Семейное право. От брака незарегестрированного родился малыш. Какие обстоятельства: 1.В графе отец прочерк, насчет теста днк знаю. 2.Папа безработный, бабушка отца сдает неофициально квартиру, работает, получает пенсию, таким образом имеет 3 источника дохода. 3.В собственности отца и бабушки отца 3-х комнатная квартира, поделенная на доли. Также у бабушки есть еще дочь и несовершеннолетняя внучка. Вопросы такие: 1.Я хочу подать на алименты, на бабушку отца, т.к он не работает и работать он никогда не будет, возможно ли это? Каким образом будет рассчитываться размер алиментов, если у нее много источников дохода. Но я не могу доказать источник-сдача квартиры. 2.Я проживаю с ребенком, прописка, в Московской обл., а папа в Москве. Мне можно подавать в суд по адресу малыша? 3.Можно ли подать онлайн в суд, не ездя в суд лично? 4.Отцу безразличен ребенок, он может не соглашаться добровольно на проведение экспертизы, также будет отсутствовать в суде. Каким образом будет происходить данный процесс установления отцовства? 5.Насчет части квартиры, положенной малышу в папиной собственности. Что можно максимально извлечь уже в данный момент? Ничего в этом не понимаю вообще. Прописка у малыша в собственности моей мамы, очень маленький метраж жилья. На территории квартиры отца ребенка проживают 2 человека: отец, мать отца.
Ответить
Здравствуйте!
Прямо на бабушку подать нельзя: согласно ст. 94 СК РФ алиментные обязательства бабушек и дедушек возникают только в исключительных случаях, когда родители объективно не могут содержать ребёнка, например, нет дохода, инвалидность и т.п..
Сам по себе факт, что отец не работает, не доказывает «объективную невозможность».
Суд будет смотреть в комплексе: есть ли у отца скрытые доходы, почему он не работает.
Что касается доходов бабушки: даже если у неё несколько источников, Вам не нужно доказывать каждый в деталях.
В иске укажите предполагаемый размер, а суд в процессе сам запросит справки (о пенсии, возможных арендных платежах) или назначит проверку.
Да, Вы можете подать иск по месту жительства ребёнка, т.е. Вашей прописки в Московской области, что предусмотрено ч. 3 ст. 29 ГПК РФ.
При объединении требований об определении места жительства ребёнка и взыскании алиментов истец вправе выбрать суд по своему месту жительства.
Можете использовать портал ГАС «Правосудие» или сервис на госуслугах через него открывается доступ к подаче в суд. Потребуется подтверждённая учётная запись и, возможно, усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП, её можно выпустить в приложении «Госключ»).
Если отец уклоняется от ДНК-теста, суд не может заставить его принудительно, но вправе расценить это как доказательство в Вашу пользу.
Согласно ч. 3 ст. 79 ГПК РФ, если сторона без уважительных причин уклоняется от экспертизы, суд может признать факт, для выяснения которого она назначалась, установленным.
Одновременно суд будет оценивать иные доказательства: переписку, фото, свидетельские показания, совместные чеки.
По закону ребёнок не имеет права собственности на имущество родителей (п. 4 ст. 60 СК РФ).
Пока доля оформлена только на отца и бабушку, ребёнок не может претендовать на неё автоматически.
При этом Вы можете обсудить с отцом добровольное соглашение: например, он дарит ребёнку долю или заключает соглашение об уплате алиментов с зачётом предоставления жилья.
Также в будущем, если возникнет спор о разделе имущества, суд при определённых обстоятельствах, например, если отец полностью исключил ребёнка из пользования жильём, может учесть интересы ребёнка при распределении долей между родителями.
Что касается прописки: сам по себе факт регистрации в другом месте не лишает ребёнка права пользования жильём родителя, если он фактически там проживает.
⚖️ С уважением, юрист Кочетков А.В.
✅ Помогаю разобраться в сложных право[/b]вых ситуациях и найти решение, которое реально сработает.
👉 Узнать больше обо мне, ознакомиться с моим рейтингом и отзывами можете по ссылке: www.9111.ru/id-lex_et_vita/
⭐ Готов также ответить на все Ваши вопросы в личных сообщениях
Работали на человека не официально, удалил группу общую в сети сказал выплачивать ничего не буду, должен нам троим 500 тысяч куда обратиться, ? Есть фото переписки и даже заказчики
Ответить
Веб-сайт ---------- Пересланное сообщение --------- От: SWIFT info@swift.com Дата: Вт, 04 авг, 2026 14:37 Тема: Апостиль. Кому: < support@e-misamisb.com > Уважаемый клиент, Документы финансовой отчетности были отклонены. Сообщаем вам, что без апостиля эти документы не будут иметь юридической силы в вашей стране. Мы можем заверить подлинность документов, используя международный стандарт аутентификации документов, а именно апостиль. Для получения этого апостиля на каждый документ необходимо оплатить его проставление. Финансовые документы, требующие заверения, состоят из 11 листов. Стоимость печати одного листа составляет 200,00 долларов США. Если вы хотите сделать это через наш банк, вы можете внести сумму в размере 2200,00 долларов США в эквиваленте валюты вашего счета на наш корпоративный счет, оформив платежное поручение на «Апостилирование». Регистрация апелляции и проставление печатей осуществляется в течение 1 рабочего часа. После регистрации будет произведен перевод через систему SWIFT, платеж зачисляется в течение 1-3 часов. Ниже также прилагается документ с информацией о состоянии вашего транспортного счета: https://transfer-processing.com/beltyukov-andrey-valeryevich/ С наилучшими пожеланиями, SWIFT. _____ www.swift.com Авеню Адель 1, Ла Хулп, 1310 Тел.: +32 2 655 31 11 Факс: +32 2 655 32 26
Ответить
Здравствуйте!
Смотрите, по своей практике скажу, что сообщение Вы получили именно от мошенников.
Не ведитесь на подобные сообщения и никак не реагируйте.
Главное, не переводите мошенникам деньги.
Указанный адрес эл. почты отправителя указывает на то, что это работают мошенники.
Поверьте моему опыту в сети интернет более 20 лет.
Если деньги все же перевели им, обращайтесь с заявлением в полицию в таком случае.
Мой Вам совет, прекратите с мошенниками любое общение.
Правовое обоснование: ст. 159 УК РФ, ст. 141, 144 УПК РФ
⚖️ С уважением, юрист Кочетков А.В.
✅ Помогаю разобраться в сложных правовых ситуациях и найти решение, которое реально сработает.
👉 Узнать больше обо мне, ознакомиться с моим рейтингом и отзывами можете по ссылке: www.9111.ru/id-lex_et_vita/
⭐ Готов также ответить на все Ваши вопросы в личных сообщениях.
Дополнительный разбор:
Это классическая мошенническая схема.
SWIFT не оказывает услуг по апостилированию
SWIFT это глобальная система обмена финансовыми сообщениями между банками. Она не является органом, уполномоченным проставлять апостили, и не взимает плату за такие услуги. Право ставить апостиль есть только у компетентных государственных органов (в России это Минюст, МВД, органы ЗАГС и др.).
Апостиль не проставляется на коммерческие документы
Финансовые отчёты, выписки по счетам, инвойсы это как раз документы коммерческого характера. По закону, в том числе согласно Федеральному закону от 28.11.2015 № 330-ФЗ «О проставлении апостиля на российских официальных документах...», апостиль на них не ставится. Для таких бумаг существует другая процедура, легализация через Торгово-промышленную палату и консульство.
Некорректная логика в письме
Утверждение, что без апостиля документы «не будут иметь юридической силы в Вашей стране», в данном контексте вводит в заблуждение. Проблема не в отсутствии апостиля как такового, а в том, что для коммерческих бумаг он в принципе не предусмотрен.
Подозрительные детали
Требование оплатить услугу напрямую через банк («внести сумму... оформив платёжное поручение на „Апостилирование"»), обещание мгновенной регистрации («в течение 1 рабочего часа») и ссылка на сторонний домен (transfer-processing.com) это классические маркеры мошенничества.
Не переводите деньги по таким инструкциям.
Свяжитесь с Вашим банком напрямую, по номеру с обратной стороны карты или из официального приложения, чтобы проверить подлинность запроса.
⚖️ С уважением, юрист Кочетков А.В.
✅ Помогаю разобраться в сложных правовых ситуациях и найти решение, которое реально сработает.
👉 Узнать больше обо мне, ознакомиться с моим рейтингом и отзывами можете по ссылке: www.9111.ru/id-lex_et_vita/
⭐ Готов также ответить на все Ваши вопросы в личных сообщениях.
Указанная в письме ссылка на сайт - это фишинговая ссылка на мошеннический сайт.
https://transfer-processing.com/
IP диапазон: 188.137.176.128 - 188.137.176.255
Страна:Нидерланды
Registrar: NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED
Вопрос по досрочному выходу на пенсию. Мужчина 1964г. р. всю свою мознательную проработал на стройке. Сейчас 2 года не работает по состоянию здоровья (инвалидности нет, перенес микроинсульт, диабет, состоит на учете у невролога). На стройке уже работать не может, поиски работы при таких диагнозах остались безрезультата. Подскажите: возможно ли оформить пенсию досрочно и как это правильно сделать?
Ответить
Что такое Служба поддержки
Ответить
Служба поддержки это подразделение компании, которое выступает связующим звеном между организацией и её клиентами или пользователями.
Её главная задача помогать решать вопросы: консультировать, устранять неполадки, разбираться в спорных ситуациях.
Встречается в самых разных сферах: IT-сервисы, банки, онлайн-школы, магазины сложной техники, страховые компании.
У меня в военике стоит категория В статья 14б могу ли я уволится по окончанию контракта я сейчас на СВО
Ответить
На основании заключения ВВК да, можете, если стоит красная печать.
Тогда на основании Указа 580-дсп можно подать рапорт, но это не 100% гарантия.
⚖️ С уважением, юрист Кочетков А.В.
✅ Помогаю разобраться в сложных правовых ситуациях и найти решение, которое реально сработает.
👉 Узнать больше обо мне, ознакомиться с моим рейтингом и отзывами можете по ссылке: www.9111.ru/id-lex_et_vita/
⭐ Готов также ответить на все Ваши вопросы в личных сообщениях.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться в ситуации. Имеется 2 наследника первой очереди после смерти родителя. Один наследник выплачивает все долги, делает в доме ремонт. У второго наследника только денежный вопрос к первому. При этом документов на дом нет. он никогда не стоял на кадастре. Нотариус говорит будет отказ. При попытках договориться делать все вместе услышали только, что «денег нет, делайте сами». Если спустя полгода после получения отказа нотариуса выйти в суд на установление фактического принятия наследства, можно ли избежать «дележки»,если второй наследник не пойдет так же в обращаться в суд
Ответить
Нет, избежать «дележки» только за счёт того, что второй наследник не пойдёт в суд, не получится. Но у первого наследника есть сильные аргументы, чтобы в суде закрепить за собой бóльшую долю или компенсацию.
Например ст. 1153 ГК РФ позволяет принять наследство не только через нотариуса, но и фактически через действия: владение, управление, расходы на содержание, оплату долгов.
Тот факт, что один наследник оплачивал долги и делал ремонт, это доказательство фактического принятия им наследства.
При этом второй наследник тоже считается принявшим наследство, если он не совершил явных действий для отказа, например, не подал заявление об отказе у нотариуса. Его пассивность («денег нет, делайте сами») сама по себе не лишает его права на долю.
Поэтому, когда первый наследник подаст в суд иск об установлении факта принятия наследства, суд, скорее всего, признает право обоих.
Но в рамках этого же процесса первый наследник сможет заявить требование о взыскании со второго компенсации: за оплаченные долги и затраты на ремонт, как неосновательное обогащение или в счёт причитающейся доли.
Даже если второй наследник не явится в суд, судья вправе рассмотреть дело в его отсутствие (заочно) и вынести решение. Пассивность ответчика не блокирует сам процесс.
Можно ли привлечь к дежурству в ночную смену уборщика служебных помещений вместо сторожа, который находится в отгуле, с письменного согласия уборщика служебных помещений, предоставил два отгулы за дежурство?
Ответить
Без согласия работника прямо запрещено законом.
Изменение условий труда в одностороннем порядке неправомерно работодатодетелем в данном случае.
Это личные проблемы работодателя.
Принудить работника выйти в ночные дежурства незаконно.
Следует обращаться с жалобой в ГИТ Роструда.
см. ст. 72, 74, 352 ТК РФ, ст. 5.27 КоАП РФ
⚖️ С уважением, юрист Кочетков А.В.
✅ Помогаю разобраться в сложных правовых ситуациях и найти решение, которое реально сработает.
👉 Узнать больше обо мне, ознакомиться с моим рейтингом и отзывами можете по ссылке: www.9111.ru/id-lex_et_vita/
⭐ Готов также ответить на все Ваши вопросы в личных сообщениях.
Могут ли меня перевести в другую воинскую часть участвующую в сво, если у меня на иждивении ребенок инвалид?
Ответить
Здравствуйте. Служу в УФСИН, состою на должности младшего инспектора отдела по конвоированию Нахожусь на стадии перевода в другое учреждение другого региона Подал рапорт на перевод в свое учреждение с согласованием заместителей учреждения и управления территориального органа куда перевожусь. Рапорт подавал не заказным письмом. Рапорт подал 17.07.2026 года. Сегодня 04.08.2026 года явился в свой отдел кадров для уточнения на каком этапе происходит мой перевод. Поинтересовался у кадровиков, секретаря где находится мой рапорт о переводе, на что получил ответ «мы не знаем», все вопросы к заместителю (т.к. начальник отдела в отпуске, я обратился к его первому заместителю), который врио. Уточнил у заместителя начальника отдела, когда меня переведут и спросил подписал ли рапорт мой начальником отдела, на что получил невнятный ответ «жди перевода еще месяц (август), потом подпишем. Помогите разобраться в ситуации, а именно: 1) обязаны ли зарегистрировать мой рапорт в день подачи (если он был предоставлен не заказным письмом) 2) по истечению какого времени мне обязаны по закону дать ответ о согласии на перевод Ответ прошу предоставить на указанный номер в Телеграме.
Ответить
Здравствуйте!
1. Обязаны ли зарегистрировать рапорт в день подачи?
Да, обязаны, сгласно правилам ведения делопроизводства в УИС, любой официальный документ, поданный сотрудником, включая рапорт, подлежит обязательной фиксации.
Основание: Приказ ФСИН России от 10.08.2011 N 464 (ред. от 10.07.2024) "Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Федеральной службе исполнения наказаний"
Суть нормы: Любые внутренние документы и обращения сотрудников, переданные в канцелярию или отдел кадров лично, должны быть зарегистрированы в день поступления, в крайнем случае, если рапорт подан в конце рабочего дня, на следующий рабочий день, с присвоением входящего регистрационного номера в журнале учета.
Ошибка в ваших действиях: Подав рапорт «из рук в руки» кадровику или секретарю без отметки на своем (втором) экземпляре, Вы лишили себя главного доказательства.
Формулировка «мы не знаем, где рапорт» означает, что они его умышленно или халатно не зарегистрировали.
Юридически доказать, что Вы подали его именно 17.07.2026, сейчас невозможно.
2. По истечении какого времени обязаны дать ответ по закону?
Срок рассмотрения рапортов сотрудников УИС регламентирован.
Основание: ст. 74 Федерального закона от 19.07.2018 № 197-ФЗ "О службе в уголовно-исполнительной системе РФ...", Приказ ФСИН России от 14.08.2020 года № 555
Суть нормы: Общий срок рассмотрения рапорта сотрудника составляет 30 дней со дня его официальной регистрации.
Врио начальника отдела не имеет права устно продлевать этот срок фразами «жди еще месяц, потом подпишем».
Продление срока допускается максимум еще на 30 дней только в исключительных случаях, например, проведение проверки, и исключительно с письменным уведомлением сотрудника и указанием причин.
Сроки в Вашем случае: Если бы рапорт зарегистрировали в день подачи (17.07.2026), то крайний срок для принятия по нему законного решения (согласие/отказ) и направления Вам письменного ответа истекает 16 августа 2026 года.
Правовое обоснование: Приказ ФСИН России от 10.08.2011 N 464 (ред. от 10.07.2024) "Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Федеральной службе исполнения наказаний", Приказ ФСИН России от 14.08.2020 года № 555 "Об утверждении Регламента Федеральной службы исполнения наказаний", ст. 74 Федерального закона от 19.07.2018 № 197-ФЗ "О службе в уголовно-исполнительной системе РФ..."
⚖️ С уважением, юрист Кочетков А.В.
✅ Помогаю разобраться в сложных правовых ситуациях и найти решение, которое реально сработает.
👉 Узнать больше обо мне, ознакомиться с моим рейтингом и отзывами можете по ссылке: www.9111.ru/id-lex_et_vita/
⭐ Готов также ответить на все Ваши вопросы в личных сообщениях.
Добрый вечер, следователь в ходе обыска изьял вещи, после прошествия 2 месяцев адвокат сделал ему ходатайство о возврате вещей, он отказался. Прошло еще 5 месяцев и моу адвокат подал в суд 125 упк РФ. Ответ положительный. Следователь согласовал с моим адвокатом когда мне прийти якобу за вещами в ск. Может ли следователь провести допрос опять когда я приду за вещами?
Ответить
Здравствуйте!
Нет, следователь не вправе провести допрос только потому, что Вы пришли за вещами.
Смотрите, процедура возврата изъятого имущества, регулируется ст. 81, 82 УПК РФ, и следственное действие в виде допроса это разные процессуальные процедуры.
Сам по себе факт прихода за вещами не создаёт законных оснований для допроса.
Следователь не может произвольно «назначить» допрос в момент выдачи имущества, для этого должны быть отдельные процессуальные поводы, например, новые обстоятельства по делу, необходимость уточнить показания в рамках уже идущих следственных действий.
При этом на практике следователь может попытаться завести разговор и задать вопросы.
В такой ситуации я советую сразу чётко обозначить свою позицию:
«Я пришёл за вещами, а не для дачи показаний. Если Вам нужны мои показания по делу, назначьте официальное время для допроса с соблюдением всех процедур (ст. 189 УПК РФ), а не проводите его под видом выдачи имущества».
Вы вправе отказаться от беседы в этот момент.
Важное уточнение: если в ходе возврата следователь заметит что-то, что требует проверки, например, обнаружит, что какая-то из вещей имеет признаки, не учтённые ранее, или появятся новые данные по делу, он вправе вынести отдельное постановление и инициировать допрос уже как самостоятельное следственное действие.
Но это должно быть оформлено отдельно, а не происходить автоматически в момент выдачи вещей.
Поэтому ваша главная защита, не давать показаний «на ходу» под предлогом выдачи имущества, если вы не готовы к этому официально.
Если возникнут сомнения в законности действий следователя, обсудите ситуацию с адвокатом: он поможет оценить, есть ли реальные процессуальные основания для допроса в Вашей ситуации.
Правовое обоснование: ст. 81, 82, 189 УПК РФ
⚖️ С уважением, юрист Кочетков А.В.
✅ Помогаю разобраться в сложных правовых ситуациях и найти решение, которое реально сработает.
👉 Узнать больше обо мне, ознакомиться с моим рейтингом и отзывами можете по ссылке: www.9111.ru/id-lex_et_vita/
⭐ Готов также ответить на все Ваши вопросы в личных сообщениях.
Добрый день, скажите пожалуйста в каком возрасте мне положено уходить на досрочную пенсию если у меня общий трудовой стаж 25 лет 2 месяца 11 дней, из них по п.1.ч1 ст30 5 лет 11 месяцев 28 дней и по п2.ч1 ст 30 1 год 11 месяцев 18 дней?
Ответить
Здравствуйте!
Смотрите, 25 лет общего стажа не дают права на досрочную пенсию, здесь важен характер работы.
Периоды по пунктам 1 и 2 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» как раз создают такое право.
пункт 1 части 1 статьи 30 - это работы с вредными условиями труда, подземные работы, в горячих цехах (часто называют «Список № 1»). Для права на досрочную пенсию по этому пункту мужчине нужно отработать не менее 10 лет в таких условиях и иметь общий страховой стаж не менее 20 лет. У Вас по этому пункту 5 лет 11 месяцев, это меньше требуемых 10 лет. Поэтому по пункту 1 право не возникает.
пункт 2 части 1 статьи 30 - работы с тяжёлыми условиями труда (часто «Список № 2»). Здесь мужчине нужно отработать не менее 12 лет и 6 месяцев в таких условиях и иметь общий страховой стаж не менее 25 лет. У Вас по этому пункту 1 год 11 месяцев — тоже меньше нормы.
Но есть важный нюанс: если Вы отработали не менее половины требуемого срока (то есть хотя бы 6 лет и 3 месяца по пункту 2), пенсионный возраст снижается на один год за каждые 2 года и 6 месяцев такой работы.
Но в Вашем случае даже половина не набрана, поэтому снижение возраста по этому основанию тоже не применяется.
С Вашими вводными данными права на досрочную пенсию по статье 30 у Вас сейчас нет.
Что ещё нужно учесть: даже если бы льготный стаж был выработан полностью, для назначения пенсии потребуется накопить не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).
Обратитесь в СФР, здесь проверят все периоды Вашей трудовой деятельности, иногда в льготный стаж можно зачесть дополнительные периоды, например, некоторые виды отпусков или время на больничном, которые Вы могли не учесть.
Также они помогут точно рассчитать, сколько ещё нужно отработать по каждому из списков, чтобы появилось право на льготу.
Правовое обоснование: ст. 30 ФЗ «О страховых пенсиях»
⚖️ С уважением, юрист Кочетков А.В.
✅ Помогаю разобраться в сложных правовых ситуациях и найти решение, которое реально сработает.
👉 Узнать больше обо мне, ознакомиться с моим рейтингом и отзывами можете по ссылке: www.9111.ru/id-lex_et_vita/
⭐ Готов также ответить на все Ваши вопросы в личных сообщениях.
Здравствуйте! 04.08.2026 я заключила трудовой договор о дистанционной работе. Мне установлен испытательный срок продолжительностью 3 недели. Одновременно было подписано соглашение о прохождении испытательного срока, согласно которому обучение длится 8 рабочих дней, а на 8-й рабочий день проводится обязательная итоговая аттестация. В соглашении указано, что в случае непрохождения итоговой аттестации работодатель вправе расторгнуть трудовой договор как с работником, не прошедшим испытательный срок. Я беременна. Отпуск по беременности и родам начинается с 17 сентября 2026 года. Если на 2-й или 3-й день обучения я предоставлю работодателю справку, подтверждающую беременность, сможет ли работодатель законно уволить меня в случае несдачи итоговой аттестации? Или после уведомления работодателя о беременности увольнение по причине непрохождения испытательного срока будет незаконным? Заранее спасибо за разъяснение.
Ответить
Здравствуйте!
Нет, в Вашей ситуации работодатель не сможет законно уволить вас по причине непрохождения испытательного срока, даже если вы не сдадите итоговую аттестацию.
При этом не важно, сообщили Вы о беременности на второй, третий день обучения или позже, как только работодатель официально узнает о факте беременности, например, Вы предоставите справку, увольнение по этому основанию станет невозможным.
часть 1 статьи 261 ТК РФ прямо запрещает расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной.
Увольнение по результатам испытания на основании ч. 1 ст. 71 ТК РФ относится к увольнению по инициативе работодателя.
Поэтому, узнав о беременности, работодатель лишается права применить это основание.
Суды подтверждают: не имеет значения, знал ли работодатель о беременности в момент принятия решения об увольнении, если факт подтвердится, увольнение признают незаконным.
При этом есть важный практический момент: когда Вы принесёте справку, работодателю рекомендуется оформить это документально, например, издать приказ или подписать дополнительное соглашение к трудовому договору об исключении условия об испытательном сроке. Это закрепит правовой статус и снимет любые сомнения в будущем.
Что касается самого условия об испытании: формально закон (ч. 4 ст. 70 ТК РФ) запрещает устанавливать испытательный срок для беременных женщин.
Но на практике ситуация часто иная: на момент подписания договора работодатель мог не знать о беременности, поэтому условие включили.
Закон не делает исключение для такого случая: как только факт беременности подтверждён, условие об испытании теряет силу, и увольнять по его итогам нельзя.
Важное уточнение: этот запрет касается именно увольнения по инициативе работодателя.
Вы по-прежнему вправе сами принять решение об увольнении, по собственному желанию или по соглашению сторон. Но принуждать Вас к этому работодатель не имеет права.
Рекомендация:
Как только получите справку из женской консультации, передайте её работодателю официально, можно под отметку о приёме на копии или заказным письмом.
Сохраните подтверждение передачи, это будет вашей главной защитой, если возникнет спор.
Если после этого работодатель продолжит настаивать на увольнении по итогам испытания, у Вас будут веские основания для обращения в трудовую инспекцию или в суд.
Правовое обоснование: ст. 70, 71, 261, 352 ТК РФ
⚖️ С уважением, юрист Кочетков А.В.
✅ Помогаю разобраться в сложных правовых ситуациях и найти решение, которое реально сработает.
👉 Узнать больше обо мне, ознакомиться с моим рейтингом и отзывами можете по ссылке: www.9111.ru/id-lex_et_vita/
⭐ Готов также ответить на все Ваши вопросы в личных сообщениях.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как правильно заполнить претензию за лицензию, для возврата денежных средств, по автокредиту
Ответить
Добрый день! Подскажите пожалуйста от мужа третий месяц не приходят алименты, объясняет это тем что на работе задержка. Узнавала-и правда ни зар платы, ни отпускных, ни аванса, ни больничного сотрудникам за последние 3 мес не приходит. Руководство объясняет что нет денег, организация не оплатила услуги. Ждите... Это вообще как? И как не выплата алиментов от организации может сказаться на отце ребëнка? Если приставы узнают о данной задолженности по алиментам ,что они могут сделать?
Ответить
Здравствуйте, можно узнать, можно ли выехать отдыхать на неделю с сыном, если ему исполнилось 18 лет заграницу, не стоит еще на учёте.
Ответить
Да, можете, никаких ограничений здесь нет.
⚖️ С уважением, юрист Кочетков А.В.
✅ Помогаю разобраться в сложных правовых ситуациях и найти решение, которое реально сработает.
👉 Узнать больше обо мне, ознакомиться с моим рейтингом и отзывами можете по ссылке: www.9111.ru/id-lex_et_vita/
⭐ Готов также ответить на все Ваши вопросы в личных сообщениях.
Добрый день, можно при непосредственном управлении не открывать специальный банковский счёт для сбора взносов за содержание? И как взыскать с неплательщиков если счёта нет, спасибо
Ответить
Здравствуйте! Купили авто по дкп, через 2 дня произошло ДТП, я пострадавшая сторона, ДТП оформлено по евро протоколу, виновник вину признал, страховка у него есть, у нас действующая открытая страховка, страхователь предыдущий владелец, выплатят ли мне ущерб страховая?
Ответить
Здравствуйте!
Верно, страховая компания виновника должна выплатить Вам ущерб. И тот факт, что полис ОСАГО оформлен на предыдущего владельца, а Вы уже стали собственником по ДКП, не является основанием для отказа. Я объясню Вам, как это работает с точки зрения закона, и подскажу, на что обратить внимание, чтобы всё прошло гладко.
Почему это работает
По закону, в частности, согласно нормам ФЗ-40 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», ОСАГО страхует гражданскую ответственность водителя, а не привязан к конкретному человеку в полисе на весь срок.
Ключевое условие: на момент ДТП у виновника действовал полис ОСАГО.
Тот факт, что Вы сменили собственника, сам по себе не аннулирует ответственность страховщика перед потерпевшим.
При этом Ваша собственная «открытая» страховка, где вписан не конкретный водитель, а любой водитель, здесь играет роль косвенно: она даёт Вам право управлять машиной, но для получения выплаты по чужому ДТП Вы обращаетесь в страховую виновника, а не в свою.
Что надо сделать на практике
Чтобы выплата состоялась, необходимо соблюсти процедурные моменты:
Правильно оформить ДТП. Вы сделали верно, оформили европротокол, виновник признал вину.
Подать заявление в страховую виновника. Потерпевшему нужно направить страховщику виновника заявление о страховом возмещении, приложив извещение о ДТП, документы на автомобиль (ДКП подтвердит Ваше право на получение выплаты), водительское удостоверение и другие бумаги по запросу.
Предоставить машину для осмотра. Страховщик должен оценить ущерб. До осмотра и получения письменного согласия страховой не приступайте к ремонту и не утилизируйте автомобиль, иначе могут возникнуть сложности с подтверждением объёма повреждений.
Соблюсти сроки. Обычно на подачу документов после ДТП даётся 5 рабочих дней.
Возможные сложности:
Страховщик может попытаться отказать, сославшись на то, что в полисе указан другой собственник.
Вам надо спокойно пояснить, что на момент аварии полис был действующим, а смена собственника не снимает с виновника ответственности.
Если страховщик настаивает на отказе, требуйте письменное обоснование, его уже можно будет обжаловать, в том числе через финансового уполномоченного или суд.
Также обратите внимание на лимиты выплат по ОСАГО: за повреждение имущества (Вашего авто) максимальная сумма 400 000 рублей.
Если реальный ущерб превысит этот лимит, разницу можно будет взыскать напрямую с виновника ДТП.
В целом, при корректном оформлении документов у Вас хорошие шансы получить выплату.
Правовое обоснование: Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (ст. 4, 12)
⚖️ С уважением, юрист Кочетков А.В.
✅ Помогаю разобраться в сложных правовых ситуациях и найти решение, которое реально сработает.
👉 Узнать больше обо мне, ознакомиться с моим рейтингом и отзывами можете по ссылке: www.9111.ru/id-lex_et_vita/
⭐ Готов также ответить на все Ваши вопросы в личных сообщениях.
Добрый день. Решил сдать квартиру. Квартира моя, но все действия совершала моя жена. При просмотре устно договорились с арендатором. Разошлись. Посредством переписки начался процесс составления договора найма и согласования условий. Также арендатор на счет моей жены перевел символическую сумму 5000 руб. Арендатор постоянно сдвигал сроки вперед, ссылаясь на недомогание или занятость на работе. В конечном итоге арендатор вообще отказался от заключения договора. Сейчас звонит мне участковый и просит дать объяснение по данной ситуации (данные в неподписанном договоре были мои, но деньги получила жена на свой счет). Возвращать 5000 рублей на данном этапе не хочу, считаю что это мои понесенные расходы. Чем грозит мне эта ситуация? Нет ли уголовного или административного состава здесь? Какие объяснения давать в полиции?
Ответить
Здравствуйте!
Давайте разберём вопрос более подробнее.
Правовая природа отношений:
Так как договор аренды не был заключен, отношения между Вами и арендатором регулируются нормами о неосновательном обогащении (ст. 1102 ГК РФ).
Переведенная сумма в 5000 рублей является авансом или предоплатой, но без подписанного договора она не может считаться оплатой по договору аренды.
Уголовная ответственность:
Уголовная ответственность за невозврат предоплаты может наступить только при наличии состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.
Для квалификации деяния как преступления необходимо доказать наличие умысла на причинение ущерба и существенное нарушение прав потерпевшего.
В данном случае, учитывая отсутствие подписанного договора и формальный характер перевода (5000 рублей), состав преступления маловероятен.
Административная ответственность:
Административная ответственность также не наступает, так как нет признаков правонарушения, предусмотренного КоАП РФ.
Рекомендации по объяснениям в полиции:
Укажите, что договор аренды не был заключен из-за отказа арендатора.
Объясните, что сумма 5000 рублей была переведена, как аванс, но не являлась оплатой по договору аренды.
Подчеркните, что действия арендатора, а именно, постоянное смещение сроков, препятствовали заключению договора.
Укажите, что Вы не признаете обязательств по возврату данной суммы, так как она не является оплатой по договору аренды.
Гражданско-правовые меры:
Вам могут предъявить требования о возврате 5000 рублей, как неосновательного обогащения только через суд (ст. 1102 ГК РФ).
Если арендатор выйдет с иском в суд, готовьте возражение в порядке ст. 35, 149 ГПК РФ.
Важно сохранить все переписки и документы, подтверждающие отсутствие подписанного договора аренды.
В целом, данная ситуация не подпадает под уголовную или административную ответственность, но требует внимательного подхода к гражданско-правовым аспектам и документальному подтверждению Вашей позиции.
Нет договора, нет и обязательств, в течение, в возврате денег.
Здесь нет признаков неосновательного обогащения.
Более того, давать свои объяснения участковому не обязаны, да хотя бы на основании ст. 51 Конституции РФ.
Правовое обоснование: ст. 1102, 1109 ГК РФ, ст. 159 УК РФ
⚖️ С уважением, юрист Кочетков А.В.
✅ Помогаю разобраться в сложных правовых ситуациях и найти решение, которое реально сработает.
👉 Узнать больше обо мне, ознакомиться с моим рейтингом и отзывами можете по ссылке: www.9111.ru/id-lex_et_vita/
⭐ Готов также ответить на все Ваши вопросы в личных сообщениях.
Добрый день, брат занял дачу в СНТ на моей собственной земле, и мешает ее продаже, отговаривает покупателей, как мне его выгнать? Может кто составить заявление в полицию? Отнесли ему предсудебную претензию и без толку, ещё он забрал машину умершего отца, мать ещё не вступила в наследство потому что не прошло пол года, как быть
Ответить
Здравствуйте!
Смотрите, Вы являетесь собственником земли.
При этом у брата нет самостоятельного права жить на Вашем участке, если Вы ему это не разрешили (договором, пропиской и т.п.).
Вы уже направили претензию, это правильный ход. Сохраните доказательство отправки (опись вложения, отметку о вручении), это обязательное условие: без попытки решить вопрос мирно суд может вернуть иск.
Написать заявление можете, в нём укажите, что брат самовольно занимает Ваш земельный участок, препятствует Вам в пользовании имуществом, например, мешает продаже, то есть, есть признаки самоуправства согласно ст. 330 УК РФ.
Полиция проведёт проверку. Даже если в возбуждении уголовного дела откажут, обычно так и бывает, так как это гражданско-правовой спор, материал проверки станет отличным доказательством в суде: будет зафиксирован факт проживания и Ваши попытки решить вопрос.
Далее подавайте иск в суд.
Здесь есть два варианта в зависимости от ситуации:
1) Если брат просто живёт на участке и мешает Вам им пользоваться, например, не пускает покупателей, здесь подойдёт негаторный иск согласно ст. 304 ГК РФ. Вы требуете устранить препятствия в пользовании имуществом.
2) Если он фактически владеет участком, например, живёт, обрабатывает землю, считает его своим, можете заявить виндикационный иск согласно ст. 301 ГК РФ.
Вы истребуете своё имущество из чужого незаконного владения. В иске чётко сформулируйте требование: прекратить нарушение Ваших прав и освободить участок.
В качестве доказательств приложите выписку из ЕГРН (подтверждение вашего права собственности), копию претензии, материалы из полиции, свидетельские показания, фото/видео.
После получения решения суда и исполнительного листа, если брат продолжит сопротивляться, в дело вступят судебные приставы.
Как вернуть машину отца
Тот факт, что мать ещё не вступила в наследство, ещё не прошло 6 месяцев, не лишает её прав на машину.
Право собственности возникает у наследников со дня открытия наследства со дня смерти отца. То, что свидетельство от нотариуса ещё на руках, это лишь формальный документ, подтверждающий уже возникшее право.
Что делать:
1) Обратитесь к нотариусу, который ведёт наследственное дело. Подтвердите, что мать приняла наследство, подала заявление или совершила действия, свидетельствующие о фактическом принятии, например, оформила страховку, начала ремонт машины, оплатила штрафы.
2) Получите у нотариуса свидетельство о праве на наследство. Со свидетельством сможете официально заявить права на автомобиль.
3) Если брат удерживает машину незаконно, подайте в суд виндикационный иск (ст. 301 ГК РФ) от имени матери как наследницы.
В иске потребуйте истребовать автомобиль из чужого незаконного владения.
В качестве доказательств приложите свидетельство о смерти, документы от нотариуса, любые доказательства того, что брат пользуется машиной без законных оснований.
Рекомендации:
Не пытайтесь решать вопрос силовыми методами, например, менять замки, забирать вещи силой, это может быть расценено как самоуправство и приведёт к новым проблемам.
Действуйте последовательно:
сначала зафиксируйте нарушения (полиция, документы от нотариуса), затем переходите к судебному защите.
Удачи в решении вопросов!
Правовое обоснование: ст. 209, 301, 304, 1153, 1154, 1162 ГК РФ, ст. 56, 67,
⚖️ С уважением, юрист Кочетков А.В.
✅ Помогаю разобраться в сложных правовых ситуациях и найти решение, которое реально сработает.
👉 Узнать больше обо мне, ознакомиться с моим рейтингом и отзывами можете по ссылке: www.9111.ru/id-lex_et_vita/
⭐ Готов также ответить на все Ваши вопросы в личных сообщениях.
Добрый день. Мой муж признан наследником по суду. Но так, как за свой разрушенный дом в луганской области он получил компенсацию, Возможно ли получить компенсацию за дом своей мамы. Говорят, можно получить только за одно разрушенное жилье спасибо
Ответить
Здравствуйте!
Смотрите, получить компенсацию за дом матери можете, даже если Ваш муж уже получил выплату за свой разрушенный дом.
Миф о том, что компенсацию дают только за одно жильё в семье, совершенно неверен. Я объясню Вам, на чём это основано, чтобы Вам было проще общаться с соцзащитой.
Важный здесь момент здесь в том, кому принадлежит право собственности.
Компенсация предоставляется собственнику утраченного жилья.
Ваш муж получил выплату за свой дом, потому что он был его собственником.
Дом матери это отдельная собственность, даже если мать и сын являются близкими родственниками.
Поэтому у матери или у мужа, если по суду он признан её наследником и принял наследство, сохраняется право подать заявление на компенсацию за её разрушенное жильё.
Основание: в Луганской Народной Республике действует Порядок мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате боевых действий на территории Луганской Народной Республики, а также утративших имущество первой необходимости в результате боевых действий" (утверждён Постановлением Правительства ЛНР № 113/24 от 17.05.2024, с изменениями).
В нём прямо не закреплено правило «только одна выплата на семью».
Ограничение строится иначе: выплата положена собственнику утраченного жилья при соблюдении других условий, например, часто требуется, чтобы у человека не было в собственности другого пригодного для проживания жилья определённой площади.
То есть проверяют статус каждого объекта отдельно, а не «лимит на семью».
Что важно проверить перед подачей
1) Статус наследства. Поскольку муж признан наследником по суду, нужно убедиться, что он официально вступил в права (зарегистрировал право собственности на дом матери). Пока переход права не оформлен, заявителем должна выступать сама мать (если она жива) или другой законный наследник.
2) Другие объекты в собственности. Комиссия будет проверять, нет ли у заявителя (матери или мужа-наследника) в собственности другого пригодного жилья. Если, например, у матери есть ещё одна квартира или доля в другом доме, превышающая установленный норматив, в компенсации могут отказать.
3) Документы на утрату. Потребуется акт обследования, подтверждающий разрушение именно этого дома в результате боевых действий.
Не полагайтесь только на устные разъяснения.
Напишите в соцзащиту или в комиссию по выплатам в ЛНР, официальный запрос со ссылкой на Порядок № 113/24.
Попросите разъяснить, применяется ли в их практике ограничение «одна выплата на семью» или право оценивается индивидуально по каждому объекту собственности.
Письменный ответ будет Вашей страховкой, если возникнут споры.
Правовое обоснование: Постановление Правительства Луганской Народной Республики от 17 мая 2024 г. N 113/24 "О некоторых вопросах реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате боевых действий на территории Луганской Народной Республики, а также утративших имущество первой необходимости в результате боевых действий"
⚖️ С уважением, юрист Кочетков А.В.
✅ Помогаю разобраться в сложных правовых ситуациях и найти решение, которое реально сработает.
👉 Узнать больше обо мне, ознакомиться с моим рейтингом и отзывами можете по ссылке: www.9111.ru/id-lex_et_vita/
⭐ Готов также ответить на все Ваши вопросы в личных сообщениях.
Получите письменный мотивированный отказ на руки с указанием причины:
почему отказали, например, «не подтверждено право собственности», «не хватает акта обследования», «есть другая недвижимость, превышающая норматив», «ранее уже получена компенсация по другому объекту».
Если причина в технической ошибке, например, недостающий документ, опечатка в адресе, неясность с наследством, устраните её и подайте документы повторно.
Если же считаете, что отказ необоснован, например, комиссия применила правило «одна выплата на семью», хотя закон этого не предусматривает, направляйте жалобу в вышестоящий орган.
В системе соцзащиты ЛНР это, как правило, ГКУ ЛНР «Республиканский центр социальной защиты населения» (РЦСЗН).
Можно также обратиться в профильное министерство, например, Минтруд ЛНР.
В жалобе сошлитесь на нормы Порядка (утверждён постановлением Правительства ЛНР № 113/24 с изменениями, например, № 131/25) и аргументируйте, почему решение комиссии противоречит закону.
Если досудебный порядок не помог, можно обратиться в суд.
В ЛНР действуют нормы Кодекса административного судопроизводства РФ, которые позволяют оспаривать решения органов власти (ст.
Вы подаёте административное исковое заявление, где требуете признать отказ незаконным и обязать назначить выплату.
Перед судом обычно необходимо пройти досудебный этап, подать жалобу в вышестоящий орган. Суд может вернуть иск, если увидит, что досудебки у Вас не было.
Здравствуйте, пришол орден мужества отцу посмертно, есть трое детей 2е совершеннолетние, 3му 17 кто должен получить поощрение за орден все дети или только несовершеннолетний?
Ответить
Здравствуйте!
Выплата за посмертное награждение орденом Мужества положена всем детям погибшего, включая совершеннолетних, а не только несовершеннолетнему.
Сумма при обращении нескольких членов семьи делится между ними в равных долях
Кто именно имеет право на выплату
Право на единовременное поощрение за посмертное награждение имеют члены семьи, перечисленные в Указе Президента РФ от 25.07.2006 № 765, в т. ч. дети награждённого, без ограничения по возрасту, совершеннолетние дети не исключаются.
Дополнительно для выплат, привязанных к статусу военнослужащего, круг членов семьи уточняется в Федеральном законе от 07.11.2011 № 306‑ФЗ.
Для целей выплат к «детям» относят:
несовершеннолетних детей;
детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения 18 лет;
детей до 23 лет, обучающихся по очной форме .
Но применительно именно к единовременному поощрению за госнаграду (орден Мужества) действует правило:
если за выплатой обратились несколько членов семьи, имеющих на неё право, деньги распределяются между ними поровну.
Какой именно платёж имеется в виду
Важно различать:
1) Единовременное поощрение за награждение государственной наградой — это выплата по Указу № 765, как правило, в размере 5 окладов денежного содержания награждённого. Выплата делится между всеми обратившимися членами семьи .
2) Иные выплаты в связи с гибелью (смертью) военнослужащего/сотрудника (страховые, президентские, региональные, пособия, пенсии по потере кормильца), выплаты они регулируются отдельными законами и могут иметь свои возрастные и иные критерии, например, пенсия по потере кормильца для детей до 18 лет либо до 23 лет при очном обучении.
В Вашем вопросе речь именно о поощрении за орден, оно положено всем детям и делится между ними.
Как получить выплату
1. Подайте заявление в орган, где проходил службу награждённый (воинская часть, ведомство), либо в военный комиссариат по месту жительства.
2. Приложите документы: свидетельства о рождении (подтверждение родства), копию Указа о награждении (или сведения о нём), паспорт, реквизиты счёта.
3. Срок обращения как правило, в течение 6 месяцев со дня издания Указа о награждении; выплата производится в течение месяца после истечения этого срока .
4. Если за выплатой обратились несколько детей, деньги перечислят в равных долях на указанные счета либо по соглашению между ними.
Несовершеннолетний ребёнок получает выплату через своего законного представителя (родителя, опекуна), который подаёт заявление и предоставляет свои реквизиты.
Совершеннолетние дети подают заявление самостоятельно.
Если кто‑то из детей не обратился в срок, он может позже восстановить право через суд либо получить свою долю, если другие члены семьи не возражают и готовы перераспределить средства.
Правовое обоснование: Указ Президента РФ от 25.07.2006 № 765 «О единовременном поощрении лиц, проходящих (проходивших) федеральную государственную службу», Федеральный закон от 07.11.2011 № 306‑ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», Федеральный закон от 27.05.1998 № 76‑ФЗ «О статусе военнослужащих»
⚖️ С уважением, юрист Кочетков А.В.
✅ Помогаю разобраться в сложных правовых ситуациях и найти решение, которое реально сработает.
👉 Узнать больше обо мне, ознакомиться с моим рейтингом и отзывами можете по ссылке: www.9111.ru/id-lex_et_vita/
⭐ Готов также ответить на все Ваши вопросы в личных сообщениях.
Отвечаю на дополнительный вопрос:
сотрудники в разговоре могли упростить формулировку, но закон на Вашей стороне.
Вы правы: право на выплату есть не только у несовершеннолетнего.
Согласно части 2.6 статьи 3 Федерального закона от 07.11.2011 № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» членами семьи, имеющими право на единовременное поощрение при посмертном награждении государственной наградой, в том числе орденом Мужества, считаются, в частности, дети погибшего военнослужащего.
При этом закон не ограничивает право только несовершеннолетними.
В той же норме раскрывается, кого именно относят к детям в этом контексте:
несовершеннолетние дети;
дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения 18 лет;
дети, достигшие 18 лет и завершившие обучение по программам основного общего или среднего общего образования — на период до 1 сентября года окончания;
дети, обучающиеся по очной форме до окончания обучения, но не более чем до 23 лет.
То есть если Ваш совершеннолетний ребёнок подпадает под одно из этих условий, например, он студент-очник до 23 лет, он имеет полное право на долю в выплате.
Дополнительно опирается на пункт 3.1 Указа Президента РФ от 25.07.2006 № 765. Он устанавливает, что при посмертном награждении выплата производится членам семьи «в соответствии с федеральными законами», а как раз федеральный закон (№ 306-ФЗ) и определяет круг этих членов семьи.
Рекомендую написать в военкомат письменное заявление с просьбой разъяснить отказ со ссылкой на нормы закона.
Приложите копии документов, подтверждающих статус ребёнка, например, свидетельство о рождении, справку из учебного заведения, если речь о студенте, или справку об инвалидности.
Часто уже сам факт получения официального запроса с правовой аргументацией помогает решить вопрос.
Здравствуйте! Сын оформил соцконтракт, отчитался за потраченные деньги, но не придупредил соц защиту об уходе в армию. Нужно ли возвращать деньги.
Ответить
Здравствуйте!
Cмотрите, призыв на военную службу является уважительной причиной, исключающей возможность дальнейшего исполнения мероприятий по социальному контракту.
При этом обязанность вернуть деньги зависит не от самого факта призыва, а от того, были ли средства израсходованы по целевому назначению и подтверждены отчётами.
Поскольку Ваш сын отчитался за потраченные деньги, оснований для возврата нет: целевое использование средств документально подтверждено.
При этом сам социальный контракт подлежит досрочному прекращению в связи с наступлением обстоятельства, исключающего реализацию программы социальной адаптации.
Что важно сделать сейчас
Несмотря на то что деньги возвращать не нужно, необходимо официально оформить прекращение контракта в органе соцзащиты:
1. Подать заявление о досрочном прекращении социального контракта в связи с призывом на военную службу.
2. Приложить повестку или справку из военкомата, подтверждающую призыв.
Убедиться, что соцзащита издала приказ о прекращении контракта с указанием основания, это исключит риск последующих претензий.
3. Несвоевременное уведомление соцзащиты само по себе не влечёт автоматического требования о возврате, если средства были потрачены по назначению и подтверждены документами, но формальное оформление причины прекращения, обязательный процедурный шаг.
Если бы деньги не были израсходованы полностью или отчёт не был сдан, соцзащита могла бы потребовать возврат неосвоенной части либо средств, по которым нет подтверждения целевого использования.
Отсутствие предварительного уведомления соцзащиты о призыве не является основанием для взыскания при наличии подтверждённого целевого расходования средств, ключевым критерием остаётся именно целевое использование, а не порядок уведомления.
Правовое обоснование: Федеральный закон от 17.07.1999 № 178‑ФЗ «О государственной социальной помощи» (ч. 1 ст. 8.1, ч. 7 ст. 8.1), Методические рекомендации Минтруда России по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта (утв. Приказом Минтруда от 03.08.2021 № 536, разд. 4), ст. 1109 ГК РФ, Типовые региональные положения о порядке оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта
⚖️ С уважением, юрист Кочетков А.В.
✅ Помогаю разобраться в сложных правовых ситуациях и найти решение, которое реально сработает.
👉 Узнать больше обо мне, ознакомиться с моим рейтингом и отзывами можете по ссылке: www.9111.ru/id-lex_et_vita/
⭐ Готов также ответить на все Ваши вопросы в личных сообщениях.
Добрый день. Работаю в компании 1 год. Изначально устраивалась на декретную ставку в одно юр.лицо компании, спустя полгода перевели в другое юр.лицо на новую должность. Место работника в декрете осталось в другом юр.лице. Сейчас в связи с умененьшением объёма работы (временным) меня попросили уволится по собственному желанию, в течение месяца, а лучше верез 2 недели. Говорят, что не будут проводить сокращение, утверждают что я на декретной ставке, хотя это другая должность в другом юр.лице. Причин для моего увольнения нет, никаких бумаг, уведомлений мне не давали. Сказали искать работу, так как объем работы маленький, а сотрудников много Могу ли я потребовать провести официальное сокращение, выплатить мне компенсацию?
Ответить
Здравствуйте!
Вы не можете требовать от работодателя провести сокращение штата и выплатить Вам выходное пособие, если работодатель не принимает такого управленческого решения.
Сокращение это право, а не обязанность работодателя (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
Почему аргумент работодателя про «декретную ставку» здесь не работает
Вы были переведены в другое юридическое лицо на новую должность.
Это означает, что с первым юрлицом трудовые отношения прекратились, а с новым возникли заново (п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ).
Текущий работодатель это именно новое юрлицо, и для него Ваша должность не является «декретной»: Вы работаете по бессрочному или срочному договору уже на своей собственной позиции .
Ссылка на изначальную декретную ставку в другой компании юридически не имеет отношения к основаниям увольнения из текущего юрлица.
Почему нельзя принуждать к увольнению по собственному желанию
Просьбы «написать заявление» при отсутствии вашего желания это нарушение трудового законодательства.
Увольнение по собственному желанию допустимо только при добровольном волеизъявлении работника (ст. 80 ТК РФ) .
Если Вы напишете заявление под давлением, впоследствии сможете оспорить увольнение в суде, доказав отсутствие добровольного согласия (п. 22 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).
Варианты законного увольнения допускает ТК РФ и что Вам положено
1. Сокращение численности или штата (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
Только если работодатель сам примет такое решение.
Тогда Вам обязаны:
уведомить письменно не менее чем за 2 месяца (ч. 2 ст. 180 ТК РФ) ;
предложить все имеющиеся вакансии, соответствующие вашей квалификации (ч. 1 ст. 180 ТК РФ) ;
выплатить выходное пособие в размере среднего месячного заработка (ч. 1 ст. 178 ТК РФ) ;
сохранить средний заработок на период трудоустройства до 2 месяцев со дня увольнения (с зачётом выходного пособия), а в исключительных случаях и за третий месяц по решению службы занятости (ч. 1–3 ст. 178 ТК РФ)
Соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ)
Возможен только по взаимному согласию.
В соглашение можно включить выплату компенсации в согласованном размере, это распространённая практика, позволяющая избежать конфликта.
3. Изменение условий труда из‑за сокращения объёма работы (ст. 74 ТК РФ)
Если работодатель хочет уменьшить нагрузку, он обязан:
уведомить Вас за 2 месяца;
предложить другую работу при вашем несогласии;
при отказе уволить по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ с выплатой выходного пособия в размере двухнедельного среднего заработка (ч. 7 ст. 178 ТК РФ).
Порядок действий:
1) Не пишите заявление по собственному желанию. Если настаивают, можно письменно зафиксировать, что вы не согласны с предложением об увольнении и считаете его неправомерным.
2) Запросите документы. Направьте работодателю письменное заявление с просьбой предоставить:
копию приказа о сокращении (если речь о сокращении);
уведомление об изменении условий труда, если речь о ст. 74 ТК РФ;
перечень имеющихся вакансий.
Это поможет собрать доказательства для дальнейших действий .
3) Зафиксируйте давление. Сохраняйте переписку, записывайте разговоры (в РФ аудиозапись, сделанная одной из сторон, может быть доказательством в суде), собирайте свидетельства.
4) Обратитесь за защитой прав:
в Государственную инспекцию труда (можно онлайн через сайт Роструда);
в прокуратуру;
в суд, если будет незаконное увольнение, срок на обращение 1 месяц со дня вручения приказа об увольнении или выдачи трудовой книжки, ст. 392 ТК РФ.
Требовать сокращения Вы не вправе: работодатель сам решает, сокращать ли штат.
Принуждать к увольнению по собственному желанию незаконно.
Если работодатель хочет расстаться из‑за уменьшения объёма работы, он обязан соблюсти процедуру ст. 74 или п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ и выплатить положенные компенсации.
Аргумент про «декретную ставку» в другом юрлице не является основанием для увольнения из текущего места работы.
Правовое обоснование: ст. 74, 77, 78, 80, 81, 178, 180, 352, 392 ТК РФ, п. 22 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2
⚖️ С уважением, юрист Кочетков А.В.
✅ Помогаю разобраться в сложных правовых ситуациях и найти решение, которое реально сработает.
👉 Узнать больше обо мне, ознакомиться с моим рейтингом и отзывами можете по ссылке: www.9111.ru/id-lex_et_vita/
⭐ Готов также ответить на все Ваши вопросы в личных сообщениях.
Добрый день! В 2014 году была лишена родительских прав на двоих детей (2011 и 2013 г.р) дети проживают с бабушкой, я плачу алименты. Мат. капитал не оформляла и не получала. В 2017 и 2024 родились еще двое детей (проживают со мной, в отношении них прав родительских не лишена) Могу ли я получить материнский капитал на двоих детей, рожденных после лишения род. прав. И правомерен ли отказ социального фонда. Ответ СФР приложила
Ответить
Здравствуйте!
Смотрите, в данном случае отказ СФР носит правомерный характер.
Право на материнский капитал у Вас прекратилось в 2014 году в связи с лишением родительских прав в отношении ребёнка, с рождением которого это право возникло (ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 256‑ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»)
При этом:
Дети, в отношении которых родитель лишён прав, не учитываются при определении права на маткапитал (ч. 2 ст. 3 Закона № 256‑ФЗ).
Право на маткапитал возникает однократно.
Тот факт, что Вы не оформили и не получили средства, не восстанавливает право на новую выплату при рождении последующих детей: прекращение права в силу закона означает утрату возможности его реализации, а не «заморозку».
На детей 2017 и 2024 г. р. право на маткапитал не возникает, поскольку Ваше право на дополнительные меры поддержки уже прекращено.
В такой ситуации право на капитал могло перейти к отцу этих детей либо при отсутствии у него права, к самим детям в равных долях (ч. 3–5 ст. 3 Закона № 256‑ФЗ), но не к Вам.
Таким образом, позиция СФР соответствует нормам Закона № 256‑ФЗ, оснований для пересмотра решения нет.
Правовое обоснование: ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 256‑ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
⚖️ С уважением, юрист Кочетков А.В.
✅ Помогаю разобраться в сложных правовых ситуациях и найти решение, которое реально сработает.
👉 Узнать больше обо мне, ознакомиться с моим рейтингом и отзывами можете по ссылке: www.9111.ru/id-lex_et_vita/
⭐ Готов также ответить на все Ваши вопросы в личных сообщениях.
Ситуация следующая, гуляли на празднике с товарищами, я уснул в машине своей на пассажирском сидении, товарищь сел завёл машину и поехал, ситуация абсурдная но не о том, его остановили сотрудники дпс и как выяснилось что он уже был лишён водительского удостоверения ранее но срок лишения вышел но не вышел год срока для повтора. Когда я проснулся а точнее меня разбудили я увидел что его оформляют. Теперь ему вменяют 264.1. Собственник автомобиля я, следователь вызывает меня на допрос как оказались у него ключи, что мне нужно говорить а что не говорить на допросе что бы самому не лишиться прав и что бы его не потопить? Так как сразу меня не оформляли за передачу управления и я нигде не в чем не расписывался при оформлении товарища.
Ответить
Здравствуйте!
Смотрите, ситуация у Вас действительно щекотливая, но паника только навредит.
Я подскажу Вам, как выстроить линию защиты в данном случае.
Самое важное: прийти на допрос с адвокатом. Он скорректирует Ваши ответы и не позволит допустит ошибок. Полный разбор вопроса ниже.
Что говорить
1) Точно обозначьте: Вы не передавали другу ключи и не давали разрешения ехать.
Например:
«Я спал на пассажирском сиденье. Ключи от машины лежали в салоне, я не вручал их другу и не просил завести автомобиль».
Это важный здесь момент: для привлечения собственника по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (передача управления лицу, лишённому прав) необходимо доказать именно факт передачи. Если Вы не передавали, состава правонарушения нет.
2) Подчеркните, что проснулись уже после того, как машину остановили сотрудники, это подкрепляет версию, что Вы не контролировали ситуацию в момент движения.
3) Если есть детали, которые работают в Вашу пользу (например, вы пытались помешать, кричали, чтобы он остановился, или друг сам взял ключи, пока вы спали), — расскажите об этом.
Чего надо избегать:
Не придумывайте деталей и не давайте пространных объяснений. Следователь может использовать любые слова против вас. Отвечайте конкретно на заданный вопрос.
Не берите на себя ответственность за действия друга. Фразы вроде «Ну мы же друзья, я ему разрешил» или «Он просто решил прокатиться» это прямой путь к вопросам о передаче управления.
Не пытайтесь «потопить» друга в ответ. Даже если Вам страшно за себя, сознательная ложь или искажение фактов, чтобы переложить вину, это риск уже для Вас (ст. 307 УК РФ). Лучше придерживаться правды.
Не молчите полностью. Абсолютное молчание без адвоката может быть истолковано не в Вашу пользу. Если вопрос неудобный или Вы не помните деталей, скажите: «Я не помню этого момента» или «Затрудняюсь ответить».
Рекомендации:
Попросите следователя задавать вопросы по одному и не торопить Вас.
Во время допроса можно вести краткие записи, это поможет сверить протокол.
Когда допрос закончится, внимательно прочитайте протокол.
Если что-то записано не так, как Вы говорили, укажите на это и попросите внести правки.
Если следователь отказывается, Вы имеете право сделать замечание прямо в протоколе.
Про статью 264.1 УК РФ. Важно понимать: эта статья касается самого водителя (того, кто сел за руль будучи лишённым прав и при определённых условиях).
Вас по ней привлечь нельзя, Вы не управляли машиной.
Ваша зона риска, только вопрос о передаче управления.
В общем, Вам надо отделить свои действия (или бездействие) от действий друга. С адвокатом это сделать гораздо безопаснее.
Удачи Вам в разбирательстве!
Правовое обоснование: ст. 1.5, 12.7 КоАП РФ, ст. 264.1, 307 УК РФ
⚖️ С уважением, юрист Кочетков А.В.
✅ Помогаю разобраться в сложных правовых ситуациях и найти решение, которое реально сработает.
👉 Узнать больше обо мне, ознакомиться с моим рейтингом и отзывами можете по ссылке: www.9111.ru/id-lex_et_vita/
⭐ Готов также ответить на все Ваши вопросы в личных сообщениях.
Добрый день! Нужен алгоритм действий для подготовки к отопительному сезону гостиницы.
Ответить
Здравствуйте!
Смотрите, порядок действий для подготовки гостиницы к отопительному сезону с учётом обязательных требований и ответственности юридического лица, в т. ч. в статусе владельца/управляющей организации гостиницы выглядит следующим образом.
1. Организационные мероприятия (за 3–4 месяца до начала сезона)
1) Издайте приказ о подготовке к отопительному периоду: назначьте ответственного за тепловое хозяйство лицо с подтверждённой группой по электробезопасности и аттестацией по промышленной безопасности, если есть оборудование под давлением, сформируйте комиссию по проверке готовности.
2) Составьте план‑график работ на основании результатов весеннего осмотра и замечаний за прошлый сезон. Включите в него сроки, ответственных, перечень актов и испытаний.
3) Направьте заявку в теплоснабжающую организацию (ТСО) о необходимости подачи тепла, согласуйте сроки и порядок допуска представителя ТСО к участию в гидравлических испытаниях и приёмке узла учёта.
4) Проверьте и актуализируйте договоры: теплоснабжения, обслуживания котельной/ИТП (если есть), поверки приборов учёта, чистки дымоходов/вентканалов для газовых котлов обязательно.
2. Технические работы и испытания (за 1–2 месяца до начала сезона)
1) Проведите промывку и гидравлические испытания внутренних систем отопления и горячего водоснабжения. Испытания выполняются пробным давлением (обычно 1,25 рабочего, но не ниже 0,6 МПа) с составлением акта в присутствии представителя ТСО (если это предусмотрено договором/регламентом) .
2) Проверьте узел учёта тепловой энергии: поверка приборов, пломбировка, сверка показаний, наличие паспортов и свидетельств о поверке .
3) Осмотрите и обслужите котельное/тепловое оборудование: чистка горелок, проверка автоматики безопасности, датчиков, клапанов, насосов, расширительных баков, теплоизоляции трубопроводов .
4) Проверьте вентиляцию и дымоходы (для газовых котлов/печей): акты обследования и прочистки обязательны; при необходимости — привлеките лицензированную организацию .
5) Проверьте запорно‑регулирующую арматуру, воздухоотводчики, фильтры, грязевики; замените изношенные элементы .
6) Проверьте электрооборудование насосов, щитов управления, АВР (автоматический ввод резерва), заземления .
7) Проверьте теплоизоляцию трубопроводов в неотапливаемых зонах (подвалы, техэтажи, вводы) это снижает теплопотери и риск замерзания .
8) Проведите пробный пуск системы: прогрев, балансировка, удаление воздуха, контроль равномерности нагрева радиаторов.
3. Документальное оформление и проверка (за 2–4 недели до начала сезона)
1) Соберите комплект актов: промывки, гидравлических испытаний, поверки приборов, обследования дымоходов/вентканалов, наладки режимов, проверки КИП и автоматики.
2) Подготовьте паспорт готовности здания к отопительному периоду: в него вносятся сведения о выполненных работах, результатах испытаний, наличии договоров и актов .
3) Пройдите проверку комиссии (орган местного самоуправления, ТСО, иногда Ростехнадзор при наличии ОПО). По итогам составляется акт проверки готовности .
4) Получите разрешение на подачу тепла от ТСО при необходимости.
4. Эксплуатация и контроль (в течение отопительного сезона)
1) Ведите журнал эксплуатации теплового пункта/котельной: параметры теплоносителя, срабатывания автоматики, аварийные отключения .
2) Контролируйте показания приборов учёта, своевременно передавайте данные в ТСО .
3) Проводите периодические осмотры не реже 1 раза в неделю на предмет утечек, перегрева, посторонних шумов .
4) Поддерживайте аварийный запас материалов и ЗИП, запорно‑регулирующая арматура, прокладки, кабели и т.п..
Риски и ответственность
Административная ответственность за неготовность к отопительному сезону возможна по ст. 9.11 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации тепловых энергоустановок) и региональным нормам.
Гражданско‑правовая ответственность перед гостями и контрагентами: при аварии из‑за ненадлежащей подготовки гостиницы могут быть взысканы убытки, в т. ч. за простой, порчу имущества, вред здоровью.
Риск отключения тепла ТСО при отсутствии актов и паспорта готовности.
Специфика для гостиницы
Комфорт и безопасность гостей это приоритет: обеспечьте резервное отопление (электрические конвекторы, тепловые пушки) на случай аварии, проработайте план эвакуации и информирования гостей .
Соблюдение санитарных норм: температура в номерах и общественных зонах должна соответствовать СанПиН 1.2.3685‑21 (гигиенические нормативы по микроклимату).
Пожарная безопасность: при использовании резервных обогревателей соблюдайте требования ППР (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).
Правовое обоснование: Федеральный закон от 27.07.2010 № 190‑ФЗ «О теплоснабжении» (ст. 20), Приказ Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234, Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115, Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 (Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда), ст. 9.11 КоАП РФ, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, СанПиН 1.2.3685‑21
⚖️ С уважением, юрист Кочетков А.В.
✅ Помогаю разобраться в сложных правовых ситуациях и найти решение, которое реально сработает.
👉 Узнать больше обо мне, ознакомиться с моим рейтингом и отзывами можете по ссылке: www.9111.ru/id-lex_et_vita/
⭐ Готов также ответить на все Ваши вопросы в личных сообщениях.
Заключил контракт с исправительной колонии. В 2025 году получил гос награду, в 2026 ещё одну, уже давно амнистирован и переведён в обычное подразделение. После ранения прошёл ВВК, поставили категорию В. В отделе кадров, не принимают рапорт на расчет отпусков, просят справку о судимости. Так же говорят что вышло распоряжение округа, по которому теперь людей кто подписал контракт с ИК по В категории не увольняют, а раньше увольняли без каких либо проблем. Но есть же указы президента, по которым уволиться можно. Как быть в данной ситуации?
Ответить
Здравствуйте!
Кадровики в Вашей части манипулируют понятиями, смешивая разные правовые статусы, а ссылка на «распоряжение округа» является классическим примером приоритета внутренних ведомственных писем над федеральными законами.
1. Почему кадры требуют справку о судимости?
В отделе кадров пытаются определить Ваш текущий правовой статус, от которого напрямую зависит порядок увольнения.
Существуют две принципиально разные схемы набора из ИК (исправительных колоний):
1) Схема «К» (спецконтракт / штурмовые роты): регулировалась непубличными указами и практикой 2022–2023 гг. Граждане получали помилование Президента РФ до отправки на фронт. Судимость с них снималась сразу.
2) Схема Федерального закона № 64-ФЗ / № 270-ФЗ (замененных действующим Федеральным законом от 23.03.2024 № 61-ФЗ): это официальный механизм, по которому заключивший контракт освобождается от наказания условно (уголовное дело или исполнение приговора приостанавливается).
Полное освобождение со снятием судимости происходит только в трех случаях: при получении госнаграды, при увольнении по предельному возрасту или по категории годности «Д» (не годен).
Так как Вы указали, что уже были амнистированы и переведены в обычное подразделение, а также имеете две государственные награды (в 2025 и 2026 годах), согласно ч. 2 ст. 86 УК РФ и профильному закону № 61-ФЗ, получение государственной награды в период прохождения службы является безусловным основанием для прекращения уголовного преследования или освобождения от наказания и полного снятия судимости.
В юридическом смысле Вы чисты, судимости у Вас нет.
Кадры запрашивают справку, чтобы подтвердить, аннулирован ли Ваш статус «условно освобожденного бойца из ИК».
Справку или заменяющий её приказ/выписку о снятии судимости в связи с награждением они обязаны запросить сами через систему межведомственного взаимодействия, либо Вы можете получить её через Госуслуги, чтобы ускорить процесс.
2. Законно ли «распоряжение округа» не увольнять по категории «В»?
Нет, незаконно, если речь идет о полном запрете. Но кадровики используют юридическую лазейку:
1) По Указу Президента РФ № 647 (о частичной мобилизации) уволиться по здоровью можно только с категорией «Д» (не годен). С категорией «В» (ограниченно годен) обычных контрактников и мобилизованных действительно не увольняют, их обязаны переводить на тыловые должности, не связанные со штурмовыми действиями.
2) Существует Указ Президента РФ № 580дсп от 03.08.2023 (с изменениями начала 2026 года), который позволяет увольняться военнослужащим с категорией «В» при наличии исключительных обстоятельств.
3) Ранее (до 2026 года) решения по Указу № 580 принимал лично Министр обороны.
В начале 2026 года полномочия по увольнению по Указу № 580дсп с категорией «В» действительно спустили на уровень командующих военными округами.
Командующие округами начали издавать внутренние распоряжения, требующие жестко ограничивать такие увольнения, чтобы удерживать численность личного состава.
Из-за этого кадры «на местах» трактуют это как абсолютный запрет, хотя по закону это лишь означает, что теперь решение принимает округ, а не Москва.
Отказ в расчете отпусков
Требование справки о судимости для расчета отпусков это откровенное затягивание времени.
Независимо от того, бывший вы заключенный или нет, Вы являетесь действующим военнослужащим Вооруженных Сил РФ.
Согласно ст. 11 ФЗ «О статусе военнослужащих», вы имеете безусловное право на основной отпуск и отпуск по ранению (реабилитационный).
Отказ принимать рапорт нарушает Ваши конституционные права.
Порядок действий:
1. Зафиксируйте подачу рапортов
Перестаньте сдавать рапорты устно в руки кадровику.
Напишите рапорт на предоставление отпуска и рапорт на увольнение по состоянию здоровья, ссылаясь на заключение ВВК с категорией «В» и Указ Президента № 580дсп.
Подайте их через делопроизводство (строевую часть) в двух экземплярах.
На Вашем экземпляре обязаны поставить входящий номер, дату, подпись и печать.
Если отказываются принимать даже в строевой, отправляйте рапорты Почтой России, заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении, на адрес войсковой части.
2. Запросите документы о снятии судимости
Сделайте запрос через Госуслуги на получение справки о наличии/отсутствии судимости.
Также обратитесь к командиру с рапортом о предоставлении выписки из приказа или указа, на основании которого Вы были амнистированы/помилованы и переведены в обычное подразделение.
Приложите копии удостоверений к Вашим госнаградам.
3. Подайте жалобу на действия отдела кадров
Как только у Вас на руках будут доказательства отправки или подачи рапорта, истечет 30 дней на ответ или будет получен письменный отказ, направляйте жалобы:
1) в военную прокуратуру Вашего гарнизона (округа);
2) в Главную военную прокуратуру.
В жалобе укажите:
«Сотрудники отдела кадров в/ч ХХХХХ устно отказывают в приеме рапорта на расчет отпусков, требуют непредусмотренные законом документы, нарушают Указ Президента РФ № 580дсп и ст. 11 «ФЗ О статусе военнослужащих».
Если прокуратура пришлет отписку, ссылаясь на «распоряжение округа», данное распоряжение необходимо обжаловать в гарнизонном военном суде, так как ведомственный приказ/распоряжение округа не может отменять или сужать действие Федеральных законов и Указов Президента РФ.
Правовое обоснование: ст. 86 УК РФ, ст. 5 ФЗ «Особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в СВО», п. 3 ст. 26, 51 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», ст. 11 ФЗ «О статусе военнослужащих», п. 21 Положения о порядке прохождения военной службы (Указ Президента РФ от 16.09.1999 № 1237), Указ Президента РФ от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в РФ», Указ Президента РФ от 03.08.2023 № 580дсп «О некоторых вопросах прохождения военной службы»,
⚖️ С уважением, юрист Кочетков А.В.
✅ Помогаю разобраться в сложных правовых ситуациях и найти решение, которое реально сработает.
👉 Узнать больше обо мне, ознакомиться с моим рейтингом и отзывами можете по ссылке: www.9111.ru/id-lex_et_vita/
⭐ Готов также ответить на все Ваши вопросы в личных сообщениях.
Должен ли ветеран боевых действий в Чечне оплачивать госпошлину по замене водительского удостоверения в 2026 г.
Ответить
Если Вы меняете права, потому что старые утеряны или пришли в негодность — льгота действует это прямо предусмотрено пп. 30.3 п. 3 ст. 333.35 НК РФ.
В эту норму включили ветеранов боевых действий по пп 1.1, 2.3, 2.4 и 9 п. 1 ст. 3 ФЗ «О ветеранах».
Во всех остальных ситуациях, в течение, истечение срока действия, смена персональных данных, открытие новой категории, льготу не применяют, и госпошлину нужно оплатить.
За стандартное пластиковое удостоверение 4000 рублей, за вариант с чипом 6000 рублей.
При подаче заявления в ГАИ или МФЦ необходимо будет предъявить документ, подтверждающий статус ветерана боевых действий (удостоверение), чтобы инспектор зафиксировал право на льготу.
Здравствуйте. Мною был куплен в кредит телефон (айфон 17) 28.02.26г. Начали пользоваться с 05.05.26, тк телефон приобрели в подарок, так уж получилось, что заранее. В начале июля телефон стал нагреваться, перезагружаться самостоятельно несколько раз в день. Сдали обратно в магазин ДНС 18.07, телефон оправили в сервисный центр. 29.07 поступил ответ-диагностика проведена, телефон исправен, никаких недочётов не выявлено. Что делать в подобных ситуациях, дальнейшее пользование телефоном невозможно в виду перезагрузки, нагрева во время эксплуатации. Вместе с телефоном покупалась и доп гарантия, которая как оказалось, ничего не смогла мне гарантировать. А ведь прошло всего два месяца использования (понимаю, что это не доказано)! Подскажите, что делать?! (Хочу отметить, что первичный осмотр продавцом и дальнейшая диагностика показали, что телефон не поняли, нетопили, следов механических повреждений и нарушения эксплуатации не выявлено.
Ответить
Напишите письменную претензию в магазин.
Даже после отрицательного заключения сервисного центра это обязательный шаг. В претензии сошлитесь на ст. 18 ЗЗПП.
Укажите, что телефон в процессе нормальной эксплуатации, без нарушений, что подтвердил первичный осмотр, проявляет дефекты: нагрев и самопроизвольные перезагрузки.
Потребуйте провести повторную проверку качества или назначить экспертизу. По закону, если есть спор о причинах недостатка, экспертизу оплачивает продавец.
При проведении экспертизы, Вы имеете право присутствовать. Внимательно изучите заключение: эксперт должен чётко указать причину, производственный брак, например, дефект контроллера питания, проблемы с охлаждением, или всё-таки внешние факторы, хотя осмотр показал отсутствие нарушений, детали могут прояснить картину.
Если экспертиза подтвердит заводской брак, требуйте по своему выбору: замены телефона, соразмерного уменьшения цены, безвозмездного устранения недостатков или возврата денег.
Если же эксперт установит, что виноваты Вы, например, скрытое воздействие, не замеченное при первичном осмотре, закон будет на стороне магазина.
В этом случае можно оспорить заключение в суде, но для этого, скорее всего, понадобится собственная независимая экспертиза.
Действительно, расширенная гарантия часто покрывает лишь те случаи, которые прямо прописаны в её условиях, например, механические повреждения, попадание влаги.
Если в её правилах не было покрытия скрытых производственных дефектов, которые проявились в короткий срок, магазин правомерно ссылается на неё.
Но это не лишает Вас права доказывать заводской брак через основную гарантию и ст. 18 ЗЗПП.
Так как с момента покупки прошло больше 15 дней, просто так потребовать возврат денег за технически сложный товар нельзя.
Это возможно, только если выявлен существенный недостаток, который не устраняется или проявляется вновь, либо нарушены сроки устранения недостатков, либо из-за ремонтов телефон невозможно использовать в совокупности более 30 дней в течение года. Поэтому здесь все строится на доказательстве именно существенного производственного дефекта.
Добрый ночи сын месяц назад получил ранение лежал госпитале месяц его выписали отправили сразу служить. Он не успел подать документы на выплату командир сейчас его не отпускает что делать? Я как мама могу подать документы на выплату?
Ответить
Здравствуйте! Есть солидарный долг на несколько человек. Представитель исца на судебном заседании, видя, что я пришел один, в самом начале заявил, что просит суд разделить долг (немного по-другому сказал) равными частями на каждого (в иске указано про солидарность, но это другое). Я так понимаю, что теперь я могу оспаривать только свою часть? А остальные свои части? Нужно было не соглашаться? Дело в том, что остальные находятся вообще в другом гоороде
Ответить
Когда представитель истца заявил в суде о разделении долга равными долями, он фактически предложил изменить предмет иска: вместо солидарного взыскания перейти к долевой ответственности.
Суд не обязан принимать такое предложение, он оценит, есть ли для этого правовые основания, например, условия договора, характер обязательства.
Если суд согласится и в решении зафиксирует доли, тогда у каждого ответчика будет своя конкретная сумма. Если суд откажет и сохранит солидарность — кредитор по-прежнему вправе требовать всю сумму с любого из Вас (ст. 323 ГК РФ).
Даже если суд разделил долг на доли, это не лишает остальных ответчиков права оспаривать размер своей части, например, доказывать, что их вклад в возникновение долга был меньше.
Тот факт, что кто-то из соответчиков не присутствовал в суде, не означает, что он лишился права на защиту, он может заявить возражения позже, в том числе через представителя.
Внимательно изучите итоговое решение суда. Если там зафиксированы доли, каждый отвечает только в пределах своей.
Если суд оставил солидарность, у всех сохраняется риск требования всей суммы с любого. Если считаете, что разделение на доли было необоснованным или размер вашей доли определён неверно, подавайте возражения или апелляционную жалобу.
Сам по себе факт её наличия не лишает Вас права доказывать заводской брак.
Но условия этой гарантии могут ограничивать круг случаев, которые она покрывает это отдельный вопрос, который тоже стоит проверить в документах.
Здравствуйте.В ближайшее время хочу с дочерью от первого брака вместе с супругом выехать из страны,на несколько месяцев. У меня возник вопрос: необходимо ли мне письменное разрешение бывшего супруга(отца дочери) или его не требуется?
Ответить
Должник не отдаёт деньги около двух лет, сумма 190 тыс, поверил ему на слово и не сталл составлять расписку. На переговоры не идёт, все года кормит завтраками. Думаю под давлением расписку написать должен, но получается уже задним числом будет. Подскажите как поступить в этой ситуации, как правильно составить документ расписку, для подачи {в суд на него. Официально он работает. И какие шансы что это всё поможет
Ответить
Здравствуйте!
Про расписку «задним числом». Технически составить такой документ можно: закон не запрещает указать в тексте, что деньги получены ранее.
Но есть риск: должник в суде может заявить, что в указанную старую дату он денег не получал, например, предоставит билеты, подтверждающие, что его не было в городе, или иные доказательства.
Тогда суд назначит экспертизу почерковедческую или на давность документа, и если вскроется фальсификация, это подорвёт доверие ко всему доказательству. Поэтому я бы не делала на это главную ставку.
Лучше использовать расписку как, дополнительный аргумент, если есть другие, более весомые доказательства.
Что делать сейчас. Вам необходимо собрать максимум подтверждений двух фактов:
1) деньги реально передали;
2) это был заём, а не подарок или оплата услуг.
Вот что сработает:
1) Банковская выписка. Если переводили безналично, это отлчиный аргумент. Суд увидит движение средств от Вас к должнику.
2) Переписка. Сохраните скриншоты из мессенджеров, где должник упоминает долг, обсуждает сроки возврата, признаёт факт получения денег. Даже фраза вроде «пока нет денег, но я верну» это косвенное признание.
3) Аудиозаписи. Если в разговорах есть признание долга, запишите и приложите к материалам дела.
4) Свидетели. Важное ограничение: если сумма свыше 10 000 рублей, суд не примет свидетельские показания как самостоятельное доказательство факта займа (ст. 162 ГК РФ).
Но их можно использовать для подтверждения сопутствующих обстоятельств, например, что вы обсуждали возврат в присутствии третьего лица.
Как действовать дальше. Собрав доказательства, можно пойти двумя путями:
1) Иск о взыскании долга. Если удалось подтвердить и передачу, и заёмный характер, подаёте иск о взыскании долга.
2) Иск о неосновательном обогащении (ст. 1102 ГК РФ). Этот вариант удобен, если доказать заём сложно, но есть явный перевод без видимого основания, например, Вы перевели деньги, а должник не может внятно объяснить, за что. Вы доказываете, что он получил деньги без законного основания и обязан их вернуть.
Шансы есть, но зависят от качества доказательств.
Суд оценивает совокупность: выписка + переписка, где есть признание, это сильная позиция.
Если же есть только слова, шансы резко падают.
Тот факт, что должник официально работает, плюс: после выигрыша суда Вы сможете передать исполнительный лист приставам, и они смогут удерживать часть его зарплаты.
Не пытайтесь «выбить» расписку давлением, это может испортить отношения и дать должнику повод для встречных обвинений.
Лучше спокойно соберите доказательства (переписку, выписки).
При этом здесь срок исковой давности составляет 3 года по общим правилам.
Правовое обоснование: ст. 15, 162, 196, 395, 1102 ГК РФ, ст. 56, 79,
⚖️ С уважением, юрист Кочетков А.В.
✅ Помогаю разобраться в сложных правовых ситуациях и найти решение, которое реально сработает.
👉 Узнать больше обо мне, ознакомиться с моим рейтингом и отзывами можете по ссылке: www.9111.ru/id-lex_et_vita/
⭐ Готов также ответить на все Ваши вопросы в личных сообщениях.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, возможно ли в отзыве на иск в третейский суд попросить об отсрочке и рассрочке оплаты долга в Беларуси? Или нужно подать ходатайство?
Ответить
Нет, в отзыве на иск просить об отсрочке или рассрочке нельзя.
Для этого подаётся отдельное ходатайство.
Право суда предоставить отсрочку, рассрочку или изменить способ исполнения закреплено в ч. 1 ст. 211 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь.
Ключевой момент: такое ходатайство подаётся не в рамках рассмотрения иска по существу, а после того, как третейский суд вынесет решение или определение, например, о судебном приказе, то есть на стадии исполнения судебного постановления.
При этом важно успеть до истечения срока, установленного для предъявления исполнительного документа к исполнению.
В самом ходатайстве нужно чётко сформулировать просьбу, например:
«Прошу предоставить отсрочку исполнения решения на 6 месяцев» или «Прошу установить рассрочку с ежемесячными платежами по...»), обосновать её, например, указать обстоятельства, затрудняющие единовременное погашение, тяжёлое финансовое положение, сезонность бизнеса и т.п., и приложить доказательства.
Суд будет оценивать доводы в совокупности, в том числе учитывая позицию взыскателя.
⚖️ С уважением, юрист Кочетков А.В.
✅ Помогаю разобраться в сложных правовых ситуациях и найти решение, которое реально сработает.
👉 Узнать больше обо мне, ознакомиться с моим рейтингом и отзывами можете по ссылке: www.9111.ru/id-lex_et_vita/
⭐ Готов также ответить на все Ваши вопросы в личных сообщениях.
При обжаловании определения суда первой инстанции об отказе в удовлетворении заявления о пересмотре решения суда первой инстанции по вновь открывшимся обстоятельствам, которое вопреки п.5 ч.1 ст.225ГПК РФ не содержит мотивов, по которым суд пришёл к выводам, что приведённые заявителем обстоятельства не являются вновь открывшимися и направлены на переоценку имеющихся в материалах дела доказательств. Заявитель (истец) в силу ч.2 ст.328, ст.334 ГПК РФ вправе просить суд апелляционной инстанции, а последний уполномочен, отменить определение суда первой инстанции и принять по делу новое решение-дело направить в суд первой инстанции для рассмотрения по существу в ином составе суда, поскольку ранее вступившее в законную силу решение суда и заявление о пересмотре данного решения разрешал один и тот же председательствующий (судья), что усматриваемо лишает беспристрастности установленной ст.12 ГПК РФ, обусловленной заинтересованностью неухудшения своих статистических показателей, делая неполной реализацию права на судебную защиту в силу конституционно-правового смысла ч.1 ст.46 Конституции РФ, выражающейся не только в обращении в суд, но и получение реальной защиты, которая действует и в институте пересмотра судебных актов, просить также заявитель вправе, а суд апелляционной инстанции уполномочен отменить вступившее в законную силу решение суда первой инстанции?
Ответить
Заявитель может подать частную жалобу.
Апелляционный суд действительно может отменить определение первой инстанции.
Суд обязан мотивировать отказ: объяснить, почему счёл обстоятельства не вновь открывшимися или сводящимися к переоценке доказательств. Если мотивов нет, это процессуальное нарушение, дающее основание для отмены (п. 5 ч. 1 ст. 225 ГПК РФ).
При рассмотрении частной жалобы суд апелляционной инстанции действует по ст. 334 ГПК РФ, а не по ст. 328 ГПК РФ.
Согласно ст. 334 он вправе отменить определение и разрешить вопрос по существу.
Если апелляция сочтёт, что отказ был необоснован, в том числе из-за отсутствия мотивов, она отменит определение и направит дело в суд первой инстанции для рассмотрения заявления о пересмотре по существу.
Сам по себе факт, что решение и заявление о пересмотре рассматривал один судья, не является автоматическим основанием для отвода.
Закон не запрещает судье повторно участвовать в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам.
Аргумент о возможной заинтересованности сработает, только если вы приведёте конкретные факты, свидетельствующие о реальной предвзятости, а не просто предположение о «статистике».
Ссылка на конституционное право на судебную защиту допустима в жалобе как обоснование важности полноценного рассмотрения доводов. Но сама по себе она не отменяет определение, отмену влечёт конкретное процессуальное нарушение, например, отсутствие мотивировки (ст. 46 Конституции РФ).
Укажите, каких именно мотивов не хватило в определении, сошлитесь на судебную практику, например, на подходы, указанные в Постановлении Пленума ВС РФ от 11.12.2012 № 31 и попросите отменить определение с направлением дела на новое рассмотрение.
Мой муж платит по исполнительному производству (долг по алиментам) + текущие алименты, по итогу 70 % от зарплаты. Так же у него есть открытое исполнительное производство по кредиту. В июле 2026 года кроме 70 %, было снято 1900 рублей в счёт кредита. Соответственно общий процент вычета с зарплаты составил более 70 %. Через госуслуги направили 1 августа приставу, который занимался ИП по кредиту заявление на оставление прожиточного минимума, пришел отказ, по причине как я поняла того что была оплата. Но по факту оплату они списали без согласия и соответственно этим превысили допустимый процент вычета в месяц. Что можно сделать? Опротестовать отказ пристава?
Ответить
Да, отказ необходимо опротестовать.
Согласно ст. 99 =ФЗ «Об исполнительном производстве» при исполнении нескольких исполнительных документов с должника-гражданина может быть удержано не более 50% заработной платы и иных доходов.
Исключение: при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей удержание не может превышать 70%.
Ключевой момент: 70%-ный лимит общий для всех исполнительных документов, где есть алиментные требования.
Нельзя отдельно «зарезервировать» 70% под алименты и сверху списывать что-то по кредиту, суммарно не должно быть больше 70%.
п. 5.1 ст. 69 ФЗ № 229-ФЗ даёт должнику право подать приставу заявление о сохранении ежемесячно суммы, равной прожиточному минимуму.
Это не отменяет лимит по ст. 99, а работает параллельно: сначала соблюдается неприкосновенность минимума, а из оставшейся суммы уже производятся удержания в пределах законного процента.
Пристав мог счесть, что раз была фактическая оплата по кредиту, то формально «окно» для удержаний по другим производствам закрылось.
Но это ошибка: закон считает совокупный объём удержаний за месяц, а не отдельные транзакции.
Списание 1900 рублей в июле это часть общего объёма удержаний за месяц, и если в сумме с алиментами оно превысило 70%, это является нарушением.
Допустимо ли в заявлении в арбитражный суд на предъявление требований к должнику включать % за ипользование суммы долга за время которое должник не возвращал долг или необходимо вновь подавать гражданский иск для получения нового решения суда? Благодарю.
Ответить
Можно ли включить проценты в заявление при предъявлении требований и не подавать новый иск?
Да, можно. Когда Вы подаёте в арбитражный суд заявление о включении требований в реестр или о восстановлении срока, если пропустили, в этом же документе прямо просите включить не только основной долг, но и проценты за период просрочки.
Обычно это проценты по ст. 395 ГК РФ (за неправомерное пользование чужими деньгами), если в договоре нет своей неустойки.
В просительной части заявления укажите:
«Прошу включить в реестр требование в размере (сумма долга) + проценты за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ за период с (дата начала просрочки) по (дата подачи заявления) в размере (рассчитанная сумма)».
Так Вы заявите всё в одном процессе, отдельный иск для процентов не понадобится.
А что с периодом после банкротства?
Важный момент: если процедура банкротства уже завершена, то в рамках этого дела включить новые периоды просрочки в реестр уже не получится, дело закрыто.
Но это не значит, что проценты за время после банкротства нельзя взыскать вообще.
Вы подаёте отдельный иск в арбитражный суд (уже вне рамок дела о банкротстве) и взыскиваете эти проценты в общем исковом порядке.
То есть: в одном процессе то, что накопилось до банкротства и что можно было заявить в реестре, в другом то, что набежало после его завершения.
При расчёте процентов по ст. 395 ГК РФ учитывайте ключевую ставку ЦБ РФ, которая действовала в каждый конкретный период просрочки. Если ставка менялась, разбивайте расчёт на периоды.
Срок исковой давности составляет 3 года, но считается отдельно по каждому дню просрочки. Проверьте, не пропущен ли срок для части периода.
Если в договоре уже предусмотрена договорная неустойка за просрочку, одновременно взыскивать и её, и проценты по ст. 395 ГК РФ за одно и то же нарушение нельзя (п. 4 ст. 395 ГК РФ). Выберите то, что выгоднее.
Подготовьте документы, подтверждающие дату возникновения долга, срок просрочки, возможно, переписку, где должник признаёт долг, но не возвращает.
Понятно, долгу 12 лет, естественно 12 лет я за ним не следил, только переиодичеки..Долг возник в результате мошеннических действий и списанию не подлежит Ю статью не знаю.
Если отдельный иск по процентам подавать, взыскание возможно только за 3 года или можно взыскивать зп весь период с даты возниконовения долга, тк долг ен возвращен, а этот весь период велось ИП относительно доолжника!?
Сдаю официально квартиру, квартирантка - пропала, трубки не берет, вещи не забирает, аренду не заплатила, по договору за не уплату расторжение договор и выезд 3 дня, она вкурсе что договор расторгнут, но вещи не забирает. Могу ли я, вызвать участкового чтобы он зафиксировал что я захожу в квартиру и что вещи действительно брошены. Если можно, хотелось бы собрать их под видео фиксацию или опись. Могу ли я так сделать? В идеале сменить замок. И пусть потом сама бегает за мной и просит когда можно забрать вещи, я 2 недели звонила говорила что надо забрать, но результата 0. Даже уже не в деньгах дело, а просто чтоб она уже свалила и мы забыли про этот геморрой
Ответить
Смотрите, вызвать участкового можно, но с важными оговорками.
Полиция не выселяет по гражданско-правовым спорам, это компетенция исключительно суда, но может зафиксировать факты, которые помогут Вам действовать законно.
Участковый может прийти, осмотреть квартиру и составить акт: что помещение свободно, арендатор не проживает, вещи оставлены.
Это докажет, что Вы не самовольно «захватили» жильё, а констатируете факт после расторжения договора.
Прямо просить участкового составить опись не обязательно, он зафиксирует факт в акте.
Но снимать процесс на видео очень рекомендую и желательно привлечь 1–2 свидетелей, например соседей.
На практике это лучшая защита: если арендатор потом заявит, что Вы что-то украли или испортили, запись станет доказательством добросовестности.
После тог, как факт оставления вещей зафиксирован, сменить замок можно.
Но есть один нюанс: если в договоре был прямой запрет на смену замков без согласия арендатора, это могут счесть нарушением условий договора.
Если такого пункта нет, проблем не будет.
Управляющая компания взыскивает с 10/2023 по 06/2026. 50 тысяч рублей срок давности не истёк учитывая сальдо долг составляет 90 т. Рублей. Задолженность на 01.10.2023 составляет 40т.рублеый. какую сумму взыщет суд. Ранее мировой суд отменил приказ с 2021 г. по 1.10.2023г. УК взыскивал 40т.рублей
Ответить
Срок исковой давности считается отдельно по каждому месяцу (п. 2 ст. 200 ГК РФ, разъяснения Пленума ВС РФ).
Период с октября 2023 по июнь 2026 — это чуть меньше 3 лет.
Та как с момента возникновения обязанности по каждому платежу в этом промежутке не прошло 3 лет, срок давности по ним не истёк.
Когда УК подавала заявление на приказ, течение срока приостанавливалось (ст. 204 ГК РФ). После отмены оно продолжилось.
Если оставшаяся часть на момент отмены была меньше 6 месяцев, закон автоматически удлиняет её до полугода это даёт УК время подать иск.
Поэтому тот факт, что ранее был приказ, не означает, что по всему периоду срок давно прошёл.
То, что на 1 октября 2023 года было 40 тысяч и ранее отменяли приказ по более раннему периоду, не меняет расчёт для текущего иска. Суд смотрит на каждый месяц внутри заявленного периода (10/2023–06/2026) отдельно.
Суд не применяет срок исковой давности автоматически. Если в процессе вы не заявите ходатайство о пропуске срока по конкретным месяцам, суд взыщет всю сумму.
В судебном заседании заявите ходатайство о применении срока исковой давности.
Попросите суд исключить из взыскания те месяцы внутри периода 10/2023–06/2026, с момента возникновения обязанности по которым на дату подачи иска прошло более 3 лет.
Уважаемые адвокаты! Прошу у Вас консультации. Должна получить завещание, но не знаю стоит ли идти знакомится с ним. Или сразу обращаться в суд. Так как очень подозреваю, что в нем будет все иначе, чем было озвучено на словах. Так как последнее время в мой адрес от наследодателя явные признаки унижения достоинства, игнор, травля и провокации с попыткой вывести из себя, общение на повышенных тонах. Когда я задаю вопрос, в чем дело мне отвечают, что претензий нет. Я фактически проживаю в данной квартире уже 30 лет. И конечно, были финансовые вложения в данное имущество. Подскажите пожалуйста, как действовать правильно в этой ситуации. Благодарю Вас за ответ!
Ответить
Здравствуйте!
Смотрите, ситуация у Вас действительно непростая.
Я бы сказал так: сразу в суд бежать не нужно. Сперва следует разобраться в фактах, это сэкономит нервы и деньги. Я подскажу Вам, как выстроить стратегию с опорой на закон.
1. Не игнорируйте, но и не спешите
Не отказывайтесь от знакомства с завещанием.
Право на ознакомление у Вас есть: когда откроется наследство, после смерти наследодателя, нотариус обязан проверить реестр завещаний и уведомить всех известных ему претендентов.
Вы сможете увидеть текст и понять, совпадают ли условия с теми, о чём говорили при жизни.
Если в документе всё иначе, это уже повод для действий, а не догадок.
2. Фиксируйте факты
Пока идёт подготовка, собирайте доказательства.
То, что Вы описываете (травля, унижения), само по себе не лишает завещание силы, но может стать аргументом в комплексе.
Сохраните:
скриншоты переписок, где есть провокации или оскорбления;
аудиозаписи разговоров;
показания свидетелей (соседей, друзей, других родственников), которые подтвердят характер общения и атмосферу.
Указанные материалы пригодятся, если Вы решите оспаривать завещание по мотиву давления: закон (ст. 1131 ГК РФ) позволяет признать документ недействительным, если доказано, что на наследодателя оказывали психологическое давление, угрозы или обман при составлении.
3. Оцените другие правовые рычаги
Кроме оспаривания завещания, есть и другие инструменты, которые стоит проверить:
1) Обязательная доля. Если Вы относитесь к категории нетрудоспособных иждивенцев, например, инвалид, пенсионер, несовершеннолетний, и при этом находились на содержании наследодателя не менее года до его смерти, у Вас есть право на обязательную долю, не менее половины того, что причиталось бы по закону, даже если в завещании Вас нет.
2) Признание наследника недостойным. Это работает в обратную сторону: если Вы подозреваете, что другой наследник оказывал давление на наследодателя, например, шантажировал, манипулировал, чтобы изменить завещание в свою пользу, Вы как заинтересованное лицо можете подать иск о признании этого наследника недостойным (ст. 1117 ГК РФ).
Но важно: просто конфликт или даже грубость, не является таким основанием. Необходимо доказать умышленный, противоправный характер действий, направленных именно на нарушение чужих наследственных прав.
4. Когда идти в суд?
Обращаться в суд имеет смысл, только когда есть чёткое правовое основание и доказательства.
Например:
1) Вы увидели завещание и поняли, что оно составлено под влиянием давления (есть доказательства угроз, манипуляций);
2) Вы доказали, что являетесь нетрудоспособным иждивенцем и Ваша обязательная доля нарушена;
3) Вы собрали доказательства того, что другой наследник действовал противоправно, чтобы увеличить свою долю.
Важное предупреждение про сроки: если вы будете оспаривать завещание как оспоримое,например, из-за давления, у Вас есть всего один год с момента, когда вы узнали о нарушении своих прав.
Для ничтожных завещаний, например, если завещатель был недееспособным, срок составляет 3 года с момента открытия наследства. Не затягивайте.
Не позволяйте эмоциям от конфликта взять верх — в таких делах решает факт и закон.
Удачи в решении вопроса!
Правовое обоснование: ст. 1117, 1119, 1131, 1149, 1154 ГК РФ
⚖️ С уважением, юрист Кочетков А.В.
✅ Помогаю разобраться в сложных правовых ситуациях и найти решение, которое реально сработает.
👉 Узнать больше обо мне, ознакомиться с моим рейтингом и отзывами можете по ссылке: www.9111.ru/id-lex_et_vita/
⭐ Готов также ответить на все Ваши вопросы в личных сообщениях.
Можно ли получить семейную ипотеку в Ленинградской области и как это происходит?
Ответить
Здравствуйте!
Да, получить семейную ипотеку в Ленинградской области можно, но с некоторыми оговорками.
Суть в том, что программа федеральная, регулируется Постановлениями Правительства РФ, например № 1710 от 30.12.2017 и актуальными редакциями, но в ней есть географические ограничения.
Кто может участвовать
Право на льготную ставку (до 6% годовых) есть у семей, где:
есть ребёнок до 6 лет включительно;
есть ребёнок-инвалид до 18 лет;
двое и более несовершеннолетних детей, но только при покупке жилья в малых городах (до 50 тыс. жителей).
При этом есть нюанс:
населённые пункты Ленинградской области не включены в перечень территорий, где для семей с двумя детьми действует это исключение.
То есть просто по факту проживания в ЛО семья с двумя детьми не получит льготу, необходимо искать населённый пункт в специальном списке и он должен быть из утверждённого перечня, а не любой малый город области.
На какое жильё распространяется
Новостройки (квартира в строящемся или готовом доме от застройщика) без проблем.
Вторичный рынок в Ленинградской области по общей программе недоступен. Исключение возможно только для отдельных населённых пунктов, где практически нет нового строительства, это определяется отдельно, и такие случаи редки.
Строительство дома возможно, но только по договору подряда с юрлицом или ИП. Расчёты — через эскроу-счёт. Самостоятельное строительство не финансируется.
Другие актуальные условия
1) Лимит кредита для Ленинградской области — до 12 млн рублей. Если жильё дороже, остаток можно взять по рыночной ставке, комбинированная ипотека. Общий потолок для такой схемы в регионе до 30 млн рублей.
2) Первоначальный взнос — от 20% стоимости жилья. Можно использовать материнский капитал.
3) С 1 февраля 2026 года действует правило: на одну семью оформляется не более одного субсидированного кредита. Оба супруга должны быть созаёмщиками в одном договоре (исключение: участники военной ипотеки).
Как оформить
1. Проверьте соответствие. Проверьте, что состав вашей семьи и выбранный объект подпадают под условия выше.
2. Выберите банк. Список участников программы опубликован на сайте оператора — ДОМ.РФ.
3. Соберите документы. Понадобятся паспорта, СНИЛС всех заёмщиков и детей, свидетельства о рождении или об усыновлении, документ о регистрации ребёнка (для детей до 14 лет форма № 8), при наличии ребёнка-инвалида — справка об инвалидности. Если в браке, тогда свидетельство о браке.
4. Подайте заявку в банк (онлайн или в отделении). Банк проверит соответствие условиям программы и Вашу платёжеспособность.
Перед подачей заявки рекомендую запросить в банке предварительную консультацию.
Специалист поможет точно проверить Ваш случай: например, подходит ли конкретный населённый пункт под исключение для вторичного рынка или корректно ли составлена смета на строительство.
Правовое обоснование: Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1711, Решение Минфина России от 14.01.2026 № 25-67381-01850-Р, Информация Минфина России от 30 января 2026 года «Изменения в программе Семейная ипотека в 2026 году», Материалы Консультационного центра ДОМ.РФ
⚖️ С уважением, юрист Кочетков А.В.
✅ Помогаю разобраться в сложных правовых ситуациях и найти решение, которое реально сработает.
👉 Узнать больше обо мне, ознакомиться с моим рейтингом и отзывами можете по ссылке: www.9111.ru/id-lex_et_vita/
⭐ Готов также ответить на все Ваши вопросы в личных сообщениях.
Перед подачей заявки в банк я советую открыть Решение № 25-67381-01850-Р и параллельно сверить свою ситуацию с разборами на спроси.дом.рф.
https://спроси.дом.рф/catalog/
Так Вы увидите не только букву закона, но и то, как её трактуют на практике.
Решение Минфина России от 14.01.2026 № 25-67381-01850-Р
Именно этим документом закреплены ключевые изменения, которые вступили в силу с 1 февраля 2026 года.
В нём подробно прописан порядок, как возмещаются банкам недополученные доходы по кредитам в рамках программы.
Из него прямо следуют такие правила:
супруги обязаны быть созаёмщиками по одному кредитному договору (реализуется принцип «одна льготная ипотека на семью»), при нехватке дохода можно привлекать третьих лиц, а договор заключается «в привязке» к детям.
Отдельно отмечено, что правило не затрагивает военнослужащих, участников накопительно-ипотечной системы.
Информация Минфина России от 30 января 2026 года «Изменения в программе „Семейная ипотека" в 2026 году»
Разъяснение к вышеуказанному решению:
в ней простым языком разобраны нововведения, обязательное созаёмство супругов, принцип одной ипотеки на семью, возможность привлечения третьих лиц при нехватке дохода, и объяснена цель изменений, повысить адресность поддержки, чтобы программа работала именно на решение жилищных проблем семей, а не использовалась в инвестиционных целях.
Здравствуйте. Произошла ситуация в автобусе. Я села на предпоследнее сидение и открыла окно, сзади меня сидела женщина и видимо ей попало моими распущенными волосами по лицу от ветра. Она резко пересела вбок и что то бубнила, пока она пересаживалась она видимо случайно меня задела по лицу в височной области тяжелой сумкой. Я сделала ей замечание корректно «девушка, поосторожнее с рюкзаком: вы меня ударили!» она ответила «а ты волосы свои отрежь! Или я отрежу!» я ей ответила «вы мне не тыкайте, я вам вежливо замечание сделала», она продолжила что то говорить но делала это тихо, она говорила какие то угрозы, бурчала их. Я закричала на неё «мразь! Иди отсюда!» ну и еще какие то оскорбительные слова, так как она первая начала и спровоцировала меня на агрессию. Потом я сделала вид что фотографирую её и навела телефон она в ответ тут же навела на меня камеру и я стала скрывать лицо, потом она пошла к выходу и оттуда резко начала снимать опять я снова стала закрывать лицо она обещала написать в полицию и возможно еще куда то скинет мои фото. Что мне будет за это?
Ответить
Здравствуйте!
Я не стал сразу паниковать на Вашем месте: реальная ответственность здесь под вопросом, и многое зависит от деталей. Разберём по пунктам, какие риски есть и на какие нормы следует опираться.
Оскорбление (ст. 5.61 КоАП РФ)
Важный момент: закон наказывает не просто за обидные слова, а за унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме.
То, что Вы крикнули «мразь», с юридической точки зрения серьёзный аргумент для обвинения в оскорблении.
Но финальную оценку даст эксперт (лингвист): он решит, противоречит ли это высказывание общепринятым нормам морали.
Если да, возможна административная ответственность.
Для граждан по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ предусмотрен штраф от 3 000 до 5 000 рублей.
Поскольку конфликт произошёл в общественном транспорте при свидетелях, есть риск квалификации по ч. 2, как публичное оскорбление, здесь штраф выше от 5 000 до 10 000 рублей.
Важное уточнение: даже если дело об административном правонарушении возбудят, а это делает прокурор, а не полиция, это не лишает потерпевшую права пойти в гражданский суд и потребовать компенсацию за моральный вред (ст. 151 ГК РФ).
Другие возможные составы
В Вашей ситуации есть и другие нюансы.
Если в ходе конфликта звучали угрозы, например, обещания физической расправы, это уже может подпадать под уголовную статью, а именно ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).
Также, если Вы громко ругались и нарушали общественный порядок в транспорте, действия могут дополнительно квалифицировать как мелкое хулиганство по ст. 20.1 КоАП РФ.
Что снизит риски
Вы указали, что конфликт начался с действий другой пассажирки, задела сумкой, сделала замечание.
В такой ситуации имеет смысл акцентировать внимание на взаимности и провокации.
Это не снимает ответственность полностью, но может быть учтено при оценке обстоятельств и назначении наказания.
Также критически важны доказательства: показания других пассажиров, видео с камер в автобусе, Ваша запись (если есть).
Именно совокупность доказательств определит, увидит ли эксперт в Ваших словах состав правонарушения.
Если вторая сторона действительно подаст заявление, не игнорируйте это.
Лучше сразу подключить адвоката: он поможет выстроить защиту, проанализирует все записи и показания, чтобы минимизировать риски
Правовое обоснование: ст. 1.5, 5.61, 20.1 КоАП РФ, ст. 151 ГК РФ
⚖️ С уважением, юрист Кочетков А.В.
✅ Помогаю разобраться в сложных правовых ситуациях и найти решение, которое реально сработает.
👉 Узнать больше обо мне, ознакомиться с моим рейтингом и отзывами можете по ссылке: www.9111.ru/id-lex_et_vita/
⭐ Готов также ответить на все Ваши вопросы в личных сообщениях.
По общим правилам здесь действует презумпция невиновновности, то есть Вашу вину надо доказать, обвинить это малое дело.
Дела по оскорблению возбуждают в прокуратуре, полиция только может провести доследственную проверку, назначить экспертизу и так далее.
Ваше право подлючить своего юриста или адвоката.
Пока рано говорить об ответвенности в принципе.
см. ст. 1.5 КоАП РФ
Здравствуйте. Бывший муж находится в зоне сво. На него заведено уголовное дело, которое приостановлено в связи с убытием на сво. Сейчас кое-как добились ходатайства от его части, о прекращении его дела. Но часть не может его отправить сама в Умвд. С этим у них там все сложно. Хотят отправить на мое имя. А я уже отнесу его в канцелярию. Могу ли я, посторонний человек принести это ходатайство в Умвд? Примут ли его от меня?
Ответить
Детском доме, я хотела бы поставить брекеты, выравнить прикус и выровнить зубы директор против говарит у нас нет финансов выпустишся поставишь там делай что хочушь или заберет мать делай что хочешь сейчас нет. Я хочу проконсультироватся можно ли найти какие то фонды помощи которые бы согласились помоч и оплатить эту процедуру
Ответить
Начните с консультации ортодонта.
Врач должен сформулировать медицинские показания: например, аномалия прикуса нарушает жевательную функцию, влияет на речь или вызывает дискомфорт.
С медицинским заключением обратитесь в орган социальной защиты по месту нахождения детского дома или к куратору/опекуну.
Для детей-сирот и детей без попечения родителей закон (в частности, ФЗ № 159-ФЗ, ст. 7) гарантирует дополнительную социальную поддержку, включая медицинское обеспечение.
В некоторых регионах за счёт бюджета или в рамках территориальных программ действительно оплачивают ортодонтическое лечение при наличии показаний.
Благотворительные фонды могут помочь, они рассматривают заявки, когда государственная поддержка не покрывает случай или есть сложности с оформлением.
Вот например:
«Лицо Ребёнка» — специализируется на челюстно-лицевых патологиях, включая ортодонтическую коррекцию.
«Звезда Милосердия» — в их программе «Путь к улыбке» тоже помогают с ортодонтическим лечением.
«Вместе детям» — помогает детям-сиротам и детям без попечения родителей, в том числе с медицинскими нуждами.
При обращении подготовьте: медицинское заключение, план лечения с расчётом стоимости, документы, подтверждающие статус (свидетельство о статусе ребёнка-сироты, документы об отсутствии попечения родителей).
Фонд проведёт экспертизу заявки и примет решение.
Фраза «нет финансов» не является правовым аргументом.
Финансирование таких нужд обычно идёт не из бюджета самого детского дома, а из региональных программ или через органы опеки/соцзащиты.
Поэтому имеет смысл не спорить с директором напрямую, а подключить профильные ведомства, они помогут найти законный источник средств.
⚖️ С уважением, юрист Кочетков А.В.
✅ Помогаю разобраться в сложных правовых ситуациях и найти решение, которое реально сработает.
👉 Узнать больше обо мне, ознакомиться с моим рейтингом и отзывами можете по ссылке: www.9111.ru/id-lex_et_vita/
⭐ Готов также ответить на все Ваши вопросы в личных сообщениях.
Здравствуйте, мама умерла в 2016г не успела доделать приватизацию дома, в документах я вписана. В доме была только прописана. 10лет дом стоит рушится. Могу ли я разобрать гараж и баню. Строили сами.
Ответить
Здравствуйте! Продаю одежду на авито. Я ИП на УСН, плачу налоги на продажи. Но узнал что теперь моя одежда тоже подпадает под честный знак. Нужно ли его делать вне зависимости от того что я продаю только на авито?
Ответить
Да, необходима маркировка.
Дело не в площадке продаж, а в законе.
Если Ваша одежда попадает в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, Вы обязаны работать с «Честным ЗНАКом», независимо от того, продаёте вы через Авито, в розничном магазине или другим способом.
Требование исходит из постановления Правительства РФ № 1956 от 31.12.2019 (с последующими изменениями, например, постановлением № 2129 от 25.12.2025).
Система «Честный ЗНАК» (ГИС МТ) регулирует оборот маркируемых товаров для всех участников рынка: производителей, импортёров, оптовых и розничных продавцов. Форма налогообложения (УСН, патент и т.п.) на саму обязанность не влияет.
Сперва проверьте конкретный товар.
Введите код ТН ВЭД или ОКПД 2 в сервисе на сайте честныйзнак.рф, система покажет, подпадает ли Ваша позиция под маркировку.
Если да, регистрируйтесь в системе, заказывайте коды Data Matrix, наносите их и передавайте сведения при приёмке и продаже, в том числе при отгрузке через Авито: нужно формировать «Вывод из оборота» с причиной «Дистанционная продажа».
Не всю одежду нужно маркировать.
Например, не подлежат маркировке вещи, сшитые по индивидуальному заказу для конкретного клиента, если они не поступают в свободную розничную продажу, бывшая в употреблении одежда (секонд-хенд, код ТН ВЭД 6309), изделия народных художественных промыслов.
Продажа немаркированных товаров, которые по закону требуют маркировки, влечёт административную ответственность (ст. 15.12, 15.12.1 КоАП РФ):
для ИП — штраф от 5 до 10 тысяч рублей с конфискацией товара.
⚖️ С уважением, юрист Кочетков А.В.
✅ Помогаю разобраться в сложных правовых ситуациях и найти решение, которое реально сработает.
👉 Узнать больше обо мне, ознакомиться с моим рейтингом и отзывами можете по ссылке: www.9111.ru/id-lex_et_vita/
⭐ Готов также ответить на все Ваши вопросы в личных сообщениях.
Добрый день. После смерти мамы нашол вкции 93г и 94 г компании Концерн" Гермес" и Первый Инвестиционный Ваучер Фонд и еще ТНК "Гермес-Союз" Как понять годны они или нет.
Ответить
Имеет ли право судья истребовать кучу документов в определении о принятии иска? Подал иск против государственного органа. Судья вынесла определение о принятии иска и назначила подготовку на конец августа. В этом же определении судья истребует кучу документов из разных органов. Я так понимаю мнение сторон уже не требуется по закону? Это делается вне подготовки и судебных заседаний? В частности вижу такое зарос: истребовать с МСЭ документы послужившие основанием для выдачи справки об установлении инвалидности. То есть в материалах дела имеется справка об установлении инвалидности, но её интересует не сама инвалидность, а именно документ послуживший основанием для выдачи справки. Это социальный спор из-за отказа в назначении меры социальной поддержки инвалиду. Никто инвалидность не оспаривает, но судьи нужен документ который послужил основанием для выдачи справки. Также в этом определении она испрашивает из Росреестра сведения о собственнике квартиры где я живу на съемной квартире. Мне кажется эта судья явно не помогает мне, а устроила целое расследование в интересах ответчика
Ответить
Судья может истребовать документы по своей инициативе, но не произвольно, только если это объективно необходимо для правильного разрешения дела.
Мнение сторон при этом формально не требуется, однако суд должен обосновать в определении, почему без этих документов разобраться в споре невозможно.
По общим правилам (ч. 1 ст. 57 ГПК РФ) доказательства представляют стороны. Но в отдельных случаях закон прямо даёт суду право истребовать доказательства по своей инициативе.
В делах, возникающих из публичных правоотношений, как Ваш социальный спор с госорганом, суд активнее участвует в сборе доказательств: он вправе истребовать доказательства по своей инициативе, чтобы установить все обстоятельства.
То, что судья вынесла такое определение одновременно с принятием иска и назначением подготовки, совершенно нормально. Стадия подготовки как раз предназначена для уточнения обстоятельств и сбора доказательств.
Запрос документов из МСЭ вполне оправдан в социальном споре: суду надо понять, на каких медицинских или иных фактах базировалось решение бюро, чтобы оценить законность последующих действий госоргана, например, отказа в выплате.
Запрос сведений из Росреестра тоже возможен, если эти данные имеют значение для дела, например, выяснение, кто фактически пользуется жильём, влияет на право на соцподдержку.
Не воспринимайте это, как «расследование в интересах ответчика».
Задача судьи собрать достаточную доказательственную базу.
Вы вправе реагировать:
Заявить ходатайство о разъяснении, почему именно эти документы важны для дела.
Представить свои доводы, почему конкретный документ не имеет отношения к спору или его можно получить иным путём.
Если считаете, что истребование выходит за рамки предмета спора, отразить это в дальнейших процессуальных документах.
По базе Росреестра это квартира зарегистрирована на одного человека. Прописанных в квартире нет..
Она запрашивает сведения о собственнике, Лицах прописанных в квартире, лицах фактически проживающих в квартире.
Как установят кто фактически проживает в квартире? Никак. УК напишут что не располагают такими сведениями. И что дальше будет? Она скажет раз вас нет в этом документе, то вы здесь не проживание? А я буду вынужден достать договоры найма и она с радостью вызавит собственника в суд?
Здравствуйте. Гражданин РФ поступил в ВУЗ в Беларуси. В военкомате сказали, что нужна справка из Университета и они дадут отсрочку. Сниматься с воинского учëта не нужно. У меня другое видение ситуации. Студент будет прописан в Беларуси более 6 месяцев, поэтому выпишется в России с постоянного места жительства и пропишется в Белоруссии, в связи с чем он должен снятся с воинского учтëта в России. Знаю, что в России часто теория и практика расходятся. Не хочу нарушать закон. Вопрос. Какие могут быть последствия моих действий? Не присылайте ответы ИИ, нужен юрист с подобным опытом, который ответит из собственной практики и сможет защитить при необходимости наши интересы. Заранее спасибо
Ответить
Здравствуйте!
Давайте разберём вопрос Ваш более подробнее ниже.
1. Обязанность снятия с учета
Согласно абз. 6 п. 1 ст. 10 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», гражданин обязан сняться с воинского учета при выезде из РФ на срок более 6 месяцев.
2. Кто не подлежит учету
Согласно п. 1 ст. 8 ФЗ № 53, граждане, постоянно проживающие за пределами РФ, вообще не подлежат воинскому учету в РФ.
Беларусь для законодательства РФ является заграницей, как другое государство. Обучение в вузе и регистрация в РБ на срок учебного года, более 6 месяцев, прямое и безусловное основание для снятия с воинского учета в РФ.
3. Почему военкомат навязывает отсрочку?
Если студент оформит отсрочку по учебе, он останется на воинском учете в РФ.
Для военкомата это так скажем, как «контролируемая боевая единица».
Но учебная отсрочка по ст. 24 ФЗ № 53 предоставляется только при обучении в вузах, имеющих российскую государственную аккредитацию.
Далеко не все вузы Беларуси имеют аккредитацию Рособрнадзора РФ.
Если аккредитации нет, в отсрочке в самый последний момент законно откажут и призывника попробуют забрать в армию прямо в призыв.
Последствия Ваших действий
1) Снятие с воинского учета
Вы подаете заявление о снятии с учета в связи с выездом за пределы РФ на срок более 6 месяцев.
Студент официально перестает числиться на учете в РФ.
Ему не могут законно выписать повестку, ни обычную, ни электронную через Единый реестр, на него нельзя наложить запреты на выезд из РФ, блокировку водительских прав или сделок с имуществом.
Правда на практике военкоматы крайне неохотно снимают с учета призывников, требуя личной явки или предоставления документов.
Потребуется не просто справка о поступлении, а приказ о зачислении, договор найма жилья или справка о предоставлении общежития в РБ, и идеальный вариант, это справка о постановке на консульский учет в Посольстве РФ в Республике Беларусь (ее можно получить уже по прибытии).
При снятии с учета оригинал приписного удостоверения или военного билета, сдается в военкомат, а взамен выдается Справка о снятии с воинского учета.
Без оригинала приписного военкоматы часто выносят незаконные отказы, которые приходится обжаловать.
2) Оформление отсрочки без снятия с воинского учета (не рекомендую)
Если студент меняет постоянное место жительства, например, выписывается из квартиры в РФ, и уезжает, но не снимается с учета в военкомате, включается ст. 21.5 КоАП РФ (Нарушение правил воинского учета).
Штраф за неуведомление о выезде за границу или неснятие с учета составляет от 10 000 до 20 000 рублей.
Если военкомат посчитает, что отъезд без снятия с учета был совершен с целью «беготни» от армии, например, если в отсрочке по белорусскому вузу в итоге откажут из-за отсутствия аккредитации РФ, они могут передать материалы в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва), это если Вам нет 30 лет.
Пленум Верховного Суда РФ четко указывает: выезд за границу без снятия с учета с целью избежать призыва трактуется как уклонение.
Взаимодействие РБ и РФ: Между Россией и Беларусью действует соглашение о взаимном признании отказов в выезде.
Если российский военкомат выставит студенту ограничение на выезд из-за неявки по повестке, его задержат или не выпустят на границе Беларуси при попытке поехать куда-либо, кроме РФ.
Рекомендации:
Слова сотрудника военкомата «не надо сниматься» к делу не пришьешь. Когда сменится военный комиссар, новые сотрудники выпишут штраф и повестку, заявив: «Вы нарушили закон, скрылись за границу».
Получите из белорусского ВУЗа официальную справку об обучении (оригинал с синей печатью).
Составьте письменное Заявление о снятии с воинского учета в связи с выездом за пределы РФ на срок более 6 месяцев (ст. 10 ФЗ №53).
Подайте заявление. Сделать это можно лично до отъезда, либо через представителя по нотариальной доверенности с полномочиями на ведение дел в военных комиссариатах, если студент уже уехал.
В доверенности обязательно должно быть прописано право «подавать заявления о снятии с воинского учета и получать справки...».
К заявлению приложите: копию паспорта, справку из ВУЗа, документ о регистрации в РБ (если уже есть) и оригинал приписного свидетельства.
Если военкомат начнет затягивать процесс или письменно откажет, этот отказ незамедлительно обжалуется в вышестоящий комиссариат или в суд.
Судебная практика по таким делам полностью на стороне граждан: если факт проживания за границей доказан, военкомат обязан снять с учета.
Правовое обоснование: ст. 8, 10, 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», ст. 21.5 КоАП РФ
⚖️ С уважением, юрист Кочетков А.В.
✅ Помогаю разобраться в сложных правовых ситуациях и найти решение, которое реально сработает.
👉 Узнать больше обо мне, ознакомиться с моим рейтингом и отзывами можете по ссылке: www.9111.ru/id-lex_et_vita/
⭐ Готов также ответить на все Ваши вопросы в личных сообщениях.
Скажу Вам, как эксперт по военному праву: не слушайте военкомат, подавайте заявление на снятие с воинского учета.
Не будет у Вас отсрочки по белорусскому вузу, у него нет аккредитации по линии Рособрнадзора.
Заявление обычно подается за 2 недели до момента выезда за пределы РФ.
Срок выезда: более 6 мес., тогда снимут.
Надо подтвердить также не только обучение, но и место работы, это подтвердит, что будете находиться в РБ более длительное время.
Здесь есть свои нюансы на практике.