Задано вопросов 2, из них VIP - 2
Ханты-Мансийск, сегодня, 03:03

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Может ли работодатель менять график работы без согласования работника? Работник работает по смене день-ночь. Но работодатель изменил график работы. На 5-2, но при этом, когда работник принимался на работу, ему поставили чёткий график 12-12 законно ли это?

Ответить

Здравствуйте, Владимир!

________

Нет, в общем случае это незаконно. Если при приёме на работу Вам был установлен конкретный режим рабочего времени, например сменный график «день-ночь» или 12/12, и этот режим указан в трудовом договоре, работодатель не вправе просто заменить его на график 5/2 без Вашего письменного согласия.

_________

Режим рабочего времени является обязательным условием трудового договора, если для данного работника он отличается от общих правил, действующих у работодателя. Это прямо следует из ст. 57 ТК РФ. Следовательно, изменение такого условия допускается только по соглашению сторон трудового договора в письменной форме на основании ст. 72 ТК РФ.

________

Работодатель может изменить условия трудового договора по своей инициативе только в исключительном порядке, предусмотренном ст. 74 ТК РФ: при наличии организационных или технологических изменений условий труда, с письменным уведомлением работника не позднее чем за два месяца, с обоснованием причин и соблюдением установленной процедуры. Само по себе желание работодателя перевести Вас с 12/12 или сменного графика на 5/2 таким основанием не является.

_______

Если график сменности был утверждён работодателем, то он также должен доводиться до сведения работников не позднее чем за один месяц до введения его в действие. Это предусмотрено ст. 103 ТК РФ. Но эта норма не даёт работодателю права менять сам режим работы, закреплённый в трудовом договоре, без соблюдения ст. 72 или ст. 74 ТК РФ.

Таким образом, если в Вашем трудовом договоре указан график 12/12, сменный режим, работа день-ночь или иной конкретный режим рабочего времени, перевод на 5/2 без Вашего письменного согласия незаконен. Вы вправе не подписывать дополнительное соглашение, если не согласны с новым графиком, и потребовать сохранения прежних условий труда.

Если работодатель уже фактически изменил график, Вы можете письменно обратиться к нему с требованием предоставить работу на условиях трудового договора и указать, что одностороннее изменение режима рабочего времени нарушает ст. 57, 72, 74 и 103 ТК РФ. При отказе можно подать жалобу в Государственную инспекцию труда, прокуратуру или обратиться в суд.

С уважением 🤝

Оценка автора вопроса:
Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Москва, сегодня, 00:50

Я контрактник в сво полтора года не был в отпуске, ссылаются, на то, что нет замены, есть ли шанс разорвать контракт по причине несоблюдений условий контракта?

Ответить

Здравствуйте, Евгений.

Нет, это бессмысленно.

Указ Президента РФ от 21.09.2022 N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации"

Контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военнослужащих с военной службы по основаниям, установленным настоящим Указом.

5. Установить в период частичной мобилизации следующие основания увольнения с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации:

а) по возрасту - по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе;

б) по состоянию здоровья - в связи с признанием их военно-врачебной комиссией не годными к военной службе, за исключением военнослужащих, изъявивших желание продолжить военную службу на воинских должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими;

в) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.

Право написать рапорт у Вас есть. Не факт, что его удовлетворят

Всех благ 🌸

Здравствуйте. Я гражданка РФ, вышла замуж за гражданина Республики Беларусь, брак зарегистрирован в Беларуси. Хочу расторгнуть брак. На данный момент я не имею понятия где он находится. Последнее место жительства мужа по адресу моей регистрации в России. Последний раз, когда мы общались, он был против развода. Могут ли нас развести в России, т.к. по месту его прописки, которая находится в Белоруссии, разводят в течении трёх месяцев и за свидетельством о разводе мне нужно будет ехать Белоруссию, а я уже второй год живу с другим мужчиной и мы собираемся пожениться.

Ответить

Здравствуйте, Татьяна Евгеньевна!

_______

Да, Вы можете расторгнуть брак в России, даже если брак зарегистрирован в Республике Беларусь, а место нахождения мужа сейчас неизвестно. Российский суд вправе рассмотреть дело о разводе с иностранным гражданином, если ответчик имеет последнее известное место жительства в Российской Федерации. В исковом заявлении укажите его последнее известное место жительства в РФ — адрес Вашей регистрации, если именно там он фактически проживал последним известным Вам образом.

______

Правовое основание - согласно ст. 160 Семейного кодекса РФ расторжение брака между гражданами РФ и иностранными гражданами на территории РФ производится по законодательству Российской Федерации. Подсудность определяется по правилам ГПК РФ: иск предъявляется по месту жительства ответчика, а если место его жительства неизвестно, иск может быть предъявлен по его последнему известному месту жительства в РФ или по месту нахождения его имущества в РФ — ч. 1 ст. 29 ГПК РФ.

Поскольку муж против развода или неизвестно где находится, развод через ЗАГС невозможен без его согласия, если нет специальных оснований, предусмотренных ст. 19 СК РФ. Поэтому подавайте иск о расторжении брака мировому судье, если нет спора о детях; при наличии спора о детях — в районный суд. Суд может рассмотреть дело и при неявке ответчика, если он извещён надлежащим образом, по правилам ст. 167 ГК РФ.

После вступления решения суда в законную силу брак будет прекращён по российскому праву. Ехать в Беларусь для самого развода не требуется. Для последующего брака в России Вам потребуется документ о прекращении брака: решение суда и государственная регистрация расторжения брака в органе ЗАГС РФ в порядке ст. 25 СК РФ и Федерального закона № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».

С уважением.

Иваново, вчера, 17:22

Встречался с девушкой. Подарил ей машину. С девушкой расстался по ее инициативе. Можно ли вернуть машину. Договора дарения не было. Сам нахожусь на СВО

Ответить

Здравствуйте, Вадим!

Вернуть автомобиль можно, но перспектива зависит от того, как именно была оформлена передача. Если автомобиль был оформлен на Вас, а затем Вы передали его девушке как подарок, это квалифицируется как дарение по ст. 572 ГК РФ. Для дарения автомобиля между гражданами закон не требует обязательного нотариального договора, но переход права на транспортное средство подтверждается регистрационными действиями в ГИБДД, документами передачи, перепиской, платежами и фактическим владением. Сам по себе разрыв отношений и то, что инициатором расставания была она, не является основанием для возврата подарка.

Отменить дарение можно только по основаниям ст. 578 ГК РФ: если одаряемая совершила покушение на жизнь дарителя или членов его семьи, умышленно причинила дарителю телесные повреждения, либо обращается с подаренной вещью, имеющей для дарителя большую неимущественную ценность, так, что возникает угроза ее безвозвратной утраты. Обычная обида, прекращение отношений, отсутствие благодарности или “передумал” законом не признаются основанием для возврата.

Если же Вы только оплатили автомобиль, а собственником сразу стала девушка, нужно доказывать, что деньги передавались не как подарок, а на конкретную цель, либо что автомобиль приобретался за Ваш счет без законного основания для нее. В зависимости от доказательств можно заявлять требования о взыскании неосновательного обогащения по ст. 1102 ГК РФ или об истребовании имущества из чужого незаконного владения по ст. 301 ГК РФ, если удастся подтвердить, что собственником должны быть именно Вы. Важны платежные документы, договор купли-продажи, ПТС/ЭПТС, СТС, переписка, свидетели, кто выбирал автомобиль, кто платил, на кого оформляли и что прямо обсуждалось.

Начинать нужно с письменной претензии: потребовать добровольно вернуть автомобиль либо компенсировать его стоимость, указать срок ответа и сослаться на ст. 301, 572, 578, 1102 ГК РФ по обстоятельствам. Претензию направить заказным письмом и продублировать в мессенджер. Если откажется — подавать иск в суд по месту ее жительства. То, что Вы находитесь на СВО, не лишает Вас права подать иск через представителя по нотариальной доверенности

С уважением

Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Кемерово, вчера, 16:57

Здравствуйте! Я и родственница являемся собственниками по 1/3 доли в квартире на основании договора приватизации. Зарегистрирована по месту проживания в другом месте. Бабушка - собственник еще 1/3 скончалась месяц назад. Сейчас возникла необходимость зарегистрироваться по месту проживания в этой квартире. Тот факт, что доля бабушки является теперь наследством, не препятствует этому?

Ответить

Здравствуйте, Диана!

_______

Нет, то, что 1/3 доля умершей бабушки сейчас входит в наследственную массу и наследство еще не оформлено, не препятствует Вашей регистрации по месту жительства в этой квартире. Вы уже являетесь собственником 1/3 доли на основании договора приватизации, а собственник вправе владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению. Это прямо следует из ст. 209 ГК РФ.

_______

Регистрация по месту жительства в принадлежащем Вам жилом помещении возможна на основании Вашего права собственности. Наличие неоформленной наследственной доли другого умершего сособственника само по себе не лишает Вас права пользоваться квартирой и зарегистрироваться в ней. Ваша доля не прекращается из-за смерти бабушки и не зависит от того, кто и когда оформит наследство на ее 1/3.

_______

Правовая основа: ст. 209 ГК РФ закрепляет полномочия собственника; ст. 30 ЖК РФ устанавливает, что собственник жилого помещения осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему жилым помещением; ст. 6 Закона РФ от 25.06.1993 № 5242-1 обязывает гражданина зарегистрироваться по месту жительства в установленный срок.

Подать заявление можно через портал Госуслуги, через МФЦ или подразделение МВД. Если Вы хотите сняться с регистрации по прежнему месту жительства и зарегистрироваться в этой квартире, это также можно оформить через Госуслуги: при регистрации по новому месту прежняя регистрация прекращается в установленном порядке, отдельно «ходить по инстанциям» обычно не требуется.

Т. Е., наследственная доля бабушки не является препятствием. Вы регистрируетесь как собственник своей 1/3 доли, и законных оснований отказать только из-за неоформленного наследства по доле бабушки быть не должно.

Удачи.

Задано вопросов 2, из них VIP - 2
Ставрополь, вчера, 10:52

Добрый день. Нахожусь в подчинении у бывшего мужа, имеем общих детей-имеет место конфликт интересов. Муж заведующий отделением, я простой врач. Можно ли перевести меня в непосредственное подчинение к зам. главного врача, чтобы ликвидировать конфликт интересов?

Ответить

Здравствуйте, Александра!

______

Да, это возможно, если работодатель согласен оформить изменение Вашего подчинения через перевод либо перемещение, в зависимости от того, что именно указано в Вашем трудовом договоре.

______

Правовая основа — статья 72.1 Трудового кодекса РФ. Перевод на другую работу означает постоянное или временное изменение трудовой функции работника и/или структурного подразделения, если оно указано в трудовом договоре. Такой перевод допускается только с письменного согласия работника. Поэтому если в Вашем трудовом договоре закреплено конкретное отделение, должность в составе отделения или иные условия, которые изменятся при выводе Вас из непосредственного подчинения заведующего отделением, это нужно оформлять дополнительным соглашением к трудовому договору и приказом работодателя.

________

Если же трудовая функция, должность, оплата труда, место работы и иные существенные условия трудового договора не меняются, а меняется только организационная схема подчиненности внутри той же медицинской организации, это может быть оформлено как перемещение или изменение локальной организационной структуры работодателя. По статье 72.1 ТК РФ перемещение у того же работодателя на другое рабочее место или в другое структурное подразделение в той же местности не требует согласия работника, если не меняет условий трудового договора. Но на практике, чтобы исключить спор, лучше оформить это письменно: служебной запиской, резолюцией руководителя, приказом и, при необходимости, дополнительным соглашением.

_______

Сам по себе факт, что заведующий отделением является Вашим бывшим супругом и у Вас есть общие дети, не означает автоматической обязанности работодателя перевести Вас в подчинение заместителю главного врача. Но это является разумным основанием для обращения к работодателю, поскольку при наличии личной заинтересованности, семейных обстоятельств, возможного влияния на распределение нагрузки, оценку работы, стимулирующие выплаты, график, отпуска, дисциплинарные вопросы и иные кадровые решения действительно может возникать конфликт интересов.

________

Вы вправе подать главному врачу письменное заявление с просьбой исключить непосредственное административное подчинение бывшему супругу и определить Вашим непосредственным руководителем заместителя главного врача либо иное должностное лицо. В заявлении следует сослаться на наличие обстоятельств, способных повлиять на объективность управленческих решений, и попросить оформить изменение подчиненности в порядке статьи 72.1 ТК РФ — переводом либо перемещением, в зависимости от содержания Вашего трудового договора.

_______

Т. Е., да, вывести Вас из непосредственного подчинения бывшего мужа возможно. Обязать работодателя сделать это только по одному Вашему требованию нельзя, если закон прямо не устанавливает запрет на такое подчинение для Вашей ситуации. Но при согласии работодателя это законно оформляется по статье 72.1 ТК РФ: либо как перевод с Вашего письменного согласия, либо как перемещение/организационное изменение без изменения условий трудового договора.

Удачи.

Оценка автора вопроса:
Владикавказ, вчера, 09:45

Здравствуйте! Я являюсь участником НИС. Уже воспользовалась ипотекой. Пока я служу поступают денежные средства на накопительный счет. 1) Скажите, могу ли я снова воспользоваться ипотекой для приобретения жилья? И, если увольняться по здоровью, остаток по ипотеке мне придётся вносить?

Ответить

Здравствуйте, Наталия!

_______

Да, участник НИС может использовать накопления, которые продолжают учитываться на именном накопительном счете, но не в любой момент по своему желанию. Ключевое условие — должно возникнуть право на использование накоплений по статье 10 Федерального закона от 20.08.2004 № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих».

______

Поэтому ответ такой: купить квартиру за 1,3 млн рублей без ипотеки и без банковских денег за счет накоплений НИС можно, но только если у Вас уже возникло право на эти накопления. Такое право возникает, например, при общей продолжительности военной службы 20 лет и более, в том числе в льготном исчислении, либо при увольнении по отдельным основаниям.

_____

Если увольнение будет по состоянию здоровья, важно различать основания. Если ВВК признает Вас ограниченно годной к военной службе, то право на накопления возникает при общей продолжительности службы 10 лет и более — пункт 2 подпункт «б» статьи 10 закона № 117-ФЗ. Если же ВВК признает Вас не годной к военной службе, право возникает независимо от 10 лет службы — пункт 4 статьи 10 закона № 117-ФЗ.

Пока Вы продолжаете службу и у Вас нет 20 лет выслуги, просто снять накопления и купить вторую квартиру без кредита обычно нельзя. Эти деньги находятся в системе НИС и используются по правилам закона:

либо через целевой жилищный заем, либо после возникновения права на накопления.

По вопросу остатка по действующей ипотеке: если при увольнении у Вас возникает право на использование накоплений по статье 10 закона № 117-ФЗ, то ранее предоставленный целевой жилищный заем, как правило, не подлежит возврату государству. Но сам банковский кредит сохраняется: если средств НИС недостаточно для полного погашения ипотеки, оставшуюся задолженность перед банком нужно будет платить самостоятельно. То есть государству возвращать может быть не нужно, но обязательства перед банком прекращаются только после полного погашения кредита.

Удачи.

Елена на сайте Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 8.5k
Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Уфа, вчера, 12:27

Ситуация следующая, 08.06 и 09.06.2026 находилась в отгуле по заявлению переданным руководителю лично в руки (но договоренность была устная, т.к. на заявлении нет отметки о согласовании). 10.06 открыла больничный, о чем уведомила коллегу еще до начала рабочего времени. В этот же день руководитель приезжает ко мне домой, в это время я дома отсутствовала, открыла дверь моя мама, она ее отчитала как я понимаю и на следующий день в четверг вызвала ее к себе и угрожала что уволит меня по статье (!) плюс в день ее приезда ко мне домой, мне приходит уведомление на госуслуги, о том что в клинику мне нужно явится 11.06. 11.06 я появилась в клинике, мне сказали вам сегодня приходить не нужно, у вас же БЛ по 15.06, я ушла домой, через пол часа мне звонят опять с клинике и говорят что нужно все таки подойти ко врачу. Я пришла, она сказала что появилась информация, о том что я не болею. Далее померила мне температуру и давление. Сказала, что все в норме и БЛ она закрывает, и если до 15.06 будут симптомы, подойти в клинику. Но на сегодняшний день (13.06.) у меня на госуслугах нет уведомления о закрытии БЛ, а так же есть уведомление о явке ко врачу 15.06. Законны ли действия работодателя? (явка ко мне домой, разговор с моей мамой, вызов ее на работу, поездка или звонок в клинику, угрозы об увольнении и занесение в черный список работников)

Ответить

Здравствуйте, Елена.

Действия работодателя в описанной ситуации выглядят незаконными в значительной части. Если с 10.06 у Вас открыт листок нетрудоспособности, увольнение за прогул за период болезни недопустимо: прямо запрещено увольнять работника по инициативе работодателя в период временной нетрудоспособности, кроме случая ликвидации организации или прекращения деятельности ИП. Это установлено ч. 6 ст. 81 ТК РФ. Поэтому угроза «уволить по статье» за дни, когда действует больничный, юридически несостоятельна.

_____

Работодатель вправе выяснять причины отсутствия работника и запрашивать объяснения по правилам ст. 193 ТК РФ, но он не вправе оказывать давление, угрожать, вмешиваться в лечение, распространять сведения о «черных списках» или фактически принуждать медицинскую организацию закрыть больничный. Вопрос о наличии или отсутствии заболевания решает врач и врачебная комиссия, а не работодатель. Порядок формирования и выдачи листков нетрудоспособности регулируется Федеральным законом № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и приказом Минздрава России. Если больничный не закрыт в электронной системе и на Госуслугах есть явка на 15.06, исходить нужно из данных ЭЛН и назначений медицинской организации.

Приезд руководителя к Вам домой сам по себе прямо ТК РФ не урегулирован, но работник не обязан впускать работодателя домой, отчитываться перед ним дома или подтверждать болезнь вне установленного порядка. Разговор с Вашей матерью, вызов ее к себе на работу, обсуждение Вашей трудовой ситуации с ней и давление через родственника могут нарушать Ваши права.

По отгулам 08.06 и 09.06 ситуация зависит от доказательств. Если письменного согласования нет, работодатель теоретически может пытаться квалифицировать отсутствие как прогул по подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Но до увольнения он обязан зафиксировать отсутствие, запросить у Вас письменное объяснение, оценить заявление на отгул, обстоятельства передачи заявления, переписку, свидетелей и иные доказательства. Автоматически уволить «по статье» нельзя. Нарушение процедуры по ст. 193 ТК РФ делает взыскание незаконным.

Звонок или обращение работодателя в клинику с сообщением, что Вы «не болеете», не дает ему права вмешиваться в медицинское решение. Если врач закрыл больничный только из-за внешнего давления, Вы вправе обратиться к заведующему поликлиникой, во врачебную комиссию, в страховую медицинскую организацию, Росздравнадзор и прокуратуру. По трудовой части целесообразно подать жалобу в Государственную инспекцию труда и прокуратуру, а при увольнении — в суд в месячный срок со дня вручения приказа или выдачи трудовой книжки, согласно ст. 392 ТК РФ.

Т. Е., за период действующего больничного уволить за прогул нельзя; домой к Вам являться и давить через мать работодатель права не имеет; угроза «черного списка» незаконна; закрытие больничного решает только врач, а не работодатель. Сохраняйте уведомления Госуслуг, данные ЭЛН, заявление на отгулы, переписку, звонки и сведения о визите руководителя — это доказательства для ГИТ, прокуратуры и суда.

Всех благ.

Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Санкт-Петербург, вчера, 07:30

Здравствуйте, подскажите как отменить судебный приказ мирового судьи, о взыскании денежных средств, если мне пришел ответ от судьи что " гражданское дело № такой то, уничтожено в связи с истечением сроков хранения, как немеющее научно исторической ценности " Заранее благодарю!

Ответить
Это лучший ответ

Здравствуйте.

Статья 129 ГПК РФ прямо предусматривает: судья отменяет судебный приказ, если от должника в установленный срок поступят возражения относительно его исполнения. Срок для подачи таких возражений — 10 дней со дня получения копии судебного приказа по статье 128 ГПК РФ. Если срок пропущен по уважительной причине, он может быть восстановлен по статье 112 ГПК РФ.

То, что гражданское дело уничтожено по истечении срока хранения, само по себе не лишает Вас права требовать отмены судебного приказа и восстановления срока. Судебный приказ является судебным актом, а не просто материалом дела.

В Вашей ситуации нужно подать мировому судье, который вынес судебный приказ, два документа в одном пакете: заявление о восстановлении срока на подачу возражений и сами возражения относительно исполнения судебного приказа. В заявлении нужно указать, что копию судебного приказа Вы не получали, о его существовании узнали только после списания денег, возбуждения исполнительного производства либо получения информации от приставов/банка, поэтому объективно не могли подать возражения в 10-дневный срок. Просите восстановить срок по статье 112 ГПК РФ и отменить судебный приказ по статье 129 ГПК РФ.

Ответ суда об уничтожении дела нужно приложить к заявлению. Он подтверждает, что получить материалы дела и проверить направление Вам копии приказа сейчас невозможно. При этом именно суд должен оценить, были ли у Вас сведения о приказе и была ли реальная возможность своевременно подать возражения. Если доказательств надлежащего вручения Вам копии судебного приказа нет, это является сильным основанием для восстановления срока.

Также желательно приложить постановление пристава о возбуждении исполнительного производства, справку о списании денежных средств, выписку из банка, копию исполнительного документа из ФССП, распечатку с сайта ФССП или иной документ, из которого видно, когда именно Вы узнали о взыскании. Важно показать дату фактического узнавания о приказе и подать заявление без промедления после этой даты.

Формулировка может быть такой:

«Прошу восстановить срок на подачу возражений относительно исполнения судебного приказа по гражданскому делу № ___, поскольку копию судебного приказа я не получал(а), о его наличии узнал(а) только ___ из ___ . Материалы дела уничтожены по истечении срока хранения, что исключает возможность проверить факт надлежащего направления и получения мной копии судебного приказа. На основании статей 112, 128, 129 ГПК РФ прошу восстановить срок и отменить судебный приказ».

Удачи.

Оценка автора вопроса:
Задано вопросов 6, из них VIP - 3
Ханты-Мансийск, позавчера, 16:17

Я гражданин России меня в 2022 году лишили прав в Казахстане за пьяное вождение на 7 лет. Сейчас 2026год при обращение в ГИБДД мне отказали в восстановлении прав так как я числясь лишеным в Казахстане в России я не лишался по российскому законодательству срок лишения составляет 2 года. Как мне востановить своё водительские права?

Ответить

Здравствуйте, Александр!

Отказ ГИБДД, скорее всего, законен. Так, по п. 6 ст. 26 Федерального закона № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» не допускаются к экзаменам и выдаче водительского удостоверения лица, лишенные права управления за пьянку/отказ от медосвидетельствования.

______

МВД разъяснило, что этот запрет применяется и когда лишение было не в России, а в иностранном государстве: см. п. 24 Разъяснений по применению Федерального закона от 10.07.2023 № 313-ФЗ. Поэтому ГИБДД ориентируется не на российский срок 2 года, а на факт действующего лишения в Казахстане до окончания 7-летнего срока.

______

Если по законам Казахстана есть процедура сокращения срока или восстановления — обращаться туда, так как именно казахстанское лишение сейчас блокирует выдачу прав в РФ.

После окончания срока лишения в Казахстане взять подтверждение, что ограничение прекращено, и повторно обратиться в ГИБДД.

Другого не дано.

Пока в базе или по официальным сведениям вы числитесь лишенным права управления в Казахстане, российское ГИБДД вправе не выдавать водительское удостоверение.

С уважением

Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Оренбург, позавчера, 15:18

У меня бывший муж ушёл на сво. Как мне узнать подал ли он документы что у него есть ребёнок, что бы в случае чего меня оповестили и выплаты достались ребёнку

Ответить

Здравствуйте, Наталья!

Если в свидетельстве о рождении ребёнка бывший муж указан в графе «отец», Вы как мать и законный представитель можете действовать от имени ребёнка.

Что можно сделать:

1.Обратитесь в военкомат по месту жительства бывшего мужа. Письменно уточните, имеются ли сведения о его ребёнке и семье в личном деле.

2. Попробуйте обратиться в воинскую часть, где он служит. Но будьте готовы, что информацию могут не дать, ссылаясь на персональные данные.

3. Найдите региональное отделение фонда «Защитники Отечества» и обратитесь туда. Они помогают семьям участников СВО и могут подсказать порядок действий.

______

Важно: если, не дай Бог, наступит страховой случай, выплаты положены членам семьи погибшего, в том числе несовершеннолетним детям. Это предусмотрено ст. 10–12 Федерального закона № 306-ФЗ.

Рекомендую все обращения подавать письменно и сохранять копии.

Удачи.

Москва, позавчера, 14:57

Здравсвуйте. Я живу в квартире, в Москве, которая принадлежала жилищно строительному кооперативу. Моя мама выплатила пай в 1986 году (справка есть на руках, также есть карточка учета собственности). Далее мама ушла из жизни, но документы о собственности так и не были оформлены, как и наследство. У меня есть сын и мой брат, которые также прописаны в этой квартире. Брат и я являемся прямыми наследниками квартиры. Мне нужно восстановить документы о собственности матери, чтобы мне вступить в наследство и получить документы о собственности для меня. Ходила к нотариусу, чтобы получить свидетельство о собственности, но нотариальная контора меня отправила в департамент имущества Москвы, но там сказали что такого документа у них нет. Наследственное дело было открыто в 2003 году. Пожалуйста подскажите куда нужно обращаться и какой примерный порядок действий?

Ответить

Здравствуйте, Евгений

________

Если на день смерти мамы Вы были зарегистрированы и проживали в этой квартире, оплачивали ЖКУ, пользовались квартирой, сохраняли документы, то Вы считаетесь фактически принявшей наследство. Это прямо следует из ст. 1153 ГК РФ и п. 36 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9: вступление во владение или управление наследственным имуществом подтверждает принятие наследства, пока не доказано иное.

______

Право собственности у члена ЖСК возникло у Вашей мамы не с момента регистрации, а с момента полной выплаты паевого взноса. Основание — п. 4 ст. 218 ГК РФ: член жилищного кооператива, полностью внесший пай за квартиру, приобретает право собственности на это помещение. Поэтому отсутствие регистрации в Росреестре само по себе не означает, что квартира не принадлежала маме.

_______

Практический порядок такой. Сначала получите в ЖСК, его правопреемнике, архиве или управляющей организации максимум документов: справку о полной выплате пая, выписку из протокола о предоставлении квартиры, карточку учета, ордер/договор, справки о членстве в ЖСК. Также возьмите в МФЦ/ЕИРЦ/ГУ ИС архивную выписку из домовой книги, финансово-лицевой счет, документы о регистрации Вас, брата и сына, квитанции об оплате ЖКУ после смерти мамы.

_______

Затем подайте нотариусу, у которого открыто наследственное дело 2003 года, письменное заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство на квартиру как фактически принятое наследство, приложив справку ЖСК о выплате пая и доказательства проживания/владения. Отказ требуйте только письменный — постановление об отказе в совершении нотариального действия.

______

Если нотариус откажет из-за отсутствия зарегистрированного права матери, вопрос решается через суд. Надо подать заявление о признании права собственности на квартиру в порядке наследования либо об установлении факта принадлежности квартиры наследодателю и факта принятия наследства. Ответчиком обычно указывают Департамент городского имущества Москвы, также привлекают брата и иных заинтересованных лиц. После решения суда право регистрируется в Росреестре через МФЦ по ст. 14 ФЗ № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

С уважением.

Задано вопросов 2, из них VIP - 1
Санкт-Петербург, позавчера, 11:10

Можно ли оспорить правомерность оформленного в собственность на основе договора дарения (нотариально 2009г. )земельного участка, если ДАРИТЕЛЬ владел им на основании пожизненного наследуемого владения? Отказ от права наследования не был оформлен.

Ответить

Здравствуйте, Екатерина!

Маловероятно, что такой договор дарения удастся успешно оспорить только потому, что у дарителя участок был на праве пожизненного наследуемого владения.

______

По закону граждане, имеющие земельные участки на праве пожизненного наследуемого владения, не вправе распоряжаться ими, кроме перехода права по наследству. Это следует из ст. 267 ГК РФ и ст. 21 ЗК РФ. То есть подарить само право пожизненного наследуемого владения нельзя.

_____

Но если в 2009 году договор был нотариально удостоверен, право зарегистрировано в ЕГРП, а одаряемый затем оформил участок в собственность, оспаривание сейчас крайне затруднительно. Такая сделка могла считаться ничтожной как противоречащая закону, но по ст. 166 ГК РФ требование о применении последствий ничтожной сделки заявляется с учетом срока исковой давности. По ст. 181 ГК РФ общий срок по ничтожной сделке — 3 года, а для третьих лиц не более 10 лет со дня начала исполнения сделки.

______

С учетом того, что сделка 2009 года, сроки, скорее всего, давно истекли. Сам по себе «неоформленный отказ от права наследования» не делает последующее право собственности автоматически незаконным.

_____

Т. Е., теоретические основания для спора могут быть, но практические шансы сейчас низкие. Реально оспаривать можно только при особых обстоятельствах: подлог документов, отсутствие регистрации, недееспособность дарителя, нарушение прав конкретного наследника и доказанное своевременное обращение...

С уважением. 🤝

Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Салехард, позавчера, 10:45

Мировой судья вынес приказ и направил его по месту регистрации должника, должник не получил копию приказа, потому, что почтальон бросил якобы извещение в почтовый ящик (в распечатке трекинга письма есть отметка о том, что оставлено извещение). Но должник этого извещения не видел, так как был в послеоперационном периоде и просто не заглядывал в почтовый ящик. Повторного извещения не было (отметка в трекинге отсутствует) . Есть ли шанс восстановить срок?

Ответить

Здравствуйте, Ольга!

Да, шанс есть. Нужно подать мировому судье возражения на судебный приказ и одновременно заявление о восстановлении срока.

________

Суть - по ст. 112 ГПК РФ пропущенный процессуальный срок восстанавливается, если суд признает причины пропуска уважительными. В вашем случае можно ссылаться на то, что должник фактически не получил копию приказа и извещение, находился в послеоперационном периоде, а повторного извещения по треку нет.

________

К заявлению приложите: меддокументы, трек-распечатку, пояснение о неполучении извещения. Просите исчислять срок с момента, когда должник реально узнал о приказе. По смыслу ст. 200 ГК РФ течение срока связывается с моментом, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении права.

________

Если срок восстановят — приказ отменят при наличии возражений.

С уважением

Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Волгоград, позавчера, 10:44

Добрый день такая ситуация у нас на дачном участке много лис, они очень близко подходят к людям у нас дети написали во все инстанции чтобы о ловили их, пишут это не мы, не можем, ходят даже днем, поставили капкан попалась лиса люди стали жаловаться сняли на видео, что грозит нам.

Ответить

Здравствуйте, Анна.

Если Вы сами поставили капкан на лису без разрешения, это могут квалифицировать как незаконную охоту, даже если цель была защитить детей. По п. 3 Правил охоты, утв. приказом Минприроды № 477, добыча охотничьих ресурсов — это охота; по п. 4 нахождение с орудиями охоты в охотугодьях приравнивается к охоте. Лиса относится к охотничьим ресурсам.

_____

Что может грозить: административная ответственность по КоАП РФ — штраф для граждан от 500 до 4 000 руб. с возможной конфискацией орудий охоты.

А если причинён крупный ущерб, применялись запрещённые способы, либо охота была на особо охраняемой территории, теоретически возможна ст. 258 УК РФ, но по одной лисе на дачном участке чаще речь именно об административном деле.

Что делать сейчас - капканы не ставить, видео не комментировать “мы ловили”, письменно обратиться в администрацию, охотнадзор/Минприроды региона, Роспотребнадзор и ветслужбу с требованием провести отлов/мероприятия по бешенству. Укажите, что лисы выходят днём и подходят к детям — это эпизоотический риск. Лучше действовать только через уполномоченные службы.

С уважением 🤝

Задано вопросов 58, из них VIP - 48
Кемерово, позавчера, 04:06

На очной ставке адвокат обвиняемого оскорблял потерпевшего, нецензурно выражался в его адрес, угрожал, что тот "не доживёт до суда" и т. д. На замечания следователя адвокат не реагировал. Возможна ли объективность такого следственного действия в стрессовой ситуации для потерпевшего, какую ответственность адвокат должен за это понести, и куда в таком случае нужно обращаться?

Ответить

Здравствуйте, Ольга.

Объективность такой очной ставки вызывает серьёзные сомнения: потерпевший находился под давлением, угрозами и оскорблениями, а значит его показания могли быть даны в стрессовой обстановке.

_____

Адвокат — спецсубъект по ст. 447 УПК РФ, поэтому вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении него решает Следственный комитет. Подайте заявление по ст. 119 УК РФ — угроза убийством, и ст. 309 УК РФ — принуждение к даче показаний или уклонению от них.

В заявлении просите изъять аудио- и видеозапись очной ставки, если она велась, либо приложите свою диктофонную запись.

Также направьте жалобу в Адвокатскую палату субъекта РФ, где зарегистрирован адвокат: его действия могут повлечь дисциплинарную ответственность вплоть до лишения статуса.

Удачи.

Оценка автора вопроса:
Задано вопросов 7, из них VIP - 5
Москва, 12.06.2026, 18:13

Добрый день. Транспортирую из США урну с прахом. Мне нужно понять все возможно юридические подводные камни. 1) По ввозу - все ограничения и обязательства с моей стороны 2) И какие документы необходимы для того, что бы урну пропустили.

Ответить

Здравствуйте!

Для ввоза в Россию урны с прахом из США режим установлен ч. 20 ст. 260 Таможенного кодекса ЕАЭС: при таможенном декларировании урн с прахом представляются документы о смерти и документ специализированной ритуальной организации о запайке урны с указанием, что в ней отсутствуют посторонние вложения. Это не обычный коммерческий товар, но урна подлежит таможенному декларированию, а таможня вправе проверить документы и потребовать перевод сведений, если документы составлены не на русском языке.

______

Обязательный комплект для российской таможни: свидетельство о смерти, выданное компетентным органом США, либо медицинское свидетельство о смерти, либо копия такого документа; справка или акт ритуальной организации, осуществлявшей кремацию/упаковку/запайку урны, в произвольной форме, где прямо указано, что в урне отсутствуют посторонние вложения; опись вещей и ценностей, если что-либо отправляется вместе с прахом. Если документы выданы в США, для использования в России свидетельство о смерти должно быть апостилировано, поскольку по ст. 13 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ иностранные документы об актах гражданского состояния признаются действительными в РФ при наличии легализации, если международным договором не предусмотрено иное. Для США и России применяется апостиль по Гаагской конвенции 1961 года. Перевод на русский язык может потребоваться таможней; на практике его лучше подготовить заранее, с нотариальным удостоверением перевода либо удостоверением в допустимой форме.

_______

Консульский отдел России в США, как правило, не выдает «разрешение на ввоз» праха как отдельную лицензию. Из консульских документов для репатриации урны выдается справка об отсутствии препятствий для ввоза урны с прахом в Российскую Федерацию. Она направляется в ритуальное бюро при представлении копии документа о смерти, копии российского загранпаспорта умершего и документа, подтверждающего полномочия бюро на репатриацию: договора ритуальных услуг, письма страховой компании, доверенности родственника или аналогичного основания.

______

Юридические риски: отсутствие апостиля на американском свидетельстве о смерти; отсутствие справки ритуальной организации о запайке и отсутствии посторонних вложений; несоответствие имени умершего в документах и паспорте; отсутствие перевода на русский язык; попытка вложить в урну вещи, ценности или документы без описи; несогласование перевозки с авиакомпанией. Также власти США и перевозчик могут требовать дополнительные документы для вывоза и авиаперевозки, включая cremation certificate, burial/transit permit, funeral home letter, разрешение на перевозку человеческих останков в кремированном виде, требования к герметичности и сканируемости урны

______

Расходы на возвращение праха российского гражданина регулируются ст. 14 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ: если есть договор добровольного страхования, покрывающий возвращение останков в РФ, оплата производится по условиям страхового полиса; если такого покрытия нет, расходы несут заинтересованные лица.

Нормативные основания: ч. 20 ст. 260 Таможенного кодекса ЕАЭС; ст. 13 Федерального закона № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»; ст. 14 Федерального закона № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»; Гаагская конвенция от 05.10.1961

Удачи. 🍀

Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Москва, 09.06.2026, 02:00

Добрый вечер, мне 23 года, недавно зарегистрировался на уже ставшем известном телеграм приложении "Дайвинчик". И познакомился с девушкой, она написала в первом же сообщении что ей есть 18, я по началу активно общался и даже радовался, и даже пригласил её в гости сказав свой адресс, так как она проявляла активнойсть, но после в процессе общения дальше насторожился, осознав, что ведет она себя странновато, скидывала откровенные самоуничтожающиеся кружки, хотя я и не просил и не намекал, и это при учете что знакомы только один вечер. И чем дальше переписывались, тем сильнее начал замечать, что она общалась не так как все остальные девушки. У меня возникло ощущение, что от меня "что-то хотят" я чуял подвох но не понимал где он. По итогу я стер переписку и добавил в черный список. Долго потом перебирал разные варианты чтобы понять в чем подстава, и у меня появилась мысль - вдруг ей тупо не было 18-и? Хотя в переписке она это указывала, да и в самом приложении в правилах указано - "для лиц старше 18". Есть ли какие-то риски, и если это была спланированная " и атака" могут ли с меня что-то "поиметь"? Прошла уже неделя, пока всё спокойной.

Ответить

Илья, на сайтах знакомств плашка *18+* не гарантирует реальный возраст.

_______

По описанию Вы действовали разумно: прекратили общение, заблокировали, не просили интимные материалы и не продолжали контакт после сомнений.

Не приглашайте домой и не переходите к интиму без уверенной проверки личности — знакомьтесь «по паспорту»😃, а лучше офлайн и это более - безопасно.

А то вдруг она еще окажется не той, за кого себя выдает.

Всякие случаи бывают.

Состава преступления у Вас нет

______

С уважением

Оценка автора вопроса:
Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Саратов, 09.06.2026, 00:08

В ресторане гостю не хватило денег на карте, чтобы рассчитаться по счету. Счет 11000, неоплаченный остаток 2000 руб. Гость платить остаток отказался, был пьян, сказал денег больше нет, ничего платить не буду. Вызвали гбр и полицию. Гостя забрали. Администратор ресторана написал заявление в отделение полиции. Правильные ли сделаны сотрудниками ресторана действия, какие нюансы в таких случаях надо знать, как правильно составлять заявление. Что делать дальше?

Ответить

Здравствуйте, Наталия! Да, в целом сотрудники ресторана действовали верно: зафиксировали неоплату, вызвали охрану/полицию, передали гостя полиции и подали заявление. Важно: сам факт нехватки денег на карте еще не всегда преступление.

________

Для уголовной ответственности нужно установить умысел: гость понимал, что не оплатит счет, но заказал услуги/еду и отказался рассчитываться. Если умысел не подтвердят, вопрос могут признать гражданско-правовым: долг взыскивается через суд как задолженность за оказанные услуги и проданные товары/неоказание услуг.

_______

Правильное заявление: укажите дату, время, адрес ресторана, ФИО гостя, если известны, сумму счета 11 000 руб., фактически оплаченную сумму и остаток 2 000 руб., что гость отказался оплатить остаток, сообщил, что денег нет и платить не будет, был в состоянии опьянения, кто присутствовал, какие доказательства есть: чек/пречек, заказ, запись камер, показания сотрудников, данные банковской оплаты, акт о неоплате. Просите провести проверку по ст. 144–145 УПК РФ, установить наличие состава преступления и принять процессуальное решение. Обязательно получите талон-уведомление о принятии заявления.

_______

Нюанс: нельзя удерживать гостя силой, изымать его вещи, банковскую карту или документы «в залог». Это риск для сотрудников. Допустимо вызвать полицию, сохранить видео, данные заказа, свидетелей, не уничтожать чек и внутренние документы. Если гость агрессивен или пьян, правильно вызывать полицию и охрану.

_______

Если возбудят дело, заявите гражданский иск в рамках уголовного дела. Если будет отказ, получите копию постановления, при необходимости обжалуйте прокурору по ст. 124 УПК РФ либо в суд по ст. 125 УПК РФ. Параллельно можно взыскивать 2 000 руб. в гражданском порядке как долг по оплате услуг общепита на основании ст. 779, 781 ГК РФ

Удачи. 🌸

Задано вопросов 4, из них VIP - 1
Южно-Сахалинск, 05.06.2026, 13:15

Здравствуйте. Я работаю на Фапе (фельдшерско-акушерском пункте)заведующей и фельдшером одновременно,который находится больше 50 км от города. До сих пор меня доставляли попутно автомобилем ЦРБ(в течении 9 лет).Произошел конфликт с руководством и меня обязывают добираться самой,автобус ходит 2 раза в неделю,вторник и пятница. К тому же меня обязывают жить в квартире на фапе с тухлой водой и без мебели (вода привозная ,2 куба). Имеют ли право начальство,лишить меня попутного больничного транспорта транспорта и заставит меня жить на фапе,если у меня есть в городе квартира с пропиской а также престарелые родители 76 и 77 лет?

Ответить

Здравствуйте 👋

Заставить Вас жить в ФАПе работодатель не имеет права. Место жительства гражданин выбирает самостоятельно. Это следует из с Конституции РФ (право свободно выбирать место пребывания и жительства) и общих принципов трудового законодательства.

Если в Вашем трудовом договоре указано место работы — ФАП, то Вы обязаны выполнять работу в этом месте, но обязанность проживать там может возникать только при добровольном согласии и законном оформлении, например, если это предусмотрено трудовым договором, локальными актами и не нарушает Ваши права. Даже в таком случае условия проживания должны быть пригодными и безопасными. Квартира с тухлой водой, без мебели и нормальных бытовых условий не может рассматриваться как нормальное обеспечение проживания.

Что касается доставки до места работы. По Трудовому кодексу РФ работодатель обязан обеспечить нормальные условия труда. В частности, по ст. 22 ТК РФ работодатель обязан обеспечивать работникам условия труда, предусмотренные трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями и трудовым договором. Если место работы находится более чем в 50 км от города, общественный транспорт ходит только 2 раза в неделю, а фактически Вы 9 лет доставлялись транспортом ЦРБ, то вопрос доставки должен быть урегулирован работодателем. Особенно если без доставки Вы объективно не можете ежедневно добираться на работу и выполнять трудовые обязанности.

Также обратите внимание на ст. 57 ТК РФ: в трудовом договоре должны быть указаны место работы и условия труда. Если доставка была предусмотрена трудовым договором, коллективным договором, положением учреждения, приказом или сложившимся порядком, работодатель не вправе произвольно лишить Вас этой возможности без надлежащего оформления.

Если доставка никак не оформлена, это сложнее, но всё равно работодатель не может просто создать ситуацию, при которой Вы физически не можете попасть на работу, а потом обвинять Вас в нарушении дисциплины. Работодатель обязан организовать трудовой процесс разумно и обеспечить возможность исполнения Вами обязанностей.

Рекомендую письменно обратиться к главному врачу ЦРБ с заявлением -

разъяснить, на каком основании прекращена доставка служебным транспортомо И организовать доставку до места работы и обратно.

Заявление подавайте в двух экземплярах, на Вашем пусть поставят отметку о принятии. Если ответа не будет или откажут — обращайтесь к учредителю медицинской организации, то есть в департамент/министерство здравоохранения вашего региона, а также в Государственную инспекцию труда и прокуратуру.

Спасибо большое🌹🌹🌹

Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Ростов-на-Дону, 25.05.2026, 20:32

Добрый день. Вот такая ситуация, я нахожусь на отсрочке до 14 летнего возвраста ребёнку, сейчас сыну 11 лет. Катался на Электоросамокате, на встречу ему шла женщина, на дороге довольно много места разойтись как пешехода так и самокатчику. По сына рассказу она спокойно шла, а он ехал и когда они сравнялись она резко повернула в его сторону, естественно сын затормозить не успел и въехал в неё. Помог ей подняться, довести до места где она могла бы присесть, естественно извинился перед ней, подошёл к ним мужчина и предложил вызвать скорую, сын хотел позвать старшего брата с работы, так как катался рядом с ним, но женщина сказала что не надо, всё хорошо и типо иди домой. Сегодня мне звонит инспектор из ПДн, приглашая к себе за это ЧП, якобы потерпевшая собиоается подавать в суд, так как получила увечия. Я попросила, что бы инспектор дала её номер телефона, поговорить с ней. Позвонила, я потерпевшей, она рассказала что тоже самое что и сын. И тут она начала описывать свои увечия, у неё перелом копчика, растяжение руки и лёгкое сотрясение, но на два лёгких ушиба она закрывает глаза, а вот перелом копчика говорит уже серьёзное нарушение здоровья. Ну и что бы дело до суда не доводить, платите 200 тысяч и дело до суда не дойдёт. Что мне будет если я не соглашусь на это и доведу дело до суда, что бы суд принял во внимание даже то что она сама кинулась практически под самокат.

Ответить

Здравствуйте. Ваше право согласиться на ее условия или отказать, и послать ее в суд с иском.

Всех благ.

Благовещенск, 15.05.2026, 14:25

Здравствуйте, уважаемые юристы! Ситуация в следующем. 2.05 я оформила в мебельной онлайн-магазине диван, рассрочку любезно предоставил Т-банк. Но радоваться мне пришлось недолго, т.к оказалось, что в наш город доставки у них нет, а через сторонних организацию стоимость доставки будет равна стоимости дивана. Собственно по этой причине от покупки мне пришлось отказаться. Менеджер магазина написал как нужно поступить, возврат мне оформили. Время шло, решила я зайти в Т-банк, чтобы посмотреть, вдруг не пришло уведомление, а деньги вернулись, но нет минус в рассрочку так и стоял. Я решила написать в поддержку банка и тут выясняется, что поскольку на моем счёте наложен арест, деньги пришли не в счёт погашения кредита, а на мою карту и их якобы арестуют. Вопрос, законно ли?ведь я сейчас обязана платить кредит, который по сути не брала. Менеджеры уверяют, что ничего поделать тут нельзя кредит-это кредит, а карта с арестом-это карта с арестом, тогда почему пр отмене операции леньги просто не вернулись на счёт с рассрочкой. Помогите пожалуйста

Ответить

Здравствуйте, Мария

_______

Да, ситуация, которую Вам описал банк, сама по себе возможна по закону, но это не означает, что Вы обязаны нести убытки из-за отменённой покупки. Если договор купли-продажи расторгнут, а магазин оформил возврат, обязательство по оплате товара подлежит прекращению, поскольку основание для кредита фактически отпало. Если деньги возврата были перечислены не на ссудный счёт для погашения рассрочки, а на Ваш обычный счёт, на который наложен арест, банк действительно мог зачислить их туда, и пристав либо банк в рамках исполнительного производства мог обратить на них взыскание. Это вытекает из ст. 27 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», а порядок ареста и списания регулируется ст. 70 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

_______

Но ключевое в другом: при возврате товара, купленного за счёт потребительского кредита, продавец обязан вернуть уплаченную за товар сумму, а также возместить проценты и иные платежи по кредиту, если они уже были понесены потребителем. Это прямо следует из п. 6 ст. 24 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

________

Кроме того, по смыслу ст. 309 и ст. 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, а одностороннее перекладывание последствий отменённой покупки на потребителя недопустимо. Если возврат был оформлен некорректно и деньги ушли не на погашение рассрочки, а на арестованный счёт, это не должно ухудшать Ваше положение по сравнению с тем, как оно было бы при правильном исполнении возврата.

________

Если банк отказывается закрыть задолженность, а магазин не урегулировал возврат так, чтобы прекратилось кредитное обязательство, у Вас уже есть основания для предъявления письменной претензии продавцу и банку, а при отказе — для обращения в суд. Иск можно заявлять по правилам ст. 131–132 ГПК РФ. В суде можно требовать признания обязательства по оплате прекращённым в соответствующей части, взыскания убытков, процентов, иных понесённых расходов, а при наличии оснований — компенсации морального вреда и штрафа по Закону о защите прав потребителей.

_________

То есть позиция «ничего поделать нельзя, кредит — это отдельно, арест — отдельно» юридически неполная. Если покупка отменена и товар не передан, Вы не должны фактически оплачивать несуществующее приобретение. Если после всех Ваших обращений вопрос не решён, уже есть повод для подготовки иска в суд к магазину в соответствии со ст. 131–132 ГПК РФ с взысканием всех понесённых расходов и убытков, в том числе судебных, которые окупят Ваши расходы. Дополнительно в требованиях следует ссылаться на п. 6 ст. 24 Закона РФ «О защите прав потребителей», ст. 309 ГК РФ и ст. 70 Закона № 229-ФЗ.

С уважением.

Задано вопросов 4, из них VIP - 1
Тамбов, 15.05.2026, 11:56

Здравствуйте! Бывший муж погиб на сво. Есть свидетельство о смерти, погиб он 12.06.2024. На дату смерти мы были с ним в браке. Развод был 2 сентября 2024 года. Положена ли мне выплата за гибель бывшего мужа, если на дату смерти я приходилась ему женой?

Ответить

Здравствуйте, Алевтина!

________

Да, выплата Вам положена, если на день смерти военнослужащего Вы состояли с ним в зарегистрированном браке. Юридически брак прекращается вследствие смерти одного из супругов, а не последующим расторжением брака. Это прямо установлено п. 1 ст. 16 Семейного кодекса РФ: брак прекращается вследствие смерти супруга или объявления его умершим. Поэтому после даты смерти оформить расторжение брака с умершим супругом невозможно в правовом смысле, поскольку с 12.06.2024 брак уже был прекращен именно смертью.

________

Следовательно, для целей получения выплат значение имеет Ваш статус именно на дату гибели. Если на 12.06.2024 Вы были супругой погибшего, Вы относитесь к числу членов семьи погибшего, имеющих право на предусмотренные законом выплаты. Основание — ч. 8 ст. 3 Федерального закона от 07.11.2011 № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», которая предусматривает единовременную выплату членам семьи погибшего военнослужащего. К членам семьи для этой выплаты относится супруга, состоявшая в браке на день смерти.

________

Кроме того, страховая выплата также определяется по состоянию на день гибели. Основание — ст. 2 и ст. 5 Федерального закона от 28.03.1998 № 52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих...». Право на страховую сумму возникает у выгодоприобретателей, в том числе у супруги застрахованного лица, если брак существовал на момент его смерти.

________

Таким образом, сам факт того, что в ЕГР ЗАГС позже появилась запись о расторжении брака 02.09.2024, не лишает Вас права на выплаты, если смерть наступила раньше и на эту дату брак действовал. С правовой точки зрения Вы не можете считаться «бывшей женой» на день смерти, потому что на день смерти Вы были супругой, а брак прекратился именно смертью 12.06.2024.

________

В Вашей ситуации нужно исходить из свидетельства о смерти и сведений о зарегистрированном браке на дату гибели. Если в ЗАГС внесена запись о расторжении брака после смерти, это подлежит исправлению, поскольку такая запись противоречит ст. 16 СК РФ. Вы вправе обратиться в ЗАГС с требованием об исправлении записи акта гражданского состояния и выдаче документа, подтверждающего прекращение брака вследствие смерти супруга. Основание — Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», в том числе положения об исправлении и изменении записей актов гражданского состояния.

_______

Т. Е., да, выплата Вам положена, потому что на дату смерти Вы были законной супругой, а брак прекращен смертью мужа 12.06.2024, а не разводом 02.09.2024. Если из-за ошибочной записи о разводе Вам откажут, такой отказ подлежит обжалованию.

С уважением

Задано вопросов 68, из них VIP - 57
Петропавловск-Камчатский, 15.05.2026, 10:47

Здравствуйте. Моя мама работающий пенсионер, ветеран труда Камчатского края, живет в частном доме, но 01 июня 2026 года дом свой продаст. Можно ли ей сейчас подать документы о получении денежной компенсации за твердое топливо? Ей пересчитают выплату с января по май?

Ответить

Здравствуйте, Светлана!

________

Да, если Ваша мама сейчас является работающим пенсионером, имеет статус ветерана труда Камчатского края, проживает в частном доме с печным отоплением и имеет право на меру социальной поддержки по оплате твердого топлива, она вправе подать заявление сейчас, до продажи дома 01.06.2026. Пока жилой дом является ее местом жительства и сохраняется основание для предоставления меры поддержки, компенсация может быть назначена.

_______

По вопросу перерасчета за период с января по май 2026 года нужно исходить из правил назначения выплаты с месяца обращения, если иное прямо не предусмотрено порядком предоставления меры поддержки. Для Камчатского края порядок установлен Приказом Министерства социального развития и труда Камчатского края от 03.07.2019 № 792-п, которым утвержден Порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных и других видов услуг отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае. В редакции, действующей с учетом последующих изменений, в том числе Приказа Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края от 27.03.2026 № 12-Н, подпункт «а» пункта 1.4 относит к получателям соответствующей меры поддержки работающих пенсионеров из числа ветеранов труда Камчатского края.

_______

Если заявление будет подано только после возникновения права, но до продажи дома, вопрос о выплате за январь–май зависит не от самого статуса ветерана труда, а от даты обращения и от того, предусмотрено ли региональным порядком назначение за прошлое время. Как правило, при отсутствии специальной нормы о выплате за истекший период компенсация назначается с месяца обращения, а не автоматически с января. Поэтому утверждать, что ей обязательно пересчитают выплату именно за январь–май, безусловно нельзя. Но подать заявление до продажи дома необходимо, потому что после отчуждения дома право на компенсацию твердого топлива по этому адресу прекращается, так как отпадает основание, связанное с проживанием в доме с печным отоплением.

_______

Подать заявление сейчас можно и нужно, пока дом не продан и право еще существует. Работающему пенсионеру — ветерану труда Камчатского края такая компенсация предусмотрена. А вот перерасчет с января по май 2026 года возможен только если это допускается действующим Порядком и будет подтверждено органом соцзащиты при рассмотрении заявления. На практике безопасная и юридически точная позиция такая: пусть подает заявление немедленно, не дожидаясь продажи дома.

_______

Правовое основание: Приказ Министерства социального развития и труда Камчатского края от 03.07.2019 № 792-п «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, в том числе по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае», подп. «а» п. 1.4, в действующей редакции

С уважением

Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Нижний Новгород, 15.05.2026, 10:00

Добрый день. Директор повысил себе зарплату с устного согласия участников общества. Участники общества с ведомостями выплаты зарплат ознакамливались и были в курсе. Один из участников подал иск на директора через 2,5 года на возмещение убытков директором обществу. Есть ли практика отказов в данном случае, т.к. почему он сразу не подал когда ознакамливался с документами а из-за личной неприязни копил сумму нарушения?

Ответить

Здравствуйте, Александр!

_______

Да, основания для отказа в таком иске есть, если подтверждается, что участники общества, включая истца, знали о повышении зарплаты директора, фактически это одобряли и длительное время не возражали. В такой ситуации ключевое значение имеет не только сам размер выплат, но и наличие либо отсутствие противоправности в действиях директора и причинной связи между его поведением и убытками общества.

_______

По закону директор отвечает перед обществом только если убытки причинены его виновными, недобросовестными или неразумными действиями. Это прямо следует из п. 3 ст. 53 ГК РФ и ст. 44 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Если участники были осведомлены о выплатах, знакомились с ведомостями, не оспаривали их, не принимали решений о запрете таких выплат и фактически допустили такую практику в обществе, это серьезный довод против вывода о недобросовестности директора.

_______

Позиция судов по таким спорам в целом сводится к тому, что для взыскания убытков недостаточно просто показать факт выплаты директору повышенной зарплаты. Нужно доказать, что директор действовал вопреки интересам общества, без одобрения уполномоченных лиц, скрывал сведения либо использовал полномочия в ущерб обществу. Если же участники знали о выплатах и своим поведением их фактически одобряли, суд может расценить это как согласованную волю общества, а не как самовольные действия директора. Такой подход соответствует п. 1 и 3 ст. 53.1 ГК РФ: ответственность директора наступает именно за недобросовестное и неразумное поведение, а не за действия, которые были известны и принимались участниками общества.

_______

Отдельно важно, что поведение истца может быть оценено через запрет противоречивого поведения. Если участник общества длительное время знал о выплатах, не возражал, допускал их продолжение, а затем спустя 2,5 года предъявил иск, ссылаясь на те же обстоятельства, суд вправе учитывать такой факт как свидетельство злоупотребления правом. Это следует из ст. 10 ГК РФ. Само по себе истечение 2,5 лет еще не означает пропуск срока исковой давности, поскольку общий срок составляет 3 года по ст. 196 ГК РФ, а течение срока определяется по правилам ст. 200 ГК РФ с момента, когда истец узнал или должен был узнать о нарушении. Если он знакомился с платежными документами ранее, это работает против него и по вопросу существа спора, и по вопросу начала течения срока.

_______

При этом надо учитывать важный риск: если по уставу, трудовому договору или внутренним документам размер вознаграждения директора мог утверждаться только общим собранием участников, а письменного решения не было, суд может признать устное согласие недостаточным. Но даже в этом случае осведомленность участников, отсутствие возражений и фактическое принятие выплат остаются сильными аргументами против взыскания убытков в полном объеме.

________

Т. Е., если доказано, что участники общества, включая истца, были в курсе повышения зарплаты директора, фактически это одобрили и не возражали длительное время, есть реальная судебная перспектива отказа в иске о взыскании убытков, поскольку в действиях директора отсутствует очевидная недобросовестность, а сам истец действует непоследовательно.

Нормативная база: ст. 10, 53, 53.1, 196, 200 ГК РФ, ст. 44 Закона № 14-ФЗ
.

С уважением

Арзамас, 15.05.2026, 09:40

Бабушке необходимо забрать детей (11л и 9 л) из лагеря, родители далеко на отдыхе. Какое соглашение необходимо оформить, чтобы администрация лагеря отдала детей.?

Ответить

Здравствуйте, Оля!

________

Для того чтобы бабушка забрала детей из лагеря, универсального требования именно о нотариальной доверенности в законе нет. Обязательная нотариальная форма предусмотрена только для случая выезда несовершеннолетнего за пределы России без родителей, что прямо следует из ст. 20 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Для передачи ребенка бабушке внутри России такой нормы нет.

________

Юридически достаточно письменного согласия или доверенности от родителей на имя бабушки с указанием права забрать детей из конкретного лагеря, а также копий паспортов родителей и свидетельств о рождении детей. Но на практике лагерь вправе установить собственные внутренние правила выдачи детей, и если в договоре, правилах пребывания или локальном акте лагеря указано, что ребенок передается только родителям либо лицам по нотариально удостоверенному согласию, администрация будет ориентироваться именно на эти документы. Поэтому решающим является не общий закон о «нотариальной доверенности по России», которого нет, а порядок, закрепленный самим лагерем в договоре и внутренних правилах.

________

Бабушка действительно является близким родственником. По смыслу семейного законодательства бабушка относится к числу членов семьи и близких родственников ребенка, а право бабушки и дедушки на общение с внуками прямо закреплено в ст. 67 Семейного кодекса РФ. При этом сама по себе степень родства не заменяет волю родителей на передачу детей третьему лицу. То есть лагерь не обязан отдавать ребенка бабушке только потому, что она родственник, если у администрации нет подтверждения согласия родителей или если внутренними правилами предусмотрен иной порядок.

_______

Поэтому правильный и сильный вариант такой: сначала поднять договор с лагерем и правила выдачи детей, затем оформить именно тот документ, который требует лагерь. Если лагерь не требует нотариальной формы, достаточно письменного согласия обоих родителей на имя бабушки с полными данными детей, бабушки, родителей, названием лагеря и прямой фразой о праве забрать детей в определенный день. Если лагерь требует нотариальное согласие, проще оформить его нотариально, чтобы исключить отказ на месте. Это уже не требование федерального закона, а способ выполнить внутренний регламент лагеря.

_______

Источник: ст. 20 Федерального закона № 114-ФЗ — нотариальное согласие обязательно только для выезда за границу; ст. 67 Семейного кодекса РФ — право бабушки и дедушки на общение с ребенком; ст. 55 и 63 Семейного кодекса РФ — родители определяют вопросы воспитания и действуют в интересах детей.

_______

Т. Е., если речь только о том, чтобы забрать детей из лагеря в России, по закону нотариальная доверенность не обязательна. Но чтобы лагерь точно выдал детей, нужно оформить согласие родителей в той форме, которую требует сам лагерь; если есть сомнения, безопаснее сделать нотариальное согласие на бабушку.

С уважением

Задано вопросов 5, из них VIP - 3
Астрахань, 15.05.2026, 07:45

В гостинице на рецепшн установлена программа 1 с-Отель. Организация не принимает к отчетности командировочным квитанции счета, мотивируя это тем, что дата квитанции счета прописана в правом верхнем углу. Имеют ли они на это право.

Ответить

Здравствуйте, Елена Владимировна.

_______

Отказывать в принятии гостиничных расходов только потому, что дата в счете-квитанции указана «в правом верхнем углу», организация не вправе. Российское законодательство не устанавливает такого основания для отказа. Для целей подтверждения расходов важны не «внешний вид» документа и не место расположения даты, а наличие обязательных реквизитов первичного документа и документов, подтверждающих оплату.

_______

По статье 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первичный учетный документ должен содержать обязательные реквизиты, в том числе дату составления документа, наименование, содержание факта хозяйственной жизни, величину натурального и/или денежного измерения, наименование должностей ответственных лиц и их подписи. Закон не требует, чтобы дата стояла в каком-то конкретном месте бланка. Поэтому само по себе размещение даты в правом верхнем углу не делает счет-квитанцию недействительной.

_______

Но в Вашей ситуации ключевое другое. Счет-квитанция из гостиничной программы, в том числе из «1С-Отель», сама по себе обычно подтверждает оказание услуг или их стоимость, но не всегда подтверждает факт оплаты. Факт оплаты при расчете с гостиницей должен подтверждаться кассовым чеком контрольно-кассовой техники. Это прямо следует из статьи 1.2 и статьи 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ: при осуществлении расчетов организация обязана применять ККТ и выдавать покупателю кассовый чек на бумаге или в электронной форме. Именно фискальный кассовый чек является основным документом, подтверждающим расчет.

_______

Поэтому если командированный работник представил только счет-квитанцию без кассового чека, отказ в принятии расходов, как правило, правомерен. Но причина отказа должна быть юридически корректной: не «не так оформлена дата», а «отсутствует документ, подтверждающий оплату». Если же у работника есть кассовый чек и счет гостиницы с обязательными реквизитами, то отказ только из-за расположения даты необоснован.

______

Иными словами, бухгалтерия не вправе придираться к форме документа там, где закон этого не требует. Однако она вправе требовать надлежащее подтверждение оплаты. Если у Вас есть только квитанция-счет из 1С без фискального чека, позиция бухгалтерии по существу может быть законной, но мотивировка — нет. Если есть и счет, и кассовый чек, отказ неправомерен.

Нормативная база: статья 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; статьи 1.2 и 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники».

С уважением

Бариновка, 15.05.2026, 10:48

Здравствуйте доступно ли впд в Самарской области семье погибшего (вдова, сын)и на кого распространяется? Проживаем сейчас в Приморском крае

Ответить

Здравствуйте, Жанна!

_________

Если под «ВПД» Вы имеете в виду воинские перевозочные документы, то для семьи погибшего военнослужащего право на бесплатный проезд определяется не Самарской областью и не местом Вашего нынешнего проживания, а федеральным законодательством и статусом погибшего. Для членов семьи погибшего военнослужащего действуют гарантии, установленные Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих». К членам семьи в таких случаях относятся, в частности, супруга и дети, но конкретный объем льгот зависит от того, был ли погибший военнослужащим, гражданином, уволенным с военной службы, либо смерть связана с исполнением обязанностей военной службы. Сам факт проживания в Приморском крае не лишает права на меры социальной поддержки, если оно подтверждено по федеральному закону.

_________

Если Ваш вопрос именно о проезде к месту захоронения, лечения, отдыха или к избранному месту жительства, то право на ВПД нужно подтверждать по линии военного ведомства, в котором проходил службу погибший, поскольку выдача таких документов осуществляется уполномоченным органом соответствующего федерального органа исполнительной власти. Регион проживания для этого не является решающим. Самарская область не устанавливает отдельное «ВПД для вдовы и сына» взамен федерального порядка. Основание нужно смотреть в документах о статусе семьи погибшего и в ведомственных правилах оформления перевозочных документов.

___________

Если же Вы спрашиваете не о ВПД, а о пенсии по случаю потери кормильца, то она действительно является федеральной и назначается независимо от региона проживания, в том числе если Вы живете в Приморском крае, а регистрация или иные обстоятельства связаны с Самарской областью. Право на страховую пенсию по случаю потери кормильца установлено статьей 10 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». Нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца имеют право на такую пенсию при соблюдении условий закона. Для ребенка право возникает при наличии оснований, предусмотренных статьей 10 закона № 400-ФЗ. Вдова имеет право не во всех случаях автоматически, а только при наличии условий, прямо указанных в этой статье.

_________

Оформление страховой пенсии по случаю потери кормильца производится через СФР, в том числе через МФЦ, клиентскую службу СФР или в электронном виде через Госуслуги, и место проживания не ограничивает само право на назначение. Поэтому по пенсии ответ однозначный: она доступна независимо от Самарской области или Приморского края, если есть основания по федеральному закону.

С уважением.

Якутск, 15.05.2026, 06:52

Как составить иск о компенсации морального вреда к подчиненному за отправку порнографии и возместить расходы на нотариуса? Здравствуйте! Нужна консультация по подготовке гражданского иска о компенсации морального вреда. Я работаю директором школы (женщина). Ответчик — наш сотрудник (мужчина). В данный момент у нас протекает острый служебный конфликт: в отношении него ведется внутреннее расследование. Он ведет себя вызывающе, от подписей в приказах отказывается. На днях я выложила в мессенджере (WhatsApp) личный статус (историю). В ответ на этот статус данный работник со своего личного номера прислал мне сообщение, содержащее медиафайл (гифку/короткое видео) с откровенно порнографическим содержанием (демонстрация полового акта). Я расцениваю это как форму харассмента, месть за принципиальную позицию по работе, а также как прямое унижение моей чести и достоинства как женщины и руководителя образовательного учреждения. Я испытала сильный стресс и нравственные страдания. 1. Ничего не удаляла. В школе комиссионно составили Акт фиксации получения непристойных материалов с осмотром моего телефона. 2. Готовлю заявление в полицию (по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление» и ст. 242 УК РФ за распространение порнографии). 3. Понимаю, что он может удалить сообщение «у всех». Чтобы железобетонно зафиксировать доказательства для суда, я обратитилась к нотариусу для составления протокола осмотра доказательств (переписки в мессенджере). Услуга эта в нашем регионе стоит недешево. Вопросы 1. На какие конкретно статьи ГК РФ мне опираться при составлении искового заявления о компенсации морального вреда в данном случае (ст. 150, 151 ГК РФ или есть еще нюансы)? Как правильно обосновать размер морального вреда, учитывая статус директора школы? 2. Как правильно заявить в иске требование о взыскании со сторожа моих расходов на услуги нотариуса (за протокол осмотра доказательств)? Нужно ли выделять это отдельным ходатайством или просто включить в просительную часть иска по ст. 98 ГПК РФ? 3. Стоит ли мне сначала дождаться результатов проверки полицией (привлечения его по КоАП за оскорбление) и использовать их постановление как преюдицию, или лучше подавать гражданский иск в суд прямо сейчас, параллельно с заявлением в полицию? 4. В какой суд подается такой иск (мировой или районный)? И могу ли я подать его по своему месту жительства, или обязана подавать по месту прописки ответчика? 5. Есть опасность того, что работник скажет, что его аккаунт взломали? Буду благодарна за пошаговый алгоритм и советы.

Ответить

Здравствуйте 👋

________

В Вашей ситуации иск о компенсации морального вреда можно строить на ст. 150, 151, 1099–1101 ГК РФ. Ст. 150 ГК РФ защищает нематериальные блага, в том числе достоинство личности, честь, доброе имя, неприкосновенность частной жизни. Ст. 151 ГК РФ позволяет требовать компенсацию морального вреда при нарушении личных неимущественных прав. Ст. 1101 ГК РФ устанавливает, что компенсация взыскивается в денежной форме, а размер определяется судом с учетом характера страданий, степени вины нарушителя и требований разумности и справедливости. Дополнительно можно ссылаться на ст. 152 ГК РФ, если в иске делается акцент на унижение чести и достоинства через адресное непристойное сообщение.

________

В иске нужно указывать, что ответчик умышленно направил Вам с личного номера непристойный материал, чем унизил Ваше достоинство как женщины и руководителя образовательной организации, причинил нравственные страдания, стресс и чувство унижения. Размер морального вреда обосновывайте не “должностью как таковой”, а характером нарушения, демонстративностью поведения, продолжающимся служебным конфликтом, направленностью действий лично против Вас, а также повышенной репутационной значимостью Вашего статуса директора школы. Сумму Вы определяете сами, но суд снизит ее до разумной, если сочтет завышенной.

_______

Расходы на нотариуса за протокол осмотра переписки заявляйте прямо в иске как судебные расходы. Основание — ст. 88, 94, 98, 100 ГПК РФ.

________

Нотариальный осмотр доказательств, произведенный для обращения в суд и фиксации риска удаления сообщения, обычно относится к необходимым расходам, если Вы подтвердите договор, квитанцию и связь этих расходов с делом. Отдельное ходатайство не обязательно: достаточно включить требование в просительную часть и приложить подтверждающие документы.

_________

Ждать окончания проверки полиции не обязательно. Гражданский иск можно подавать сразу. Материалы проверки, постановление по КоАП РФ или приговор по уголовному делу могут усилить доказательственную базу, но не являются обязательным условием для иска. Преюдициальное значение для гражданского дела имеют обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором суда по уголовному делу, а не любое постановление полиции; ориентир — ст. 61 ГПК РФ.

_________

Иск подается в районный суд. По общему правилу территориальная подсудность — по месту жительства ответчика, ст. 28 ГПК РФ. Оснований для подачи по Вашему месту жительства здесь обычно нет. То, что спор связан с моральным вредом, не меняет общего правила территориальной подсудности.

________

Сохраняйте телефон, скриншоты, данные профиля, номер отправителя, дату, время, сведения о доставке, не удаляйте переписку. Акт комиссии школы полезен, но нотариальный протокол и последующее истребование материалов проверки полиции будут сильнее. Параллельно действительно стоит затребовать у работника письменное объяснение по ст. 193 ТК РФ для решения вопроса о дисциплинарной ответственности, но это не заменяет гражданский иск и обращение в полицию.

________

Оптимально сейчас: нотариально фиксировать переписку, подавать заявление в полицию, затребовать объяснение по ТК РФ и готовить иск в районный суд по месту жительства ответчика с двумя требованиями — о компенсации морального вреда и о взыскании нотариальных расходов.

С уважением.

Задано вопросов 20, из них VIP - 14
Южно-Сахалинск, 15.05.2026, 05:52

Добрый день! Я работаю водителем скорой мед помощи. Скажите пожалуйста, какие меры должен предпринять водитель, если служебный автомобиль сломался. По этапно. Кому первому сообщить, механику или деспетчеру. Сложилась ситуация при которой механик проигнорировал мой звонок, я решил проблему без него и в связи с этим решил не сообщать диспетчеру о поломке. Теперь меня хотят выставляют виноватым. Хотя не чего не произошло, просто сама ситуация меня раздражает. Хотелось бы услышать ваше мнение.

Ответить

Здравствуйте, Леонид!

Для привлечения Вас к дисциплинарной ответственности работодатель обязан строго соблюсти порядок, установленный статьей 193 Трудового кодекса РФ: до применения взыскания он обязан затребовать у Вас письменное объяснение. Если объяснение не затребовано, либо порядок нарушен, дисциплинарное взыскание уже само по себе является спорным. Кроме того, работодатель вправе требовать от работника только исполнение тех обязанностей, которые надлежащим образом закреплены и доведены до него.

_______

Порядок действий водителя при поломке служебного автомобиля должен быть прямо указан либо в трудовом договоре, либо в должностной инструкции, либо в локальном нормативном акте работодателя: например, в регламенте эксплуатации транспорта, порядке взаимодействия с диспетчером и механиком, инструкции по выпуску и эксплуатации автомобиля.

_______

В силу статьи 22 ТК РФ работодатель обязан знакомить работников под роспись с локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. Если такого акта нет, либо Вас с ним не ознакомили под роспись, работодатель не может обоснованно ссылаться на нарушение неустановленного порядка.

________

Если внутренним регламентом предусмотрено, что при технической неисправности водитель обязан немедленно сообщить диспетчеру, механику или обоим должностным лицам, тогда оценивается только вопрос: был ли этот порядок закреплен письменно и был ли он Вам известен официально. Если письменного порядка нет, утверждать, что Вы нарушили именно очередность сообщений — механику или диспетчеру — юридически затруднительно. Само по себе недовольство руководства не образует дисциплинарного проступка без конкретной нарушенной нормы.

_______

Ваше решение устранить ситуацию без механика не отменяет того, что работодатель может ссылаться на отсутствие сообщения о неисправности, но только если обязанность такого сообщения была предусмотрена документально. Если механик проигнорировал звонок, это также имеет значение: Вы предпринимали действия по исполнению трудовой функции, а не бездействовали. Для оценки Вашей вины важно наличие доказательств: детализация звонков, сообщения, записи в путевом листе, журнале, рапорте, показания свидетелей.

______

Если сейчас Вас пытаются сделать виноватым, правильная позиция следующая: требуйте указать, какой именно пункт Вашей должностной инструкции, трудового договора или локального акта Вы нарушили, и предъявить документ, с которым Вы были ознакомлены под роспись. В письменном объяснении укажите, что немедленно связались с механиком, реакции не получили, угрозы пациентам, ДТП или иного ущерба не возникло, а установленный письменный порядок уведомления диспетчера Вам либо не доводился, либо в предъявленном виде отсутствует. Это будет юридически сильная и правильная позиция.

_______

Нормы закона: статья 193 ТК РФ — порядок применения дисциплинарного взыскания; статья 22 ТК РФ — обязанность работодателя знакомить работника с локальными актами под роспись.

По существу, если работодатель не закрепил порядок Ваших действий при поломке и не ознакомил Вас с ним под роспись, предъявлять претензии о том, что Вы не сообщили именно диспетчеру, а не ограничились звонком механику, правовых оснований почти нет.

С уважением.

Оценка автора вопроса:
Светлана на сайте Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 58.0k
Задано вопросов 8, из них VIP - 7
Казань, 15.05.2026, 05:43

Мама продает комнату (покупатель приобретает в ипотеку, ПВ-это мат капитал плюс наличные). Это комната в доме блочного типа. В блоке 4 изолированные комнаты, есть места общего пользования. В выписке в адресной строке написан адрес, где указано квартира, фото прикрепляю. Сбербанк просит нотариальные отказы соседей. В сентябре 25 года, когда мама приобретала, у собственника никакие отказы не просили. Кадастровый инженер предоставил 2 справки; блочный тип и секционный. Сбербанк третий день пишет, что нужны отказы. Как быть в данном случае?

Ответить

Здравствуйте, Светлана.

_______

Сбербанк в этой ситуации исходит не из бытового названия объекта и не из справок кадастрового инженера, а из юридического режима объекта по ЕГРН. Если в выписке из ЕГРН в адресе и характеристиках объект оформлен как комната в квартире, либо как доля/комната с местами общего пользования в квартире, банк вправе требовать соблюдение преимущественного права покупки других сособственников. Это прямо следует из статьи 250 ГК РФ: при продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу остальные участники долевой собственности имеют преимущественное право покупки. Если же продается именно отдельная комната в коммунальной квартире, применяется ЖК РФ, по которому собственники других комнат в той же коммунальной квартире также имеют преимущественное право покупки отчуждаемой комнаты.

______

Именно поэтому для банка ключевое значение имеет запись ЕГРН, а не формулировки «блочный тип» или «секционный тип» в технических справках. Справка кадастрового инженера не изменяет правовой режим объекта. Пока в ЕГРН объект числится так, что из этого следует наличие соседей с преимущественным правом покупки, юристы банка будут требовать нотариальные отказы либо документы, подтверждающие надлежащее уведомление и истечение срока.

Основание: статья 250 ГК РФ, а также статья 8.1 ГК РФ, по которой права на недвижимость подтверждаются государственной регистрацией.

__________

То, что при покупке Вашей мамой в 2025 году такие отказы не запрашивали, не означает, что они не нужны сейчас. Во-первых, у другого покупателя мог быть наличный расчет без банковской юридической экспертизы. Во-вторых, прошлое оформление не отменяет требований закона и внутренних стандартов банка при ипотеке. Банк оценивает риск оспаривания сделки, и при малейшей неоднозначности по объекту почти всегда требует отказы.

__________

Если хотите провести сделку именно через Сбербанк без затяжки, практический вывод один: нужно либо предоставить нотариальные отказы соседей, либо направить им нотариальные уведомления о продаже с указанием цены и условий и дождаться истечения установленного срока. По статье 250 ГК РФ срок реализации преимущественного права по недвижимости составляет один месяц со дня извещения. Если объект действительно должен быть не «комнатой в квартире/коммунальной квартире», а самостоятельным изолированным помещением без режима преимущественной покупки, сначала нужно исправлять сведения ЕГРН, а уже потом выходить на сделку. Пока запись в ЕГРН не изменена, спорить со Сбербанком практически бесполезно.

________

Т. Е., позиция банка в целом правомерна. До тех пор, пока по ЕГРН объект оформлен как комната в квартире либо объект, связанный с общей собственностью на места общего пользования, нотариальные отказы соседей или нотариальные уведомления с истечением месячного срока необходимы.

Ссылки на закон: статья 250 ГК РФ, статья 8.1 ГК РФ
.

С уважением

Петропавловск-Камчатский, 15.05.2026, 00:13

Как наказать юриста с вашего с сайта?

Перевела ей деньги за то, чтобы помогла составить ходатайство, по итого обещание только пустые на протяжении 1,5 месяца. Прошу её вернуть денежные средства, она читает и не отвечает!

Ответить

Исаева Елена Юрьевна, вот тот юрист

Вообще по поводу этой дамочки это не первое обращение. Вам просто не повезло с юристом. Увы

Жалуйтесь админу, чтобы ее окончательно забанили

Здравствуйте, Анастасия!

____________

Если юрист с этого сайта взяла у Вас деньги за подготовку ходатайства, но 1,5 месяца ничего не делает, не отвечает и услуга фактически не оказана, сначала нужно написать в администрацию сайта официальную жалобу с требованием провести проверку, заблокировать исполнителя и содействовать возврату денежных средств. Если оплата проходила через площадку, у администрации обычно есть возможность открыть спор, удержать выплаты исполнителю или инициировать возврат. Одновременно направьте самой юристу письменную претензию с требованием вернуть деньги в связи с неоказанием услуги. Основание — ст. 781 ГК РФ, по которой заказчик оплачивает оказанные услуги, а при их неоказании деньги подлежат возврату, и ст. 782 ГК РФ, которая позволяет отказаться от договора возмездного оказания услуг при утрате интереса к услуге, с оплатой только фактически выполненного объема, если он вообще был. Если результата нет и работа не передана, удерживать всю сумму исполнитель не вправе.

________

Если юрист действует как предприниматель или самозанятая и оказывает услуги потребителю, Вы вправе ссылаться также на Закон РФ «О защите прав потребителей»: при нарушении срока оказания услуги Вы можете отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной суммы. Это следует из ст. 28 и ст. 32 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1. Если деньги добровольно не возвращают, их можно взыскать через суд, а также требовать неустойку, компенсацию морального вреда и штраф 50% от присужденной суммы за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке по ст. 13 этого закона.

_______

Если есть основания полагать, что деньги изначально брались без намерения оказывать услугу, можно подать заявление в полицию о проверке на признаки мошенничества по ст. 159 УК РФ. Но важно понимать: само по себе неисполнение обязательства еще не означает автоматически мошенничество. Для уголовной квалификации нужно доказать первоначальный умысел на хищение денег, например ложные сведения о себе, систематические аналогичные жалобы, исчезновение после получения оплаты, отсутствие каких-либо действий по заказу. Поэтому основной и наиболее быстрый путь — жалоба администратору сайта, письменная претензия о возврате денег и далее обращение в суд.

Вот админ

https://9111.ru/id-admin/

С уважением.

Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Санкт-Петербург, 14.05.2026, 23:46

При реорганизации ооо законна ли передача прав аренды и обязанностей на водоём новому ооо

Ответить

Здравствуйте, Роман!

_______

Да, при реорганизации ООО передача прав и обязанностей по договору водопользования новому ООО в принципе законна, но только при соблюдении специальных правил Водного кодекса РФ. Ключевая норма — часть 1 статьи 19 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ: водопользователь вправе передавать свои права и обязанности по договору водопользования другому лицу только с согласия уполномоченного исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления. Без такого согласия передача не соответствует закону.

________

При этом закон прямо устанавливает запреты. Передача недопустима, если договор водопользования был заключен по результатам аукциона. Также передача запрещена в части забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Это прямо следует из статьи 19 Водного кодекса РФ. Поэтому сама по себе реорганизация ООО не означает автоматического перехода прав на водоём по договору водопользования, если речь идет именно о передаче договора от одного юридического лица другому.

_________

Если же реорганизация происходит в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования, нужно учитывать нормы гражданского законодательства о правопреемстве. В силу статьи 57 ГК РФ реорганизация юридического лица может влечь универсальное правопреемство, а в силу статьи 58 ГК РФ права и обязанности переходят к правопреемнику по передаточному акту или в порядке, установленном законом для конкретной формы реорганизации. Однако по договорам водопользования действует специальное регулирование Водного кодекса, и именно оно имеет решающее значение. Поэтому даже при наличии общего правопреемства вопрос по договору на водный объект должен оцениваться с учетом статьи 19 ВК РФ и позиции уполномоченного органа.

Если у Вас именно договор водопользования на водоём, правильный вывод такой: передача прав и обязанностей новому ООО возможна, но не автоматически, а только с предварительным согласием уполномоченного органа, если договор не аукционный и не связан с указанным в законе водозабором для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Если договор заключен по итогам аукциона, передача прав и обязанностей новому ООО незаконна.

С уважением.

Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Вологда, 14.05.2026, 21:45

Приобрели участок в снт. Земля отмежована. ЗОП не отмежована. Снт по факту находится в 2х кадастровых кварталах. Снт образовано в 90е. Узнал что:

1. Задекларированная площадь снт 1 га. А площадь уже отмежованых участков зашкаливает за 26 га. 2. Снт выделялся 1 кадастровый квартал в 17 га. 3. Мой участок находится в соседнем квартале - который выделялся другому снт которое не было сформировано. 4. Большинство участков поставлено на учёт по решению суда (в межевом деле есть генплан - но он без подписей и штампа). Мой по решению общего собрания. 5. Сейчас собираются вынести на голосование создание проекта межевания территории.. Мой участок Росреестр может отобрать? Выделен из соседнего кадастрового квартала. Или я могу подать заявление в Росреестр с просьбой проверить есть ли реестровая ошибка - что бы убрали адрес снт? Или что делать то?)))

Ответить

Здравствуйте, Антон.

_______

Сам по себе факт, что Ваш участок расположен в другом кадастровом квартале, не означает, что Росреестр может его «отобрать». Кадастровый квартал — это учетная единица ЕГРН, а не правоустанавливающий признак участка. Если право собственности зарегистрировано в ЕГРН, оно подлежит защите и прекращается только по основаниям, предусмотренным законом, а не по инициативе Росреестра из‑за выявленных несоответствий в документах СНТ. Правомочия собственника закреплены в ст. 209 ГК РФ. Основания прекращения права собственности установлены главой 15 ГК РФ, и «не тот квартал» к ним не относится.

______

Росреестр вправе выявлять и исправлять реестровые ошибки, но не может произвольно лишить зарегистрированного права. Реестровая ошибка — это воспроизведенная в ЕГРН ошибка из межевого плана, карты, акта или иного документа, и исправляется она по правилам ст. 61 Федерального закона от 13.07.2015 № 218‑ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Если исправление такой ошибки затрагивает зарегистрированные права, как правило, нужен либо документ, подтверждающий правильные сведения, либо решение суда. То есть проверка возможна, но результатом не должно быть автоматическое прекращение Вашего права.

______

Если участок поставлен на кадастровый учет и право зарегистрировано, спор может возникнуть только в судебном порядке, если кто‑то будет доказывать незаконность образования участка, наложение границ или отсутствие правовых оснований для предоставления земли. Даже наличие старых судебных решений по другим участкам, нестыковки в площади СНТ, отсутствие межевания ЗОП или сомнительный генплан сами по себе не отменяют Вашу запись в ЕГРН. Закон исходит из принципа достоверности зарегистрированного права, пока оно не оспорено. Это следует из ст. 8.1 ГК РФ и закона № 218‑ФЗ.

______

Создание проекта межевания территории сейчас не может задним числом аннулировать уже существующий участок только потому, что СНТ исторически оформлялось с нарушениями. Проект межевания — это градостроительный и землеустроительный инструмент, а не механизм изъятия частной собственности. Он может выявить противоречия по границам, по землям общего пользования, по территории товарищества, но для лишения собственника участка нужны отдельные правовые основания и, как правило, судебный акт.

_______

Подавать заявление в Росреестр с просьбой «убрать адрес СНТ» имеет смысл только если адрес или описание местоположения реально содержат ошибку и у Вас есть документы, подтверждающие корректные сведения. Но это не главный вопрос. Главный риск для Вас не в адресе СНТ, а в возможном споре о границах и законности исходного предоставления земли. Поэтому практически правильно не «снимать адрес», а сначала получить выписку ЕГРН, правоустанавливающий документ, межевой план и основания постановки участка на учет, затем проверить, есть ли пересечения, наложения и чьи исходные земли указаны в кадастре.

______

Росреестр не «отбирает» участки по своему усмотрению. Он ведет ЕГРН и исправляет ошибки в рамках закона № 218‑ФЗ. Право собственности защищается ст. 209 ГК РФ, а прекратить его можно только по основаниям закона, а не из‑за того, что СНТ фактически оказалось в двух кварталах или что его документы 90‑х вызывают вопросы. Если и действовать, то через кадастровую и правовую проверку документов по участку, а не через эмоциональное заявление об исключении адреса СНТ.

Всех благ.

Задано вопросов 76, из них VIP - 74
Москва, 14.05.2026, 21:04

Здравствуйте Уважаемые Юристы! Вопрос такой, можно ли как то привлечь к ответственности человека по такой ситуации: в группе Вконтакте увидели объявление о доставке сыпучих материалов (грунт, песок и тд). Заказали доставку грунта, женщина озвучила цену и какой р-р предоплаты необх внести. Для предоплаты озвучила карту и фио мужа (он занимается доставкой) на банк Юмани, но туда платёж не прошёл. Тогда она озвучила карту сына, озон банк, туда платёж ушёл. Договорились на сегодня о времени доставки, она подтвердила. Ко времени машина не приехала и после этого человек не выходит на связь. Понимаю то скорее всего заблокировали, но возможно ли как то привлечь человека к ответственности, ведь сколько таких пострадавших может быть. Есть скрины переписки Контакте, профиль человека и номера карт, которые давали для перевода. Спасибо.

Ответить

Здравствуйте, Наталья.

_______

Да, в такой ситуации человека можно и нужно пытаться привлечь к ответственности. По описанным обстоятельствам усматриваются признаки мошенничества, то есть хищения денежных средств путем обмана или злоупотребления доверием, что подпадает под ст. 159 УК РФ. Сам факт того, что деньги были перечислены на карту, товар в согласованное время не доставлен, после получения предоплаты связь прекращена, а для перевода сообщались реквизиты разных лиц, является достаточным основанием для обращения в правоохранительные органы.

______

Вам обращаться необходимо незамедлительно с заявлением в полицию о проведении доследственной проверки в порядке ст. 144–145 УПК РФ, в целях установления лица, получившего деньги, проверки всех обстоятельств перевода, и при наличии оснований — возбуждения уголовного дела по ст. 159 УК РФ. Подать заявление можно в любой отдел полиции, через дежурную часть, через сайт МВД либо через портал Госуслуг. Отказать в принятии заявления не вправе.

_______

К заявлению нужно приложить все, что у Вас есть: скриншоты переписки во ВКонтакте, ссылку на профиль, дату и время договоренности, сведения о сумме перевода, чек или подтверждение операции из банка, номера карт, на которые предлагалось перевести деньги, имя получателя, если оно отображалось, и любые иные данные. Именно полиция вправе истребовать у банка сведения о владельце карты, движение денежных средств, IP-адреса, привязанные номера телефонов и иные данные, которые обычному гражданину недоступны.

______

Параллельно Вы вправе обратиться в банк, через который переводили деньги, и заявить о спорной операции, указав, что перевод совершен в результате обмана. Возврат не гарантирован, особенно если перевод был сделан добровольно, но банк может зафиксировать обращение, провести внутреннюю проверку и при наличии оснований передать сведения в компетентные органы. Также имеет смысл направить жалобу в поддержку ВКонтакте с просьбой сохранить данные аккаунта и проверить страницу на предмет мошенничества.

_______

Если личность получателя будет установлена, Вы вправе требовать возврата денег и в гражданском порядке как неосновательного обогащения по ст. 1102 ГК РФ, а также заявить гражданский иск в рамках уголовного дела. Но первично здесь именно обращение в полицию, потому что только в рамках проверки и расследования реально установить виновное лицо.

Т. Е., основания для обращения есть, перспективы проверки реальны, а имеющиеся у Вас скриншоты, реквизиты карт и подтверждение перевода являются значимыми доказательствами. Чем быстрее подадите заявление, тем выше шанс установить получателя денег и движение средств.

Оценка автора вопроса:
Задано вопросов 7, из них VIP - 3
Казань, 14.05.2026, 21:01

Мировой судья принял заочное решение о выплате алиментов в твердой валюте. Хотя ответчик работает по трудовому договору с 2021 года. После выплаты алиментов у ответчика остаётся меньше прожиточного минимума. Как оспорить данное решение.

Ответить

Здравствуйте, Елена.

_______

Если мировым судьей вынесено именно заочное решение, его нужно оспаривать в два этапа. Сначала подайте в тот же суд заявление об отмене заочного решения в течение 7 дней со дня вручения Вам копии решения, это прямо установлено ст. 237 ГПК РФ. В заявлении укажите две вещи: почему Вы не явились в суд по уважительной причине и какие обстоятельства могут повлиять на содержание решения. Если Вы официально работаете по трудовому договору с 2021 года и имеете стабильный доход, это существенное обстоятельство, потому что при наличии постоянного заработка алименты на несовершеннолетних детей, как правило, взыскиваются в долях к заработку по ст. 81 Семейного кодекса РФ, а твердая денежная сумма применяется, когда взыскание в долях невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон, что следует из ст. 83 СК РФ.

_______

К заявлению приложите копию трудового договора, справку с места работы, справку 2-НДФЛ или о доходах, сведения о размере удержаний, документы о расходах, составе семьи, наличии иных иждивенцев, а также расчет, показывающий, сколько у Вас остается после удержаний. Сам по себе довод о том, что после уплаты алиментов остается меньше прожиточного минимума, автоматически не отменяет решение, но это сильный аргумент для пересмотра размера и способа взыскания, поскольку суд обязан учитывать материальное и семейное положение сторон по ст. 83 и ст. 119 СК РФ.

_______

Если 7-дневный срок пропущен, вместе с заявлением подавайте ходатайство о его восстановлении по ст. 112 ГПК РФ, если есть подтвержденные уважительные причины. Если суд откажет в отмене заочного решения, Вы вправе подать апелляционную жалобу. По ст. 237 ГПК РФ ответчик может обжаловать заочное решение в апелляционном порядке, а срок на апелляцию начинает течь после истечения срока на подачу заявления об отмене, а если такое заявление подавалось — после вынесения определения суда об отказе в его удовлетворении. Общий срок апелляционного обжалования — 1 месяц по ст. 321 ГПК РФ.

_______

Если решение уже вступило в силу, это не лишает Вас права подать отдельный иск об изменении установленного судом размера алиментов или способа их взыскания. Закон прямо допускает это при изменении материального или семейного положения по ст. 119 СК РФ. В таком иске просите изменить взыскание с твердой денежной суммы на долю от заработка либо уменьшить размер алиментов, если твердая сумма явно несоразмерна Вашему официальному доходу и нарушает баланс интересов сторон.

_______

Основная позиция для суда простая: при официальной стабильной занятости взыскание алиментов в твердой денежной сумме должно быть отдельно обосновано, а если такого обоснования нет, решение подлежит отмене или изменению.

С уважением

Задано вопросов 5, из них VIP - 5
Краснодар, 14.05.2026, 19:28

8 месяцев работаю в клинике, 20.05 заканчивается моя аккредитация. Меня не уведомили письменно заранее, написали на эл.почту «предоставить сертификат за 3 недели до окончания. А минздрав рассматривает заявление 3 месяца…В итоге у себя я нашла диплом повышения квалификации т.к требуется 144 часа от 2023 года и вроде он пока подходит, для прохождения аккредитации. 20.05 соответственно меня отстраняют. В разговоре с сотрудником отдела кадров и генеральным директором звучало только одно, что виноваты Вы и уведомлять Вас и «бегать» за вами мы не должны. «Обучение было, но вас туда не записали, потому что вы пришли в сентябре, а в августе подавались документы сотрудников». Мою служебную записку о простое потому, что просрочка произошла по вине работодателя, как я считаю, рассматривать не хотят и ссылаются на то, что ВЫ САМИ должны были подойти в отдел персонала и написать заявление на обучение, уведомлять Вас никто не должен. Соответственно: 1.действительно ли работодатель не должен никого уведомлять? (Как это происходит и в какой форме?) 2. Полагаю 20.05 будет составлен приказ об моем остранении, но в нем не будет указанно, что по вине работодателя, как поступать в данном случае? (Подписывать? Что-то писать в приказе? Писать отказ? И какие дальнейшие мои действия при таком исходе?) 3. Организация оплачивает мне компенсацию жилья, на период отстранения обязаны ли они ее выплачивать? Если все выльется, что виновата, только я, а организация - нет

Ответить

Здравствуйте, Людмила!

________

Прямой нормы Трудового кодекса РФ, которая обязывает работодателя письменно уведомлять работника об истечении срока аккредитации или сертификата специалиста, действительно нет. Но это не означает, что работодатель полностью освобожден от обязанностей. Если для выполнения работы требуется действующая аккредитация, работодатель не вправе допускать к работе сотрудника без нее и обязан отстранить его от работы при отсутствии обязательного права на выполнение трудовой функции — ст. 76 ТК РФ. При этом если прохождение подготовки, дополнительного профессионального образования или периодической аккредитации связано с трудовой деятельностью работника, работодатель обязан обеспечивать подготовку работников в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными НПА, а также создавать условия для такого обучения — ст. 196 ТК РФ. Для медработников работодатель также обязан создавать условия для прохождения аккредитации специалиста и получения дополнительного профессионального образования — ст. 79 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ.

_______

Если в Вашей организации обучение формируется централизованно, работников направляют списками, а Вас не включили из-за внутренних причин работодателя, это может указывать не на Вашу личную вину, а на ненадлежащее исполнение работодателем обязанности по организации условий для допуска к работе. Особенно если Вы не отказывались от обучения и не уклонялись от прохождения аккредитации.

_______

Если 20.05 издадут приказ об отстранении, сам по себе такой приказ законен, потому что без аккредитации допуск к медицинской деятельности невозможен. Но важно зафиксировать несогласие с формулировкой о причинах. При ознакомлении с приказом лучше подписать его не молча, а написать:

«С приказом ознакомлена, с возложением вины не согласна, отсутствие аккредитации связано с неорганизацией работодателем своевременного направления на обучение/аккредитацию»
.

Если не дают внести запись в приказ, подайте отдельное письменное заявление в двух экземплярах, на Вашем экземпляре пусть поставят отметку о принятии. Отказ от подписи невыгоден: работодатель просто составит акт, а Ваша позиция останется незафиксированной.

_______

По оплате - если отстранение произошло по обстоятельствам, зависящим от работника, заработная плата за период отстранения не начисляется. Если же Вы докажете, что невозможность работать возникла по вине работодателя, спор должен решаться как минимум в плоскости оплаты времени простоя по вине работодателя — не менее 2/3 средней заработной платы, ст. 157 ТК РФ. Но работодатель, как правило, это добровольно не признает, и тогда вопрос решается через трудовую инспекцию или суд.

________

Компенсация жилья зависит не от факта отстранения, а от основания выплаты. Если это часть зарплаты, компенсационная или стимулирующая выплата, предусмотренная трудовым договором, локальным актом или соглашением и привязанная к фактической работе, на период отстранения ее обычно не выплачивают. Если это отдельная гарантированная социальная выплата, не зависящая от выполнения работы, надо смотреть Ваш трудовой договор и положение о компенсации жилья.

С уважением.

Задано вопросов 6, из них VIP - 3
Москва, 14.05.2026, 16:21

Добрый день! Год назад произошло ДТП, с участием двух авто. Виновником был водитель моего автомобиля. Авто - ТОТАЛ. Машина застрахована по КАСКО, условия выплаты возмещения 1. Повреждение в результате ДТП по вине установленных третьих лиц 2. Полная гибель ТС в результате ДТП по вине установленных третьих лиц 3. Хищение ТС Является ли данный случай страховым? Можно ли квалифицировать третьим лицом водителя виновного автомобиля? Ведь его вина установлена.

Ответить

Здравствуйте, Алевтина!

__________

Да, такой случай может являться страховым, но только если по правилам Вашего договора КАСКО виновный водитель действительно считается «третьим лицом» по отношению к страхователю и застрахованному имуществу. Ключевое значение имеет не само слово «ДТП», а точная формулировка риска в полисе и правилах страхования, которые являются частью договора. По закону имущественное страхование осуществляется на условиях, определенных договором и правилами страхования, а обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. Это следует из ст. 929, ст. 940 и ст. 309 ГК РФ.

_________

Если в полисе прямо указано, что страховым случаем является повреждение или полная гибель ТС в результате ДТП по вине установленных третьих лиц, то формально важны два обстоятельства: наличие ДТП и установленная вина лица, которое не совпадает со страхователем, выгодоприобретателем или лицом, чьи действия исключены условиями договора. Сам по себе водитель Вашего автомобиля не всегда может автоматически считаться «третьим лицом». Если он допущен к управлению, действует с Вашего согласия и является лицом, риск действий которого фактически охватывается использованием застрахованного ТС, страховщик нередко отказывает, ссылаясь на то, что это не «третье лицо» в смысле договора. И наоборот, если правила страхования прямо не исключают вину допущенного водителя и не содержат специального определения, исключающего такого водителя из числа третьих лиц, отказ страховщика не является бесспорным.

_______

Главное: по КАСКО решает не общая бытовая трактовка термина «третье лицо», а содержание договора. В российском праве нет универсальной нормы, по которой любой виновный водитель автоматически признается «третьим лицом» для целей КАСКО. Поэтому утверждение, что установленная вина водителя Вашего автомобиля сама по себе делает случай страховым, юридически неверно. Нужно смотреть, кто указан страхователем, собственником, выгодоприобретателем, кто был допущен к управлению, а также как в правилах страхования определены «третьи лица» и исключения из страхового покрытия.

_______

Если водитель Вашего автомобиля был именно тем лицом, чья ответственность или чьи действия договором не выведены из покрытия, то при риске «полная гибель ТС в результате ДТП по вине установленных третьих лиц» у страховщика есть основания признать тотал страховым случаем. Если же правила КАСКО исключают случаи, когда ДТП произошло по вине лица, управлявшего застрахованным автомобилем с согласия страхователя, страховщик, как правило, будет правомерно отказывать.

________

Т. Е., квалифицировать виновного водителя как «третье лицо» можно не всегда, а только если это допускают условия Вашего договора КАСКО. Сам факт установленной вины недостаточен.

Основание для оценки — договор и правила страхования, заключенные в силу ст. 940 ГК РФ, подлежащие исполнению по ст. 309 ГК РФ, с учетом общей конструкции имущественного страхования по ст. 929 ГК РФ. Если пришлете точную формулировку риска и раздел правил КАСКО о понятии «третьих лиц» и исключениях, можно будет однозначно сказать, обязан ли страховщик платить.

С уважением

Москва, 14.05.2026, 14:53

Продолжение в защиту сироты инвалида Выпустила 2 девочек в 2024 г из под опеки Одна которая без инвалидности давно в своей квартире а которая с инва вынуждают проходить комиссию о возможности самостоятельного продивания так как в Москве по ПП 430 свои порядки хотя 159 ФЗ один На комиссию не идет так как читает дискриминацией а без этого заключения очного освидетельствования межвндомст комиссии ДГИ Мосевы квартиру не дает и так с 2024 г по настоящий момент Рекомендуют временное ращмещение в учереждении соцзащиты Живет у меня бывшего опекуна дееспособна в ИПРА нет ограничений по самообслудиванию 3 гр инва ззаканчивает колледж Принуждают явится на комиссию о возмлжности самост проживания так как в школе училась по коррекц программе Какой выход из сттуации если ФЗ 159 един но в Москве свой плрядок предоставления для инвп и без

Ответить
Это лучший ответ

Здравствуйте, Елена.

_______

Если девушка относится к числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, то жилое помещение ей должно предоставляться по Федеральному закону от 21.12.1996 № 159-ФЗ.

_______

Этот закон действует на всей территории РФ и не ставит право на получение жилья в зависимость от прохождения дополнительной «комиссии о возможности самостоятельного проживания», если такой критерий не установлен федеральным законом.

_______

В статье 8 № 159-ФЗ закреплено, что детям-сиротам по достижении 18 лет однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. Для инвалидов исключения из этого права закон не устанавливает. Ссылка: ст. 8 Федерального закона № 159-ФЗ.

______

Сам по себе факт инвалидности 3 группы, обучение по коррекционной программе или наличие особенностей здоровья не лишают человека права на жилье по № 159-ФЗ. Если гражданка дееспособна и в ИПРА отсутствуют ограничения по самообслуживанию и самостоятельному проживанию, то требование пройти очную межведомственную комиссию как обязательное условие предоставления квартиры выглядит спорным. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ действительно требует учитывать состояние здоровья инвалида при обеспечении жильем, но не допускает ухудшения положения инвалида по сравнению с иными сиротами.

Ссылка: ст. 17 Федерального закона № 181-ФЗ.

_______

Москва, как субьект, вправе установить порядок реализации федеральной гарантии, но не вправе вводить дополнительные ограничения, которых нет в федеральном законе. Это следует из статьи 76 Конституции РФ: региональный акт не может противоречить федеральному закону. Если по московскому порядку квартиру фактически не выдают только потому, что девушка не проходит комиссию, хотя она дееспособна, окончила или оканчивает колледж, проживает вне стационара и ИПРА не содержит запрета на самостоятельное проживание, это можно оспаривать как незаконное бездействие ДГИ Москвы.

========

Практический выход один: подавать письменное требование в Департамент городского имущества Москвы о предоставлении жилого помещения по статье 8 № 159-ФЗ с приложением справки об инвалидности, ИПРА, документа о дееспособности, подтверждения нахождения в списке сирот и отказа либо отсутствия решения. Если последует отказ со ссылкой на непрохождение комиссии, его нужно обжаловать в прокуратуру и в суд по КАС РФ как незаконное возложение дополнительного условия, не предусмотренного федеральным законом.

========

Одновременно можно просить суд признать бездействие незаконным и обязать предоставить жилое помещение. В суде ключевой аргумент простой: право на жилье возникло по № 159-ФЗ, дееспособность не ограничена, ИПРА не запрещает самостоятельное проживание, значит отказ или затягивание из-за комиссии нарушают федеральную гарантию. Если ДГИ ссылается на временное размещение в учреждении соцзащиты, это не замена обязанности предоставить квартиру.

========

Отдельно важно: если в ИПРА прямо не указана невозможность самостоятельного проживания, презюмируется, что человек может жить самостоятельно. Принуждение к прохождению комиссии только из-за инвалидности и коррекционной школы может иметь признаки дискриминационного подхода, что недопустимо по статье 3.1 Федерального закона № 181-ФЗ. Поэтому юридически сильная позиция здесь — не спорить устно, а требовать письменный отказ и сразу переводить вопрос в прокуратуру и суд. Это самый реальный путь.

С уважением

Задано вопросов 9, из них VIP - 8
Раменское, 14.05.2026, 13:11

Добрый день. К кому обратиться, чтобы узнать правомерны ли вырубка больших деревьев и засыпка ливневых каналов (шириной дот 3-х метров), между участками без согласования с соседями напротив? Когда покупали участки (ДНП с правом ИЖС), то на схеме этот ливневый канал был Вода у нас очень близко. Мы находимся на краю деревни по которой протекает маленькая речка. И несколько раз было, что из этой речки по весне вода затапливала наше ДНП и если бы не эта ливневая канала, то здесь было бы болото. На краю нашего поселка находится ж/д дорога, прямо на болоте. Не поведет ли ж/д полотно!

Ответить

Здравствуйте, Галина!

_______

Да, в Вашей ситуации обращаться в природоохранную прокуратуру есть смысл. По описанию речь может идти сразу о нескольких нарушениях: незаконная вырубка деревьев, самовольная засыпка водоотводного канала, изменение естественного водоотведения и создание угрозы подтопления участков. Если канал был предусмотрен в документации ДНП, на схеме территории или в проекте планировки, его засыпка без надлежащего решения и согласований может быть незаконной.

_______

Если этот канал связан с водоотведением, паводковыми водами или примыкает к водному объекту, подлежат применению нормы Водного кодекса РФ. Самовольное занятие водного объекта или его части, а также использование с нарушением установленных требований запрещено; см. ст. 8, 11, 65 Водного кодекса РФ. Если в результате работ нарушен режим водоотведения, создано препятствие стоку воды или ухудшено состояние земель, это может влечь ответственность и по земельному, и по природоохранному законодательству.

______

Если вырублены крупные деревья, нужно выяснять, на чьей земле они росли, входили ли они в защитные насаждения, полосу отвода, земли общего пользования либо территорию с особыми условиями использования. Незаконная рубка лесных насаждений образует ответственность по ст. 8.28 КоАП РФ, а при существенном ущербе — по ст. 260 УК РФ. Если это не лесной фонд, но зеленые насаждения находились на землях общего пользования или в охранной зоне, также требуется проверка правомерности удаления.

______

По вопросу угрозы подтопления участков применима ст. 42 Земельного кодекса РФ: собственники обязаны использовать земельные участки способами, не наносящими вред окружающей среде и не нарушающими права других лиц. Запрещена деятельность, влекущая деградацию земель, заболачивание и иное негативное воздействие. Кроме того, по ст. 304 ГК РФ собственник вправе требовать устранения нарушений его прав, даже если владение не утрачено.

_______

Обращаться нужно одновременно в природоохранную прокуратуру, районную прокуратуру, администрацию района, Росприроднадзор или орган регионального экологического надзора, а также в Росреестр/земельный контроль, если затронуты земли общего пользования или границы участков. Если есть риск нарушения водоотведения вблизи ж/д насыпи, можно направить заявление и в территориальное подразделение Ространснадзора и владельцу инфраструктуры ОАО «РЖД» для проверки безопасности.

______

В обращении просите провести проверку законности вырубки деревьев и засыпки ливневого канала, установить собственника земли, правовой статус канала, наличие разрешений, проектной документации и согласований, дать оценку созданию угрозы подтопления и обязать виновных восстановить водоотвод. Приложите схему ДНП, фото, кадастровые номера участков, адрес, сведения о подтоплениях и о близости реки и ж/д полотна.

_______

Основания: ст. 42 Земельного кодекса РФ, ст. 304 ГК РФ, ст. 8, 11, 65 Водного кодекса РФ, ст. 8.28 КоАП РФ, ст. 260 УК РФ, Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». С практической точки зрения природоохранная прокуратура в таком вопросе действительно является одним из самых правильных адресатов.

С уважением

Задано вопросов 7, из них VIP - 2
Иркутск, 14.05.2026, 12:44

Здравствуйте. На территории СНТ находится участок с лесонасаждениями (сосны, ели березы), по документам этот участок относится к территории общего пользования. Сейчас СНТ планируется разместить там мусорную площадку. То есть залить бетон под нее, спилить насаждкния, создающие помехи. Как сохранить это лесной участок, не допустить установки мусорки? Других мест под мусорку в СНТ нет. Экологическое законодательство может помочь в этом случае, какие запреты с его стороны установлены ли?

Ответить

Здравствуйте, Оксана!

______

Да, в Вашей ситуации основной рабочий инструмент — жалоба в прокуратуру, параллельно можно обращаться в администрацию муниципалитета, региональному оператору по обращению с ТКО и в орган государственного экологического надзора. Сам по себе факт, что участок относится к территории общего пользования СНТ, не дает правлению права произвольно вырубать деревья и размещать контейнерную площадку без соблюдения обязательных требований закона.

_______

Размещение площадки под ТКО должно соответствовать санитарным правилам и схеме обращения с отходами. По Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» накопление ТКО допускается только в местах, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия и иных обязательных норм. СанПиН 2.1.3684-21 требует, чтобы контейнерные площадки размещались на специально оборудованном твердом покрытии и в местах, отвечающих установленным санитарным расстояниям. Если участок фактически занят древесно-кустарниковой растительностью, размещение площадки требует предварительной оценки законности вырубки и соблюдения правил благоустройства, землепользования и охраны зеленых насаждений.

_______

Если деревья расположены в границах населенного пункта, их снос обычно допускается только по разрешению уполномоченного органа местного самоуправления, в порядке, установленном муниципальными правилами благоустройства. Самовольная вырубка может повлечь административную ответственность, а при существенном ущербе — и уголовно-правовые последствия. Если участок относится к землям общего пользования и фактически выполняет экологическую и санитарно-защитную функцию, это усиливает довод о недопустимости его уничтожения без надлежащего правового оформления и обоснования.

_______

Дополнительно действует статья 42 Конституции РФ: каждый имеет право на благоприятную окружающую среду. По Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» при осуществлении хозяйственной деятельности должны соблюдаться требования по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, а граждане вправе требовать пресечения деятельности, нарушающей экологические требования. Если под площадку планируется бетонирование и уничтожение насаждений, СНТ обязано действовать строго в рамках земельного, санитарного и природоохранного законодательства, а не по внутреннему решению правления.

________

Ключевой аргумент для прокуратуры: сначала должно быть подтверждено, что выбранное место законно, соответствует санитарным нормам, предусмотрено схемой размещения мест накопления ТКО, согласовано в установленном порядке, а вырубка деревьев разрешена компетентным органом. При отсутствии хотя бы одного из этих элементов работы по подготовке площадки можно ставить вопрос о прокурорском реагировании и запрете действий.

В жалобе в прокуратуру просите провести проверку законности размещения контейнерной площадки на территории общего пользования СНТ, проверить наличие решения общего собрания, соответствие участка санитарным требованиям, наличие согласований с органом местного самоуправления и региональным оператором, а также законность планируемой вырубки зеленых насаждений. Просите внести представление, принять меры прокурорского реагирования и при наличии оснований обратиться в суд в защиту неопределенного круга лиц.

С уважением

Задано вопросов 30, из них VIP - 24
Севастополь, 14.05.2026, 11:49

Здравия уважаемые юристы. Наступил момент определения есть ли у нашего ТСН границы и должны ли уплачивать членские взносы? Суть такая: Украина, 1995 году выделили акт СТ Омега и распределили участки, затем перешли в ЖСТИЗ Омега, после русской весны в Крыму попали в поле Российского законодательства и стали ЖСК Омега, но на кадастровой карте наших границ не было информации вообще никакой в том числе о границах ЖСТИЗ (выданного акта). в 2018 году государство провело комплексные кадастровые работы и в результате каждый участок был размежеван отдельно и осталась земля на праве постоянного пользования это дороги, узкие тропинки, но наши участки туда не входят. Т.е. получается по факту участки всех вычленили из этого акта и остался огрызок от украинского акта. Затем в 2020 году ЖСК реорганизовалось в ТСН Омега решением ОС. Затем привели в норму устав в 2023 г. Но в 2022 г оду появляется интересная статья 4.1 ФЗ-217 что должны быть границы у ТСН и они определяются исключительно Проектом межевания территории (ПМТ) или проектом планировки территории (ППТ) Но на кадастровой карте ни того ни другугого нет. Запрашивали и Росреестр и Департаменты отвечают, что ПМТ к ним не поступал или уклоняются от ответа. Я так понимаю руководство ТСН Омега должны решением ОС определить ПМТ, что бы брать взносы в своих границах. Иначе несут риск неоплат от людей. Теперь вопрос: нужны ли ПМТ или ППТ для установления границ ТСН Омега и есть ли судебная практика по этим вопросам? Благодарю.

Ответить

Здравствуйте, Александр!

_______

Да, для определения именно границ территории садоводства в смысле Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ ориентиром являются документы территориального планирования и межевания, прежде всего проект межевания территории. Это прямо следует из ч. 4.1 ст. 3 Закона № 217-ФЗ: границы территории садоводства или огородничества определяются в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Если такой документации нет, это создает проблему именно с формальным установлением границ территории ТСН как территории садоводства.

______

Но отсутствие ПМТ или ППТ само по себе не освобождает собственников участков, в том числе не членов товарищества, от обязанности участвовать в расходах на общее имущество и инфраструктуру, если их участки фактически находятся на территории, обслуживаемой товариществом, и они пользуются либо имеют возможность пользоваться объектами общего назначения. Это закреплено в ст. 5 Закона № 217-ФЗ. Часть 1 ст. 5 прямо устанавливает, что граждане, ведущие садоводство без участия в товариществе на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства, обязаны вносить плату за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, текущий и капитальный ремонт, услуги и работы товарищества, в размере, равном суммарному размеру членских и целевых взносов.

______

То есть ПМТ нужен для бесспорного формального подтверждения границ территории садоводства, но отсутствие ПМТ не означает автоматического прекращения права ТСН на взыскание платежей. Суд в таких спорах обычно оценивает не только наличие ПМТ, но и фактические обстоятельства: расположение участков, историческое выделение массива, существование дорог, сетей, проездов, объектов общего пользования, связь участков с инфраструктурой товарищества, ранее сложившийся порядок пользования территорией. Если участок объективно входит в территорию, которая обслуживается ТСН, и собственник получает благо от этой инфраструктуры, обязанность платить сохраняется.

______

Решение общего собрания само по себе не устанавливает границы территории садоводства вместо ПМТ. Общее собрание не подменяет собой утверждение документации по планировке территории. Поэтому для устранения споров ТСН действительно целесообразно добиваться наличия утвержденного ПМТ или иной надлежащей документации по планировке территории. Но до этого момента отсутствие таких документов не дает индивидуалам безусловного права не платить.

______

Правовая позиция по взысканию платы с не членов товарищества безусловно строится на ст. 5 Закона № 217-ФЗ, а также на нормах ГК РФ о бремени содержания имущества и недопустимости неосновательного сбережения за счет других лиц, если собственник пользуется общей инфраструктурой. Поэтому Ваш вывод в целом верный: индивидуалы без ПМТ платить должны, если их участки относятся к территории, фактически обслуживаемой ТСН, и товарищество может это доказать. Спорным при отсутствии ПМТ будет не сам принцип обязанности, а вопрос доказывания, что конкретный участок находится именно в границах соответствующей территории садоводства.

_______

Нормы: ст. 3 ч. 4.1, ст. 5 Федерального закона № 217-ФЗ, ст. 210 ГК РФ.

С уважением

Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Салехард, 14.05.2026, 11:45

Наш многоквартирный дом подлежит сносу. Я живу на первом этаже. Нам построили новый 3-х этажный дом. У меня есть проблемы со здоровьем. Если мне предоставят кв на 3 этаже, я могу обратиться с заявлением (к кому?) о предоставлении мне квартиры на нижних этажах с предоставленим подтверждающих документов.

Ответить

Здравствуйте, Игорь Александрович!

________

Да, если Ваш дом подлежит сносу и Вам предоставляют другое жилое помещение по правилам переселения, Вы вправе заранее подать письменное заявление о предоставлении квартиры на нижнем этаже с учетом состояния здоровья. Обращаться нужно в орган местного самоуправления или иной уполномоченный орган, который осуществляет переселение и предоставляет новое жилье, а если расселение проводит конкретный застройщик или учреждение по поручению администрации, заявление все равно подается в администрацию либо в тот орган, который указан в документах о переселении как наймодатель или предоставляющая сторона.

_______

Правовое основание — статья 89 Жилищного кодекса РФ. В ней прямо указано, что предоставляемое гражданам в связи с выселением другое жилое помещение по договору социального найма должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в границах данного населенного пункта. При этом в части 2 статьи 89 ЖК РФ закреплено, что если наниматель и совместно проживающие с ним члены его семьи занимали квартиру или не менее двух комнат, им соответственно предоставляется квартира или жилое помещение, состоящее из того же числа комнат. Эта статья используется как основная норма при переселении из домов, подлежащих сносу.

______

Одновременно сам по себе первый этаж в старом доме не дает безусловного права требовать первый или второй этаж в новом доме. Закон не устанавливает автоматическое правило о сохранении прежнего этажа. Но состояние здоровья может быть учтено при предоставлении жилья, если Вы подтвердите, что подъем на высокий этаж Вам противопоказан или существенно ограничен по медицинским показаниям. Поэтому к заявлению нужно приложить медицинские документы: заключение врача, выписку из истории болезни, справку о наличии заболеваний, документы об инвалидности, индивидуальную программу реабилитации, если она у Вас есть, и иные документы, где отражена необходимость проживания на нижних этажах либо ограничение передвижения.

_______

Если дом трехэтажный и лифт отсутствует, Ваше требование выглядит обоснованным, особенно при наличии официального медицинского подтверждения. Заявление подавайте в письменной форме в двух экземплярах, на Вашем экземпляре нужно получить отметку о принятии. Если квартиру на верхнем этаже все же предложат, Вы вправе письменно возразить, сослаться на статью 89 ЖК РФ и приложенные медицинские документы, потребовав предоставить иное помещение с учетом состояния здоровья. При отказе вопрос можно решить в судебном порядке.

Ссылка на закон: статья 89 Жилищного кодекса РФЖК РФ Статья 89. Предоставляемое гражданам в связи с выселением другое жилое помещение по договору социального найма. Текст нормы размещен на официальных правовых ресурсах

С уважением

Задано вопросов 16, из них VIP - 15
Санкт-Петербург, 14.05.2026, 11:19

Добрый день. Не хватает компетенций решить юридическую задачу. Дано - должник уступает право по лизингу афилированному юр лицу, которое платило за него по договору поручения за лизинг и иным контрагентам. Соглашением об уступке права по лизингу предусмотрено, что плата по договору поручения сальдируется с ценой за уступку лизинга. Суд первой инстанции при оспаривании конкурсным управляющим сделки лизинга отклоняет доводы конкурсного, не признает сделку недействительной. Отмечает, что к моменту заключения соглашения о замене стороны по договору Должник уже не был способен самостоятельно оплачивать задолженность по договору лизинга; за него это делал Ответчик. Равным образом ответчик погашал за должника обязательства перед другими контрагентами. Уступив Ответчику права и обязанности по договору лизинга, должник, в том числе, рассчитался с ним за ранее внесенные платежи (950 тысяч). Сама по себе аффилированность не влечет признание сделки недействительной. Далее конкурсный управляющий подает в апелляцию и выигрывает. Сделку признают недействительной. К моменту апелляции автомобиль из лизинга Ответчиком выкупается. Суд Ап. инстанции признает сделку недействительной. Расчёт ведет от цены автомобиля. Определяет, что полученное встречное предоставление в рамках спорной сделки существенно менее стоимости уступленных Должником прав и не может быть признано соразмерным. Расчёт такой: выгода от совершения сделки в денежном эквиваленте составила: 4 млн цена авто минус 1,9 оставшиеся платежи по лизингу = 2,1 и минус 950 т, которые Ответчик платил за Должника и сальдировал. Одновременно конкурсный управляющий оспаривает сальдирование по договору поручения (суд3) и суд первой инстанции принимает определение о том, что платежи за Должника являются компенсационным финансированием и поэтому сделка считается недействительной. Определяет двойную реституцию - Должник восстанавливает долг и Ответчик возвращает 950 с % за несколько лет. ВОПРОС! Как решение по оспариванию 950 может в кассации снести решение апелляции, с учётом того, что апелляция сочла 950 должным встречным предоставлением? Можно ли считать, что при текущем решении 950 взысканы дважды? Как не навредить Ответчику, в том смысле что, если апелляция вычла 950, то в связи с судом № 3 восстановит долг до расчёта 4-1,9=2,1 без вычета 950?

Ответить
Это лучший ответ

Здравствуйте, Лина!

_______

Да, решение по спору о 950 тыс. руб. способно «снести» постановление апелляции по лизингу в кассации, потому что апелляция прямо положила эти 950 тыс. в основу вывода о наличии у Ответчика встречного предоставления. Если последующим судебным актом установлено, что эти платежи не являлись надлежащим эквивалентом по сделке, а представляли собой компенсационное финансирование аффилированного лица с применением последствий недействительности, то исчезает один из ключевых элементов расчета, на котором держится вывод апелляции о размере неравноценности. Это не «новая оценка», а изменение правовой базы уже произведенного расчета. В кассации это имеет значение как существенное нарушение норм материального права о последствиях недействительности и о составе встречного предоставления: статьи 61.2, 61.6 Закона о банкротстве, статьи 167, 168, 170, 309 ГК РФ.

_______

Если апелляция исходила из формулы «4 млн - 1,9 млн - 950 тыс.», а по делу № 3 установлено, что 950 тыс. подлежат возврату Ответчиком в конкурсную массу и одновременно восстанавливается долг Должника перед Ответчиком, то удержание этих 950 тыс. в расчете по лизинговой уступке становится юридически ошибочным. Иначе одна и та же сумма одновременно учитывается как уже предоставленное встречное исполнение в пользу Должника и как сумма, подлежащая возврату в конкурсную массу. Это недопустимо, поскольку приводит к двойному зачету одной и той же экономической величины и нарушает принцип восстановления сторон в первоначальное положение по статье 167 ГК РФ.

_______

Да, при текущей конфигурации есть риск двойного взыскания экономически одной и той же суммы. Не обязательно в буквальном смысле «два исполнительных листа на 950 тыс.», но в смысле двойного ухудшения положения Ответчика: сначала 950 тыс. уменьшают объем оспаривания по лизингу как якобы уже данное встречное предоставление, а затем эти же 950 тыс. взыскиваются обратно как недействительное сальдирование. Это противоречит существу реституции и запрету неосновательного обогащения, статьи 1102, 1103 ГК РФ, а также общему принципу надлежащего исполнения обязательств, статья 309 ГК РФ.

_______

Правильная процессуальная позиция Ответчика в кассации состоит в том, что после признания недействительным сальдирования 950 тыс. вывод апелляции о размере встречного предоставления утратил основание. Следовательно, судебный акт апелляции подлежит отмене или изменению с направлением на новое рассмотрение для перерасчета последствий недействительности без учета 950 тыс. как состоявшегося встречного исполнения. Если 950 тыс. уже взысканы по делу № 3, то в споре по лизингу они не могут второй раз использоваться против Ответчика ни как «полученная Должником выгода», ни как элемент снижения объема реституции. Иначе конкурсная масса получает больше, чем должна получить по закону.

_______

Т. Е., 950 тыс. не могут одновременно считаться надлежащим встречным предоставлением по уступке и недействительным компенсационным финансированием с возвратом в конкурсную массу. Нужно добиваться единого расчета последствий по обоим спорам, чтобы исключить повторный учет одной суммы.

Основание — статьи 167, 309, 1102 ГК РФ, статьи 61.2 и 61.6 Закона о банкротстве.

С уважением

Задано вопросов 16, из них VIP - 12
Ростов-на-Дону, 14.05.2026, 11:01

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что делать в следующей ситуации: у бывшего мужа огромный долг по алиментам, больше 1 млн рублей. В собственности у него имеется 1/4 доли земельного участка и 1/2 доли квартиры. На все имущество наложен арест, он не может имущество продать, подарить, обменять. Так же у бывшего мужа есть ограничения в водительских правах. Судебный пристав накладывала арест на имущество должника, пыталась продать земельный участок, но долю никто не покупает. Бывший муж просит отозвать исполнительный лист, потому что он не может ездить за рулем. Говорит, что после отзыва исполнительного документа снимутся арест с имущества и он мне отдаст 1/4 долю земельного участка, в счёт погашения задолженности. Как себя обезопасить? Я боюсь, что отзову исполнительный документ, а он не отдаст мне долю в участке, и не будет ничего должен. Или перепишет имущество на кого-то другого. Можно ли взять какой-нибудь документ у пристава, что он мне обязуется отдать долю в участке? Как правильно поступить? И ещё вопрос, если я отзову исполнительный документ, останется ли долг по алиментам? Смогу ли я, если что, предъявить его заново?

Ответить

Здравствуйте, Яна!

_________

Отзывать исполнительный лист в Вашей ситуации крайне рискованно. Сам по себе отзыв исполнительного документа не прекращает долг по алиментам, но исполнительное производство будет окончено, и пристав снимет ранее введенные меры принудительного исполнения, в том числе аресты, запрет на регистрационные действия и ограничение на управление автомобилем, поскольку основания для дальнейшего исполнения исчезнут. После этого бывший муж действительно получит возможность распорядиться имуществом, а обязанности немедленно передать Вам долю участка у него не возникнет, если это заранее не оформлено надлежащим образом. У пристава нельзя взять документ, по которому должник просто «обязуется» отдать Вам долю вместо долга. Пристав не подменяет собой нотариуса или суд и не оформляет такие гарантии.

_______

Безопасный вариант только один: сначала юридически оформить передачу имущества, а уже потом решать вопрос с исполнительным листом. Если речь идет о погашении задолженности имуществом, это можно сделать либо нотариальным соглашением, либо мировым соглашением в рамках исполнения судебного акта. Мировое соглашение действительно может быть заключено на стадии исполнительного производства и утверждается судом, что прямо предусмотрено ст. 153.8 ГПК РФ.

_______

До утверждения судом и до государственной регистрации перехода права на долю в Росреестре отзывать исполнительный лист не нужно. Если передается доля в праве собственности на земельный участок, сделка подлежит нотариальному удостоверению, а переход права возникает только после госрегистрации, ст. 8.1, 209, 223, 551 ГК РФ, ст. 42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

_______

Если Вы просто отзовете исполнительный лист, долг по алиментам не исчезнет. Взыскатель вправе повторно предъявить исполнительный документ к исполнению. По алиментам исполнительные документы могут предъявляться в течение всего срока, на который присуждены платежи, и еще в течение трех лет после его окончания; задолженность по алиментам также подлежит взысканию, ст. 21 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Но на практике за период после отзыва Вы потеряете действующие ограничения, и должник может использовать это против Вас.

______

Поэтому правильная позиция простая: не отзывайте исполнительный лист «под обещание». Сначала пусть должник оформит с Вами нотариальное соглашение или мировое соглашение, в котором прямо будет указано, что конкретная 1/4 доля участка передается в счет задолженности по алиментам в определенном размере, затем это соглашение должно быть утверждено судом, если выбран путь мирового соглашения, и право должно быть зарегистрировано в ЕГРН. Только после этого можно обсуждать отзыв исполнительного документа или частичное окончание производства в соответствующей сумме. Иначе Вы рискуете остаться и без доли, и без реальных способов давления на должника.

Нормы: ст. 153.8 ГПК РФ, ст. 21, 43, 47 Федерального закона № 229-ФЗ, ст. 8.1, 209, 223, 551 ГК РФ, ст. 42 Федерального закона № 218-ФЗ.

С уважением

Задано вопросов 5, из них VIP - 1
Евпатория, 14.05.2026, 09:00

Здравствуйте! Утеряно дополнение с оценками аттестата о среднем образовании, школы уже нет. Есть фото дополнения. Фото дополнения какую-то силу имеет? И как можно восстановить дополнение?

Ответить

Здравствуйте, Оксана!

_______

Фотография приложения к аттестату о среднем общем образовании сама по себе юридической силы не имеет и не заменяет оригинал документа или его дубликат. Фото может использоваться только как вспомогательное подтверждение сведений, но не как официальный документ об образовании. Юридическое значение имеют оригинал аттестата, оригинал приложения к нему либо выданный в установленном порядке дубликат.

_______

Если школа ликвидирована, это не означает, что восстановить приложение невозможно. Документы по личному составу и документы об образовании ликвидированной образовательной организации подлежат передаче на хранение в архив. Поэтому обращаться нужно не в несуществующую школу, а в архив муниципального образования, на территории которого находилась школа, либо в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, который подскажет, в какой именно архив переданы документы. Именно архивные документы являются основанием для подтверждения оценок и выдачи дубликата либо архивной справки.

_______

Правовое основание следующее. По Федеральному закону от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» документы Архивного фонда РФ, а также архивные документы подлежат хранению, учету и использованию, а при ликвидации организации документы, подлежащие обязательному хранению, передаются на хранение в соответствующий архив. Это прямо следует из положений закона об обеспечении сохранности архивных документов и передаче документов ликвидируемых организаций в архив.

______

Дополнительно порядок выдачи документов об образовании и их дубликатов установлен Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Документ об образовании и приложение к нему являются официальными документами, а при утрате выдается дубликат в установленном порядке.

_______

На практике Вам нужно подать запрос в муниципальный архив или в управление образования по месту нахождения школы с указанием ФИО, даты рождения, года окончания школы, номера школы и, если сохранилось, серии и номера аттестата. Фотографию приложения имеет смысл приложить к запросу: она не заменяет документ, но помогает архиву быстрее найти запись. Если архивные сведения сохранились, Вам выдадут архивную справку, выписку или организуют оформление дубликата через уполномоченный орган. Если дубликат именно приложения оформить невозможно, архивная справка с оценками обычно используется как официальный подтверждающий документ на основании архивных данных.

Т. Е., фото приложения к аттестату официальной силы не имеет; восстанавливать сведения нужно через архив муниципального образования, куда были переданы документы ликвидированной школы, с опорой на Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

С уважением

Ставрополь, 14.05.2026, 08:08

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, каков риск если организация, микропредприятие, не имеющее сайта, опоздало с оповещением Роскомнадзора о смене юридического адреса, как часто Роскомнадзор проверяет и штрафует микропредприятия (ведь сейчас же вообще мораторий по плановым проверкам микропредприятий), может у кого был такой же опыт? Если подать уведомление спустя 3 месяца после смены адреса, уже пройдет срок по штрафу, и можно не переживать и подавать уведомление зная что не оштрафуют, или срок 3 месяца по данному штрафу будет исчисляться с момента подачи уведомления?

Ответить

Здравствуйте, Ната!

_______

Если организация обрабатывает персональные данные, обязанность уведомить Роскомнадзор связана не с наличием сайта, а с самим фактом обработки персональных данных.

_______

Это прямо следует из ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»: оператор до начала обработки обязан уведомить Роскомнадзор, если не подпадает под исключения. Изменение сведений, указанных в уведомлении, в том числе юридического адреса, также подлежит сообщению в Роскомнадзор в срок не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникли такие изменения. Это установлено ч. 7 ст. 22 закона № 152-ФЗ.

________

То есть если Вы уже стоите в реестре операторов персональных данных и сменили юридический адрес, нужно подать сведения об изменении. Отсутствие сайта значения не имеет.

________

Если персональные данные Вы вообще не обрабатываете, тогда и вопрос об уведомлении обычно не возникает, но для действующей организации это редкая ситуация: данные работников, кандидатов, контрагентов-физлиц, клиентов, представителей контрагентов обычно уже образуют обработку персональных данных по смыслу ст. 3 закона № 152-ФЗ.

_______

Сам по себе пропуск срока сообщения об изменении адреса чаще рассматривается как нарушение обязанности по представлению сведений.

________

Мораторий на плановые проверки микропредприятий не означает отсутствия риска вообще. Контроль в сфере персональных данных возможен не только через плановые проверки, но и через внеплановые мероприятия, обращения, межведомственный обмен сведениями и мониторинг реестров. Смена адреса в ЕГРЮЛ сама по себе публична, и несоответствие данных в реестре операторов персональных данных может быть установлено без выездной проверки.

Т. Е., если Вы оператор персональных данных, уведомление об изменении юридического адреса лучше подать сейчас, не связывая вопрос с сайтом и не рассчитывая на истечение 3 месяцев как на гарантированную защиту от штрафа.

С уважением

Оценка автора вопроса:
Москва, 14.05.2026, 07:56

Добрый день. Ситуация произошла в музыкальной школе. Учителем по предмету было объявлено в групповом чате о предстоящей итоговой аттестации (экзамен) за 2 недели до даты проведения. Через неделю до планируемой даты, вечером перед последним занятием до экзамена, было оповещено, что экзамен состоится на этом предпоследнем занятии по причине того, что запланированная дата занята другими экзаменами по распоряжению директора, материалы к подготовке были высланы также вечером. Расскажите о нарушенных правах обучающегося со ссылками на нормы, документы внешние. В локальных актах и уставе школы нет сведений, регулирующих данный сроки оповещения экзамены и форму донесения информации. Экзамен переводной, качественная подготовка завалина по вине школы. Необходимо конструктивно отстоять свои права. Как действовать?

Ответить

Здравствуйте, Ирина!

_______

В описанной ситуации нарушены права обучающегося на надлежащие условия освоения образовательной программы и на получение образования в соответствии с утвержденной организацией документацией.

_______

По ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающемуся гарантируются академические права, в том числе право на уважение человеческого достоинства, на обучение в условиях, отвечающих требованиям, предусмотренным законодательством, а также право на объективную оценку результатов обучения. Резкий перенос переводного экзамена на более раннюю дату, фактически за один вечер до его проведения, при одновременной поздней рассылке материалов для подготовки, лишает обучающегося реальной возможности подготовиться и пройти аттестацию в равных и справедливых условиях.

_______

Образовательная организация обязана осуществлять деятельность в соответствии с образовательной программой, расписанием, календарным учебным графиком и локальными нормативными актами. Это следует из ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ, согласно которой школа обязана создавать безопасные и качественные условия обучения, обеспечивать реализацию образовательных программ в полном объеме, а также осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию в порядке, установленном законодательством и локальными актами. Если дата аттестации была изменена произвольно, без заблаговременного и разумного уведомления, это свидетельствует о ненадлежащей организации образовательного процесса. Даже если в уставе и локальных актах не установлен конкретный срок оповещения, это не дает школе права действовать произвольно, поскольку по ч. 1 ст. 30 Закона № 273-ФЗ порядок проведения промежуточной аттестации должен быть урегулирован локальными нормативными актами, а при отсутствии такого регулирования негативные последствия не могут быть возложены на обучающегося.

_______

Кроме того, в силу ст. 3 Федерального закона № 273-ФЗ государственная политика в сфере образования основывается на принципах гуманистического характера образования, приоритета прав и свобод личности, недопустимости дискриминации в сфере образования. Проведение переводного экзамена в условиях, когда подготовка объективно сорвана по вине школы, противоречит этим принципам. Оценивание в такой ситуации не может считаться объективным.

_______

Действовать нужно письменно. Необходимо направить директору заявление с требованием признать перенос экзамена с уведомлением накануне нарушающим права обучающегося, не учитывать результат такого экзамена либо предоставить возможность повторного прохождения в разумный срок после надлежащего уведомления и выдачи материалов для подготовки. В заявлении нужно сослаться на ст. 28, 30 и 34 Федерального закона № 273-ФЗ и потребовать письменный ответ. Если школа откажет или не ответит, следует обращаться с жалобой к учредителю школы, в орган управления образованием муниципалитета или региона, а также в Рособрнадзор или прокуратуру. Важно приложить доказательства: скриншоты чата с датами сообщений, расписание, уведомления, материалы, присланные накануне. Основная правовая позиция простая: обучающийся не обязан нести негативные последствия организационных сбоев школы, а промежуточная аттестация должна проводиться в условиях, обеспечивающих реальную возможность подготовки и объективность оценки.

_______

Ссылки: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ, ст. 3, ст. 28, ст. 30, ст. 34.

С уважением

Задано вопросов 5, из них VIP - 5
Тюмень, 14.05.2026, 07:19

Доброе утро! Прошу помощи в следующем вопросе: более 3 лет регулярно нарушаются мои права как содольщика дачи (примерно в равных долях-я и тетя). Она регулярно разрешает и поощряет приезд на дачу чужих для меня людей (отдыхают). При этом моего разрешения, как сособственника, никто не спрашивает. В итоге, я часто не могу попасть на дачу сама, тк там находятся чужие люди. Полицию уже вызывала. Они вызвали на объяснение этих людей, отпустили. Вчера она заявила общим родственникам, что эти люди будут якобы ремонтировать пол в дачном домике (опять же без согласования со мной!). Что делать дальше?

Ответить

Здравствуйте, Мария!

_______

В Вашей ситуации ключевая норма — ст. 247 ГК РФ: владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются по соглашению всех ее участников. Это означает, что Ваша тетя не вправе единолично предоставлять дачу для проживания, отдыха, пребывания третьих лиц, а также организовывать какие-либо работы, если это затрагивает пользование общим имуществом, без Вашего согласия. Равное право на долю означает равное право на участие в решении вопроса, кто, когда и на каких условиях находится на даче.

______

Если соглашения между сособственниками нет, порядок владения и пользования определяется судом по требованию любого из участников долевой собственности. Это прямо следует из п. 1 ст. 247 ГК РФ. Пока такой порядок не установлен, действия одного сособственника, который фактически исключает другого из пользования имуществом или допускает туда посторонних против воли второго, являются нарушением закона.

_______

Кроме того, по ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения имуществом, а по ст. 304 ГК РФ

собственник вправе требовать устранения всяких нарушений его права, даже если эти нарушения не связаны с лишением владения
. В Вашем случае это как раз применимо: если Вас не лишили формально права собственности, но фактически мешают пользоваться дачей, Вы вправе требовать устранения препятствий в пользовании.

_______

Дальше нужно действовать не через бытовые разговоры, а юридически. Нужно направить тете письменное требование о прекращении допуска третьих лиц без Вашего согласия, о недопустимости проведения ремонта без согласования с Вами и о предоставлении Вам беспрепятственного доступа к даче. Письмо направляется заказным письмом с описью вложения. Это будет доказательством для суда.

_______

Если нарушение продолжится, подается иск в суд об устранении препятствий в пользовании общим имуществом, об определении порядка пользования дачей и, при необходимости, о запрете передавать объект или допускать третьих лиц без согласия второго сособственника. Судебная практика по таким спорам исходит из того, что один участник долевой собственности не может единолично решать вопрос использования общего имущества в ущерб другому сособственнику.

_______

Полиция в таких ситуациях, как правило, не решает спор по существу, потому что это гражданско-правовой конфликт, а не автоматически уголовное или административное дело. Но каждый вызов полиции, фото, видео, переписка, показания свидетелей, сообщения родственникам и ответы тети нужно сохранять как доказательства систематического нарушения Ваших прав.

________

Т. Е., без Вашего согласия тетя не вправе заселять на дачу посторонних и организовывать использование дачи по своему единоличному усмотрению. Основание — ст. 247 ГК РФ, а способ защиты — ст. 304 ГК РФ и обращение в суд с требованием прекратить нарушения и установить обязательный порядок пользования. Если хотите, я могу сразу помочь Вам составить жесткую досудебную претензию тете в готовом виде.

С уважением

Оценка автора вопроса:
Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Чебоксары, 13.05.2026, 22:55

Из тайоты 200 сотового с 2013 года поменял на поколение выше после 2015 года, т.е. сделал рестайлинг, но дополнительно ничего не добавил, в место крыла-крыло, в место бампера бампер. Вопрос: нужно ли вносить изменения конструкции ПТС

Ответить

Здравствуйте, Александр!

_______

Если на Toyota Land Cruiser 200 Вы сделали рестайлинг с дорестайлинга 2013 года на версию после 2015 года по принципу «крыло на крыло, бампер на бампер», без установки нештатных узлов и без вмешательства в силовую структуру кузова, то вносить изменения в ПТС не требуется. Сам по себе факт замены внешних кузовных деталей на детали другой заводской версии той же модели не образует изменение конструкции, если не затронуты параметры безопасности и идентификационные характеристики транспортного средства.

________

Ключевой критерий здесь установлен не по названию работ, а по их сути. В силу пункта 6 ТР ТС 018/2011 изменение конструкции транспортного средства — это исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией конкретного транспортного средства составных частей и предметов оборудования, выполненные после выпуска транспортного средства в обращение и влияющие на безопасность дорожного движения. Соответственно, если установлены штатные детали, применяемые заводом для этой же модели, и замена не потребовала переделки несущих элементов, усилителей, точек крепления, геометрии кузова, систем пассивной безопасности, светотехники с иными характеристиками либо иных решений, влияющих на безопасность, то оснований считать это изменением конструкции нет.

_______

Но если в процессе рестайлинга пришлось изменять крепления, выполнять сварочные работы по кузову, резать или переносить элементы, вмешиваться в несущие части, ставить детали, не предусмотренные заводом-изготовителем именно для данной модификации, либо менять компоненты, влияющие на безопасность, тогда это уже квалифицируется как изменение конструкции. В таком случае применяется порядок оформления после экспертизы и получения разрешительных документов. Это прямо вытекает из пункта 75 приложения № 9 к ТР ТС 018/2011, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877, где установлен порядок оценки соответствия транспортных средств, находящихся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию.

_________

Отдельно важно понимать: запись вносится не в ПТС как таковой по желанию владельца, а в регистрационные данные после подтверждения законности внесенных изменений. Основание для этого — Федеральный закон от 03.08.2018 № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации» и Правила государственной регистрации транспортных средств, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 21.12.2019 № 1764. Если изменения конструкции отсутствуют, обязанности что-либо оформлять нет.

________

Т. Е., если рестайлинг выполнен штатными деталями, без переделки креплений, сварки, вмешательства в несущие элементы и без установки деталей, не предусмотренных заводом для этой модели, вносить изменения в ПТС не нужно. Если же были переделаны крепления, сварные швы, силовые элементы либо применены нештатные решения, это уже изменение конструкции, и оформление обязательно по ТР ТС 018/2011.

С уважением