Бабушка жила в РК. Умерла в ноябре 2024г. Оставила завещание . Получено свидетельство о праве на наследство по завещанию в августе 2025г. В течении какого времени я должна продать или подарить дом так как я не резидент РК (Республика Казахстан)? Если смогу продать дом, то налог от продажи дома какой % и где я должна оплатить в РК или России?
Ответить
Статья 252 Гражданского кодекса РК (Общая часть)
п. 1: «Если... в собственности лица оказалось имущество, которое не может ему принадлежать в силу законодательных актов, это имущество должно быть отчуждено собственником в течение одного года с момента возникновения права собственности...»
Срок начинает течь с момента государственной регистрации права собственности — август 2025 г.
Правовое последствие пропуска срока: имущество по решению суда подлежит принудительному отчуждению с возмещением стоимости за вычетом затрат на реализацию (ст. 252 ГК РК) .
Налог уплачивается, если продажа состоялась в течение 1 года с даты регистрации права (до августа 2026 г.).
Ставка налога 15% от положительной разницы между ценой продажи и оценочной стоимостью на дату получения наследства
Налоговая база Цена продажи минус рыночная стоимость на август 2025 г.
Если продажа после 1 года (после августа 2026 г.) Налог = 0 (прирост стоимости не облагается)
Место уплаты налога -бюджет Республики Казахстан (доход из источника в РК) .
Гулял с маленькой собакой по тротуару, собака бегала по газону, выскочила с газона в мою сторону, а в этот момент нет парень пронесся на кикшеринговом электросамокате и сбил собаку. Поясню, что собака ~2 кг весом. У собаки вывернуло голову и она стала прерывисто дышать, из челюсти шла обильно слюна с кровью. Я срочно повез собаку в ветклинику. Сейчас решается вопрос о полном обследовании и возможной операции. Кому и в каком объеме я могу предъявить претензии? К водителю самоката, который уехал? К компании кикшеринга, которая допускает использование электросамокате на оживленных тротуарах и не сильно ограничивает скорость? Или же только к самому себе? Пы.сы.: про выгул без поводка можете не расписывать - сам всё знаю. А если бы это был маленький ребенок!? Его я уж точно на поводок не посажу, а действия могут быть аналогичные
Ответить
Статья 137 ГК РФ — к животным применяются общие правила об имуществе, если законом не установлено иное.
Водитель самоката отвечает за вред: Статья 1064 ГК РФ обязывает возместить вред в полном объеме лицу, которое его причинило. Водитель, управляющий средством индивидуальной мобильности (СИМ), является непосредственным причинителем вреда.
· Кикшеринговая компания: Статья 1079 ГК РФ — ответственность за вред от источника повышенной опасности (самокат) несет его владелец. Компания освобождается от ответственности, если докажет, что самокат выбыл из ее обладания в результате противоправных действий других лиц (арендатора).
· Ваша вина (грубая неосторожность): Статья 1083 ГК РФ — если грубая неосторожность потерпевшего содействовала возникновению вреда, размер возмещения уменьшается в зависимости от степени вины.
Выгул собаки без поводка, в результате чего она выскочила на тротуар, суд, вероятнее всего, расценит как грубую неосторожность и применит пункт 2 статьи 1083 ГК РФ: размер возмещения будет уменьшен пропорционально степени вашей вины.
·Водитель на СИМ при движении по тротуару, создавая помехи пешеходам, должен двигаться со скоростью не более 8 км/ч (п. 24.6 ПДД).
Водитель должен спешиться, если его движение создает опасность для пешеходов.
Нарушение этих правил влечет административную ответственность по ст. 12.29 КоАП РФ и является доказательством вины в гражданском процессе.
Учитывая разъяснения к ст. 1079 ГК РФ, суд может привлечь кикшеринговую компанию субсидиарно, если водитель самоката не будет установлен или не сможет возместить вред.
С водителя: можно взыскать ущерб (стоимость лечения и утрату товарной стоимости собаки).
С кикшеринга: только при невозможности взыскать с водителя.
Ваша вина будет снижать размер компенсации, но не освобождает водителя от ответственности полностью из-за его собственных нарушений ПДД и оставления места происшествия.
Здравствуйте я гражданка Киргизия и беременна как видите сейчас сильно изменилась законы и без трудового договора я могу попасть в реестр. Хочу сказать что данные время я работаю официально но них нет декретный отпуск, если узнает они меня уволить. И что мне делать чтобы не попасть в реестр?
Ответить
В Кыргызстане и России: Уволить беременную женщину по инициативе работодателя (за исключением полной ликвидации фирмы) запрещено. Это прямое нарушение Трудового кодекса.
Статья 276 ТК КР: Увольнение по инициативе работодателя беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, не допускается.
Ваша ситуация: Если ваш работодатель угрожает увольнением из-за беременности — он угрожает совершить уголовно наказуемое деяние. Именно он попадет под крупный штраф (обычно это сотни тысяч сомов или рублей), а не вы
Здравствуйте! Учреждение дополнительного образования заключило договор с типографией на изготовление свидетельств об освоении дополнительных предпрофессиональных программ 06.04.2026 в наименовании продукции в спецификации написано - бланк свидетельства (приказ Минкультуры № 975 от 10.07.2013,), твердая обложка (установленного образца без привязки к приказу). Между тем никто из сторон не учел, что приказ Минкультуры № 975 от 10.07.2013 утратил силу 06.04.2026 на основании приказа Минкульт от 09.02.2026 № 224. Типография изготовила свидетельства по старому образцу по приказу Минкультуры № 975 от 10.07.2013, работы приняты, что можно сделать в данной ситуации. По договору есть гарантия, в случае недостатков продукции поставщик обязан устранить за свой счет дефект. Распространяется ли такая гарантия на не соответствие свидетельств установленной форме по приказу Минкульт от 09.02.2026 № 224. Можем ли мы подать претензию?
Ответить
Требование предъявить нужно как на «недостаток товара по качеству», заключающийся в его несоответствии обязательным требованиям законодательства, действовавшим на момент передачи товара.
Если товар не соответствует обязательным требованиям норм, то он не пригоден для обычного использования.
Изготовленные свидетельства имеют юридически значимый дефект:
· Формально они выполнены по отмененному образцу.
· Фактически эти бланки нельзя выдать учащимся как документы государственного образца, поскольку их форма уже недействительна. Это и есть ненадлежащее качество в контексте гражданско-правовых отношений (ст. 469 ГК РФ).
В вашей ситуации типография не просто допустила техническую ошибку, она изготовила продукт, чья основная потребительская ценность (быть легитимным свидетельством) уничтожена.
Пункт в договоре об «устранении за свой счет дефекта» в данном случае идеальный правовой инструмент. Поскольку формально ваши свидетельства «несоответствуют обязательным требованиям», они подпадают под понятие товара ненадлежащего качества (ст. 476 ГК РФ). Если типография попытается сослаться на то, что спецификация устарела, — это их коммерческий риск.
Действуйте в три этапа:
Этап 1: Досудебная претензия
1. Уведомите поставщика о скрытых недостатках (ст. 483 ГК РФ).
2. Направьте письменную претензию с требованием о безвозмездном устранении недостатков (изготовлении новых свидетельств). Ссылайтесь на п. 2 ст. 475 ГК РФ, требуя замены товара.
Этап 2: Фиксация проблемы
Получите официальный ответ из Минкультуры (или юриста), подтверждающий, что форма свидетельств по приказу № 975 более не действует. Затем проведите независимую экспертизу, если типография откажется признавать претензию.
Этап 3: Судебная защита
Если типография откажется признавать претензию, обращайтесь в суд. Взыскивайте сумму за некачественные бланки, стоимость переделки и судебные расходы.
Моего родственника признали недееспособным, при ознакомлении с делом оказалось, что в деле находится пустой конверт, отправленный в суд из Бюро МСЭ. А само дело МСЭ находится в отдельном томе, не подшито к основному делу. В нем находится программа ИПРА инвалида, медосвидетельствование и осмотры врача психиатра. Суд сам запросил это дело в Бюро МСЭ для всестороннего рассмотрения дела, но почему-то выделил его в отдельный том и оно находится отдельно от дела, а там важные доказательства для дела. И в судебном заседании представитель подал ходатайство и поставил на разрешение экспертами вопрос о том, может ли подэкспертный понимать значение своих действий и руководить ими при помощи других лиц., но суд в своём определении для проведения экспертизы данный вопрос не указал. Подскажите, пожалуйста может ли медицинская документация, в данном случае дело МСЭ находиться в другом томе, отдельно от гражданского дела и что предпринять, чтобы его приобщили к делу? И мог ли суд проигнорировать вопрос представителя который был поставлен им о том, может ли подэкспертный понимать значение своих действий и руководить ими при помощи других лиц? И какая госпошлина оплачивается по делам о признании недееспособным при обжаловании в кассационный суд? Очень нуждаюсь в вашей помощи и заранее благодарен тем, кто мне ответит
Ответить
В отдельном томе -обычная судебная практика, когда документы, запрошенные из разных организаций, подшиваются в отдельные тома. Однако факт, что в основном томе оказался пустой конверт, а все доказательства «спрятаны» в другой том, является нарушением вашего права на ознакомление с материалами дела (ст. 35 ГПК РФ).
Подайте в суд письменное ходатайство о приобщении к материалам дела выделенного тома с документами МСЭ (ч. 1 ст. 166 ГПК РФ). В ходатайстве укажите, для установления каких именно обстоятельств по делу (например, психического состояния лица) необходимы документы из этого тома — акт освидетельствования, ИПРА, записи психиатра.
Мог ли суд проигнорировать вопрос представителя при назначении экспертизы?
Суд мог это сделать, но обязан был мотивировать свой отказ. Согласно ст. 79 ГПК РФ, стороны вправе предлагать свои вопросы, но окончательный круг вопросов определяет суд. Однако если суд их отклонил, он обязан указать причины в своем определении. Игнорирование ходатайства — это нарушение.
Само определение о назначении экспертизы обычно не обжалуется отдельно, так как не препятствует движению дела. Поэтому стратегия защиты включает несколько шагов:
1. Заявить отвод эксперту, если его кандидатура не согласована.
2. Подать частную жалобу на определение в части приостановления производства по делу (ст. 218, 331 ГПК РФ), указав на нарушение при формулировке вопросов.
3. Включить эти доводы в апелляционную жалобу на итоговое решение суда (ч. 3 ст. 330 ГПК РФ).
Какова госпошлина при обжаловании в кассационный суд?
Льгота: Родственники, подающие заявление о признании недееспособным члена семьи (ребенка-инвалида или инвалида с детства), от уплаты госпошлины освобождаются (пп. 15 п. 1 ст. 333.36 НК РФ). Остальным льготникам (инвалидам I или II группы) тоже, скорее всего, не придется платить.
Если льготы нет, то подпункт 9 пункта 1 статьи 333.19 НК РФ — 50% от размера госпошлины при подаче искового заявления неимущественного характера.
Обязательно приложите к жалобе документ, подтверждающий уплату пошлины или право на льготу (ч. 7 ст. 378 ГПК РФ).
Покупка квартиры у 2 собственников. Право-свидетельство о наследство по закону. Вступили в права 11.09.2025. Квартира от родителей. Хотят продать. Какие риски у покупателей и как их можно минимизировать. Как правильно провести сделку покупки квартиры
Ответить
Поскольку свидетельства о праве на наследство выданы 11.09.2025, с момента открытия наследства прошло меньше года. По статьям 1152, 1153, 1154 ГК РФ наследник должен принять наследство в течение шести месяцев, но статья 1155 ГК РФ позволяет восстановить пропущенный срок, если наследник не знал и не мог знать об открытии наследства. Суд может признать право за таким лицом и перераспределить доли, а это способно полностью обрушить вашу сделку. Причем срок исковой давности по таким требованиям — три года с момента, когда человек узнал о нарушении. Значит, до сентября 2028 года сохраняется серьезная угроза появления других наследников той же очереди, включая обязательных иждивенцев, или, скажем, родственника, чьи документы не всплыли у нотариуса. Второй момент — долги наследодателя. По статье 1175 ГК РФ оба наследника отвечают по обязательствам родителей солидарно в пределах рыночной стоимости наследства. Если родители имели крупного кредитора, вы рискуете получить судебный иск и обременение уже после покупки. Поэтому требую выписку из ЕФРСБ о банкротстве наследодателей, справки из ФССП на каждого продавца, проверяю их самих через сервис «Прозрачный бизнес» — нет ли инициации банкротства, ведь по статье 61.5 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником в преддверии несостоятельности, оспариваются.
Третье — налоговый аспект, который косвенно бьет по вам. Минимальный предельный срок владения для унаследованного имущества — три года (ст. 217.1 НК РФ). Продавцы не выдержали его, значит, обязаны заплатить НДФЛ 13% с суммы, превышающей 1 млн рублей по имущественному вычету. Их попытка занизить стоимость в договоре ради «экономии» для вас губительна: если сделку аннулируют, взыскать реально уплаченные деньги удастся только в пределах той суммы, что указана в договоре. Потому в договоре купли-продажи указываем полную рыночную цену. Саму сделку оформляем строго нотариально — при двух собственниках и продаже долей это требование статьи 42 Федерального закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Нотариус проверит дееспособность, наличие супругов и иных обязательств, возьмет заявления об отсутствии других наследников. Для расчетов рекомендую безотзывный аккредитив: деньги блокируются банком и переводятся продавцам только после регистрации права на вас. Это снижает риск потери средств при отказе в регистрации. Дополнительно настаиваю на титульном страховании — полис покроет убытки, если через два года решение суда вернет квартиру законному наследнику. Еще до сделки запрашиваю у нотариуса заверенную копию наследственного дела и лично проверяю завещания, отказы, круг наследников, а выписку из ЕГРН беру с архивной историей переходов прав и записями об обременениях. При соблюдении этих шагов риски становятся контролируемыми, хотя полностью исключить их при свежем наследстве нельзя.
Бывшая супруга нашего сотрудника написала заявление об отказе от алиментов, фссп вынесли постановление о прекращении. Так же она требует, чтоб деньги ей переводили на карту и прописывали это как "Алименты.." с кодом выплаты в платёжке "2" и видом операции "2", т.е. как алименты. С сотрудником по его заявлению заключено доп. согл. К ТД на перечисление 25% от зп. Можем ли мы удовлетворить её требования или эти 25% являются частью зп сотрудника, переводимой третьим лицам по его заявлению, соответственно в платежном поручении код выплаты "1" и очередность "5"
Ответить
После прекращения дела ФССП оснований для указания кода «2» (защищенный доход) нет. Вы выполняете распоряжение сотрудника, а не закон.
Оформляйте платежи так:
· Код вида дохода (поле 20): 1.
· Очередность (поле 21): 5.
· Назначение платежа: «Перечисление денежных средств по заявлению сотрудника такого-то от 01.01.2024 (удержание из заработной платы за март 2026 г.)».
Если вы оформите это как алименты (код 2), а пристав позже обратит взыскание на счета бывшей жены (например, за её долги по кредитам), она может предъявить претензии банку и вам за «неверную идентификацию» дохода. Но главное — это будет нарушением правил указания кода дохода, установленных Указанием ЦБ РФ № 5286-У.
Требования бывшей супруги неправомерны. Вы перечисляете зарплату сотрудника (код 1, очередь 5), а не алименты (код 2), так как исполнительное производство прекращено.
Добровольное соглашение сотрудника — это не исполнительный документ, а внутреннее распоряжение. Настаивайте на правильном оформлении, чтобы у вас не возникло проблем с банком или контролирующими органами.
Как понять срок включения? В Перечень, если указано " в течение 5 лет и более до подачи заявления"?
Ответить
«В течение 5 лет и более до подачи заявления» = «На момент подачи заявления у меня за плечами есть непрерывный опыт/стаж/срок, который длится минимум последние 5 лет».
Если вы сомневаетесь в контексте (для каких именно целей составляется этот Перечень), уточните его - от этого зависит, считается ли срок нарастающим итогом или именно непрерывным.
Уважаемые юристы, прошу пояснить-в нашем СНТ председатель предложила Всем стать учредителями, якобы так легче будет решать проблемы. И Все кроме меня всего лишь расписались не будучи членами. На этом собрание на котором все были не членами, хотя в объявлении было-собрание членов снт. потом в интернете смотрю наш сад и оказывается все, включая меня учредители-фамилия, номер участка, ИНН.хотя кроме росписи на собрании никто ИНН не сдавал. Ради интереса нажал на ИНН мой-моё.начал нажимать на другие ИНН и выскакивает данные человека умершего 20-30 лет назад, и таких более половины. На следующем собрании нам торжественно объявляют что мы Все, включая меня, который тогда не подписался и не сдал ИНН-мы все отныне члены! И тут вопрос-на сколько я правильно прочитал закон-чтобы стать учредителем я должен сдать заявление и ПРИЛОЖИТЬ к заявлению копии ИНН, СНИЛС, паспорт, документы на участок. Этого в саду никто не сделал тогда и,мало того,2 года назад появилось объявление-список почти всего сада, участки-сдать личные данные. Я понимаю что учредители не сдавшие пакет личных данных тогда и умершие-липа и в саду по прежнему нет членов а значит решения всех собраний юридически ничтожны? И все собрания и голосования реальных не членов а просто собственников юридически ничтожны? Ещё пояснение-первая председатель ещё в 2007 году вслух заявила-любой собственник на территории сада автоматически считается членом. С этим в саду шли голосования.
Ответить
Если вы не писали заявление: С 1 января 2019 года автоматическое членство больше не работает. Если вы лично не подавали заявление о вступлении в правление, и правление не выносило решение о вашем приеме — вы не являетесь членом СНТ, несмотря на то, что вас внесли в какой-то список .
· Исключение: Членство сохраняется автоматически только у тех, кто был членом до 01.01.2019. Если вы не были членом ранее или выходили из состава, вступление возможно только по новым правилам (через заявление) .
Что касается «учредителей» и умерших людей
То, что председатель называет вас «учредителями», скорее всего, является подменой понятий. Учредители создают СНТ один раз при его организации. Сейчас речь может идти о внесении изменений в реестр членов или в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц), но это не делается «росписью на собрании».
· Липа (фальсификация): Наличие в списках умерших людей (тем более с указанием их ИНН), которые не писали заявлений, однозначно говорит о том, что реестр членов СНТ сфальсифицирован.
· Нарушение 152-ФЗ: Использование ваших персональных данных (ИНН, фамилии) без вашего письменного согласия и размещение их в открытом доступе (в интернете) является нарушением Федерального закона «О персональных данных». Особенно цинично выглядит ситуация, когда данные умерших людей используются для голосований.
Поскольку вы не подписывали заявление и не сдавали документы (ИНН и др.), ваше «назначение» учредителем/членом незаконно. Вы сохраняете статус индивидуального садовода (собственника, не вступившего в члены). В этом статусе вы имеете право:
· Пользоваться инфраструктурой (заключать договоры на вывоз мусора, электричество) наравне с членами .
· Участвовать в собраниях, но ваше право голоса ограничено вопросами обязательных платежей и имущества общего пользования (если вы не член, вы не голосуете за выборы председателя и правления, если иное не установлено уставом).
в прокуратуру с заявлением о фальсификации реестра членов СНТ (включение умерших, подделка голосований) и нарушении законодательства о персональных данных (ст. 137 УК РФ).
· Если председатель пытается навязать вам решения собраний, которые были приняты с нарушением кворума (за счет голосов умерших), вы имеете право обратиться в суд с иском о признании этих решений недействительными.
Пока вы не подписывали заявление о приеме в члены (ст. 12 ФЗ-217), вы остаетесь собственником, но не членом, и не обязаны подчиняться внутренней кулуарной «дисциплине», навязанной фиктивным большинством.
Извините,но что теперь делать ибо терпение кончилось-получается все 3 председателя в нашем саду,включая нынешнего самозванцы,если за них голосовали не члены? а что делать с денежными миллионными поборами на основе решений собраний где голосовали не члены?кстати собрание на котором избрали нового председателя нынешнего вроде прошло,бабушки проголосовали,конец собрания,расходятся,и тут новый председатель объявляет-не расходитесь-возьмите каждый бланки о вступлении в члены,дома заполните и принесёте.такое законно?получается раздавая бланки человек подтвердил что за него голосовали Не члены.бланки никто не заполнил и никто не сдал.кто мы?
если и налоговая и ФИАС и РОСРЕЕСТР говорит- вы Коллективный сад22 снт Садовод-всегда были и на сегодня есть.а этот председатель уверяет что мы тсн22 Екатеринбург.кому верить?
Я брал микрозайм, мфо передала мой долг коллекторам, я его погасил и написал письмо коллекторам пко Нейва что бы они выслали мне документ подтверждающий что я ничего им не должен , и долг погашен , но они в ответ мне написали что я должен написать им с эл почты которая в договоре была , я им написал, а как оказалось Яндекс почта без моего ведома изменили домен с . ru , на . com и теперь получается у меня на почте другой домен и коллекторское агентство Нейва просят что бы я прислал свой паспорт и изменения в паспортных данных что бы подтвердить свою личность , что делать? Паспорт высылать им не хочется, или они правы?
Ответить
Что делать если при приёме на работу и в последующем повышение квалификации на разряд, сделали запись в трудовой книжке в графе поощрения и награждения не сделав заранее вкладыш для трудовой и не оповестив работника?
Ответить
Напишите заявление на имя руководителя организации в двух экземплярах. Один сдайте в канцелярию или секретарю под отметку о входящем номере, второй оставьте себе.
В заявлении укажите: «Прошу привести записи в моей трудовой книжке в соответствие с Инструкцией № 69. Запись о присвоении разряда от (дата) № (номер) в разделе «Сведения о награждениях» внесена ошибочно, без учета наличия свободного места / (или) без оформления вкладыша. Прошу признать её недействительной и внести корректную запись в установленном порядке».
День добрый. Хочу (я - ребенок) оспорить (отменить) отцовство гражданина, который записан у меня как отец. На данный момент он мертв. Отцовство было установлено по взаимному заявлению в ЗАГСЕ (в браке не состояли). Данный гражданин по словам свидетелей, когда мне было 4 года - самоустранился от исполнения своих обязанностей. Свое поведение объяснял тем, что не считает меня своим ребенком. Я данного персонажа за всю жизнь видел 2 раза, в семье он не появлялся, материально никак не содержал, наследственных, имущественных, материальных и прочих отношений у меня с ним не было. В возрасте 8 лет, когда умерла мать, на опеку взяли тетя с дядей, данный гражданин и в этот тяжелый для меня момент самоустранился. Затем, когда мне исполнилось 10 лет данный гражданин ДАЛ СОГЛАСИЕ на мое усыновление тетей и дядей, чем опять доставил неприятностей и де-факто опять самоустранился. Усыновление было отменено в 2022 году по взаимному согласию. Теперь считаю нужным и хочу оспорить отцовство. Достаточно ли будет показаний свидетелей которые были в курсе всего, что данный гражданин не считал меня своим ребенком для оспаривания отцовства? В общем, без деталей пока что.
ОтветитьОтвет отключен модератором
Добрый день, ситуация такая: есть небольшой дачный кооператив, но участки в собственность не оформленны. Ранее в 2005 году их местная администрация давала в аренду (документы есть). Некоторые успели оформить их в собственность. Недавно вышло предписание об освобождение этой земли от построек, так как они находятся в охранной зоне предприятия, с другой стороны этого кооператива находится аэропорт. Вообщем и целом, жители данного кооператива не хотят расставаться со своими участками, так как на них уже стоят очень капитальные строения. Возможно ли, может через суд подать коллективный иск и есть ли шансы на положительный исход данной ситуации?
Ответить
коллективный иск подать можно (ст. 40 ГПК РФ). Шансы на положительный исход есть, особенно если постройки были возведены до официального установления границ охранной зоны или приаэродромной территории и до внесения сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Законодательство и судебная практика последних лет защищают добросовестных граждан, которые построили дом, не зная об ограничениях .
В постановлении Правительства сказано что тарифы будут повышаться 2 раза. Первый раз на 1.7 а второй раз на 9.4. Но унас в Самарской области с октября тарифы будут повышены на 13.4. Законно ли это?
Ответить
Повышение тарифов на коммунальные услуги в Самарской области на 13,4% с октября 2026 года является законным и соответствует механизму, установленному Распоряжением Правительства РФ от 25.11.2025 № 3413-р . Данным документом для региона утверждены два ключевых параметра: средний индекс изменения платы в размере 9,4% и предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям в размере 4% . Суммирование этих величин (9,4% + 4% = 13,4%) дает максимально возможный рост платы в конкретном городе или районе области, что полностью соответствует федеральному нормативному акту и не является нарушением.
Я являюсь физ лицом поручетелем в организации, в которой я просто сторонний человек. Являюсь поручителем по лизингу на 2 единицы. Организация выплатила по каждой единице из 5 лет лизинга. При этом весь последний год я оплачивал лизинг со своей организации из своего личного дохода. Сейчас больше не могу платить за них лизинг и они как лизингополучатели тоже не платежеспособны. Лизинг технику изымают. Что дальше мне ожидать. Мне как поручителю придёт требования о погашении всей стоимости лизинга и процентов с учётом всех 5 лет? Но за лизинг уже выплатили достаточно чтобы при садьдо продаже окупить стоимость техники, но не процентов конечно. За первыу единицу выплатили 4.7 млн из полной стоимости 9.7 млн без процентов. И за вторую единицу выплатили 1.8 млн из полной цены машины 3.8 млн без процентов. Как мне защищаться и как мне пойдёт на пользу то, что я уже платил 1 год своими силами? У меня есть 2 квартиры и может ли лизинговая подать на моё банкротство чтобы забрать упущенные проценты?
Ответить
Добрый день. После изъятия предмета лизинга наступает стадия определения завершающей обязанности сторон, так называемого сальдо встречных предоставлений. Это означает, что лизингодатель не вправе требовать с вас как с поручителя всю договорную цену лизинга за пять лет, поскольку его требование ограничивается реальным ущербом — разницей между суммой предоставленного финансирования, платой за это финансирование за время фактического пользования и стоимостью всего, что он уже получил: ваших платежей за последний год и денег от реализации изъятой техники. Тот факт, что вы лично вносили платежи в течение года, является безусловным доказательством частичного исполнения обязательства, что соразмерно уменьшает долг и формирует судебную практику в вашу пользу при расчете сальдо. Ваши две квартиры находятся под защитой закона до тех пор, пока лизингодатель не докажет в суде наличие отрицательного сальдо, то есть конкретной суммы непокрытого убытка. Однако если после продажи техники и учета всех уплат окажется, что лизингодатель недополучил свое финансирование и проценты, эта разница будет взыскана с основного должника — организации, а при её банкротстве или недостаточности средств — с вас как с поручителя. Инициировать ваше личное банкротство лизингодатель сможет только в том случае, если итоговая сумма долга превысит пятьсот тысяч рублей и будет подтверждена вступившим в силу решением суда, но даже в этом случае реализация единственного пригодного для проживания жилья в рамках банкротства гражданина фактически невозможна в силу исполнительского иммунитета. Ваша первоочередная задача — получить от лизингодателя акт изъятия техники и дождаться расчета сальдо, чтобы понимать точный размер потенциальных требований.
Здравствуйте, вступили в наследство, приняли, но потом нашлась ещё часть наследства в виде земли, свидетельство на право в собственности от 95 года до брака с умершим, а регистрация права собственности оформлено во время брака в 18 м году, будет ли она разделена между наследниками?
Ответить
Самое главное — установить основание получения земли в 1995 году. Если земля была получена умершим:
· до брака (пусть даже документы оформили позже);
· в дар;
· в порядке наследования;
· по иной безвозмездной сделке (например, приватизация);
то это его личная собственность . В этом случае вся земля входит в состав наследства и делится поровну между всеми наследниками той очереди, которая приняла наследство. Переживший супруг не имеет права на автоматическое выделение супружеской доли (1/2) из такого участка.
Регистрация права (2018 год): Тот факт, что регистрация в Росреестре произошла в 2018 году, уже во время брака, юридического значения не имеет. Это просто техническая процедура. Согласно позиции судов, если право возникло на основании акта органа местного самоуправления (например, постановления о выделении участка) в 1995 году, оно не считается совместно нажитым только потому, что зарегистрировали его позже .
Здравствуйте такая ситуация был суд я был истец признавал договор дарения совершенный моим покойным отцом недействительным он подарил перед смертью свою квартиру своей жене. Ответчика в суде три это жена отца это покупатель квартиры так как жена в последствии ее продала и это банк ВТБ так как покупатель купил эту квартиру у жены в ипотеку.Сначала я подал иск по 177 гк РФ . Наследство в 6 месячный срок я не принял но принял фактически приняв от родной сестры во владение удочки и шапку. В суде я об этом говорил но в иске как требование установление факта фактического принятия наследства я не указывал. Требование было у меня одно это признать договор дарения недействительным и применения последствий недействительности сделки. Позже сверив две копии договора дарения я увидел что подписи на нем не моего отца и также на месте подписи как будто что то фотошопили какие то следы потёртостей. Я подал об уточнении исковых требований и ходатайство о назначении почерковедческой экспертизы но судья отклонил мое ходатайство. В итоге была назначена психолого психиатрическая экспертиза результат не в мою пользу и я проиграл. Я подал апелляцию требовал также назначения почерковедческой экспертизы но тоже проиграл. Щас подал кассацию скоро суд. Вопросы: Если я выиграю кассацию и она отправит дело на пересмотр я смогу заявить о назначении почерковедческой экспертизы или нужно будет уточнять иск? Нужно мне будет добавлять требовании об утверждении факта фактического принятия мною наследства или не нужно этого делать? Если я выиграю какой будет исход квартира от покупателя будет моей но я не доказал факт принятия наследства или жена должна будет мне вернуть денежные средства или я останусь ни с чем а жена должна будет вернуть деньги покупателю?
Ответить
Здравствуйте такая ситуация в августе 2023 года умер отец от онкологии позже я узнал что он перед смертью сделал договор дарения квартиры на жену в конце 2024 года она продала данную квартиру. В 2025 я подал на неё в суд о признании договора дарения недействительным и применения последствий недействительности сделки в итоге суд выиграл. Такой вопрос так как она продала данную квартиру а все деньги захапала себе а я договор дарения признал недействительным то должна ли она мне помимо денег с половины квартиры еще отдать дополнительные деньги? Если да то по какой статье 395 или неосновательное обогащение? Если по 395 то какая правильная формула и с какого и по какой момент считать?
Ответить
Проценты считать с даты получения денег от продажи квартиры по ст. 1107 п. 2.
Можно утверждать, что она, как сторона недействительной сделки, знала или должна была знать об отсутствии у неё права распоряжаться квартирой (особенно если были признаки недействительности, например, состояние здоровья отца на момент дарения).
Здравствуйте подскажите пожалуйста как узнать на кого и с какого года идёт задолженность по кап. Ремонту потому что нас два собственника в квартире Город Бабушкин Комсомольская дом 37 квартира 3 к меня 1/4 доли и моего племянника 1/2 доли собственника. С 2018 года я там не живу но плачу каждый год за кап ремонт и имею доказательства написанного наличие оплаченных счетов в пользу кап. ремонта. Только в декабре погасила 7000 р и сейчас пришли чьи-то долги основной долг 18.571.35 и пени 7.610 р лицевой счет 72431 Помогите выяснить чей этот долг
Ответить
Куда обращаться, если ребенка ударили в школе, подать заявление директору, в полицию или сразу в прокуратуру? Следов от удара нет. Вряд ли кто за это будет отвечать. И можно ли попросить запись с камер видеонаблюдения, и ли только по запросу полиции?
Ответить
Доброе утро! Имеется в собственности дачный участок с летней кирпичной кухней. Приобретен в 2021 году. Проведено межевание участка, поставлены метки. Соседи слева, только что купившие соседний участок, поставили забор не принимая во внимание метки кадастрового инженера, тем самым ограничив подход к нашей кухне с их стороны. На стене постройки имеются трещины, но мы не имеем возможности их закрепить, т.к.соседи не дают возможности подхода к ней. Так же не можем сделать отмостку. Что делать? Спасибо.
Ответить
Поскольку соседи самовольно возвели забор, игнорируя метки кадастрового инженера, они нарушили ваши права как собственника, что подпадает под действие статьи 304 Гражданского кодекса РФ, позволяющей требовать устранения всяких нарушений вашего права, даже не связанных с лишением владения . Более того, их действия по установке забора за пределами своего участка могут квалифицироваться как самовольное занятие вашей земли, ответственность за которое предусмотрена статьей 7.1 КоАП РФ . Вам необходимо начать с досудебного урегулирования: направьте соседям письменную претензию с требованием перенести забор в соответствии с данными межевания и приложите копию вашего плана границ, чтобы зафиксировать факт попытки решить вопрос мирно. Если они откажутся, следующим шагом должно стать обращение в суд с исковым заявлением об устранении препятствий в пользовании земельным участком (негаторный иск) и обязании перенести ограждение . В иске обязательно укажите, что из-за действий ответчиков вы не можете обслуживать свою постройку (кирпичную кухню), что привело к появлению трещин и отсутствию отмостки, чем создается угроза ее разрушения, то есть нарушаются не только ваши имущественные права, но и создается потенциальная опасность. В ходе судебного разбирательства вы сможете ходатайствовать о назначении строительно-технической экспертизы для фиксации причинно-следственной связи между действиями соседей и повреждениями вашего строения. Судебная практика в таких спорах исходит из того, что даже незначительное нарушение границ, лишающее вас доступа к своей стене, является существенным нарушением ваших прав .
Здравствуйте такой вопрос квартира в соц найме я с мужем а разводе оба включены в догор соц найма при расселении по реновации нам обоим дадут метры?
Ответить
При рассмотрении вопроса о распределении метров при реновации в ситуации развода супругов, ключевое значение имеет момент прекращения брачных отношений и стадия реализации программы, на которой находится семья. Правовое регулирование основывается на нормах Семейного кодекса РФ, в частности на статье 34, которая относит к общему имуществу супругов любое нажитое в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено, а также на статье 39, устанавливающей принцип равенства долей при разделе. В контексте реновации это означает, что если старая квартира была приобретена или приватизирована в период брака, она является совместной собственностью, и право на получение равнозначного жилья возникает у обоих супругов в равной степени. Согласно закону города Москвы № 37 «Об обеспечении жилищных прав граждан при переселении» и основным принципам программы реновации, при переселении предоставляется равнозначное жилье, площадь которого превышает площадь старой квартиры, что увеличивает стоимость объекта, но не меняет режим собственности – новая квартира поступает на тех же условиях, что и старая. Если развод произошел до подписания договора с Департаментом городского имущества, то разделу подлежит старая квартира, и после определения долей в судебном порядке каждый из бывших супругов становится участником договорных отношений с городом соразмерно своей доле. Если же договор на новую квартиру подписан в период брака, то право требования этой квартиры является совместно нажитым активом, и при разделе суд, руководствуясь статьей 38 Семейного кодекса, определит доли в праве на будущую квартиру, как правило, признавая их равными. В ситуации, когда новое жилье уже предоставлено, но раздел имущества после развода не производился, бывший супруг, чьи жилищные права были учтены при переселении, вправе обратиться в суд с иском о разделе общего имущества и признании за ним доли в праве собственности на новую квартиру, что подтверждается сложившейся судебной практикой, исходящей из того, что право на участие в реновации возникло в период брака. Важно отметить, что нормы жилищного права, регулирующие реновацию, не предусматривают автоматического преобразования общей собственности в отдельные квартиры – бывшие супруги становятся участниками общей долевой собственности на новую квартиру, и вопрос о реальном разделе и возможности проживания отдельно решается либо добровольным соглашением, либо в судебном порядке с выплатой компенсации, но не путем предоставления двух отдельных квартир от города.
Есть ли у административно-технической инспекции полномочия рассмаривать дело по "закону о тишине" (нарушение тишины и покоя) в рамках ст. 2.1 и 2.2 КоАП РФ: человек по закону не отвечает за несовершеннолетних - не законный представитель, их самих не привлечь из-за возраста. Т.е. привлечь впоследствии собственника квартиры за бездействие и безразличие, но основываясь на на самом законине о тишине, а в парадигме вышепоименованных статей? Я именно об административно-технической инспекции задаю вопрос.
Ответить
Не имеет полномочий привлекать собственника квартиры по ст. 2.1 или 2.2 КоАП РФ (покушение на правонарушение или ответственность за бездействие) в контексте «закона о тишине», если прямой нарушитель — несовершеннолетний.
Статьи 2.1 и 2.2 — это Общая часть КоАП РФ. Инспекция применяет только те статьи Особенной части, которые прописаны в ее регламенте (обычно это статьи региональных кодексов). Привлечь кого-то «в парадигме» статей 2.1 и 2.2 без прямого действия Особенной части (конкретной статьи за тишину) они не могут. Судьи и вышестоящие органы отменят такое постановление, так как состав правонарушения должен быть описан буквально
Присиав окончил исполнительное прлизводство по алиментам на несовершеннолетнего ребёнка с формулировкой п 1 ч 1 ст 47 фз 229, алименты были назначены в твердой денежной сумме с последующей индексацией ежемесячно. Через 3 месяца после возбуждения ИП пристав выдала постановление о расчёте задолженности, должник алименты в полной мере не платил, недавно присиав вынесла новое постановление с расчётом долга с учётом уплаченных алиментов вычтенных из суммы долга за 3 месяца, долг оставался 26 тыс, должник погасил долг 26 тысяч пристав окончила Ип. При этом не рассчитана задолженность по текущим невыплаченным алиментам и алименты назначены до 18 лет с периодичностью платежей, передала должнику реквизиты моего счета, чтобы он добровольно выплачивал алименты, я никакого согласия на это не давала присиавам Насколько это законно и что делать с незаконным постановлением пристава?
Ответить
Действия пристава незаконны. Окончание исполнительного производства по п.1 ч.1 ст.47 229-ФЗ возможно только при фактическом исполнении требований, но алименты имеют длящийся характер и назначены до 18 лет ребенка. Уплата долга в 26 тысяч не отменяет обязанности платить ежемесячно. Пристав не имел права закрывать производство, пока не истек срок взыскания, и обязан был рассчитать текущую задолженность на момент окончания. Передача должнику ваших реквизитов без вашего согласия и прекращение принудительного взыскания — это нарушение ваших прав. Вам необходимо обжаловать это постановление вышестоящему приставу или в суд в порядке подчиненности.
Добрый вечер . какой закон запрещает сейчас в 21 веке заходить с животными без намордника в магазин . или даже с намордником. Или в нашем веке хоть со слоном заходи в продуктовый магазин?. Я работаю продавцом вчера была ситуация зашла девочка лет 7 в магазин с собакой . магазин с коридорчиками и не видно из за кассы в вечернее время . а это около 10 вечера где кто ходит . продавцов только два. Зашла с собакой . ее собака наложила кучи в залах .. Есть какие-то помощи от покупателей продавцам.. А то покупатель всегда прав уже подбешивает... Мы продавцы типо уже и не люди
Ответить
Возможно ли в 2026 году ездить на авто на киргизком учете по ген. доверенности граждам Р.Ф?в России?
Ответить
Если автомобиль был ввезен в РФ до 1 февраля 2024 года, то ездить по гендоверенности, скорее всего, можно до тех пор, пока не истечет срок самой доверенности или пока не потребуется снятие авто с учета в Киргизии (например, для продажи).
Если автомобиль был ввезен после 1 февраля 2024 года, то ездить по доверенности на киргизских номерах нельзя — машина должна быть растаможена и поставлена на учет в ГИБДД РФ в течение ограниченного срока.
Обязан ли работодатель платить за все 3 месяца после сокращения при постановке на биржу труда?
Ответить
Трудовой кодекс РФ ст. 178 и 318 регулирует это.
В день увольнения вы обязаны получить выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Оно выплачивается независимо от того, устроились вы на новую работу на следующий день или нет. Это оплата за первый месяц после увольнения. Если вы не трудоустроились в течение второго месяца после увольнения, вы имеете право на выплату среднего заработка за второй месяц.
Вы должны обратиться в центр занятости (на биржу труда) в течение 14 рабочих дней после увольнения, чтобы встать на учет. Выплату производит бывший работодатель, но только если вы предоставите ему заявление, трудовую книжку (или справку из ЦЗН), подтверждающую, что вы всё еще безработный.
Выплата за третий месяц производится только по решению органа службы занятости.
Если в течение двух недель после увольнения вы встали на учет в ЦЗН, но они не смогли вас трудоустроить в течение трех месяцев, они могут выдать вам специальное решение (справку) о том, что за вами сохраняется средний заработок и на третий месяц.
Если вы просто стоите на учете, но работу вам не предлагали из-за ее отсутствия, то с большой вероятностью решение вынесут в вашу пользу. Если же вам предлагали работу, а вы отказывались, ЦЗН такое решение не выдаст.
Бывший работодатель на основании решения ЦЗН платит.
Здравствуйте. У нас в школе работают муж заведующий хозяйством, а его жена бухгалтер. Законно? Мужчина когда устроился, нам не дали премию, зарплату меньше платят, необходимые для работы вещи не покупают. При прежнем завхозом, к нас все было, и премия и зарплата была больше. Вообще воруют наши заработанные деньги
Ответить
Может ли судебная коллегия краевого суда безмолвно совещаться на месте, а, потом, вынести протокольное определение, в частности, по отказу в приобщении к дополнению к апелляционной жалобе? Фактически решение принимал судья-докладчик единолично, что подтверждается аудиозаписью судебного заседания.
Ответить
С чем связана ситуация что судьи РФ активно препятствуют установлению факта трудовых отношений с гражданами? При чём то же противоборство люди наши встречают и в аппеляции и кассации. При этом судьи даже отказывают в приобщении доказательств что человек работал, прилагают усилия чтобы они не попали в дело, отказывают в вызове свидетелей, назначении экспертиз. Зато сфальсифицированные доказательства ответчиков, работодателей, приобщают, без лишних вопросов и даже не спрашивая мнение истцов, незаконо уволенных. И это при том что истцы являются слабой стороной в трудовом споре и все неустранимые сомнения должны толковаться в пользу наличия трудовых отношений, а не их отсутствия. Смотрю судебную практику и вижу что титанических усилий стоит людям доказать что они работали и взыскать компенсацию за вынужденный прогул, людям приходится доходить до ВС РФ. И то что ВС РФ регулярно отменяет решения нижестоящих судов, пишет указания, разъяснения в поддержку незаконно уволенных это не меняет поведение судей нижестоящих судов. Юристы, адвокаты у вас есть опыт такого плана и поделитесь мнением своим будьте добры по поданному вопросу. Что вы по этому поводу думаете и можете сказать?
Ответить
Единичный случай не стоит обобщать.
Гипотетически если взять на веру что вы написали, то такое поведение судей может быть обусловлено вот этими моментами.
Установить факт трудовых отношений — это «головная боль» для судьи. Нужно допрашивать свидетелей, назначать экспертизы, изучать кучу «серых» доказательств (переписки, диктофонные записи). Гораздо проще отказать, сославшись на отсутствие письменного договора. Судьи завалены делами, и сложное дело — это риск не уложиться в сроки и допустить ошибку, за которую потом отменит апелляция. Им проще «отписаться» формальным отказом.
· Корпоративная солидарность с «коллегами»: Работодатель для судьи — фигура более понятная. У него есть юрист, он говорит на «сухом» юридическом языке, у него «красивые» документы. Работник же часто эмоционален, сумбурен, приводит «неюридические» доказательства. Подсознательно судья может симпатизировать той стороне, которая больше похожа на него самого (или на его окружение) — стороне «порядка» и формальных документов.
· Нагрузка на экономику и бюджет: Надзорные инстанции (ВС РФ) мыслят категориями права и справедливости. А судьи первой инстанции, особенно в регионах, живут в реальности, где любой работодатель — это «кормилец» и налогоплательщик. Присудив крупную компенсацию работнику, можно «добить» небольшой бизнес. Судья этого не скажет вслух, но это часть негласной повестки — не создавать социальной напряженности и не «кошмарить» бизнес чрезмерными выплатами. Это страх перед негативными последствиями для экономической стабильности региона, пусть и на микроуровне.
· Проблема доказывания: Несмотря на презумпцию наличия трудовых отношений (ст. 19.1 ТК РФ), судьи часто применяют старую, въевшуюся в сознание логику: «нет бумажки — нет отношений». Они требуют от работника «идеальных» доказательств, хотя закон говорит о том, что все сомнения должны толковаться в пользу работника. На практике эти сомнения толкуются в пользу того, у кого больше «бумажек» и лучше юрист.
Если вы про единичный случай то головную боль взял на себя судья первого суда и установил факт трудовых отношений, взыскал компенсацию вынужденного прогула и дату вынесением решения суда поставил, а судьи аппеляци создала головную боль как раз, они всё отменили, все выплаты и почти всё.
Если в данном единичном случае то судьи паппеляции как раз факт установления трудовых отношений в силе оставили но отказали в компенсации вынужденного прогула и признании увольнения незаконным и в компенсации морального вреда. А также дату вынужденного прогула на дату вынесения решения суда отменили. Как по вашему это оъяснить?
Ответчик работодатель не жаловался на материальное состояние, хотя имел такую возможность, он был в заседании давал пояснения, банкротом не признан, ИП не ликвидировано, не находится на стадии банкротства, наоборот пояснил что у него всё прекрасно, у него много разных бизнеса.
От первого брака у меня есть ребенок 14 лет, ребенок отца (первого мужа) не признает хотя и знает что он его отец, считает отцом второго моего мужа который с ним с детства. БМ участия в воспитании не принимал, никаких попыток к общению с ребенком не делал, алименты платит. Перед получением паспорта по достижению ребенку 14 лет сын сам изъявил желание сменить ФО. БМ дал нотариальное согласие на это попросив взамен отказ от алиментов. Я посчитала не совсем справедливым это решение бм так как по закону после смены фамилии он продолжает числится отцом ребенка о чем внесена запись в новом свидетельстве о рождении. После этого бм решил во что бы то ни стало добиться отказа от алиментов планировал в судебном порядке оспорить отцовство и инициировал тест ДНК в частной лаборатории который подтвердился на 99 и 9. Далее понял что в суде это не пройдет прислал мне нотариально заверенное заявление об отказе от отцовства, требует что бы я шла в суд и лишала его родительских прав. Вопрос вот в чем, он продолжает исправно платить алименты, после некоторой задолженности и обращения мной к приставам. Сын хочет что бы его био папу лишили род. прав и что бы он не имел к нему никакого отношения и во взрослой жизни не смог на него подать на алименты, бм так же не имеет никого желания к общению, воспитанию, никого интереса к ребенку вообще (последний раз его видел в 7 месяцев) как это все прописать в иске? На какие статьи и законы ссылаться? Стоит ли говорить в суде про тест днк и про желание бм обманным путем оспорить отцовство? (есть переписка в вац апе). Так же стоит ли в иске указать о шантаже о смене фамилии в обмен на отказ об алиментах? На какие статьи и законы тут ссылаться? Есть ли у нас при таких обстоятельствах шансы в суде на лишенеие био папы род прав по сути он ребенку чужой человек и есть норариальное заявление об отказе от отцовства.
ОтветитьОтвет отключен модератором
В п.1 данной статьи Свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела. Вопрос - является ли свидетелем человек, который видел преступление на видеозаписи (на которой он распознал определённых лиц, обвиняемых в преступлении). При этом самой видеозаписи уже нет (уничтожена) и экспертизу подлинности провести соответственно невозможно. Будет ли суд рассматривать данного гражданина как свидетеля? Что предписывает в этом случае закон? Являются ли показания такого свидетеля (если его вообще допускается признать свидетелем) допустимым доказательством. Ведь по идее не так принципиально - видел ли человек преступление собственными глазами или на видео с камеры наблюдения (подделка видеозаписи исключена). Ведь свидетельские показания, увиденные собственными глазами человеком, принимаются как допустимые доказательства (несмотря на то, что человеку могло показаться и он неверно понял увиденное, или вообще лжёт и на самом деле не видел того, о чём говорит, что видел). Итак, будет ли в соответствии со ст. 69 ГПК, являться свидетелем человек, видевший преступление на видеозаписи?
Ответить
Главная проблема — это неустранимое нарушение требования ч. 1 ст. 69 ГПК РФ. Показания не будут являться доказательством, если свидетель не может указать источник своей осведомленности . В вашем случае источник (видеозапись) уничтожен.
сторона, заявившая такого свидетеля, столкнется с следующим моментом:
Нарушение принципа допустимости доказательств (ст. 60 ГПК РФ).
Если факты должны быть подтверждены определенными средствами доказывания (например, только видеозаписью или только заключением эксперта), свидетельские показания их не заменят. В вашем случае человек пытается подменить собой видеозапись, пересказывая её содержание.
Здравствуйте! От истца есть заключение лингвиста о том что в тексте по 152 есть мат, но фактически в скриншотах переписки (личной) что сам же заверил у нотариуса истец вместо мата слово зуй, поговорка и рыбку съесть и на зуй сесть (зуй так и написано) но специалист указал что это мат, то есть додумал слово за автора. Если ответчик подаст ходатайство об исключении этого заключения как недействительного и приложит скриншоты переписки и выводы специалиста, то суд должен признать это недопустимым доказательством? Экспертиза была внесудебной. По сути это просто мнение специалиста.
Ответить
У вас есть все основания оспорить это заключение. В вашем случае заключение лингвиста — это не экспертное заключение в процессуальном смысле, а письменное доказательство (как и сами скриншоты), которое суд оценивает по общим правилам .
Суд не связан мнением этого специалиста.
То, что предоставил истец, юридически называется «досудебное заключение специалиста» . Мнение конкретного человека, которое суд изучает как любой другой документ.
В отличие от эксперта, которого назначил бы суд, этот специалист не предупреждался об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.
Нужно показать суду, что специалист не «установил факт», а додумал его, подменив объективный анализ субъективной интерпретацией.
Заявите письменное ходатайство об исключении доказательства (или возражения).
Недостаточно просто сказать «это неправда». Нужно приобщить к делу документ, где вы по пунктам разберете ошибки специалиста истца.
Цитируйте скриншот: "На представленном нотариальном скриншоте дословно написано: «...и на зуй сесть»."
Цитируйте заключение: "В заключении специалист указывает, что в тексте содержится слово «...» (обсценная лексика)".
Суть возражения: "Специалист вышел за пределы своей компетенции. Лингвист должен анализировать то, что написано, а не додумывать, что автор имел в виду. Слово «зуй» не является матерным, это искаженное/диалектное/игровое написание. Вывод специалиста основан на предположении, а не на анализе текста, что недопустимо ( 8 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности»)".
Представьте «рецензию» или вызовите своего специалиста
Чтобы ваши слова не были голословными, вам нужно противопоставить мнению истца свое мнение.
Можно обратиться в экспертную организацию за рецензией на предмет того, что анализ слова «зуй» как мата научно несостоятелен, так как специалист проигнорировал графическое написание.
Ещё можно заявить ходатайство о вызове специалиста в суд. Задать ему вопросы :
· «Скажите, специалист, если в тексте написано "Зуй", а вы прочитали это как "Х...", вы анализируете текст или фантазируете?»
· «На каком основании вы заменяете буквы, которые видите на скриншоте, на другие?»
· «Существует ли в лингвистике понятие "обсценная лексика" для слова "зуй"? Если да, обоснуйте.»
Ссылайтесь на принцип оценки доказательств.
Напомните суду содержание ст. 67 ГПК РФ и ст. 187 ГПК РФ: никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы .
Суд должен оценить противоречие: с одной стороны — скриншот (где написано «зуй»), с другой — заключение (где утверждается, что там мат). Очевидно, что скриншот — первичное доказательство. Если они противоречат друг другу, суд не обязан верить именно заключению.
Примерно так писать.
"Прошу критически отнестись к заключению специалиста истца и исключить его из числа доказательств как недостоверное. Выводы специалиста основаны на субъективном домысливании текста, тогда как нотариально заверенный скриншот (который истец сам же и предоставил) содержит иное написание — «зуй», не являющееся матерщиной. Следовательно, факт распространения мата не доказан (ст. 152 ГК РФ). В удовлетворении иска прошу отказать."
Суды часто отбрасывают такие «додуманные» заключения, так как эксперты не имеют права интерпретировать неясности в пользу одной из сторон — они должны констатировать факт. Ваш случай — классика: специалист фактически подменил объект исследования (слово «зуй» на нецензурное слово).
Я собственник мотоцикла, купил в 1993 году у своего деда, в то время жил в Казахстане, мотоцикл стоял на учёте. Перед переездом в Россию снял с учёта сдал номера, в тех паспорте стоит отметка (снят с учёта в связи с переездом). В 1995 году перевез в Россию, сейчас спустя 31 год хочу поставить на учёт, в ГИБДД отказали, что мне делать?
Ответить
Задача — доказать, что мотоцикл происхождением из СССР и ввезен вами как переселенцем. В 1995 году были льготы на растаможку для такой категории граждан (фактически только сборы) . Инспектор таможни должен поднять архивные документы. Процесс небыстрый, потребует написания заявлений и, возможно, неоднократных визитов. Но это единственный законный способ.
Если таможня начнет отказывать, лучше сразу привлечь юриста, специализирующегося на таможенном праве (особенно по «старым» ввозами), так как этот вопрос лежит на стыке административного и таможенного права.
Добрый вечер, у меня в деревне по моему участку проходит газовая труба. Хочу построить гараж ,но труба мешает, как её законно поднять и какая сумма за всю процедуру.Дом с участком находится в ульяновской области.
Ответить
по порядку. Обратиться в газоснабжающую организацию. Получить технические условия (ТУ) , разработка проекта. Согласовать проект.
Разрешение на строительство скорее всего не потребуется. Договориться с аттестованными специалистами лицензированной организации (часто это та же газовая служба, которая выдала ТУ, либо подрядчик, с которым у них есть договор). Самостоятельно проводить работы запрещено .
Траты- несколько десятков тыс рублей и время
Бетонная стена поставленная по меже со стороны соседа высотою 90 сантиметров считаеца сплошным заборам?
Ответить
Для вас, вероятно, важнее не столько термин, сколько вопрос о законности такой постройки. По общим правилам , ограждения между соседними участками должны быть решетчатыми или сетчатыми, чтобы не создавать сильного затенения . Глухие заборы (сплошные) высотой более 0,75 метра обычно требуют письменного согласия соседей .
Нужно знать категорию участка земли для начала.
Доброго времени суток! Я продаю автомобиль за смешные деньги - 40 тысяч рублей. Ко мне приехал покупатель, посмотрел и его всё устроило. За пару дней до этого со мной связывался владелец по ПТС (да, я ездил какое-то время по договору, потом перестал ездить совсем, так как машина не нужна и стоит) и предупреждал, что будет проводить процедуру банкротства. Он же попросил меня снять её с учёта в ГАИ, дабы приставы не забрали у меня машину и не аннулировали сделку (автомобиль был куплен 10.07.2024). После того, как покупателя всё устроило, он хотел обсудить вопрос банкротства с владельцем по ПТС. Потом перезвонил мне, предложил смешные 15 тысяч рублей и сказал, что я якобы с учёта её не сниму, сделать это может только владелец по ПТС, а ещё есть вероятность, что приставы просто аннулируют сделку, невзирая на то, что с её момента прошло больше полутора лет. Правда ли это? Может, стоит позвонить в ГАИ и уточнить эти моменты?
Ответить
Ни приставы, ни ГИБДД не могут «аннулировать» вашу сделку купли-продажи от 10.07.2024 спустя полтора года. Вы — законный собственник. А вот угроза снятия с учета — это реальный риск, но не для вас, а для покупателя, если он купит машину и не поставит её на себя.
Бывший владелец может подать заявление в ГИБДД о прекращении регистрации вашего авто в связи с утратой права собственности (продажей) . И это было бы правильно!
бывший владелец просит снять с учета потому что он прав. Ему грозит банкротство. Приставы описывают имущество должника. Если машина до сих пор числится в базе на нем, они приедут и арестуют её у вас во дворе, хотя вы честно её купили. Доказывать потом, что она ваша, придется через суд.
Он просит вас снять её с учета, чтобы в базе ГИБДД владельцем значился Прекращена регистрация (или "архивная запись"), а не он-должник. Но сделать это может только он сам как прошлый собственник. Если он подаст заявление о снятии с учета в связи с продажей — это будет лучший вариант для вас обоих. Машина исчезнет из базы налоговой и приставов, числясь за ним.
Спасибо! То есть, машину снять с учёта действительно может только её владелец по ПТС, но при этом всём после снятия с учёта приставы не могут "обмануть систему" и забрать её как-то задним числом, верно? Я ведь не обязан никому объяснять, почему я не оформлял её на себя в ГАИ при условии, что у меня есть договор аж от позапрошлого года?
Федеральным законом от 07.05.2013 г. № 79-ФЗ установлен запрет открывать и иметь счета в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами госслужащим, имеющим допуск к сведениям особой важности. Поясните, пожалуйста, будет ли нарушением, что такой госслужащий, (имеющий 1-ю форму допуска к гос. тайне) откроет счет в расположенном в России дочернем банке иностранной группы банков, например, в АО "Райффайзенбанк". Банк является акционерным обществом, зарегистрированным в России и имеет лицензию Банка России. Распространяется ли запрет на такие банки?
Ответить
Ключевой критерий здесь — место нахождения и регистрации банка, а не происхождение его капитала или название. АО "Райффайзенбанк" — это российское юридическое лицо (акционерное общество), созданное по законам РФ, имеющее лицензию Банка России и работающее на территории России .
Закон (ст. 2) запрещает указанным лицам:
· Открывать счета в банках за границей .
· Владеть иностранными финансовыми инструментами (подробный перечень — в ст. 1) .
Действие происходит в российском банке, поэтому под запрет не попадает.
Единственное исключение, когда счет за границей разрешен — если служащий работает в официальном представительстве РФ за рубежом . В вашем случае это не применимо. Так что смело открывайте.
Работаю в Частной стоматологии, начали разрабатывать паспорт антитеррористической безопасности, предварительно отправили запрос в Росгвардию с просьбой провести категорирование, предварительно нам ставят 4 категорию. Слышал, от сотрудника ФСБ, что сейчас для объектов Минздрава (хоть и частная) при постановки 4 категории паспорт антитеррористической безопасности не требуется, достаточно информационной карточки. Так ли это на самом деле и на что ссылаться, если буду требовать сам паспорт
Ответить
Основополагающим актом здесь является Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006, которым утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Обратите внимание на ключевую формулировку в названии документа: «и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения». Это принципиальный момент. Законодатель не проводит различия между государственной и частной формой собственности, если объект осуществляет деятельность в сфере здравоохранения. Ваша частная стоматология подпадает под действие именно этого Постановления, поскольку она оказывает медицинские услуги, то есть функционирует в сфере ведения Минздрава.
Пункт 9 Постановления № 1006 устанавливает, что в отношении объектов (территорий) четвертой категории опасности проводится обследование и составляется Акт обследования и информационная карта. Форма информационной карты утверждена тем же Постановлением (Приложение № 2).
Таким образом, информация, полученная вами от сотрудника ФСБ, юридически корректна и основана на прямом указании закона. Для объектов 4 категории (к которым, исходя из низкой степени потенциальной опасности, скорее всего, отнесут вашу стоматологию) разработка полноценного «Паспорта безопасности» (который требуется для 1, 2 и 3 категорий) не предусмотрена. Документом, подтверждающим выполнение требований к антитеррористической защищенности, для вас будет именно Информационная карта, являющаяся неотъемлемой частью Акта обследования.
Следовательно, если ваше руководство или вышестоящие инстанции будут настаивать на разработке именно «Паспорта безопасности» (вероятно, по аналогии с требованиями к другим типам объектов, например, образовательным или торговым), вам следует аргументированно возразить. Ваша правовая позиция должна базироваться на принципе lex specialis derogat generali (специальный закон отменяет общий). Поскольку для объектов здравоохранения существует специальное Постановление Правительства № 1006, применять общие требования иных актов, предписывающих разработку паспорта для 4 категории, неправомерно.
Резюмируя: вы абсолютно правы в своем стремлении отстаивать позицию об Информационной карте. Вашим главным аргументом является п. 9 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006, который устанавливает исчерпывающий перечень документации для объектов 4 категории опасности. Требование разработать «Паспорт безопасности» для объекта 4 категории в сфере здравоохранения является избыточным и не основанным на законе.
Вот ссылка на гарант, ищите в самом документе
Положено ли мне единое пособие на детей, я в разводе, на алименты подала, получила за год примерно 30000, работаю на 0,5 ставки, так как папа в воспитании детей не участвует, за год выходит около 112000 мне в ПФР говорят нужно 216000, учитывают алименты или нет, не понятно... Сколько МРОТ должен получать родитель не для полных семей получается, должны считать/?
Ответить
Если есть решение суда или судебный приказ: Соцфонд учтет фактически полученную вами сумму — 30 000 рублей за год. Это официальный доход, и он плюсуется к вашей зарплате .
Если вы просто подали заявление, но решения суда еще нет: С 1 марта 2026 года вступят в силу новые правила. Если нет судебного документа, алименты посчитают по-крупному — исходя из средней зарплаты по вашему региону. На одного ребенка это 1/4 от средней зарплаты . Эта сумма может оказаться значительно выше тех 30 000 рублей, что вы получили.
Ваш случай — единственный родитель (в разводе, второй родитель не участвует в воспитании). Это официальная "уважительная причина" отсутствия дохода .
Для одиноких родителей правило "заработать 216 744 рубля" не применяется.
Это значит, что требование к размеру вашего годового дохода (112 000 руб.) для назначения пособия не имеет значения. Главное, чтобы общий доход семьи (ваша зарплата + алименты) был ниже прожиточного минимума на человека в вашем регионе.
Уточните свой общий доход. Сложите:
· Ваша зарплата: ~112 000 руб.
· Алименты (фактические или, если нет решения суда, то "виртуальные" по средней зарплате в регионе, как вам посчитают с 1 марта).
Рассчитайте среднедушевой доход семьи. Полученную сумму за год разделите на 12 месяцев, а затем на количество человек в вашей семье (вы + дети).
Сравните с прожиточным минимумом. Узнайте в интернете или в Соцфонде прожиточный минимум на душу населения в вашем регионе на 2026 год. Если ваша цифра меньше — пособие положено.
Ответчик не предоставил решение общего собрания собственников (бюллетени голосования) в суд, сославшись, что истец не собственник этого дома. Является это нарушением и к какой статье ГПК РФ относится не предоставление доказательств суду?
Ответить
Часть 1 ст. 56 ГПК РФ гласит: "Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом."
Основное последствие для ответчика - проигрыш в споре, то есть реализация процессуального риска .
Здравствуйте сегодня суд отказал в иске коллекторам четвертые хозяева по кредиту они просили сумму которая набежала с 15 по 17 год когда долг был ещё в банке банк потом продал со временем долг те дальше и дальше последние подали в суд суд хорошо разобрался отменил по моему ходатайству но могут ли сказали что у них есть десять дней на обжалование и подать иск по платежам график который не истёк давности кредит был на 10 лет до ноября 25 точнее за неуплаченные платежи по графику за три года могут подать или нет только то что продал им банк этот долг который отменили?
Ответить
Запятые научитесь расставлять , да и другие знаки препинания.
Дождитесь вступления решения суда в силу. Если апелляции не будет через месяц — отлично, решение вступит в законную силу.
Внимательно следите за почтой. Если коллекторы подадут новый иск, вам придет повестка или копия иска. В суде вам снова нужно будет заявлять о пропуске срока исковой давности, но уже применительно к каждому конкретному платежу, который они укажут в новом иске.
Если они подадут новый иск, внимательно изучите расчет. Они могут попытаться включить туда старые долги, маскируя их под новые. В суде нужно будет настаивать на том, что срок исковой давности нужно считать по каждому платежу отдельно, согласно графику
спасибо но банк прислал ответ что сумма которую они продали коллекторам вначале просто передали для взыскания была фиксированная по ней не росли не проценты не долг по моему они просто выставили счёт т к по графику мне там платить больше если бы не остановили начисления
Квартира была оформлена в ипотеку в гражданском браке и оформлена на мужа по документам, после брак был зарегистрирован официально, но ипотека так и не была еще выплачена. При рождении ребенка материнский капитал был направлен на погашении ипотеки. Вопрос: можно ли составить соглашение в свободной форме о выделении долей без нотариуса в таком случае и находится ли квартира в общей долевой собственостью?
Ответить
Погасите ипотеку. Это главное условие. Обратитесь в банк за получением документов о полном погашении кредита и снятии закладной. затем снимите обременение. С документами из банка обратитесь в Росреестр или МФЦ, чтобы из ЕГРН исчезла запись об ипотеке. Квартира перестанет быть залоговой.
После снятия обременения составьте в простой письменной форме соглашение о выделении долей. В нем пропишите, какие доли выделяются детям, и укажите, что доля супругов остается в их совместной собственности. Это можно сделать самостоятельно или скачать типовую форму (например, на сайте Росреестра) .
Отнесите соглашение и документы в МФЦ. Оплатите госпошлину — 4000 рублей (эта сумма делится на всех членов семьи, на которых регистрируется право) . За детей документы подают родители.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, мужу назначили 30 часов отработки по администратике. Вчера только пришел документ, куда его направляют для отработки. В течение какого времени нужно приступить к отработке этих часов? Максимум через 10 дней!? Там написано вроде что приступить не позднее чем 26.02
Ответить
В постановлении указана точная дата, до которой необходимо явиться для отбывания наказания. Сверить её с датой 26.02, которая уже есть в документах.Связаться с приставом. Если постановления нет или даты вызывают сомнения, единственно верное решение — немедленно связаться с судебным приставом-исполнителем, который ведет это дело. Только он может дать исчерпывающие разъяснения.
Уклонение от отбывания обязательных работ без уважительных причин (в том числе и простой невыход в установленный срок) считается серьезным правонарушением. Ответственность по ч. 4 ст. 20.25 КоАП
Здравствуйте! 25 января этого года прошёл ввк и получил уведомление с категорией Д. Само утверждение ждать с Ростова, 2-3 месяца. Сегодня узнал что меня уже вывели за штат и у меня голый оклад, за звание и должность, это 25тр.В данный момент нахожусь в зоне СВО, ДНР, госпиталь... Правомерно ли меня так рано вывели за штат и оставили голый оклад.
Ответить
Само по себе зачисление в распоряжение в связи с признанием военнослужащего не годным к службе военно-врачебной комиссией прямо предусмотрено пунктом 1 статьи 13 Положения о порядке прохождения военной службы, однако ключевым моментом здесь является момент, с которого такое зачисление становится законным. Формально командир части вправе издать приказ об освобождении вас от занимаемой должности только после того, как утвержденное вышестоящей ВВК заключение поступит в воинскую часть, поскольку именно этот документ является юридическим фактом, подтверждающим вашу негодность. В вашем случае, как вы указываете, утверждение документа из Ростова ожидается в течение двух-трех месяцев, а это означает, что на момент вывода вас за штат у командования не было в распоряжении итогового документа, подтверждающего вашу категорию годности, и, следовательно, они поторопились, формально нарушив установленный порядок оформления таких решений.
Тем не менее, даже если отвлечься от вопроса преждевременности вывода и рассматривать ситуацию так, как если бы вы уже были законно зачислены в распоряжение, ваше нынешнее денежное довольствие в размере голого оклада по воинскому званию является необоснованно заниженным и противоречит федеральному закону. Согласно части 28 статьи 2 Федерального закона от 7 ноября 2011 года № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», военнослужащему, проходящему военную службу по контракту и зачисленному в распоряжение командира, денежное довольствие выплачивается исходя из оклада по воинскому званию, оклада по последней занимаемой воинской должности и ежемесячной надбавки за выслугу лет. Это означает, что вам в обязательном порядке должны сохранить тот должностной оклад, который вы получали до убытия в госпиталь, а также все положенные надбавки за выслугу лет и, что крайне важно, районные коэффициенты и коэффициенты за службу в особых условиях, поскольку вы продолжаете находиться в зоне СВО и проходить там лечение. Единственное, что действительно может быть уменьшено — это ежемесячные надбавки, напрямую привязанные к конкретным условиям службы и интенсивности выполнения специальных задач, которые вы временно не исполняете, находясь на больничной койке, однако базовая структура довольствия, включающая должностной оклад, остается неизменной в силу прямого указания закона. Таким образом, даже если ваше командование действовало в рамках своих формальных полномочий, решение о выплате вам лишь оклада по званию является грубой ошибкой или самоуправством, поскольку игнорирует императивные требования части 28 статьи 2 Федерального закона № 306-ФЗ.
Вам необходимо незамедлительно принять меры для восстановления своих прав. Первым шагом должно стать обращение с рапортом на имя начальника госпиталя или непосредственно командира вашей воинской части, в котором следует подробно описать сложившуюся ситуацию, указав, что вы были досрочно выведены за штат до поступления утвержденного заключения ВВК, а ваше денежное довольствие незаконно сокращено до размера одного оклада по званию. В рапорте необходимо сослаться на часть 28 статьи 2 Федерального закона № 306-ФЗ , требующую сохранения за вами оклада по последней должности и надбавки за выслугу лет, и потребовать произвести перерасчет и выплату всех положенных сумм с момента вашего зачисления в распоряжение. В случае если ваше обращение не даст результата или вы столкнетесь с бюрократическим бездействием, следующим и наиболее действенным шагом станет обращение в военную прокуратуру или в 245-й гарнизонный военный суд (или иной суд по месту нахождения вашей части), которые в рамках надзора и судебного разбирательства обяжут командование устранить нарушения и произвести все необходимые выплаты в полном объеме.
Здравствуйте, квартира у родителей была приобретена в 1995 году, в 2017 родители по дарственной мне ее отписали, родителям отписала обратно в 2025, теперь родители хотят продать теперь эту квартиру в 2026 году. Я хочу подать на банкротство, как это скажется на квартире?
Ответить
Если родители не успеют продать квартиру в 2026 году, и она останется у них на момент вашего банкротства, риски максимальны. Управляющий почти наверняка подаст иск об оспаривании сделки дарения 2025 года. Шансы вернуть квартиру в конкурсную массу у него высоки, так как вы совершили безвозмездное отчуждение имущества в пользу родственников, имея неисполненные обязательства перед кредиторами .
Есть смысл сначала подождать продажи квартиры родителями и только потом подавать на банкротство
Здравствуйте нахожусь загранице хочу отменить доверенность так как узнала передоверии третьему лицу номер договора не помню идти нотариусу не могу так как не в городе
Ответить
Можно попробовать зайти в личный кабинет на lk.notariat.ru через «Госуслуги», может удастся из-за границы это сделать.. Если не получится с подписью — действуйте через любого нотариуса в РФ по удаленке. Номер доверенности для отмены не обязателен.
Создать электронное распоряжение об отмене доверенности.
Даже без номера, вы должны будете ввести данные, которые точно помните: свои данные (ФИО, дата рождения, паспорт), данные представителя (ФИО, паспортные данные), дату выдачи (хотя бы примерно) и краткое содержание (для каких действий выдавалась) Номер не обязателен.
нотариальная система найдет доверенность по другим параметрам .
Распоряжение нужно подписать усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП)
Работаю в детском саду на 0.5 ставки старшего воспитателя. Мой оклад на эти 0.5 ставки составляет 8540 р. (Соответственно ставка старшего воспитателя 17080 руб) . Февраль месяц подрабатывала за 0.65 ставки воспитателя на логогруппе. Законно ли то, что заведующая выплачивает подработку от голого оклада, высчитывая за 100% мой оклад 8540, хотя оклад за ставку воспитателя составляет 16000, и не берет в расчёт мою доплату за выслугу лет, сельские, квалификацию и прочие стимулирующие выплаты?
Ответить
Согласно статье 285 Трудового кодекса РФ, оплата труда совместителей производится пропорционально отработанному времени . Это значит, что за основу берется полный оклад по штатному расписанию для должности воспитателя (16 000 руб.), а затем делится пропорционально вашей ставке (0,65).
При приеме на работу на 0,5 ставки (или 0,65) в трудовом договоре должен быть указан полный оклад по должности, а не его половина. Условие о том, что вы работаете на полставки, просто означает, что платить вам будут ровно половину (или 0,65) от этого полного оклада . То, что ваша заведующая считает ваш нынешний оклад (8540 руб.) за 100% — это грубая ошибка. 8540 руб. — это уже результат деления ставки старшего воспитателя (17080 руб.) на 0,5. Для расчета вашей подработки воспитателем это число не имеет никакого отношения.
Все надбавки также положены
Есть ипотека оформлена на меня и 1/3 доля имеют ли право приставы реализовывать долю в квартире, если гарантий по ипотеке нет ни каких и что делать если прислали уже что квартира выставляется на торги
Ответить
Если банк или приставы допустили хоть одно процедурное нарушение (не так уведомили, не так оценили долю...), вы можете отменить торги через суд и начать процесс заново. Это даст вам время договориться с банком.
Если все сделано по закону, 1/3 долю продадут. Новый собственник (если это не ваш родственник) получит право проживания в квартире, что создаст массу бытовых проблем. Деньги от продажи пойдут в счет долга