Добрый день. У меня такой вопрос: На меня на работе написали докладную что я якобы не справлюсь со своими обязанностями, и лишили премии. В разговоре в раздевалке предприятия я встретил человека который написал на меня докладную и в резкой форме высказался по поводу его поступка. Также я ему задал вопрос не хочет ли он компенсировать ущерб который я понёс из за его докладной. В итоге этот сотрудник написал на меня жалобу что я якобы угрожал ему и требовал у него деньги (вымогал) , хотя такого не было. Могу ли привлечь данного гражданина к ответственности за клевету и злоупотреблением служебных полномочий.
Ответить
Здравствуйте.
Да, привлечь коллегу к ответственности за клевету (ложное обвинение в вымогательстве) можно, но есть важные нюансы по обоим пунктам вашего вопроса.
1. Клевета (ложное обвинение в вымогательстве)
Обвинение в вымогательстве — это клевета, соединённая с обвинением в совершении тяжкого преступления (вымогательство — ст. 163 УК РФ), что квалифицируется по части 5 статьи 128.1 УК РФ.
Что нужно доказать: коллега заведомо знал, что информация ложная, и всё равно распространил её.
Где распространил: жалоба на вас руководству или в полицию считается распространением третьим лицам.
Наказание: штраф до 5 миллионов рублей ИЛИ в размере заработка за период до 3 лет, ИЛИ обязательные работы до 480 часов.
Производство: частное обвинение — нужно подавать заявление в суд напрямую (мировой судья).
Важно: если коллега сообщил ложные сведения только вам лично (в раздевалке, без свидетелей), состава клеветы нет — преступление считается оконченным только при сообщении хотя бы одному третьему лицу.
2. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ)
Здесь сложнее. Статья 285 УК РФ применяется только к должностным лицам (госслужащие, муниципальные служащие). Обязательно наличие корыстного мотива (личная выгода или интересы родственников/приближённых) и существенного нарушения прав граждан/организаций или интересов общества/государства.
В вашем случае: если коллега — обычный работник предприятия (не госслужащий), статья 285 УК РФ к нему не применяется. Пишущий докладную может не быть должностным лицом в смысле УК РФ.
Попал в дтп. я прав. Но меня не устроило постановление. Хочу обжаловать. В гибдд на обжалование дается 10 суток. А в суд если подавать то тоже 10 суток с момента получения постановления? В 2 органа можно подать одновременно?
Ответить
Здравствуйте.
Срок обжалования постановления ГИБДД — 10 суток со дня получения копии постановления. Этот срок одинаков и для подачи жалобы в вышестоящий орган ГИБДД, и для подачи в суд
Одновременную подачу в ГИБДД и суд допустить можно, но рассматривать будет только суд. При параллельной подаче жалоба в ГИБДД не рассматривается — дело переходит в суд
Рекомендация: если вас не устраивает постановление, лучше сразу подать жалобу в районный суд по месту рассмотрения дела. Суд рассматривает жалобу до 2 месяцев (в ГИБДД — только 10 суток), и решение суда по этой инстанции является окончательным
Если пропустили 10 суток — можно вместе с жалобой ходатайствовать о восстановлении срока при наличии уважительных причин
Какая вероятность, что Суд восстановит срок по решению суда для обжалования. Причина, что сотрудник УФСП уволился, а другие просто не не знали и пропустили срок обжалования. Решение от 8 апреля, вступившее а Законную силу 9 мая, они подали в суд 25 мая.
Ответить
Здравствуйте.
По таким обстоятельствам вероятность восстановления срока обычно невысокая.
В вашем случае важно различать:
* решение вынесено 8 апреля;
* вступило в законную силу 9 мая;
* жалоба подана 25 мая.
Для апелляционного обжалования по ГПК РФ срок — 1 месяц со дня изготовления мотивированного решения суда. Если срок действительно пропущен, то его восстанавливают только при наличии уважительных причин (ст. 112 ГПК РФ).
Суды обычно признают уважительными причинами:
* тяжелую болезнь;
* нахождение в командировке/изоляции;
* несвоевременное получение копии решения суда;
* чрезвычайные обстоятельства;
* объективную невозможность подать жалобу.
А вот такие причины, как:
* увольнение сотрудника;
* кадровые перестановки;
* «не знали о сроке»;
* отсутствие юриста;
* внутренняя неорганизованность учреждения,
чаще всего судами уважительными не признаются, особенно для государственных органов и организаций.
Если речь идет об УФССП или ином госоргане, суд обычно исходит из того, что:
* у органа есть система делопроизводства;
* смена сотрудников не должна нарушать процессуальные сроки;
* контроль за судебными делами — обязанность самого органа.
Поэтому аргумент «сотрудник уволился, а остальные не знали» сам по себе слабый.
Но есть нюансы:
* если копию решения фактически получили поздно;
* если был сбой в ГАС «Правосудие» или почтовом уведомлении;
* если уволившийся сотрудник скрывал информацию и это подтверждается документально;
* если срок пропущен незначительно,
то суд иногда идет навстречу.
У вас просрочка относительно небольшая — примерно 2 недели после вступления решения в силу. Это повышает шансы, но причина пропуска пока выглядит недостаточно убедительной.
По практике я бы оценил вероятность примерно так:
* без дополнительных доказательств уважительности — низкая;
* при наличии подтверждений позднего получения решения или объективных препятствий — средняя.
Также важно:
если жалоба подана 25 мая, нужно смотреть не дату вступления в силу, а дату изготовления мотивированного решения и дату получения его копии стороной. Иногда срок еще вообще не пропущен. Это ключевой момент.
Здравствуйте! 19.05. У меня в счет взыскания списали алименты. В этот же день я подала обращения в фссп с заявлением о возврате. 22.05. Ходатайство удовлетворили. 20 числа пристав перечислила средства взыскателю, но 25 взыскатель их вернул, а она снова их ему отправила. Как добиться возврата? Обращение в прокуратуру написала.
Ответить
Здравствуйте.
Для возврата повторно списанных алиментов после отмены взыскания:
1. Потребуйте от взыскателя вернуть деньги добровольно — направьте ему заказное письмо с требованием о возврате неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ), так как он получил средства без законного основания.
2. Подайте жалобу руководителю отдела ФССП на действия пристава, который повторно перечислил вам деньги взыскателю после получения вашего ходатайства о возврате. Срок рассмотрения — 10 рабочих дней.
3. Подайте заявление на Госуслугах в раздел «Подача жалоб, ходатайств приставу» → «Хочу вернуть излишне удержанные средства» с описанием ситуации.
4. Если взыскатель не вернёт добровольно — подайте иск в суд о взыскании неосновательного обогащения к взыскателю. Исковая давность — 3 года.
Документы для приложения: постановление об отмене взыскания, ваше ходатайство о возврате, выписка по счёту о повторном списании, доказательства возврата взыскателем (если есть), копия жалобы в прокуратуру.
Поскольку взыскатель уже вернул деньги 25.05, а пристав снова их ему отправил — это незаконное действие пристава. Требуйте от пристава немедленного возврата средств на ваш счёт. Параллельно с жалобой в прокуратуру подайте жалобу руководителю ФССП и подготовьте иск — это ускорит возврат.
МФО выгодно затягивать процесс или перепродавать долги коллекторам - разве официально можно перепродать долг коллекторам?!
Ответить
Здравствуйте.
Да, перепродажа долга МФО коллекторам законна, но только при соблюдении строгих условий, установленных законом (в первую очередь ФЗ-230 и ст. 382 ГК РФ).
Ключевые условия законности продажи долга:
Согласие должника — в кредитном договоре должен быть пункт о праве МФО передать долг третьим лицам. Подписывая договор, вы автоматически даёте согласие. Если такого пункта нет — продажа незаконна.
Реестр ФССП — коллекторское агентство должно быть официально зарегистрировано в реестре ФССП.
Уведомление должника — с февраля 2025 года МФО обязана уведомить должника о продаже долга в течение 5 дней (через Госуслуги, нотариуса или заказное письмо).
Срок просрочки — по новому законопроекту (на рассмотрении в Госдуме с 2025 года) передача долга возможна только при просрочке до 60 дней и с согласия заемщика.
Как происходит передача долга:
Договор цессии — официальная уступка права требования. Коллектор выкупает долг, МФО больше не имеет к нему отношения.
Агентский договор — долг остаётся у МФО, коллекторы работают как агенты за комиссию.
Что делать, если долг продали:
Запросите у коллекторов договор цессии и документы, подтверждающие передачу.
Проверьте агентство в реестре ФССП.
Если не уведомили о продаже — оспаривайте цессию в суде.
При нарушениях (угрозы, звонки чаще 1 раза в сутки) жалуйтесь в ФССП, ЦБ РФ, прокуратуру.
Вывод: Официально перепродать долг коллекторам можно, но только легальному агентству и с соблюдением процедуры уведомления. Если условия нарушены — сделку можно признать недействительной через суд.
Почему только берутся (о признании банкротства) когда сумма долга от 300 тысяч?!
Ответить
Здравствуйте.
Минимальная сумма долга для банкротства физлица в России зависит от процедуры:
1. Судебное банкротство (через арбитражный суд)
Минимальный долг: 300 000 рублей
При сумме долга более 500 000 рублей физическое лицо обязано подать на банкротство
При долге от 300 000 до 500 000 рублей можно подать добровольно, но не обязано
2. Внесудебное банкротство (через МФЦ, упрощённая процедура)
Минимальный долг: 25 000 рублей
-Максимальный долг: 500 000 рублей
Требуется, чтобы исполнительное производство было окончено по п. 4 ч. 1 ст. 46 ФЗ-229 (отсутствие имущества для взыскания)
Почему берутся только от 300 тысяч?
300 000 рублей — это законодательный порог для судебного банкротства, установленный ФЗ-127 «О несостоятельности (банкротстве)»
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, при начислении оплаты по больничному листу какой стаж входит? Я имею ввиду - официальное трудоустройство
Ответить
Здравствуйте.
При оплате больничного учитывается страховой стаж — это все периоды официальной работы, с которых уплачивались страховые взносы в Социальный фонд России (СФР).
Что входит в страховой стаж для больничного:
Работа по трудовому договору (официальное трудоустройство) — да, учитывается.
Работа по гражданско-правовому договору (ГПХ) — да, учитывается с 1 января 2023 года.
Государственная и муниципальная служба — да, учитывается.
Военная служба (как по призыву, так и по контракту) — да, учитывается.
Добровольческие формирования, содействующие ВС РФ — да, учитывается.
Работа в иностранном государстве (до получения гражданства РФ) — да, учитывается.
Как стаж влияет на размер оплаты больничного:
До 6 месяцев стажа — выплата в размере 1 МРОТ (минимальный размер оплаты труда).
От 6 месяцев до 5 лет стажа — 60% от среднего заработка.
От 5 до 8 лет стажа — 80% от среднего заработка.
8 лет и более стажа — 100% от среднего заработка.
Важно: считается общий накопленный страховой стаж за всю жизнь, независимо от того, меняли вы работу или были перерывы в трудовой деятельности.
Стаж определяется по записям в трудовой книжке и иным подтверждающим документам
Здравствуйте. Могу ли я врезать замок в комнате муниципальной квартиры если порядок проживания закрепил за мной эту комнату? .комната с выходом на балконспасибо
Ответить
Здравствуйте.
Если замок блокирует выход на балкон, ставить его без согласования нельзя, потому что это уже ограничивает пользование жилым помещением и может затрагивать требования безопасности.
По ЖК РФ наниматель обязан пользоваться жильем по назначению и сохранять его, а члены семьи нанимателя имеют равные права пользования помещением. Если замок фактически перекрывает доступ к балкону, это может быть расценено как незаконное ограничение пользования комнатой/квартирой, даже если комната по порядку проживания закреплена за вами.
Кратко: ставить нельзя, если из-за замка нельзя свободно выйти на балкон; можно только такое решение, которое не лишает других жильцов доступа и не создает нарушение пожарной безопасности.
Для подробной консультации пишите мне в чат.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если мне родственник подарил квартиру, по договору дарения, право собственности уже зарегистрировано росреестром, но в личном кабинете налоговой объект пока не отображается, спустя несколько дней. Подала заявку на добавление. Если росреестр сделку провел, то я уже собственник? Или нужно именно чтобы налоговая подтвердила?
Ответить
Здравствуйте.
Право собственности на подаренную квартиру возникает с момента государственной регистрации перехода права в ЕГРН — то есть когда Росреестр внес запись и вы получили выписку из ЕГРН; подтверждение в «личном кабинете» налоговой не определяет момент возникновения права.
Пояснения:
По закону переход права собственности на недвижимость, подлежащий регистрации, считается завершённым с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Поэтому запись Росреестра — ключевой юридический факт возникновения вашего права как собственника.
Договор дарения сам по себе (подписанный сторонами) не является окончательным юридическим основанием владения недвижимостью до регистрации перехода права — нужно именно зарегистрировать смену собственника.
Налоговая служба получает сведения из ЕГРН и показывает объект в личном кабинете плательщика исходя из этих данных, но задержки синхронизации между Росреестром и ФНС возможны; отсутствие объекта в кабинете ФНС не означает, что вы не собственник, если Росреестр уже зарегистрировал право.
Правообладателем вы становитесь с даты, указанной в записи ЕГРН (в выписке); для спокойствия сохраните или распечатайте выписку из ЕГРН — это главное доказательство.
Желаю успехов!
Подскажите, имеет ли право работодатель заставлять пройти голосование и рекомендовать за кого голосовать, да еще и предоставлять скрин голосования?
Ответить
Здравствуйте, нет.
Вот ответ, который можно отправить вашему работодателю:
"Прошу не требовать от меня участия в голосовании, указания, за кого голосовать, а также предоставления скриншота или иного подтверждения голосования.
Такие требования не основаны на трудовом законодательстве и нарушают принцип добровольности участия в выборах. В соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» участие в выборах является свободным и добровольным, а принуждение к голосованию недопустимо.
Также прошу учитывать, что работодатель не вправе вмешиваться в реализацию моих избирательных прав и требовать отчета о моем волеизъявлении".
Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. Иностранный гражданин прилетел в Россию. На паспортном контроле ему сначала официально поставили штамп о въезде (пересечении границы). Однако после этого его направили на дополнительный контроль (опрос сотрудниками ФСБ), где у него детально проверили мобильный телефон. После проверки телефона только что поставленный штамп о въезде аннулировали (перечеркнули), в официальном въезде отказали и развернули обратно. Присланный электронный ответ на запрос показывает запрет по ч. 1 ст. 27 ФЗ № 114 до 2061 года (от органа под руководством Н.Н. Агеева). При этом важно отметить: у гражданина в РФ было оформлено официальное право на проживание (РВП/ВНЖ), он регулярно проходил ежегодные медицинские комиссии и сдавал все необходимые медицинские анализы — никаких опасных инфекционных заболеваний выявлено не было, он полностью здоров. Наш знакомый местный адвокат утверждает, что этот запрет до 2061 года поставлен "по болезни" и якобы, если сейчас сдать анализы и привезти их, то его пропустят. Скажите, пожалуйста, прав ли наш адвокат? Действительно ли аннулирование въездного штампа на границе органами ФСБ по ч. 1 ст. 27 может быть связано со здоровьем, или причина исключительно в результатах проверки телефона государственными органами безопасности?»
Ответить
Здравствуйте.
Кратко.
Адвокат, который говорит, что запрет до 2061 года поставлен «по болезни» и что достаточно сдать анализы — скорее неверно или по крайне мере упрощает ситуацию; причину аннулирования штампа и введённого запрета нужно выяснять по документам, а пути отмены зависят от основания (угроза безопасности, опасное инфекционное заболевание или иные основания).
Развернуто.
В ч.1 ст.27 ФЗ №114 основания для запрета связаны с тем, что пребывание лица «необходимо ограничить для обеспечения безопасности государства, общественного порядка или здоровья населения». Решения по таким вопросам часто принимают органы безопасности и миграционные органы; они не обязаны публично раскрывать все основания в деталях.
Если формально основанием является инфекционное заболевание, указан перечень «социально опасных» заболеваний (например, туберкулёз, сифилис, ВИЧ и др.), и в ряде случаев при подтверждении лечения/излечения запрет может быть отменён или приостановлен при обращении в Роспотребнадзор или МВД с медицинскими документами (форма 001‑ИЗ и пр.). Для ВИЧ запрет может быть пожизненным в ряде формулировок практики. Поэтому наличие болезни реально может служить основанием, но это — отдельная, формализованная процедура, не просто «сдать анализы на границе» и сразу пустят.
Альтернативное основание — результаты проверки телефона/данных сотрудниками ФСБ и вывод о том, что въезд создаёт угрозу безопасности; в таком случае медицинские анализы не повлияют на решение. Такие решения ФСБ обжаловать труднее, и они часто основаны на соображениях безопасности и «государственной тайны»
Здравствуйте Уважаемые юристы. Как можно снять деньги с номинального счета ребенка опекуну? Спасибо.
Ответить
Здравствуйте.
Опекун вправе снимать и расходовать деньги с номинального счета ребенка без предварительного разрешения органа опеки, но только в интересах подопечного и с последующим отчетом по установленным правилам.
п. 1 ст. 860.1 ГК РФ — номинальный счет используется для распоряжения чужими денежными средствами;
п. 1 ст. 37 ГК РФ — средства подопечного расходуются опекуном в интересах ребенка;
ФЗ “Об опеке и попечительстве” — опекун обязан отчитываться о расходовании имущества подопечного; предварительное разрешение на расходование денег с номинального счета не требуется.
Банк обычно выдает деньги по распоряжению опекуна, а подтверждающие документы лучше сохранять на случай проверки органом опеки.
Здравствуйте я смз курьер пятерочки получила травму когда шла за заказом Могу ли подать иск на возмешение вреда и трудовые отношения
Ответить
Здравствуйте.
Да — вы можете требовать возмещения вреда и добиваться признания трудовых отношений, если докажете, что выполняли работу по указанию работодателя; при признании — претендовать на выплаты и компенсации, положенные при несчастном случае на производстве.
Признание трудовых отношений: ТК РФ признаёт трудовые отношения не только при письменном договоре, но и при фактическом допущении к работе работодателем; суд или инспекция труда могут восстановить статус работника и обязать оформить трудовой договор задним числом.
Производственная травма и выплаты: если травма связана с выполнением служебных обязанностей, её можно признать несчастным случаем на производстве; тогда платят пособие по нетрудоспособности, страховые и иные выплаты в порядке, установленном законом.
Иск и порядок действий: обычно подают иск в суд с требованием о признании трудовых отношений и взыскании возмещения вреда (медицинских расходов, утраты трудоспособности, морального вреда), либо обращаются в государственную инспекцию труда и в фонд соцстраха для расследования несчастного случая.
Нормативное обоснование:
Трудовой кодекс РФ — ст. 16 (основания возникновения трудовых отношений), ч. 2 ст. 67 (вступление в работу без письменного договора), ст. 19.1 (признание отношений трудовыми), ст. 237 (компенсация морального вреда).
Положения о несчастных случаях на производстве и порядок выплат (больничный 100% при производственной травме, страховые выплаты) — в части норм, регулирующих обязательное страхование и пособия.
Здравствуйте! Я являюсь арендатором лесного участка, по плану у меня на участке одно металлическое некапитальное строение с целью хранения спортивного инвентаря. Но пару лет назад мне на участок, незнакомые мне люди, установили свой гараж и сами переставлять его они не собираются, мне уже пришло уведомление о нарушении мной плана по договору. Подскажите, как я могу избавиться от чужого гаража?
Ответить
Здравствуйте.
📌 Шаг 1: Документальная фиксация факта нарушения
Прежде всего зафиксируйте факт нахождения чужого гаража на вашем участке:
- Составьте письменный акт с указанием места расположения гаража, его характеристик и даты обнаружения.
- Сделайте фотографии и видеозаписи, подтверждающие наличие гаража.
- По возможности привлеките свидетелей (например, представителей лесничества или соседей).
⚖️ Шаг 2: Обращение в компетентные органы
✅ Полиция и прокуратура:
Направьте заявление в полицию, ссылаясь на следующие правовые нормы:
- Статья 330 УК РФ — самоуправство (если владельцы гаража отказались демонтировать его добровольно);
- Статья 7.1 КоАП РФ — самовольное занятие земельного участка.
Заявление должно содержать подробную информацию о факте нарушения, доказательства (фотографии, видеосъемка, показания свидетелей).
✅ Органы лесного надзора:
Параллельно обратитесь в территориальные органы лесного хозяйства (лесничество, Рослесхоз):
- Укажите, что ваш участок относится к землям лесного фонда и используется незаконно третьими лицами.
- Потребуйте проведения проверки и принятия мер по устранению нарушения.
🏛️ Шаг 3: Негаторный иск в суд
Согласно статье 304 Гражданского кодекса РФ, собственник или иной законный владелец вправе требовать устранения любого нарушения своего права, даже если это нарушение не связано с лишением владения.
Вам необходимо подготовить и подать исковое заявление в суд следующего содержания:
- Указание на ваше законное право пользования участком (предъявите копию договора аренды).
- Подробное описание нарушения (наличие чужого гаража).
- Требование обязать владельцев гаража освободить занимаемую территорию.
Суд вынесет решение, обязывающее владельцев гаража ликвидировать самовольную постройку.
🔧 Дополнительные меры
- Направьте собственникам гаража досудебную претензию с требованием добровольно демонтировать конструкцию в установленный вами срок.
- Сохраняйте всю переписку и копии обращений, чтобы иметь дополнительные доказательства своей правовой позиции.
В какой срок возвращают приставы ошибочно списанные алименты, прошло 4 дня.
Ответить
Здравствуйте.
Прямого законодательного срока для возврата ошибочно списанных алиментов приставом закон не устанавливает, но жалоба на бездействие пристава рассматривается в течение 10 рабочих дней (п. 13 ч. 1 ст. 12, ч. 1 ст. 124 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).
На практике после подачи заявления о возврате необоснованно взысканных средств (ч. 8 ст. 110 ФЗ-229) пристав должен вынести постановление о возврате в разумный срок, обычно в течение 10–30 дней; если деньги уже перечислены взыскателю, их возвращает взыскатель добровольно или по решению суда .
Что делать сейчас:
Подайте приставу письменное заявление о возврате ошибочно списанных алиментов с приложением выписки по счёту и справки об алиментном характере средств. Если в течение 10 рабочих дней реакции нет — жалуйтесь старшему судебному приставу (рассмотрение жалобы — 10 дней) или обращайтесь в суд в течение 10 дней после отказа.
Как поступить если ученик систематически нарушает правила в автобусе при перевозке в школу, ругается матом, не пристегивается, огрызается на замечания, курит. Возможно ли такого ученика лишить прав перевозки в школу?
Ответить
Здравствуйте.
Да, лишить права пользоваться школьным автобусом можно, но это обычно делается не как «лишение прав» в юридическом смысле, а как ограничение допуска к перевозке по локальному акту школы или по решению администрации на основании правил поведения и мер безопасности.
Как действовать?
1. Зафиксировать нарушения: мат, курение, отказ пристегиваться, грубость, создание угрозы безопасности.
2. Составить служебную записку/акт от сопровождающего и водителя.
3. Вызвать родителей и оформить письменное предупреждение.
4. Издать решение директора о временном или постоянном недопуске к перевозке, если это предусмотрено положением о школьном автобусе и правилами поведения учащихся.
5. Одновременно предложить альтернативный способ добирания в школу, чтобы не нарушить право ребенка на образование.
На чем основано:
Правила организованной перевозки детей требуют, чтобы в автобусе соблюдались меры безопасности, включая пристегивание ремнями, а в школьных локальных правилах прямо обычно запрещаются курение, нецензурная лексика, перемещение по салону и иные опасные действия.
За безопасность школьных перевозок отвечает директор школы, а также сопровождающие лица, которые должны обеспечивать соблюдение порядка в автобусе.
Что важно учесть
Полностью отстранить ребенка от обучения нельзя только из-за поведения в автобусе; можно ограничить именно право пользования школьной перевозкой, если есть реальная угроза безопасности и это оформлено надлежащим образом.
Лучше прописать в положении: основания для отстранения, срок, порядок восстановления допуска и обязанность родителей обеспечивать альтернативную доставку.
Практическая формулировка:
Подходящая мера: «временный недопуск к перевозке школьным автобусом до устранения нарушений и/или до рассмотрения вопроса комиссией с участием родителей».
Это обычно выглядит более устойчиво, чем бессрочный запрет без процедуры.
В каких случаях квалифицируют ч.2 ст 264.1
Ответить
Вы правильно заметили про дату вступления в силу новой редакции закона (с 1 июля 2024 года). Именно с этой даты ужесточилась ответственность и изменилась сама структура статьи.
* Если преступление (повторное управление в нетрезвом виде) было совершено после 1 июля 2024 года, то для применения ч. 2 ст. 264.1 необходимо, чтобы судимость за предыдущее аналогичное преступление (по ст. 264.1 или по ч. 2,4,6 ст. 264) была не погашена и не снята на момент нового нарушения.
* Если преступление совершено до 1 июля 2024 года, применяются нормы закона, действовавшие на тот момент.
Таким образом, ваша логика верна: чтобы «дорасти» до части 2 статьи 264.1, сначала должна быть судимость по части 1 той же статьи (или по «пьяным» частям статьи 264), и только при совершении нового нарушения в период непогашенной судимости наступает ответственность по более тяжкой, второй части.
Вы задали очень точный и юридически грамотный вопрос, который касается обратной силы закона и правил квалификации преступлений.
Да, в описанной вами ситуации часть 2 статьи 264.1 УК РФ (в редакции от 01.07.2024) применяться не может.
Вот подробное объяснение, почему это так.
Принцип действия закона во времени:
В уголовном праве России действует фундаментальный принцип: применяется тот закон, который действовал в момент совершения преступления. Закон, устанавливающий преступность деяния или усиливающий наказание, не имеет обратной силы.
Анализ вашей ситуации
1. Предыдущая судимость: У лица есть судимость по «старой» редакции статьи 264.1 УК РФ (от 2014 года). Эта судимость была получена за преступление, совершённое в тот период.
2. Новое преступление: Лицо совершает новое деяние — садится за руль в нетрезвом виде.
3. Закон на момент нового преступления: Новое преступление совершается уже после 1 июля 2024 года, когда действует новая редакция Уголовного кодекса.
Почему нельзя применить ч. 2 ст. 264.1 (в ред. от 01.07.2024)?
Текст части 2 статьи 264.1 УК РФ в новой редакции прямо говорит о судимости за преступления, предусмотренные:
* частями 2, 4, 6 статьи 264 УК РФ;
* либо настоящей статьёй (то есть ст. 264.1).
Ключевой момент заключается в том, что «настоящая статья» в контексте новой редакции — это статья 264.1 в её новом виде.
С точки зрения закона, судимость по «старой» редакции статьи 264.1 (от 2014 года) не является судимостью по «настоящей статье» в её актуальном тексте.
Более того, новая редакция статьи 264.1 УК РФ (вступившая в силу 01.07.2024) фактически является новым уголовным законом**, который установил более строгие основания для квалификации по части 2.
Как это квалифицируется?
Поскольку у лица нет судимости, предусмотренной диспозицией новой части 2 (то есть судимости по новой редакции ст. 264.1 или по ч. 2, 4, 6 ст. 264), его действия будут квалифицированы по части 1 статьи 264.1 УК РФ.
Это происходит потому, что часть 1 является общей нормой для всех случаев повторного управления в нетрезвом виде, не подпадающих под более тяжкую квалификацию по части 2.
Вывод:
Для применения части 2 статьи 264.1 УК РФ в её текущей редакции необходимо, чтобы квалифицирующая судимость была получена уже по действующему закону (после 01.07.2024). Судимость по закону, действовавшему до этой даты, для этой цели не подходит, и деяние будет квалифицировано по части 1 той же статьи.
Если Вы не напишите хороший отзыв, то это будет уголовно наказуемо)))
Уважаемый Константин Владимирович очень благодарен за ваш ответ. Я очень рад за ваших доверителей у них есть думающий адвокат. Но есть одно НО. В постановлении пленума 10.6. По части 2 статьи 264.1, части 2 статьи 264.2 или части 2 статьи 264.3 УК РФ квалифицируются действия лица, имеющего на момент допущенного им правонарушения непогашенную или не снятую в установленном порядке судимость за соответствующее преступление. При этом следует учитывать, что сроки погашения судимости, установленные статьями 86 и 95 УК РФ, за каждое преступление исчисляются самостоятельно и не прерываются при совершении нового преступления. (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2024 N 21), как смотрите на термин за ДАННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ. То есть в связи с этим постановлением текст ч. 2 ст. 264.1 отпадает? Был судим раннее значит держи вторую часть? Буду благодарен за ваш ответ.
Уважаемый Константин Владимирович, вы очень грамотный специалист в уголовном праве! Я советую другим адвокатам и юристам прислушаться к вам, а также доверителей которые попали в данную ситуацию, но вы пишите, что: Для применения части 2 статьи 264.1 УК РФ в её текущей редакции необходимо, чтобы квалифицирующая судимость была получена уже по действующему закону (после 01.07.2024). Судимость по закону, действовавшему до этой даты, для этой цели не подходит, и деяние будет квалифицировано по части 1 той же статьи.
Но я отмечу, что деяние по ч.1 ст. 264 УК РФ квалифицируется для лица имеющим административную ответственность и нарушивший закон не позднее одного года после отбытия наказания по административному право нарушению!
При таком толковании, следуя конституционному принципу, полагаю, что в виду неправильного применения уголовного закона, уголовное дело в отношении Х. по обвинению последнего по ч.2 ст. 264.1 УК РФ, подлежит прекращению по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ. Так?
Здравствуйте. Поругались с мужем, ушла к маме с ребенком, дочери 6 месяцев. Через 3 дня пришла, а замки поменяны. Квартира мужем куплена до брака в ипотеку, в эту квартиру он прописал дочь. У меня осталось там все, техника, купленная до брака, вещи мои и ребенка. Ключи сказал не даст, не пускает, вещи не отдает. Что мне делать? Мы в браке официально.
Ответить
Здравствуйте.
Постарайтесь помириться. Или как-то договориться. В общем искренне считаю, что решение данной проблемы лежит в плоскости психологии.
Если мирно урегулировать никак не удается, то ниже расскажу как можно сделать по закону.
В вашей ситуации муж не вправе просто так удерживать ваши личные вещи и вещи ребенка, даже если квартира куплена им до брака. Вам нужно действовать через фиксацию нарушений и требование вернуть имущество, а при отказе — через полицию и суд.
Что важно по квартире:
Если квартира куплена мужем до брака, сама квартира, как правило, является его личной собственностью, но это не дает ему права удерживать ваши вещи и ограничивать доступ к вещам ребенка без законных оснований.
Если ребенок зарегистрирован в квартире, это дополнительно усиливает аргумент о том, что вещи ребенка и предметы для его проживания должны быть доступны вам.
Что делать сразу?
Направьте мужу письменное требование вернуть ваши вещи и вещи ребенка, лучше в мессенджере и отдельно заказным письмом.
Составьте перечень имущества: что ваше, что ребенка, что куплено до брака, что находится в квартире.
Зафиксируйте факт недопуска: переписка, аудио, свидетели, при возможности — заявление в полицию о самоуправстве и незаконном удержании имущества.
Если есть угроза, что вещи вывезут или испортят, просите полицию зафиксировать ситуацию и принять заявление сразу.
Как вернуть вещи?
Если муж не отдаст имущество добровольно, подавайте в суд иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения и об обязании передать вещи.
По вещам ребенка и вашим личным вещам лучше сразу прикладывать доказательства принадлежности: чеки, переписку, фото, выписки по карте, свидетельские показания.
Если потребуется доступ в квартиру только для забора вещей, можно просить суд определить порядок передачи имущества и допустить вас для его получения.
Про ребенка и регистрацию:
Регистрация дочери в квартире сама по себе не делает вас собственником, но ребенок имеет право проживать и пользоваться жильем, если он вселен как член семьи, а препятствия в пользовании могут оспариваться в суде.
Отдельно проверьте, есть ли у вас возможность забрать документы ребенка, лекарства, одежду, предметы ухода — это приоритетно.
Самый быстрый путь такой:
- сегодня же направить требование о возврате вещей;
- завтра подать заявление в полицию о самоуправстве и удержании имущества;
- параллельно готовить иск в суд о возврате вещей и, при необходимости, об устранении препятствий в пользовании имуществом.
Приветствую, самострой многоквартирного дома закрыл окна нашего дома, причём дом воздвигли в 60 сантиметров от нашего. Я начал готовится к суду и обратился к эксперту о составлении экспертизы, но он сказал что экспертизу назначает суд и заказывать не нужно. Прав ли он и то что предварительная экспертиза, не даст толку. И главный вопрос можно ли даже если экспертизу назначит суд, не дать это делать местному эксперту. Т.к. ответчик башлёвый и адвокат у него, ещё и глава его компании тесно связанный с местными экспертами. Да и в целом что посоветуйте?
Ответить
Здравствуйте.
Да, предварительная независимая строительно-техническая экспертиза обычно имеет смысл, а не «бесполезна».
Суд действительно сам назначает судебную экспертизу, но ваше предварительное заключение можно использовать как письменное доказательство, чтобы обосновать иск, сформулировать вопросы эксперту и показать суду, что есть спор по нормам, инсоляции, расстояниям и нарушению прав соседей.
Что сказал эксперт?
Фраза «экспертизу назначает только суд» верна лишь частично. Судебную экспертизу действительно назначает суд, но до суда вы вправе заказать внесудебное заключение специалиста/эксперта; оно не заменяет судебную экспертизу, зато часто помогает добиться ее назначения и влияет на позицию суда.
По сути, эксперт, к которому вы обращались, прав только в том, что его работа не будет «судебной экспертизой», если суд ее не назначил. Но вывод о том, что предварительное заключение «не даст толку», слишком категоричен.
Зачем делать предварительное заключение
В вашем споре оно полезно минимум по четырем причинам:
фиксирует расстояние между домами, уровень затемнения, перекрытие окон, возможное нарушение норм;
помогает сформулировать иск и вопросы для суда;
снижает риск, что суд назначит экспертизу по слишком общим вопросам;
дает шанс показать, что объект ответчика создает ущемление ваших прав или не соответствует обязательным требованиям.
Если есть еще и фото, видео, замеры, топосъемка, техплан, градостроительные документы, это усиливает позицию.
Можно ли не допустить «местного» эксперта
Полностью «запретить местного эксперта» нельзя, потому что суд сам определяет экспертное учреждение, но вы вправе возражать против конкретного эксперта или учреждения и предлагать альтернативу.
Нужно заявлять мотивированные возражения: заинтересованность, конфликт интересов, аффилированность, отсутствие нужной специализации, сомнения в объективности, прошлые связи с ответчиком или его структурой. Суд должен оценить эти доводы; формально эксперт обязан быть независим и не находиться в зависимости от сторон.
Как действовать по делу?
Закажите независимое досудебное заключение у организации из другого региона или минимум не связанной с местными участниками спора.
Соберите доказательства: кадастровые сведения, планы, фото с привязкой ко времени, замеры расстояний, переписку, обращения в администрацию и стройнадзор.
В иске просите не только оценить самострой, но и назначить экспертизу по конкретным вопросам: соблюдение отступов, инсоляция, освещенность, пожарные и градостроительные нормы, влияние на возможность пользования вашим домом.
Сразу подайте письменные возражения против «местных» экспертных организаций, если есть риск зависимости, и предложите 2–3 альтернативы.
Просите обеспечить сохранение доказательств и, при необходимости, запрет определенных действий на время процесса, если есть риск ухудшения положения.
Если уже видно, что дом построен в 60 см от вашего, это может быть сильным аргументом, но решающее значение будет иметь не сам факт малой дистанции, а какие именно нормы нарушены и как это влияет на ваши права.
Что особенно важно!
В таких делах выигрывает не эмоция, а техническая доказательная база. Хорошее досудебное заключение часто не «заменяет» судебную экспертизу, а делает вашу позицию гораздо сильнее и помогает отбить попытку провести экспертизу в удобном для ответчика учреждении.
Если суд все же назначит экспертизу в сомнительном месте, это нужно обжаловать через письменные возражения, ходатайства о замене эксперта/учреждения и постановку дополнительных вопросов.
Я советую не ждать суда, а делать досудебное заключение уже сейчас, но заказывать его не «для галочки», а у сильного специалиста по градостроительным, строительным и санитарно-эксплуатационным нарушениям.
Если главная цель — показать, что постройка нарушает ваши права, лучше выбирать эксперта, который умеет работать именно с конфликтами по инсоляции, отступам, плотной застройке и обследованию объекта на месте.
Могу дальше помочь в двух форматах: составить список вопросов для эксперта и суда, либо дать готовую структуру иска и ходатайств по такому спору.
После постановки группы Д по шизотипическому расстройству отправили на КМО, могут ли на этом обследовании снять диагноз и поменять группу? До этого лежал в психиатрической клинике по направлению от военкомата, где диагноз был подтвержден
Ответить
Да, теоретически на КМО (контрольном медицинском освидетельствовании) решение могут пересмотреть, включая категорию годности и даже оценку диагноза. Но в вашей ситуации есть важные нюансы.
Если:
* у вас уже была госпитализация по направлению военкомата;
* в стационаре диагноз подтвердили;
* поставили шизотипическое расстройство;
* уже вынесена категория Д;
то изменить всё это на КМО обычно намного сложнее, потому что стационарное психиатрическое обследование считается очень весомым основанием. КМО чаще проверяет правильность вынесенного решения и полноту документов, а не заново проводит полноценную диагностику.
Но КМО может:
* запросить дополнительные документы;
* усомниться в полноте обследования;
* направить на повторное обследование;
* в отдельных случаях изменить категорию (например, если сочтут, что диагноз недостаточно подтверждён или есть ошибки).
Снять диагноз «на месте» просто по короткой беседе обычно не должны. Если диагноз подтверждён стационаром и есть выписка, это серьёзная база.
Есть и юридический момент: диагноз и категория годности — не одно и то же. Категорию КМО может пересматривать, но сам психиатрический диагноз не исчезает автоматически от решения комиссии.
Если скажете:
1. это КМО регионального уровня после решения районного военкомата?
2. есть ли у вас на руках выписка из стационара и что там написано (F21/«шизотипическое расстройство» или другая формулировка)?
— тогда смогу точнее объяснить, насколько вероятен пересмотр.
Для Москвы и вашей ситуации картина выглядит более определённой.
Если это КМО после решения районного военкомата, и у вас есть:
* подтверждение диагноза F21.8 (шизотипическое расстройство);
* обследование в стационаре по направлению военкомата;
* запись и выписка есть в ЕМИАС;
* уже вынесена категория Д,
то вероятность того, что на КМО просто «снимут диагноз и поставят другую группу», обычно не выглядит высокой.
Почему:
* КМО в таких случаях чаще проверяет, насколько законно и обоснованно вынесено решение районной комиссии.
* Стационарное обследование по направлению военкомата — очень весомый документ.
* Наличие F21.8 в выписке — это не устная запись врача, а медицинское основание.
* ЕМИАС тоже помогает: данные уже отражены в системе.
Но важно понимать: КМО имеет право не согласиться и отправить на дополнительное обследование, если:
* выписка выглядит неполной;
* есть противоречия между документами;
* при общении у врачей возникнут сомнения;
* есть признаки ошибки в постановке диагноза.
Обычно на КМО по психиатрии спрашивают:
* когда появились жалобы;
* почему направляли в стационар;
* что происходило во время обследования;
* лечились ли раньше;
* как учитесь/работаете, общаетесь, функционируете.
Не стоит пытаться «играть роль» или подстраивать ответы — противоречия как раз чаще вызывают повторные направления.
Ещё один момент: F21.8 — это код диагноза, а категория Д присваивается по расписанию болезней. Если стационар прямо подтвердил состояние как основание под Д, КМО обычно сложнее разворачивать такое решение без новых оснований.
Здравствуйте.Школа не позволяет сделать фото впр работы,ссылаясь,что это экзамеционная работа и выслана из Москвы.Это правда?
Ответить
Здравствуйте.
Если вы хотите понять именно правовую сторону — фраза «нельзя, потому что работу прислали из Москвы» сама по себе не является основанием.
ВПР — это не Единый государственный экзамен. Всероссийские проверочные работы — мониторинговая процедура, а не государственный экзамен с таким же режимом секретности и отдельными жесткими правилами. Поэтому аргумент «это экзаменационная работа» не совсем точен.
Если ситуация такая: ребёнок уже написал ВПР, работа проверена, родителя пригласили ознакомиться, то обычно школа должна показать работу и результаты. Но вопрос именно фотографирования часто упирается не в федеральный запрет, а в локальные правила школы. При этом школе желательно ссылаться на конкретный документ, а не на «так сказали сверху».
Можно задать спокойно и письменно:
> Прошу сообщить, на основании какого нормативного акта, приказа или локального положения школы запрещено фотографирование выполненной и проверенной работы ВПР при ознакомлении родителя.
Если школа ответит:
* «по внутреннему положению» — попросите показать этот документ;
* «по приказу Рособрнадзора» — попросите номер и пункт;
* «потому что материалы присланы из Москвы» — это выглядит слабым обоснованием.
Есть и практический момент: многие школы боятся, что фото потом используют для споров по оценке или публикаций в сети. Но это уже не равно прямому запрету по закону.
Уточните ещё одну деталь: работа уже проверена, и вы как родитель хотите её сфотографировать после проверки? Или ребёнку не дали сфотографировать её сразу после написания? Это две разные ситуации юридически.
Здравствуйте, сыну одноклассник удаоин в глаз кулаком на уроке физкультуры пришли в травмпункт меня спрашивают будем ли сообщать в полицию как мне быть
Ответить
Здравствуйте.
Если травма незначительная и вы не хотите эскалации, можно сначала ограничиться медицинской фиксацией и заявлением в школу. Если же глаз болит, есть отек или риск осложнений, лучше не отказываться от сообщения в полицию — для ребенка это безопаснее с точки зрения защиты его прав
Здравствуйте, у меня такой вопрос: у меня в квартире есть небольшой долг по электроэнергии, моему брату на «Госуслугах» пришло уведомление, что он должен оплатить некую сумму долга, но в этой квартире он не прописан более 15 лет. Имеют ли право судебные приставы требовать с него этот долг и как сделать так, чтобы он не платил?
Ответить
Здравствуйте.
Брату лучше собрать два вида подтверждений: отсутствие регистрации и отсутствие права собственности.
Для отсутствия регистрации:
Получить справку о зарегистрированных лицах (архивную/расширенную, если нужна история) или справку о составе семьи/форма о регистрации — там видно, кто зарегистрирован по адресу и с какого времени.
Взять документ о снятии с регистрационного учёта, если сохранился.
При необходимости запросить сведения через МВД или МФЦ.
Для отсутствия собственности:
Получить выписку из Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) по квартире — там указаны собственники.
Если квартира не его, в выписке его фамилии не будет.
Заказать выписку можно через [Госуслуги] или Росреестр.
Также полезно приложить:
* копию паспорта с актуальной регистрацией;
* любые документы, подтверждающие, что он давно проживает по другому адресу.
Если дело уже у приставов, эти документы можно направить приставу, но ключевое — использовать их для отмены судебного приказа или оспаривания судебного акта, потому что пристав обычно связан тем, что указано в решении суда.
Если подскажете, у брата есть доступ к номеру исполнительного производства или суда из уведомления — смогу подсказать, куда именно и в каком виде подавать документы.
Не открыт 7 пункт. ЧТО могу ли я взять под охрану санаторий Федеральный Налоговой Службы?
Ответить
Здравствуйте.
Если ваша ЧОО в реестре и лицензия действующая — это необходимое условие, но не единственное. Для обычного санатория ФНС часто это возможно, если объект не выведен из сферы частной охраны.
Напишите название санатория ФНС или его ИНН/регион — скажу точнее, можно ли вашему ЧОО брать его под охрану.
Как развестись без присутствия в суде и без согласия второго супруга? пенсионеры. Нет имущества, несвл детей. Один из супругов измены, воровство, дебоши, итд итп. Из корысти желает довести второго до сердечного пристура, опасен. Какие действия?
Ответить
Здравствуйте.
Если нет общих несовершеннолетних детей и нет спора об имуществе, но второй супруг не согласен на развод, через ЗАГС развестись нельзя — только через суд.
Что делать:
Подать иск о расторжении брака в мировой суд по месту жительства супруга. Если вам тяжело ездить (возраст, здоровье), можно просить рассмотреть по вашему месту жительства при наличии оснований.
В иске указать:
совместная жизнь фактически прекращена;
примирение невозможно;
описать: агрессия, дебоши, угрозы, измены, кражи — если это влияет на безопасность;
если есть опасность для здоровья — отдельно подчеркнуть.
Чтобы не присутствовать в суде, подайте:
ходатайство: «Прошу рассмотреть дело в мое отсутствие»;
или оформить представителя по доверенности.
Согласие второго супруга не обязательно. Суд может дать срок на примирение (до 3 месяцев), но если видно, что семья распалась, брак обычно расторгают и без согласия.
Если человек опасен:
при угрозах — полиция;
фиксировать побои, угрозы, скандалы: заявления, медсправки, свидетели, аудио/видео;
при краже — заявление в полицию отдельно.
Измена сама по себе обычно не влияет на решение о разводе, но угрозы, насилие и опасное поведение важны.
Здравствуйте! Пришел долг по кредиту через судебное письмо ,кредит был взят в 2014 году с 2015 года в письме написано долг 150 т как поступить идти в суд с этим письмом или как лутше сделать
Ответить
Здравствуйте.
Не идите сразу “просто в суд” — сначала проверьте, что именно пришло. Если это судебный приказ, у вас обычно есть 10 дней на подачу возражений об отмене приказа; если это повестка/иск, нужно готовить возражения и заявлять о сроке исковой давности по кредиту 2014 года.
Что делать сейчас:
Посмотрите документ: там должно быть указано, приказ это или повестка.
Если приказ — срочно подайте заявление об отмене в тот же суд.
Если иск — идите в суд и заявляйте, что долг старый и нужно проверить срок исковой давности; без вашего возражения суд сам его не применит.
Ничего не подписывайте и не признавайте долг письменно, пока не разберетесь.
Если хотите, я могу очень коротко написать вам текст заявления об отмене судебного приказа.
Сегодня была на приёме у врача травматолога челюстного хирурга, что начались проблемы с челюстью. Врач сказал что эту проблему лечит ортопед. Но ведь все врачи платные, а быаший муж загнал меня в долги. Как быть в данной ситуации, ведь травму 10.07.2025 года, я получила от него по голове, аж щёлкнула челюсть? А челюсть болит
Ответить
Долги не должны лишать вас права на медицинскую помощь.
Что можно сделать:
1. Если у вас есть полис ОМС (обязательное медстрахование), лечение травм и обследование не обязательно должны быть платными. Вы можете:
* обратиться в государственную поликлинику по месту прикрепления;
* записаться к терапевту или стоматологу/челюстно-лицевому специалисту по ОМС;
* попросить направление именно к ортопеду или челюстно-лицевому специалисту по поводу последствий травмы.
2. Очень важно сказать врачам прямо:
«Травма была после удара по голове, после этого щёлкнула челюсть, боли продолжаются с 10.07.2025».
Механизм травмы имеет значение. Иногда тогда назначают обследования (рентген, КТ, МРТ — по показаниям).
3. Если это связано с насилием, и травма ранее не была зафиксирована:
* даже спустя время можно рассказать врачу, что травма возникла после удара;
* попросить зафиксировать жалобы и связь с травмой в медкарте.
Если в договоре купли-продажи условия не соответствуют ЗоЗПП, и продавец отказывается их менять (условия, которые уменьшают размер законной неустойки), можно подписать и в случае разногласий признать в суде эти пункты недействительными или это сложно? В ст.16 ЗоЗПП написано что продавец не может отказаться заключить договор в случае указаний потребителей на недопустимые условия договора, а на практике если продавец откажется, это что в судебном порядке обязывать внести в договор условия потребителя, 🤔 а как на практике такое бывает вообще)
Ответить
Здравствуйте.
Да, в такой ситуации обычно подписывают договор, а затем оспаривают недопустимые условия как ничтожные — это прямо следует из статьи 16 ЗоЗПП: условия, ущемляющие права потребителя, ничтожны, а условие, уменьшающее размер законной неустойки, прямо отнесено к недопустимым. Судебная практика Верховного Суда тоже исходит из того, что такие оговорки не применяются при разрешении спора, даже если договор уже подписан.
Как это работает на практике
Статья 16 ЗоЗПП запрещает не только сами недопустимые условия, но и отказ во внесении изменений в договор, если потребитель правомерно указывает на такие условия, а продавец должен рассмотреть требование в течение 10 дней. То есть закон стоит на стороне потребителя уже на стадии заключения договора, а не только после конфликта.
Но на практике продавцы нередко все равно отказываются менять текст, и тогда спор обычно решается не через “обязать переписать договор под диктовку потребителя”, а через признание конкретного пункта недействительным и применение закона вместо него.
Что обычно просить в суде
На практике чаще заявляют такие требования:
признать конкретный пункт договора недействительным;
признать, что применяется норма ЗоЗПП, а не сниженная договором неустойка;
взыскать неустойку уже по закону, а не по “урезанной” ставке;
при необходимости взыскать убытки, моральный вред, штраф.
Суду обычно не нужно заново “переписывать” весь договор: достаточно исключить или не применять незаконный пункт, а остальное оставить в силе, если оно не противоречит закону. Именно поэтому спор чаще выглядит как взыскание денег и признание ничтожности условий, а не как принуждение к редактуре текста договора.
Насколько это сложно
Это не редкая и не “экзотическая” история, но важно понимать нюанс: если вы просто подпишете договор, спор потом пойдет не о самом факте подписания, а о том, противоречит ли конкретное условие императивной норме закона. Если противоречит, шансы хорошие, потому что ничтожность по ст. 16 ЗоЗПП работает независимо от согласия потребителя.
Сложность обычно не в праве, а в доказательствах: нужно показать, какой именно пункт уменьшает законную неустойку и как из-за этого нарушены ваши права.
Практический вывод
Если продавец упирается и не меняет спорный пункт, обычно разумнее:
письменно заявить возражения;
зафиксировать, что вы не согласны именно с недопустимым условием;
подписывать только при необходимости, понимая, что этот пункт потом можно оспорить.
Если же сам договор для вас жизненно важен и без подписи сделка сорвется, подписание не лишает вас права потом ссылаться на ничтожность незаконного условия.
Но если продавец совсем не готов идти навстречу, на практике это часто сигнал, что вопрос придется решать уже через претензию и суд, а не через “мирное исправление текста”.
Если хотите, я могу сразу дать вам готовую формулировку возражений к договору и шаблон претензии по ст. 16 ЗоЗПП.
Товарищи юристы, приветствую Вас. По должникам по членским взносам в гаражный кооператив помогите, пожалуйста, председателю. Должница А., гараж в частную собственность не оформляет, гараж в БТИ числится за её умершим отцом; взносы не платит 8 лет. Нам заявляет что гараж не приватизирован - и ей платить взносы не надо! Правление против её домыслов, но непонятна в этом случае норма закона... Посоветуйте пожалуйста... ?
Ответить
Здравствуйте.
Да, платить должна: если наследница фактически приняла гараж и пользуется им, то на нее переходят обязанности по содержанию имущества, а с 01.10.2023 собственники гаражей, даже не являющиеся членами гаражного кооператива, обязаны вносить плату за содержание общего имущества в порядке, установленном для взносов.
Кратко по закону: наследник члена потребительского кооператива имеет право быть принятым в члены кооператива, а по ст. 27 Закона № 338-ФЗ собственники гаражей, не являющиеся членами, обязаны платить плату за приобретение, создание, содержание общего имущества и работы кооператива.
Если нужно совсем коротко для председателя: «Отсутствие регистрации права не освобождает наследника от обязанности по оплате содержания гаража и общего имущества; при фактическом пользовании и/или принятии наследства задолженность подлежит взысканию».
Виновник аварии который покинул место дтп (дтп было малозначительно, есть фото фиксация, переписка со вторым участником, личность водителя ГИБДД установлена) не явился в группу разбора по извещению и у которого есть действующее с 2018 г. Лишение по той же статье. Будет ли его разыскивать ГИБДД или сразу подадут документы в суд?
Ответить
Здравствуйте.
Скорее всего, ГИБДД не будут “разыскивать” его специально как скрывшегося, если личность уже установлена и материалы оформлены: обычно дело дорабатывают и передают в суд по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, где решается вопрос о лишении прав или аресте.
Неявка в группу разбора сама по себе обычно не прекращает дело и не мешает рассмотреть его без него, если извещение было надлежащим.
Если у него уже есть действующее лишение по той же статье, это не “аннулирует” новое дело: материалы всё равно направят по подведомственности, а дальше уже суд будет решать по совокупности обстоятельств.
Здравствуйте. Нужен Ваш квалифицированный совет. У одной женщины на иждевении находятся два ребенка; сын 12 лет и дочь 17 лет. В доме, где они проживают они все собственники в равных долях. Мать выгнала дочь в 15 летнем возрасте из дома и официально заевила ей, что она ей больше не дочь с угрозами физической расправы. (Есть переписка и голосовые сообщения) Детсие пособия она на дочь получает, аллименты нет т.к. официального отца у ребенка нет. Денег на содержание никому не дает. Дочь скитается по бабушкам, тетям и друзьям. Финансово ей помогает бывший отчим, отец второго ребенка. Сейчас она вообще в другом городе. Мать о месте нахождения ребенка не знает уже 2 года. Сыну видется с родны отцом не дает, да и вообще ни с бабушкой, ни с другими родственниками. Его не выгоняет потому, что полуает аллименты. Злоупотребляет алкоголем в свободное от работы время. Есть признаки алкогольной таксипатии и шезофрении в ранней стадии на алкогольном фоне. Отец второго ребенка собирается подать в суд на определение места жительства ребенка с отцом, но есть но. Он работает по вахтам 2 недели и 2 недели дома. Что будет с матерью, если написать на нее заявление в органы опеки и как поступить отцу второго ребенка в этом случае. Отец порядочный, инженер электронщик, хорошая зарплата и репутация как по месту жительства, так и по месту работы.
Ответить
Здравствуйте.
По описанию ситуация уже выходит за рамки обычного семейного спора: здесь есть признаки неисполнения родительских обязанностей, возможного воспрепятствования общению ребенка с близкими, а также вопрос о безопасности детей. В российском праве родительские права нельзя осуществлять в ущерб интересам ребенка, а при раздельном проживании спор о месте жительства ребенка решает суд с учетом интересов ребенка, его мнения и, в том числе, режима работы родителей.
Что будет, если подать заявление в опеку: опека обязана обследовать условия жизни ребенка и лица, претендующего на его воспитание, и дать заключение. Если есть непосредственная угроза жизни или здоровью ребенка, опека вправе немедленно отобрать ребенка, уведомить прокурора и затем в течение семи дней обратиться в суд с иском об ограничении или лишении родительских прав. То есть заявление в опеку само по себе не “переводит” ребенка к отцу, но запускает проверку и может стать очень серьезным процессом для матери.
По последствиям для матери: ее поведение может подпадать под административную ответственность по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению и защите прав ребенка, а также за лишение ребенка права на общение с родителем/родственниками, сокрытие места нахождения ребенка или воспрепятствование реализации родительских прав. Если по алиментам уже есть судебное решение или нотариальное соглашение и идет неуплата более двух месяцев после возбуждения исполнительного производства, возможно и привлечение по ст. 5.35.1 КоАП РФ. При доказанном хроническом алкоголизме, жестоком обращении, злостном уклонении от обязанностей или иных основаниях из ст. 69 СК РФ суд может лишить родительских прав; если доказательств для лишения недостаточно, но оставлять ребенка с матерью опасно, возможны ограничение родительских прав и последующее ухудшение ее правового положения.
Что делать отцу второго ребенка: ему лучше не ограничиваться только заявлением в опеку, а сразу подавать в суд иск об определении места жительства сына с ним и, при необходимости, об определении порядка общения с матерью. Суд будет смотреть не на “идеальность” графика, а на интересы ребенка, привязанность, условия жизни, личные качества родителей и возможность реально обеспечить уход; режим работы отца — лишь один из факторов, а не автоматический запрет. Для 12-летнего сына мнение уже обязательно учитывается, потому что учет мнения ребенка старше 10 лет обязателен, если это не противоречит его интересам.
Вахтовый график сам по себе не лишает отца шансов. Но ему нужно в суде показать не “я хороший”, а конкретный и понятный план: где ребенок живет, кто с ним находится во время вахты, как решаются школа, медицина, быт и безопасность. По закону именно возможность создать ребенку условия для воспитания и развития, а также режим работы родителей, входят в число ключевых обстоятельств.
По вашей ситуации я бы разделил действия так: заявление в опеку и, при наличии угроз, в полицию — для проверки и фиксации фактов; отдельно — иск в суд об определении места жительства сына с отцом.
Если хотите, я помогу составить короткий и грамотный текст заявления в опеку и список доказательств для суда. Для этого пишите мне в чат.
Сын отработав на работе две смены подряд в по 11 (с 8.00 до 20 часов). На следующий день принудительно составили список кто выход в ночную смену (20.00 до 8.00). Хотя изначально когда устраивался на работу обещали график, два дня в день и два выходных. Не отработав ночную смену до конца до 8.00 утра, опустили с работы пораньше, из-за атаки дронов. Когда сын ехал на своем собственном автомобиле с работы домой по дороге попадает ДТП со смертельным исходом в 7.30 часов. Причина смерти сына, уснув за рулём выехал на встречную полосу, врезался в автобус. ДТП произошло из-за усталости, вызванной режимом работы. Будет ли смерть в результате ДТП признана несчастным случаем на производстве? Хотя в договоре у сына написано: Время, затрачиваемое на дорогу до непосредственно рабочего места (терминала на участке) не входит в продолжительность рабочего дня. Куда можно обратиться чтоб доказали ДТП является несчастным случаем на производстве?
Ответить
Здравствуйте.
Сам по себе смертельный ДТП по пути домой на личном автомобиле обычно не признается несчастным случаем на производстве.
В ТК РФ такой путь включается в производственный случай только тогда, когда работник ехал на служебном транспорте либо на личном автомобиле, используемом в служебных целях по распоряжению работодателя или по соглашению с ним. Роструд также разъясняет, что травма по пути на работу или с работы считается производственной только если она связана с выполнением рабочих задач; окончательный вывод делает комиссия по расследованию.
Пункт в договоре о том, что дорога до рабочего места не входит в рабочее время, не решает вопрос о производственной травме. Для квалификации смотрят не на эту формулировку, а на обстоятельства происшествия и связь действий работника с трудовыми отношениями и производственной деятельностью.
В вашей ситуации доказывать нужно именно связь ДТП с производственной деятельностью: например, что поездка была служебной, что автомобиль использовался по поручению работодателя, либо что работодатель нарушил режим труда и отдыха так, что это прямо повлияло на обстоятельства несчастного случая. Но если человек просто ехал после смены домой на своей машине, шансы на признание случая производственным обычно невысоки. Это уже предмет расследования комиссии.
Обращаться нужно так: сначала письменно к работодателю с требованием провести расследование и оформить материалы; если работодатель отказывает или оформляет акт как «непроизводственный», подавайте жалобу в территориальную государственную инспекцию труда, а также в прокуратуру по месту происшествия. Разногласия по расследованию, оформлению и учету несчастного случая рассматривает ГИТ и ее территориальные органы, а их решения можно обжаловать в суде. Если работодатель не сообщил о несчастном случае в установленные органы, это может расцениваться как сокрытие несчастного случая.
Если случай все же признают производственным, основным документом для выплат будет акт о несчастном случае на производстве; по нему уже можно обращаться за страховыми выплатами.
Могу помочь составить короткое заявление в ГИТ и работодателю. Для этого пишите мне в чат.
Здравствуйте! У моего папы пропал сын на сво, с 14 апреля считается без вести пропавшим. 7 мая папа написал заявление на денежно довольствие пока сын будет считаться без вести пропавшим. Скажите когда примерно ожидать выплаты? И придут ли они вообще в мае? Просто отзывы читали по поводу денежных довольствий очень много жалуются что месяцами ждут. И будет ли в личном кабинете военнослужащего отображаться расчетный лист? Просто уже 18 мая а его до сих пор ещё нет
Ответить
Здравствуйте.
Российское законодательство сохраняет денежное довольствие военного, признанного пропавшим без вести, и выплачивает его супруге (супругу) или другим совместно проживавшим членам семьи до судебного признания безвестно отсутствующим или объявления умершим. Право на получение денег имеют родственники по очереди (супруг, взрослые дети, родители) при наличии документа, подтверждающего совместное проживание. После издания приказа о пропаже командир части направляет родным приказ и они подают заявление на выплату. Средства начисляются по ставкам, действовавшим в день пропажи, и перечисляются в течение нескольких дней после утверждения выплаты (обычно в пределах 10 рабочих дней). Расчётный лист с деталями выплаты появляется в «Личном кабинете военнослужащего» обычно в течение одного рабочего дня после зачисления денежных средств на банковскую карту.
Реальные сроки оформления зависят от полноты пакета документов. Обычно ответ по заявлению даётся в течение месяца (практически – до 30 календарных дней)
. При задержках обращаются к военному коменданту, затем — в Единый расчётный центр (ЕРЦ) Минобороны/Военно-социальный центр (ВСК) по телефону (звонок бесплатный: 8 800 737-7-737) или электронной почте, далее – в военную прокуратуру, уполномоченным или суд. Распространённые причины задержек – неполный комплект документов (например, нет справки о совместном проживании)
, несвоевременное оформление приказов, технические сбои в расчётных центрах или смена банковских реквизитов. Для ускорения нужно активно выяснять статус через личный кабинет, телефон горячих линий, писать официальные обращения (смотри ниже «Памятка действий» и «Причины задержек–Действия»). При необходимости – жалоба в военную прокуратуру или иск в военный суд (исковая давность – 3 года).
Если интересуют ответы на точечные вопросы, например: какими законами регулируется, как выглядит процесс выплаты и расчёта, каков порядок действий и список необходимых документов, каким образом проводится проверка статуса военнослужащего и где взять контакты, каковы типичные сроки выплаты по практике, какие распространённые причины задержек и действия, консультация по вопросу мер ускорения и обжалования, шаблоны обращений - пишите мне в чат.
Следственное управление ФСБ возбуждает и расследует уголовные дела в отношении прокуроров и высокопоставленных офицеров СК РФ? В каких случаях это происходит?
Ответить
Здравствуйте.
Следственное управление ФСБ действительно может возбуждать и расследовать уголовные дела в отношении прокуроров и высокопоставленных сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ), но только в определённых случаях, прямо предусмотренных законом.
В каких случаях ФСБ расследует дела против прокуроров и следователей?
1. Коррупционные и должностные преступления:
ФСБ расследует дела о коррупции, взяточничестве, мошенничестве, превышении должностных полномочий и других тяжких преступлениях, если в них подозреваются или обвиняются прокуроры, следователи или иные лица с особым правовым статусом. Такие дела возбуждаются, как правило, на основании материалов, полученных оперативным путём, либо по результатам проверок, инициированных прокуратурой или другими органами.
2. Преступления против государственной безопасности:
Если прокурор или следователь подозревается в совершении преступлений, связанных с государственной изменой, шпионажем, разглашением гостайны, терроризмом и другими особо тяжкими преступлениями против государства, расследование ведёт ФСБ.
3. Специальный порядок производства:
В отношении лиц с особым статусом (прокуроры, следователи, судьи) действует особый порядок возбуждения уголовных дел и проведения следственных действий. Например, для возбуждения дела против прокурора требуется согласие вышестоящего прокурора или суда. Аналогичные процедуры применяются и к следователям СК РФ.
4. Передача дела по инициативе других ведомств:
Если Следственный комитет или МВД выявляют признаки преступления, подследственного ФСБ (например, по статьям о терроризме или госизмене), дело может быть передано в следственное управление ФСБ для дальнейшего расследования.
Законодательная база:
- Уголовно-процессуальный кодекс РФ (ст. 151, 447–452) определяет подследственность и особый порядок расследования дел в отношении лиц с особым статусом.
- В последние годы полномочия ФСБ по расследованию дел против прокуроров и следователей были расширены: спецслужба получила право возбуждать такие дела без обязательного согласия органов прокуратуры по ряду составов преступлений.
Вывод:
ФСБ расследует дела против прокуроров и следователей только по тяжким и особо тяжким преступлениям, а также по коррупционным составам — при наличии специальных оснований и с соблюдением особого порядка, установленного законом.
Если ответ был полезен, оставьте отзыв и поставьте оценку!
Добрый день. У меня 2 промышленных участка по 25 соток на физ лицо. Часть 1 участка без моего ведома занял предприниматель переработкой вторичного бетона, т.е. там целые горы, незнаю какого объёма, но не меньше 500 тонн. Занял несколько месяцев назад, я приехал, предложил ему в счет такой ситуации и чтобы он дальше там оставался отсыпать мне площадку на соседнем участке 6 соток, что недорого относительно. Он согласился, но к работам не приступил, к телефону не подходит, вот еду сейчас туда. Что мне можно сделать? И могу я часть этого вторичного щебня сам взять и насыпать площадку, т.к. этот щебень на моем участке..
Ответить
Здравствуйте.
Коротко: не занимайте и не используйте этот щебень как свой без фиксации права на него, потому что по описанию это может быть не просто «материал на вашем участке», а имущество/отходы, размещённые без законных оснований, и одновременно — самовольное занятие части земли. Самый безопасный путь сейчас: зафиксировать нарушение, потребовать немедленно убрать всё и параллельно оформить претензию и обращение в надзорные органы.
Что делать сейчас?
Сразу сделайте фото и видео участка, гор щебня, техники, следов въезда, номеров машин, работников, ограждений, отметьте дату и время. Это поможет доказать факт самовольного занятия и объём размещённого материала.
Если предприниматель на месте, вручите ему письменное требование: прекратить использование участка, освободить территорию, вывезти всё в срок и компенсировать причинённый ущерб. Лучше вручить под подпись или отправить заказным письмом/через курьера с описью.
Если он не реагирует, подайте заявление о самовольном занятии участка и незаконном размещении материалов в администрацию, земельный контроль, прокуратуру и, при необходимости, в полицию для фиксации. Самовольное занятие участка прямо подпадает под административную ответственность по ст. 7.1 КоАП РФ.
Отдельно проверьте, не нанесён ли вред почве и не относится ли это к размещению отходов, потому что использование территории под складирование строительных материалов и отходов также может повлечь отдельные претензии со стороны надзора.
Можно ли взять щебень себе
Безопасный юридический ответ — не трогать его самовольно. Даже если он лежит на вашем участке, спор о том, кому он принадлежит и на каких основаниях размещён, лучше сначала зафиксировать документально; иначе вам могут попытаться вменить самоуправство, повреждение чужого имущества или спор о праве на материал.
Если хотите использовать его для отсыпки площадки, лучше сначала получить от предпринимателя письменное согласие/передачу материала, где будет прямо указано, что щебень передаётся вам безвозмездно или в счёт компенсации, с указанием объёма и места.
Практически выгодный вариант:
С учётом того, что вы уже обсуждали с ним отсыпку площадки, разумно зафиксировать это как договорённость о зачёте: либо он в конкретный срок вывозит материал и освобождает участок, либо письменно передаёт вам нужный объём щебня для отсыпки соседнего участка в счёт урегулирования спора. Так вы снизите риск конфликта и получите доказуемое основание для использования материала.
Если он не выходит на связь, это не даёт ему права продолжать пользоваться землёй — наоборот, у вас появляется более сильная позиция для принудительного требования освободить участок и взыскать убытки.
Что я бы сделал на вашем месте:
Снял всё на видео сразу на месте.
Вручил письменное требование об освобождении участка.
Вызвал бы представителей местной администрации/земконтроля для фиксации.
После этого уже решал бы вопрос с щебнем только через письменную передачу или через расчёт убытков/зачёт.
Если хотите, я могу составить вам претензию и заявление для этого пожалуйста пишите мне в чат.
Добрый день, я вдова военнослужащего. Мой муж из Тюмени. Отказывают в выплатах департамент Тюмени. Выплаты которые были положены мужу но он не подавал документы так как не разу не был в отпуске. (Департамент Тюмени пишет что выплаты были положены ему, так как он не обратился значит наследникам не положены) Хочу подать в суд? Подскажите в какой? Каким образом это сделать? Есть ли шансы?
Ответить
Здравствуйте.
Буду краток.
Шансы есть только если это была уже начисленная, но не полученная мужем выплата; если же право на выплату было только заявительным и он при жизни не подал документы, суд часто отказывает, потому что такое право не входит в наследство.
Подавать обычно нужно в районный суд по месту нахождения ответчика — то есть органа/департамента, который отказал, либо по месту жительства, если так удобнее по подсудности конкретного спора. В иске просите признать право на выплату / включить сумму в наследственную массу / обязать произвести выплату; к иску приложите свидетельство о браке, свидетельство о смерти, документы о службе, отказ департамента, подтверждение родства и документы о наследстве.
Важно: если выплата была именно семейной, положенной вдове по закону, тогда это не наследство, а отдельная мера соцподдержки, и ее нужно оформлять отдельно через уполномоченный орган, а не через наследственное дело.
Для подробной консультации и подготовки документов пишите мне в чат.
Если компания планирует за пределами юридического адреса головной компании создать рабочие места в другом городе, заключить договора аренды, закупить офисную технику, мебель и нанять сотрудников то нужно оформлять обособленное подразделение и регистрировать в налоговом органе или можно с сотрудниками заключить трудовые договора с удаленным доступом? Какая ответственность за нарушения?
Ответить
Здравствуйте.
Если в другом городе у компании есть постоянные рабочие места и там реально ведется деятельность, то, как правило, это уже обособленное подразделение, и его нужно поставить на налоговый учет по месту нахождения. Для такого вывода важны два признака: территориальная обособленность и наличие стационарного рабочего места более одного месяца.
Когда нужно ОП?
Обособленное подразделение возникает, если вне адреса головной компании есть помещение, где созданы рабочие места и сотрудники там фактически работают. Не имеет решающего значения, как это названо в документах; важны реальные условия деятельности.
Если компания арендует офис, ставит туда мебель, технику, организует рабочие места и нанимает сотрудников для работы именно там, это обычно ведет к созданию ОП.
Когда возможна удаленка?
Можно оформить сотрудников как дистанционных работников, если они выполняют работу вне места нахождения работодателя и не имеют постоянного рабочего места под контролем работодателя в другом городе. Удаленная работа оформляется трудовым договором или дополнительным соглашением, а место выполнения работы фиксируется в договоре.
Но если вы арендуете офис в другом городе, оборудуете его и сотрудники работают именно оттуда, назвать это просто удаленкой обычно не получится: фактическое наличие стационарных рабочих мест указывает на ОП.
Учет в налоговой:
Для обособленного подразделения организация должна сообщить в налоговый орган по месту нахождения организации в течение месяца со дня создания ОП; по данным ФНС, постановка на учет по месту нахождения ОП осуществляется на основании этого сообщения. Для некоторых случаев используется форма сообщения о создании ОП.
Если ОП находится на территории, подведомственной той же ИФНС, где компания уже стоит на учете по другому основанию, нюансы могут отличаться, но обязанность уведомления и корректного учета все равно сохраняется.
Ответственность
За ведение деятельности без постановки на учет возможен штраф по НК РФ: 10 процентов от доходов, полученных за время такой деятельности, но не менее 40 000 руб. За нарушение срока подачи заявления о постановке на учет также может наступать административная ответственность по КоАП.
За нарушения, допущенные в деятельности подразделения, могут отвечать сама организация и должностные лица; само обособленное подразделение не является отдельным субъектом ответственности.
Практический вывод:
Если в другом городе планируется именно офис/площадка с постоянными рабочими местами, арендой, мебелью, техникой и работниками на месте, безопаснее оформлять обособленное подразделение и ставить его на учет. Если же сотрудники реально работают из дома или из другого места без закрепленного офиса и стационарных рабочих мест, тогда можно оформлять дистанционную работу по ТК РФ.
Могу сразу подготовить для вас короткую схему: когда точно ОП, когда точно удаленка, и какие документы нужны в каждом варианте.
Здравствуйте.
Да, если в другом городе компания создаёт стационарные рабочие места и ведёт деятельность через помещение, отличное от юридического адреса, обычно возникает обособленное подразделение, о котором нужно сообщить в налоговый орган в течение месяца со дня его создания.
Когда нужно оформлять подразделение
Обособленное подразделение возникает, если у организации есть адрес вне места нахождения головной компании и там создано хотя бы одно стационарное рабочее место на срок более месяца.
Если компания арендует офис, ставит туда мебель, технику, и сотрудники реально работают именно оттуда, это обычно уже не просто “аренда помещения”, а признак обособленного подразделения.
Когда можно обойтись без него?
Оформление как обособленного подразделения обычно не требуется, если сотрудники работают дистанционно по трудовому договору, а рабочее место фактически находится у них вне офиса работодателя.
В трудовом договоре с дистанционным работником нужно прямо указать, что работа выполняется удаленно, и описать место работы как населённый пункт или регион, где человек фактически находится.
Но если вы арендуете офис в другом городе и используете его как постоянную площадку для сотрудников, налоговая, скорее всего, увидит именно стационарные рабочие места, а не дистанционную работу.
Практический вывод:
Если цель — полноценный офис, где сотрудники будут сидеть, пользоваться техникой, принимать документы и работать на месте, безопаснее оформлять обособленное подразделение и поставить его на учет.
Если цель — просто нанять людей в другом городе без офиса и без закрепленного рабочего места работодателя, тогда можно оформлять дистанционных работников.
Смешивать эти модели можно, но важно, чтобы фактическая организация работы соответствовала документам; иначе риск претензий у налоговой и инспекции труда возрастает.
Ответственность:
За ведение деятельности через подразделение без постановки на учет предусмотрен штраф по НК РФ: 10% от доходов, полученных за период такой деятельности, но не менее 40 000 рублей.
Кроме налогового штрафа, возможны доначисления, споры с налоговой по месту ведения деятельности и вопросы по документам, если фактическое место работы не соответствует оформленным трудовым отношениям.
Если вы оформите работников как дистанционных, но фактически создадите им офис с постоянными рабочими местами, это может быть расценено как неправильное оформление деятельности.
Что лучше сделать
Если нужен офис в другом городе, подготовить документы на аренду и зарегистрировать обособленное подразделение в налоговой.
Если нужен только персонал без офиса, заключать трудовые договоры о дистанционной работе.
Если планируется смешанный формат, заранее разнести: часть сотрудников — в обособленном подразделении, часть — дистанционно.
Могу сразу составить для вас схему оформления под ваш конкретный вариант: офис, склад, сервисная точка или полностью удаленная команда.
Бабушке необходимо забрать детей (11л и 9 л) из лагеря, родители далеко на отдыхе. Какое соглашение необходимо оформить, чтобы администрация лагеря отдала детей.?
Ответить
Здравствуйте.
Бабушке для забора детей из лагеря обычно нужно письменное согласие родителей (доверенность) на то, чтобы она забрала ребёнка из лагеря.
Какое именно согласие оформить
В большинстве российских лагерей допускают один из двух вариантов (конкретно уточняйте у администрации):
Простая письменная доверенность от родителей
В произвольной форме, но с указанием:
ФИО и паспортных данных родителей (доверителей).
ФИО и паспортных данных бабушки (доверенного лица).
ФИО и дат рождения обоих детей (11 и 9 лет).
Срока действия (подойдёт, например, «на день выезда», «с 15.07.2026 по 20.07.2026»).
Формулировки: «доверяю бабушке Ф.И.О. забрать моего ребёнка из детского лагеря… и сопровождать его до места жительства».
Подпись и подпись не нуждаются в нотариальном заверении, если лагерь не требует этого особо.
Нотариальная доверенность:
Некоторые лагеря требуют именно нотариальную доверенность, особенно если бабушка забирает ребёнка не в день выезда, а в другое время.
В этом случае один из родителей (или оба) лично обращается к нотариусу и оформляет доверенность на бабушку с указанием тех же данных и срока действия.
Практические шаги (для бабушки)
Узнать формат у лагеря
Напишите или позвоните в администрацию лагеря и уточните:
принимают ли простую письменную доверенность или обязательно нотариальную;
есть ли у них готовый образец доверенности.
Родители оформляют доверенность
Родители могут:
написать доверенность от руки и отправить скан/фото вам, а вы распечатаете оригинал; либо
оформить нотариальную доверенность, если это требует лагерь.
Бабушка приезжает в лагерь
С собой взять:
паспорт;
доверенность (оригинал или нотариально заверенную);
возможно, копии свидетельств о рождении детей (по запросу лагеря).
Если укажете регион/название лагеря, можно написать вам конкретный текст доверенности «под копирку» для двух детей.
Добрый день. Моего руководителя поймали во взятке. Арестовали, выпустили под подписку через пару дней. Он наговорил на меня, что я отвечал за схемы. Но это всего лишь его предположения. На самом деле все нормально, а документы идеальны. Когда его принимали он был пьян. ЧТо делать в таком случае, когда меня вызовут? Могут ли меня арестовать за его показания?
Ответить
Добрый день.
В такой ситуации важно сохранять спокойствие и действовать грамотно, чтобы защитить свои права. Показания вашего руководителя — это лишь одно из доказательств, и они не могут автоматически привести к аресту без проверки.
Что делать при вызове
Немедленно обратитесь к квалифицированному адвокату по уголовным делам, специализирующемуся на коррупционных преступлениях — он поможет подготовиться к допросу и представит ваши интересы
Не давайте показаний без адвоката и откажитесь от них по ст.
Если дело возбуждено, подайте жалобу на незаконное преследование в прокуратуру или суд совместно с адвокатом
Возможность ареста
Арестовать вас только на основе показаний руководителя нельзя — требуется судебное решение, а задержание без него ограничено 48 часами, и нужны объективные доказательства вашей причастности
Показания обвиняемого оцениваются с учётом его заинтересованности (например, он под стражей или под подпиской), и если они ложные, он сам рискует по ст. 307 УК РФ (до 5 лет за оговор в тяжком преступлении)
Документы и отсутствие прямых улик (аудио, свидетели взятки) работают в вашу пользу, особенно если руководитель был пьян при задержании — это ставит под сомнение надёжность его слов.
Написать что у работника пол ставки и минимальный размер оплаты труда Удержание 50 % невозможно. Помогите составить правильно официальный ответ.
Ответить
Здравствуйте, шаблон прилагаю:
Руководителю ФССП России по [название субъекта РФ]
[ФИО начальника отдела судебных приставов]
[Адрес отдела]
от [Должность руководителя, ФИО полностью]
[Название организации]
[Адрес организации, контактный телефон, e-mail]
ИСП. № [номер исполнительного производства, если известен]
от [дата поступления требования приставов]
ОБРАЗЕЦ УВЕДОМЛЕНИЯ
об ограничении возможности взыскания по исполнительному производству
В ответ на Ваше постановление от [дата постановления] № [номер постановления] о взыскании с [ФИО работника-должника, дата рождения] в пользу взыскателя [ФИО/название взыскателя] суммы задолженности в размере [указать сумму] руб., в т.ч. [сумма долга, исполнительский сбор и т.д.], сообщаем следующее.
[ФИО работника] состоит в штате нашей организации с [дата приема на работу] на условиях неполного рабочего времени – 0,5 ставки в должности [должность]. Размер заработной платы работника соответствует минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), установленному ст. 133 ТК РФ и Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда".
В соответствии с ч. 4 ст. 99 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" размер удержаний из заработной платы не может превышать 50% от заработка. Однако с учетом размера оплаты труда работника удержание в размере 50% приведет к выплате заработной платы ниже МРОТ, что недопустимо в силу ст. 133 ТК РФ.
В связи с вышеизложенным, просим:
Установить максимальный размер удержаний из заработной платы [ФИО работника] в пределах, не допускающих снижение оплаты труда ниже МРОТ ([указать текущий МРОТ на дату, например, 19 242 руб. с 01.01.2026]).
Рассмотреть возможность рассрочки или снижения процента удержаний.
К настоящему уведомлению прилагаем:
копию трудового договора [ФИО работника];
расчетную ведомость по заработной плате за последние 3 месяца;
справку о размере начисленной заработной платы.
Готовы предоставить дополнительные сведения по Вашему запросу.
С уважением,
[Должность]
[ФИО руководителя]
[Подпись]
[Дата]
М.П.
Этот шаблон можно распечатать на фирменном бланке организации, заверить подписью и печатью, затем отправить заказным письмом с уведомлением или через Госуслуги.
Добрый день! Сыну в призывной комиссии с категории В перевели на категорию Б4, подали в военную прокуратуру, ответ пока не пришёл, если придет отрицательный ответ, куда дальше подавать, если в суд, то в какой? Спасибо заранее
Ответить
Здравствуйте.
Да, в суд обращаться можно, и это обычно делают в районный суд по месту жительства сына либо по месту нахождения призывной комиссии; также можно обжаловать сначала в вышестоящую призывную комиссию субъекта РФ, но судебный путь не требует обязательного ожидания отрицательного ответа прокуратуры.
Куда подавать
Если оспаривается решение призывной комиссии о категории годности, подается административное исковое заявление в районный суд.
По подсудности обычно допустимы два варианта: суд по месту жительства призывника или по месту нахождения призывной комиссии/военкомата.
Что делать после прокуратуры
Ответ военной прокуратуры сам по себе не заменяет обжалование решения комиссии.
Если ответ будет отрицательный, его можно приложить к иску как дополнительный документ, но дальше обычно идут в суд или в призывную комиссию субъекта РФ.
Сроки
На обращение в суд обычно указывают срок три месяца со дня, когда стало известно о нарушении права или о решении комиссии.
Если сначала подавали жалобу в вышестоящую комиссию, отрицательный ответ тоже можно оспаривать в суде.
Что просить в иске
Обычно просят признать решение призывной комиссии незаконным и отменить установленную категорию годности Б4, ссылаясь на медицинские документы.
К иску лучше приложить копию решения комиссии, выписку из протокола, все меддокументы и ответ прокуратуры, если он уже будет получен.
Практический порядок
Получить копию решения призывной комиссии и выписку из протокола.
Собрать медицинские документы, подтверждающие категорию В.
Подать административный иск в районный суд.
Отдельно направить копию иска в военкомат/призывную комиссию.
Если нужно, могу составить шаблон административного иска - для этого пишите мне в чат.
С 2004 года по 10.10.2011 года проходила службу в МВД в районе Крайнего Севера. С 11.10.2011 по 30.04.2020 госслужба в ФССП в районе Крайнего Севера. С 01.05.2020 по настоящее время прохожу службу в ФССП в кадрах пояснили, что служба с 11.10.2011 по 30.04.2020 входит в общий стаж, но для сохранения северных надбавок при переезде в другой регион исключается. Подскажите есть ли судебная практика по данному вопросу.
Ответить
Здравствуйте.
Служба в ФССП в районах Крайнего Севера входит в общий стаж, дающий право на северные надбавки, но конкретно при переезде в другой регион вопрос зависит от того, как именно регламентируется «сохранение надбавки» в вашей нормативной базе (Положение о службе, ФЗ «О службе в органах ФССП», Указ Президента/постановление Правительства о северных надбавках и т.п.). По сути, если вы меняете место работы/место жительства и переходите в регион, где районный коэффициент и северная надбавка меньше, работодатель может пересчитать процент надбавки, оперируя не всем стажем, а только тем, что считается «северным» по его внутренней практике.
Что говорит норматив и судебная практика
Общий принцип:
Стаж работы в районе Крайнего Севера (включая госслужбу и ФССП, пока вы фактически находились в таких районах) засчитывается в общий северный стаж для цели назначения и сохранения северных надбавок, если это не противоречит отраслевым положениям.
В Обзоре ВС о практике ФССП прямо подтверждается, что суды учитывают фактическое место работы в районах Крайнего Севера, а не «юридический» статус работодателя при начислении коэффициентов и надбавок.
Судебная практика по сохранению надбавки при переезде:
В Обзоре судебной практики по вопросам труда в районах Крайнего Севера Верховный Суд отмечает, что суды ставят во главу угла фактическое место работы и требуют полного начисления районного коэффициента и процентной надбавки, если работник выполнял трудовые функции в таких районах.
Есть отдельные решения, где суды признавали незаконным снижение размера северной надбавки при продолжении работы в тех же районах, а также при переходе между северными регионами, если соблюдён ряд условий (перерыв в стаже не превышает допустимый, стаж суммируется и т.п.).
Однако ФССП‑специфической практики именно по «отсечению» периода 2011–2020 как неподлежащего учёту для сохранения надбавки при переезде в открытых базах не наблюдается. В большинстве кейсов суды рассматривают продолжение работы в тех же регионах или снижение коэффициента внутри региона, а не встраивание отдельного ведомственного периода «МВД → ФССП → другой регион».
Суммирование стажа и переход между регионами:
Постановления Правительства и Письма Минтруда подтверждают, что трудовой стаж для северных надбавок суммируется из периодов работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, независимо от смены работодателя, если это не виновные увольнения.
При переезде на постоянное место жительства в другой регион могут учитываться только определённые виды стажа, по которым работодатель или СФР сохраняют повышенный коэффициент; часть норм позволяет «заморозить» ранее заработанный размер надбавки (если стаж набран и не произошло перерывов и т.п.).
Что это значит в вашей ситуации
Ваш период МВД 2004–2011 и ФССП 2011–2020 — оба в районе Крайнего Севера — юридически представляют единый северный стаж для целей назначения и сохранения надбавки, если норматив ФССП не устанавливает отдельное ограничение только для ФССП‑периода.
Если кадры ФССП формально говорят, что период 2011–2020 «исключается» при переезде, это скорее внутриведомственная позиция или толкование местного нормативно‑правового акта, а не однозначная судебная практика.
Встречались случаи, когда суды восстанавливали северные надбавки, если работодатель неправомерно учитывал только часть стажа и снижал процент, несмотря на фактическую работу в северных районах.
Что можно сделать практически
Попросить письменный мотив отказа кадров:
ссылку на конкретную статью ФЗ, Указ, Постановление или внутренний приказ, где ясно сказано, что стаж в ФССП не учитывается для сохранения северных надбавок при переезде.
Фиксировать весь стаж в районе Крайнего Севера (МВД + ФССП) в личном деле и приказах о начислении надбавок, чтобы в случае спора была доказательная база.
Подать внутренний запрос/жалобу в управление ФССП + при необходимости – исковое заявление в суд с требованием признать решение об уменьшении надбавки незаконным и восстановить ранее установленный процент, опираясь на:
Обзор практики ВС по районам Крайнего Севера;
Письма Минтруда о сохранении ранее начисленной северной надбавки при переходах между северными регионами.
Если напишете, в каком именно регионе/муниципалитете вы сейчас служите и куда планируете переезд, можно более точно прицелиться под конкретные нормы и сказать, насколько мотивация ФССП «отсечь» 2011–2020 выглядит юридически обоснованной.
Здравствуйте. В декабре 2025 подавал заявление на аренду участка без торгов как фермер. На тот момент участок был с обремением, а именно в бессрочном пользовании у управлении хозяйством, район был собственником. Тогда просто так решил податься. В январе участок поделили на два, запрашиваемый участок сохранил кадастровый номер. Обремение также осталось. В феврале мне пришел отказ. Сейчас заметил, что обременения нет, согласно выписке егрн. У меня еще время на обжалование. Новое заявление буду подавать, но хочу паралельно обжалование на всякий случай. Хотелось узнать какие шансы на выигрыш и на какие нормы ссылаться. То есть по факту отказ был правильный на тот момент. Участок большой, плодородный. Я так предполагаю, участок готовят под кого то,потому что большой. Боюсь кто то другой заберет, а так будет подстраховка. Я так думаю уже кто то подался. Уже задавал вопрос здесь. https://9111.ru/questions/24972543/ спасибо
Ответить
Здравствуйте.
Шансы на успешное обжалование отказа в аренде участка зависят от конкретных оснований отказа и того, что обременение снято после его вынесения, но они невысоки, если отказ был мотицированным на момент рассмотрения заявления (наличие бессрочного пользования). Параллельно с обжалованием подайте новое заявление, так как ситуация изменилась.
Основания отказа
Отказ в аренде участка без торгов для фермера законен, если на момент подачи заявления (декабрь 2025) на участке было обременение в виде бессрочного пользования у другого лица (управление хозяйством). Согласно ст. 39.16 ЗК РФ, предоставление невозможно при наличии зарегистрированных прав или обременений других лиц. Раздел участка в январе не повлиял на это, так как кадастровый номер и обременение сохранились.
Шансы на обжалование
Шансы умеренные или низкие: суды признают отказ правильным, если он соответствовал обстоятельствам на дату рассмотрения (февраль 2026), даже если обременение снято позже. Успех возможен, если в отказе нет точной ссылки на обременение или оно снято по решению суда/органа до обжалования — аргументируйте нарушением ст. 39.6 ЗК РФ (для КФХ без торгов по ст. 10.1 ФЗ-101). Планирование торгов или интерес другого лица не основание для отказа.
Нормы для ссылок
Ст. 39.6 ЗК РФ: аренда без торгов для фермеров (п. 2, подп. для КФХ).
Ст. 39.16 ЗК РФ: исчерпывающий перечень оснований отказа (наличие обременений).
Ст. 10.1 ФЗ №101-ФЗ: порядок аренды с/х земель для КФХ без торгов.
Ст. 11.8 ЗК РФ: сохранение/снятие обременений при разделе.
Порядок обжалования
Обжалуйте в районный суд по месту органа в 3 месяца с даты получения отказа (КАС РФ, ч.4 ст.198). Досудебная жалоба в орган (30 дней) необязательна, но рекомендуется. В иске укажите: обстоятельства, основания отказа, ссылки на нормы, свежую выписку ЕГРН, требование отмены отказа и заключения договора. Приложите все документы.
Новое заявление подайте срочно по ст. 39.18 ЗК РФ — приоритет по дате.
Меня в Казахстане в 2022 году лишили прав на 7 лет я гражданин России и вод. Удостоверение получил в России в России за это же нарушения лишают на2 года сейчас уже 2026 год. Как мне востановить свои вод. Права. При обращение в ГИБДД мне сказали что с Казахстана пришла бумага что меня там лишили. Как мне быть?
Ответить
Здравствуйте.
Восстановление водительских прав после лишения в Казахстане для гражданина РФ возможно, но требует учёта срока наказания и международных соглашений (в рамках ЕАЭС информация о нарушениях передаётся между странами). Поскольку лишение произошло в 2022 году на 7 лет, к маю 2026 года прошло около 4 лет, и полное отбытие срока ещё не наступило — это основной барьер, о котором вам сообщили в ГИБДД.
Основные условия восстановления
Срок лишения (7 лет с 2022-го) должен полностью истечь; только тогда ГИБДД снимет ограничение на основании данных из Казахстана.
Лишение за рубежом признаётся в России автоматически, даже если за то же нарушение в РФ срок меньше (2 года) — разница не отменяет иностранное решение.
Дождитесь окончания срока (примерно 2029 год), оплатите все штрафы (российские и казахстанские), пройдите медкомиссию и сдайте теорию ПДД в ГИБДД.
Необходимые документы
Паспорт РФ.
Водительская карточка (если есть) или подтверждение обучения.
Медсправка формы 003-В/у (с наркологом и психиатром).
Квитанция госпошлины (2000 руб. за выдачу прав).
Справка об отсутствии штрафов.
Порядок действий
Проверьте точный срок лишения в ГИБДД по месту жительства или через Госуслуги — запросите выписку из базы.
Оплатите задолженности (используйте сайты ГИБДД РФ и eGov.kz для Казахстана).
После истечения 7 лет подайте заявление в любое отделение ГИБДД: сдайте экзамен по теории, получите права.
Если отказывают преждевременно, обжалуйте через суд с доказательствами истечения срока.
Обратитесь лично в ГИБДД за персональной консультацией — база данных обновляется не мгновенно. Если есть дополнительные нарушения, они продлят процедуру.
Дополнение к моим предыдущим вопросам юристам. Ответ из Росреестра. УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА по Новосибирской области. На Ваше обращение о неправомерных действиях государственного регистратора прав по внесению в сведения Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) в отношении расположения здания с кадастровым номером 54:20:040601:161 на земельном участке с кадастровым номером 54:20:040601:280, поступившее в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области (далее – Управление) и рассмотренное в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - Закон № 59-ФЗ), сообщаем. Согласно ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон о регистрации) ЕГРН является сводом достоверных систематизированных сведений об учтенном в соответствии с Законом о регистрации недвижимом имуществе, о зарегистрированных правах на такое недвижимое имущество, основаниях их возникновения, правообладателях, а также иных установленных в соответствии с Законом о регистрации сведений. Государственный кадастровый учет недвижимого имущества - внесение в ЕГРН сведений, в том числе, о земельных участках, зданиях, которые подтверждают существование такого объекта недвижимости с характеристиками, позволяющими определить его в качестве индивидуально-определенной вещи, или подтверждают прекращение его существования, а также иных предусмотренных Законом о регистрации сведений об объектах недвижимости (ч. 7 ст. 1 Закона о регистрации). Основанием для осуществления государственного кадастрово учета объектов недвижимости являются документы, указанные в ст. 14 Закона о регистрации, к числу которых относятся межевой план, технический план, вступивший в законную силу судебный акт. Согласно сведениям ЕГРН жилой дом с кадастровым номером 54:20:040601:161 расположен в границах земельного участка с кадастровым номером 54:20:040601:280. Сведения о жилом доме внесены в ЕГРН 30.07.2019 на основании заявления и технического плана от 17.09.2019, подготовленного кадастровым инженером, что соответствует положениям ст.ст. 14, 18 Закона о регистрации. В техническом плане содержалась информация о расположении жилого дома с кадастровым номером 54:20:040601:161 на земельном участке с кадастровым номером 54:20:040601:39. Кадастровым инженером установлено местоположение посредством определения координат характерных точек контура здания. Представленные документы соответствуют требованиям ст. 21 Закона о регистрации. При осуществлении учетных действиях государственный регистратор прав проводит правовую экспертизу документов, представленных для осуществления государственного кадастрового учета на предмет наличия или отсутствия установленных Законом о регистрации оснований для приостановления государственного кадастрового учета лбо для отказа в осуществлении государственного кадастрового учета (п.3 ч.1 ст. 29 Закона о регистрации). За несоблюдение требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области кадастровых отношений, в том числе за недостоверность сведений межевого плана, технического плана, на основании которых в ЕГРН вносятся сведения об объектах недвижимости ответственность несет кадастровый инженер, подготовивший указанные документы (ч.1 ст. 29.2 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Апелляционной коллегией по гражданским делам Новосибирского областного суда в рамках рассмотрения гражданского дела по иску Аллы, Елены и Лилии к Виталию, администрации Ордынского района Новосибирской области об установлении границ земельного участка, мерою 980 кв.м. по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Нижнекаменка, ул. Береговая, д. 64а; о признании права собственности на указанный земельный участок; о признании отсутствующим право собственности Виталия на земельный участок с кадастровым номером 54:20:040601:39 и исключении его из реестра, вынесено 13.01.2025 апелляционное определение. Согласно мотивировочной части указанного судебного акта судом апелляционной инстанции установлено нарушение проведения кадастровых работ в отношении земельного с кадастровым номером 54:20:040601:39, результатом которых является межевой план от 26.03.2019. Судом также установлено, что земельный участок с кадастровым номером 54:20:040601:39 фактически является частью земельного участка, площадью 980 кв.м., изначально предоставленного для эксплуатации жилого дома с кадастровым номером 54:20:040601:134, находящегося в долевой собственности истцов (Аллы, Елены, Лилии) и Виталия. При сопоставлении схемы земельного участка с кадастровым номером 54:20:040601:39 и данных судебной землеустроительной экспертизы, очевидно, что земельный участок с кадастровым номером 54:20:040601:39 фактически был выделен из исходного земельного участка, площадью 980 кв.м., предназначенного для эксплуатации жилого дома с кадастровым номером 54:20:040601:134. Согласно резолютивной части судебного акта признаны недействительными результаты кадастровых работ в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:20:040601:39. Указано, что данное решение является основанием для исключения из ЕГРН сведений о земельном участке, площадью 524 кв.м. с кадастровым номером 54:20:040601:39 по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Нижнекаменка, ул. Береговая, д. 64а. Признано за Аллой право собственности на 7/30 долей, за Еленой – на 7/30 долей, за Лилией – на 7/30 долей, за вдовой Виталия – на 1/10 долю, за старшим сыном Виталия – на 1/10 долю, за младшим сыном Виталия – на 1/10 долю в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 922 кв.м., расположенный по адресу: Новосибирская область, Ордынский район, с. Нижнекаменка, ул. Береговая, д. 64а, с координатами, указанными в судебном акте. Жилой дом с кадастровым номером 54:20:040601:161, ранее расположенный в границах земельного участка с кадастровым номером 54:20:040601:39, после снятия с кадастрового учета указанного земельного участка, фактически расположен в границах земельного участка с кадастровым номером 54:20:040601:280, сформированного и поставленного на государственный кадастровый учет на основании апелляционного определения Новосибирского областного суда от 13.01.2025 с координатами характерных точек границ земельного участка, установленными в определении суда. Для осуществления учетных действий по внесению сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) о пространственных данных в отношении объекта недвижимости согласие сособственников объекта недвижимости не требуется. Таким образом, учетные действия, осуществленные государственным регистратором прав Ульяной по привязке жилого дома с кадастровым номером 54:20:040601:161 к земельному участку с кадастровым номером 54:20:040601:280 не противоречат выводам суда и соответствуют действующему законодательству Российской Федерации. Указанные обстоятельства также известны Инне, начальнику отдела Управления, в подчинении которого находится вышеуказанный государственный регистратор прав. Исходя из разъяснений, обозначенных в Постановлении Пленума ВС от 19.12.2003 № 23 «О судебном решении» (далее – Пленум), суд принимает решение только по заявленным истцом требованиям (пункт 5 Пленума). Поскольку решение является актом правосудия, окончательно разрешающим дело, его резолютивная часть должна содержать исчерпывающие выводы, вытекающие из установленных в мотивировочной части фактических обстоятельств. В связи с этим в ней должно быть четко сформулировано, что именно постановил суд по заявленному иску (п.11 Пленума). Судом не рассматривался вопрос об исключении координат характерных точек контура здания с кадастровым номером 54:20:040601:161, вопрос о местоположении жилого дома с кадастровым номером 54:20:040601:161, а также его о его сохранении в границах земельного участка с кадастровым номером 54:20:040601:280, поскольку в судебном споре такие исковые требования не предъявлялись. Напротив, в мотивировочной части апелляционного определения указано, что индивидуальный жилой дом с кадастровым номером 54:20:040601:161 возведен на земельном участке, площадью 980 кв.м. Таким образом, индивидуальный жилой дом с кадастровым номером 54:20:040601:161 расположен на земельном участке с кадастровым номером 54:20:040601:280, имеет пространственное координатное описание, внесенное на основании технического плана от 17.01.2019, подготовленного кадастровым инженером. В отношении указанного жилого дома зарегистрированы права. Согласно ч.5 ст. 1 Закона о регистрации государственная регистрация права в ЕГРН является единственным доказательством существования зарегистрированного права. Зарегистрированное в ЕГРН право на недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке. Право на жилой дом с кадастровым номером 54:20:040601:161 не оспорено. Указанный жилой дом не снесен и физически находится на земельном участке с кадастровым номером 54:20:040601:280. В силу ст. 14 Закона о регистрации технический план является документом – основанием для осуществления государственного кадастрового учета объекта недвижимости. Кадастровые работы, осуществленные в отношении жилого дома с кадастровым номером 54:20:040601:161, а также указанный технический план в суде не оспаривались. Таким образом, исключить из ЕГРН информацию, что жилой дом с кадастровым номером 54:20:040601:161 расположен на земельном участке с кадастровым номером 54:20:040601:280 не представляется возможным. В ЕГРН содержатся сведения об индивидуальном жилом доме с кадастровым номером 54:20:040601:134 без координатного описания, поскольку указанный жилой дом является ранее учтенным объектом недвижимости, и в Управление не представлен технический документ, свидетельствующий о проведении кадастровых работ по актуализации сведений о местоположении жилого дома. В рамках проведения работ по актуализации сведений ЕГРН Управлением осуществлена п
Ответить
Здравствуйте.
По вашему описанию Росреестр формально обосновывает перенос сведений о жилом доме 54:20:040601:161 на земельный участок 54:20:040601:280 через судебное решение (апелляционное определение Новосибирского облсуда) и последующую кадастровую процедуру, а не через ошибку регистратора. Поэтому напрямую «отменить» перенос в порядке внутреннего обжалования Росреестром не смогут, об этом прямо сказано в их ответе.
Ниже — что можно сделать дальше по‑юридически.
1. В каком порядке можно оспорить перенос
Оспорить именно местоположение жилого дома в ЕГРН на другом ЗУ можно только через суд, если есть доказательства, что дом по факту расположен на другом участке или что нарушены законные права сособственников.
Для этого возможны два пути:
Иск о признании недействительным (или оспаривании) как самого судебного решения (ограниченно — по основаниям ч. 1 ст. 395 ГПК РФ, если уже есть вступившее решение), так и учетных действий Росреестра (внесение сведений о расположении дома на другом ЗУ).
Иск о признании прав на земельный участок/дом и применении последствий ничтожной сделки (если, например, межевой план 54:20:040601:39 был признан недействительным, а дом по факту всегда стоял на другом участке).
2. Что можно жаловаться в Росреестр и в апелляционную комиссию
До суда стоит проверить, были ли:
Ошибки при регистрации (например, неверные координаты по фактическому положению дома, несоответствие техплана данным на местности).
Нарушения регламента при оказании услуги Росреестром (сроки, отказы, неправильные действия регистратора).
В таких случаях можно:
обратиться в апелляционную комиссию при Управлении Росреестра по Новосибирской области с жалобой на решение/действие регистратора (срок — обычно 15 рабочих дней с даты решения, но в отдельных случаях — до 30 дней);
подать жалобу через систему досудебного обжалования на Росреестр на госуслугах или через сайт Росреестра, если есть нарушения регламента при предоставлении услуги.
Если комиссия откажет, то без досудебного обжалования идти в суд нежелательно по «учетно‑регистрационным» спорам, так как суд может указать, что порядок досудебного обжалования не соблюден.
3. Судебная позиция по вашей ситуации
Из приведенного ответа Росреестра видно, что:
суд не решал вопрос о том, на каком ЗУ должен стоять дом 54:20:040601:161, а ограничился признанием недействительными результатов кадастровых работ по участку 54:20:040601:39;
Росреестр исходит из того, что дом фактически расположен на 54:20:040601:280, а техплан и координаты не оспаривались.
Следовательно, чтобы оспорить именно перенос дома на другой ЗУ, нужно доказать в суде:
фактическое расположение дома на другом участке (через землеустроительную экспертизу, технический план, акты вскрытия границ, фототопографию и т.п.);
нарушение прав сособственников, если дом был поделен на доли или участок/дом принадлежит нескольким лицам;
возможные нарушения при подготовке технического плана (если, например, координаты искусственно «сдвинуты» на другой ЗУ).
4. Какой иск имеет смысл подавать
С учетом вашего случая возможны варианты:
Иск в порядке ст.
Иск о признании права собственности (или доли) на земельный участок и/или дом, если ваши права имущественно ущемлены изменением привязки.
Иск кадастровому инженеру о недостоверности техплана (если сможете доказать, что координаты контура не соответствуют факту).
При формировании иска важно:
приложить копии судебных актов (включая апелляционное определение 13.01.2025),
иметь новую землеустроительную экспертизу или актуализированный техплан по дому и спорным ЗУ,
указать конкретные нарушения (позиции ст. 19, 264, 266 ГК РФ, ст. 14–29 закона № 218‑ФЗ).
5. Что вы можете сделать сейчас
Проверить фактическое расположение дома на местности и потребовать актуализации техплана (новый техплан с координатами) — это может быть основанием для корректив в ЕГРН.
Провести досудебное обжалование в апелляционной комиссии и (или) через систему досудебного обжалования, если видите нарушения регламента Росреестра.
Обратиться к юристу‑землеустроителю (с учетом специфики Новосибирской области) для подготовки землеустроительной экспертизы и формулировки иска, ориентированного именно на вашу ситуацию (дом, 980 м², 54:20:040601:134, доля сособственников).
Если кратко: самостоятельно в Росреестре вы эту перепривязку дома на другой ЗУ не «отмените», но можете оспорить итог спора через суд (либо до суда — через апелляционную комиссию, если есть нарушения регламента регистрации). Для точного алгоритма под ваш случай лучше подготовить конкретный иск‑проект с учетом имеющихся судебных актов и правоустанавливающих документов.
Муж меня избил, нанёс удар по голове в область весочной части, потоп кинулся с ножом, затем душил. Подошёл сзади и начал душить. Так же угрожал старшей дочери рамправои так угрожал и мне. В скорую обратилась но синяков как таковых нет, заявление написала, участковый сказал что ему 119ст ук. Сейчас участковый сказал что должен появится синчк, а вот если синяк не выступит тогда что все зря. И можно ли мужа посадить реально. В данный момент я отнего ушла, он в это время приводит алкашей в мои дом, что можно сделать в этои ситуации..
Ответить
Здравствуйте.
Ваша ситуация очень серьёзная и требует немедленных действий для защиты себя и детей. Вы правильно сделали, что обратились в скорую и написали заявление — это уже первый шаг. Даже без видимых синяков есть основания для ответственности мужа, и посадить его возможно при наличии доказательств.
Квалификация действий мужа
Удар по голове, попытка нападения с ножом и удушение подпадают под ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), как сказал участковый — до 2 лет лишения свободы.
Душение и побои могут квалифицироваться как покушение на убийство (ст. 105 УК) или истязания (ст. 117 УК), если зафиксировать угрозы и действия. Угрозы дочери и вам усиливают дело.
Отсутствие синяков не отменяет дело: важны медицинские документы, ваши показания, свидетельства скорой и возможные фото/видео.
Что делать без синяков
Срочно вернитесь в травмпункт или вызовите скорую повторно для фиксации побоев и жалоб (головная боль, тошнота от удара по виску). Даже спустя время это возможно.
Напишите допзаявление в полицию с описанием всех деталей (нож, удушение, угрозы дочери) и потребуйте судебно-медицинскую экспертизу. Если участковый затягивает, жалуйтесь старшему по участку или в прокуратуру.
Соберите доказательства: записи разговоров, смс с угрозами, показания соседей/дочери (если ей >14 лет). Это позволит перейти от адм. дела (ст. 6.1.1 КоАП, штраф/арест до 15 суток) к уголовному.
Реально ли посадить мужа
Да, возможно: при угрозе ножом и удушении суд может избрать меру пресечения (арест или запрет приближаться). Первое домашнее насилие часто адм., но повтор или угроза жизни — уголовка с реальным сроком.
Успех зависит от доказательств и вашего давления на полицию. Обратитесь в кризисный центр для жертв насилия (есть в регионах) за убежищем и юристом бесплатно.
Проблема с алкашами в доме
Вы ушли, но дом ваш (или совместный)? Немедленно подайте в полицию заявление о незаконном вторжении (ст. 139 УК — самоуправство) и требуйте охрану/выселение.
Если дети там — срочно определите их место жительства через суд (иск о защите прав ребёнка). Взыщите алименты и раздел имущества.
Потребуйте охранное предписание (запрет мужа приближаться к вам/детям). Если не помогает — звоните в дежурку полиции каждый раз при его появлении.
Работаю на РЖД график день /ночь по 12 часов. Есть переработки, попросил оплатить в прошлом месяце, сказали что в месяц могут оплатить только 23 часа не больше, ну хоть так. Приходит квиток, оплату сверхурочных нету, но есть другое, был больничный и из за этого у меня вышло 123 часа рабочих в апреле, но стоит 149 часов. Спрашиваю, мне говорят что включили мне 23 часа в обычную оплату как она сказала по тарифу 004 видом. И говорит что если бы не больничный то часы были бы оплачены как сверхурочные.
Ответить
Здравствуйте.
В РЖД при суммированном учёте рабочего времени (что стандартно для сменного графика день/ночь по 12 часов) сверхурочные часы определяются по итогам учётного периода (обычно месяц или квартал), а больничный исключается из нормы, уменьшая её. Если из-за больничного ваша норма снизилась, то фактически отработанные часы сверх этой новой нормы должны оплачиваться как сверхурочные в повышенном размере: первые 2 часа — не менее полуторного, остальные — не менее двойного (ст. 152 ТК РФ).
Почему так посчитали?
Ваш случай типичен: из-за больничного норма за апрель уменьшилась (например, с 167 до 123 часов), но РЖД включили 23 часа переработки в основную оплату по тарифу (вид 004), чтобы не выходить за месячный лимит на сверхурочные. Это законно только если переработка не превышает итоговую норму после исключения больничного — иначе её обязаны выделить и оплатить отдельно повышенно.
Что делать?
Запросите письменное разъяснение расчёта в бухгалтерии или отделе кадров с копией табеля и расчётного листка — укажите ст. 152 ТК РФ.
Если откажут, подайте жалобу в ГИТ (Государственную инспекцию труда) через сайт rostrud.gov.ru или лично, приложив документы.
При подтверждении нарушения можно взыскать разницу через суд с компенсацией (ст. 236 ТК РФ).
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я собственник двух комнат в трёхкомнатной квартире, третью комнату занимают мать и два взрослых сына, асоциальная семья, сейчас мы три года вынуждены снимать квартиру, из-за невыносимых условий, плюс, соседи нас не пускают в комнаты эти 3 года даже чтобы взять свои вещи. Сейчас я подала на них в суд о нечинении препятствий. Также узнала, что мои соседи подали иск о приватизации своей комнаты на троих, те после приватизации их комнаты у них у каждого будет микрокода, по 4.88 метра на каждого , тк по 1/3 от комнаты вместе с общей площадью. Смогу ли я принудительно выкупить их доли через суд, после приватизации их комнаты, я собственник 75℅ этой квартиры, не смогут ли они свои микродоли продать третьим лицам путём дарения?
Ответить
Здравствуйте.
Да, принудительный выкуп микродолей возможен через суд, но с ограничениями. Соседи могут подарить свои доли третьим лицам, но только нотариально.
Принудительный выкуп
Вы, как собственник 75% квартиры, можете подать иск по ч. 4 ст. 252 ГК РФ о принудительном выкупе их микродолей (по 4,88 м² каждая), если докажете три условия: доля незначительна, её нельзя выделить в натуре и у них нет существенного интереса в использовании имущества . Суд может обязать их принять компенсацию по рыночной цене вместо доли, но инициировать это должны именно вы как истец, а не они сами. Учитывая асоциальное поведение и конфликт (не пускали в комнату), это усиливает ваши шансы, особенно параллельно с вашим иском о нечинении препятствий.
Дарение долей
Соседи вправе подарить микродоли третьим лицам — дарение долей в жилом помещении разрешено, но с 11 января 2025 г. требует обязательного нотариального удостоверения. При этом действует преимущественное право покупки: они сначала должны предложить доли вам (за 1 месяц), иначе сделка недействительна. Если доля меньше 6 м² (как у них), новые правила Жилищного кодекса запрещают её выдел, продажу или покупку, но дарение формально возможно через нотариуса с соблюдением преимущественного права.
Рекомендации
Обратитесь за консультацией для оценки рынка (комнатная стоимость в Москве) и подготовки иска — параллельно с текущим делом. Риски дарения минимальны, если вы оперативно заявите преимущественное право. Уточните статус их приватизации в суде или Росреестре.
Как правильно посчитать срок исковой давности. Исковое заявление поступило в суд 16 октября 2023 года
Ответить
Здравствуйте.
Срок исковой давности в российском праве рассчитывается по правилам Гражданского кодекса РФ (статьи 196–205 ГК РФ). Общий срок составляет 3 года и начинается не с даты нарушения права, а с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении и о том, кто надлежащий ответчик (ст. 200 ГК РФ).
Правила расчёта
Течение срока начинается с следующего дня после определяющего события (например, дня, следующего за исполнением обязательства). К этой дате прибавляется 3 года; последний день срока совпадает с календарной датой начала, но через 3 года. Если он выпадает на выходной или праздник, срок переносится на следующий рабочий день (ст. 193 ГК РФ).
Срок может приостанавливаться (ст. 202 ГК РФ: форс-мажор, мораторий и т.д.) или прерываться (ст. 203: признание долга, подача иска), после чего течёт заново.
По вашей дате (16 октября 2023)
Дата поступления иска (16.10.2023) сама по себе не определяет начало срока — она лишь фиксирует момент обращения в суд. Чтобы проверить, истёк ли срок, нужно знать дату начала течения (момент обнаружения нарушения). Например, если течение началось 17.10.2020, то общий 3-летний срок истекает 16.10.2023 (или ближайший рабочий день).
Суд примет иск независимо от давности, но ответчик может заявить о пропуске, и тогда истец должен обосновать уважительные причины (ст. 205 ГК РФ).
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Хотели расписаться с молодым человеком в России, но такой возможности уже нет. Я гражданка России он Узбекистана, попал в реестр. Если мы распишемся в узбекистане, смогу ли я поменять паспорт свой у него в стране?
Ответить
Здравствуйте.
Да, вы можете зарегистрировать брак в Узбекистане как гражданка РФ, но сменить российский паспорт внутри Узбекистана вы не сможете — это делается только в России (в МВД/ГУВМ МВД или через Госуслуги), даже если вы проживаете за границей.
1. Брак в Узбекистане
Если вы заключите брак по законам Узбекистана, он будет признан в РФ, повторная регистрация в ЗАГСе России не требуется.
Свидетельство о браке нужно будет легализовать (апостиль/консульская легализация), чтобы его принимали российские органы при смене паспорта.
2. Смена паспорта РФ после брака
Сменить российский паспорт при смене фамилии вы обязаны через российские органы (отдел МВД по делам гражданства или через Госуслуги), а не в Узбекистане.
Если вы находитесь за границей, обычно нужно:
вернуться в РФ (или временно приехать) и оформить паспорт в обычном порядке, или
через российское консульство решить вопрос с оформлением документов к паспорту (при невозможности приехать в РФ), но фактическую замену паспорта РФ консульство не делает, а только помогает с документами.
3. Что касается регистрации в Узбекистане
В Узбекистане вы как гражданка РФ не обязаны менять узбекский паспорт супруга или получать узбекский паспорт.
Смена фамилии по российскому паспорту оформляется только по российским правилам, а в Узбекистане ваш брак может подтверждаться свидетельством о браке или консульскими штампами, если это потребуется для оформления вашего въезда/пребывания.
Если напишете, планируете ли жить в Узбекистане или возвращаться в РФ, могу подсказать более точную пошаговую схему: где подавать документы, какие сроки и какие именно бумаги готовить.