж 16 лет до 1993 года, который не вошел в подсчет военной пенсии? И какая пенсия мне положена?

Ответить

Здравствуйте. Да, обратиться в Социальный фонд за второй — страховой пенсией по старости Вы можете. Военным пенсионерам она назначается дополнительно к пенсии за выслугу лет, если достигнут пенсионный возраст, имеется не менее 15 лет гражданского страхового стажа, не учтённого при назначении военной пенсии, и не менее 30 пенсионных коэффициентов. В 66 лет возрастное условие у Вас выполнено, а гражданский стаж около 16 лет формально превышает необходимый минимум. Периоды работы до 1993 года могут учитываться, если подтверждены трудовой книжкой и архивными справками.

Однако право будет зависеть не только от продолжительности стажа, но и от количества ИПК, которое рассчитает СФР по заработку и документам за советский период. Вторая пенсия военному пенсионеру назначается без фиксированной выплаты, то есть её размер определяется исходя из накопленных пенсионных коэффициентов и стоимости одного коэффициента. Обратитесь в СФР с заявлением, паспортом, СНИЛС, трудовой книжкой, справкой органа, выплачивающего военную пенсию, о периодах, уже учтённых при её назначении, и документами о заработке. Предварительно закажите выписку из индивидуального лицевого счёта: если СФР не учёл часть стажа или заработка, потребуется их подтверждение. Могу изучить выписку СФР и документы о стаже и определить, есть ли у Вас право на вторую пенсию и какие периоды необходимо дополнительно подтвердить.

27.07.2026, 15:04
Оценка автора вопроса:
Москва, 27.07.2026, 13:02

Здравствуйте. Налоговая снимает с меня деньги за налоги и пени за 2016;2017;2018 года. Мною было подано заявление в районный суд Москвы, после второго заседания налоговая подала в ФССП (до этого через Сбер) Возбужденно ИП и наложенны ограничения. На моë заявление в налоговую о предоставлении расширенной выписки, ответа нет. Деньги снимают с пенсии и соц. выплат. Следующее заседание назначенно на19. 08

Ответить

Здравствуйте. В Вашей ситуации нельзя ждать заседания 19 августа, пока с пенсии продолжают удерживать деньги и действуют ограничения. Уже сейчас необходимо подать в районный суд письменное ходатайство о применении мер предварительной защиты: просить приостановить действие оспариваемого решения налоговой, исполнительное производство и дальнейшее списание денежных средств до вступления решения суда в законную силу. Такое право предусмотрено статьями 85–87 КАС РФ, однако в ходатайстве нужно обосновать, что продолжение взыскания причиняет Вам существенный ущерб, а возврат удержанных денег впоследствии будет затруднён. Одновременно заявление о приостановлении исполнительного производства можно подать в суд на основании статьи 39 Федерального закона № 229-ФЗ.

По задолженности за 2016–2018 годы необходимо проверять не просто дату начисления налога, а всю процедуру взыскания: когда налоговая направила налоговые уведомления и требования, когда истёк срок их исполнения, когда обращалась за судебным приказом, отменялся ли он, на основании какого документа сейчас возбуждено исполнительное производство и не пропущены ли установленные статьёй 48 НК РФ сроки. Сам по себе возраст задолженности ещё не означает её автоматического списания, но при пропуске налоговой сроков судебного взыскания без уважительных причин суд вправе отказать во взыскании. Для этого необходимо истребовать у налоговой расчёт отдельно по каждому налогу и каждому году, требования об уплате, доказательства их направления, судебный акт и сведения о ранее взысканных суммах. Статья 48 НК РФ предусматривает специальные сроки принятия решения и обращения за взысканием, поэтому расчёт необходимо проверять по каждой задолженности отдельно.

Обязательно получите у пристава постановление о возбуждении исполнительного производства и выясните, какой именно исполнительный документ поступил из налоговой. Через банк налоговая могла ранее взыскивать деньги на основании своего решения, а после возникновения спора либо изменения порядка взыскания направить документ приставам, но это не означает, что задолженность подтверждена законно. В суд нужно представить выписки из Сбербанка и других банков, справку об удержаниях из пенсии, постановления пристава и доказательства уже списанных сумм, чтобы исключить двойное взыскание одной и той же задолженности.

Из обычной пенсии по исполнительному производству по общему правилу может удерживаться не более 50% дохода по статье 99 Федерального закона № 229-ФЗ. При этом на ряд социальных выплат взыскание вообще не допускается по статье 101 этого закона. Поэтому нужно установить, какие именно выплаты были списаны: если это, например, отдельные компенсационные, социальные либо целевые выплаты, необходимо немедленно подать приставу заявление о возврате незаконно удержанных сумм, приложив банковскую выписку с кодами поступлений и справку органа, перечисляющего выплаты. Также можно подать заявление приставу о сохранении ежемесячного дохода в размере прожиточного минимума.

Отсутствие ответа налоговой на Ваше заявление о расширенной выписке также нужно зафиксировать. Подайте повторное заявление через личный кабинет налогоплательщика либо лично под отметку о принятии, а в суде заявите ходатайство об истребовании у налоговой полной карточки расчётов с бюджетом, налоговых уведомлений, требований, решений о взыскании, сведений о передаче документов банку и ФССП и расчёта пеней. На заседании необходимо ставить вопрос не только об отмене взыскания, но и о возврате уже списанных денег, если они взысканы незаконно или повторно.

Для точной позиции необходимо изучить Ваше заявление в суд, возражения налоговой, постановление пристава, исполнительный документ и банковские выписки. Могу проверить соблюдение налоговой всех сроков за 2016–2018 годы и подготовить ходатайство о срочном приостановлении взыскания, дополнения к административному иску и заявление приставу о возврате удержаний.

27.07.2026, 15:48
Оценка автора вопроса:
Задано вопросов 6, из них VIP - 1
Новоуральск, 27.07.2026, 12:57

Здравствуйте. Есть договор соцнайма, куда я включен. Но утерян ордер. Могу я перезаключить договор соцнайма после смерти своей матери (она ответственный квартиросъёмщик), если утерян ордер, но есть договор соцнайма?

Ответить

Здравствуйте. Да, можете. Если Вы были включены в договор социального найма как член семьи нанимателя, проживали в квартире и сохраняете право пользования ею, после смерти матери Вы вправе требовать признания Вас нанимателем по ранее заключённому договору. Это предусмотрено статьями 69 и 82 ЖК РФ.

Утрата ордера сама по себе не препятствует переоформлению договора, поскольку действующий договор социального найма уже подтверждает законность предоставления квартиры и Ваше включение в состав семьи нанимателя. Судебная практика также исходит из того, что для изменения действующего договора после смерти нанимателя ордер не требуется.

Нужно обратиться к наймодателю — обычно в администрацию, департамент жилищной политики или уполномоченную муниципальную организацию — с заявлением о внесении изменений в договор и признании Вас нанимателем. Приложите договор соцнайма, свидетельство о смерти матери, паспорт, документы о регистрации и составе семьи. Если есть другие совершеннолетние члены семьи, включённые в договор, потребуется их согласие. При отказе вопрос решается через районный суд.

Могу подготовить заявление о переоформлении договора социального найма, а при отказе — иск в суд.

27.07.2026, 13:04
Вязники, 27.07.2026, 12:57

Здравствуйте 8 июля на Яндекс маркете купила дочери айфон товар оплатила полностью, 23 июля выясняется что телефон восстановленный и брак, айфон возрощаем с курьером Яндекс маркету, курьер Яндекс маркета, деньги сразу не вернули, объяснили тем что перевели продавцу, продавец проверяет товар, в течение 10 дней товар на склад вернулся 15 июля, 17 июля продавец взял товар на проверку,19 июля продавец запросил пароль, так как айфон у нас выключился и не смогли его включить, пароль был отправлен, сегодня выясняется что айфон не разблокирован и просят новый пароль, сегодня заканчивается срок проверки айфона, но ни денег ни айфона нет, что делать дальше?

Ответить

Здравствуйте. Если Вы потребовали возврата денег за некачественный телефон, продавец обязан вернуть всю сумму в течение 10 календарных дней со дня предъявления требования. Проверка качества должна проводиться внутри этого срока и не позволяет продавцу бесконечно переносить возврат из-за повторных запросов пароля. Это предусмотрено статьями 18 и 22 Закона РФ «О защите прав потребителей».

Кроме того, если телефон оказался восстановленным, а продавался как новый, это отдельное существенное нарушение: продавец обязан был заранее сообщить, что товар ранее использовался либо в нём устранялись недостатки. При отсутствии такой информации Вы вправе отказаться от договора и потребовать возврата денег на основании статей 10 и 12 Закона о защите прав потребителей.

Сейчас направьте продавцу и Яндекс Маркету письменную претензию с требованием вернуть деньги, указав дату первоначального обращения и передачи телефона курьеру. Приложите чек, карточку товара, переписку, акт или подтверждение возврата, сведения о передаче пароля. Потребуйте также предоставить акт проверки качества и письменное заключение о состоянии телефона. Если 10-дневный срок уже истёк, дополнительно начисляется неустойка по статье 23 Закона о защите прав потребителей — 1% цены товара за каждый день просрочки. В суде также можно потребовать компенсацию морального вреда, штраф 50% от присуждённой суммы и судебные расходы.

Обратите внимание: в указанных Вами датах есть противоречие — Вы пишете, что недостаток обнаружен 23 июля, но товар вернулся на склад 15 июля. Для точного расчёта срока нужно смотреть дату оформления требования о возврате и подтверждение передачи телефона курьеру. Могу изучить переписку и документы и подготовить претензию продавцу и Яндекс Маркету с расчётом неустойки.

27.07.2026, 13:04
Оценка автора вопроса:
Спасибо большое, за быстрый и развёрнутый ответ
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Черкесск, 27.07.2026, 12:52

Нужна помощь в составлении ходатайства о восстановлении срока об отмене судебного приказа, в иске об алиментах

Ответить

Здравствуйте. В данном случае подаётся не ходатайство «в иске об алиментах», а возражение относительно исполнения судебного приказа одновременно с просьбой принять его после пропуска срока. Документы направляются тому мировому судье, который вынес приказ.

По статье 128 ГПК РФ должник вправе представить возражения в течение 10 дней со дня получения копии приказа. Если срок пропущен, необходимо указать причины, по которым возражения невозможно было подать своевременно, и приложить подтверждающие документы. Такими причинами могут быть неполучение приказа по независящим причинам, проживание по другому адресу, болезнь, командировка, военная служба либо иные объективные обстоятельства. Одного указания «не знал о приказе» обычно недостаточно.

В заявлении нужно указать номер и дату приказа, когда и при каких обстоятельствах о нём стало известно, причины пропуска срока, несогласие с взысканием алиментов и просьбы: принять возражения, восстановить пропущенный срок и отменить судебный приказ. Подать документы желательно не позднее 10 дней с момента, когда причина пропуска отпала или Вы фактически узнали о приказе.

Следует учитывать, что после отмены приказа взыскатель вправе обратиться с обычным иском о взыскании алиментов, поэтому отмена приказа не прекращает обязанность содержать ребёнка, но позволяет рассмотреть спор с Вашим участием. Могу подготовить ходатайство о восстановлении срока и возражения на судебный приказ с учётом конкретных причин пропуска.

27.07.2026, 13:05
Задано вопросов 6, из них VIP - 0
Нижний Новгород, 27.07.2026, 12:43

Добрый день! Оплатили исполнительный сбор по отмененному судебному приказу. Возвращать приставы не хотят, постановление есть, денег в бюджете нет. До этого дело рассматривалось сначала в мировом суде, потом был отказ в повороте исполнения и в районном все решили, долги оплатили в 2024-25 гг. Исполнительный сбор пришел в 2026 г июне, его оплатили.

Ответить

Здравствуйте. Если судебный приказ отменён, уплаченный исполнительский сбор подлежит возврату в полном объёме. Это прямо предусмотрено частью 10 статьи 112 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и пунктом 2 Правил, утверждённых Постановлением Правительства РФ № 550. Отсутствие денег в бюджете не является законным основанием для отказа или неопределённого ожидания.

Необходимо подать в отдел ФССП, который взыскал сбор, отдельное письменное заявление о возврате с приложением определения об отмене судебного приказа, постановления пристава о возврате либо отмене сбора, платёжного документа и банковских реквизитов. Именно заявление должника является основанием для проведения возврата по пункту 3 указанных Правил.

Если постановление о возврате уже вынесено, но деньги фактически не перечисляют, следует обжаловать бездействие старшему судебному приставу и в прокуратуру, а также подать административный иск в районный суд по правилам главы 22 КАС РФ с требованием признать бездействие незаконным и обязать организовать возврат. Для судебного обжалования действует срок 10 дней с момента, когда стало известно о нарушении, но при продолжающемся бездействии и наличии уважительных причин срок можно восстановить.

Отказ суда в повороте исполнения основного долга сам по себе не лишает права на возврат исполнительского сбора: это отдельное бюджетное взыскание, и основанием для его возврата является отмена судебного приказа. Могу изучить постановление пристава и переписку с ФССП, после чего подготовить жалобу и административный иск о возврате денежных средств.

27.07.2026, 12:46
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Донецк, 27.07.2026, 12:37

Здравствуйте, письменным заявлением в банк псб? (Мультисервис)

Ответить

Здравствуйте. Письменное заявление в ПСБ можно подать лично в любом отделении банка в Донецке. Подготовьте его в двух экземплярах: один передаётся сотруднику банка, на втором Вам должны поставить отметку о принятии, дату, подпись сотрудника и входящий номер. В заявлении укажите Ф.И.О., паспортные и контактные данные, номер договора или услуги «МультиСервис», подробно опишите требование и приложите копии подтверждающих документов.

Также обращение можно направить заказным письмом с описью вложения по почтовому адресу ПАО «Банк ПСБ»: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22, либо отправить на электронную почту [info@psbank.ru](mailto:info@psbank.ru) или через чат интернет-банка. ПСБ официально принимает обращения этими способами, а клиенты в ДНР могут обслуживаться в любом офисе банка.

Если заявление связано с возвратом денег, отказом от услуги или спорным списанием по «МультиСервису», лучше сформулировать именно письменную претензию с конкретными требованиями и сроком ответа. Могу подготовить такое заявление или претензию для подачи в ПСБ.

27.07.2026, 12:42
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Москва, 27.07.2026, 12:34

Здравствуйте, сын в 2020 году заключил целевой договор с Министерством здравоохранения. Получил диплом 2026 году, прошел аккредитацию, но целевое отрабатывать не захотел по семейным обстоятельствам. Чем грозит отказ от выполнения условий целевого договора?

Ответить

Здравствуйте. По представленному договору сын обязан после окончания обучения трудоустроиться в медицинскую организацию государственной системы здравоохранения Республики Хакасия и отработать не менее 3 лет. Договор заключён в 2020 году, поэтому к нему применяются правила, действовавшие до 1 мая 2024 года; новые правила целевого обучения на него не распространяются.

При отказе от трудоустройства возможны два самостоятельных денежных требования. Во-первых, Министерство здравоохранения вправе потребовать возврата расходов на предоставленные сыну меры социальной поддержки — стипендий, выплат и иных предусмотренных договором льгот. В самом договоре указано, что эти расходы возмещаются в трёхкратном размере в течение 45 рабочих дней после направления требования. Если фактически никаких мер поддержки не предоставлялось, по этому основанию взыскивать нечего.

Во-вторых, поскольку сын поступил в пределах целевой квоты и обучался за счёт бюджета, образовательная организация может потребовать предусмотренный прежней редакцией статьи 71.1 Федерального закона № 273-ФЗ штраф в размере бюджетных расходов на его обучение. Верховный Суд в обзоре практики 2026 года подтвердил, что такой штраф по договорам 2019–2020 годов может взыскиваться отдельно от возврата мер поддержки. Его размер потенциально может быть значительным и исчисляться сотнями тысяч рублей.

Обычные семейные обстоятельства сами по себе от ответственности не освобождают. Освобождение возможно только при наличии конкретных оснований, предусмотренных действовавшим тогда Положением о целевом обучении, например подтверждённого состояния здоровья, инвалидности, необходимости постоянного ухода за близким родственником либо иных прямо предусмотренных обстоятельств. Поэтому просто направлять отказ от отработки не стоит. Сначала необходимо письменно запросить у Минздрава место трудоустройства и условия работы, выяснить, какие именно меры поддержки и в каком размере фактически предоставлялись, а также проверить, имеются ли законные основания для освобождения или изменения места отработки.

Могу полностью изучить договор и семейные обстоятельства, оценить реальную сумму возможных требований и подготовить обращение в Министерство здравоохранения о расторжении договора без штрафа либо об изменении места трудоустройства.

27.07.2026, 12:37
Оценка автора вопроса:
Смоленск, 27.07.2026, 12:38

Здравствуйте. Имеет ли право муниципальный служащий оказывать услуги по договору об оказании услуг?

Ответить

Здравствуйте. Да, муниципальный служащий вправе оказывать услуги по гражданско-правовому договору, если это не связано с предпринимательской деятельностью, не приводит к конфликту интересов и выполняется вне служебного времени. До заключения договора необходимо письменно уведомить представителя нанимателя — работодателя. Такое право предусмотрено частью 2 статьи 11 Федерального закона № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Нельзя заключать договор с лицом или организацией, в отношении которых служащий принимает решения, проводит проверки, распределяет финансирование либо иным образом осуществляет служебные полномочия. Также запрещено использовать служебную информацию, имущество и рабочее время. Самозанятость и систематическое оказание услуг необходимо оценивать отдельно, поскольку муниципальному служащему запрещено заниматься предпринимательской деятельностью по статье 14 Закона № 25-ФЗ. Для главы местной администрации, работающего по контракту, установлен более строгий запрет на иную оплачиваемую деятельность, кроме преподавательской, научной и творческой.

Поэтому до подписания договора следует направить работодателю уведомление с указанием заказчика, характера услуг, периода их оказания и размера вознаграждения. Могу проверить конкретный договор и подготовить уведомление работодателю, чтобы исключить нарушение антикоррупционных ограничений.

27.07.2026, 12:42
Оценка автора вопроса:
Астрахань, 27.07.2026, 12:27

Я хирург, в Астрахани температура 38 градусов, в отделении и операционной второй год не работает система кондиционирования. Руководство ничего не делает. Мы просто валимся, больные страдают. Жаловаться нельзя, угрожают административных катком. Что можно сделать? Можно ли анонимно пожаловаться в прокуратуру и трудовую

Ответить

Здравствуйте. Полностью анонимная жалоба — слабый вариант: по ней могут провести проверку, но заявителю не обязаны сообщать результат, а электронное обращение в прокуратуру сейчас подаётся после авторизации через Госуслуги. Надёжнее обратиться от своего имени и прямо написать: «Возражаю против раскрытия работодателю сведений обо мне как об источнике жалобы». Государственный инспектор труда обязан сохранять источник обращения в тайне по статье 358 ТК РФ.

Подать обращения следует одновременно в Государственную инспекцию труда Астраханской области, прокуратуру и Роспотребнадзор, поскольку нарушение затрагивает не только условия труда сотрудников, но и санитарную безопасность пациентов. В обращении нужно просить провести внеплановую проверку, инструментально измерить температуру в отделении и операционной, проверить вентиляцию и кондиционирование и выдать предписание об устранении нарушений. Работодатель обязан обеспечивать безопасные условия труда по статье 214 ТК РФ, а помещения медицинской организации должны соответствовать санитарным требованиям СП 2.1.3678-20.

До подачи жалоб зафиксируйте температуру фотографиями термометров с датой и временем, сохраните переписку и прежние обращения руководству, по возможности составьте коллективный акт с коллегами. О каждом случае ухудшения самочувствия сообщайте служебной запиской и обращайтесь за медицинской помощью — это создаст доказательства. Право отказаться от работы при непосредственной опасности для жизни и здоровья предусмотрено статьями 216 и 216.1 ТК РФ, однако в медицинской организации нельзя самовольно бросать пациента или прерывать операцию: вопрос необходимо оформлять письменно через руководство и службу охраны труда.

Если после обращения начнутся угрозы, необоснованные взыскания или давление, это отдельно обжалуется в трудовую инспекцию, прокуратуру и суд. Могу подготовить конфиденциальные жалобы сразу в несколько органов так, чтобы минимизировать риск раскрытия заявителя.

27.07.2026, 12:31
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Мурманск, 27.07.2026, 12:23

Собираюсь ехать в Казахстан на машине. Сын в страховку вписан. Надо ли ему делать доверенность и если надо, то необходимо ли ее заверять у нотариуса. Нужна ли диагностическая карта, если нужна, то где ее взять, ТО в настоящее время в России не проходят.

Ответить

Здравствуйте. Если собственник автомобиля едет вместе с сыном, отдельная доверенность сыну для управления машиной в Казахстане обычно не требуется: достаточно водительского удостоверения, свидетельства о регистрации автомобиля и страхового полиса, допускающего сына к управлению. Однако российский полис ОСАГО в Казахстане не действует, поэтому перед въездом необходимо оформить казахстанский полис обязательного страхования ОГПО на автомобиль и включить в него всех водителей, которые будут управлять машиной. Без такого полиса эксплуатация автомобиля в Казахстане запрещена.

Если сын будет пересекать границу или находиться в Казахстане с автомобилем без собственника, безопаснее оформить нотариальную доверенность с правом управления автомобилем, выезда за пределы Российской Федерации и совершения необходимых действий со страховой компанией и государственными органами. Простая письменная доверенность может вызвать вопросы при проверке принадлежности автомобиля и полномочий водителя.

Диагностическая карта для обычного легкового автомобиля, принадлежащего физическому лицу и используемого только в личных целях, по российскому законодательству не обязательна. Исключения предусмотрены, например, при регистрационных действиях с автомобилем старше четырёх лет, изменении конструкции либо коммерческом использовании. Поэтому специально проходить техосмотр только для поездки в Казахстан, как правило, не требуется. Техосмотр в России не отменён полностью: при необходимости его проходят у аккредитованного оператора, а диагностическая карта оформляется в электронной системе.

С собой возьмите паспорта, водительские удостоверения, оригинал СТС, казахстанский страховой полис, а также российский полис ОСАГО для обратной дороги по территории России.

27.07.2026, 12:26
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Нижний Новгород, 27.07.2026, 12:22

Здравствуйте, у меня родился ребенок, брак не заключен, отец вписан в свидетельство, проживаем совместно, как будут учитываться доходы на ребенка в данном случае про получении единого пособия на ребенка? На алименты не подавала, так как проживаем и ведем быт вместе с отцом ребенка

Ответить

Здравствуйте. Поскольку брак с отцом ребёнка официально не зарегистрирован, он не включается в состав семьи при назначении единого пособия, даже если вы проживаете вместе и ведёте общее хозяйство. Поэтому его заработная плата и имущество напрямую при оценке нуждаемости не учитываются. В состав семьи войдёте Вы и ребёнок. Это следует из пункта 45 Правил, утверждённых Постановлением Правительства РФ № 2330: учитываются заявитель, его официальный супруг и дети.

Обязанности подавать на алименты только ради получения пособия нет. Однако денежные средства, которые отец фактически предоставляет на содержание ребёнка, относятся к учитываемым доходам. Если алименты не установлены судом или судебным приказом и в заявлении указывается устная договорённость, с 1 марта 2026 года СФР может учитывать их не ниже установленного расчётного размера — для одного ребёнка исходя из 1/4 среднемесячной заработной платы в регионе. Если алименты взысканы через суд, учитывается фактически полученная сумма.

Таким образом, доход отца как члена семьи учитывать не должны, но вопрос предоставляемого им содержания ребёнку СФР может оценивать отдельно. При подаче заявления необходимо указывать сведения достоверно. Могу проверить Ваши доходы и обстоятельства за расчётный период и предварительно оценить право на единое пособие.

27.07.2026, 12:27
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Хабаровск, 27.07.2026, 12:19

Могу ли я не отгуливать дембельский отпуск перед увольнением? Мне он не нужен.

Ответить

Да, если под «дембельским отпуском» имеется в виду дополнительный 30-дневный отпуск по личным обстоятельствам перед увольнением, Вы вправе от него отказаться. По пункту 10 статьи 11 Федерального закона № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» такой отпуск предоставляется военнослужащему с выслугой 20 лет и более именно по его желанию, поэтому обязательным он не является.

Подайте командиру рапорт, в котором укажите, что от предоставления данного отпуска отказываетесь и просите провести увольнение и исключение из списков личного состава без его использования. Если приказ на отпуск уже издан, дополнительно попросите отменить его в соответствующей части.

При этом основной ежегодный отпуск — это другой вид отпуска: командование должно учитывать его при увольнении, и простой отказ военнослужащего не всегда позволяет исключить его из списков без предоставления положенных дней. По пункту 16 статьи 29 Положения о порядке прохождения военной службы отпуска должны быть использованы до окончания службы либо срок исключения из списков продлевается на их продолжительность.

Могу подготовить рапорт об отказе от 30-дневного отпуска и просьбе ускорить исключение из списков части.

27.07.2026, 12:30