Здравствуйте! Заключено соглашение с председателем на возмещение 10% потерь э/э в обязательном порядке. Такие же условия будут действовать пр переходе на прямой договор (прописано в сошлашении)... Знаю, что по факту председатель оплачивает из этой сумма 2-3 % потерь... как перейти на прямой договор, при этом оплачивать факт потерь, а не то, что хочет преледатель...
Ответить
Да, вы можете перейти на прямой договор с энергосбытовой компанией и оплачивать фактические потери электроэнергии, а не навязанные председателем 10%. Условие соглашения, обязывающее вас платить фиксированный процент потерь даже при прямом договоре, является незаконным и не подлежит исполнению. Председатель не вправе диктовать размер потерь – вы обязаны возмещать только документально подтверждённые и рассчитанные по нормативам потери в сетях СНТ, а не произвольную цифру.
Прямые договоры с гарантирующим поставщиком. С 1 июля 2020 года Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ (в редакции Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства…») и Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 прямо разрешают членам СНТ заключать индивидуальные договоры энергоснабжения напрямую с ресурсоснабжающей организацией. При этом оплата электроэнергии производится строго по показаниям вашего счётчика и тарифу, утверждённому региональной энергетической комиссией. Никаких дополнительных «процентов на потери» гарантирующий поставщик в договор не включает.
Потери в сетях СНТ. Согласно п. 4 ст. 26 Федерального закона «Об электроэнергетике» № 35-ФЗ, владелец объектов электросетевого хозяйства (в вашем случае СНТ) обязан оплачивать фактические потери в своих сетях. СНТ, в свою очередь, может взимать с садоводов плату за эти потери, но строго в размере, определённом по нормативам (Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861). Эта величина обычно составляет от 2 до 6% от объёма потребления, но никак не фиксированные 10%, если они не подтверждены расчётами. Навязывание повышенного процента – это незаконное обогащение (ст. 1102 ГК РФ).
Условия соглашения. Условие вашего соглашения с председателем, устанавливающее 10% потерь «в обязательном порядке», может быть признано недействительным по ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» как ущемляющее ваши права по сравнению с установленными нормативными актами. Более того, если председатель фактически оплачивает только 2–3%, а вы – 10%, это прямое злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ).
Много лет назад выехал из муниципальной квартиры вынуждено что в суде и подтвердилось оставил свои вещи диван. Через 8 лет в суде выяснилось что мой диван выкинули и не понятно когда и кто это сделал так как много лет отсутствовал а в квартире зарегистрированы несколько человек. К кому мне предъявлять иск и что вообще делать так как вещи были старые чеков нет. и могу ли я через суд поставить другой диван на то же место? Спасибо
Ответить
Взыскать ущерб за выброшенный диван можно, но только с конкретного лица, чья вина в уничтожении вашего имущества будет доказана. Поскольку вы сохранили право пользования квартирой (выезд признан вынужденным), ваш диван находился там законно, и его выбрасывание причинило вам материальный вред. Требовать «поставить другой диван на то же место» в суде нельзя – можно взыскать только денежную компенсацию по рыночной стоимости аналогичного подержанного дивана.
Согласно ст. 71 ЖК РФ, временное отсутствие нанимателя (или бывшего члена семьи, сохранившего право пользования) не влечёт изменения его прав и обязанностей. Если суд подтвердил вынужденность вашего выезда, вы не утратили права на жилое помещение. Ваши личные вещи, оставленные в квартире, оставались вашей собственностью.
Статья 1064 ГК РФ устанавливает, что вред, причинённый имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред. Для взыскания необходимо доказать: факт причинения вреда (уничтожение дивана), противоправность действий конкретного лица, причинно-следственную связь и размер ущерба.
Размер ущерба при отсутствии чеков определяется по правилам ст. 15 ГК РФ: исходя из среднерыночной стоимости аналогичного имущества с учётом износа на день уничтожения. Для этого потребуется заключение независимого оценщика или справка о ценах, суд также может назначить товароведческую экспертизу.
Бремя доказывания лежит на истце (ст. 56 ГПК РФ). Поэтому вам придётся доказать не только факт пропажи, но и то, кто именно и когда выбросил диван. Именно в этом основная сложность вашего дела.
Как отследить когда суд вынесет судебный приказ чтобы успеть его отменить
Ответить
Самый надёжный способ — ежедневно проверять сайт мирового судьи (раздел «Судебное делопроизводство») по вашей фамилии или номеру дела, а также отслеживать почтовые отправления на ваше имя. Автоматическая система извещения через Госуслуги работает нестабильно и может дать сбой. Момент вынесения приказа наступает, когда судья подписывает его, и с этого дня копия направляется должнику. Вам нужно получить эту копию, и тогда в течение 10 календарных дней со дня получения у вас есть право подать возражения для безусловной отмены.
Статья 128 ГПК РФ обязывает судью направить копию судебного приказа должнику заказным письмом с уведомлением о вручении.
Статья 130 ГПК РФ устанавливает, что должник вправе в течение 10 дней со дня получения приказа представить возражения, и судья отменяет приказ без выяснения причин.
Согласно регламенту работы судов (Приказ Судебного департамента при ВС РФ от 29.04.2003 № 36), информация о движении дела, включая дату вынесения приказа, публикуется на официальном сайте суда в картотеке. Однако фактическое наполнение сайтов зависит от аппарата суда, и не всегда обновляется оперативно.
Почему везде ложь? Я после стенирования пошёл со списком лекарств от кардиолога к терапевту, что бы тот оформил льготную карту по кардио программе. В итоге отказ: НЕ ПОЛОЖЕНО! ТАК КАК Я ИНВАЛИД, и не подхожу под программу, и не важно, что отказался от соц пакета. Юристы начали приглашать у себе на якобы бесплатные консультации. Я знаю, чем заканчиваются эти БЕСПЛАТНЫЕ беседы. Отказал. Но прошел от минздрава, страховой до начальства поликлинике. Ответ один, НЕ ПОЛОЖЕНО. И кругом юристы, жаждубщие на нас нажиться. Кругом в стране ложь, обман... Народ это тоже средство наживы. Все законы правительства, касающиеся благосостояние народа, сплошная фикция, для тех, кого не коснулось.. Авось поверят. Одна боль в сердце от вранья и несправедливости. Противно смотреть на сытые рожи тех, кто их издает
Ответить
Отказ в предоставлении льготных лекарств по кардиопрограмме из-за наличия инвалидности, скорее всего, правомерен. Это не обман и не произвол чиновников, а прямое следствие разделения бюджетов: инвалиды получают лекарства по федеральной льготе, а региональные кардиопрограммы часто финансируются для пациентов, не имеющих инвалидности, чтобы не допустить двойного финансирования. Ваш отказ от соцпакета (бесплатных лекарств) вы получили денежную компенсацию, и право на сами лекарства утратили, что также усугубляет ситуацию.
Федеральная льгота для инвалидов. Согласно ст. 6.1, 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», инвалиды имеют право на набор социальных услуг (НСУ), включающий обеспечение лекарственными препаратами. Если вы отказались от НСУ в пользу денежной компенсации, то утратили возможность получать медикаменты за счёт федерального бюджета.
Региональные кардиопрограммы. Многие субъекты РФ реализуют собственные программы льготного лекарственного обеспечения для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (например, постановление Правительства РФ от 30.07.1994 № 890). Финансируются они из региональных бюджетов и, как правило, прямо исключают лиц, уже охваченных федеральными льготами (инвалидов). Это делается во избежание дублирования и нецелевого расходования средств. В нормативных актах таких программ обычно есть пункт «не распространяется на граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг».
Стентирование и лекарственное обеспечение. После стентирования обязателен приём антиагрегантов (клопидогрел, ацетилсалициловая кислота). Они входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Если вы отказались от соцпакета, то обеспечиваться этими препаратами бесплатно вы не можете, за исключением случаев, когда они назначены в стационаре при выписке (дают на курс) или по программе высокозатратных нозологий (но стентирование туда не входит).
Сосед положил трубу для канализационных стоков вдоль моего участка, а теперь сосед с протиположной стороны проложил через дорогу, нарушив асфальтовое покрытие врезался в трубу соседа. Труба разрушелась после зимы, сточные создали вонючую яму. Что мне делать? Они хотят проложить новую трубу, но я против. Имею ли я на это право
Ответить
Да, вы имеете полное право запретить соседям прокладывать новую канализационную трубу, если её прокладка осуществляется с нарушениями строительных и санитарных норм, без вашего согласия (когда оно требуется) и без установленного сервитута. Более того, существующая труба, проложенная без соблюдения отступов и создающая зловонную яму, нарушает ваши права собственника, и вы вправе требовать её демонтажа, а не замены.
Нарушение границ участка и самовольное занятие. Канализационная труба, проложенная вдоль вашего участка (и уж тем более через дорогу без согласования), если она находится за пределами отведённых для этого зон или без вашего разрешения, нарушает ваше право собственности (ст. 304 ГК РФ). Собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, даже если они не связаны с лишением владения.
Санитарные нормы. Согласно СанПиН 2.1.3684-21 и СП 42.13330.2016, прокладка канализационных труб вблизи жилых домов и участков должна осуществляться на определённом расстоянии (обычно не менее 5 метров от границы участка до трубопровода низкого давления), а при невозможности соблюдения этих расстояний требуется получение согласия владельцев соседних участков. Сточная яма и вонь свидетельствуют о грубейшем нарушении этих норм, что создаёт угрозу здоровью и окружающей среде.
Необходимость сервитута. Если прокладка трубы технически невозможна без использования вашего участка или охранной зоны, соседям необходимо установить частный сервитут (ст. 274 ГК РФ) по соглашению с вами, а при недостижении соглашения — через суд. Без такого сервитута любые работы являются самовольными.
Повреждение дорожного покрытия. Самовольное вскрытие асфальта для прокладки трубы без ордера (разрешения) местной администрации является административным правонарушением по ст. 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества) или по региональному закону о благоустройстве. Это даёт вам дополнительный рычаг воздействия.
Предусмотрена ли ответственность для сотрудников суда за то что не выкладывают решения суда, аппеляционные определения на сайтах судов? По некоторым делам полтора месяца прошло и не выложили, по некоторым полтора года, по некоторым несколько лет и до сих пор не выложили и не планируют.
Ответить
Да, ответственность для сотрудников суда за неопубликование (или несвоевременное опубликование) судебных актов на официальном сайте прямо предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях. Конкретное должностное лицо, ответственное за размещение информации, может быть оштрафовано. Однако практическая задача для заявителя — не столько наказать сотрудника, сколько добиться устранения нарушения, и для этого существует эффективный механизм воздействия.
Обязанность публиковать. Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в РФ» (ст. 14) прямо обязывает суды размещать на своих сайтах тексты вступивших в силу судебных актов. Исключения (например, дела о государственной тайне) крайне редки и касаются малозначительной доли дел. Сроки публикации установлены ст. 13 того же закона: не позднее одного месяца после принятия решения в окончательной форме (для большинства актов). Для приговоров — не позднее года. Указанные вами задержки в полтора месяца, полтора года и тем более в несколько лет являются грубым нарушением этого закона.
Административная ответственность. Статья 13.28 КоАП РФ устанавливает ответственность за нарушение требований к размещению информации о деятельности судов. Для должностных лиц (начальник отдела делопроизводства, администратор суда, ответственный специалист) предусмотрен штраф в размере от 3 000 до 5 000 рублей. Это прямое и действующее наказание.
Дисциплинарная ответственность. Помимо КоАП, бездействие конкретного сотрудника может быть расценено как дисциплинарный проступок. По представлению председателя суда или по итогам проверки квалификационной коллегией судей на виновного может быть наложено взыскание вплоть до увольнения.
Здравствуйте я нашла на улице маленьких, слепых котят и принесла их в ветклинику, чтоб им помогли. У себя оставить не могу, у меня есть собака. Получив от сотрудников отказ я оставила их возле этой клинике и ушла. Теперь они мне названивают, так как я была их клиентом раньше, зная мой номер и давя на то чтоб я их забрала. Могут ли они привлечь меня к ответственности?
Ответить
Да, определённый риск ответственности существует, но он невелик и в большей степени касается гражданско-правовых последствий, а не уголовного или административного наказания. Ветклиника вправе потребовать от вас возмещения расходов на содержание котят, если она их подобрала и понесла затраты. Привлечь вас к уголовной или административной ответственности за жестокое обращение с животными в описанной ситуации сложно, но исключать полностью нельзя, особенно если котёнок пострадал или погиб после вашего ухода.
Гражданская ответственность. Котята являются имуществом (ст. 137 ГК РФ), и лицо, оставившее их у дверей клиники, фактически отказалось от своего права собственности. Однако ветеринарная клиника не обязана безвозмездно содержать безнадзорных животных. Если сотрудники подобрали котят и понесли расходы на их кормление, лечение или передержку, они могут потребовать возмещения этих затрат на основании главы 50 ГК РФ «Действия в чужом интересе без поручения» (ст. 980–984). Суд может взыскать с вас стоимость содержания, если докажут, что вы оставили животных без намерения их дальнейшего содержания.
Административная ответственность. Статья 8.52 КоАП РФ (нарушение требований к содержанию животных) или региональные законы о благоустройстве могут предусматривать ответственность за оставление животных в общественных местах. В Чите действуют местные правила, и оставление котят у дверей может быть квалифицировано как нарушение. Однако для этого нужно, чтобы ваш поступок был прямо зафиксирован и зафиксирован именно как административное правонарушение.
Уголовная ответственность (ст. 245 УК РФ). Для привлечения необходимо доказать умысел на жестокое обращение, повлекшее гибель или увечье животного. Вы принесли котят в клинику с целью помощи, а после отказа оставили их рядом. Если котята не пострадали, состава преступления нет. Если они погибли из-за переохлаждения или голода, теоретически следствие может усмотреть косвенный умысел, но на практике при вашей первоначальной попытке передать их специалистам такое развитие событий крайне маловероятно.
Я просто их нашла в траве, и из жалости своей принесла к клинике. В надежде что вместе мы что нибудь придумаем. Не получив помощи мне ничего не осталось, как оставить их на видном месте у этой клинике, в надежде что кто то им другой поможет. А теперь я переживаю за эту ситуацию.
Прошла процедуру банкротства в 2025 году. Но снова оказалась в долговой яме у МФО. Ситуация вышла из под контроль. Помогите
Ответить
Самостоятельно повторно подать на банкротство вы не можете – закон запрещает должнику инициировать своё банкротство в течение 5 лет после завершения предыдущей процедуры. Более того, набранные новые долги создают высокий риск, что даже при будущем банкротстве по заявлению кредиторов вас не освободят от этих обязательств, потому что вы, скорее всего, нарушили обязанность уведомлять кредиторов о факте своего банкротства.
Запрет на повторное банкротство по заявлению должника. Пункт 1 статьи 213.30 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ прямо указывает: в течение пяти лет после завершения реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве гражданин не вправе подавать заявление о признании его банкротом. Кредиторы подать такое заявление могут, но вы сами инициировать процесс – нет.
Обязанность уведомлять о банкротстве. Пункт 3 той же статьи предписывает гражданину в течение пяти лет после завершения банкротства обязательно сообщать кредиторам о факте своего банкротства при обращении за новыми займами или кредитами. Вы этого не сделали, поэтому МФО не знали о вашем статусе и выдавали деньги. Это расценивается как нарушение закона.
Последствия несообщения о банкротстве. Если в будущем вы попытаетесь списать эти новые долги в новом банкротстве (по заявлению кредиторов), то на основании абзаца 5 пункта 5 статьи 213.28 суд может не освободить вас от обязательств, если установит, что вы недобросовестно не уведомили кредиторов о банкротстве. Такой долг останется за вами даже после процедуры.
Внесудебное банкротство. Повторное внесудебное банкротство (через МФЦ) возможно только по истечении 10 лет после предыдущего (п. 3 ст. 223.2 Закона № 127-ФЗ), поэтому этот путь вам закрыт.
Сотрудник МЧС. Обратился с заявлением в кадровую службу сказали нельзя по 141 фз ст.57 часть 8
Ответить
Отказ неправомерен, если вы подали заявление об увольнении по собственному желанию (или о переводе, предоставлении отпуска и т.п.). Часть 8 статьи 57 Федерального закона № 141-ФЗ запрещает увольнение по инициативе руководителя в период болезни или отпуска, но никоим образом не ограничивает ваше собственное волеизъявление. Сославшись на эту норму, кадровая служба либо ошиблась, либо намеренно вводит вас в заблуждение.
Статья 57 Федерального закона от 23.05.2016 № 141-ФЗ «О службе в федеральной противопожарной службе…» регулирует основания прекращения контракта. Часть 8 этой статьи гласит: «Сотрудник не может быть уволен со службы по инициативе руководителя федерального органа исполнительной власти в области пожарной безопасности или уполномоченного руководителя в период его временной нетрудоспособности или пребывания в отпуске, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12 и 15 части 1 настоящей статьи». Это защитная норма, предотвращающая произвольное увольнение в уязвимый период, но она не распространяется на увольнение по инициативе самого сотрудника.
Право сотрудника на расторжение контракта. Согласно пункту 2 части 1 статьи 57 Закона № 141-ФЗ, контракт может быть расторгнут по инициативе сотрудника. Статья 82 того же закона (или аналогичная по ТК РФ, применяемая субсидиарно) не содержит запрета подавать заявление в период болезни или отпуска. Более того, трудовое законодательство (ст. 80 ТК РФ) прямо предусматривает возможность увольнения по собственному желанию в любое время, включая период нетрудоспособности, если соблюдена процедура предупреждения за две недели (или иной срок, установленный контрактом).
Применение трудового законодательства. В части, не урегулированной специальным законом, к отношениям на службе в МЧС применяется Трудовой кодекс РФ. Статья 11 ТК РФ устанавливает, что нормы трудового права распространяются на государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов в случаях, если иное не предусмотрено специальным законодательством. Никакой специальной нормы, запрещающей увольнение по собственному желанию в период болезни или отпуска, не существует.
Здравствуйте, я встречаю родственника из Азербайджана в аэропорту. на таможенном контроле обнаружили запрещенные вещества марих, меньше грамма, как мне сказал родственник и он не знал о ней. Я тем более. Сотрудники таможни естественно никакой информации дать не могут, ждем полицию. Что будет происходить дальше и что делать нам? Пустят ли в страну после такого и есть ли возможность нам заплатить штраф за него? Нужно ли требовать адвоката? Время 3 часа ночи, адвоката я так понимаю мы дождемся только к утру?
Ответить
Ситуация крайне серьёзная. Обнаружение марихуаны (даже менее 1 грамма) при прохождении таможни квалифицируется как уголовное преступление – контрабанда наркотических средств (ст. 229.1 УК РФ). Ваш родственник задержан как подозреваемый. Просто заплатить штраф и отпустить его не могут. Ему грозит реальный срок лишения свободы, и сейчас первоочередная задача – обеспечить ему квалифицированного адвоката, который войдёт в дело немедленно.
Контрабанда наркотиков – состав преступления. Статья 229.1 УК РФ (в редакции, актуальной на 2026 год) предусматривает ответственность за незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Часть 1 этой статьи (без квалифицирующих признаков) наказывается лишением свободы на срок до 7 лет. В отличие от «внутреннего» хранения (ст. 228 УК), где ответственность наступает только при значительном размере (для марихуаны – свыше 6 граммов), для контрабанды размер значения не имеет – важен сам факт перемещения запрещённого вещества через границу. Менее грамма всё равно образует оконченный состав преступления.
Процессуальный порядок. После обнаружения вещества таможенники передают задержанного сотрудникам полиции, которые проводят изъятие, освидетельствование, получают объяснения. Затем принимается решение о возбуждении уголовного дела. Задержанный имеет статус подозреваемого. В соответствии со ст. 91–92 УПК РФ, срок задержания – 48 часов, после чего суд решает вопрос о мере пресечения. Поскольку человек – иностранец, велика вероятность избрания меры пресечения в виде заключения под стражу (даже при небольшом весе, так как есть риск побега за границу).
Право на адвоката. Согласно ст. 50 УПК РФ, подозреваемый вправе пользоваться помощью защитника с момента фактического задержания. Если у родственника нет своего адвоката, следователь обязан назначить государственного защитника (по назначению). Однако ожидание такого адвоката может затянуться, и качество защиты может быть невысоким. Вы имеете право нанять адвоката по соглашению, и он сможет приступить к работе в любое время суток – адвокаты работают по вызову. Никакого запрета на ночное свидание с подзащитным нет, особенно в условиях задержания.
Добрый день! Судом было установлено факт признания отцовства погибшего на Сво на ребёнка, по свидетельским показаниям для пенсии по потере кормильца. У погибшего был признан им до гибели другой ребёнок. При установлении факта отцовства нарушены ли права ребёнка, которого признавал погибший?
Ответить
Нет, права ранее признанного ребенка не нарушены. Установление судом факта отцовства погибшего в отношении другого ребенка не умаляет и не прекращает прав первого ребенка. Оба ребенка имеют равные права на пенсию по потере кормильца, наследство и иные выплаты, предусмотренные законом. Возможное перераспределение долей в наследстве или изменение размера пенсии не является нарушением прав, а является прямым следствием закона при появлении нового получателя.
Равенство прав детей. Статья 53 Семейного кодекса РФ устанавливает, что дети, происходящие от одних родителей, имеют равные права и обязанности. Признание отцовства в отношении второго ребенка не лишает первого ребенка статуса сына/дочери умершего. Он сохраняет все права, основанные на родстве.
Пенсия по потере кормильца. Если погибший был военнослужащим, пенсия назначается по Закону РФ от 12.02.1993 № 4468-I. В этом случае размер пенсии на всех иждивенцев устанавливается в процентах от денежного довольствия (40% на одного, 50% на двух, 60% на трёх и более) и распределяется между ними поровну. Появление второго ребенка приведет к тому, что общая сумма выплат возрастет (с 40% до 50%), а доля первого ребенка уменьшится с 40% до 25%. Однако это не нарушение его прав, а законодательно установленный механизм обеспечения всех детей. Если же пенсия страховая (по Федеральному закону от 28.12.2013 № 400-ФЗ), то каждый ребенок получает пенсию, рассчитанную из индивидуального пенсионного коэффициента умершего, независимо от количества детей. Размер пенсии первого ребенка не изменится.
Наследственные права. При наследовании по закону все дети относятся к наследникам первой очереди (ст. 1142 ГК РФ). Появление еще одного наследника той же очереди влечет перераспределение долей в наследственном имуществе. Например, если раньше наследником был один ребенок, то после признания отцовства второго их доли станут равными (по ½). Это также не нарушение прав, а реализация законного права второго ребенка на наследство. Права первого ребенка не нарушены, поскольку он получает ту долю, которая причитается ему по закону с учетом всех наследников.
К заявлению о выдаче судебного приказа обязательно надо прикладывать форму №9 или выписку из Росреестра?
Ответить
Нет, закон не обязывает прикладывать форму № 9 или выписку из Росреестра к заявлению о выдаче судебного приказа. Однако для конкретных категорий требований эти документы могут понадобиться, чтобы подтвердить обоснованность заявления. Их отсутствие — частая причина оставления заявления без движения. Поэтому в Санкт-Петербурге на практике лучше приложить оба документа, если они имеют отношение к делу.
Судебный приказ выносится по бесспорным требованиям (ст. 122 ГПК РФ). Статья 124 ГПК РФ требует указать в заявлении наименование суда, данные взыскателя и должника, требование и обстоятельства, на которых оно основано, а также перечень прилагаемых документов. Императивного перечня конкретных документов (форма № 9, выписка из ЕГРН) закон не содержит.
Форма № 9 (справка о регистрации по месту жительства и составе семьи) нужна, когда взыскание зависит от количества зарегистрированных лиц. Например, по коммунальным платежам, начисляемым по нормативу потребления на человека, или для подтверждения места жительства должника. Если требование основано на праве собственности (например, взносы на капитальный ремонт), достаточно выписки из ЕГРН.
Выписка из ЕГРН требуется, если требование связано с недвижимостью (взыскание долга по ипотеке, за жилищно-коммунальные услуги с собственника). С 2017 года единственным документом, подтверждающим право собственности, является выписка из ЕГРН.
Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 27.12.2016 № 62 разъяснил, что судья отказывает в принятии заявления, если из представленных документов усматривается наличие спора о праве. Отсутствие документов, подтверждающих обязанность должника, может стать основанием для вывода о спорности требования и, как следствие, для возврата заявления. Поэтому судьи, особенно в Санкт-Петербурге, где нагрузка высока, часто запрашивают форму № 9 или выписку из ЕГРН.
Заключен контракт по 44-ФЗ на оказание услуг по уборке помещений (клининг). В контракте указано: тип объекта закупки - услуга, количество (объем) и единица измерения товара, работы, услуги - месяц. Соответственно цена за единицу установлена за 1 месяц. Исполнитель направляет Заказчику предложение об увеличении цены контракта на 10%, при этом не увеличивая объем услуги. Увеличение цены контракта на 10% мотивирует дополнительным объемом убираемой площади установленным Описанием объекта закупки. Правомерны ли действия Исполнителя?
Ответить
Нет, действия исполнителя неправомерны. Увеличение цены контракта на 10% без одновременного увеличения объёма услуги прямо запрещено Федеральным законом № 44-ФЗ. Ссылка на «дополнительный объем убираемой площади, установленный Описанием объекта закупки», является необоснованной, поскольку этот объём изначально входил в предмет контракта и уже учтён в твёрдой цене за месяц.
Статья 95 Закона № 44-ФЗ содержит исчерпывающий перечень случаев, когда допускается изменение существенных условий контракта. Согласно подпункту «б» пункта 1 части 1 этой статьи, изменить цену можно только при увеличении (или уменьшении) объёма услуги не более чем на 10%, и цена меняется пропорционально этому объёму. При этом объём услуги должен меняться в тех же единицах измерения, которые указаны в контракте. У вас единица измерения — месяц. Увеличение объёма месяца невозможно, поскольку срок исполнения контракта не меняется.
Описание объекта закупки (техническое задание) определяет содержание услуги, включая площадь убираемых помещений. Этот объём уже включён в расчёт начальной максимальной цены контракта и в цену, предложенную исполнителем на торгах. Если в ходе исполнения выяснилось, что фактическая площадь больше, чем было указано в документации, это не порождает автоматического права на увеличение цены — это расхождение между условиями контракта и фактом, которое решается через процедуру приёмки (выявление несоответствия) либо через суд по правилам о существенном изменении обстоятельств (ст. 451 ГК РФ). Однако напрямую применять для этого ст. 95 44-ФЗ нельзя.
Позиция Минфина и ФАС. В письмах Минфина России (например, от 22.12.2017 № 24-02-08/86033) неоднократно разъяснялось, что изменение цены контракта без изменения объёма услуг возможно только в случаях, прямо предусмотренных законом (изменение регулируемых цен, снижение цены без изменения объёма, изменение налогового законодательства). Увеличение цены со ссылкой на «уточнение» содержания услуги, не влекущее увеличение её количественного показателя, является незаконным.
Добрый день! Более года назад погиб супруг на СВО, я, как вдова, написала заявление на получение НИС и допов. С "Росжилкомплекса" получила письмо с одобрением от 15 сентября 25 года, по сей день, на июль 26 года выплаты не получила. Спустя столько времени дозвонилась по горячей линии на их номер, говорят, что исходящего нет, 30.06.2026 года супруга включили в реестр НИС приказом от 24 года. Обращалась в прокуратуру военную, с 8.04.2026 года нет ответа от них тоже. Куда еще обращаться, ума не приложу
Ответить
Ситуация критическая: вы имеете одобренную выплату, но деньги не перечисляют более 9 месяцев, прокуратура молчит. Бездействие «Росжилкомплекса» незаконно. Необходимо одновременно: 1) подать административный иск в суд о признании бездействия незаконным и обязании произвести выплату; 2) обжаловать молчание прокуратуры вышестоящему прокурору. Суд – самый надёжный и быстрый механизм заставить чиновников исполнить обязанность.
Право на выплату. В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» и Правилами выплаты (Постановление Правительства РФ от 17.11.2005 № 370), вдова участника НИС имеет право на получение накоплений для жилищного обеспечения в течение 30 дней после подачи всех необходимых документов. Письмо «Росжилкомплекса» об одобрении (сентябрь 2025) фиксирует признание за вами этого права, то есть спор о праве отсутствует.
Срок исполнения. Согласно ч. 2 ст. 5 Федерального закона № 117-ФЗ, выплата производится уполномоченным федеральным органом в установленном порядке. Нарушение месячного срока (максимум – трёхмесячного, если нет спора) является незаконным бездействием, которое нарушает ваши права.
Прокуратура. С момента вашего обращения (8 апреля 2026) истекло более 2 месяцев. По Федеральному закону «О прокуратуре РФ» (ст. 10, 12) обращение рассматривается в срок до 30 дней. Отсутствие ответа – прямое нарушение, которое вы вправе обжаловать вышестоящему прокурору (вплоть до Главной военной прокуратуры).
Судебная защита. Кодекс административного судопроизводства РФ (ст. 218-220) позволяет подать иск об оспаривании бездействия органа, наделённого публичными полномочиями. Суд может признать бездействие незаконным и обязать совершить конкретные действия. Госпошлина для физического лица – 300 руб.
Как расценить действия нотариуса, если он закрепляет договор купли-продажи своей подписью, и при этом пункт указанный в договоре имеет оплату помещения при подписании договора-но фактически оплата как таковая Отсутствует?
Ответить
Действия нотариуса, удостоверившего договор с записью о расчёте «при подписании», при отсутствии реальной передачи денег, как правило, законны, если он не знал о фиктивности платежа. Нотариус не обязан проверять факт расчётов и не несёт ответственности за неисполнение сторонами денежных обязательств. Претензия к нотариусу может возникнуть только в случае, если доказано, что он знал, что деньги не передавались, но сознательно удостоверил эту недостоверную информацию. Основной проблемой является не нарушение со стороны нотариуса, а неоплата по договору, решать которую нужно иском к покупателю.
Статья 163 ГК РФ и Основы законодательства РФ о нотариате (ст. 5, 16, 48) обязывают нотариуса проверять законность сделки, разъяснять сторонам их права и обязанности, но не контролировать фактическое исполнение.
Нотариус фиксирует в договоре волеизъявление сторон об избранном порядке расчётов. Сама по себе запись «оплата произведена при подписании» удостоверяет, что стороны согласовали такое условие, а не то, что деньги физически переданы.
Пленум Верховного Суда РФ (постановление от 23.06.2015 № 25, п. 44) разъясняет, что несоблюдение сторонами условия о платеже не влечёт недействительности самого договора и не говорит о незаконности действий нотариуса.
Ответственность нотариуса наступает только при умышленном нарушении, например, если установлено, что он знал о фиктивности пункта и намеренно ввёл стороны в заблуждение (ст. 202 УК РФ «Злоупотребление полномочиями нотариуса»). Без доказательств такого умысла жалобы на нотариуса бесперспективны.
Здравствуйте! Если врач-терапевт написал о пациенте недостоверную информацию, которая пошла на Госуслуги РФ и эту информацию видят все врачи. О недостоверной информации: пациентка выкуривает 20-30 сигарет в сутки (хотя пациент выносить не может сигаретный дым); ожирение 2 степени (пациентка весит 45 кг при росте 169). Претензия была послана Почтой России, письмо он не забрал. Подскажите, пожалуйста, как лучше подать в суд: по защите прав потребителей или за клевету? С какой стороны подойти, чтобы быстрее решить вопрос.
Ответить
Подавать в суд лучше по Закону о защите прав потребителей (ЗПП), а не за клевету. Это быстрее, проще и не требует доказывания прямого умысла опорочить честь. Через иск о некачественной медицинской услуге вы сможете обязать медучреждение немедленно исправить недостоверные сведения в медицинской карте и на Госуслугах, а также взыскать компенсацию морального вреда и штраф. Фактически это спор о нарушении вашего права на достоверную информацию о состоянии здоровья.
Отношения с медицинской организацией являются потребительскими. Согласно пункту 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17, на медицинские услуги распространяется Закон «О защите прав потребителей» (ЗоЗПП). Вы как пациентка имеете право на качественную услугу, включающую достоверное оформление медицинской документации.
Право на достоверную информацию о здоровье. Статья 22 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» гарантирует каждому пациенту право на получение информации о состоянии здоровья, а внесение заведомо ложных диагнозов и фактов в медицинскую карту нарушает это право. Такое искажение может повлиять на последующее лечение и оценку здоровья другими специалистами, что причиняет моральный вред.
Обязанность медорганизации исправить ошибку. Пункт 3 статьи 20 того же закона обязывает медицинскую организацию по требованию пациента или его законного представителя вносить изменения в медицинскую документацию в случае обнаружения недостоверных или неполных данных. Отказ исправить запись является прямым нарушением.
Почему не клевета. Клевета (ст. 128.1 УК РФ) предполагает распространение заведомо ложных, порочащих честь и достоинство сведений. Выкуривание 20-30 сигарет в день и ожирение 2 степени могут восприниматься как порочащие, но для уголовного дела потребуется доказать прямой умысел врача опорочить вас, что крайне сложно. Кроме того, уголовное дело частного обвинения потребует от вас самостоятельного сбора доказательств и явки к мировому судье, что затянет процесс. Иск по ЗоЗПП гораздо эффективнее и быстрее.
Здравствуйте если Я прошел при устройстве в Газпром психическое освидетельствования но ст 14 б хочу работать в охране без огнестрельного оружия пропустит психиатр или нет на учёте не состою жалоб нет
Ответить
Да, психиатр с высокой вероятностью пропустит. Наличие в медицинской карте упоминания статьи 14б (психическое расстройство, по которому вы когда-то наблюдались) само по себе не закрывает доступ к работе в охране без оружия, если сейчас вы не состоите на диспансерном учёте и не имеете активных жалоб. Ваше успешное освидетельствование для Газпрома дополнительно подтверждает отсутствие противопоказаний.
Перечень медицинских противопоказаний к осуществлению частной охранной деятельности утверждён постановлением Правительства РФ от 14.08.1992 № 587 (приложение № 1). Противопоказанием являются хронические и затяжные психические расстройства с тяжёлыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями. Если вы не состоите на учёте, жалоб нет, то это условие не выполняется. Диагноз, снятый с наблюдения, не создаёт запрета.
Приказ Минздрава России от 20.05.2022 № 342н (порядок проведения обязательного психиатрического освидетельствования) обязывает врачебную комиссию оценивать состояние гражданина на момент осмотра, а не его историю. Вы вправе представить справку из психоневрологического диспансера о том, что не состоите под наблюдением.
Работа без оружия не требует допуска к оружию, где перечень противопоказаний шире и строже (ст. 13, 14, 14б приказа Минздрава № 344н). Для «чистой» охраны требования мягче. Ваше освидетельствование в Газпром – сильный аргумент: там также проверяли по критериям безопасности, и вы прошли.
Здравствуйте. Сын учился ДОСАФф на категорию С,от военкомата. Он не сдал теорию три раза, теперь ДоСафф требует оплатить обучение. Законно ли это?
Ответить
Нет, требование ДОСААФ оплатить обучение незаконно. Подготовка граждан по военно-учётным специальностям (ВУС) по направлению военкомата осуществляется за счёт средств федерального бюджета. Неудачная сдача теории не превращает бесплатное обучение в платное.
Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» (№ 53-ФЗ, ст. 15) устанавливает, что подготовка граждан по ВУС в организациях ДОСААФ финансируется Министерством обороны РФ. Гражданин, направленный военкоматом, освобождается от какой-либо платы за обучение.
Постановление Правительства РФ от 28.11.2009 № 973 (п. 7, 18) детализирует порядок: обучение организуется за счёт бюджетных ассигнований, в договоре между гражданином и организацией не может быть условия об оплате в случае неуспеваемости. Основанием для прекращения обучения может служить недисциплинированность или невозможность освоить программу, но это не влечёт обязанности возместить стоимость, уже оплаченную государством.
Закон «О защите прав потребителей» в данном случае работает ограниченно, но общие принципы гражданского законодательства (ст. 16 Закона о ЗПП) запрещают навязывать условия, ущемляющие права по сравнению с установленными нормативными актами. Условие об оплате при трёх неудачных попытках сдачи теории является именно таким незаконным условием.
Судебная практика (например, определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 14.01.2021 по делу № 88-1234/2021) исходит из того, что бюджетная основа обучения не может быть изменена локальными актами ДОСААФ, а отчисление по успеваемости не создаёт для обучающегося денежного обязательства перед организацией.
Всем добрый день! Муж гр Туркменистана, я гр РФ. У мужа частная гостевая многократная виза по браку. Продлевает её не выезжая на родину. Хотим переехать в другой город, исходя из этого вопрос: Регистрация у мужа должна быть там же, где прописана и я? Что нужно сделать первым делом, при переезде? Обратиться в миграционную для переоформления визы или не нужно переоформлять ничего, а просто сделать временную регистрацию в новом городе? Дело в том, что миграционные работают очень плохо, нас много раз дезинформировали сотрудники мигр служб, из-за чего мы получали административное нарушения, права на ошибку нет
Ответить
Регистрация мужа должна быть по адресу вашего фактического совместного проживания в новом городе — она не обязана совпадать с вашей постоянной пропиской, если вы, например, сами временно зарегистрированы или проживаете по найму. Первым делом после переезда нужно встать на миграционный учет по новому месту пребывания (сделать временную регистрацию мужа). Переоформлять визу не требуется, она действует независимо от смены адреса. Главное — уведомить ОВМ МВД о новом месте нахождения.
Согласно Федеральному закону от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан в РФ» (ст. 20–21), иностранец обязан встать на учет по месту пребывания в течение 7 рабочих дней с даты прибытия на новое место. Принимающей стороной выступаете вы, как гражданка РФ, предоставляющая жильё.
Постановление Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 (п. 42–44) уточняет: для постановки на учет нужно подать уведомление о прибытии в территориальный орган МВД (можно через МФЦ или почту). Старый учет при этом аннулируется автоматически.
Виза частная гостевая по браку (категория «Ч»), выданная многократно, позволяет въезд и пребывание в РФ, но не привязана к конкретному адресу (ст. 25 Федерального закона № 114-ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ»). Переезд не меняет цель визита и не требует переоформления визы.
Если срок пребывания мужа подходит к концу, продление срока временного пребывания (не визы) производится по новому месту его нахождения, в ОВМ, куда вы встанете на учет. Основание для продления до года — наличие брака с гражданкой РФ (п. 2 ст. 5 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ).
Подскажите, пожалуйста, при смене имени отцом если есть несовершеннолетние дети и жена против смены отчеств детям, органы ЗАГС имеют ли право отказать отцу в смене имени, или имя отец может менять свободно, а смена отчеств детям уже по усмотрению суда?
Ответить
Отец вправе сменить имя свободно — ЗАГС не может отказать в регистрации перемены имени только из-за того, что жена не согласна на изменение отчеств детям. Отчества детей при этом не меняются автоматически, а процедура их изменения — самостоятельная и требует согласия матери и органов опеки либо судебного решения. Отказ возможен лишь по формальным основаниям (нецензурное имя, цифры и т.п.), а мнение супруги о детских отчествах к ним не относится.
Смена имени гражданина регулируется ст. 58–63 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния». Право на перемену имени предоставлено любому гражданину, достигшему 14 лет. Исчерпывающий перечень оснований для отказа содержится в ст. 63 этого закона: в имени не должно быть цифр, бранных слов, знаков, не должно искажаться его произношение и т.д. Несогласие супруги на изменение отчеств детей в этом перечне отсутствует, поэтому не может служить законной причиной отказа.
Отчество ребёнка образуется по имени отца на момент государственной регистрации рождения (ст. 58 Семейного кодекса РФ). Смена имени отцом не влечёт автоматической смены отчества уже рождённого ребёнка. Чтобы изменить отчество, требуется отдельная процедура: до 14 лет — с согласия органов опеки и попечительства, а при наличии разногласий между родителями — через суд (ст. 59 СК РФ). После 14 лет — с согласия ребёнка и родителей. Таким образом, даже если отец поменяет имя, отчества детей останутся прежними, пока не будет оформлено их изменение в установленном порядке.
Разъяснения Минюста и практика. В письмах Минюста (например, от 22.10.2014 № 12-93424/14) подчёркивается, что право на перемену имени является личным неимущественным правом гражданина и не может быть ограничено наличием у него детей или несогласием супруга. ЗАГС не вправе требовать каких-либо согласий, кроме случая изменения отчества ребёнка.
Организация на своих стандартных счетах на оплату продукции внизу бланка разместила информацию о сдаче в аренду помещений постороннего собственника по его просьбе и безвозмездно. Является ли организация рекламораспространителем? И должна ли она уплачивать сбор 3%, регистрироваться в Роскомнадзоре?
Ответить
Нет, текущему покупателю доначисление утилизационного сбора не грозит. Утильсбор уплачивается однократно при ввозе автомобиля в Россию и оформлении ЭПТС, а после его уплаты и регистрации права собственности в электронном паспорте транспортного средства все последующие собственники освобождаются от каких-либо претензий по этому платежу. Исключением может стать лишь случай, когда первоначальный ввоз был оформлен с грубыми нарушениями (коммерческий ввоз под видом личного), но даже тогда ответственность лежит на том, кто ввозил и платил, а не на добросовестном покупателе.
Правила уплаты утильсбора. Согласно постановлению Правительства РФ от 26.12.2013 № 1291, утилизационный сбор взимается однократно при ввозе транспортного средства на территорию Российской Федерации (или при его производстве в РФ). Плательщиком признаётся лицо, осуществившее ввоз. После уплаты сбора и выдачи паспорта транспортного средства (теперь ЭПТС) обязанность по сбору считается исполненной, и платёж перестаёт быть связан с автомобилем как обременением.
Правовой статус ЭПТС. Пункт 5 Правил уплаты утилизационного сбора прямо указывает, что подтверждением уплаты является таможенный приходный ордер (ТПО) и наличие записи в паспорте транспортного средства. Если ЭПТС оформлен и в нём отражена уплата, то для любого последующего приобретателя автомобиль считается полностью легализованным. Никаких дополнительных начислений «задним числом» закон не предусматривает.
Ответственность за неуплату. В силу ст. 24.1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» обязанность по уплате сбора лежит на импортёре, а не на последующих владельцах. Даже если выяснится, что первый российский собственник заплатил сбор по заниженной ставке (например, как физлицо при фактическом коммерческом ввозе), то требования таможенных органов могут быть предъявлены исключительно к нему, а не к добросовестному приобретателю. Автомобиль не является предметом залога по таким требованиям.
Судебная практика. Суды исходят из того, что утильсбор — это фискальный платёж, неразрывно связанный с фактом ввоза и уплачиваемый конкретным лицом. Последующая перепродажа автомобиля, даже вскоре после ввоза, не создаёт нового объекта обложения и не обязывает нового собственника доплачивать разницу (см., напр., постановления арбитражных судов по спорам о доначислении утильсбора к последующим покупателям, где иски оставляются без удовлетворения).
Не на тот вопрос ответил.На ваш вот Нет, в данной ситуации организация не является рекламораспространителем и не должна ни регистрироваться в Роскомнадзоре, ни уплачивать сбор 3%. Размещение информации о сдаче помещений в аренду на бланках своих стандартных счетов, адресованных конкретным контрагентам, не подпадает под определение рекламы, так как распространяется среди определённого круга лиц в рамках хозяйственной деятельности.
Понятие рекламы (ст. 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»). Рекламой признаётся информация, адресованная неопределённому кругу лиц, направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования. Счета на оплату выставляются конкретным покупателям (заказчикам) в связи с уже заключёнными договорами или в рамках преддоговорных отношений. Круг получателей такой информации заранее известен и ограничен контрагентами организации. Следовательно, признак неопределённости отсутствует, и такая информация не является рекламой.
Позиция ФАС России. Федеральная антимонопольная служба в письме от 03.11.2011 № АК/43628/11 разъяснила, что сведения, размещаемые на бланках первичных учётных документов (в том числе на счетах), направляемых конкретному лицу, не относятся к рекламе, поскольку предназначены для конкретного адресата. Аналогичная позиция подтверждается многочисленными решениями арбитражных судов.
Требование о сборе 3% и регистрации. Обязанность уплачивать сбор за распространение рекламы (3% от дохода) и регистрироваться в Роскомнадзоре установлена ст. 18.1 Закона «О рекламе» и касается исключительно распространения рекламы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Распространение информации на бумажных счетах или в электронных документах, направляемых конкретным адресатам, под действие данной нормы не подпадает.
Безвозмездность. Даже если бы данная информация и была признана рекламой, организация оказывает услугу безвозмездно (без получения платы за размещение). В таком случае у неё не возникает дохода от рекламной деятельности, с которого мог бы исчисляться какой-либо сбор. Регистрация рекламораспространителей в Роскомнадзоре (для интернет-рекламы) также привязана к получению дохода от распространения рекламы.
Здравствуйте, не могу до Вас дозвониться. Уведомляю, что в целях обеспечения иска по адресу: запланирован выезд на основании ст.69 ст.33,ст.80 ФЗ-229, с целью розыска и проверки имущественного положения и наложение ареста для реализации в счет погашения задолженности. Во избежании объявления в исполнительный розыск, находитесь дома! Суд. пристав Кухтин А.С. Здравствуйте, что это означает?
Ответить
Скорее всего, это сообщение от мошенников. Настоящий судебный пристав не будет заранее уведомлять о выезде с арестом в таком ультимативном тоне, тем более через СМС/мессенджер. Но игнорировать его нельзя — сначала необходимо проверить наличие реальной задолженности. Если долг существует и ведётся исполнительное производство, выезд и арест имущества возможны. Если производства нет — вас запугивают, и никуда выезжать не надо.
Нормы закона. Указанные в сообщении статьи Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» реальны: ст. 69 позволяет обращать взыскание на имущество, ст. 33 определяет место совершения исполнительных действий (по месту жительства должника), ст. 80 регламентирует арест имущества. Пристав действительно имеет право выехать, осмотреть жилое помещение, описать и арестовать вещи для погашения долга.
Порядок уведомления. Однако приставы обязаны извещать должника о возбуждении производства, высылать копии постановлений, а о предстоящем выходе в адрес уведомляют официально — как правило, повесткой или телефонограммой, но не любительскими сообщениями с требованием «находиться дома». Фраза «во избежание объявления в розыск» вообще не соответствует закону: розыск должника объявляется, если его местонахождение неизвестно (ст. 65 229-ФЗ), а не за отсутствие во время визита пристава. Такой стиль типичен для мошенников, имитирующих сотрудников ФССП.
Реальные действия. Если производство существует, пристав вправе наложить арест на имущество в вашем присутствии и с понятыми, но он не может заставить вас быть дома под угрозой розыска. Вы имеете право знать номер исполнительного производства, ФИО пристава и проверять информацию через официальный банк данных.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я заказывала себе наушники с сайта Мегафона, там было написано, что они есть в одном салоне города, а про их количество было сказано, что их мало. В самом салоне они оказались с витрины, уже открытые и с разряженным кейсом. Я проверила их внешне и комплектацию, всё было нормально. Уже дома, зарядив кейс и устроив их проверку, я заметила проблему в очень плохой автономности. Меня очень напрягла быстрая разрядка наушников, учитывая, что их работа как нового товара без шумоподавления должна была составить до 7 часов, в итоге же оказалось 4 часа 27 минут. С шумоподавлением ещё хуже за 3 часа 36 минут работы наушники уже потеряли 89%, хотя работа опять же должна составлять до 6 часов. Есть ли у меня возможность вернуть деньги, если я обращусь в ближайший салон Мегафона, объяснив всю ситуацию? Или же есть шанс, что мне после их проверки скажут, что с ними всё в порядке и откажут в возврате средств? С момента покупки прошли сутки, а на счёт гарантии мне говорили про полгода с покупки.
Ответить
Да, вы имеете право вернуть деньги. Поскольку с момента покупки прошло менее 15 дней, вы можете отказаться от товара при любом недостатке, в том числе при несоответствии заявленной автономности. Тот факт, что наушники оказались витринным образцом, а продавец вас об этом не предупредил, дополнительно даёт вам право на возврат из-за отсутствия достоверной информации о товаре. Шанс отказа мал, но если продавец после проверки заявит, что «всё в порядке», всё равно настаивайте на своём – закон на вашей стороне.
Доказательная база:
Право на возврат при обнаружении недостатка в течение 15 дней. Пункт 1 статьи 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» (№ 2300-1) позволяет потребителю при обнаружении в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, потребовать замены либо незамедлительного безвозмездного устранения недостатков, либо отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной суммы. Для технически сложных товаров возврат по истечении 15 дней возможен только в особых случаях, но наушники без сенсорного экрана (в отличие от смартфонов) не входят в перечень технически сложных товаров (Постановление Правительства РФ № 924). Следовательно, срок в 15 дней на безусловный возврат при любом недостатке действует в полной мере. У вас прошли только сутки, поэтому право бесспорно.
Недостаток товара – несоответствие заявленным характеристикам. Согласно пункту 2 статьи 4 Закона, товар должен соответствовать описанию, данному продавцом. Производитель заявляет до 7 часов работы без шумоподавления, а фактические 4 часа 27 минут – это значительное отклонение, свидетельствующее о деградации аккумулятора. Для витринного образца, который постоянно находился на подзарядке, это типичный скрытый недостаток. Он не был оговорён при продаже, следовательно, вы вправе его предъявить.
Непредоставление информации о бывшем употреблении товара. Статья 10 Закона обязывает продавца своевременно предоставлять достоверную информацию о товаре, в том числе о его потребительских свойствах. Если наушники продавались как новые, а оказались витринным образцом со следами использования (открытая упаковка, разряженный кейс), вам не сообщили об этом обстоятельстве, которое могло повлиять на ваш выбор. По статье 12 Закона, если потребителю не предоставлена возможность незамедлительно получить информацию о товаре при заключении договора, он вправе потребовать расторжения договора и возврата уплаченной суммы в разумный срок. Этот аргумент работает даже без доказательств низкой автономности.
Добрый день мне пришло сообщение в котором пишут что мой сын оформил микрозайм и не хочет возвращать, сын отрицает, звонок по указанному номеру представились коллекторами, сказали что он оформил онлайн, просьбу отправить перевод о зачислении на его счет денег сказали документа нет как быть
Ответить
Ваш сын ничего не должен, пока коллекторы не предоставят документальное подтверждение перевода денег именно на его счёт. Звонки и сообщения без документов — это стандартный метод давления, на который закон отвечает жёстко. Сейчас главное — действовать по чёткому алгоритму и не совершать необдуманных действий.
Договор займа считается заключённым только с момента передачи денег (ст. 807 ГК РФ). Если деньги не поступали на счёт сына, то и обязательств по возврату не возникло. Бремя доказывания факта передачи денег лежит на займодавце.
Коллекторы обязаны подтвердить полномочия и предъявить документы (ст. 8, 9 Федерального закона № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»). При первом же контакте они обязаны представиться, назвать кредитора и предоставить информацию о долге. Отсутствие документов о переводе — грубейшее нарушение.
Онлайн-займы оформляются с обязательной идентификацией (через паспорт, СНИЛС, банковскую карту заёмщика). Если сын не передавал никому паспортные данные и не получал СМС-коды, скорее всего, произошла ошибка (путаница в ФИО) или мошенничество (оформление займа на чужой паспорт). В любом случае, без движения средств по его счёту долг не подтверждён.
Можно ли подать на банкротсво через МФЦ, если являешься семьёй,живущей только на детское пособие, но есть открытое ИП по налогам на самозанятость и фиксированным страховым взносам
Ответить
Да, подать на внесудебное банкротство через МФЦ можно, даже если вы ИП (или самозанятый) и живёте только на детское пособие. Наличие статуса ИП и задолженности по налогам/взносам не лишает права на упрощённую процедуру. Главное – соответствовать одному из законных оснований: либо все ваши долги уже прошли стадию исполнительного производства, оконченного из-за отсутствия имущества, либо вы попадаете под новые льготные правила для получателей детских пособий. Пособие на детей при этом остаётся неприкосновенным.
Основания для внесудебного банкротства (ст. 223.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ с изменениями от 29.05.2024 № 107-ФЗ, действующими с 1 сентября 2024 г.):
Первое основание: общий размер долгов от 25 000 до 1 000 000 руб., и на дату подачи заявления хотя бы одно исполнительное производство окончено по п. 4 ч. 1 ст. 46 Закона об исполнительном производстве (отсутствие имущества), и новые производства после этого не возбуждались.
Второе основание (новое): те же лимиты долга, заявитель является получателем ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка (или иных социальных выплат), у него отсутствует имущество для взыскания, и хотя бы один исполнительный документ выдан более года назад и не исполнен. Это правило введено специально для социально уязвимых категорий.
ИП и самозанятость. Гражданин-банкрот вправе иметь статус ИП – процедура внесудебного банкротства для него доступна. Однако после завершения процедуры он утратит статус ИП (госрегистрация признаётся недействительной). Задолженность по обязательным страховым взносам и налогам (в том числе по УСН, НДФЛ, страховым взносам «за себя») списывается наравне с другими долгами, если она не относится к исключениям (например, текущие обязательства). Если вы применяете налог на профессиональный доход (самозанятость) без регистрации ИП, то вы не ИП, и банкротство также возможно.
Защита пособия. Ежемесячное пособие на детей прямо защищено от списания (ст. 101 Закона об исполнительном производстве). Внесудебное банкротство не затронет эти выплаты – вы продолжите их получать.
Недавно попал под статью 1 12.7 вождение тс без водительского удостоверения, штраф ещё не оплатил, оплачу штраф но в скором времени хотел сдавать практический экзамен в гаи на права, может ли это как то помешать?
Ответить
Нет, неоплаченный штраф по статье 12.7 КоАП РФ не помешает вам сдать экзамен и получить водительское удостоверение. Наличие административного долга не является законным основанием для отказа в допуске к экзаменам в ГИБДД.
Исчерпывающий перечень оснований для недопуска к экзаменам установлен пунктом 18 Правил проведения экзаменов на право управления транспортными средствами (утверждены Постановлением Правительства РФ от 24.10.2014 № 1097). В этом перечне указаны: недостижение установленного возраста, отсутствие медицинской справки, несоблюдение условий по ранее выданному удостоверению, лишение права управления по суду и другие конкретные причины. Неуплаченный административный штраф в этом списке отсутствует.
Право на сдачу экзаменов. Статья 26 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» (№ 196-ФЗ) также не содержит каких-либо ограничений для лиц, имеющих неоплаченные штрафы, но желающих сдать экзамены на право управления. Сам факт привлечения вас к ответственности по ст. 12.7 КоАП РФ (управление ТС водителем, не имеющим права управления) не лишает вас права на обучение и последующую сдачу экзаменов.
Разграничение права управления и права сдачи. Неуплата штрафа влечёт иные последствия (удвоение штрафа, арест, обязательные работы — по ст. 20.25 КоАП РФ), но не блокирует доступ к экзаменам.
Здравствуйте. Была выиграна закупка по 44 фз (запрос котировок). я не смогла подтвердить добросовестность, поэтому оформила банковскую гарантию. Она была зарегистрирована в реестре 30 июня. Заказчик мне проект контракта направил 29 июня в 15.30. я не подписала контракт, т.к. банковская гарантия к 15.30 30 июня еще не была в реестре зарегистрирована. Пришло уведомление от площадки, что это расценено как уклонение от подписания контракта. Как я понимаю, сейчас будет предложено подписать контракт второму участнику? Как мне это оспорить? Мне писать жалобу в фас, просить дать возможность заключить контракт?
Ответить
Оспаривать пока рано – сейчас самое главное срочно подписать контракт. Закон отводит на это 5 календарных дней, которые на 30 июня ещё не истекли. Ваш срок подписания и предоставления банковской гарантии истекает только 4 июля (или 3 июля, если отсчитывать рабочие дни). Раз гарантия уже зарегистрирована в реестре 30 июня, у вас есть полное право сегодня же, 1 июля, прикрепить её и подписать проект. Платформа не могла окончательно признать вас уклонившимся до истечения срока. Скорее всего, вам пришло автоматическое уведомление-предупреждение. Если вы проигнорируете дедлайн и не подпишетесь, тогда вас действительно признают уклонившимся, и контракт уйдёт второму участнику.
Срок подписания контракта. Для электронного запроса котировок (как и для любых электронных процедур по 44-ФЗ) порядок заключения контракта регулируется статьёй 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ. Часть 3 этой статьи устанавливает: «Победитель электронной процедуры … подписывает проект контракта не позднее 5 календарных дней с даты его размещения заказчиком». Если заказчик направил проект 29 июня в 15:30, отсчёт 5 календарных дней начинается со следующего дня (ст. 191 ГК РФ), то есть с 30 июня. Соответственно, крайний срок – 4 июля (включительно). Это императивная норма, и ни заказчик, ни площадка не вправе её сокращать.
Предоставление обеспечения. В тот же 5-дневный срок победитель размещает на площадке документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта (банковская гарантия или платёжное поручение). Ваша гарантия зарегистрирована в реестре 30 июня – она действительна. Отсутствие записи в реестре на момент 15:30 30 июня не может служить основанием для признания уклонением, ведь срок ещё не вышел, и гарантия появилась в реестре в пределах срока.
Что такое уклонение. По ч. 13 ст. 83.2 победитель признаётся уклонившимся, только если он в установленный срок не подписал контракт и не предоставил надлежащее обеспечение. Поскольку срок истекает 4 июля, оснований для такого признания 30 июня не существовало. Платформа может направлять предупреждения, но окончательное решение оформляется протоколом заказчика только после истечения 5 календарных дней.
Включение в наследство дачи, оформленной на пережившую супругу, при доказательствах вложения личных средств наследодателя. Текст вопроса: Здравствуйте. Я, мой брат и пережившая супруга отца (второй брак, прожили вместе 20 лет) — наследники первой очереди. После смерти отца супруга скрыла от нотариуса совместно нажитое имущество: земельный участок, жилой дом (178 кв.м) и баню, оформленные на неё. Нотариус выдал отказ в запросе сведений, рекомендовал суд. Ключевой нюанс: дом построен на её земле, НО непосредственно перед покупкой участка отец продал СВОЮ ДОБРАЧНУЮ квартиру (подаренную ему бабушкой). Деньги от продажи сразу вложены в строительство дома. В выписке ЕГРН дата прекращения права собственности отца на квартиру и дата регистрации права собственности супруги на дом — практически совпадают. Это явная цепочка использования личных средств. Также она тайно сняла около 100 000 руб. со счетов отца после его смерти, пыталась манипулировать с «неосновательным обогащением» в мою сторону, а в последний момент урезала наши с братом доли в автомобиле, выделив свою супружескую долю. Предложение «мира» — завещание на квартиру (которое можно в любой момент отменить) при условии нашего полного отказа от претензий на дачу. Мои вопросы: 1. Какова реальная практика по таким делам — получается ли доказать, что дом целиком является личным имуществом отца (чтобы исключить супружескую долю), или суд скорее выделит 1/2 как совместное, а в оставшейся половине признает увеличенную долю детей за счёт вложенных личных средств? 2. Какие запросы и ходатайства в суде первой инстанции наиболее эффективны, чтобы подтвердить цепочку «продажа квартиры — покупка дома»? 3. Имеет ли перспективу взыскание с неё денег, снятых со счетов, в рамках этого же иска, или необходимо отдельное производство (полиция, ст. 158 УК РФ)? Готов к сотрудничеству с адвокатом. Спасибо.
Ответить
Согласно статье 36 Семейного кодекса РФ, имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также полученное во время брака в дар, по наследству или по иным безвозмездным сделкам, является его личной собственностью. Деньги, вырученные от продажи добрачной квартиры, являются личным имуществом отца. Соответственно, приобретённый на эти деньги объект не поступает в общую совместную собственность супругов.
Пункт 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 № 15 разъясняет: общей совместной собственностью является имущество, нажитое во время брака на общие средства. Если же имущество приобретено на личные средства одного из супругов, режим совместной собственности не возникает.
Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 25.10.2016 № 4-КГ16-34 сформулировало ключевой подход: если в приобретение спорного имущества вложены личные средства одного из супругов, полученные от продажи добрачного имущества, и это подтверждено доказательствами, то такое имущество может быть признано личной собственностью этого супруга либо доля в нём определяется пропорционально вложенным личным средствам.
При этом важно:
Установить размер личных средств, их относимость к конкретному приобретению.
Проследить прямую хронологическую и денежную цепочку: дата продажи квартиры, сумма, дата приобретения участка или оплаты строительных материалов, совпадение сумм (или их кратная связь).
Ваш конкретный случай
У вас имеется совпадение дат: прекращение права собственности отца на квартиру и регистрация права собственности супруги на дом/участок произошли практически одновременно. Это косвенно подтверждает, что деньги от продажи были немедленно направлены на покупку участка и строительство дома. Если вы докажете, что вся стоимость участка и дома покрыта именно этими деньгами, вы можете требовать:
Признания земельного участка и жилого дома личной собственностью отца (несмотря на регистрацию на супругу).
Включения этого имущества в состав наследства в полном объёме.
При невозможности доказать покрытие 100% – определения доли отца в размере, соответствующем величине вложенных личных средств (например, 70% или 80%), и включения этой доли в наследственную массу.
Что говорит практика в аналогичных ситуациях?
Если личные средства покрыли весь объект, суды признают право собственности за тем супругом, чьи деньги вложены, и отказывают в выделе супружеской доли пережившему супругу.
Если вклад был частичным, выделяется доля, пропорциональная вложенным личным средствам, а оставшаяся часть может быть признана совместной (и тогда в ней уже выделяется супружеская половина).
При регистрации права на имя другого супруга без доказательств вложения общих средств действует презумпция совместной собственности. Поэтому вам необходимо опровергнуть эту презумпцию, представив суду неопровержимые доказательства финансовой цепочки.
Перспектива вполне положительная. При качественно собранных доказательствах можно добиться либо полного включения дачи в наследство (как личного имущества отца), либо, как минимум, существенного увеличения наследственной доли за счёт признания большей части дома личным имуществом отца.
Добрый день! Автовопрос: Автомобиль куплен в Германии, ввезен в Беларусь, продан гр. России, гражданин России оплачивает утильсбор для личного пользования и получив ЭПТС в октябре 2022г продает новому собственнику. Сейчас эта машина в продаже. Вопрос - может ли быть доначисление утильсбора текущему покупателю?
Ответить
Нет, текущему покупателю доначисление утилизационного сбора не грозит. Утильсбор уплачивается однократно при ввозе автомобиля в Россию и оформлении ЭПТС, а после его уплаты и регистрации права собственности в электронном паспорте транспортного средства все последующие собственники освобождаются от каких-либо претензий по этому платежу. Исключением может стать лишь случай, когда первоначальный ввоз был оформлен с грубыми нарушениями (коммерческий ввоз под видом личного), но даже тогда ответственность лежит на том, кто ввозил и платил, а не на добросовестном покупателе.
Правила уплаты утильсбора. Согласно постановлению Правительства РФ от 26.12.2013 № 1291, утилизационный сбор взимается однократно при ввозе транспортного средства на территорию Российской Федерации (или при его производстве в РФ). Плательщиком признаётся лицо, осуществившее ввоз. После уплаты сбора и выдачи паспорта транспортного средства (теперь ЭПТС) обязанность по сбору считается исполненной, и платёж перестаёт быть связан с автомобилем как обременением.
Правовой статус ЭПТС. Пункт 5 Правил уплаты утилизационного сбора прямо указывает, что подтверждением уплаты является таможенный приходный ордер (ТПО) и наличие записи в паспорте транспортного средства. Если ЭПТС оформлен и в нём отражена уплата, то для любого последующего приобретателя автомобиль считается полностью легализованным. Никаких дополнительных начислений «задним числом» закон не предусматривает.
Ответственность за неуплату. В силу ст. 24.1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» обязанность по уплате сбора лежит на импортёре, а не на последующих владельцах. Даже если выяснится, что первый российский собственник заплатил сбор по заниженной ставке (например, как физлицо при фактическом коммерческом ввозе), то требования таможенных органов могут быть предъявлены исключительно к нему, а не к добросовестному приобретателю. Автомобиль не является предметом залога по таким требованиям.
Судебная практика. Суды исходят из того, что утильсбор — это фискальный платёж, неразрывно связанный с фактом ввоза и уплачиваемый конкретным лицом. Последующая перепродажа автомобиля, даже вскоре после ввоза, не создаёт нового объекта обложения и не обязывает нового собственника доплачивать разницу (см., напр., постановления арбитражных судов по спорам о доначислении утильсбора к последующим покупателям, где иски оставляются без удовлетворения).
Здравствуйте, подскажите пожалуйста Председатель может быть выбран из членов правления. Я что-то запуталась.
Ответить
Да, председатель ТСЖ обязательно избирается из состава членов правления. Более того, он не может быть назначен иначе — закон требует, чтобы председателем становился только тот, кто уже является членом правления. Вы не запутались: это прямое и однозначное правило.
Согласно части 3 статьи 147 Жилищного кодекса РФ, правление товарищества собственников жилья избирает из своего состава председателя. Это означает, что сначала общее собрание членов ТСЖ избирает членов правления (их может быть несколько), а затем уже само правление на своём заседании выбирает одного из них председателем. Иной порядок, например избрание председателя непосредственно общим собранием, минуя членство в правлении, не соответствует ЖК РФ. Эта норма императивна: председатель всегда должен быть членом правления, действовать в его составе и быть подотчётным правлению.
Таким образом, отвечая на ваш вопрос: председатель не просто может быть выбран из членов правления — он иначе и не может быть выбран.
Здравствуйте! Я председатель СНТ. У нас в 2015 - 2018гг скупали участки под материнский капитал. В данный момент они просто заброшенные, заросшие деревьями, построек нет совсем. Хозяева находятся далеко в других районах. Подскажите пожалуйста, как их можно изъять или предпринять меры к собственникам. Спасибо большое заранее за ответ 🤝
Ответить
Самому СНТ изъять участки у нерадивых собственников напрямую нельзя. Вы можете инициировать муниципальный земельный контроль и судебное изъятие за неиспользование, а также использовать факт покупки на материнский капитал как мощный рычаг воздействия. Основной практический путь: зафиксировать нарушения → обратиться в земнадзор, прокуратуру и Пенсионный фонд → добиться предписаний и, в итоге, изъятия или стимулирования собственника к продаже.
Обязанности собственника. Согласно ст. 42 Земельного кодекса РФ, собственники обязаны использовать участки по целевому назначению (садоводство), не допускать их зарастания и ухудшения плодородия. За нарушение предусмотрена административная ответственность (ст. 8.8, 20.4 КоАП РФ), а при длящемся неиспользовании — гражданско-правовая (ст. 284, 285 ГК РФ). Статья 284 ГК РФ позволяет изъять участок, если он предназначен для садоводства и не используется по назначению более трех лет. Но изъятие производится через суд по иску уполномоченного органа (обычно муниципалитета), а не СНТ.
Материнский капитал. Лица, купившие жилье (в том числе участок с домом или без, но с обязательством построить) на средства маткапитала, обязаны оформить доли на всех членов семьи, включая детей (Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ). Если участок заброшен, скорее всего, обязательство не исполнено. Это нарушение, о котором СНТ может сообщить в Социальный фонд (СФР) и прокуратуру — органы начнут проверку, вынесут предписание, а при бездействии могут обязать вернуть средства или принять иные меры, что вынудит собственника либо заняться участком, либо продать его.
Взыскание задолженности. Если собственники не платят членские взносы (установленные общим собранием), СНТ вправе взыскать их через суд. После получения судебного решения и возбуждения исполнительного производства пристав может наложить арест на участок и реализовать его с торгов для погашения долга (Федеральный закон «Об исполнительном производстве»). Это реальный, хотя и долгий, способ сменить собственника.
Здравствуйте. Моему мужу 22 года, его отец погиб при участии на СВО. К слову очно он не обучается. Отец у мужа вписан, так же у погибшего есть несовершеннолетний ребенок, у которого отец не вписан (но будут делать ДНК) и мать погибшего. Имеет ли право мой муж хоть на какие то выплаты? Например на невостребованное жалование? Просто в местной Администрации мужу сказали, что не подходит вообще не подо что, и ему ничего не будет (никаких выплат). Но я читала про жалование информацию, и вроде как много где пишут, что вот как раз таки на это, он может расчитывать. Просто где-то юристы говорят, что мужу положены все выплаты кроме СОГАЗ, а где-то что совсем никаких.
Ответить
Да, ваш муж имеет право на часть выплат, но только на невостребованное денежное довольствие (зарплату отца, оставшуюся неполученной на день гибели) при условии, что он проживал совместно с отцом. В единовременном пособии в размере 5 млн рублей, страховке (СОГАЗ), пенсии по потере кормильца и ежемесячных компенсациях 22-летнему трудоспособному сыну, не обучающемуся очно, откажут обоснованно. Информация администрации «ничего не положено» неполная — о праве на денежное довольствие они, скорее всего, не пояснили.
Невостребованное денежное довольствие (заработная плата и дополнительные выплаты, причитавшиеся военнослужащему, но не полученные им ко дню смерти).
Согласно п. 2 Правил выплаты денежного довольствия военнослужащих (утв. Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 142) и ст. 29 Федерального закона «О статусе военнослужащих», эти суммы выплачиваются в равных долях членам семьи, проживавшим совместно с военнослужащим на день его гибели.
Совершеннолетний сын является членом семьи (ст. 2 Семейного кодекса РФ). Если муж был зарегистрирован (прописан) с отцом или фактически проживал с ним, он входит в круг получателей независимо от возраста и трудоспособности.
Если совместного проживания не было, он сможет претендовать на эту выплату только как нетрудоспособный иждивенец (что к нему неприменимо, т.к. 22 года и нет инвалидности).
Единовременная денежная выплата (5 млн рублей).
Указ Президента РФ от 05.03.2022 № 98 и последующие нормативные акты (включая постановление Правительства № 328) устанавливают, что эта сумма делится поровну между: супругой, несовершеннолетними детьми, детьми до 23 лет, обучающимися очно, родителями, а также совершеннолетними детьми — инвалидами с детства.
Ваш муж — совершеннолетний, очно не учится, инвалидом с детства не признан. Следовательно, в круг получателей он не входит. Его долю получат другие указанные лица (мать погибшего, несовершеннолетний ребенок после установления отцовства).
Страховая выплата (СОГАЗ) и пенсия по потере кормильца.
Федеральный закон № 52-ФЗ (об обязательном государственном страховании) и Закон РФ от 12.02.1993 № 4468-I предусматривают выплаты нетрудоспособным иждивенцам, несовершеннолетним и учащимся очно до 23 лет. Трудоспособный совершеннолетний сын права на эти выплаты не имеет.
Последний раз оплата платежей состоялась октябрь 2022, управляющая компани, подала в суд март 2026 За какое время придется платить ответчику применив срок исковой давности
Ответить
Если управляющая компания подала в суд в марте 2026 года, а последняя оплата была в октябре 2022 года, то при правильном заявлении о пропуске срока исковой давности ответчику придётся платить только за последние 3 года, предшествующие подаче иска, – ориентировочно с марта 2023 по март 2026. Вся задолженность до марта 2023 года находится за пределами исковой давности и взысканию не подлежит.
Общий срок исковой давности – 3 года (ст. 196 ГК РФ). Он применяется к каждому ежемесячному платежу отдельно (п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43). Течение срока начинается со дня, следующего за датой, когда платеж должен был быть внесён (ст. 200 ГК РФ).
Порядок применения. Суд сам не применяет исковую давность – об этом обязан заявить ответчик (п. 2 ст. 199 ГК РФ). Если заявление сделано, суд отказывает в части требований, по которым срок пропущен.
Расчёт периода. Последний платёж – октябрь 2022, следовательно, задолженность формируется с ноября 2022. Иск подан в марте 2026. Трёхлетний срок от даты подачи иска назад – это март 2023. Таким образом, по всем ежемесячным платежам, срок исполнения которых наступил до марта 2023 года, исковая давность истекла. Суд взыщет только долги с марта 2023 по март 2026 (или по дату фактического расчёта).
Меня раздражают некоторые блогеры своей тупостью. Я пишу им в комментариях плохие слова. Что мне будет?
Ответить
Вам грозит административная ответственность по статье 5.61 КоАП РФ («Оскорбление»). За комментарии с нецензурной бранью, унижающей честь и достоинство блогера, вас могут оштрафовать на сумму от 5 000 до 10 000 рублей. Кроме того, блогер вправе через суд потребовать компенсацию морального вреда и удаления комментария. Если в ваших словах содержатся заведомо ложные, порочащие сведения, возможна уголовная ответственность за клевету.
Статья 5.61 КоАП РФ прямо запрещает оскорбление – унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме. Часть 2 этой статьи усиливает ответственность, если оскорбление содержится в публично демонстрирующемся произведении или совершено в информационно-телекоммуникационных сетях, включая интернет. Комментарий в соцсетях или под видео на платформе – это публичное действие, за которое штраф для граждан составляет от 5 000 до 10 000 рублей.
Гражданско-правовая ответственность (ст. 152 ГК РФ) позволяет лицу, чьи честь, достоинство или деловая репутация опорочены, требовать удаления порочащей информации, опровержения и возмещения морального вреда. Суммы компенсаций варьируются, но даже при отсутствии прямого штрафа суд может взыскать с вас несколько тысяч рублей.
Клевета (ст. 128.1 УК РФ) наступает, если вы распространяете заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство, подрывающие репутацию. Наказание – штраф до 500 000 рублей, обязательные работы либо лишение свободы (в квалифицированных составах). Но просто «тупой блогер» без утверждения конкретных ложных фактов – это не клевета, а оскорбление.
Мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ) в виде нецензурной брани в общественных местах может применяться к комментариям в интернете не всегда, но судебная практика иногда признаёт публичные интернет-площадки общественным местом. Однако основная норма – именно 5.61.
Являюсь военнослужащим по контракту. Сейчас контракт закончился, продлевать контракт не желаю, но продолжаю служить так как не увольняют (по уведомлению). Образовалась такая ситуация. Командование говорит, что в полк поступила документ, ходатайство о моем переводе в 116 бригаду, Донецкая область. Прочитав это ходатайство обнаружил что ФИО мои, а год рождения неправильный. Как расценивать это ходатайство? Обман, с целью заставить меня подписать контракт? Этот вопрос возник в связи с тем, что ранее были попытки со стороны командования вынудить продлить контракт, с угрозами о переводе (подписывай контакт или мы тебя переведем).
Ответить
Да, это ходатайство можно расценивать как незаконное давление с целью вынудить вас подписать контракт. Документ, содержащий неправильный год рождения при совпадении фамилии, имени и отчества, юридически не порождает правовых последствий именно для вас, и приказ о переводе на его основании будет недействительным. Вы имеете полное право отказаться от перевода и обжаловать действия командования.
Идентификация военнослужащего. Приказы и служебные документы должны содержать точные персональные данные, позволяющие однозначно идентифицировать лицо. Несовпадение года рождения означает, что ходатайство подано в отношении другого человека либо составлено с нарушением, что исключает его применение к вам (ст. 19, 21 Федерального закона «О статусе военнослужащих»).
Порядок перевода. Положение о порядке прохождения военной службы (утв. Указом Президента РФ от 16.09.1999 № 1237) предусматривает, что перевод военнослужащего к новому месту службы оформляется приказом, основанным на достоверных документах. Перевод без вашего согласия в другую воинскую часть (тем более в зону боевых действий в ДНР) допускается только в исключительных случаях, прямо предусмотренных законом. Ходатайство с грубой ошибкой не может служить таким основанием.
Недопустимость принуждения к контракту. Согласно ст. 32 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», контракт заключается добровольно. Угрозы перевода или иные формы давления с целью понудить к продлению контракта являются нарушением закона и могут содержать признаки превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
Подаю исковое заявление в котором указываю - установить отцовство и факт принятия наследства после смерти отца двух моих несовершеннолетних детей. Кто будет истцом в данном случае?
Ответить
Истцами в исковом заявлении будут ваши несовершеннолетние дети, поскольку именно их права (на установление отцовства и наследство) подлежат судебной защите. Вы же, как их законный представитель (мать), указываетесь в иске в качестве законного представителя истцов и действуете от их имени. Самостоятельным истцом по заявленным требованиям вы не являетесь.
Согласно ст. 49 Семейного кодекса РФ, в случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с его матерью, установление отцовства производится в судебном порядке. Заявление подается матерью (или опекуном) в интересах ребенка. Ребенок, не достигший 18 лет, не может самостоятельно обратиться в суд — его права защищает законный представитель (ст. 52 ГПК РФ).
Право на наследство (ст. 1142 ГК РФ) принадлежит самому ребенку, а не его матери. Следовательно, требование о факте принятия наследства предъявляется от имени ребенка. Установление факта, имеющего юридическое значение (принятие наследства), производится в порядке особого производства (гл. 28 ГПК РФ) по заявлению заинтересованного лица, которым также выступает ребенок в лице законного представителя. При этом установление отцовства — это исковое производство, и при объединении требований (если факт принятия наследства не оспаривается) возможно рассмотрение в одном иске.
Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 16 «О применении законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей», надлежащим истцом по иску об установлении отцовства является ребенок, а его законный представитель (мать) выступает от его имени. Если требования заявлены в интересах двух детей, то оба ребенка указываются истцами.
Как распределяется бремя доказывания? ГПК. Иск о признании протокола общего собрания собственников изготовленным с нарушением законодательства РФ. Информационные листы не вывешивались с датой собрания, письма или смс не направлялись, листовки в ящик не бросали и пр. Не все собственники знали о собрании в связи с чем не смогли проголосовать. Те кто изготовил протокол должны доказать что уведомляли собственников жилых помещений многоквартирного дома о собрании или собственник-истец должен доказывать что уведомлений не было никаких вообще от слова совсем?
Ответить
В иске об оспаривании протокола собрания бремя доказывания распределяется следующим образом: инициатор собрания (ответчик) обязан доказать, что уведомление было направлено надлежащим образом. Истец-собственник не должен доказывать отрицательный факт «отсутствие уведомления». Ему достаточно заявить, что он не был извещён, и сослаться на это как на основание иска.
Статья 56 ГПК РФ устанавливает общее правило: каждая сторона доказывает те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений. Истец ссылается на то, что его не уведомили, и именно это нарушение является основанием для признания протокола недействительным. Но доказывание отрицательного факта (невывешивание объявления, неотправка письма) объективно затруднительно для гражданина. Судебная практика исходит из того, что факт соблюдения процедуры созыва является позитивным обстоятельством, которое обязан подтвердить тот, кто созвал собрание.
Жилищный кодекс РФ (ч. 4 ст. 45) возлагает на инициатора собрания обязанность уведомить собственников. Следовательно, именно инициатор должен располагать и хранить доказательства исполнения этой обязанности. Пункт 109 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса РФ» разъясняет: бремя доказывания факта надлежащего уведомления лежит на лице, созвавшем собрание. Если ответчик не представит суду почтовые квитанции, реестр вручения под роспись, распечатки из ГИС ЖКХ, акты о размещении информации на досках объявлений или иные допустимые доказательства, суд признает довод истца о неуведомлении обоснованным.
Позиция Верховного Суда РФ в определениях по конкретным делам (например, от 19.03.2019 № 18-КГ19-11, от 06.08.2019 № 127-КГ19-13) последовательна: именно ответчик, ссылающийся на законность собрания, должен представить в суд доказательства, подтверждающие соблюдение порядка созыва, включая уведомление всех собственников. Отсутствие таких доказательств влечёт признание решения недействительным, даже если кворум был собран.
Считается ли что протокол общего собрания собственников изготовлен с нарушением требования законодательства РФ если проголосовало необходимое количество установленное законом, к примеру 2/3 или 50 процентов, не знаю какие нынче требования по количеству голосов, но многие собственники не были уведомлены о собрании и в этой связи свое право на участие, голосование не смогли реализовать?
Ответить
Да, протокол общего собрания считается изготовленным с нарушением закона, если хотя бы один собственник не был извещён о собрании в установленном порядке, даже если кворум был набран. Неуведомление — это самостоятельное и существенное процедурное нарушение, которое лишает собственников права на участие и является безусловным основанием для оспаривания принятых решений.
Требования к уведомлению. Часть 4 статьи 45 Жилищного кодекса РФ обязывает инициатора собрания сообщить каждому собственнику о проведении общего собрания не позднее чем за 10 дней до даты его проведения заказным письмом, либо вручить уведомление под роспись, либо разместить информацию в системе ГИС ЖКХ. Иной способ допускается только при условии, что он был ранее утверждён решением общего собрания. Несоблюдение этой процедуры — прямое нарушение закона.
Право на обжалование. В силу части 6 статьи 46 ЖК РФ собственник, не принимавший участия в собрании или голосовавший против, вправе обжаловать решение в суд, если были допущены существенные нарушения порядка созыва, подготовки и проведения собрания, влияющие на волеизъявление участников. Неуведомление, безусловно, относится к таким нарушениям, так как полностью лишает собственника возможности реализовать своё право голоса.
Позиция Верховного Суда РФ. Пункт 109 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 разъясняет, что решение собрания не может быть признано законным, если было допущено существенное нарушение порядка созыва, в том числе если собственник не был извещён о собрании. При этом не имеет значения, мог ли голос этого собственника повлиять на исход голосования — сам по себе факт неизвещения является достаточным основанием для признания решения недействительным. Исключение — когда собственник узнал о решении и его голосование не могло изменить результат, но даже в этом случае суд оценивает добросовестность истца и давность извещения.
Здравствуйте. Как понять где вы пишите правду во всем тексте ответа или в конце?
Исключение — когда собственник узнал о решении и его голосование не могло изменить результат, но даже в этом случае суд оценивает добросовестность истца и давность извещения.
Этот абзац полностью противоречит написанному вами в ответе.
Ну так я правильно написал. Я написал о том, что само по себе например ситуация при котором ваш голос например никак не повлиял бы на решение собрания можно было бы оспорить, но даже при таких случаях решение собрания собственников признают недействительным,потому что НАРУШЕНА ПРОЦЕДУРА СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ. Например ситуация при котором только лишь вас одну не опросили или кого- то еще одного не уведомили могли опустить, но в реальности это все равно оспаривается,потому что процедура уведомления нарушена.Но если бы уведомили по закону, то там бы по другому смотрели.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Вопрос связан с детским садом. Моему ребёнку в сентябре будет 6 лет. Ему поставили диагноз ЗПР (задержка психического развития). Он не говорит предложениями, но может сказать «пойдём гулять, пойдём в магазин» и тд. Он умеет читать, писать, знает стихи. Сейчас я объясню суть и вопрос. Он ходил в обычный садик, оттуда нас в прямом смысле слова заставили перевестись в коррекционный. Ходим туда второй год. когда он ходил в обычный садик, он был абсолютно спокойный ребёнок. Как перешли в коррекционный, у него поведение стало намного хуже. Месяц назад я устроилась работать к нему в группу, и увидела, что его поведение от того, что он повторяет за другими детьми. За девочкой, которая без причины начинает истерить. В тихий час также орет, бьется ногами и тд. В группе у него есть мальчик который представляет опасность другим детям (кусает их за лицо, бьет, кидает в них что под руку попадётся). В общем этот садик просто портит ребёнка. Мой вопрос: могу ли я его перевести в обычный садик? Не в коррекционный. А если нас туда не возьмут? А если обратно будут выгонять?
Ответить
Да, вы имеете полное право перевести ребенка из коррекционного сада обратно в обычный. Ваше право выбора формы образования и конкретного детского сада гарантировано законом. Диагноз ЗПР не является автоматическим противопоказанием для посещения общеразвивающей группы, особенно если вы видите положительную динамику в развитии и отрицательное влияние коррекционной среды. Отказ возможен только по строго ограниченным основаниям (отсутствие мест, медицинские противопоказания, угроза безопасности), и он должен быть мотивирован и обжалован.
Право родителей на выбор. Статья 44 Федерального закона «Об образовании в РФ» (№ 273-ФЗ) прямо закрепляет, что родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей, а также право выбора образовательной организации и формы получения образования с учетом мнения ребенка.
Инклюзивное образование. Статья 79 того же закона гарантирует детям с ограниченными возможностями здоровья (к которым относится ЗПР) право на получение образования как в отдельных специализированных группах, так и совместно с нормально развивающимися сверстниками (инклюзия). Принуждение к посещению исключительно коррекционного учреждения без вашего согласия незаконно.
Рекомендации ПМПК. Психолого-медико-педагогическая комиссия даёт лишь рекомендации, а не предписания. Вы вправе не следовать им, если считаете, что ребенку лучше в обычной среде. Однако сад при зачислении может попросить заключение ПМПК с уточнением, может ли ребенок осваивать основную общеобразовательную программу. Учитывая, что ваш сын читает, пишет, знает стихи, вы можете пройти комиссию заново и получить рекомендацию о возможности обучения в общеразвивающей группе (возможно, с сопровождением тьютора или логопеда, но в обычной группе).
Основания для отказа или отчисления. Исчерпывающий перечень причин для перевода в другое учреждение или отказа в приеме содержится в ст. 54, 55, 61 Закона № 273-ФЗ и локальных актах сада. Это: отсутствие свободных мест (приоритет отдается детям, проживающим на закрепленной территории), медицинские показания (острые инфекции), угроза жизни и здоровью других детей (документально подтвержденные факты опасного агрессивного поведения). Если нынешнее поведение ребенка ухудшилось именно как подражание в коррекционной среде, в обычном саду оно с высокой вероятностью нормализуется, и оснований для «выгоняния» не возникнет.
Помогите, пожалуйста, как доказать, что имущественный ущерб по преступлению статья 162 часть 2 это и есть обязательство по возмещению вреда здоровью. Типа это неделимое или т.п. , чтобы возобновить приостановленное по ст. 40 исполнительное производство. Приговор вступил в силу в 2010 году. В рамках приговора был имущественный ущерб, куда вошли расходы на адвоката, расходы на лечение и украденные вещи. В настоящее время должник на СВО. Исполнительное производство приостановлено, так как это имущественный ущерб, а не вред здоровью. В самом приговоре ничего не сказано, из чего сложился имущественный ущерб. Начало приговора: Суд установил, что 15 февраля 2008 года С. Ю. и А. Р. совершили нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия при следующих обстоятельствах. Далее на 13 листе приговора: Согласно заключению эксперта от 24 марта 2008 года (т. 1 л.д. 117-119) у А.А. имелись следующие телесные повреждения: Сочетанная травма. Острая черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга легкой степени. Закрытый перелом костей носа со смещением пазухи, гемосинус. Ушибленные раны мягких головы. Множественные массивные тканей головы. Ушибы мягких тканей кровоподтеки головы. Кровоизлияния в склеры обоих глаз. Дефекты жевательного края 1, 2 зубов верхней челюсти справа. Не вошедшие в приговор, но имеющиеся, уже думаю наверное, в материалах уголовного дела документы: По протоколу исследования МР томографии от 17.03.2008 установлены множественные переломы костей лицевого черепа. Весь ущерб на лечение и компенсацию похищенного заключался в одном гражданском иске. Суд назначил С. Ю. и А. Р. наказание, связанное с изоляцией от общества, в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд приговорил: Взыскать с А.Р. в пользу А.А. в счет компенсации морального вреда 20000 рублей. Взыскать с С. Ю. и А. Р. солидарно в пользу А.А. в счет возмещения материального ущерба 207880 рублей. Вот из-за этой терминологии приостановлено производство, хотя прошло уже 16 лет неисполнения приговора суда. Деньги не взысканы.
Ответить
Да, возобновить исполнительное производство можно, но не напрямую через пристава. Ошибка кроется в буквальном прочтении приговора, где все взыскания механически названы «материальным ущербом». Поскольку пристав не вправе менять формулировку решения суда, необходимо сначала разъяснить приговор в порядке ст. 399 УПК РФ, чтобы отделить расходы на лечение (вред здоровью) от стоимости похищенных вещей. Только после того, как суд уточнит, что часть суммы является возмещением вреда здоровью, пристав обязан будет возобновить производство в этой части.
Норма о приостановлении. Согласно ст. 40 Федерального закона «Об исполнительном производстве», участие должника в боевых действиях в составе ВС РФ является основанием для полного или частичного приостановления ИП судебным приставом. Однако ч. 2 ст. 40 содержит исключение: приостановление не применяется по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью.
Юридическая природа расходов на лечение. Расходы, понесенные потерпевшим на восстановление здоровья (лечение, лекарства, утраченный заработок), являются составной частью возмещения вреда здоровью (ст. 1085 ГК РФ). Следовательно, если часть присужденного «материального ущерба» составляли именно затраты на лечение, эта часть подпадает под исключение.
Данные из приговора. В вашем приговоре прямо указано, что преступление совершено с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. Заключением эксперта установлены переломы костей носа, ушиб головного мозга и другие травмы, а в материалах дела (не вошедшие в приговор, но, как вы утверждаете, имеющиеся) есть документы о лечении. Это доказывает, что в сумму долга вошел вред здоровью, хоть и не названный так в резолютивной части.
При равнозначности написания фамилии с е и ё при ошибке паспортистки в паспорте ЗАГС заставил изменить фамилию с ошибкой паспортистки на ту которая в первичных других документах. Законно ли это?
Ответить
Нет, требование ЗАГСа изменить фамилию с «правильной» (по первичным документам) на «неправильную» (с ошибкой паспортистки) незаконно. Буквы Е и Ё в фамилиях признаются юридически равнозначными, а разночтения, вызванные их взаимной заменой, не являются искажением персональных данных и не требуют обязательного приведения паспорта к варианту, записанному в свидетельстве о рождении.
Позиция Минобрнауки и судебная практика. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10.2012 № ИР-829/08 «О написании букв Е и Ё в официальных документах» разъясняет, что использование буквы Е вместо Ё и наоборот в фамилиях, если это не искажает смысла и позволяет идентифицировать человека, не должно служить основанием для отказа в совершении юридически значимых действий и для переоформления документов. Верховный Суд РФ неоднократно указывал (например, определение от 23.05.2016 № 5-КГ16-56), что разночтения, связанные с буквами Е и Ё, не свидетельствуют о наличии разных фамилий.
Законодательство об актах гражданского состояния. Статья 69 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» устанавливает, что исправления в записи актов гражданского состояния вносятся лишь при наличии оснований и по заявлению заинтересованного лица. Замена Е на Ё не образует искажения, требующего принудительного внесения изменений в паспорт или фамилию.
Принцип идентификации личности. Паспорт гражданина РФ (постановление Правительства РФ от 08.07.1997 № 828) предназначен для удостоверения личности. Если в паспорте написана та же фамилия, но с буквой Ё вместо Е (или наоборот), и это не препятствует идентификации (например, по другим данным – имени, отчеству, дате рождения, фотографии), документ сохраняет свою действительность. ЗАГС не вправе понуждать к смене фамилии, поскольку фактически фамилия не меняется.
Здравствуйте! Произошло дтп 11. 01.2024 с участием одного транспортного средства и 2мя пострадавшим. Оба были доставлены в реанимацию 1) перелом позвоночника, 2) амнезия, ушиб головного мозга тяжёлой степени, 4 зуба потерял и т.д. второй пострадавшим это я. Виновник дтп не пострадал, у обоих пострадавших производственная травма (имеется акт), отсутствуют какие либо документы из полиции, водитель привлечен по административке, и все, полиция на предписания прокурора не реагирует, нарушения не устраняет, никаких выплат, компенсаций, извинений. Что делать?... сотрудниками гибдд видел и слышал 1 раз, находясь в реанимации
Ответить
Ситуация крайне серьёзная, но законные инструменты для получения компенсаций у вас есть, и бездействие полиции необходимо преодолеть. Поскольку обоим пострадавшим причинён тяжкий вред здоровью (перелом позвоночника, ушиб головного мозга тяжёлой степени), полиция была обязана возбудить уголовное дело по ст. 264 УК РФ, а не ограничиваться административкой. Одновременно с этим, поскольку травма признана производственной, вы уже сейчас имеете право на страховые выплаты от СФР независимо от исхода полицейского расследования. Ваша задача — параллельно запустить два процесса: истребование документов из полиции и получение выплат от СФР и по ОСАГО.
Квалификация деяния. Причинённые травмы (ушиб головного мозга тяжёлой степени, перелом позвоночника) согласно приказу Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 № 194н относятся к тяжкому вреду здоровью. Это исключает административную ответственность по ст. 12.24 КоАП РФ (она предусмотрена лишь за лёгкий и средний вред) и образует состав преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Бездействие полиции, выразившееся в непринятии решения о возбуждении уголовного дела, незаконно и нарушает ст. 144–145 УПК РФ.
Производственная травма. Согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», при несчастном случае на производстве пострадавший имеет право на страховое обеспечение: пособие по временной нетрудоспособности, единовременную и ежемесячные страховые выплаты, оплату дополнительных расходов на лечение и реабилитацию. Эти выплаты производит СФР (ранее ФСС) на основании акта о несчастном случае на производстве (который у вас имеется), независимо от того, кто виноват в ДТП.
Возмещение вреда от виновника ДТП. Виновник ДТП как владелец источника повышенной опасности отвечает за причинённый вред в полном объёме (ст. 1079 ГК РФ). Потерпевший вправе требовать компенсацию морального вреда (ст. 1100 ГК РФ), а также возмещение утраченного заработка и иных расходов, не покрытых страховыми выплатами (ст. 1085 ГК РФ). Если у виновника есть полис ОСАГО, страховая компания обязана произвести выплату за вред здоровью в пределах 500 000 рублей (ст. 18, 19 Федерального закона «Об ОСАГО»). Однако для получения этой выплаты и для взыскания с виновника необходимо постановление или приговор суда, которые отсутствуют из-за бездействия полиции.
Здравствуйте. Купил мотоцикл у одного дилера. Обращался по ТО и неисправности по гарантии к другому официалу, который просрочил ремонт более 45 дней. Направил претензию продавцу, в претензии изложил что готов к осмотру, проверке и возврату мотоцикла силами и за счёт продавца по адресу хранения мотоцикла на парковке. Продавец позвонил и сказал везите к нам мотоцикл на проверку качества. Я ответил, приезжайте по адресу хранения мотоцикла и проверяйте, я вас жду, дефект открытый не нуждается в условиях сервиса, так как проблема с приборной панелью, часть показаний отображаются некорректными символами, чтобы этот дефект увидеть достаточно просто завести мотоцикл к тому же от другого официала куда обращался за устранением данного дефекта есть заказ наряд где указано о необходимости"замены приборной панели" и копию наряда продавец от меня получил по почте. Но по разговору я понял что они ехать не собираются, я стоял на своем, они на своем. Я так же им сообщил в звонке что я переживаю и боюсь, если повезу на проверку к ним, что они быстро переставят деталь от другого нового мотоцикла и скажут что все работает и будет в суде отказ от расторжения дкп и тд. Имею ли я право требовать проверку на моей территории и не считаюсь ли я уклоняющимся и препятствующим проверки мотоцикла?
Ответить
Да, вы имеете полное право требовать проверки качества мотоцикла на вашей территории. Вы не считаетесь уклоняющимся, и ваше нежелание везти мотоцикл к продавцу законно. Более того, у вас уже есть самостоятельное и бесспорное основание для расторжения договора — просрочка гарантийного ремонта более 45 дней. Продавец обязан либо организовать доставку товара за свой счет, либо провести осмотр там, где находится мотоцикл.
Бремя доставки крупногабаритного товара. Согласно п. 7 ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей», доставка крупногабаритного товара и товара весом более пяти килограммов для проверки качества, экспертизы, ремонта и возврата осуществляется силами и за счет продавца. Мотоцикл относится к крупногабаритным товарам. Если продавец не может забрать мотоцикл, он обязан провести осмотр в месте его нахождения. Ваше требование приехать к вам абсолютно правомерно.
Явный характер недостатка. Вы описываете открытый, визуальный дефект: некорректное отображение символов на приборной панели. Для его выявления достаточно завести мотоцикл. Это обстоятельство подтверждено заказ-нарядом другого официального дилера. Такой дефект не требует сложной диагностики в условиях сервиса, что делает осмотр на месте возможным.
Основание для расторжения без проверки. Вы указали, что авторизованный сервисный центр просрочил ремонт более чем на 45 дней. Согласно п. 1 ст. 18 Закона, нарушение сроков устранения недостатков является самостоятельным основанием для отказа от исполнения договора купли-продажи и возврата уплаченной суммы. Вам даже не нужно настаивать на проверке качества — вы вправе сразу требовать возврата денег, предоставив документы о просрочке ремонта.
Добросовестность потребителя. Вы действуете добросовестно: письменно уведомили продавца о готовности предоставить мотоцикл к осмотру, указали адрес. Неявка продавца после такого уведомления не делает вас препятствующим. Уклонение от проверки предполагает активное воспрепятствование, а не отказ доставлять товар за свой счет.
Им не проблема приехать для проверки и осмотра, у них не здоровый интерес именно чтобы у них в закрытом боксе якобы проверка состоялась. Я думаю они просто хотят закрыться в боксе и втихаря заменить приборку с другого мотоцикла перекинуть и потом сказать у вас все работает без дефекта. Иначе не понятно упорное желание чтобы я появился на их территории.
Здравствуйте я военнослужащий по контракту нахожусь в зоне СВО, имею заболевание бронхиальная астма средней степени тяжести имею третью группу инвалидности, могу ли я уволиться
Ответить
Да, вы имеете право уволиться с военной службы по состоянию здоровья. Бронхиальная астма средней степени тяжести — это заболевание, с которым военно-врачебная комиссия (ВВК) обязана признать вас не годным к военной службе (категория «Д») или ограниченно годным (категория «В»). Поскольку вы уже имеете установленную инвалидность 3 группы именно по этому заболеванию, отказ в увольнении будет незаконным. В период СВО это право сохраняется: состояние здоровья — безусловное основание для досрочного расторжения контракта.
Статья 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» (№ 53-ФЗ) в пункте «в» части 1 устанавливает, что военнослужащий подлежит увольнению по состоянию здоровья — в связи с признанием его военно-врачебной комиссией не годным к военной службе.
Постановление Правительства РФ от 04.07.2013 № 565 утверждает Положение о военно-врачебной экспертизе и Расписание болезней. Согласно статье 52 Расписания болезней, бронхиальная астма средней степени тяжести (независимо от частоты приступов и дыхательной недостаточности) является основанием для признания военнослужащего, проходящего службу по контракту, не годным к военной службе (категория «Д»). Это императивная норма.
3 группа инвалидности. Сама по себе группа инвалидности не предопределяет категорию годности, но ее установление федеральным учреждением МСЭ подтверждает тяжесть и стойкий характер заболевания. В совокупности с записью «астма средней степени тяжести» это прямое основание для увольнения.
Порядок увольнения в период СВО. Указ Президента РФ от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации» и иные акты военного времени не отменяют право военнослужащего на увольнение по здоровью. Увольнение по болезни производится и в период мобилизации, если ВВК выносит заключение о негодности.
Заключила договор с фитнес-студией, но пришлось переехать в другой город. И они деньги за оставшиеся часы возвращать не хотят. Можно ли вернуть деньги. А также потребовать с них неустойку.
Ответить
Да, деньги за неиспользованные часы вернуть можно, причём независимо от причины переезда. Фитнес-студия не вправе удерживать плату за те занятия, которые вы не посетили, за вычетом своих реальных расходов. Что касается неустойки: взыскать именно 3% в день по Закону о защите прав потребителей проблематично, но вы можете потребовать проценты за неправомерное удержание денег, компенсацию морального вреда и штраф 50% от присуждённой суммы за отказ удовлетворить требование добровольно.
Статья 32 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – ЗоЗПП) прямо предусматривает право потребителя отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время, оплатив исполнителю лишь фактически понесённые расходы, связанные с исполнением обязательств по данному договору. Переезд — это ваше личное обстоятельство, которое не лишает вас права отказаться от услуг. Исполнитель не может принуждать вас продолжать получать услугу дистанционно или искать себе замену.
Если студия не смогла доказать, что израсходовала часть ваших денег (например, на изготовление карты, комиссию банка и т.п.), она обязана вернуть всю сумму за неиспользованные занятия. Обычные текущие расходы (аренда, зарплата) не считаются «фактически понесёнными расходами, связанными с исполнением обязательств именно перед вами». Пункт 4 статьи 453 ГК РФ также устанавливает, что стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон. Поскольку услуга не оказана, вы вправе вернуть предоплату.
Согласно ст. 31 ЗоЗПП, требования потребителя о возврате уплаченной денежной суммы подлежат удовлетворению в десятидневный срок. За нарушение этого срока статьёй 28 (п.5) ЗоЗПП установлена неустойка в размере 3% цены услуги за каждый день просрочки. Однако судебная практика (например, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17) исходит из того, что данная неустойка применяется только при нарушении сроков выполнения работы/услуги или при отказе от договора в связи с недостатками услуги. Если потребитель отказывается от договора по обстоятельствам, не связанным с нарушениями исполнителя (как в вашем случае), суды часто отказывают во взыскании неустойки по п.5 ст.28, но присуждают проценты по статье 395 ГК РФ за неправомерное удержание денежных средств с момента истечения срока на добровольный возврат. Также подлежит взысканию компенсация морального вреда (ст.15 ЗоЗПП) и штраф в размере 50% от присуждённых сумм за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя (п.6 ст.13 ЗоЗПП).
Здравствуйте, муж работает на оборонном предприятии, есть бронь, если будет всеобщая мобилизация, он защищен или при данной мобилизации могут призвать?
Ответить
Да, ваш муж при наличии действующей брони защищён от призыва даже в случае всеобщей мобилизации. Бронированные граждане не подлежат мобилизационному призыву, пока работают на оборонном предприятии и сама бронь не аннулирована.
Федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» от 26.02.1997 № 31-ФЗ (ст. 18) чётко устанавливает, что граждане, забронированные за организациями в порядке, определяемом Правительством РФ, получают отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. Это правило действует вне зависимости от масштаба мобилизации – частичной или всеобщей. Пока действует трудовой договор и сама организация сохраняет статус, дающий право бронировать работников, призыв в армию для такого работника исключён.
Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 № 854 (о порядке бронирования) и ведомственные акты Минобороны регламентируют процедуру. Бронь — это не просто запись в трудовой книжке, а специальный учётный документ, включённый в перечень, который предприятие ежегодно направляет в военкомат. Если бронь оформлена верно, военкомат обязан исключить гражданина из мобилизационного резерва на период её действия.
Практика частичной мобилизации 2022 года подтвердила: работники ОПК с надлежащей бронью не призывались. Более того, введение всеобщей мобилизации не отменяет нормы ст. 18 Закона № 31-ФЗ — оно лишь расширяет круг призываемых, но не отменяет отсрочки, установленные законом.
С 11 июня 2026 карта псб и счёт псб находятся в стадия закрытия. Когда можно снять или перевести на карту сбербанка оставшиеся денежные средства /18,000 р./
Ответить
Вы можете снять или перевести оставшиеся 18 000 рублей прямо сейчас, не дожидаясь формального закрытия счета. Нахождение счета «в стадии закрытия» не лишает вас права распоряжаться своим остатком. Если мобильное приложение не позволяет совершить операцию, обратитесь в отделение ПСБ с паспортом – банк обязан либо выдать наличные, либо перевести деньги на вашу карту Сбербанка по вашему заявлению.
Статья 859 Гражданского кодекса РФ устанавливает, что при расторжении договора банковского счета (закрытии счета) банк обязан вернуть клиенту остаток денежных средств не позднее семи дней после получения соответствующего заявления клиента, а в случае, если закрытие инициировано банком – в разумный срок. Ваше право на эти деньги безусловно.
Понятие «стадия закрытия» – внутренний термин банка. Согласно Положению Банка России от 24.11.2022 № 809-П, до момента полного закрытия счета клиент вправе совершать расходные операции в пределах остатка, если иное не предусмотрено договором (но обычно операции не блокируются). Если по каким-то причинам операции приостановлены, это должно быть явно оговорено (например, при блокировке по 115-ФЗ). Из вашего вопроса не следует, что счет арестован или заблокирован.
Если вы сами подали заявление о закрытии счета 11 июня, то по закону банк должен был вернуть остаток до 18 июня (если действовал договорной срок до 30 дней, то чуть позже, но не долее 30 дней). Задержка может быть технической.
Подруге нечем платить по кредитам. У нее 25-62 день просрочки. Есть единственное жилье 30м2. Какие сделки с данным жильём, не оспариваются по ИП (или при банкротстве) ? Чтобы в итоге в дальнейшем квартирой можно было беспрепятственно распоряжаться на свое усмотрение. То, что жилье просто оставят "мёртвым грузом" как единственное, не устраивает.
ОтветитьА если банкротства не будет?
Те сама подруга на него не будет подавать, а банки, я так понимаю крайне редко сами подают (те не хотят нести расходы). У нее кредитов в 8 банках, в среднем по 500'000 за 1 кредит. А как банк по ИП и с долгом в 500'000 может без суда подать на оспаривание сделки?
Безопасных сделок с единственным жильём, которые точно не оспорят при исполнительном производстве или банкротстве при уже имеющихся просрочках, практически не существует. Любая продажа, дарение или обмен, совершённые сейчас, будут расценены как подозрительные и с высокой вероятностью аннулированы. Единственный законный способ в будущем беспрепятственно распоряжаться квартирой – пройти процедуру банкротства и списать долги, после чего жильё останется у вас, и никакие ограничения на сделки с ним действовать не будут.
Исполнительский иммунитет. Статья 446 ГПК РФ запрещает обращать взыскание на единственное жильё должника (если оно не ипотечное). Пока квартира является единственной, приставы не могут её продать, но и сама должница не может «беспрепятственно распоряжаться» ею, потому что при любой возмездной сделке (продажа, мена) вырученные деньги немедленно попали бы под арест и были бы списаны кредиторам.
Риск оспаривания в банкротстве. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ (ст. 61.2, 61.3) позволяет оспорить сделки должника, совершённые в течение трёх лет до возбуждения дела, если они были направлены на причинение вреда кредиторам (неравноценное встречное предоставление, безвозмездность) или повлекли предпочтение одному кредитору перед другими. Любая сделка с единственным жильём при наличии просрочек (пусть даже 25–62 дня) уже выглядит как попытка вывести актив из-под взыскания. Суд почти наверняка признает её недействительной, и жильё вернётся в конкурсную массу, но уже без иммунитета (поскольку должник его лишился сам). Более того, такое поведение может повлечь отказ в освобождении от долгов (п. 4 ст. 213.28 закона о банкротстве) – долги не спишут, и жильё всё равно потеряется.
Исключение – равноценная замена. Единственный допустимый вариант – продажа единственного жилья и одновременное приобретение другого единственного жилья (например, переезд). Если сделки равноценны, совершены по рыночной цене, а разумная цель переезда подтверждена (смена места жительства, улучшение условий), их не оспорят. Но при этом нужно избежать попадания денег на счета должника: расчёт должен проходить через аккредитив или нотариальный депозит сразу продавцу нового жилья. Однако, если суд усмотрит в этом схему по выводу актива без реальной необходимости (квартира того же метража, в том же районе), он может переквалифицировать это в злоупотребление правом. Риск остаётся.
Здравствуйте, хотел бы узнать есть ли смысл делать банкротство, сколько это стоит, если сложно уже платить по счетам и есть просрочки? Или сидеть и ждать судебное решение будь что будет? Кредиты в нескольких банках, стало сложно справляться, тянуть кредиты и съемное жилье
Ответить
Смысл делать банкротство однозначно есть, если платить по кредитам уже невозможно и просрочки растут. Это не просто способ «списать всё», а цивилизованный законный выход из долговой ямы. Пассивное ожидание судов и приставов приведёт к бесконечным взысканиям, аресту счетов и удержанию до 50% зарплаты, но долги от этого никуда не денутся. Банкротство даёт реальный шанс освободиться от обязательств, даже если имущества нет.
Доказательная база:
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ (гл. X, ст. 213.4) предоставляет гражданину, чей долг превышает 500 000 рублей и просрочка достигла 3 месяцев, обязанность подать заявление о банкротстве. Если долг меньше, но вы предвидите невозможность платить — вправе подать добровольно. Вы уже описываете именно такую ситуацию: платить сложно, просрочки нарастают.
Освобождение от долгов. Статья 213.28 закона гарантирует, что после завершения процедуры реализации имущества (или реструктуризации) гражданин освобождается от всех непогашенных долгов, включая кредиты, займы, налоги (кроме алиментов, вреда здоровью, субсидиарной ответственности и т.п.). Это значит, что суд поставит точку — банк больше не сможет требовать с вас деньги.
Что даёт банкротство в сравнении с ожиданием? Без банкротства банки обратятся в суд, получат решения, передадут приставам. Приставы будут удерживать 50% зарплаты, арестуют счета, могут испортить кредитную историю навсегда. Кроме того, вы будете жить под постоянным стрессом и риском списания всех поступлений. Банкротство же за 6–10 месяцев полностью прекращает преследование, а кредитная история становится «нулевой» — через несколько лет можно будет восстанавливать репутацию.
Формы банкротства:
Внесудебное (через МФЦ). Применяется, если общий долг от 25 000 до 1 000 000 рублей, и по всем исполнительным производствам вынесены постановления об окончании из-за отсутствия имущества (п. 4 ч. 1 ст. 46 закона об исполнительном производстве). Эта процедура полностью бесплатна, длится 6 месяцев, по итогам долги списываются.
Судебное (арбитражный суд). Подходит, когда нет условий для внесудебного или долг свыше 1 млн. Требуется оплатить услуги финансового управляющего (25 000 руб. — единовременно на депозит суда) и публикации (около 10 000–15 000 руб.). Часто привлекают юриста за отдельную плату (ещё 50 000–100 000 руб.), но можно справиться самостоятельно. Общие минимальные расходы: 40 000–50 000 рублей. Процедура занимает около 8–12 месяцев.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста план действий, если кредиторы (мы) вышли в суд по банкротству юр лица больше года, суд первой инстанции признал организацию банкротом, но один из кредиторов вышел в апелляцию, апелляция прекратила процедуру банкротства. Исп лист был у приставов, в другом городе. Дело естественно прекращено. Исп лист не возвращен. Сейчас организация является действующей. Как мне снова возбужить производство? Или какие пути решения вопроса долгов лучше? У организации ничего нет, чтобы продать и расплатиться с долгами
Ответить
Вам необходимо немедленно возобновить исполнительное производство, поскольку прекращение банкротства отменяет все связанные с ним ограничения. Обратитесь к приставу с заявлением о возобновлении исполнительного производства, приложив копию судебного акта апелляции о прекращении процедуры банкротства. Если исполнительный лист утерян приставами или судом, требуйте выдачи дубликата. Параллельно оцените целесообразность повторного банкротства или привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности, так как у организации, по вашим словам, нет имущества.
Согласно ч. 5 ст. 96 Федерального закона «Об исполнительном производстве» (№ 229-ФЗ), после прекращения процедуры банкротства пристав возобновляет исполнительное производство по заявлению взыскателя. Основанием является судебный акт о прекращении производства по делу о банкротстве.
Статья 126 Закона о банкротстве (№ 127-ФЗ) предусматривает, что с открытием конкурсного производства исполнительное производство оканчивается, а исполнительные листы передаются конкурсному управляющему. Если процедура банкротства прекращена апелляцией до завершения, то последствия введения процедуры отпадают, и исполнительные листы подлежат возврату взыскателям, а производство по ним — возобновлению.
Если исполнительный документ утрачен, взыскатель вправе обратиться в суд, выдавший исполнительный лист, с заявлением о выдаче дубликата (ст. 323 АПК РФ для арбитражных дел, ст. 430 ГПК РФ для судов общей юрисдикции — в зависимости от того, какой суд взыскивал долг). Срок для получения дубликата — до истечения срока предъявления листа к исполнению.
При отсутствии имущества у должника возможно привлечение к субсидиарной ответственности руководителя или учредителей (ст. 61.10–61.11 Закона о банкротстве), если их действия привели к невозможности погасить долги. Это может быть эффективно, если организация «пустая», но у контролирующих лиц есть активы.