Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Нижний Новгород, вчера, 16:10

Здравствуйте. Квартира в соц найме, по договору основным нанимателем выступает моя сестра. При обращении в электроснабжающую компанию, с просьбой возобновить электроэнергию, мне дали отказ (как члену семьи нанимателя). Обосновав это тем, что написать заявление о возобновлении, может только основной наниматель. Так ли это? Основной наниматель преднамеренно препядствует возобновлению электроэнергии. Сама по этому адресу не проживает более 10 лет.

Ответить

Формально энергетики правы. Договор на сестре, вот они за неё и держатся. Только это совсем не значит, что вы бессильны. Как член семьи нанимателя вы обладаете теми же правами, что и она. Даже больше: вы тоже обязаны платить за коммуналку, и ответственность у вас с ней солидарная. Так что ваш интерес к тому, чтобы свет в квартире был, абсолютно законен.

Компания отмахнулась, т.к. общаются только с тем, кто значится в бумагах как наниматель. С их стороны формально всё чисто. А вот сестра, которая десять лет здесь не живёт и теперь специально блокирует подачу электричества, злоупотребляет своим положением. И это прямое нарушение ваших прав.

Нужно идти в суд. В суде можно решить два вопроса- установить отдельный порядок оплаты. Суд определит вашу долю, и вы сможете платить её напрямую поставщикам ресурсов. Второй - уже на этом основании обязать энергоснабжающую компанию заключить с вами отдельное соглашение или хотя бы выдать отдельную платёжку. Тогда у вас появится прямой договор с компанией, и отказать вам на том основании, что вы «не основной наниматель», они уже не смогут.

Да, пока отказ компании юридически обоснован. Но это не конец истории. Решение суда - и вопрос с сестрой, и подача света - переходят в практическую плоскость.

Направьте сестре письменную претензию- официально попросите не чинить препятствий. Просто бумага с уведомлением. Если проигнорирует - отлично, это будет у вас на руках как доказательство того, что вы пытались решить всё миром, а она не пошла навстречу. В суде это лишний козырь.

вчера, 16:15
Оценка автора вопроса:
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Самара, позавчера, 02:38

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста 🙏 На данный момент нахожусь в спорной ситуации и не знаю, что делать. Моя история: Решила приобрести сирийских хомяков на авито и в течении двух месяцев общалась с заводчицей, переведя денежную сумму ей на карту пятью транкзациями в общем размере 17700 рублей. Перед отправкой заводчица уговорила меня взять ещё несколько, несмотря на мой отказ в связи с тем, что денег больше небыло на тот момент у меня, но она предложила мне по возможности уплатить за остальных, на что я согласилась. По приезду (ночь ехали ко мне) оказалось некоторые хомяки не те, коих я выбирала, а также 10 лишних. Я ей позвонила с вопросом: как мне с ней рассчитаться за всех, ведь их так много, она ответила, что постепенно и что зато детям из дет. дома помогу тем самым поступком. Во время этого телефонного разговора выразила своё предположение о том, что некоторые хомяки выглядят очень плохо, на что она мне ответила, так сказался переезд, но животные здоровые. Я подумала ладно, уточню у ветеринара. Попасть к ветеринару смогла на седьмой день и выяснилось, что все животные больны грибком, а некоторым уже не помочь, так как поражены уже лёгкие, от чего характерные хрипы были (врач так заключил) и собственно в связи с этим оповестила ту заводчицу (по телефону) о том, что не буду платить за остальных хомяков, но могу вам их всех назад отправить, на предложение она отказалась и сказала подаст два иска: первый на клевету и второй за моральный ущерб. В смс на моё предложение забрать не оплаченных или всех хомяков, меня обматерила и много наговорила такого скверного, что я за всю жизнь в свой адрес не слышала. Пожалуйста, подскажите как быть в этой ситуации и какие материалы собрать для своей защиты в суде или при подачи встречного иска?

Ответить

Ваша ситуация очень непростая, но закон в подобных случаях на вашей стороне, и угрозы продавца иском о клевете и моральном вреде, как правило, являются попыткой психологического давления, чтобы вы отказались от своих законных требований. Имеете полное право отказаться от исполнения договора в отношении этих животных и потребовать возврата уплаченных денег, поскольку недостатки товара являются существенными, а заболевание, угрожающее жизни, о котором вы не могли знать при покупке, согласно пункту 2 статьи 475 Гражданского кодекса РФ, признается существенным недостатком, если оно является неустранимым или требует несоразмерных расходов для его устранения. Кроме того, действия продавца, который под видом здоровых животных передал вам больных и навязал лишних, надо бы рассмотреть на признаки мошенничества по статье 159 Уголовного кодекса РФ, что является еще одним аргументом в вашу пользу. Угрозы о клевете необоснованны, потому что для привлечения вас к ответственности за клевету продавцу нужно доказать, что вы распространили заведомо ложные порочащие сведения, однако вы сообщили врачу о состоянии хомяков и оповестили саму заводчицу о результатах осмотра, это не является распространением сведений среди третьих лиц, а ваши слова основаны на заключении ветеринара.

Иск о моральном вреде также не имеет перспектив, поскольку ваши действия являются реализацией ваших законных прав, а не причинением вреда, и именно вы можете подать встречный иск о компенсации морального вреда за оскорбления, которые она высказала в ваш адрес в смс-сообщениях. Нужно зафиксировать факт мошенничества и оскорблений, для чего сохраните все доказательства: скриншоты переписки с продавцом на Avito и в мессенджерах, скриншоты объявления о продаже, квитанции о пяти переводах на общую сумму 17700 рублей, а также смс-сообщения с оскорблениями, которые могут стать основанием для вашего иска о защите чести и достоинства. Подайте заявление в полицию о мошенничестве по факту продажи больных животных и навязывания лишних, ссылаясь на часть 2 статьи 159 УК РФ, что не только придаст вашей позиции вес, но и даст вам процессуальный статус потерпевшего. Также закрепите медицинские доказательства, попросив ветеринарную клинику предоставить письменное заключение с указанием диагноза, даты осмотра и предположительного времени заражения, чтобы доказать, что животные были больны еще до передачи вам, и сохраните все чеки и квитанции об оплате ветеринарных услуг и лекарств, так как это ваши убытки, которые вы сможете взыскать с продавца. Затем обязательно направьте продавцу письменную досудебную претензию заказным письмом с уведомлением о вручении, в которой укажите факт покупки, сумму перевода, что товар передан ненадлежащего качества и в ненадлежащем количестве, откажитесь от договора купли-продажи в отношении больных и лишних животных на основании пункта 2 статьи 475 ГК РФ и потребуйте возвратить все уплаченные деньги в размере 17700 рублей, возместить расходы на ветеринара и компенсировать моральный вред, установив срок для ответа, например, 10-14 дней. Если продавец не ответит на претензию или ответит отказом, подавайте иск в суд о защите прав потребителей, в котором требуйте возврат уплаченной суммы, возмещение убытков на ветеринара и компенсацию морального вреда за нарушение ваших прав как потребителя, а также можете подать встречный иск о защите чести, достоинства и деловой репутации на основании статьи 152 ГК РФ в связи с оскорбительными смс-сообщениями. Ваша позиция очень сильна, поскольку судебная практика по продаже больных животных складывается в пользу покупателей, и суды встают на сторону потребителя, если продавец не доказал, что животное было здорово на момент передачи. Ключевые нормы для вашей защиты — это Гражданский кодекс РФ, статья 475 о последствиях передачи товара ненадлежащего качества, статья 152 о защите чести, достоинства и деловой репутации для вашего встречного иска, а также Уголовный кодекс РФ, статья 159 о мошенничестве для заявления в полицию. Не бойтесь угроз продавца, это стандартная тактика давления, ваша задача — собрать все доказательства, зафиксировать факт обращения к врачу и действовать строго по закону, последовательно пройдя этапы от претензии до суда, ведь вы действуете в рамках своих прав, и закон на вашей стороне.

позавчера, 02:43
Оценка автора вопроса:
Спасибо большое!! Очень вам признательна за подробное разъяснение ситуации и поддержку!!))

Бывший муж нашёл какую то дуррчку и сам стал дураком с ней, побежали воровать всё имущество, пока я была в больнице, ездить по моим документам стали, стали воровать деньги детей (алименты), притащил какого то адвоката в суд не чистого на руку, родственники его видать решили замарать своё имя которые работают в судебной системе и прокуратуре, используя третьих лиц (других судей с которыми работают), каким то образом сняли машину с обременения. И всё это сделано благодаря бабе с которой он связался. Вот она ему мозги там завинчивает Ну есть же наверное предел какой то всему этому?

Ответить

Предел есть, и он установлен законом, поскольку в описанной вами ситуации усматриваются признаки сразу нескольких уголовных преступлений, а также оснований для обжалования действий должностных лиц. Действия бывшего мужа по вывозу имущества и присвоению алиментов квалифицируются как мошенничество по статье 159 УК РФ, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, а отягчающим обстоятельством является то, что он использовал ваше отсутствие в больнице и действовал, судя по всему, в сговоре с другими лицами, за что предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.

Если его адвокат и родственники, работающие в судебной системе и прокуратуре, действительно помогли незаконно снять обременение с автомобиля, это может содержать признаки самоуправства по статье 330 УК РФ и является основанием для обжалования их действий, для чего вам необходимо подать заявление в полицию и прокуратуру о возбуждении уголовного дела по фактам мошенничества и самоуправства, а также обжаловать незаконное снятие обременения через суд или прокуратуру, приложив все имеющиеся документы - выписки по счетам, копии документов на имущество и любые подтверждения переписки. Также вы имеете право подать жалобу в прокуратуру в порядке статьи 124 УПК РФ на действия должностных лиц, если они нарушают ваши права, и в Следственный комитет - о превышении должностных полномочий, поскольку само использование связей и "третьих лиц" в судебной системе является прямым указанием на возможное должностное преступление, а ваша задача - последовательно зафиксировать все нарушения и обращаться в правоохранительные органы, не позволяя себя запугать, так как это распространенная тактика давления, но закон в таких случаях на вашей стороне.

позавчера, 02:46
Оценка автора вопроса:
Спасибо

Вчера позвонила в полицию, так они даже не позвонили мне.

позавчера, 02:49
Пермь, 15.07.2026, 15:25

Я инвалид третьей группы. Из окна своей квартиры на третьем этаже я услышала шум и увидела, что эвакуатор забирает мою машину. Бегом я спустилась вниз и попросила спустить с платформы эвакуатора мою машину, так как я владелец. Сотрудник ГИБДД попросил меня предъявить документы на машину. От увиденного я была в стрессе и выбежала из дома без документов. Я попросила его подождать, что я быстро поднимусь и принесу документы. Сотрудник ГИБДД согласился подождать. Но когда я вернулась с документами через минуту, я увидела уезжающий эвакуатор с моей машиной. Моя машина была припаркована под окнами моего жилого дома. Знака Работает эвакуатор я не увидела, так как он стоял вдали от моей машины задней частью ко мне. Мне был выписан штраф за неправильную парковку, а также за услугу эвакуатора. Могу я оспорить в суде данные штрафы за неправильную парковку (знак я не видела, так он был повернут ко мне тыльной стороной) и услугу эвакуатора, так как я предупредила сотрудника ГИБДД, что это моя машина и ее снимали с платформы, и я сейчас предоставлю документы? На основании каких статей закона это можно сделать? И какие сроки для подачи заявления в суд? И могу ли я подать на моральный ущерб от противоправных действий сотрудника ГИБДД? Какими статьями закона я должна руководствоваться?

Ответить

В судебной практике есть решения, где штрафы отменялись, так как знак 3.27 был установлен на основной дороге, а автомобиль находился на прилегающей территории (во дворе, в «кармане»), на которую действие знака не распространяется . Вам нужно доказать, что ваше место парковки является прилегающей территорией, а не частью дороги общего пользования, на которой действует знак.

Можете ссылаться на пункт 1.3 ПДД РФ, который обязывает участников движения знать и соблюдать требования знаков. Но если знак был установлен с нарушениями или был неочевиден (как в вашем случае), это может служить основанием для отмены штрафа . Суд будет оценивать представленные доказательства.

15.07.2026, 15:28
Санкт-Петербург, 15.07.2026, 15:21

Умер отец семьи - остались жена, сын и дочь. Завещание составлено о разделе имущества - авто и лодки для сына, квартиры для дочери. Есть еще 1 квартира и 2 вклада с % начисления через месяц, как будет это все делиться?

Ответить

По закону наследование делится на две части: то, что указано в завещании, распределяется по воле умершего (авто и лодка — сыну, квартира — дочери), а всё остальное (вторая квартира и два вклада) наследуется по закону поровну между женой, сыном и дочерью — по 1/3 каждому. При этом есть два важных момента. 1) Из всего совместно нажитого в браке имущества сначала выделяется супружеская доля жены (½ от каждой вещи), и только оставшаяся половина идет в наследство. 2) если жена или дети нетрудоспособны (пенсионеры, инвалиды) или несовершеннолетни, они имеют право на обязательную долю не меньше половины от того, что получили бы по закону, даже если не указаны в завещании, - это может уменьшить доли сына и дочери по завещанию. Проценты по вкладам, начисленные до смерти, входят в наследство и налогом не облагаются, а проценты после смерти считаются доходом наследников и облагаются НДФЛ. Все вопросы через нотариуса.

15.07.2026, 15:24
Оценка автора вопроса:
Спасибо!
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Карабаново, 15.07.2026, 15:25

Добрый день. Сложилась такая ситуация: в 22 году я оформила договор дарения дома на своего сына и уехала на 1.5 года в Тамбовскую обл (встретила мужчину) Жила в его доме, была прописана. Жизнь не сложилась и я вернулась в свой город, но сын за это время дом продал и купил квартиру, оформив на себя. Я стала жить с ним теперь уже в его квартире по прописке, но он встретил девушку и указывает мне на дверь. Могу ли я в судебном порядке опротестовать договор дарения?

Ответить

Согласно Гражданскому кодексу РФ (статья 578), договор дарения можно отменить только в следующих случаях:

Одаряемый покушается на жизнь дарителя или его близких, либо умышленно причиняет им телесные повреждения. Сын просто хочет, чтобы вы съехали — это к таким действиям не относится.

Одаряемый обращается с подарком, имеющим для вас большую неимущественную ценность, так, что это грозит его утратой. Здесь речь идет, например, о фамильных реликвиях, а не о типовом доме, который был продан.

Это условие было прямо прописано в договоре дарения (например, что вы имеете право отменить дарение, если переживете сына).

Так что увы и ах.

15.07.2026, 15:29
Задано вопросов 3, из них VIP - 2
Москва, 07.07.2026, 22:26

Добрый вечер, человека посадили на год, вроде шло все к мировому примерению, он оплатил моральный ущерб. Но сегодня суд решил посадить. По статье, файлы во вложении. Как сделать аппиляцию на меньший срок или условку?

Ответить

Апелляционное обжалование необходимо подать в строго установленные законом 15 суток с момента провозглашения приговора, и если этот срок пропущен, нужно одновременно заявлять ходатайство о его восстановлении с указанием уважительных причин, например, тяжелое эмоциональное состояние, болезнь или неполучение копии приговора.

Стратегия защиты в апелляции должна строиться не на оспаривании фактических обстоятельств, так как вина признана, а на несоразмерности назначенного наказания. Основной акцент необходимо сделать на том, что суд первой инстанции не в полной мере учел смягчающие обстоятельства, а именно, добровольное возмещение морального вреда, которое по закону является обстоятельством, смягчающим наказание, а также признание вины и раскаяние в содеянном, что прямо следует из его показаний.

В апелляционной жалобе необходимо просить суд изменить приговор и назначить наказание, не связанное с лишением свободы, применив статью 73 УК РФ об условном осуждении, либо снизить срок реального лишения свободы, так как назначенное наказание является чрезмерно суровым и не соответствует принципам справедливости и гуманизма. Если же апелляционная инстанция оставит приговор без изменения, то уже после вступления приговора в законную силу и отбытия осужденным не менее одной четверти срока наказания, можно будет инициировать вопрос об условно-досрочном освобождении, при условии его примерного поведения и полного или частичного возмещения вреда.

07.07.2026, 22:31
Нижний Новгород, 07.07.2026, 22:10

Здравствуйте, такая ситуация. В мое припаркованное авто, врезалась машина, повредил задний бампер, фару и парктроник. Водитель положил записку с номером телефона на лобовик и уехал. Меня не было в городе, увидела повреждения на авто по приезду домой. Созвонилась с водителем. Компенсировать деньгами отказывается, предлагает в частных гаражах покрасить и все отремонтировать. В нормальный сервис ехать отказываться. Выяснилось, что его лишили прав этот же день, когда стукнул мне машину, был пьян, птс на авто нет. Что делать в таком случае. Написал мне расписку, что обязуется починить за свой счет, но только у себя в гаражах. Как быть?

Ответить

Заказываете независимую экспертизу. В расчет включается не только стоимость запчастей, но и стоимость работ в нормальных, рыночных сервисах.

Подаете в суд иск о возмещении ущерба, причиненного ДТП (прямой ущерб) и всех судебных расходов (госпошлина, экспертиза).

Поскольку у виновника нет ОСАГО, он будет нести ответственность в соответствии с Гражданским кодексом, то есть возмещать реальный ущерб в полном объеме. Но сначала желательно зафиксировать факт ДТП через ГИБДД и не соглашаться на сомнительный ремонт.

07.07.2026, 22:15
Оценка автора вопроса:

Спасибо

07.07.2026, 22:32
Кемерово, 07.07.2026, 21:58

Можно ли взыскать долг по алиментам с наследников после прекращения исполнительного производства? ИП по алиментам окончено (18 лет) Имеется долг. Приставы рассчитали долг В НАГЛУЮ (ехидно улыбаясь и глядя в глаза должнику при этом) в 5 раз выше положенного (около 2.000.000р.). Подал в суд иск с требованием: отменить расчет, обязать представить правильный расчет в суд). Суд удовлетворил частично: расчет левый отменил, а расчет обязал представить сторонам без указания подробностей (просто представить сторонам-и все). Может хочет, что бы рассчитали долг в 4 МИЛЛИОНА? Так россия процветать будет на одних только пошлинах, НИКАОЙ НЕФТИ НЕ НУЖНО! При чем обжаловал (за 3000р опять! В апелляции-отказ! Оставить в силе). Вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ бедному еврею? И как это может отразиться на наследниках (думаю приставы уже знают последствия, потому так и рассчитали. Бабы! ну что с них взять, кроме анализа? Женская солидарность в действии). Что делать ТО?

Ответить

Обязанность платить алименты (на будущее) прекращается со смертью плательщика (ст. 120 СК РФ). Это личная обязанность, и она не переходит по наследству.

А задолженность по алиментам, которая образовалась при жизни должника, — это уже обычный денежный долг. Он не связан с личностью умершего, поэтому входит в состав наследства (ст. 1112 ГК РФ). Наследники, принявшие наследство, отвечают по этому долгу, но только в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества (ст. 1175 ГК РФ). Взыскать с них можно максимум на сумму, равную стоимости унаследованного имущества. Если имущества нет или оно стоит меньше долга, наследники не обязаны доплачивать из своего личного имущества. Эта же норма касается и неустойки по алиментам, если она была начислена. на данный момент взыскивать нечего - пристав обязан сначала сделать законный расчёт. Без него наследники ничего не должны

07.07.2026, 22:10
Оценка автора вопроса:

То есть, нет расчета- нет долга ? Так что ли ?

Тогда мне наоборот невыгодно получать расчет, хотя

1. он может и есть, только я об этом не знаю (бабы- выдры подколодные)

2. кто даст гарантию, что в будущем не подадут на расчет (срок исковой есть какой ?)

07.07.2026, 22:21

Расчет и долг - это одно и то же? Нет. Отмена неправильного расчета судом - это победа в конкретном эпизоде, но сам долг никуда не делся. Это как если бы вам выставили неверный счет за коммунальные услуги: вы его оспорили, но это не значит, что вы вообще ничего не должны за свет и воду .

Теоретически могут пересчитать, если пристав применит формулу расчета по средней зарплате по РФ (если вы не предоставляли справки о доходах). Но это вопрос к тому, как вы будете бороться с новым расчетом .

Сроки: Здесь главное - не в вашу пользу. Сам долг по алиментам не имеет срока исковой давности и может быть взыскан хоть через 20 лет после совершеннолетия ребенка . Единственная лазейка - для неустойки (пени за просрочку). Ее можно попытаться «отрезать» по сроку давности (3 года), но только по заявлению в суде, и считается она отдельно за каждый месяц просрочки .

Рано или поздно взыскатель (или его наследники, если он умрет) могут подать заявление приставу, и тот будет обязан сделать расчет .

Вам нужно готовиться оспаривать расчет. Собирайте все документы о ваших реальных доходах за тот период, чтобы пристав считал долг с них, а не по «средней температуре по больнице».

Если должник умрет, долг (уже рассчитанный) перейдет к наследникам, но только в пределах стоимости унаследованного имущества . Если расчета на момент смерти не будет, взыскать с наследников будет гораздо сложнее, но не невозможно . Отсутствие расчета сейчас — это не «аннулирование долга», а перерыв в игре. Готовьтесь к тому, что пристав все равно будет обязан его сделать, и ваша задача - предоставить ему правильные цифры для этого расчета.

07.07.2026, 22:25
Оценка автора вопроса:
Спасибо
Москва, 07.07.2026, 14:54

Как обжаловать неправомерные действия сотрудника ГИБДД

Ответить

Жалобу можно подать вышестоящему должностному лицу (например, начальнику отдела ГИБДД) или в районный суд по месту рассмотрения дела.

10 суток со дня вручения или получения копии постановления. Это самый важный срок, его пропуск - частая причина отказа в рассмотрении жалобы.

Если срок пропущен, то нужно подать ходатайство о восстановлении вместе с жалобой, указать уважительную причину (например, болезнь) приложить подтверждающие документы. Есть конкретный вопрос ? Задавайте.

07.07.2026, 22:12
Оценка автора вопроса:
Москва, 07.07.2026, 14:52

Банкротство физического лица: плюсы и минусы

Ответить

Процедура банкротства физического лица - это серьезный инструмент, который позволяет законно избавиться от долгов, но при этом накладывает существенные ограничения. Решение о его начале должно быть взвешенным и учитывать все "за" и "против".

Списание долгов Главный плюс - освобождение от большинства долгов (кредиты, займы, налоги, штрафы и т.д.) по решению суда. Это возможность начать финансовую жизнь с "чистого листа". Большая часть имущества, кроме единственного жилья и предметов первой необходимости, может быть продана на торгах для погашения долгов.

Моментально прекращаются звонки коллекторов, исполнительные производства и аресты счетов. Устанавливается запрет на руководящие должности в компаниях на срок до 10 лет (в зависимости от типа организации).

Прекращается начисление штрафов, пеней и процентов по долгам, что фиксирует сумму задолженности и не дает ей расти дальше. В течение 5 лет необходимо сообщать банкам о факте банкротства, что делает получение новых кредитов иногда затруднительным.

Единственное пригодное для проживания жилье (если оно не в залоге у банка) не подлежит изъятию и продаже. Процедура требует некоторых затрат: государственная пошлина , вознаграждение финансового управляющего (от 25 000 руб.) и оплата услуг юристов (могут достигать 150 000 руб. и более).

Большинство долгов, не погашенных из-за недостатка имущества, считаются погашенными, и требовать их в будущем от вас не смогут. В ходе процедуры могут временно ограничить выезд за границу. Контроль над счетами и распоряжением имуществом переходит к финансовому управляющему.

После завершения процедуры снимаются все ранее наложенные аресты на имущество и счета, разблокируются деньги (за исключением средств, пошедших на погашение долгов). Сведения о банкротстве публикуются в открытом реестре и могут негативно повлиять на вашу репутацию и деловые отношения.

Банкротство не освободит от некоторых обязательств. В первую очередь это алименты, долги по возмещению вреда жизни и здоровью, морального вреда, а также обязательства по заработной плате и выходным пособиям.

Когда выгодно банкротиться? если ваш долг составляет от 300 000 рублей и у вас нет перспектив его погасить в ближайшее время.

07.07.2026, 22:21
Москва, 13.05.2026, 18:59

Бабушка жила в РК. Умерла в ноябре 2024г. Оставила завещание . Получено свидетельство о праве на наследство по завещанию в августе 2025г. В течении какого времени я должна продать или подарить дом так как я не резидент РК (Республика Казахстан)? Если смогу продать дом, то налог от продажи дома какой % и где я должна оплатить в РК или России?

Ответить

Статья 252 Гражданского кодекса РК (Общая часть)

п. 1: «Если... в собственности лица оказалось имущество, которое не может ему принадлежать в силу законодательных актов, это имущество должно быть отчуждено собственником в течение одного года с момента возникновения права собственности...»

Срок начинает течь с момента государственной регистрации права собственности — август 2025 г.

Правовое последствие пропуска срока: имущество по решению суда подлежит принудительному отчуждению с возмещением стоимости за вычетом затрат на реализацию (ст. 252 ГК РК) .

Налог уплачивается, если продажа состоялась в течение 1 года с даты регистрации права (до августа 2026 г.).

Ставка налога 15% от положительной разницы между ценой продажи и оценочной стоимостью на дату получения наследства

Налоговая база Цена продажи минус рыночная стоимость на август 2025 г.

Если продажа после 1 года (после августа 2026 г.) Налог = 0 (прирост стоимости не облагается)

Место уплаты налога -бюджет Республики Казахстан (доход из источника в РК) .

13.05.2026, 21:44
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Москва, 04.05.2026, 04:50

Гулял с маленькой собакой по тротуару, собака бегала по газону, выскочила с газона в мою сторону, а в этот момент нет парень пронесся на кикшеринговом электросамокате и сбил собаку. Поясню, что собака ~2 кг весом. У собаки вывернуло голову и она стала прерывисто дышать, из челюсти шла обильно слюна с кровью. Я срочно повез собаку в ветклинику. Сейчас решается вопрос о полном обследовании и возможной операции. Кому и в каком объеме я могу предъявить претензии? К водителю самоката, который уехал? К компании кикшеринга, которая допускает использование электросамокате на оживленных тротуарах и не сильно ограничивает скорость? Или же только к самому себе? Пы.сы.: про выгул без поводка можете не расписывать - сам всё знаю. А если бы это был маленький ребенок!? Его я уж точно на поводок не посажу, а действия могут быть аналогичные

Ответить

Статья 137 ГК РФ — к животным применяются общие правила об имуществе, если законом не установлено иное.

Водитель самоката отвечает за вред: Статья 1064 ГК РФ обязывает возместить вред в полном объеме лицу, которое его причинило. Водитель, управляющий средством индивидуальной мобильности (СИМ), является непосредственным причинителем вреда.

· Кикшеринговая компания: Статья 1079 ГК РФ — ответственность за вред от источника повышенной опасности (самокат) несет его владелец. Компания освобождается от ответственности, если докажет, что самокат выбыл из ее обладания в результате противоправных действий других лиц (арендатора).

· Ваша вина (грубая неосторожность): Статья 1083 ГК РФ — если грубая неосторожность потерпевшего содействовала возникновению вреда, размер возмещения уменьшается в зависимости от степени вины.

Выгул собаки без поводка, в результате чего она выскочила на тротуар, суд, вероятнее всего, расценит как грубую неосторожность и применит пункт 2 статьи 1083 ГК РФ: размер возмещения будет уменьшен пропорционально степени вашей вины.

·Водитель на СИМ при движении по тротуару, создавая помехи пешеходам, должен двигаться со скоростью не более 8 км/ч (п. 24.6 ПДД).

Водитель должен спешиться, если его движение создает опасность для пешеходов.

Нарушение этих правил влечет административную ответственность по ст. 12.29 КоАП РФ и является доказательством вины в гражданском процессе.

Учитывая разъяснения к ст. 1079 ГК РФ, суд может привлечь кикшеринговую компанию субсидиарно, если водитель самоката не будет установлен или не сможет возместить вред.

С водителя: можно взыскать ущерб (стоимость лечения и утрату товарной стоимости собаки).

С кикшеринга: только при невозможности взыскать с водителя.

Ваша вина будет снижать размер компенсации, но не освобождает водителя от ответственности полностью из-за его собственных нарушений ПДД и оставления места происшествия.

04.05.2026, 05:18
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 27.04.2026, 13:11

Здравствуйте я гражданка Киргизия и беременна как видите сейчас сильно изменилась законы и без трудового договора я могу попасть в реестр. Хочу сказать что данные время я работаю официально но них нет декретный отпуск, если узнает они меня уволить. И что мне делать чтобы не попасть в реестр?

Ответить

В Кыргызстане и России: Уволить беременную женщину по инициативе работодателя (за исключением полной ликвидации фирмы) запрещено. Это прямое нарушение Трудового кодекса.

Статья 276 ТК КР: Увольнение по инициативе работодателя беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, не допускается.

Ваша ситуация: Если ваш работодатель угрожает увольнением из-за беременности — он угрожает совершить уголовно наказуемое деяние. Именно он попадет под крупный штраф (обычно это сотни тысяч сомов или рублей), а не вы

27.04.2026, 13:19

Но у нас и правда нету ни больничный ни отпуск ни декрет. И я этого самого знала и договоре тоже нету такое. И как поступить?

27.04.2026, 19:21
Задано вопросов 60, из них VIP - 23
Екатеринбург, 27.04.2026, 11:31

Здравствуйте! Учреждение дополнительного образования заключило договор с типографией на изготовление свидетельств об освоении дополнительных предпрофессиональных программ 06.04.2026 в наименовании продукции в спецификации написано - бланк свидетельства (приказ Минкультуры № 975 от 10.07.2013,), твердая обложка (установленного образца без привязки к приказу). Между тем никто из сторон не учел, что приказ Минкультуры № 975 от 10.07.2013 утратил силу 06.04.2026 на основании приказа Минкульт от 09.02.2026 № 224. Типография изготовила свидетельства по старому образцу по приказу Минкультуры № 975 от 10.07.2013, работы приняты, что можно сделать в данной ситуации. По договору есть гарантия, в случае недостатков продукции поставщик обязан устранить за свой счет дефект. Распространяется ли такая гарантия на не соответствие свидетельств установленной форме по приказу Минкульт от 09.02.2026 № 224. Можем ли мы подать претензию?

Ответить

Требование предъявить нужно как на «недостаток товара по качеству», заключающийся в его несоответствии обязательным требованиям законодательства, действовавшим на момент передачи товара.

Если товар не соответствует обязательным требованиям норм, то он не пригоден для обычного использования.

Изготовленные свидетельства имеют юридически значимый дефект:

· Формально они выполнены по отмененному образцу.

· Фактически эти бланки нельзя выдать учащимся как документы государственного образца, поскольку их форма уже недействительна. Это и есть ненадлежащее качество в контексте гражданско-правовых отношений (ст. 469 ГК РФ).

В вашей ситуации типография не просто допустила техническую ошибку, она изготовила продукт, чья основная потребительская ценность (быть легитимным свидетельством) уничтожена.

Пункт в договоре об «устранении за свой счет дефекта» в данном случае идеальный правовой инструмент. Поскольку формально ваши свидетельства «несоответствуют обязательным требованиям», они подпадают под понятие товара ненадлежащего качества (ст. 476 ГК РФ). Если типография попытается сослаться на то, что спецификация устарела, — это их коммерческий риск.

Действуйте в три этапа:

Этап 1: Досудебная претензия

1. Уведомите поставщика о скрытых недостатках (ст. 483 ГК РФ).

2. Направьте письменную претензию с требованием о безвозмездном устранении недостатков (изготовлении новых свидетельств). Ссылайтесь на п. 2 ст. 475 ГК РФ, требуя замены товара.

Этап 2: Фиксация проблемы

Получите официальный ответ из Минкультуры (или юриста), подтверждающий, что форма свидетельств по приказу № 975 более не действует. Затем проведите независимую экспертизу, если типография откажется признавать претензию.

Этап 3: Судебная защита

Если типография откажется признавать претензию, обращайтесь в суд. Взыскивайте сумму за некачественные бланки, стоимость переделки и судебные расходы.

27.04.2026, 11:44
Оценка автора вопроса:
Задано вопросов 8, из них VIP - 0
Иркутск, 27.04.2026, 11:23

Моего родственника признали недееспособным, при ознакомлении с делом оказалось, что в деле находится пустой конверт, отправленный в суд из Бюро МСЭ. А само дело МСЭ находится в отдельном томе, не подшито к основному делу. В нем находится программа ИПРА инвалида, медосвидетельствование и осмотры врача психиатра. Суд сам запросил это дело в Бюро МСЭ для всестороннего рассмотрения дела, но почему-то выделил его в отдельный том и оно находится отдельно от дела, а там важные доказательства для дела. И в судебном заседании представитель подал ходатайство и поставил на разрешение экспертами вопрос о том, может ли подэкспертный понимать значение своих действий и руководить ими при помощи других лиц., но суд в своём определении для проведения экспертизы данный вопрос не указал. Подскажите, пожалуйста может ли медицинская документация, в данном случае дело МСЭ находиться в другом томе, отдельно от гражданского дела и что предпринять, чтобы его приобщили к делу? И мог ли суд проигнорировать вопрос представителя который был поставлен им о том, может ли подэкспертный понимать значение своих действий и руководить ими при помощи других лиц? И какая госпошлина оплачивается по делам о признании недееспособным при обжаловании в кассационный суд? Очень нуждаюсь в вашей помощи и заранее благодарен тем, кто мне ответит

Ответить

В отдельном томе -обычная судебная практика, когда документы, запрошенные из разных организаций, подшиваются в отдельные тома. Однако факт, что в основном томе оказался пустой конверт, а все доказательства «спрятаны» в другой том, является нарушением вашего права на ознакомление с материалами дела (ст. 35 ГПК РФ).

Подайте в суд письменное ходатайство о приобщении к материалам дела выделенного тома с документами МСЭ (ч. 1 ст. 166 ГПК РФ). В ходатайстве укажите, для установления каких именно обстоятельств по делу (например, психического состояния лица) необходимы документы из этого тома — акт освидетельствования, ИПРА, записи психиатра.

Мог ли суд проигнорировать вопрос представителя при назначении экспертизы?

Суд мог это сделать, но обязан был мотивировать свой отказ. Согласно ст. 79 ГПК РФ, стороны вправе предлагать свои вопросы, но окончательный круг вопросов определяет суд. Однако если суд их отклонил, он обязан указать причины в своем определении. Игнорирование ходатайства — это нарушение.

Само определение о назначении экспертизы обычно не обжалуется отдельно, так как не препятствует движению дела. Поэтому стратегия защиты включает несколько шагов:

1. Заявить отвод эксперту, если его кандидатура не согласована.

2. Подать частную жалобу на определение в части приостановления производства по делу (ст. 218, 331 ГПК РФ), указав на нарушение при формулировке вопросов.

3. Включить эти доводы в апелляционную жалобу на итоговое решение суда (ч. 3 ст. 330 ГПК РФ).

Какова госпошлина при обжаловании в кассационный суд?

Льгота: Родственники, подающие заявление о признании недееспособным члена семьи (ребенка-инвалида или инвалида с детства), от уплаты госпошлины освобождаются (пп. 15 п. 1 ст. 333.36 НК РФ). Остальным льготникам (инвалидам I или II группы) тоже, скорее всего, не придется платить.

Если льготы нет, то подпункт 9 пункта 1 статьи 333.19 НК РФ — 50% от размера госпошлины при подаче искового заявления неимущественного характера.

Обязательно приложите к жалобе документ, подтверждающий уплату пошлины или право на льготу (ч. 7 ст. 378 ГПК РФ).

27.04.2026, 11:33
Оценка автора вопроса:
Спасибо
Задано вопросов 4, из них VIP - 2
Астрахань, 23.04.2026, 21:56

Покупка квартиры у 2 собственников. Право-свидетельство о наследство по закону. Вступили в права 11.09.2025. Квартира от родителей. Хотят продать. Какие риски у покупателей и как их можно минимизировать. Как правильно провести сделку покупки квартиры

Ответить

Поскольку свидетельства о праве на наследство выданы 11.09.2025, с момента открытия наследства прошло меньше года. По статьям 1152, 1153, 1154 ГК РФ наследник должен принять наследство в течение шести месяцев, но статья 1155 ГК РФ позволяет восстановить пропущенный срок, если наследник не знал и не мог знать об открытии наследства. Суд может признать право за таким лицом и перераспределить доли, а это способно полностью обрушить вашу сделку. Причем срок исковой давности по таким требованиям — три года с момента, когда человек узнал о нарушении. Значит, до сентября 2028 года сохраняется серьезная угроза появления других наследников той же очереди, включая обязательных иждивенцев, или, скажем, родственника, чьи документы не всплыли у нотариуса. Второй момент — долги наследодателя. По статье 1175 ГК РФ оба наследника отвечают по обязательствам родителей солидарно в пределах рыночной стоимости наследства. Если родители имели крупного кредитора, вы рискуете получить судебный иск и обременение уже после покупки. Поэтому требую выписку из ЕФРСБ о банкротстве наследодателей, справки из ФССП на каждого продавца, проверяю их самих через сервис «Прозрачный бизнес» — нет ли инициации банкротства, ведь по статье 61.5 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником в преддверии несостоятельности, оспариваются.

Третье — налоговый аспект, который косвенно бьет по вам. Минимальный предельный срок владения для унаследованного имущества — три года (ст. 217.1 НК РФ). Продавцы не выдержали его, значит, обязаны заплатить НДФЛ 13% с суммы, превышающей 1 млн рублей по имущественному вычету. Их попытка занизить стоимость в договоре ради «экономии» для вас губительна: если сделку аннулируют, взыскать реально уплаченные деньги удастся только в пределах той суммы, что указана в договоре. Потому в договоре купли-продажи указываем полную рыночную цену. Саму сделку оформляем строго нотариально — при двух собственниках и продаже долей это требование статьи 42 Федерального закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Нотариус проверит дееспособность, наличие супругов и иных обязательств, возьмет заявления об отсутствии других наследников. Для расчетов рекомендую безотзывный аккредитив: деньги блокируются банком и переводятся продавцам только после регистрации права на вас. Это снижает риск потери средств при отказе в регистрации. Дополнительно настаиваю на титульном страховании — полис покроет убытки, если через два года решение суда вернет квартиру законному наследнику. Еще до сделки запрашиваю у нотариуса заверенную копию наследственного дела и лично проверяю завещания, отказы, круг наследников, а выписку из ЕГРН беру с архивной историей переходов прав и записями об обременениях. При соблюдении этих шагов риски становятся контролируемыми, хотя полностью исключить их при свежем наследстве нельзя.

23.04.2026, 22:06
Оценка автора вопроса:
спасибо больше. А титульное страхование осуществляется уже после сделки? Или до?
Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Тюмень, 01.04.2026, 09:41

Бывшая супруга нашего сотрудника написала заявление об отказе от алиментов, фссп вынесли постановление о прекращении. Так же она требует, чтоб деньги ей переводили на карту и прописывали это как "Алименты.." с кодом выплаты в платёжке "2" и видом операции "2", т.е. как алименты. С сотрудником по его заявлению заключено доп. согл. К ТД на перечисление 25% от зп. Можем ли мы удовлетворить её требования или эти 25% являются частью зп сотрудника, переводимой третьим лицам по его заявлению, соответственно в платежном поручении код выплаты "1" и очередность "5"

Ответить

После прекращения дела ФССП оснований для указания кода «2» (защищенный доход) нет. Вы выполняете распоряжение сотрудника, а не закон.

Оформляйте платежи так:

· Код вида дохода (поле 20): 1.

· Очередность (поле 21): 5.

· Назначение платежа: «Перечисление денежных средств по заявлению сотрудника такого-то от 01.01.2024 (удержание из заработной платы за март 2026 г.)».

Если вы оформите это как алименты (код 2), а пристав позже обратит взыскание на счета бывшей жены (например, за её долги по кредитам), она может предъявить претензии банку и вам за «неверную идентификацию» дохода. Но главное — это будет нарушением правил указания кода дохода, установленных Указанием ЦБ РФ № 5286-У.

Требования бывшей супруги неправомерны. Вы перечисляете зарплату сотрудника (код 1, очередь 5), а не алименты (код 2), так как исполнительное производство прекращено.

Добровольное соглашение сотрудника — это не исполнительный документ, а внутреннее распоряжение. Настаивайте на правильном оформлении, чтобы у вас не возникло проблем с банком или контролирующими органами.

01.04.2026, 09:46
Оценка автора вопроса:
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Иркутск, 01.04.2026, 06:54

Как понять срок включения? В Перечень, если указано " в течение 5 лет и более до подачи заявления"?

Ответить

«В течение 5 лет и более до подачи заявления» = «На момент подачи заявления у меня за плечами есть непрерывный опыт/стаж/срок, который длится минимум последние 5 лет».

Если вы сомневаетесь в контексте (для каких именно целей составляется этот Перечень), уточните его - от этого зависит, считается ли срок нарастающим итогом или именно непрерывным.

01.04.2026, 09:39
Оценка автора вопроса:

Спасибо

01.04.2026, 10:49

Уважаемые юристы, прошу пояснить-в нашем СНТ председатель предложила Всем стать учредителями, якобы так легче будет решать проблемы. И Все кроме меня всего лишь расписались не будучи членами. На этом собрание на котором все были не членами, хотя в объявлении было-собрание членов снт. потом в интернете смотрю наш сад и оказывается все, включая меня учредители-фамилия, номер участка, ИНН.хотя кроме росписи на собрании никто ИНН не сдавал. Ради интереса нажал на ИНН мой-моё.начал нажимать на другие ИНН и выскакивает данные человека умершего 20-30 лет назад, и таких более половины. На следующем собрании нам торжественно объявляют что мы Все, включая меня, который тогда не подписался и не сдал ИНН-мы все отныне члены! И тут вопрос-на сколько я правильно прочитал закон-чтобы стать учредителем я должен сдать заявление и ПРИЛОЖИТЬ к заявлению копии ИНН, СНИЛС, паспорт, документы на участок. Этого в саду никто не сделал тогда и,мало того,2 года назад появилось объявление-список почти всего сада, участки-сдать личные данные. Я понимаю что учредители не сдавшие пакет личных данных тогда и умершие-липа и в саду по прежнему нет членов а значит решения всех собраний юридически ничтожны? И все собрания и голосования реальных не членов а просто собственников юридически ничтожны? Ещё пояснение-первая председатель ещё в 2007 году вслух заявила-любой собственник на территории сада автоматически считается членом. С этим в саду шли голосования.

Ответить

Если вы не писали заявление: С 1 января 2019 года автоматическое членство больше не работает. Если вы лично не подавали заявление о вступлении в правление, и правление не выносило решение о вашем приеме — вы не являетесь членом СНТ, несмотря на то, что вас внесли в какой-то список .

· Исключение: Членство сохраняется автоматически только у тех, кто был членом до 01.01.2019. Если вы не были членом ранее или выходили из состава, вступление возможно только по новым правилам (через заявление) .

Что касается «учредителей» и умерших людей

То, что председатель называет вас «учредителями», скорее всего, является подменой понятий. Учредители создают СНТ один раз при его организации. Сейчас речь может идти о внесении изменений в реестр членов или в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц), но это не делается «росписью на собрании».

· Липа (фальсификация): Наличие в списках умерших людей (тем более с указанием их ИНН), которые не писали заявлений, однозначно говорит о том, что реестр членов СНТ сфальсифицирован.

· Нарушение 152-ФЗ: Использование ваших персональных данных (ИНН, фамилии) без вашего письменного согласия и размещение их в открытом доступе (в интернете) является нарушением Федерального закона «О персональных данных». Особенно цинично выглядит ситуация, когда данные умерших людей используются для голосований.

Поскольку вы не подписывали заявление и не сдавали документы (ИНН и др.), ваше «назначение» учредителем/членом незаконно. Вы сохраняете статус индивидуального садовода (собственника, не вступившего в члены). В этом статусе вы имеете право:

· Пользоваться инфраструктурой (заключать договоры на вывоз мусора, электричество) наравне с членами .

· Участвовать в собраниях, но ваше право голоса ограничено вопросами обязательных платежей и имущества общего пользования (если вы не член, вы не голосуете за выборы председателя и правления, если иное не установлено уставом).

в прокуратуру с заявлением о фальсификации реестра членов СНТ (включение умерших, подделка голосований) и нарушении законодательства о персональных данных (ст. 137 УК РФ).

· Если председатель пытается навязать вам решения собраний, которые были приняты с нарушением кворума (за счет голосов умерших), вы имеете право обратиться в суд с иском о признании этих решений недействительными.

Пока вы не подписывали заявление о приеме в члены (ст. 12 ФЗ-217), вы остаетесь собственником, но не членом, и не обязаны подчиняться внутренней кулуарной «дисциплине», навязанной фиктивным большинством.

30.03.2026, 19:25
Оценка автора вопроса:

Извините,но что теперь делать ибо терпение кончилось-получается все 3 председателя в нашем саду,включая нынешнего самозванцы,если за них голосовали не члены? а что делать с денежными миллионными поборами на основе решений собраний где голосовали не члены?кстати собрание на котором избрали нового председателя нынешнего вроде прошло,бабушки проголосовали,конец собрания,расходятся,и тут новый председатель объявляет-не расходитесь-возьмите каждый бланки о вступлении в члены,дома заполните и принесёте.такое законно?получается раздавая бланки человек подтвердил что за него голосовали Не члены.бланки никто не заполнил и никто не сдал.кто мы?

если и налоговая и ФИАС и РОСРЕЕСТР говорит- вы Коллективный сад22 снт Садовод-всегда были и на сегодня есть.а этот председатель уверяет что мы тсн22 Екатеринбург.кому верить?

31.03.2026, 04:13
Брянск, 26.03.2026, 01:44

Я брал микрозайм, мфо передала мой долг коллекторам, я его погасил и написал письмо коллекторам пко Нейва что бы они выслали мне документ подтверждающий что я ничего им не должен , и долг погашен , но они в ответ мне написали что я должен написать им с эл почты которая в договоре была , я им написал, а как оказалось Яндекс почта без моего ведома изменили домен с . ru , на . com и теперь получается у меня на почте другой домен и коллекторское агентство Нейва просят что бы я прислал свой паспорт и изменения в паспортных данных что бы подтвердить свою личность , что делать? Паспорт высылать им не хочется, или они правы?

Ответить

Можете выслать, и наложив подобие водяного знака на паспорт. Либо вообще ничего не делайте, а если будут звонить более количества раз, указанных в фз230- пожалуйтесь в ФССП на нарушение.

Таким образом проучите

26.03.2026, 02:08
Оценка автора вопроса:
Спасибо
Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Тюмень, 25.03.2026, 09:50

Что делать если при приёме на работу и в последующем повышение квалификации на разряд, сделали запись в трудовой книжке в графе поощрения и награждения не сделав заранее вкладыш для трудовой и не оповестив работника?

Ответить

Напишите заявление на имя руководителя организации в двух экземплярах. Один сдайте в канцелярию или секретарю под отметку о входящем номере, второй оставьте себе.

В заявлении укажите: «Прошу привести записи в моей трудовой книжке в соответствие с Инструкцией № 69. Запись о присвоении разряда от (дата) № (номер) в разделе «Сведения о награждениях» внесена ошибочно, без учета наличия свободного места / (или) без оформления вкладыша. Прошу признать её недействительной и внести корректную запись в установленном порядке».

25.03.2026, 10:14
Задано вопросов 45, из них VIP - 36
Санкт-Петербург, 10.03.2026, 09:22

День добрый. Хочу (я - ребенок) оспорить (отменить) отцовство гражданина, который записан у меня как отец. На данный момент он мертв. Отцовство было установлено по взаимному заявлению в ЗАГСЕ (в браке не состояли). Данный гражданин по словам свидетелей, когда мне было 4 года - самоустранился от исполнения своих обязанностей. Свое поведение объяснял тем, что не считает меня своим ребенком. Я данного персонажа за всю жизнь видел 2 раза, в семье он не появлялся, материально никак не содержал, наследственных, имущественных, материальных и прочих отношений у меня с ним не было. В возрасте 8 лет, когда умерла мать, на опеку взяли тетя с дядей, данный гражданин и в этот тяжелый для меня момент самоустранился. Затем, когда мне исполнилось 10 лет данный гражданин ДАЛ СОГЛАСИЕ на мое усыновление тетей и дядей, чем опять доставил неприятностей и де-факто опять самоустранился. Усыновление было отменено в 2022 году по взаимному согласию. Теперь считаю нужным и хочу оспорить отцовство. Достаточно ли будет показаний свидетелей которые были в курсе всего, что данный гражданин не считал меня своим ребенком для оспаривания отцовства? В общем, без деталей пока что.

Ответить

Ответ отключен модератором

Пожаловаться
Ханты-Мансийск, 10.03.2026, 09:18

Добрый день, ситуация такая: есть небольшой дачный кооператив, но участки в собственность не оформленны. Ранее в 2005 году их местная администрация давала в аренду (документы есть). Некоторые успели оформить их в собственность. Недавно вышло предписание об освобождение этой земли от построек, так как они находятся в охранной зоне предприятия, с другой стороны этого кооператива находится аэропорт. Вообщем и целом, жители данного кооператива не хотят расставаться со своими участками, так как на них уже стоят очень капитальные строения. Возможно ли, может через суд подать коллективный иск и есть ли шансы на положительный исход данной ситуации?

Ответить

коллективный иск подать можно (ст. 40 ГПК РФ). Шансы на положительный исход есть, особенно если постройки были возведены до официального установления границ охранной зоны или приаэродромной территории и до внесения сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Законодательство и судебная практика последних лет защищают добросовестных граждан, которые построили дом, не зная об ограничениях .

10.03.2026, 09:29
Самара, 10.03.2026, 06:59

В постановлении Правительства сказано что тарифы будут повышаться 2 раза. Первый раз на 1.7 а второй раз на 9.4. Но унас в Самарской области с октября тарифы будут повышены на 13.4. Законно ли это?

Ответить

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Самарской области на 13,4% с октября 2026 года является законным и соответствует механизму, установленному Распоряжением Правительства РФ от 25.11.2025 № 3413-р . Данным документом для региона утверждены два ключевых параметра: средний индекс изменения платы в размере 9,4% и предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям в размере 4% . Суммирование этих величин (9,4% + 4% = 13,4%) дает максимально возможный рост платы в конкретном городе или районе области, что полностью соответствует федеральному нормативному акту и не является нарушением.

10.03.2026, 09:32
Оценка автора вопроса:
Вот о предельно допустимом отклонении я не знал ,видно не внимательно читал Постановление.

Все вопросы к хуйлу святотатному

10.03.2026, 09:33
Оценка автора вопроса:
Задано вопросов 20, из них VIP - 17
Москва, 07.03.2026, 17:23

Я являюсь физ лицом поручетелем в организации, в которой я просто сторонний человек. Являюсь поручителем по лизингу на 2 единицы. Организация выплатила по каждой единице из 5 лет лизинга. При этом весь последний год я оплачивал лизинг со своей организации из своего личного дохода. Сейчас больше не могу платить за них лизинг и они как лизингополучатели тоже не платежеспособны. Лизинг технику изымают. Что дальше мне ожидать. Мне как поручителю придёт требования о погашении всей стоимости лизинга и процентов с учётом всех 5 лет? Но за лизинг уже выплатили достаточно чтобы при садьдо продаже окупить стоимость техники, но не процентов конечно. За первыу единицу выплатили 4.7 млн из полной стоимости 9.7 млн без процентов. И за вторую единицу выплатили 1.8 млн из полной цены машины 3.8 млн без процентов. Как мне защищаться и как мне пойдёт на пользу то, что я уже платил 1 год своими силами? У меня есть 2 квартиры и может ли лизинговая подать на моё банкротство чтобы забрать упущенные проценты?

Ответить

Добрый день. После изъятия предмета лизинга наступает стадия определения завершающей обязанности сторон, так называемого сальдо встречных предоставлений. Это означает, что лизингодатель не вправе требовать с вас как с поручителя всю договорную цену лизинга за пять лет, поскольку его требование ограничивается реальным ущербом — разницей между суммой предоставленного финансирования, платой за это финансирование за время фактического пользования и стоимостью всего, что он уже получил: ваших платежей за последний год и денег от реализации изъятой техники. Тот факт, что вы лично вносили платежи в течение года, является безусловным доказательством частичного исполнения обязательства, что соразмерно уменьшает долг и формирует судебную практику в вашу пользу при расчете сальдо. Ваши две квартиры находятся под защитой закона до тех пор, пока лизингодатель не докажет в суде наличие отрицательного сальдо, то есть конкретной суммы непокрытого убытка. Однако если после продажи техники и учета всех уплат окажется, что лизингодатель недополучил свое финансирование и проценты, эта разница будет взыскана с основного должника — организации, а при её банкротстве или недостаточности средств — с вас как с поручителя. Инициировать ваше личное банкротство лизингодатель сможет только в том случае, если итоговая сумма долга превысит пятьсот тысяч рублей и будет подтверждена вступившим в силу решением суда, но даже в этом случае реализация единственного пригодного для проживания жилья в рамках банкротства гражданина фактически невозможна в силу исполнительского иммунитета. Ваша первоочередная задача — получить от лизингодателя акт изъятия техники и дождаться расчета сальдо, чтобы понимать точный размер потенциальных требований.

07.03.2026, 17:28
Самара, 06.03.2026, 23:08

Здравствуйте, вступили в наследство, приняли, но потом нашлась ещё часть наследства в виде земли, свидетельство на право в собственности от 95 года до брака с умершим, а регистрация права собственности оформлено во время брака в 18 м году, будет ли она разделена между наследниками?

Ответить

Самое главное — установить основание получения земли в 1995 году. Если земля была получена умершим:

· до брака (пусть даже документы оформили позже);

· в дар;

· в порядке наследования;

· по иной безвозмездной сделке (например, приватизация);

то это его личная собственность . В этом случае вся земля входит в состав наследства и делится поровну между всеми наследниками той очереди, которая приняла наследство. Переживший супруг не имеет права на автоматическое выделение супружеской доли (1/2) из такого участка.

Регистрация права (2018 год): Тот факт, что регистрация в Росреестре произошла в 2018 году, уже во время брака, юридического значения не имеет. Это просто техническая процедура. Согласно позиции судов, если право возникло на основании акта органа местного самоуправления (например, постановления о выделении участка) в 1995 году, оно не считается совместно нажитым только потому, что зарегистрировали его позже .

06.03.2026, 23:17
Барнаул, 01.03.2026, 22:20

Здравствуйте такая ситуация был суд я был истец признавал договор дарения совершенный моим покойным отцом недействительным он подарил перед смертью свою квартиру своей жене. Ответчика в суде три это жена отца это покупатель квартиры так как жена в последствии ее продала и это банк ВТБ так как покупатель купил эту квартиру у жены в ипотеку.Сначала я подал иск по 177 гк РФ . Наследство в 6 месячный срок я не принял но принял фактически приняв от родной сестры во владение удочки и шапку. В суде я об этом говорил но в иске как требование установление факта фактического принятия наследства я не указывал. Требование было у меня одно это признать договор дарения недействительным и применения последствий недействительности сделки. Позже сверив две копии договора дарения я увидел что подписи на нем не моего отца и также на месте подписи как будто что то фотошопили какие то следы потёртостей. Я подал об уточнении исковых требований и ходатайство о назначении почерковедческой экспертизы но судья отклонил мое ходатайство. В итоге была назначена психолого психиатрическая экспертиза результат не в мою пользу и я проиграл. Я подал апелляцию требовал также назначения почерковедческой экспертизы но тоже проиграл. Щас подал кассацию скоро суд. Вопросы: Если я выиграю кассацию и она отправит дело на пересмотр я смогу заявить о назначении почерковедческой экспертизы или нужно будет уточнять иск? Нужно мне будет добавлять требовании об утверждении факта фактического принятия мною наследства или не нужно этого делать? Если я выиграю какой будет исход квартира от покупателя будет моей но я не доказал факт принятия наследства или жена должна будет мне вернуть денежные средства или я останусь ни с чем а жена должна будет вернуть деньги покупателю?

Ответить

Без юриста вы не справитесь, совершенно очевидно. Если вы уж тут знаки препинания не ставите и рассчитываете на квалифицированную помощь, то ситуация ясна

02.03.2026, 00:16
Пользователь 9111.ru
Барнаул, 01.03.2026, 14:04

Здравствуйте такая ситуация в августе 2023 года умер отец от онкологии позже я узнал что он перед смертью сделал договор дарения квартиры на жену в конце 2024 года она продала данную квартиру. В 2025 я подал на неё в суд о признании договора дарения недействительным и применения последствий недействительности сделки в итоге суд выиграл. Такой вопрос так как она продала данную квартиру а все деньги захапала себе а я договор дарения признал недействительным то должна ли она мне помимо денег с половины квартиры еще отдать дополнительные деньги? Если да то по какой статье 395 или неосновательное обогащение? Если по 395 то какая правильная формула и с какого и по какой момент считать?

Ответить

Проценты считать с даты получения денег от продажи квартиры по ст. 1107 п. 2.

Можно утверждать, что она, как сторона недействительной сделки, знала или должна была знать об отсутствии у неё права распоряжаться квартирой (особенно если были признаки недействительности, например, состояние здоровья отца на момент дарения).

01.03.2026, 14:08

Лигостаева иди к черту отсюда и не пиши больше сюда никогда

01.03.2026, 14:22
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Иркутск, 01.03.2026, 10:13

Здравствуйте подскажите пожалуйста как узнать на кого и с какого года идёт задолженность по кап. Ремонту потому что нас два собственника в квартире Город Бабушкин Комсомольская дом 37 квартира 3 к меня 1/4 доли и моего племянника 1/2 доли собственника. С 2018 года я там не живу но плачу каждый год за кап ремонт и имею доказательства написанного наличие оплаченных счетов в пользу кап. ремонта. Только в декабре погасила 7000 р и сейчас пришли чьи-то долги основной долг 18.571.35 и пени 7.610 р лицевой счет 72431 Помогите выяснить чей этот долг

Ответить

Методом исключения.

Если вы платите, значит второй собственник не платит. Всё просто

0))

01.03.2026, 10:39
Кострома, 01.03.2026, 08:51

Куда обращаться, если ребенка ударили в школе, подать заявление директору, в полицию или сразу в прокуратуру? Следов от удара нет. Вряд ли кто за это будет отвечать. И можно ли попросить запись с камер видеонаблюдения, и ли только по запросу полиции?

Ответить

Заявление директору, в том числе чтобы сохранили записи видеокамер. В полицию, т. К. без неё доступ к камерам не дадут

01.03.2026, 08:59
Задано вопросов 7, из них VIP - 0
Владимир, 01.03.2026, 08:52

Доброе утро! Имеется в собственности дачный участок с летней кирпичной кухней. Приобретен в 2021 году. Проведено межевание участка, поставлены метки. Соседи слева, только что купившие соседний участок, поставили забор не принимая во внимание метки кадастрового инженера, тем самым ограничив подход к нашей кухне с их стороны. На стене постройки имеются трещины, но мы не имеем возможности их закрепить, т.к.соседи не дают возможности подхода к ней. Так же не можем сделать отмостку. Что делать? Спасибо.

Ответить

Поскольку соседи самовольно возвели забор, игнорируя метки кадастрового инженера, они нарушили ваши права как собственника, что подпадает под действие статьи 304 Гражданского кодекса РФ, позволяющей требовать устранения всяких нарушений вашего права, даже не связанных с лишением владения . Более того, их действия по установке забора за пределами своего участка могут квалифицироваться как самовольное занятие вашей земли, ответственность за которое предусмотрена статьей 7.1 КоАП РФ . Вам необходимо начать с досудебного урегулирования: направьте соседям письменную претензию с требованием перенести забор в соответствии с данными межевания и приложите копию вашего плана границ, чтобы зафиксировать факт попытки решить вопрос мирно. Если они откажутся, следующим шагом должно стать обращение в суд с исковым заявлением об устранении препятствий в пользовании земельным участком (негаторный иск) и обязании перенести ограждение . В иске обязательно укажите, что из-за действий ответчиков вы не можете обслуживать свою постройку (кирпичную кухню), что привело к появлению трещин и отсутствию отмостки, чем создается угроза ее разрушения, то есть нарушаются не только ваши имущественные права, но и создается потенциальная опасность. В ходе судебного разбирательства вы сможете ходатайствовать о назначении строительно-технической экспертизы для фиксации причинно-следственной связи между действиями соседей и повреждениями вашего строения. Судебная практика в таких спорах исходит из того, что даже незначительное нарушение границ, лишающее вас доступа к своей стене, является существенным нарушением ваших прав .

01.03.2026, 08:55
Оценка автора вопроса:
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Москва, 28.02.2026, 14:19

Здравствуйте такой вопрос квартира в соц найме я с мужем а разводе оба включены в догор соц найма при расселении по реновации нам обоим дадут метры?

Ответить

При рассмотрении вопроса о распределении метров при реновации в ситуации развода супругов, ключевое значение имеет момент прекращения брачных отношений и стадия реализации программы, на которой находится семья. Правовое регулирование основывается на нормах Семейного кодекса РФ, в частности на статье 34, которая относит к общему имуществу супругов любое нажитое в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено, а также на статье 39, устанавливающей принцип равенства долей при разделе. В контексте реновации это означает, что если старая квартира была приобретена или приватизирована в период брака, она является совместной собственностью, и право на получение равнозначного жилья возникает у обоих супругов в равной степени. Согласно закону города Москвы № 37 «Об обеспечении жилищных прав граждан при переселении» и основным принципам программы реновации, при переселении предоставляется равнозначное жилье, площадь которого превышает площадь старой квартиры, что увеличивает стоимость объекта, но не меняет режим собственности – новая квартира поступает на тех же условиях, что и старая. Если развод произошел до подписания договора с Департаментом городского имущества, то разделу подлежит старая квартира, и после определения долей в судебном порядке каждый из бывших супругов становится участником договорных отношений с городом соразмерно своей доле. Если же договор на новую квартиру подписан в период брака, то право требования этой квартиры является совместно нажитым активом, и при разделе суд, руководствуясь статьей 38 Семейного кодекса, определит доли в праве на будущую квартиру, как правило, признавая их равными. В ситуации, когда новое жилье уже предоставлено, но раздел имущества после развода не производился, бывший супруг, чьи жилищные права были учтены при переселении, вправе обратиться в суд с иском о разделе общего имущества и признании за ним доли в праве собственности на новую квартиру, что подтверждается сложившейся судебной практикой, исходящей из того, что право на участие в реновации возникло в период брака. Важно отметить, что нормы жилищного права, регулирующие реновацию, не предусматривают автоматического преобразования общей собственности в отдельные квартиры – бывшие супруги становятся участниками общей долевой собственности на новую квартиру, и вопрос о реальном разделе и возможности проживания отдельно решается либо добровольным соглашением, либо в судебном порядке с выплатой компенсации, но не путем предоставления двух отдельных квартир от города.

28.02.2026, 14:21
Ярославль, 28.02.2026, 11:56

Есть ли у административно-технической инспекции полномочия рассмаривать дело по "закону о тишине" (нарушение тишины и покоя) в рамках ст. 2.1 и 2.2 КоАП РФ: человек по закону не отвечает за несовершеннолетних - не законный представитель, их самих не привлечь из-за возраста. Т.е. привлечь впоследствии собственника квартиры за бездействие и безразличие, но основываясь на на самом законине о тишине, а в парадигме вышепоименованных статей? Я именно об административно-технической инспекции задаю вопрос.

Ответить

Не имеет полномочий привлекать собственника квартиры по ст. 2.1 или 2.2 КоАП РФ (покушение на правонарушение или ответственность за бездействие) в контексте «закона о тишине», если прямой нарушитель — несовершеннолетний.

Статьи 2.1 и 2.2 — это Общая часть КоАП РФ. Инспекция применяет только те статьи Особенной части, которые прописаны в ее регламенте (обычно это статьи региональных кодексов). Привлечь кого-то «в парадигме» статей 2.1 и 2.2 без прямого действия Особенной части (конкретной статьи за тишину) они не могут. Судьи и вышестоящие органы отменят такое постановление, так как состав правонарушения должен быть описан буквально

28.02.2026, 14:23
Оценка автора вопроса:
Срасибо!
Задано вопросов 5, из них VIP - 0
Тула, 27.02.2026, 19:05

Присиав окончил исполнительное прлизводство по алиментам на несовершеннолетнего ребёнка с формулировкой п 1 ч 1 ст 47 фз 229, алименты были назначены в твердой денежной сумме с последующей индексацией ежемесячно. Через 3 месяца после возбуждения ИП пристав выдала постановление о расчёте задолженности, должник алименты в полной мере не платил, недавно присиав вынесла новое постановление с расчётом долга с учётом уплаченных алиментов вычтенных из суммы долга за 3 месяца, долг оставался 26 тыс, должник погасил долг 26 тысяч пристав окончила Ип. При этом не рассчитана задолженность по текущим невыплаченным алиментам и алименты назначены до 18 лет с периодичностью платежей, передала должнику реквизиты моего счета, чтобы он добровольно выплачивал алименты, я никакого согласия на это не давала присиавам Насколько это законно и что делать с незаконным постановлением пристава?

Ответить

Действия пристава незаконны. Окончание исполнительного производства по п.1 ч.1 ст.47 229-ФЗ возможно только при фактическом исполнении требований, но алименты имеют длящийся характер и назначены до 18 лет ребенка. Уплата долга в 26 тысяч не отменяет обязанности платить ежемесячно. Пристав не имел права закрывать производство, пока не истек срок взыскания, и обязан был рассчитать текущую задолженность на момент окончания. Передача должнику ваших реквизитов без вашего согласия и прекращение принудительного взыскания — это нарушение ваших прав. Вам необходимо обжаловать это постановление вышестоящему приставу или в суд в порядке подчиненности.

27.02.2026, 19:08
Оценка автора вопроса:
Большое спасибо за ответ
Москва, 27.02.2026, 18:59

Добрый вечер . какой закон запрещает сейчас в 21 веке заходить с животными без намордника в магазин . или даже с намордником. Или в нашем веке хоть со слоном заходи в продуктовый магазин?. Я работаю продавцом вчера была ситуация зашла девочка лет 7 в магазин с собакой . магазин с коридорчиками и не видно из за кассы в вечернее время . а это около 10 вечера где кто ходит . продавцов только два. Зашла с собакой . ее собака наложила кучи в залах .. Есть какие-то помощи от покупателей продавцам.. А то покупатель всегда прав уже подбешивает... Мы продавцы типо уже и не люди

Ответить

и обязательно намордник на агрессивного представителя породы собак, на которых они обязательны в соответствии с нормативным актом.

27.02.2026, 19:03

Возможно ли в 2026 году ездить на авто на киргизком учете по ген. доверенности граждам Р.Ф?в России?

Ответить

Если автомобиль был ввезен в РФ до 1 февраля 2024 года, то ездить по гендоверенности, скорее всего, можно до тех пор, пока не истечет срок самой доверенности или пока не потребуется снятие авто с учета в Киргизии (например, для продажи).

Если автомобиль был ввезен после 1 февраля 2024 года, то ездить по доверенности на киргизских номерах нельзя — машина должна быть растаможена и поставлена на учет в ГИБДД РФ в течение ограниченного срока.

27.02.2026, 19:10
Алапаевск, 27.02.2026, 16:13

Обязан ли работодатель платить за все 3 месяца после сокращения при постановке на биржу труда?

Ответить

Трудовой кодекс РФ ст. 178 и 318 регулирует это.

В день увольнения вы обязаны получить выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Оно выплачивается независимо от того, устроились вы на новую работу на следующий день или нет. Это оплата за первый месяц после увольнения. Если вы не трудоустроились в течение второго месяца после увольнения, вы имеете право на выплату среднего заработка за второй месяц.

Вы должны обратиться в центр занятости (на биржу труда) в течение 14 рабочих дней после увольнения, чтобы встать на учет. Выплату производит бывший работодатель, но только если вы предоставите ему заявление, трудовую книжку (или справку из ЦЗН), подтверждающую, что вы всё еще безработный.

Выплата за третий месяц производится только по решению органа службы занятости.

Если в течение двух недель после увольнения вы встали на учет в ЦЗН, но они не смогли вас трудоустроить в течение трех месяцев, они могут выдать вам специальное решение (справку) о том, что за вами сохраняется средний заработок и на третий месяц.

Если вы просто стоите на учете, но работу вам не предлагали из-за ее отсутствия, то с большой вероятностью решение вынесут в вашу пользу. Если же вам предлагали работу, а вы отказывались, ЦЗН такое решение не выдаст.

Бывший работодатель на основании решения ЦЗН платит.

27.02.2026, 19:06
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Омск, 26.02.2026, 12:16

Здравствуйте. У нас в школе работают муж заведующий хозяйством, а его жена бухгалтер. Законно? Мужчина когда устроился, нам не дали премию, зарплату меньше платят, необходимые для работы вещи не покупают. При прежнем завхозом, к нас все было, и премия и зарплата была больше. Вообще воруют наши заработанные деньги

Ответить

А вы в Кремль прям пожалуйтесь, самому. ишь какое безобразие учиняют дескать!

Бухгалтер и завхоз не находятся в зависимости друг от друга, не получает один от другого указаний? Значит законно

26.02.2026, 12:20
Геленджик, 26.02.2026, 12:16

Может ли судебная коллегия краевого суда безмолвно совещаться на месте, а, потом, вынести протокольное определение, в частности, по отказу в приобщении к дополнению к апелляционной жалобе? Фактически решение принимал судья-докладчик единолично, что подтверждается аудиозаписью судебного заседания.

Ответить

Может и практически очень часто так делает.

Это так называемые "кивалы".

Коллеги знают

26.02.2026, 12:18
Оценка автора вопроса:

Разве коллегия не должна ОБСУДИТЬ вопрос прямо за столом, после чего ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ объявляет решение?

26.02.2026, 12:21
Калининград, 26.02.2026, 08:26

С чем связана ситуация что судьи РФ активно препятствуют установлению факта трудовых отношений с гражданами? При чём то же противоборство люди наши встречают и в аппеляции и кассации. При этом судьи даже отказывают в приобщении доказательств что человек работал, прилагают усилия чтобы они не попали в дело, отказывают в вызове свидетелей, назначении экспертиз. Зато сфальсифицированные доказательства ответчиков, работодателей, приобщают, без лишних вопросов и даже не спрашивая мнение истцов, незаконо уволенных. И это при том что истцы являются слабой стороной в трудовом споре и все неустранимые сомнения должны толковаться в пользу наличия трудовых отношений, а не их отсутствия. Смотрю судебную практику и вижу что титанических усилий стоит людям доказать что они работали и взыскать компенсацию за вынужденный прогул, людям приходится доходить до ВС РФ. И то что ВС РФ регулярно отменяет решения нижестоящих судов, пишет указания, разъяснения в поддержку незаконно уволенных это не меняет поведение судей нижестоящих судов. Юристы, адвокаты у вас есть опыт такого плана и поделитесь мнением своим будьте добры по поданному вопросу. Что вы по этому поводу думаете и можете сказать?

Ответить

Единичный случай не стоит обобщать.

Гипотетически если взять на веру что вы написали, то такое поведение судей может быть обусловлено вот этими моментами.

Установить факт трудовых отношений — это «головная боль» для судьи. Нужно допрашивать свидетелей, назначать экспертизы, изучать кучу «серых» доказательств (переписки, диктофонные записи). Гораздо проще отказать, сославшись на отсутствие письменного договора. Судьи завалены делами, и сложное дело — это риск не уложиться в сроки и допустить ошибку, за которую потом отменит апелляция. Им проще «отписаться» формальным отказом.

· Корпоративная солидарность с «коллегами»: Работодатель для судьи — фигура более понятная. У него есть юрист, он говорит на «сухом» юридическом языке, у него «красивые» документы. Работник же часто эмоционален, сумбурен, приводит «неюридические» доказательства. Подсознательно судья может симпатизировать той стороне, которая больше похожа на него самого (или на его окружение) — стороне «порядка» и формальных документов.

· Нагрузка на экономику и бюджет: Надзорные инстанции (ВС РФ) мыслят категориями права и справедливости. А судьи первой инстанции, особенно в регионах, живут в реальности, где любой работодатель — это «кормилец» и налогоплательщик. Присудив крупную компенсацию работнику, можно «добить» небольшой бизнес. Судья этого не скажет вслух, но это часть негласной повестки — не создавать социальной напряженности и не «кошмарить» бизнес чрезмерными выплатами. Это страх перед негативными последствиями для экономической стабильности региона, пусть и на микроуровне.

· Проблема доказывания: Несмотря на презумпцию наличия трудовых отношений (ст. 19.1 ТК РФ), судьи часто применяют старую, въевшуюся в сознание логику: «нет бумажки — нет отношений». Они требуют от работника «идеальных» доказательств, хотя закон говорит о том, что все сомнения должны толковаться в пользу работника. На практике эти сомнения толкуются в пользу того, у кого больше «бумажек» и лучше юрист.

26.02.2026, 08:35

Если вы про единичный случай то головную боль взял на себя судья первого суда и установил факт трудовых отношений, взыскал компенсацию вынужденного прогула и дату вынесением решения суда поставил, а судьи аппеляци создала головную боль как раз, они всё отменили, все выплаты и почти всё.

26.02.2026, 08:57

Это не единичный случай.

26.02.2026, 08:58

Если в данном единичном случае то судьи паппеляции как раз факт установления трудовых отношений в силе оставили но отказали в компенсации вынужденного прогула и признании увольнения незаконным и в компенсации морального вреда. А также дату вынужденного прогула на дату вынесения решения суда отменили. Как по вашему это оъяснить?

26.02.2026, 09:02

Ответчик работодатель не жаловался на материальное состояние, хотя имел такую возможность, он был в заседании давал пояснения, банкротом не признан, ИП не ликвидировано, не находится на стадии банкротства, наоборот пояснил что у него всё прекрасно, у него много разных бизнеса.

26.02.2026, 09:05
Задано вопросов 2, из них VIP - 1
Москва, 25.02.2026, 20:02

От первого брака у меня есть ребенок 14 лет, ребенок отца (первого мужа) не признает хотя и знает что он его отец, считает отцом второго моего мужа который с ним с детства. БМ участия в воспитании не принимал, никаких попыток к общению с ребенком не делал, алименты платит. Перед получением паспорта по достижению ребенку 14 лет сын сам изъявил желание сменить ФО. БМ дал нотариальное согласие на это попросив взамен отказ от алиментов. Я посчитала не совсем справедливым это решение бм так как по закону после смены фамилии он продолжает числится отцом ребенка о чем внесена запись в новом свидетельстве о рождении. После этого бм решил во что бы то ни стало добиться отказа от алиментов планировал в судебном порядке оспорить отцовство и инициировал тест ДНК в частной лаборатории который подтвердился на 99 и 9. Далее понял что в суде это не пройдет прислал мне нотариально заверенное заявление об отказе от отцовства, требует что бы я шла в суд и лишала его родительских прав. Вопрос вот в чем, он продолжает исправно платить алименты, после некоторой задолженности и обращения мной к приставам. Сын хочет что бы его био папу лишили род. прав и что бы он не имел к нему никакого отношения и во взрослой жизни не смог на него подать на алименты, бм так же не имеет никого желания к общению, воспитанию, никого интереса к ребенку вообще (последний раз его видел в 7 месяцев) как это все прописать в иске? На какие статьи и законы ссылаться? Стоит ли говорить в суде про тест днк и про желание бм обманным путем оспорить отцовство? (есть переписка в вац апе). Так же стоит ли в иске указать о шантаже о смене фамилии в обмен на отказ об алиментах? На какие статьи и законы тут ссылаться? Есть ли у нас при таких обстоятельствах шансы в суде на лишенеие био папы род прав по сути он ребенку чужой человек и есть норариальное заявление об отказе от отцовства.

Ответить

Ответ отключен модератором

Пожаловаться
Оренбург, 25.02.2026, 07:17

В п.1 данной статьи Свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела. Вопрос - является ли свидетелем человек, который видел преступление на видеозаписи (на которой он распознал определённых лиц, обвиняемых в преступлении). При этом самой видеозаписи уже нет (уничтожена) и экспертизу подлинности провести соответственно невозможно. Будет ли суд рассматривать данного гражданина как свидетеля? Что предписывает в этом случае закон? Являются ли показания такого свидетеля (если его вообще допускается признать свидетелем) допустимым доказательством. Ведь по идее не так принципиально - видел ли человек преступление собственными глазами или на видео с камеры наблюдения (подделка видеозаписи исключена). Ведь свидетельские показания, увиденные собственными глазами человеком, принимаются как допустимые доказательства (несмотря на то, что человеку могло показаться и он неверно понял увиденное, или вообще лжёт и на самом деле не видел того, о чём говорит, что видел). Итак, будет ли в соответствии со ст. 69 ГПК, являться свидетелем человек, видевший преступление на видеозаписи?

Ответить

Главная проблема — это неустранимое нарушение требования ч. 1 ст. 69 ГПК РФ. Показания не будут являться доказательством, если свидетель не может указать источник своей осведомленности . В вашем случае источник (видеозапись) уничтожен.

сторона, заявившая такого свидетеля, столкнется с следующим моментом:

Нарушение принципа допустимости доказательств (ст. 60 ГПК РФ).

Если факты должны быть подтверждены определенными средствами доказывания (например, только видеозаписью или только заключением эксперта), свидетельские показания их не заменят. В вашем случае человек пытается подменить собой видеозапись, пересказывая её содержание.

25.02.2026, 07:31

Т.е. всё таки он свидетелем являться не будет? Ну по крайней мере его показания не будут приняты как допустимое доказательство. Верно?

25.02.2026, 07:47
Нижний Новгород, 25.02.2026, 06:25

Здравствуйте! От истца есть заключение лингвиста о том что в тексте по 152 есть мат, но фактически в скриншотах переписки (личной) что сам же заверил у нотариуса истец вместо мата слово зуй, поговорка и рыбку съесть и на зуй сесть (зуй так и написано) но специалист указал что это мат, то есть додумал слово за автора. Если ответчик подаст ходатайство об исключении этого заключения как недействительного и приложит скриншоты переписки и выводы специалиста, то суд должен признать это недопустимым доказательством? Экспертиза была внесудебной. По сути это просто мнение специалиста.

Ответить

У вас есть все основания оспорить это заключение. В вашем случае заключение лингвиста — это не экспертное заключение в процессуальном смысле, а письменное доказательство (как и сами скриншоты), которое суд оценивает по общим правилам .

Суд не связан мнением этого специалиста.

То, что предоставил истец, юридически называется «досудебное заключение специалиста» . Мнение конкретного человека, которое суд изучает как любой другой документ.

В отличие от эксперта, которого назначил бы суд, этот специалист не предупреждался об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Нужно показать суду, что специалист не «установил факт», а додумал его, подменив объективный анализ субъективной интерпретацией.

Заявите письменное ходатайство об исключении доказательства (или возражения).

Недостаточно просто сказать «это неправда». Нужно приобщить к делу документ, где вы по пунктам разберете ошибки специалиста истца.

Цитируйте скриншот: "На представленном нотариальном скриншоте дословно написано: «...и на зуй сесть»."

Цитируйте заключение: "В заключении специалист указывает, что в тексте содержится слово «...» (обсценная лексика)".

Суть возражения: "Специалист вышел за пределы своей компетенции. Лингвист должен анализировать то, что написано, а не додумывать, что автор имел в виду. Слово «зуй» не является матерным, это искаженное/диалектное/игровое написание. Вывод специалиста основан на предположении, а не на анализе текста, что недопустимо ( 8 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности»)".

Представьте «рецензию» или вызовите своего специалиста

Чтобы ваши слова не были голословными, вам нужно противопоставить мнению истца свое мнение.

Можно обратиться в экспертную организацию за рецензией на предмет того, что анализ слова «зуй» как мата научно несостоятелен, так как специалист проигнорировал графическое написание.

Ещё можно заявить ходатайство о вызове специалиста в суд. Задать ему вопросы :

· «Скажите, специалист, если в тексте написано "Зуй", а вы прочитали это как "Х...", вы анализируете текст или фантазируете?»

· «На каком основании вы заменяете буквы, которые видите на скриншоте, на другие?»

· «Существует ли в лингвистике понятие "обсценная лексика" для слова "зуй"? Если да, обоснуйте.»

Ссылайтесь на принцип оценки доказательств.

Напомните суду содержание ст. 67 ГПК РФ и ст. 187 ГПК РФ: никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы .

Суд должен оценить противоречие: с одной стороны — скриншот (где написано «зуй»), с другой — заключение (где утверждается, что там мат). Очевидно, что скриншот — первичное доказательство. Если они противоречат друг другу, суд не обязан верить именно заключению.

Примерно так писать.

"Прошу критически отнестись к заключению специалиста истца и исключить его из числа доказательств как недостоверное. Выводы специалиста основаны на субъективном домысливании текста, тогда как нотариально заверенный скриншот (который истец сам же и предоставил) содержит иное написание — «зуй», не являющееся матерщиной. Следовательно, факт распространения мата не доказан (ст. 152 ГК РФ). В удовлетворении иска прошу отказать."

Суды часто отбрасывают такие «додуманные» заключения, так как эксперты не имеют права интерпретировать неясности в пользу одной из сторон — они должны констатировать факт. Ваш случай — классика: специалист фактически подменил объект исследования (слово «зуй» на нецензурное слово).

25.02.2026, 06:46
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Красноярск, 25.02.2026, 05:09

Я собственник мотоцикла, купил в 1993 году у своего деда, в то время жил в Казахстане, мотоцикл стоял на учёте. Перед переездом в Россию снял с учёта сдал номера, в тех паспорте стоит отметка (снят с учёта в связи с переездом). В 1995 году перевез в Россию, сейчас спустя 31 год хочу поставить на учёт, в ГИБДД отказали, что мне делать?

Ответить

Задача — доказать, что мотоцикл происхождением из СССР и ввезен вами как переселенцем. В 1995 году были льготы на растаможку для такой категории граждан (фактически только сборы) . Инспектор таможни должен поднять архивные документы. Процесс небыстрый, потребует написания заявлений и, возможно, неоднократных визитов. Но это единственный законный способ.

Если таможня начнет отказывать, лучше сразу привлечь юриста, специализирующегося на таможенном праве (особенно по «старым» ввозами), так как этот вопрос лежит на стыке административного и таможенного права.

25.02.2026, 07:21
Оценка автора вопроса:
Екатеринбург, 22.02.2026, 16:53

Добрый вечер, у меня в деревне по моему участку проходит газовая труба. Хочу построить гараж ,но труба мешает, как её законно поднять и какая сумма за всю процедуру.Дом с участком находится в ульяновской области.

Ответить

по порядку. Обратиться в газоснабжающую организацию. Получить технические условия (ТУ) , разработка проекта. Согласовать проект.

Разрешение на строительство скорее всего не потребуется. Договориться с аттестованными специалистами лицензированной организации (часто это та же газовая служба, которая выдала ТУ, либо подрядчик, с которым у них есть договор). Самостоятельно проводить работы запрещено .

Траты- несколько десятков тыс рублей и время

22.02.2026, 17:03
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Москва, 22.02.2026, 02:41

Бетонная стена поставленная по меже со стороны соседа высотою 90 сантиметров считаеца сплошным заборам?

Ответить

Для вас, вероятно, важнее не столько термин, сколько вопрос о законности такой постройки. По общим правилам , ограждения между соседними участками должны быть решетчатыми или сетчатыми, чтобы не создавать сильного затенения . Глухие заборы (сплошные) высотой более 0,75 метра обычно требуют письменного согласия соседей .

Нужно знать категорию участка земли для начала.

22.02.2026, 05:28
Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Москва, 20.02.2026, 08:02

Доброго времени суток! Я продаю автомобиль за смешные деньги - 40 тысяч рублей. Ко мне приехал покупатель, посмотрел и его всё устроило. За пару дней до этого со мной связывался владелец по ПТС (да, я ездил какое-то время по договору, потом перестал ездить совсем, так как машина не нужна и стоит) и предупреждал, что будет проводить процедуру банкротства. Он же попросил меня снять её с учёта в ГАИ, дабы приставы не забрали у меня машину и не аннулировали сделку (автомобиль был куплен 10.07.2024). После того, как покупателя всё устроило, он хотел обсудить вопрос банкротства с владельцем по ПТС. Потом перезвонил мне, предложил смешные 15 тысяч рублей и сказал, что я якобы с учёта её не сниму, сделать это может только владелец по ПТС, а ещё есть вероятность, что приставы просто аннулируют сделку, невзирая на то, что с её момента прошло больше полутора лет. Правда ли это? Может, стоит позвонить в ГАИ и уточнить эти моменты?

Ответить

Ни приставы, ни ГИБДД не могут «аннулировать» вашу сделку купли-продажи от 10.07.2024 спустя полтора года. Вы — законный собственник. А вот угроза снятия с учета — это реальный риск, но не для вас, а для покупателя, если он купит машину и не поставит её на себя.

Бывший владелец может подать заявление в ГИБДД о прекращении регистрации вашего авто в связи с утратой права собственности (продажей) . И это было бы правильно!

бывший владелец просит снять с учета потому что он прав. Ему грозит банкротство. Приставы описывают имущество должника. Если машина до сих пор числится в базе на нем, они приедут и арестуют её у вас во дворе, хотя вы честно её купили. Доказывать потом, что она ваша, придется через суд.

Он просит вас снять её с учета, чтобы в базе ГИБДД владельцем значился Прекращена регистрация (или "архивная запись"), а не он-должник. Но сделать это может только он сам как прошлый собственник. Если он подаст заявление о снятии с учета в связи с продажей — это будет лучший вариант для вас обоих. Машина исчезнет из базы налоговой и приставов, числясь за ним.

20.02.2026, 08:08
Оценка автора вопроса:

Спасибо! То есть, машину снять с учёта действительно может только её владелец по ПТС, но при этом всём после снятия с учёта приставы не могут "обмануть систему" и забрать её как-то задним числом, верно? Я ведь не обязан никому объяснять, почему я не оформлял её на себя в ГАИ при условии, что у меня есть договор аж от позапрошлого года?

20.02.2026, 08:12
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Курск, 20.02.2026, 07:59

Каким законом РФ разрешено по неограниченному количеству потребления воды в СНТ

Ответить

Закон РФ "О недрах" не устанавливает для СНТ максимального лимита потребления воды, отдавая этот вопрос на усмотрение самого товарищества, но требует законного основания для водопользования — лицензии на скважину или договора с поставщиком.

20.02.2026, 08:02
Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Владивосток, 20.02.2026, 04:53

Федеральным законом от 07.05.2013 г. № 79-ФЗ установлен запрет открывать и иметь счета в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами госслужащим, имеющим допуск к сведениям особой важности. Поясните, пожалуйста, будет ли нарушением, что такой госслужащий, (имеющий 1-ю форму допуска к гос. тайне) откроет счет в расположенном в России дочернем банке иностранной группы банков, например, в АО "Райффайзенбанк". Банк является акционерным обществом, зарегистрированным в России и имеет лицензию Банка России. Распространяется ли запрет на такие банки?

Ответить

Ключевой критерий здесь — место нахождения и регистрации банка, а не происхождение его капитала или название. АО "Райффайзенбанк" — это российское юридическое лицо (акционерное общество), созданное по законам РФ, имеющее лицензию Банка России и работающее на территории России .

Закон (ст. 2) запрещает указанным лицам:

· Открывать счета в банках за границей .

· Владеть иностранными финансовыми инструментами (подробный перечень — в ст. 1) .

Действие происходит в российском банке, поэтому под запрет не попадает.

Единственное исключение, когда счет за границей разрешен — если служащий работает в официальном представительстве РФ за рубежом . В вашем случае это не применимо. Так что смело открывайте.

20.02.2026, 07:58