Как оспорить разбитые бутылки алкаголя в ашане
Ответить
Александр, здравствуйте. Тут всё складывается в вашу пользу — паниковать точно не из-за чего.
Пока вы не пробили товар на кассе, он принадлежит магазину. А риск случайной гибели вещи по закону несёт её собственник — то есть сам «Ашан», а не вы (ст. 211 ГК РФ). Платить вы обязаны только если бутылки разбились по вашей вине, и доказывать эту вину должен магазин — не вы оправдываться.
И вины покупателя часто как раз нет: узкие проходы, заставленные поддонами, шаткая выкладка впритык к дорожке — это их недоработка, а не ваша неуклюжесть.
Поэтому на месте — ничего не подписывайте и не платите «добровольно» под нажимом охраны. Принудить к оплате можно только через суд, и там магазин будет доказывать и вашу вину, и сумму. Если давят — предложите зафиксировать обстановку на фото и запросите запись с камер, она обычно и снимает вопрос. А если уже вынудили заплатить — деньги реально вернуть, для этого те же обстоятельства и надо зафиксировать.
Будет ли УВЕДОМЛЕНИЕ считаться надлежаще исполненным, если лицо, оспаривающее решение общего собрания ТСЖ, разместило это уведомление в письменной форме заблаговременно на специально установленном информационном стенде на стене каждого подъезда дома?
Ответить
Здравствуйте! Размещение на стенде может быть надлежащим уведомлением, но с оговоркой.
Обязанность заранее письменно уведомить остальных участников о намерении оспорить решение собрания установлена п. 6 ст. 181.4 ГК РФ. Конкретный способ закон не диктует — он лишь должен реально обеспечивать возможность ознакомиться.
Ключевой момент: уведомление через стенды в подъездах считается надлежащим, если именно такой способ оповещения принят в вашем доме — то есть закреплён решением общего собрания (ч. 4 ст. 45 ЖК РФ). Если в ТСЖ так уже доводят сообщения о собраниях — стенд подойдёт и здесь. Если же такого решения нет, суд может счесть уведомление ненадлежащим и оставить иск без рассмотрения.
Совет: чтобы не рисковать, зафиксируйте факт размещения (фото с датой, акт со свидетелями) и продублируйте уведомление тем способом, что принят в ТСЖ. Тогда у суда не будет повода придраться.
Здравствуйте. Наткнулась на сайт займа, оформляла как обычный займ, но после подписания выяснилось что он криптовалюлютный займ. Пошла просрочка, взяла у них 37 тысяч, сейчас должна 400 тысяч, звонят родителям о взыскании с них долга. Подскажите пожалуйста что делать в такой ситуации?
Ответить
Здравствуйте! Главное сразу: ваши родители не обязаны платить ничего — по чужому долгу третьи лица не отвечают (ст. 308 ГК РФ). Звонки им с требованиями и угрозами незаконны.
По сути:
1. «Криптозайм» от нелегальной конторы взыскать через российский суд практически невозможно: у неё нет статуса МФО, а заём в криптовалюте закон как денежный долг не признаёт. Платить 400 тыс. вместо взятых 37 тыс. вы не обязаны.
2. Звонки и давление на родителей — нарушение закона о взыскании долгов (ст. 14.57 КоАП РФ), а угрозы — уже повод говорить о вымогательстве (ст. 163 УК РФ).
Что делать: родителям — не платить и в разговоры не вступать; все звонки и сообщения фиксируйте (скриншоты, записи); подайте заявление в полицию и жалобы в Банк России и ФССП (она надзирает за взыскателями). Если начнут публиковать ваши данные или продолжат угрожать — добавляйте это в то же заявление.
Вдоль детской площадки на тротуаре был припаркован автомобиль, больше 1 часа. Ребенок, играя на детской площадке с воздушным змеем прибежал ко мне от испуга и сказал, что его змей от сильного ветра упал взад авто того самого. Он извинился. Теперь владелец авто просит с меня 20к за покраску, якобы у него там царапина, но я же не знаю, может она уже была там. Как мне защитить ребенка, ведь ребенок не специально поцарапал авто? Возможно ли решить это мирным путем?
Ответить
Здравствуйте! Не паникуйте и пока ничего не платите. По закону доказывать обязан владелец: и что царапину оставил ваш ребёнок именно тогда, и что её не было раньше, и размер ущерба (ст. 1064 ГК РФ, ст. 56 ГПК РФ). Его слова и фото, сделанные кем-то уже после его отъезда, — это ещё не доказательство.
Да, за ребёнка до 14 лет отвечают родители (ст. 1073 ГК РФ), но только при доказанной вине. А лёгкий воздушный змей, оставивший царапину «под покраску за 20 000», — версия, которую ему ещё надо обосновать.
И сильный аргумент в вашу пользу: машина стояла на тротуаре у детской площадки — это нарушение ПДД. Когда потерпевший сам создал опасную обстановку, суд вправе снизить возмещение или вовсе отказать (ст. 1083 ГК РФ).
Что делать: вину не признавайте, расписок не подписывайте. Хотите закрыть мирно — только по реальной калькуляции СТО именно за эту царапину и под расписку, что претензий больше нет. Платить 20 000 «на глаз» вы не обязаны.
Я нахожусь за пределами РФ,гражданство только РФ и регистрация РФ,ни каких документов подтверждающих о проживание за границей нет ,считается что постоянно проживаю за границей
Ответить
Здравствуйте! Сориентирую честно — тут всё решает факт, а не бумаги.
Единое пособие на детей положено гражданам РФ, постоянно проживающим в России (ФЗ № 81-ФЗ и Правила назначения единого пособия). При этом «проживание в РФ» определяется не пропиской, а фактически — где вы реально живёте; СФР проверяет это по данным о пересечении границы. Поэтому отсутствие ВНЖ само по себе не помогает: важно, где вы с ребёнком находитесь по факту.
Что делать:
1. Запросите у СФР письменный отказ с основанием — на чём именно они установили «постоянное проживание за границей».
2. Если выезд временный, а живёте вы в РФ — обжалуйте: сначала в вышестоящий орган СФР, затем в суд; приложите регистрацию, гражданство, доказательства связи с Россией и сроки пребывания.
Если же центр жизни сейчас реально за рубежом — право на это пособие, к сожалению, под вопросом, и отказ может устоять. Пенсия здесь не показатель: у неё другие правила выплаты, чем у детского пособия.
Здравствуйте. У меня такая ситуация: я открыла вместе с партнером ООО, партнер инвестор. Деньги она выделила на ООО, однако договор был подписан договор займа, хотя изначально мы так не договаривались. Сейчас партнер выходит из ООО и требует вернуть долг. Скажите, пожалуйста, можно ли доказать, что 1. Договор фиктивный и был подписан под давлением? Есть чеки переводов оплаты работы сотрудникам, но при этом нет договоров. Есть свидетель, который был при изначальных договоренностях о сотрудничестве партнера как инвестора.
Ответить
Здравствуйте! Честно: «давление» (ст. 179 ГК РФ) почти недоказуемо без угроз и уголовного дела, а свидетель против подписанного договора займа мало что даст — письменный документ перевешивает устные договорённости.
Реальный, хотя и непростой путь — оспаривать заём как притворную сделку (п. 2 ст. 170 ГК РФ), прикрывшую инвестиции в бизнес. Тут помогут не показания свидетеля, а переписка и документы, где речь шла именно об инвестировании и участии в прибыли, а не о возврате денег.
И главный вопрос, от которого зависит всё: кто заёмщик по договору — ООО или вы лично? Если деньги брало ООО, то и долг на ООО, а не на вас, и выход партнёра из общества сам по себе долг не создаёт.
Срок на оспаривание притворной сделки — 3 года с начала её исполнения (ст. 181 ГК РФ). Если он не пропущен — шанс есть, но дело сложное, и без грамотно собранных доказательств в суд лучше не идти.
Как составить жалобу в опеку на соседку в коммуналке из-за нарушения прав моего ребенка? Жалоба в опеку на соседку в коммунальной которая нарушает права моего несовершеннолетнего ребёнка и на какие нарушения отреагирует опека и главное поможет ли это Возможно ли составить такое заявление и нужно ли чтобы соседи коллективно подписались
Ответить
Здравствуйте! Чтобы помочь по делу, разделю две ситуации — от этого зависит, куда обращаться.
Опека защищает детей внутри семьи (контролирует родителей, опекунов), а на поведение соседей она не воздействует — такое обращение просто перешлют дальше. Поэтому если речь о бытовом конфликте (например, мешает пользоваться общей кухней), опека не поможет, и это не «нарушение прав ребёнка» в том смысле, которым она занимается.
Если суть в пользовании общими помещениями (кухня, коридор в коммуналке): соседка не вправе запрещать вам ими пользоваться — у всех жильцов равные права на общее имущество (ст. 41, 42 ЖК РФ). Спор решается определением порядка пользования, а при тупике — через суд, иском об устранении препятствий (ст. 304 ГК РФ). Подписи других соседей не нужны, но как свидетели они помогут.
Если же соседка реально оскорбляет, угрожает или применяет силу к ребёнку — вот это серьёзно, и это к полиции: оскорбление (ст. 5.61 КоАП РФ), побои (ст. 6.1.1 КоАП РФ), угроза (ст. 119 УК РФ). Зафиксируйте факты — аудио/видео, свидетели.
Напишите, что именно делает соседка, — и я подскажу точнее, куда обращаться.
Спасибо, теперь понятнее. То, что соседка кричит, матерится и стучит в дверь, пугая ребёнка, — это не про опеку (на соседей она не воздействует), а про общественный порядок. Здесь работают:
— мелкое хулиганство: нецензурная брань и буйное поведение в местах общего пользования (ст. 20.1 КоАП РФ);
— нарушение покоя граждан — по закону Санкт-Петербурга об административных правонарушениях.
На каждый такой скандал вызывайте полицию или участкового и снимайте на видео с датой — так накапливаются протоколы. Если соседка ругается и с другим соседом, подавайте заявления вместе: несколько заявителей весомее. Эти материалы потом пригодятся и для суда.
И по-человечески: такое поведение в возрасте часто связано с состоянием здоровья — если у соседки есть родственники, подключите их, иногда это решает вопрос быстрее всего.
Здравствуйте. Мы жильцы многоквартирного дома повесили камеру на вход в подъезд с улицы за свой счет, деньги с жильцов не берут и не брали. Камера смотрит на двор и стоянку. Мы создали совет с ук, назначили председателя и секретаря и проголосовали заочно за камеру и отдали решения в ук. После подсчёта голосов ук составила протокол собрания. Одной соседке эта камера очень мешает и она подает жалобы во все инстанции. Подскажите, в случае проверки какую ответственность несёт председатель и секретарь?
Ответить
Здравствуйте, Елена Сергеевна! Если всё оформлено честно, лично председателю и секретарю бояться нечего — отвечать «персонально за камеру» им не за что.
На что реально смотрит проверка:
1. Кворум. Камера на фасаде — это пользование общим имуществом, и решение должно быть принято общим собранием собственников не менее чем 2/3 голосов от всех собственников дома (п. 3 ч. 2 ст. 44, ч. 1 ст. 46 ЖК РФ). Важно: это решение именно общего собрания, а не «совета дома» — проверьте, что в протоколе набрано 2/3. Если набрано — вопрос закрыт.
2. Достоверность протокола. Ответственность у председателя и секретаря может возникнуть только если они умышленно впишут несуществующие голоса или кворум — это фальсификация решения собрания (ст. 185.5 УК РФ). При честном подсчёте состава нет.
3. Приватность. Двор, вход и стоянка — места общего пользования, снимать их можно. Главное: не направлять объектив в упор на окна или дверь конкретной квартиры, повесить табличку «ведётся видеонаблюдение» и не выкладывать записи в общий чат (иначе — ст. 137 УК РФ о частной жизни).
Сами по себе жалобы соседки ответственности не создают. Если есть протокол общего собрания с 2/3 голосов, а камера смотрит на общий двор, а не в её окна, — председатель и секретарь чисты.
Елена Сергеевна, не переживайте.
Уголовная статья за протокол (ст. 185.5 УК РФ) — только за умышленную подделку. Раз голоса считала УК, а Вы ничего не подделывали — состава у Вас нет.
И миф из обсуждения: согласие всех жильцов не нужно — достаточно 2/3 собственников, камера на двор и вход законна (ч. 1 ст. 46 ЖК РФ). Если 2/3 есть, любая проверка закончится ничем.
От бабушки с дедушкой остался гараж, они купили его в 1997 году, прошлый владелец давно умер. Гараж является частью капитального гаражного бокса из кирпича. Дедушка умер в 2023 году, бабушка в 2025. Они полностью выплатили пай и платили ежегодные взносы, есть документы о собственности из БТИ, но он не был зарегистрирован в Росреестре, не проводилось межевания. К слову, в боксе всего порядка 30 гаражей, половина из них зарегистрированы. Бабушка и дедушка завещания написали на меня, по обоим завещаниям я являюсь наследником всего их имущества, но нотариус не стал включать гараж в наследственную массу, так как он не был оформлен. Наследственные дела уже закрыты. Сейчас завещания находятся у нотариуса, у меня есть только свидетельство на право на наследство по половине квартиры от бабушки и дедушки. На руках есть справка от председателя гаражного кооператива о том, что за гараж пай выплачен полностью и долгов не имеется, я заплатил за него за этот год. Других документов, чеков нет, дедушка просто сдавал деньги наличными в кооператив. В документах БТИ владельцем в 1999 числится бабушка, это самая ранняя запись оттуда. Можно ли в этой ситуации оформить гараж по гаражной амнистии? Обращался к нотариусу, чтобы она могла подтвердить то, что я могу являться наследником гаража, но она отказалась, говорит, подобных справок не даём. Предлагает решать это через суд.
Ответить
Здравствуйте! Ваш путь — суд, но позиция у вас сильная, поясню почему.
Ключевой момент, который часто упускают: право собственности на гараж у ваших бабушки и дедушки уже возникло — в момент полной выплаты пая в кооперативе, и регистрация в Росреестре для этого не требовалась (п. 4 ст. 218 ГК РФ). То есть гараж юридически принадлежал им и входит в наследство, хотя нотариус его не включил — он смотрит только на зарегистрированные права.
Важный плюс: приняв часть наследства (долю в квартире), вы по закону считаетесь принявшим всё наследство, включая гараж (ст. 1152 ГК РФ). Срок вы не пропустили.
Что делать:
1. Подайте в районный суд по месту гаража иск о признании права собственности на гараж в порядке наследования. Ответчик — местная администрация.
2. Доказательства: справка ГСК о полной выплате пая (это главный документ), документы БТИ 1999 г. на бабушку, завещания, свидетельства о смерти и о праве на наследство (подтверждают, что наследство принято), квитанции о взносах. Закажите техплан у кадастрового инженера.
3. По гаражной амнистии (ФЗ № 79-ФЗ) формально можно идти через администрацию, но её срок истекает 1 сентября 2026 года, а при умерших наследодателях и незарегистрированном праве суд надёжнее и даёт окончательный титул.
После решения суда зарегистрируете гараж на себя в Росреестре. Дело по сути выигрышное, но требует аккуратно собранного пакета документов.
Что делать если соседка 73 года по коммунальной квартире ругается матом и может стучать в дверь кухни громко (сегодня с соседом изучали иски которые подавались на эту соседку предыдущими соседями которые сбежали из квартиры) она стучала кулаками и кричала и требовала что бы открыли дверь так как ей якобы нужна вода и напугала моего ребёнка и при этом себе она позволяет закрывать дверь кухни когда ей вздумается и так же включает очень громко музыку на всю квартиру
Ответить
Здравствуйте, Анастасия! Понимаю, как это выматывает, особенно когда напуган ребёнок. Быстрой «кнопки» тут нет, но системно ситуация решается — по двум линиям.
Защита и фиксация (главное):
1. Каждый инцидент фиксируйте — видео/аудио, дата, время. Это ваша доказательная база.
2. На стук кулаками, мат в ваш адрес, угрозы — вызывайте полицию и участкового: это мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ) и оскорбление (ст. 5.61 КоАП РФ). Громкая музыка ночью — нарушение закона Санкт-Петербурга о тишине, тоже фиксируется полицией.
3. Если соседка закрывает общую кухню и мешает ею пользоваться — это нарушение ваших прав на общее имущество (ст. 30 ЖК РФ, ст. 304 ГК РФ), устраняется через суд иском об устранении препятствий. Копии исков прежних соседей пригодятся как доказательство систематичности.
По-человечески: агрессия и навязчивые жалобы в 73 года часто связаны не с характером, а с возрастными изменениями или болезнью. Если у соседки есть родственники — стоит подключить именно их, это нередко действеннее жалоб. А если она наниматель муниципальной комнаты, при систематических нарушениях после официальных предупреждений наймодателя (города) её можно выселить через суд (ст. 91 ЖК РФ) — но это долгий путь и работает только на накопленной базе обращений.
Поэтому план простой: в конфликт не вступать, всё фиксировать и оформлять через участкового — так вы и ребёнка защитите, и подготовите почву, если дойдёт до суда.
Подруга живёт в Кишинёве, получает пенсию по инвалидности, имеет российское гражданство, в сентябре ей будет 59лет. Может ли оформить пенсию российскую, так как она гражданка России, хотя живёт в Молдавии.
Ответить
Здравствуйте, Наталья! Сама по себе российская пенсия гражданке РФ за границей не запрещена — её можно получать и в Молдове (ФЗ № 400-ФЗ; выплата за рубеж — по отдельному порядку). Загвоздка в стаже.
Для страховой пенсии по старости нужно 15 лет российского стажа и 30 пенсионных баллов. Вы пишете, что у подруги и стажа в РФ меньше 15 лет, и баллов мало. А молдавский стаж зачесть уже не получится: соглашение СНГ 1992 года, по которому раньше учитывали стаж стран Содружества, Россия денонсировала — оно не действует с 1 января 2023 года, а отдельного пенсионного договора между РФ и Молдовой нет. Значит, годы работы в Молдове в российский стаж не войдут.
Остаётся социальная пенсия по старости (её дают тем, кто не набрал стаж) — но её назначают и платят только при постоянном проживании в России; за границей она не выплачивается.
Поэтому вывод честный: оставаясь в Кишинёве и без российского стажа, оформить российскую пенсию по старости она не сможет. Реальные варианты — либо переезд в Россию на ПМЖ (тогда возможна социальная пенсия), либо оставить молдавскую пенсию по инвалидности, которая ей, как вы и сами заметили, скорее всего выгоднее.
Мы недавно сделали ремонт. Сантехник из управляющей компании не брал трубку. Мы нашли другого. Он установил унитаз и душ. кабину. После этого уехали из квартиры на несколько дней. И звонит сосед что его затопило. Муж срочно помчался в квартиру, засняли ущерб. Залит потолок. И сосед требует с меня сию минуту 100 тыс руб за ущерб. Иначе в суде 400-500 тыс. платить с его слов. В чем я виновата? И почему сию минуту я должна выложить 100 тыс если у меня их нет?
Ответить
Здравствуйте, Мария! Выдохните: платить «сию минуту» по требованию на словах вы не обязаны — никто не вправе заставить отдать деньги здесь и сейчас.
Коротко по сути:
1. Всё решает причина залива, а её фиксирует акт о заливе от управляющей компании — срочно требуйте его составления. Если протекла общедомовая труба до первого крана — отвечает УК; если гибкая подводка или монтаж унитаза/кабины — да, как собственник отвечаете вы (ст. 1064 ГК РФ). Но тогда выплаченное потом взыщете с сантехника в порядке регресса — сохраните чек, переписку, договорённости с ним.
2. Суммы 100 000 (и тем более 400–500) — пока просто слова. Размер ущерба доказывает сам сосед, и не «на глаз», а оценкой или экспертизой с учётом износа отделки (ст. 56 ГПК РФ). По залитому потолку это обычно куда скромнее.
3. Деньги — только после независимой оценки и под расписку/соглашение, где написано, что претензий он больше не имеет. Передадите наличные без бумаги — рискуете, что потом он ещё и в суд подаст «добрать».
Если денег нет — даже суд не обяжет заплатить мгновенно: сумма определится после экспертизы, возможна рассрочка. Спокойно предложите соседу дождаться акта и оценки — это законный путь, и паниковать не из-за чего.
Можно ли снять запрет в рф
Ответить
Здравствуйте! Снять можно, но способ зависит от того, какой это запрет:
— Запрет на ВЫЕЗД должнику (наложил судебный пристав из-за долга): нужно погасить долг — и пристав снимает ограничение, либо обжаловать его постановление старшему приставу или в суд (ст. 218–220 КАС РФ).
— Запрет на ВЪЕЗД иностранному гражданину (решение МВД): оспаривается жалобой в вышестоящий орган МВД или административным иском в суд (гл. 22 КАС РФ).
Напишите, какой именно у вас запрет и кто его наложил — подскажу точнее.
Здравствуйте, работаю в молочке очень холодно в магазине, на стене дальше весит термометр который показывает 18,20 по разному, могу ли я уходить греться кроме обеда?
Ответить
Здравствуйте, Татьяна! Важный нюанс: самовольно уходить греться, когда захочется, нельзя — это могут расценить как оставление рабочего места. Но вы вправе добиться, чтобы работодатель обеспечил либо нормальную температуру, либо оплачиваемые перерывы для обогрева.
По нормам микроклимата (СанПиН 1.2.3685-21) для работы стоя и в движении (как у продавца) нижняя допустимая температура в холодный период — около +18 °C; всё, что ниже, — нарушение. При пониженной температуре работодатель обязан либо устранить холод, либо ввести специальные перерывы для обогрева — они включаются в рабочее время и оплачиваются (ст. 109 ТК РФ). Обеспечить безопасные условия труда — его прямая обязанность (ст. 214 ТК РФ).
Что делать:
1. Зафиксируйте температуру — фото термометра с датой, желательно за несколько дней.
2. Подайте работодателю письменное заявление (в 2 экземплярах, на вашем — отметка о принятии): просите замерить микроклимат и ввести перерывы для обогрева либо сократить время работы на холоде.
3. Если не реагируют — жалоба в трудовую инспекцию (онлайнинспекция.рф) и в Роспотребнадзор (он контролирует соблюдение СанПиН).
Терпеть холод молча вы не обязаны — но действовать надёжнее через эти шаги, а не через самовольный уход.
В деревне N.решили построить детскую площадку. Но земля оформлена под ИЖС. есть кадастровый номер. Прошли регистрацию для аукциона. Местные власти не проводят аукцион. Хотят отменить кадастровый номер и построить дет площадку. Земля есть рядом. Размер дет площадки 7 на 10.но власти с несколькими жителями хотят отменить. Кадастровый номер и забрать землю под муниципальные нужды.
Ответить
Здравствуйте! Ключевой момент — чей сейчас участок.
1) Если участок пока муниципальный, а вы только прошли регистрацию для участия в аукционе — собственником остаётся администрация, и изымать у вас, по сути, нечего. Но если аукцион уже официально объявлен (извещение опубликовано), отказаться от его проведения власти вправе только в установленный срок и порядке, с уведомлением участников и возвратом задатка (ст. 39.11, 39.12 ЗК РФ). Произвольно «передумать» после объявления нельзя — такой отказ можно обжаловать.
2) Если участок уже оформлен в вашу собственность — снять его с учёта и забрать можно лишь через изъятие для муниципальных нужд: с равноценным денежным возмещением и по строгой процедуре (ст. 279–281 ГК РФ, ст. 49, 56.3 ЗК РФ). При этом изъятие допускается только в исключительных случаях и при отсутствии других вариантов размещения. Обычная детская площадка под исключительные основания ст. 49 ЗК, как правило, не подпадает, а раз «земля есть рядом» — оснований изъять именно ваш участок нет.
Что делать: письменно запросите у администрации решение и его основание; при незаконном отказе в аукционе или попытке изъятия — жалоба в прокуратуру и/или иск в суд. Снять участок с кадастрового учёта в обход процедуры изъятия нельзя.
Доброе утро. Мне вынесли судебное решение якобы я не оплатила займ. Я его не брала. У меня арестовали карты. Сам приказ на руки я не получала, увидела его в приложение сбербанк. Скорее всего его отправили по старому адресу где я ранее была прописано. Что делать? Хочу обратиться в суд о том чтоб они отменили данное решение
Ответить
Здравствуйте, Екатерина! Раз заём вы не брали — действуйте по двум направлениям.
1. Отменить приказ. Подайте мировому судье (тому, что вынес приказ) возражения относительно исполнения судебного приказа + ходатайство о восстановлении срока, указав, что копию вы не получали — её направляли на старый адрес (ст. 128, 129, 112 ГПК РФ). Приложите подтверждение прежней прописки/снятия с учёта. Госпошлины нет, отправляйте заказным письмом или сдайте в канцелярию под отметку. Для приказа достаточно самого факта возражений — судья обязан его отменить.
2. Вернуть списанное. После отмены подайте в тот же суд заявление о повороте исполнения — то, что успели снять, вернут (ст. 443 ГПК РФ). Сразу с определением об отмене идите к приставу — он снимет аресты и окончит производство.
Важно, раз заём не ваш: это похоже на оформление микрозайма на ваши данные мошенниками. Подайте заявление в полицию (ст. 159 УК РФ) — это и защита, и аргумент на будущее. Когда МФО после отмены подаст обычный иск, заявляйте, что договор вы не заключали, и требуйте, чтобы кредитор доказал выдачу денег именно вам (анкета, перевод, идентификация). Пока идёт спор, можно попросить пристава сохранить вам на счёте прожиточный минимум.
Здравствуйте! После стентирования коронарных артерий в больнице им. Жадкевича, в выписке мне были рекомендованы дорогие уколы, но в местной поликлинике отказываются их выписывать. Куда обращаться? Спасибо заранее
Ответить
Здравствуйте! Отказ из-за того, что препараты «дорогие», неправомерен — это не основание лишать вас назначенного лечения.
Важно: пациентам после стентирования коронарных артерий положено бесплатное лекарственное обеспечение по льготной программе для перенёсших операции на сердце и острые сердечно-сосудистые состояния — как правило, до 2 лет, за счёт бюджета в рамках ОМС. Рекомендации из выписки стационара — основание для поликлиники, а вопрос дорогих препаратов решает врачебная комиссия, а не отдельный врач «на глаз».
Куда обращаться по порядку:
1. Письменное заявление заведующему или главврачу поликлиники: приложите копию выписки и просите назначить лечение через врачебную комиссию. На вашем экземпляре — отметка о принятии.
2. Ваша страховая компания по полису ОМС (телефон на полисе) — страховой представитель обязан разобраться с отказом, это самый быстрый рычаг.
3. Если не помогло — жалоба в территориальный орган Росздравнадзора и/или областной депздрав.
Право на помощь по стандартам и клиническим рекомендациям закреплено в ФЗ № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан». Здоровья вам!
Компания турбозайм продала долг 5500 коллекторскому агентству сибиряк плюс, последние увеличили сумму долга до 27930 рублей хочу знать законно ли это
Ответить
Здравствуйте! Скорее всего, незаконно. По микрозаймам действует жёсткий потолок: все начисления сверх тела долга (проценты, штрафы, иные платежи) не могут превышать 1,5-кратной суммы займа — для договоров, заключённых с 2020 года (ст. 5 Закона № 353-ФЗ «О потребительском кредите»). При займе 5 500 ₽ это максимум +8 250 ₽, то есть весь долг — не больше ≈13 750 ₽. Сумма 27 930 ₽ превышает лимит в разы.
Продажа долга коллектору сама по себе законна, но больше прав, чем было у МФО, он не получает — тот же потолок действует и для «Сибиряк плюс».
Что делать:
1. Если вынесут (или уже есть) судебный приказ — отмените его, на возражения 10 дней (ст. 128, 129 ГПК РФ). Достаточно написать, что с суммой не согласны.
2. Когда подадут обычный иск — письменно заявите о превышении лимита по Закону № 353-ФЗ и проверьте срок исковой давности (3 года).
«Накрученную» сумму платить вы не обязаны.
Отношения потребителя с банком. Банковский счёт. В банке сотрудник-менеджер не выдал текст договора во время его заключения и отказывается выдавать при повторном обращении. Приветствую уважаемых юристов! Я открывал в банке накопительный счёт и подписал ЗАЯВЛЕНИЕ о присоединении к "Правилам" открытия и обслуживания счетов. Ранее в этом банке хранились мои перс. Данные, т.к. я делал через него переводы. Внутри ЗАЯВЛЕНИЯ содержатся мои пасп. Данные, место жительства и т.д., номер счёта, номер договора, валюта счёта, тариф, мой сотовый номер тел. Также я своей подписью подтвердил точность сведений, что согласен с Правилами обслуживания, присоединяюсь к ним и обязуюсь соблюдать. Также есть упоминание, что это я, а не банк, сделал оферту (предложение) и банк её акцептовал (принял) и это и является заключением договора банковского счёта на условиях ЗАЯВЛЕНИЯ. Заявление было подписано "простой эл.подписью". Видимо, мне прислали СМС-ку и я её сообщил сотруднику в отделении. Я знаю, что обычно банки заключают договора в соответствии со ст.428 ГК (договор присоединения). Возможно, я что-то ещё подписывал, но не буду утверждать. В ЗАЯВЛЕНИИ, которое у меня на руках, нет упоминания про 428-й статью ГК. Косвенно присоединение можно усмотреть в самом названии бумаги: "ЗАЯВЛЕНИЕ о присоединении к Правилам...". Но, так ли это? Во-первых, меня не устраивает, что у меня нет на руках текста договора, то есть, нет бумаги с подписью и печатью банка. Я не понимаю, какие у меня права и обязанности и в банке не ходят его выдавать. И хочу каким-то образом побудить банк его выдать. Я прочитал, что "Отношения между кредитными организациями и их клиентами осуществляются на основе договоров" (ст.30 ФЗ №395-1). Получается, что в настоящее время мои отношения с банком осуществляются на основе ЗАЯВЛЕНИЯ. И ещё, видимо банк считает, что раз документ подписан эл.подписью, то и нечего бумагу переводить. Во-вторых, нет ли здесь каких-либо нарушений со стороны банка при установлении отношений с потребителем? Прошу подсказать названия, номера законов, инструкций ЦБ или Постановлений Правительства для изучения. В-третьих, нет ли в данноой ситуации каких-либо нарушений с моей стороны? Имею ли я право требовать от банка предоставить текст договора на бумаге? Надеюсь, что изложил суть вопроса. Не буду называть сам банк, но готов дать пояснения, если остались непонятные вопросы.
Ответить
Здравствуйте! Сразу успокою по главному: договор у вас есть — просто он заключён в форме присоединения, и это законно.
Что у вас за договор. Договор банковского счёта может состоять из вашего заявления о присоединении + Правил + Тарифов: все вместе они и есть договор (ст. 845, 846, 428 ГК РФ, ст. 30 Закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности»). Отдельная бумага с печатью банка не требуется. Подпись через СМС-код — это простая электронная подпись; документ, подписанный ПЭП, равнозначен бумажному с собственноручной подписью (ст. 6, 9 Закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи»). Так что нарушений с вашей стороны нет.
Ваше право на документы и информацию:
— ст. 8 и 10 Закона РФ № 2300-1 «О защите прав потребителей» — право на необходимую и достоверную информацию об услуге;
— ст. 30 Закона № 395-1 — отношения с банком строятся на договоре, и его условия должны быть вам доступны;
— как субъект персональных данных вы вправе требовать копию подписанного заявления, где они содержатся (ст. 14 Закона № 152-ФЗ).
Что сделать практически:
1. Подайте в банк письменное заявление с требованием выдать заверенные копии: вашего подписанного заявления о присоединении, Правил и Тарифов в редакции на дату открытия счёта. В отделении — в двух экземплярах, на вашем банк ставит отметку о принятии (либо через официальный чат/почту банка с сохранением переписки).
2. Параллельно зайдите на сайт банка: Правила обслуживания и Тарифы банки обязаны публиковать, часто там же архив прежних редакций. Ваше заявление (на руках) + эти Правила и Тарифы = полный текст вашего договора.
3. Если банк проигнорирует или откажет без мотивированного ответа — это уже задевает ваше право на информацию. Тогда жалоба в Банк России через интернет-приёмную (cbr.ru) — это регулятор банка и самый действенный рычаг; при желании параллельно в Роспотребнадзор.
Для изучения: ст. 845, 846, 428 ГК РФ; ст. 30 ФЗ № 395-1; ст. 6, 9 ФЗ № 63-ФЗ; ст. 8, 10 Закона № 2300-1; ст. 14 ФЗ № 152-ФЗ.
Спасибо. Вы описали всё очень обстоятельно.
Но, Вы пишете, что "Договор банковского счёта может состоять из вашего заявления о присоединении + Правил + Тарифов". Где это прописано, в каких нормативных актах? Я изучал ст. 845, 846, 428 ГК РФ, ст. 30 Закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности». В них этого как раз нет!
Вы пишете, что "Отдельная бумага с печатью банка не требуется". Как раз наоборот - требуется! Мне требуется. А банк отказывается мне её предоставить.
И Вы пишете про "ст. 8 и 10 Закона РФ № 2300-1 «О защите прав потребителей» — право на необходимую и достоверную информацию об услуге;" Мне текст договора нужен, а не информация об услуге. Услуга и договор - это же не одно и тоже, верно?
Неразбериха...
Отличные, въедливые вопросы — отвечу по существу и честно.
1. Вы правы: дословной фразы «договор состоит из заявления, Правил и тарифов» в законе нет, и в ст. 845, 846, 428 ГК её не найти. Эта конструкция складывается из общих правил о заключении договора:
— ст. 434 ГК: письменная форма НЕ требует одного документа — достаточно обмена документами или принятия письменного предложения;
— ст. 435, 438, 433 ГК: оферта и акцепт. Ваше заявление — это оферта (вы сами заметили эту формулировку), а открытие счёта банком — акцепт. С этого момента договор заключён;
— ст. 428 ГК: присоединение к стандартным условиям. Поэтому Правила и Тарифы становятся частью вашего договора, хотя физически это отдельные документы.
Итог: договор заключён в письменной форме, просто «разнесён» по заявлению, Правилам и тарифам — и это законно.
2. Про «бумагу с печатью». Единый документ с печатью закон для договора счёта не требует. Печать вообще перестала быть обязательным реквизитом сделки (ст. 160 ГК — нужна подпись; печать — только если этого прямо требует закон или соглашение сторон). Поэтому её отсутствие — не нарушение и не делает договор недействительным.
3. Про «договор, а не информацию об услуге» — терминологически вы правы, это разные понятия. Но и отдельной статьи «банк обязан выдать клиенту текст договора на бумаге» в законе действительно нет. Право получить документы выводится из двух оснований: ст. 10 Закона № 2300-1 (условия услуги — это и есть содержание вашего договора, и вы вправе их знать) и ст. 14 Закона № 152-ФЗ (как субъект персональных данных вы вправе требовать копию подписанного заявления, где они содержатся).
Поэтому юридически точное требование к банку — не «выдайте договор с печатью», а «выдайте заверенные копии документов, составляющих договор»: подписанного заявления, Правил, Тарифов и соглашения об использовании ПЭП в редакции на дату открытия счёта. Это и есть весь ваш договор, и отказать в этом банку крайне трудно.
И про ваш «подвох»: отозвать подпись или «отсоединиться от Правил», сохранив счёт, нельзя — Правила неотделимы от договора. Прекратить отношения можно только расторжением договора и закрытием счёта (ст. 859 ГК).
Лечащий невролог назначил мне полисомнографию для исключения апноэ, невролог из бюджетной организации! В городе Владимир (где я живу) есть частная клиника, которая исполняет данную процедуру. У меня есть полисы как ОМС, так и ДМС. Могу ли я пройти данную процедуру бесплатно?!
Ответить
Шамиль, разложу по полочкам — шанс пройти бесплатно есть, но зависит от двух вещей.
По ОМС. Право на бесплатную помощь у вас есть (ст. 16 ФЗ № 326-ФЗ), но в пределах территориальной программы ОМС вашего региона. Полисомнография — исследование специфическое и в программу ОМС входит не везде; по Владимирской области это нужно уточнять. Плюс важен статус клиники: частная клиника делает бесплатно по ОМС, только если включена в реестр медорганизаций системы ОМС (ст. 15 ФЗ № 326-ФЗ). Если её там нет — по ОМС бесплатно не сделают, направят в клинику, работающую по ОМС.
Что делать практически:
— взять у невролога направление (учётная форма 057/у);
— позвонить в свою страховую по ОМС (телефон на полисе): по закону она обязана сказать, входит ли полисомнография в терпрограмму области и где пройти её бесплатно. Защищать ваши права застрахованного — прямая функция страховой.
По ДМС. Здесь всё решает ваша программа страхования: покрывается ли полисомнография и в каких клиниках. Это смотрят в договоре/правилах ДМС — уточните у страховщика.
Короткий итог: сначала направление от врача, затем звонок в страховую ОМС — там скажут, бесплатно или нет именно в вашем регионе и в этой клинике.
Ситуация: Дядя, незадолго до скоропостижной смерти, перевел племяннику деньги без указания "назначения платежа". (по факту на оплату учебы и проживание за границей). Супруга - единственный наследник дяди по завещанию, подала иск к племяннику "о неосновательном обогащении". Возможно-ли по каким-нибудь основаниям оспорить требование?
Ответить
Олег Александрович, основания для защиты здесь есть, и довольно сильные.
Иск о неосновательном обогащении строится на ст. 1102 ГК РФ. Но против него прямо работает п. 4 ст. 1109 ГК РФ: не подлежат возврату деньги, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если тот, кто их давал, знал об отсутствии обязательства либо передавал их в дар или в порядке помощи.
Ситуация как раз такая: дядя добровольно и осознанно переводил деньги племяннику на учёбу и проживание — то есть как материальную помощь или дарение (ст. 572 ГК РФ), а не во исполнение долга. Отсутствие «назначения платежа» само по себе неосновательность НЕ доказывает — наоборот, целевые переводы близкому родственнику говорят о намеренном предоставлении.
Про бремя доказывания: именно истец (супруга) обязана доказать, что обогащение было безосновательным. А наследник вправе требовать лишь то, что мог бы потребовать сам наследодатель. Дядя деньги назад не требовал и не потребовал бы — значит, и в наследственную массу право требования не вошло.
Что я бы рекомендовала собрать для возражений:
— переписку с дядей, где обсуждались учёба, проживание, помощь;
— подтверждение целевого характера трат (оплата обучения, аренда за границей);
— доказательства систематичности и добровольности переводов.
На этом и строится защита: переводы — это дар/помощь, истец неосновательность не доказал, а п. 4 ст. 1109 ГК прямо исключает возврат.
Добрый день! Я работаю по гибкому графику 5/2 с "плавающими" выходными и разным временем начала рабочего дня: от 6:00 до 18:00. Являюсь многодетным отцом. Узнал, что работа в ночное время (22:00 - 6:00) по ч. 5 ст. 96 ТК РФ возможна только с моего письменного согласия, при этом я должен быть ознакомлен с правом отказаться от работы в ночное время. В течение нескольких лет, а точнее с октября 2022 г. работодатель неоднократно, иногда в течение всего месяца, привлекал меня к работе после 22:00. Сейчас сделал запрос на урегулирование данного инцидента через своего непосредственного руководителя, но ответа пока нет и руководитель интересуется, какое решения я вижу сам со своей стороны. Сам руководитель исправил график на следующий месяц, исключив работу после 22:00. Прошу сориентировать меня, что, кроме стабильного графика, я могу затребовать у руководителя в рамках урегулирования данного инцидента без привлечения трудовой комиссии, суда и других инстанций. Благодарю за внимание.
Ответить
Здравствуйте! Разделю то, что вы вправе требовать по закону, и то, что остаётся доброй волей работодателя — так понятнее, где у вас сильная позиция.
Законно обоснованные требования:
1. Перерасчёт и доплата за ночные часы. Каждый час работы с 22:00 до 6:00 оплачивается с повышением не менее чем на 20% часовой ставки (ст. 154 ТК РФ, Постановление Правительства РФ № 554). Я бы советовала запросить расчётные листки за период с октября 2022 г. и проверить, начислялась ли эта доплата. Если её не было или она занижена — требуйте перерасчёт плюс проценты за задержку по ст. 236 ТК РФ. Это ваше самое весомое денежное требование.
2. Письменная фиксация гарантий на будущее. Как отца троих и более детей (пока младшему нет 14 лет) вас нельзя привлекать к ночной, сверхурочной работе, работе в выходные и к командировкам без вашего письменного согласия — ст. 259 ТК РФ. Просите не просто «стабильный график», а письменное уведомление/соглашение, где это закреплено. Бумага надёжнее разовой правки графика.
А вот разовая премия или дополнительные отгулы «за лояльность» законом не гарантированы. Просить их можно, но только как добровольную уступку работодателя, а не как его обязанность — не стройте на них основную позицию.
Важный рычаг для переговоров: в добровольном порядке работодатель вправе выплатить недоплату за весь период. Если же идти через инспекцию или суд, действует ограничение — один год со дня, когда вы узнали о нарушении (ст. 392 ТК РФ). Поэтому закрыть вопрос миром и сразу выгодно обеим сторонам, и это можно спокойно обозначить руководителю.
Здравствуйте. Может ли сотрудник по своему желанию получать заработную плату на карту, оформленную на родственников? Если возможно, то какие документы должен оформить работодатель?
Ответить
Здравствуйте, Татьяна! Да, может — это законно.
Статья 136 ТК РФ не требует, чтобы счёт был открыт именно на имя работника: зарплату можно перечислять на карту другого человека, в том числе родственника. Эту позицию подтверждает и Роструд (письмо от 07.10.2019 № ПГ/25778-6-1).
Чтобы у работодателя всё было чисто, нужны два документа:
— письменное заявление работника с просьбой перечислять зарплату на счёт третьего лица и полными реквизитами (ФИО владельца карты, номер счёта, банк);
— условие о такой выплате в трудовом договоре. Если его там нет — оформить дополнительное соглашение к договору.
По срокам: если работник меняет реквизиты, заявление должно поступить не позднее чем за 15 календарных дней до дня выплаты (ст. 136 ТК РФ).
На практике стоит учесть: банк получателя по 115-ФЗ может задавать вопросы к регулярным «чужим» поступлениям. Но сам по себе такой порядок закону не противоречит.
Бывший муж подал иск об порядке общения с детьми, сын 6 лет, дочь 10 лет. Есть экспертиза психолога, была опрошена дочь, где всё описано и сказано, что дети не хотят общаться с папой. Он настаивает на своей экспертизе, психолога за деньги. Могу ли я отказаться от этой экспертизе. Мы живём в Красноярском крае, а эксперт в Хакасии. И боюсь, что они подкупят психолога.
Ответить
Светлана, понимаю тревогу, но давайте по существу — рычаги у вас есть.
Назначить экспертизу самостоятельно ни одна из сторон не может. Отец вправе лишь заявить ходатайство, а решает суд: нужна ли новая экспертиза, какому учреждению её поручить и какие вопросы поставить (ст. 79 ГПК РФ). Навязать «своего психолога за деньги» в одностороннем порядке он не сможет — последнее слово за судом, и вы вправе письменно возражать.
Что реально работает в вашу пользу:
— настаивать, что заключение психолога по детям уже есть и повторная экспертиза не нужна;
— предложить своё экспертное учреждение — государственное и по месту жительства детей, а не в Хакасии;
— при сомнениях в беспристрастности эксперта заявить ему отвод с обоснованием (ст. 18 ГПК РФ).
И самый сильный аргумент: дочери 10 лет, и суд обязан учитывать её мнение (ст. 57 СК РФ). Повторно опрашивать ребёнка «по кругу» суды не любят.
Так что бояться подкупа эксперта в другом регионе не нужно — есть законные способы не дать делу уйти к сомнительному специалисту.
Правильно ли, что размер неустойки по ОСАГО (1% от суммы недоплаты Х количество дней просрочки) не должен превышать размер недоплаты страховщиком? То есть, если страховая недоплатила 110000 руб, то при расчете, какой бы срок просрочки не был, максимум - 110000 руб. неустойка. То есть, если при расчете получается 345000 руб-неустойка, суд ее не одобрит? Естественно, + штраф 50% от присужденной суммы.
Ответить
Здравствуйте! Нет, вы поняли не совсем верно: неустойка по ОСАГО НЕ ограничена суммой недоплаты.
Считается она правильно — 1% от суммы недоплаченного возмещения за каждый день просрочки (п. 21 ст. 12 Закона об ОСАГО). А вот предел у неё другой: общий размер неустойки не может превышать страховую сумму — то есть 400 000 руб по ущербу имуществу (и 500 000 руб по вреду жизни и здоровью), п. 6 ст. 16.1 Закона об ОСАГО. Поэтому 345 000 руб при недоплате 110 000 — это законно и в пределах лимита; суд вправе их присудить, к сумме недоплаты неустойка не «обрезается».
Два нюанса, которые важно учесть:
— Страховщик почти наверняка попросит снизить неустойку по ст. 333 ГК РФ (несоразмерность). Суд снижает её лишь в исключительных случаях и мотивированно (позиция Пленума ВС РФ № 31 от 08.11.2022), до суммы недоплаты автоматически не «срезает» — но готовьтесь обосновывать соразмерность.
— Штраф 50% считается не от всей присуждённой суммы, а от недоплаченного страхового возмещения (п. 3 ст. 16.1 Закона об ОСАГО): в вашем примере это 50% от 110 000 = 55 000 руб, а не от неустойки.
Итог: неустойку можно взыскивать вплоть до 400 000 руб, и она вполне может многократно превышать недоплату.
При оформлении протокола, инспектор отказался предоставить видео фиксацию правонарушения, сославшись на отсутствие технических возможностей и в протоколе указал другой мой автомобиль который не являлся на месте правонарушения!
Ответить
Здравствуйте! Указание в протоколе автомобиля, которого на месте не было, — это серьёзный недостаток: протокол обязан содержать достоверные сведения о событии (ст. 28.2 КоАП РФ). Если описан не тот автомобиль, событие правонарушения именно с вашим ТС попросту не доказано.
Что делать:
1) Прямо в протоколе письменно укажите: «не согласен; вписан автомобиль [госномер], которого на месте правонарушения не было; в предоставлении видеофиксации отказано». Не подписывайте «согласен» и возьмите копию.
2) При рассмотрении дела заявите письменное ходатайство — истребовать и приобщить видеозапись и другие доказательства (ст. 24.4 КоАП РФ). Нет видео и указано чужое ТС — значит, вину доказывать нечем, а все неустранимые сомнения толкуются в вашу пользу (ст. 1.5 КоАП РФ, презумпция невиновности).
3) Если постановление всё же вынесут — обжалуйте в течение 10 суток вышестоящему начальнику или в суд (ст. 30.1–30.3 КоАП РФ), упирая на недостоверный протокол и отсутствие доказательств.
Сам по себе отказ показать видео «на месте» — не всегда нарушение, но в деле эта запись должна быть, и вы вправе с ней ознакомиться. А вот ошибка в автомобиле играет вам на руку.
Здравствуйте, работала уборщицей в пятерочке, менеджер не оплачивает мои отработанные дни и игнорит, что делать?
Ответить
Здравствуйте! Понимаю, как это обидно — отработать и остаться без денег. Но закон тут полностью на вашей стороне: ваш труд обязаны оплатить, даже если вы не были оформлены официально (ст. 67 ТК РФ: раз вас фактически допустили к работе, отношения считаются трудовыми).
По шагам:
1) Письменное требование о выплате — не менеджеру, а работодателю (у «Пятёрочки» это конкретное ООО, название есть в чеке), с указанием отработанных дней и суммы.
2) Жалоба в трудовую инспекцию через сайт «Онлайнинспекция.рф» и в прокуратуру — проверка бесплатная и часто решает вопрос без суда.
3) Суд, если не помогло: взыскать можно не только саму зарплату, но и компенсацию за задержку (ст. 236 ТК РФ) и моральный вред; госпошлины по трудовым спорам нет, иск подаётся и по вашему месту жительства.
Если работали неофициально — соберите доказательства: переписку с менеджером, графики смен, фото, коллег-свидетелей. Этого достаточно, чтобы подтвердить трудовые отношения и взыскать заработанное.
Здравствуйте! Понимаю, как это обидно — отработать и остаться без денег. Но закон тут полностью на вашей стороне: ваш труд обязаны оплатить, даже если вы не были оформлены официально (ст. 67 ТК РФ: раз вас фактически допустили к работе, отношения считаются трудовыми).
По шагам:
1) Письменное требование о выплате — не менеджеру, а работодателю (у «Пятёрочки» это конкретное ООО, название есть в чеке), с указанием отработанных дней и суммы.
2) Жалоба в трудовую инспекцию через сайт «Онлайнинспекция.рф» и в прокуратуру — проверка бесплатная и часто решает вопрос без суда.
3) Суд, если не помогло: взыскать можно не только саму зарплату, но и компенсацию за задержку (ст. 236 ТК РФ) и моральный вред; госпошлины по трудовым спорам нет, иск подаётся и по вашему месту жительства.
Если работали неофициально — соберите доказательства: переписку с менеджером, графики смен, фото, коллег-свидетелей. Этого достаточно, чтобы подтвердить трудовые отношения и взыскать заработанное.
Здравствуйте! Понимаю, как это обидно — отработать и остаться без денег. Но закон тут полностью на вашей стороне: ваш труд обязаны оплатить, даже если вы не были оформлены официально (ст. 67 ТК РФ: раз вас фактически допустили к работе, отношения считаются трудовыми).
По шагам:
1) Письменное требование о выплате — не менеджеру, а работодателю (у «Пятёрочки» это конкретное ООО, название есть в чеке), с указанием отработанных дней и суммы.
2) Жалоба в трудовую инспекцию через сайт «Онлайнинспекция.рф» и в прокуратуру — проверка бесплатная и часто решает вопрос без суда.
3) Суд, если не помогло: взыскать можно не только саму зарплату, но и компенсацию за задержку (ст. 236 ТК РФ) и моральный вред; госпошлины по трудовым спорам нет, иск подаётся и по вашему месту жительства.
Если работали неофициально — соберите доказательства: переписку с менеджером, графики смен, фото, коллег-свидетелей. Этого достаточно, чтобы подтвердить трудовые отношения и взыскать заработанное.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, сына 14 лет вызывают в суд свидетелем по уголовному делу. Соответственно и меня вместе с ним т к он не совершеннолетний. Мы уже ездили он давал показания следователю. На данный момент нахожусь далеко от города с маленькими детьми. Что будет если мы не явимся в суд (меня не допрашивают, только его)
Ответить
Здравствуйте! Понимаю — ехать с малышами через полстраны на один допрос сына тяжело. Главное правило: молча не игнорировать суд, иначе будут повторные вызовы, возможен привод и денежное взыскание свидетелю (ст. 117 УПК РФ, до 2500 руб). Но выход есть.
Заранее, до даты заседания, направьте в суд письменное заявление: укажите, что находитесь в другом городе с малолетними детьми (приложите подтверждение — это уважительная причина), и попросите на выбор:
— отложить заседание на удобную дату; либо
— допросить сына по видео-конференц-связи через суд по месту вашего нахождения (ст. 278.1 УПК РФ); либо
— огласить уже данные им на следствии показания (ст. 281 УПК РФ).
И учтите: сыну 14 лет, поэтому допрашивать его будут только с участием педагога и вас как законного представителя (ст. 280 УПК РФ) — ваше присутствие действительно необходимо. Поэтому не «пропадать», а официально согласовать с судом форму участия — тогда никаких санкций не последует.
Добрый день всем, 19 августа 2025 года был заключен и оплачен договор с Россетями на первичное подключение к электросетям на арендованный земельный участок, по условиям договора сроки исполнения с момента оплаты составляет 6 месяцев, до настоящего времени не было произведено никаких работ и получен письменный ответ (закреплённый файл). Написали официальную претензию на имя генерального директора (файл прикрепляю). Получила официальный ответ о том, что моё обращение передали в Россети Сибирь (прикрепляю файл), больше писем не было. Полагаю, что нужно обращаться в суд или в ФАС. Подскажите, с чего начать?
Ответить
Здравствуйте, Екатерина!
Срок техприсоединения (6 месяцев с оплаты) Россети нарушили — значит, рычагов у вас сразу несколько, и работать они могут параллельно.
С чего начать — два направления одновременно:
1) Жалоба в ФАС. Сетевая организация — монополист, и нарушение сроков техприсоединения образует состав по ст. 9.21 КоАП РФ. По жалобе антимонопольный орган проводит проверку, выдаёт предписание подключить вас в конкретный срок и штрафует сетевую (для юрлица — сотни тысяч рублей). Это самый быстрый и чувствительный для них рычаг, госпошлиной не облагается.
2) Иск в суд — о понуждении исполнить договор (выполнить присоединение) и о взыскании неустойки. Её прямо предусматривают договор и Правила техприсоединения (Постановление Правительства РФ № 861): 0,25% от платы за каждый день просрочки. А если участок и подключение для личных, бытовых нужд (дом, дача, не бизнес) — применяется и Закон о защите прав потребителей: сверх неустойки можно требовать компенсацию морального вреда и штраф 50% от присуждённого за отказ решить добровольно, причём иск подаётся по вашему месту жительства и без госпошлины.
Досудебную претензию вы уже направили — порядок соблюдён. Сейчас стоит подать жалобу в ФАС (для скорости и давления) и параллельно готовить иск. К обоим обращениям приложите договор, документ об оплате, претензию и их ответ про передачу в «Россети Сибирь» — это подтверждает и просрочку, и что добровольно вопрос они не решили.
Возможно участок в собственности СНТ под лесонасаждениями перевести в категорию лесопарковой или иной охранаемой зоны? Сейчас этот в СНТ участок относится к землям общего пользования. Вопрос возник в связи с тем, чтобы защитить участок от вырубки, размещения на нем мусорных контейнеров.
Ответить
Здравствуйте! Цель хорошая — сохранить зелёный уголок, поэтому отвечу честно. «Перевести» участок в лесопарк или ООПТ по заявлению самого СНТ практически нельзя: особо охраняемые природные территории и лесопарковые зоны создаёт своим решением орган власти (Закон № 33-ФЗ об ООПТ), как правило на публичных землях, а не на участке общего пользования СНТ. Обратиться с инициативой в администрацию можно, но рассчитывать на такой перевод не стоит.
Защитить участок от вырубки и контейнеров проще и надёжнее другими путями:
1) Общее собрание СНТ. Распоряжение землями общего пользования — его исключительная компетенция (ст. 17 Закона № 217-ФЗ). Закрепите решением собрания статус участка как озеленённой зоны общего пользования, прямо запретив на нём вырубку и размещение контейнерных площадок, и отразите это в документации по планировке территории.
2) Через муниципалитет — попросить установить для участка в правилах землепользования и застройки (ПЗЗ) рекреационную/природоохранную зону (зелёных насаждений). Это и есть легальная «охраняемая зона», только устанавливает её орган местного самоуправления.
3) По контейнерам: места накопления ТКО создаются по решению местной администрации и по СанПиН; разместить их на земле СНТ без согласия собственника и с нарушением нормативов нельзя — такое размещение оспаривается.
Для ремонта частного дома нанимается подрядчик. Смущает пункт договора, по которому дословно: “обязательства подрядчика по строительным работам перед ФНС несёт заказчик, сумма работ указана без налога 6%“. Правомочно ли переложение налога на заказчика, если да, то в каком размере? Заказчик физлицо, подрядчик самозанятый
Ответить
Здравствуйте, Владимир!
Нет, переложить на вас обязанность платить налог за подрядчика нельзя — это личная, публично-правовая обязанность самого налогоплательщика (ст. 45 НК РФ), и условие договора, перекладывающее её на заказчика, в этой части ничтожно (ст. 168 ГК РФ). Самозанятый платит налог сам через приложение «Мой налог».
Причём в самом пункте ошибка и в ставке. У самозанятого их две (ст. 10 Закона № 422-ФЗ): 4% — когда платит физлицо, и 6% — когда платит ИП или организация. Вы физлицо, значит налог 4%, а не 6%. Уже это показывает, что пункт составлен небрежно.
Что реально стоит за такой формулировкой: «цена без налога» — это лишь попытка взять с вас сверху сумму налога, то есть увеличить цену. Но перед ФНС за подрядчика вы всё равно не отвечаете: вы не налоговый агент, платить что-либо в налоговую за него не должны и не сможете — такой обязанности у вас нет.
Что сделать: исключите этот пункт (или пропишите окончательную цену «всё включено»), а при оплате обязательно возьмите у подрядчика чек из «Мой налог» (ст. 14 Закона № 422-ФЗ) — это ваше подтверждение оплаты и его добросовестности как плательщика налога.
Сбербанк заблокировал карты и произвёл списание по непонятному мне судебному приказу в пользу ооо Феникс, как вернуть средства и как найти этот судебный приказ
Ответить
Здравствуйте, Наталья!
По полочкам — вопросы вы задаёте правильные.
Почему не находите приказ. Списал сам Сбербанк, а не приставы — значит, ООО «Феникс» предъявило приказ напрямую в банк (так можно по ст. 8 Закона об исполнительном производстве), поэтому в ФССП дела и нет. А приказы приказного производства на сайте суда часто не публикуют целиком — это нормально, сам приказ при этом существует.
Как найти. Быстрее всего — запросить реквизиты у Сбербанка: в личном кабинете (раздел об аресте/взыскании) или письменным заявлением в отделении банк обязан сообщить, на основании какого документа списал — какой мировой суд, номер и дату приказа, взыскателя. Часто «Феникс» просуживает долг по подсудности из старого договора, а не по вашему адресу, — оттого вы и не нашли его на «своём» участке.
Как вернуть деньги, два шага:
1) По реквизитам берёте у мирового судьи копию приказа и подаёте возражения на его исполнение с заявлением о восстановлении срока (ст. 128, 129 ГПК РФ): срок 10 дней с получения копии, а раз её вам не вручали — его восстановят. При поступивших возражениях судья отменяет приказ почти автоматически.
2) После отмены — заявление о повороте исполнения (ст. 443 ГПК РФ). Поворот и есть возврат: суд обязывает вернуть всё списанное по отменённому приказу, на это выдают исполнительный лист.
Пока приказ действует, списания законны — поэтому важно именно отменить его, а не платить или договариваться.
Пенсионерка проживала раньше в СПб и там же получала пенсию. Но спустя несколько лет переехала на постоянное место жительства и перепрописалась в Лен. область. Но пенсию не переводила из Питера, а продолжала получать на карту из ПФ СПб. А спустя 18 лет, живя в области, ей пришла бумага из администрации СПб, что ей переплатили почти 400 тыс. руб., как социальная выплата пенсионерам (п.1, ст.66, гл.14 "Социального кодекса СПб"), т.е. как необоснованно выплаченная сумма социальной выплаты пенсионерам в соответствии с постановлением Правительства СПб от 20.05.2016 г. N° 385 "О мерах по реализации гл.14 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" з-на СПб "Социальный кодекс СПб", о том, что она утратила правона эту ежемесячную выплату с момента перезда в область. Пенсионерке выплачивали эти небольшие доплаты все 18 лет. И ей прислали это письмо (с расчетом суммы переплаты) на её настоящий адрес проживания (прописки). Грозяться взыскать через суд. Насколько это законно? И что можно предпринять для того, чтобы не выплачивать эту сумму, т.к. пенсия маленькая, а сумма заоблачная.
Ответить
Здравствуйте!
Спокойно, без паники — и заранее ни на какие выплаты не соглашаясь. Да, право на городскую (петербургскую) доплату пенсионерка с переездом утратила, это бесспорно. Но что 400 тысяч придётся вернуть — отсюда не следует. У неё два сильных довода.
Главный — добросовестность. По п. 3 ст. 1109 ГК РФ выплаты, предоставленные как средство к существованию (региональные доплаты суды относят к таким), возврату не подлежат — кроме счётной ошибки или недобросовестности самого получателя. Счётной ошибки нет, а легальная смена прописки недобросовестностью сама по себе не является. И доказывать недобросовестность обязана администрация, а не пенсионерка — это прямо закреплено Конституционным Судом (Постановление от 26.02.2018 № 10-П) и практикой Верховного Суда. Человек переехал открыто, зарегистрировался официально, доплату начисляли сами и не предупреждали — позиция администрации слабая.
Второй довод — срок исковой давности (ст. 196, 200 ГК РФ): он 3 года и применяется только по заявлению ответчика (ст. 199 ГК РФ). Значит, взыскать можно максимум за последние 3 года, а не за 18 лет — узнать об утрате права администрация должна была раньше, через межведомственные сверки.
Угроза «мошенничества» (ст. 159 УК) — обычно лишь способ давления: без доказанного умысла состава нет.
Что делать: не признавать долг и не подписывать соглашений о добровольном возврате или рассрочке (это перечеркнёт срок давности и подтвердит долг), запросить письменный расчёт, а если дойдёт до суда — заявить оба довода: добросовестность по ст. 1109 ГК и пропуск срока давности. Шансы отбить большую часть, а при удачном раскладе и всю сумму — вполне реальные.
Сегодня ехал в пробке, сзади ехала машмна дпс с включеными мигалками, все разьехались ее пропустили и я за ней следом поехал паровозиком чтобы быстрее проехать. Они остановились, сфоткали мои права и сказали что жди лишения. И уехали. Что мне за это будет?
Ответить
По существу — грозит по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ (непредоставление преимущества ТС с цветографикой, синим маячком и сиреной): штраф 3 000–5 000 руб. либо лишение прав на 1–3 месяца. Важно: лишить может только суд (ст. 23.1 КоАП РФ), инспектор — нет. «Жди лишения» на месте — это давление, а не приговор.
Теперь зацепка в Вашу пользу. Статья наказывает именно за НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ преимущества. Вы же пишете, что спецмашину пропустили и лишь поехали следом. Движение «паровозиком» за спецтранспортом и непредоставление дороги — не одно и то же. Если Вы не создали помех ни машине ДПС, ни другим уступавшим водителям, состав ч. 2 ст. 12.17 спорен.
Что делать: дождитесь протокола (без него производства нет); в объяснении укажите, что преимущество спецтранспорту предоставили и помех не создавали; запросите видеозапись. При первом нарушении и без аварийной ситуации суд обычно ограничивается штрафом, а при недоказанности помех дело можно прекратить.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить. Мы с братом с детства жили в квартире вместе с родителями, 5 лет назад умерла мама, мы отказались от своих долей в пользу отца. Родители (еще до смерти мамы) решили, что квартира достанется брату. Я не против, мне они тоже помогли в свое время, считаю, что так будет равнозначно. После смерти мамы, папу я забрала жить к себе, нам пришлось потеснится, я выделила ему отдельную комнату, один он жить не привык, мама его всегда обслуживала и тянула всю семью на себе, поэтому и сейчас за ним нужен контроль, чтоб лекарства не забывал принимать и тд. Его квартира в итоге пустует, он часто туда приходит, вспоминает о той жизни. Я оплачиваю ку за квартиру брата вот уже 5 лет, пенсия у папы небольшая, он отдает ее мне, но на пенсию ему одному прожить сложно, поэтому я его поддерживаю. У меня мужа нет, воспитываю одна двоих детей. Квартиру мы не сдаем, но поддерживаем ее в хорошем состоянии. И недавно брат начал настаивать, чтобы отец сделал на него дарственную, чтобы сдать владельцем квартиры и сдавать ее, т.к. ему нужны деньги и их на его семью все время не хватает. Папа против сдачи квартиры, а я бы хотела, чтобы брат начал уже сам за не платить, но при этом не сдавал. Потому что может получиться так, что папа изъявит желание пожить и один или вдруг с возрастом понадобятся деньги на его лечение и, как я вижу ситуацию, заниматься полностью этим мне одной, а брат как бы в стороне. За 5 лет он ничем не помог. Как быть? Как правильно оформить, чтобы интересы отца не были бы ущемлены. Думаю, жена брата его направляет в этом вопросе, а он ее слушает...
Ответить
Здравствуйте, Виктория!
Главное: пока отец — собственник и в здравом уме, заставить его подарить квартиру никто не может. Дарение — это только его добровольная воля; подписывать дарственную «потому что настаивает брат» он не обязан, а сделку, вырванную под давлением или обманом, можно оспорить (ст. 178, 179 ГК РФ).
Дарение здесь — худший для отца вариант: сразу после него собственник уже брат, он вправе и сдать, и продать; даже оговорка о пожизненном проживании оставит отцу лишь право жить, но не контроль.
Что лучше:
— Завещание на брата. Отец остаётся полным собственником до конца жизни, может в любой момент его изменить, а квартира перейдёт брату только после смерти. И воля родителей сохранена, и отец защищён — самый щадящий путь.
— Рента (пожизненное содержание с иждивением, ст. 601 ГК РФ) уместна лишь для того, кто реально содержит отца. Ухаживаете вы, а не брат, — значит «рента в пользу брата» нелогична.
И про справедливость к вам: платить 5 лет коммуналку за квартиру, где собственник — отец, вы не обязаны — переоформите лицевой счёт и пусть расходы несёт собственник (или будущий — брат). А ваш уход и затраты отец вправе учесть в завещании в вашу пользу. Если со стороны брата и его жены идёт давление — оформляйте всё только через нотариуса: он проверит и дееспособность, и добровольность, это дополнительная защита.
Здравствуйте. Я гражданка РФ, вышла замуж за гражданина Республики Беларусь, брак зарегистрирован в Беларуси. Хочу расторгнуть брак. На данный момент я не имею понятия где он находится. Последнее место жительства мужа по адресу моей регистрации в России. Последний раз, когда мы общались, он был против развода. Могут ли нас развести в России, т.к. по месту его прописки, которая находится в Белоруссии, разводят в течении трёх месяцев и за свидетельством о разводе мне нужно будет ехать Белоруссию, а я уже второй год живу с другим мужчиной и мы собираемся пожениться.
Ответить
Здравствуйте, Татьяна Евгеньевна!
Да, развестись можно в России — ехать в Беларусь не нужно. По порядку.
Поскольку муж против развода, расторжение возможно только через суд (ст. 21, 22 СК РФ), не через ЗАГС. Разводить будут по российскому праву (ст. 160 СК РФ).
Куда подавать. Его местонахождение неизвестно, поэтому иск подаётся по последнему известному месту жительства мужа в России — а это, по вашим словам, адрес вашей регистрации. То есть фактически по своему же адресу (ст. 29 ГПК РФ), это удобно.
То, что он скрылся и против, разводу не помешает: суд известит его по последнему адресу, при неявке вправе назначить ему адвоката-представителя (ст. 50 ГПК РФ) и расторгнуть брак без его согласия. Максимум — дадут срок на примирение до 3 месяцев, но в итоге разведут.
Признание в Беларуси. Россия и Беларусь — участницы Минской конвенции 1993 года; поскольку ваше последнее совместное место жительства было в РФ, российский суд компетентен, а его решение о разводе будет действовать и в Беларуси. Отдельно ехать туда и что-то подтверждать не придётся.
Важно: вступать в новый брак можно только после того, как решение суда вступит в силу и развод будет зарегистрирован, — иначе новый брак окажется недействительным.
Добрый день. Развелись с мужем в 2021 году, подала на алименты, получила судебный приказ. До 22 года получала алименты, потом помирились с мужем и я написала заявление на приостановку выплат. Мы снова расписались. Сейчас опять разводимся. Могу ли я возобновить производство и взыскать долг за 3 года. Мы проживали вместе.
Ответить
Здравствуйте, Ирина!
Сам судебный приказ 2021 года никуда не делся — вы лишь отзывали исполнение, поэтому его можно снова предъявить приставам и возобновить удержание алиментов на будущее.
А вот с «долгом за 3 года» сложнее. По ст. 113 СК РФ за прошедший период алименты взыскивают в пределах трёх лет до повторного предъявления листа, и сразу за весь период — только когда удержание не шло по вине самого должника (он уклонялся, скрывался). У вас причина другая: вы помирились, сами приостановили выплаты, снова расписались и жили одной семьёй. Это не вина отца, поэтому «за весь период» взыскать не выйдет.
Более того, и эти три года под вопросом: пока вы жили вместе и муж фактически содержал ребёнка и семью, задолженности как таковой нет — пристав и суд вправе это учесть, а попытку взыскать «долг» за время совместного проживания могут расценить как недобросовестную. Реально рассчитывать стоит на алименты с момента, когда вы снова предъявите приказ, а не на трёхлетний долг за прошлое.
Добрый день. Подскажите, если муж продает свою квартиру, полученную в дар до брака, и покупает новую, считается ли это имущество совместно нажиты? После развода будет ли делится это имущество? Спасибо.
Ответить
Здравствуйте, Виктория!
Нет, по общему правилу такая квартира не станет совместно нажитой. Имущество, полученное в дар (тем более до брака), — это личная собственность мужа (ст. 36 СК РФ). Деньги от его продажи тоже личные, и купленная на них новая квартира сохраняет режим личной собственности: она приобретена не на общий доход семьи, а за счёт превращения одного личного имущества в другое. При разводе она делиться не будет — ст. 34 СК РФ касается только нажитого в браке на общие средства.
Но всё держится на доказывании. Мужу нужно подтвердить, что новая квартира куплена именно на деньги от продажи подарка: помогают близкие даты продажи и покупки, совпадение сумм, движение средств по счёту (эти деньги лучше не смешивать с общими). Если часть цены доплачена из общих доходов или, например, ипотека гасилась в браке — в этой части квартиру могут признать общей. И отдельно: если в браке за счёт общих средств сделан дорогой ремонт или реконструкция, суд вправе признать её совместной (ст. 37 СК РФ).
Подстраховаться заранее можно брачным договором или соглашением, прямо закрепив, что эта квартира — личная собственность мужа.
Здравствуйте! Уважаемые Юристы, подскажите пожалуйста, у меня на сво погиб отец, я совершеннолетний, учусь очно, у меня есть брат ему 9 лет, у отца был большой долг по алиметам, сейчас я буду вступать в наследство, долг по алиментам перейдёт на меня? Если долг перейдёт и сразу деньги отдам маме, она сможет остановить потом производство по алиментам у приставов? А так же долг по алиметам у отца был и на меня, куда этот долг денется? Или долг по алиментам моего отца не перейдёт ко мне? Или выгоднее вступить в наследство и брату, чтоб этот долг сгорел по алиментам весь? Или он перейдет на маму как на законного представителя брата?
Ответить
Здравствуйте, Дмитрий! Соболезную вашей утрате.
Главное: алименты на будущее со смертью отца прекращаются — это обязательство неразрывно связано с личностью и по наследству не переходит (ст. 120 СК РФ), новый долг расти не будет.
А накопившаяся при жизни задолженность (взысканная по суду) — это уже обычный денежный долг. Он входит в наследство и переходит к принявшим его наследникам в пределах стоимости полученного имущества (ст. 1112, 1175 ГК РФ). То есть вы отвечаете только суммой долга и только в рамках стоимости наследства — плательщиком алиментов не становитесь.
Коротко по вашим вопросам:
— Долг по алиментам на брата: после погашения наследниками пристав окончит производство фактическим исполнением; деньги передаются маме как законному представителю брата (она лично должником не становится).
— Ваш собственный алиментный долг в части вашей доли погаснет — нельзя быть должным самому себе (ст. 413 ГК РФ).
— Вступать ли брату: наследство принимается вместе с долгами, поэтому это выгодно, только если стоимость имущества больше долга. За 9-летнего наследство принимает мама, а отказ за ребёнка требует согласия органа опеки.
Важно: единовременные выплаты и пособия семье погибшего на СВО в наследственную массу НЕ входят — это самостоятельные выплаты членам семьи, на погашение долга они не идут.
Добрый вечер. Подарили ребенку мотоцикл, ехала к бабушке а на неё на улице накинулся пьяный мужик с дубиной. Орал и оскарблял. Перекрыл дорогу. Ему не понравилось что по его улице там ездят мотоциклы. Дочь испугалась конечно, говорит я щас уеду хорошо больше тут ездить не буду. Пыталась уехать, а он пытался остановить её и она получается совершила «наезд». Он упал ушиб ребро. Вызвал скорую. Что нам делать как быть в этой ситуации нужна консультация
Ответить
Здравствуйте, Валерия!
По квалификации я бы говорила о необходимой обороне (ст. 37 УК РФ), а не крайней необходимости: вред причинён самому нападавшему, который противоправно перекрыл дорогу, угрожал и пытался остановить мотоцикл. Ваша дочь — потерпевшая, и важно, чтобы в материалах она с самого начала шла именно так.
Что сделать сразу:
1) Подать в полицию заявление на мужчину (угроза, нападение с дубиной, хулиганство) — зафиксировать, что напал он первым.
2) Требовать его освидетельствования на опьянение — его состояние и агрессия работают в вашу пользу.
3) Собрать доказательства: свидетели, камеры, записи с телефонов; показать дочь врачу (испуг, любые травмы).
Объяснения давать спокойно, ничего не подписывая не глядя (ст.
Здравствуйте! Такой вопрос. У меня под поручительства был в 2012 году кредит. Я его не выплатила. Присудили платить поручитилям. Платил один из поручителей. Но он выплатил не всю сумму, т.к. скончался. Этот банк на данный момент банкротится. Его банкротство началось с 2018 года. Мой долг они переуступили. Так вот это ООО подали в суд на взыскания с меня процентов за пользования кредитом. Второй поручитель проходит на данный момент процедуру банкротства. А первый поручитель который скончался был мой отец. Этот долг перешёл матери. Но мать признана банкротом. Так вот эта контора, которая хотела взыскать с меня проценты проиграла три суда. Когда я стала читать документы с суда. Там было написано, что мной был взят кредит на сумму почти миллион под 30% годовых. Из них я выплатила 700000 тысяч с копейками. Но у меня даже и близко не было такой суммы, я брала 250000 тысяч и под другой %. Что делать в этой ситуации?
Ответить
Здравствуйте, Галина!
Коллеги верно сказали про подложность договора и возражения, но самое сильное здесь — исковая давность, и её легко упустить.
Кредит 2012 года, а проценты за пользование — дополнительное требование. По ст. 207 ГК РФ с истечением давности по основному долгу истекает срок и по процентам, даже если по ним он сам ещё не вышел. Общий срок — 3 года (ст. 196 ГК), и уступка долга этому ООО его не прерывает и не продлевает (ст. 201 ГК). Но учтите: суд применит давность только по вашему письменному заявлению (ст. 199 ГК) — подайте его обязательно до вынесения решения.
Параллельно: заявите о подложности договора (ст. 186 ГПК) и просите почерковедческую/техническую экспертизу — раз «миллион под 30%» расходится с реально взятыми 250 тыс.; и сошлитесь на преюдицию (ст. 61 ГПК) — обстоятельства из трёх выигранных вами дел заново доказывать не нужно. Само расхождение суммы — это ещё и повод для заявления в полицию, но в самом процессе вас держит связка «давность + подложность + преюдиция».
Галина, по самому спору о процентах — скорее нет. Когда нарушены имущественные права (необоснованное взыскание денег), моральный вред по общему правилу не присуждается — только если это прямо предусмотрено законом (ст. 151, 1099 ГК РФ). То, что ООО проиграло иски, само по себе основанием не станет.
Реальные основания появятся в двух случаях. Первый: если подтвердится подлог — фиктивный кредит на «миллион» — и вы пойдёте как потерпевшая по уголовному делу; тогда можно заявить компенсацию морального вреда (ст. 151 ГК), обосновав нравственные страдания от использования ваших данных и многолетнего давления. Второй: если речь о нарушении прав потребителя по самому кредиту — там моральный вред прямо предусмотрен ст. 15 Закона о защите прав потребителей, но это требование к банку.
То есть сначала имеет смысл добиться установления фальсификации, и уже на этой базе ставить вопрос о моральном вреде.
Здравствуйте. У меня льготный отпуск. Вернут ли мне деньги за билеты, если у меня будет несколько пересадок и одна из пересадок составит более 8 дней?
Ответить
Здравствуйте, Любовь Алексеевна!
По сути: жёсткого правила «остановка дольше 8 дней — проезд не вернут» в законе нет. По ст. 325 ТК РФ компенсируют дорогу к одному месту использования отпуска и обратно по территории РФ, а останавливаться в пути можно на любое число дней в пределах отпуска — сама длительность пересадки права на оплату не лишает.
Вопрос в другом: если на этой длинной остановке вы фактически и проводите отпуск, работодатель вправе счесть именно её вашим местом отдыха и оплатить дорогу только до неё. То есть спор идёт не про «8 дней», а про то, какой пункт признать местом использования отпуска.
Поэтому я бы рекомендовала: заявить одно конечное место и подтвердить его (бронь, путёвка), сохранить все билеты и посадочные по маршруту, а если прямых рейсов нет — так и обосновать пересадку. И уточните своего работодателя: для федеральных учреждений с 01.09.2025 действует Постановление Правительства РФ № 164 от 15.02.2025, а в коммерческой организации порядок задаёт локальный акт или колдоговор (ч. 8 ст. 325 ТК РФ) — там могут быть свои ограничения по маршруту.
СФР автоматически назначил пособие по рождению ребёнка и направил выплату на карту матери, однако выплата при получении через отца ребёнка была бы больше (работодатель находится в районе Крайнего севера). Обратились в СФР для возврата пособие матерью, получили отказ. Есть ли вероятность оспорить в суде?
Ответить
Шанс оспорить есть, и он реальнее, чем «минимальный».
Выбор, кто из родителей получает единовременное пособие при рождении ребёнка, — право семьи (ст. 11 ФЗ № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»). Автоматическое (проактивное) назначение матери это право не отменяет: семья вправе требовать выплату через отца, если так сумма больше за счёт районного коэффициента.
Ключевой момент, от которого зависит исход, — к чему привязан коэффициент в Вашем случае: к месту жительства семьи или к месту работы отца. По делам «отца-северянина» суды не раз вставали на сторону семьи.
Что делать: возьмите письменный отказ СФР с мотивами, приложите справку с места работы отца о районном коэффициенте и расчёт разницы и обжалуйте — вышестоящему в СФР либо в суд (гл. 22 КАС РФ, срок 3 месяца).
Здравствуйте! Администрация согласовала соседу план благоустройства в частном секторе с посадкой кустарников в 1.2 м от асфальтированной дороги. Сам план предоставлять нам отказывается, чтобы мы ознакомились. Законно ли это, или есть какие то расстояния которые нужно соблюдать при посадках? Можно ли обратится в прокуратуру, что бы проверили этот план благоустройства?
Ответить
Здравствуйте, Оксана Вячеславовна! Разберу три Ваших вопроса по отдельности.
1. Нормы расстояний. Для посадок действует СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка поселений»: расстояние от кустарника до края проезжей части (бортового камня) — как правило, не менее 1 метра, до ствола дерева — от 2 до 4 метров. Поэтому 1,2 м для кустарника само по себе в норматив, скорее всего, укладывается.
Но важнее другое — безопасность движения и видимость. По ГОСТ Р 52766-2007 на выездах, перекрёстках и поворотах должны соблюдаться «треугольники видимости»: посадки не должны закрывать обзор водителям и пешеходам. Если кустарники сажают у Вашего выезда или на повороте и они ухудшат видимость — это нарушение независимо от того, что до асфальта 1,2 м. Кроме того, в Павлове действуют свои правила благоустройства, где могут быть дополнительные требования к озеленению.
2. Отказ показать план неправомерен. План благоустройства согласован администрацией — это документ органа местного самоуправления, и раз он затрагивает Ваши интересы, Вы вправе с ним ознакомиться. Подайте в администрацию письменный запрос о предоставлении копии плана со ссылкой на ФЗ № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан» и ФЗ № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов МСУ». Ответ обязаны дать в течение 30 дней; немотивированный отказ можно обжаловать.
3. Прокуратура — да, обращаться можно. Она проверит законность согласования администрацией, соблюдение норм благоустройства и безопасности движения. Параллельно, если посадки угрожают безопасности на дороге, есть смысл обратиться в Госавтоинспекцию (ГИБДД). А если согласованный план реально нарушает Ваши права (например, перекрывает видимость с Вашего выезда), его можно оспорить в суде в порядке КАС РФ.
И уточните для себя один момент: где именно сажают кусты — на участке самого соседа или на земле общего пользования вдоль дороги. Если на муниципальной земле — оснований для проверки больше; если на своём участке — сосед вправе его озеленять, но с соблюдением видимости и норм.
Влияет ли тот факт,что при рассмотрении аппеляции,что у внука арестовано единственное жильё, в случае не выплаты штрафа в сумме более 7 мл.руб,если он недавно женился , ждут ребёнка,но у жены есть собственность? Считается,что теперь можно отбирать жильё у внука,если у жены есть жильё? Или жены жильё,полученное по наследству не в счёт? Ведь,могут и разбежаться они.
Ответить
Нет.
Единственное пригодное жильё внука защищено исполнительским иммунитетом (ст. 446 ГПК РФ), и жильё жены на это не влияет — это её отдельная собственность, а не его. Унаследованная женой недвижимость тем более её личная (не совместная) и в расчёт не идёт.
Важно различать арест и изъятие. Наложить арест (запрет распоряжаться) на единственное жильё пристав вправе. Но обратить взыскание — продать его в счёт штрафа — нельзя, кроме двух случаев: жильё в ипотеке либо суд признал его явно избыточным с предоставлением замещающего. Наличие квартиры у супруги основанием для изъятия не является.
Как получать прожиточный минимум в процедуре банкротства, нужно ли писать ходатайство или финансовый управляющий сам его будет переводить без определения суда? Положен ли прожиточный минимум на ребёнка в процедуре банкротства должнику отцу, если отец выплачивает на данного ребёнка алименты?
Ответить
Здравствуйте.
Прожиточный минимум на самого должника исключается из конкурсной массы в силу закона (ст. 213.25 Закона о банкротстве, ст. 446 ГПК РФ). Финансовый управляющий обязан выдавать его ежемесячно сам, без отдельного определения суда. Ходатайство и определение нужны только если просите сверх ПМ (аренда, лечение) или управляющий отказывает.
На практике подайте управляющему письменное заявление с банковскими реквизитами — чтобы не было задержек.
На ребёнка ПМ-иждивенца тоже исключается из массы.
Но если Вы платите на этого ребёнка алименты, он уже обеспечивается ими, а алименты в конкурсную массу не входят и идут получателю.
Двойного содержания на одного ребёнка (и алименты, и ПМ с Вашей стороны) не предусмотрено — отдельный ПМ должнику-отцу на него обычно не выделяют. Если же ребёнок фактически на Вашем иждивении, вопрос решается через суд.
ПМ на самого должника финансовый управляющий выдаёт ежемесячно без отдельного определения суда — он исключается из конкурсной массы в силу закона (ст. 213.25 Закона о банкротстве). Определение нужно только при споре или если просите сверх ПМ. Достаточно подать управляющему письменное заявление с реквизитами.
Про Постановление КС РФ от 14.04.2022 № 15-П — да, оно гарантирует исключение полного ПМ на ребёнка независимо от второго родителя. Но речь о ребёнке, находящемся на иждивении самого должника (живущем с ним). Когда же Вы платите на ребёнка алименты, обычно он проживает с другим родителем и на его иждивении — тогда полный ПМ по 15-П исключает тот родитель, с кем ребёнок живёт, а у Вас защищены сами алименты: они не входят в конкурсную массу и продолжают перечисляться получателю.
Итог: ребёнок живёт с Вами — исключаете полный ПМ на него по 15-П. Платите алименты, ребёнок с другим родителем — двойного ПМ на одного ребёнка не будет, но алименты сохраняются полностью.
Соседи оккупировали парковку у дома аргументируя это тем что они туда засыпали щебень и это их парковочные места а не общие
Ответить
Здравствуйте, Аня! Чтобы ответить точно, нужно уточнить главное — чья земля под парковкой.
1. Если это двор многоквартирного дома и участок сформирован, стоит на кадастре — парковка относится к общему имуществу всех собственников. Соседи не вправе самовольно «закреплять» за собой места: засыпка щебнем права на участок не даёт. Распределить места можно только решением общего собрания собственников; самозахват убирается через жалобу в жилинспекцию или администрацию, а при споре — негаторным иском в суд (ст. 304 ГК РФ).
2. Если земля муниципальная (под домом не сформирована) — это самовольное занятие участка; тогда верна ст. 7.1 КоАП РФ, жалоба в Росреестр (земельный надзор) и администрацию.
Уточните, пожалуйста: дом многоквартирный или частный сектор и стоит ли участок двора на кадастровом учёте (это видно на публичной кадастровой карте)? От этого зависит путь действий.
Как получать прожиточный минимум на себя и несовершеннолетнего ребёнка? Положен ли прожиточный минимум на ребёнка, если отец (должник) выплачивает на данного ребёнка алименты?
Ответить
Здравствуйте, Никита! Ваш вопрос можно понять двояко, поэтому коротко разберу оба варианта — выберите свой.
1. Если Вы должник и из Вашего дохода удерживают долги. С 2022 года Вы вправе сохранять себе ежемесячно сумму в размере прожиточного минимума, на которую взыскание не обращается (ч. 1.1 ст. 99 Закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»). Для этого подайте заявление судебному приставу, который ведёт Ваше производство, указав банковский счёт, — он вынесет постановление о сохранении ПМ.
Дополнительный прожиточный минимум на ребёнка, находящегося на Вашем иждивении, тоже можно защитить, но это устанавливает уже суд по Вашему заявлению, а не пристав.
Важное ограничение: это правило НЕ действует при взыскании самих алиментов (ч. 3.1 ст. 99 того же закона). То есть если удерживают именно алименты на ребёнка, сохранить против них прожиточный минимум нельзя — у алиментов приоритет. ПМ сохраняется только по «обычным» долгам (кредиты, займы и т. п.).
2. Если речь о детском пособии («едином пособии» на ребёнка). Его оформляет тот родитель, с кем ребёнок проживает, через Госуслуги или Социальный фонд; назначается оно семьям с доходом ниже прожиточного минимума на человека. При этом полученные на ребёнка алименты учитываются как доход семьи при оценке нуждаемости. Сам факт, что отец платит алименты, права на пособие не лишает — просто алименты войдут в расчёт дохода.
Итого: прожиточный минимум на себя при удержании обычных долгов сохраняется по заявлению приставу, на ребёнка-иждивенца — через суд, но против алиментов это не работает. А детское пособие — отдельная история, и алименты там считаются доходом семьи.
Техникум не предоставляет практику студентам которые ещё приехали с другого города и не знают как и где проходить. Какая статья нарушена техникумом что не предоставляют практик?
Ответить
Здравствуйте, Артём! Техникум здесь действительно нарушает свои обязанности — поясню, в чём суть.
Практика (практическая подготовка) — обязательная часть образовательной программы СПО, и организовать её должен сам техникум, а не студенты. Перекладывать на вас поиск места («сами ищите, где проходить») неправомерно.
Что именно нарушается:
— ч. 6 и 7 ст. 13 ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» — практическая подготовка организуется образовательной организацией, в том числе через договоры с профильными организациями;
— Приказ Минобрнауки и Минпросвещения России № 885/390 от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся» — именно техникум заключает договоры с местами практики и обеспечивает её прохождение;
— кроме того, без практики студента нельзя допустить к итоговой аттестации, поэтому её непредоставление прямо затрагивает ваше право на получение образования (ст. 5, 34 ФЗ № 273-ФЗ).
Студент вправе по желанию сам предложить организацию для практики, но это право, а не обязанность — обеспечить практику в любом случае должен техникум.
Что делать:
1. Подайте письменное заявление на имя директора техникума с требованием обеспечить прохождение практики и заключить необходимые договоры. Просите письменный ответ.
2. Если не поможет — жалоба учредителю техникума (региональное министерство или управление образования) и в орган по надзору в сфере образования (Рособрнадзор либо его региональное подразделение).
3. Параллельно действенна жалоба в прокуратуру — она проверит соблюдение прав студентов.
Все письменные обращения и ответы сохраняйте — они понадобятся для жалоб.
Добрый день. Муж колясочник, инвалид труда, федераьного значения. Живем на втором этаже. Поэтому муж не имеет возможности выходить из дома. Обратились в ЖЭК. с просьбой установления пандуса на основании ФЗ 181, нам отказали. Законный отказ или нет. у куда нам обращаться в дальнейшем. Спасибо
Ответить
Здравствуйте, Ирина! Ситуация решаемая, но обращаться нужно не в ЖЭК — и в этом причина отказа. Поясню по порядку.
Почему ЖЭК отказал. Вопрос об оборудовании дома для нужд инвалида решает не управляющая компания, а специальная муниципальная комиссия — по Постановлению Правительства РФ № 649 от 09.07.2016 «О приспособлении жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учётом потребностей инвалидов». ЖЭК просто не уполномочен принимать такое решение, поэтому его отказ сам по себе ещё не означает, что в пандусе откажут.
Куда обращаться. Подайте заявление в администрацию муниципального образования (или в орган соцзащиты населения) с просьбой провести обследование Вашего жилого помещения и общего имущества дома на предмет приспособления под потребности инвалида-колясочника. По заявлению межведомственная комиссия обязана:
— обследовать квартиру и подъезд;
— составить акт;
— вынести заключение: либо о проведении работ по приспособлению (пандус, подъёмник), либо о технической невозможности с обоснованием.
Про сам пандус. Учтите: стационарный пандус на лестничных маршах в подъезде часто технически невозможен из-за нормативов по уклону и ширине. Тогда комиссия рассматривает альтернативы — лестничный подъёмник или гусеничный ступенькоход для коляски, откидной пандус, а в крайнем случае — вопрос о предоставлении семье жилья на первом этаже. Поэтому в заявлении просите рассмотреть все возможные варианты обеспечения доступности, а не только классический пандус.
Если откажут необоснованно — два действенных пути:
— прокуратура: она активно защищает права инвалидов и нередко сама выходит с иском или представлением в их интересах;
— суд: с требованием обязать обеспечить доступность жилья (ст. 15 ФЗ № 181-ФЗ гарантирует инвалиду беспрепятственный доступ к жилому помещению).
И важный совет: отказ ЖЭКа возьмите в письменном виде — он пригодится и для комиссии, и для прокуратуры как подтверждение, что Вы обращались.