Хотим сдать в аренду тещину квартиру /доверенность от неё её дочери есть/, теща проживает отдаленно в 400 км от квартиры другом регионе. Собственно вопрос: - "Можем ли мы сдать квартиру в аренду, оформив доки на её дочь (у дочери есть самозанятая)?
Ответить
Сергей, Да, такую схему оформить можно. Я бы сказала так: наличие у дочери статуса самозанятой — это даже плюс, а не препятствие. Главное здесь — правильно выстроить цепочку документов. Давайте разложу по пунктам, чтобы было понятно.
Дочь выступает представителем тёщи (собственницы). Она действует не от своего имени, а от имени тёщи — на основании доверенности. В договоре аренды в преамбуле будет указано: «Наймодатель — [ФИО тёщи], действующий в лице представителя [ФИО дочери] по доверенности №... от...». То есть юридически арендодателем остаётся тёща, а дочь просто совершает от её имени нужные действия: показывает квартиру, ведёт переговоры, подписывает договор, принимает оплату.
Чтобы всё сработало гладко, в доверенности нужно чётко прописать конкретные полномочия:
право сдавать квартиру внаём;
право заключать договор аренды (с указанием, какие условия представитель вправе согласовывать — срок, сумму, порядок оплаты);
право получать арендную плату от имени собственника.
Важное предупреждение: в доверенности нельзя писать, что представитель заключает договор «от своего имени». Если такая формулировка появится, это уже не представительство, а посредничество — и схема рушится.
Ещё советую сразу прописать срок действия доверенности и запрет (или разрешение) на передоверие.
Тот факт, что дочь — самозанятая, не мешает ей быть представителем. Она не становится арендодателем, поэтому её статус плательщика НПД тут не вступает в конфликт с ситуацией.
Но есть нюанс с налогами. Налог (НПД) платит тот, кто фактически получает доход. Если дочь примет деньги от арендатора и сразу переведёт их тёще — налог платит тёща (как собственник). А если дочь оставит деньги себе (например, чтобы потом передать тёще наличными или на карту), то формально доход получен ею, и тогда ей нужно будет сформировать чек в «Моём налоге» и заплатить НПД. Поэтому в процессе лучше сразу договориться и зафиксировать, как именно будет проходить передача денег, чтобы не возникло путаницы.
Перед визитом к нотариусу обсудите с дочерью, какие именно полномочия ей нужны — это поможет составить точный текст доверенности.
После оформления сделайте копии доверенности и приложите их к договору аренды — это снимет вопросы у арендатора.
Если возникнут споры (например, по условиям договора), представитель сможет действовать в интересах собственника только в рамках тех полномочий, что прописаны в доверенности.
В целом схема рабочая. Советую начать с визита к нотариусу — он поможет составить текст доверенности с учётом всех ваших нюансов. Удачи с арендой!
Позавчера купили холодильник в магазине днс, вчера привезли его. В течение дня включили его, верхняя камера не холодит. Сегодня попытались вернуть деньги, но магазин упирается только на сервисный центр. Там ждать экспертизу около месяца. Знаю, что можно вернуть товар ненадлежащего качества в течение 14 дней, но магазин твердит своё, видимо специально затянуть еще сроки на возврат по гарантии. Как нам вернуть свои деньги?
Ответить
Поскольку с момента получения холодильника прошло меньше 15 дней, по закону вы вправе сразу потребовать возврата денег, не дожидаясь долгой экспертизы.
Напишите официальную претензию в магазин. Не ограничивайтесь устным разговором — составьте письменное заявление. В нём укажите: дату покупки, модель холодильника, чётко опишите недостаток (верхняя камера не охлаждает). Прямо сформулируйте требование: «Отказываюсь от договора купли-продажи, прошу вернуть уплаченную сумму в полном объёме». Приложите копию чека и, если есть, фото или видео неисправности.
Попросите провести проверку качества прямо в магазине. По закону продавец обязан принять товар с недостатками и при необходимости проверить его. Часто после визуального осмотра и фиксации поломки менеджер сразу оформляет возврат, и везти технику в СЦ не придётся.
Если настаивают на экспертизе — требуйте присутствия. Если магазин всё же решает отправить холодильник в сервисный центр для экспертизы, вы имеете право присутствовать при её проведении. Так вы сможете сразу задать вопросы специалисту и зафиксировать выводы.
Зафиксируйте сроки. Если экспертизу всё-таки назначили, попросите письменно зафиксировать дату начала и срок проверки. По закону на проверку качества и экспертизу даётся до 20 дней. Если магазин затягивает — это повод для претензии.
Пока действует гарантия, бремя доказывания лежит на продавце. То есть магазину придётся самому доказывать, что поломка возникла по вашей вине (например, из-за неправильной эксплуатации), а не является заводским браком. Вам не нужно самостоятельно собирать доказательства вины магазина — это задача продавца.
Если магазин упорно отказывается возвращать деньги и тянет время, в претензии можно добавить предупреждение: при отказе вы будете вынуждены обратиться в Роспотребнадзор и в суд. В суде помимо возврата денег можно потребовать неустойку (1% от цены товара за каждый день просрочки), компенсацию морального вреда и штраф за отказ решить вопрос добровольно. Часто сама перспектива судебного разбирательства мотивирует магазин пойти навстречу быстрее
Здравствуйте! На 30 июня выписана повестка на отправку к месту прохождения срочной службой. Недавно посетил уролога, предварительный диагноз: хронический простатит + в плане лечения операция на 8 июля из-за фимоза и парафимоза. В связи с новым обнаруженным заболеванием стоит ли обращаться в военкомат и просить отсрочки или призывная комиссия уже не может пересмотреть свое решение после его вынесения и остается жалоба в областноц военкомат?
Ответить
Призывная комиссия может пересмотреть своё решение, если появятся новые медицинские обстоятельства, о которых раньше не знали. То, что повестка уже выписана, не означает, что всё окончательно закрыто.
Соберите медицинские документы. Это самое важное. Возьмите у врача не только предварительный диагноз, но и всё, что подтверждает необходимость операции: заключения, результаты обследований (УЗИ, анализы), план лечения. Особенно ценно, если есть записи, где врач прямо указывает, что операция нужна в ближайшие дни (как в вашем случае — 8 июля). Эти документы покажут: из-за состояния здоровья сейчас служить нельзя — требуется лечение.
Напишите официальное заявление в военкомат. Обратитесь в приёмную или к председателю призывной комиссии. В заявлении чётко изложите ситуацию: «В связи с выявлением новых обстоятельств (хронический простатит, фимоз с парафимозом) и назначением операции на [дата] прошу пересмотреть решение о призыве и предоставить отсрочку по состоянию здоровья». Приложите копии медицинских бумаг. Лучше подать заявление письменно — так у вас останется отметка о приёме, и будет доказательство, что вы действовали добросовестно.
Дождитесь решения. Комиссия изучит документы и вынесет вердикт. Скорее всего, речь пойдёт о временной отсрочке (категория «Г») на период лечения и восстановления после операции.
При отказе
Тогда действительно придётся идти дальше — подавать жалобу в призывную комиссию субъекта РФ (областной военкомат). При этом важный момент: подача такой жалобы приостанавливает исполнение решения о призыве до того, как вышестоящая комиссия вынесет свой вердикт. То есть вас не отправят в войска, пока идёт разбирательство.
Шанс получить отсрочку из-за необходимости срочного лечения есть
Имеют ли право НКО, АНО и. т. п. занимающиеся переобучением граждан официально называться институтом и прописывать слово институт в дипломах?
Ответить
Ольга Сергеевна, Да, такие организации вправе так называться и прописывать слово «институт» в дипломах. Я бы сказала так: закон не запрещает НКО, АНО и другим подобным структурам использовать это слово — ни в официальном наименовании, ни на бланках документов.
Многие организации действительно так делают. Встречаются, например, АНО ДПО «Институт современных технологий и менеджмента», АНО «Национальный исследовательский институт дополнительного профессионального образования» (НИИДПО) и другие.
Дело не в названии, а в статусе и лицензии. Ключевой момент — если у такой НКО/АНО есть государственная лицензия на образовательную деятельность, то она вправе реализовывать программы дополнительного профессионального образования (ДПО): профессиональную переподготовку, повышение квалификации. И по итогам успешного обучения она выдаёт документы установленного образца — например, диплом о профессиональной переподготовке. При этом сама организация в своём уставе и официальных документах может закрепить в названии слово «институт» — это вопрос корпоративного наименования, а не правового запрета.
Так что наличие слова «институт» — это скорее маркетинговый и имиджевый ход, а юридическую силу документам придаёт лицензия и соответствие программ закону «Об образовании в Российской Федерации»
Я купил в кредит телефон айфон 14 про макс меня попросила купить сожительница как бы все у нас хорошо было, на следующий день я оформил кредит и купил телефон, на следующий день она уехала к родителям, через пару дней они приехали с семьёй и выставили меня за дверь а телефон сказали что это подарок и мы его не вернём,она бросила меня ушла, теперь на мне кредит в 91 тысячу рублей а она с другим парнем сейчас, могу я забрать телефон обратно? Если я напишу заявления о вымоготельстве? И хищении? Потому что мне платить кредит за что
Ответить
Ситуация действительно неприятная, но с юридической точки зрения у вас есть чёткие аргументы.
Можно ли забрать телефон? Да, по закону вы вправе это сделать. Вы — собственник телефона: договор купли-продажи и кредитный договор оформлены на вас. Тот факт, что сожительница просила купить телефон, не создаёт у неё права собственности. Если она считает, что телефон — это подарок, это её предположение, но юридически дарение требует чёткого волеизъявления (например, письменной дарственной или явных действий, подтверждающих безвозмездную передачу). Просто «сказала, что это подарок» недостаточно. Поэтому вы можете потребовать вернуть вам имущество, принадлежащее вам по закону.
А заявления в полицию? Писать можно, но важно понимать нюансы, чтобы не получить отказ.
- О вымогательстве (ст. 163 УК РФ). Здесь ключевой момент: вымогательство — это требование передать имущество под угрозой (насилия, порчи имущества, распространения порочащих сведений). Если семья просто заявила, что телефон — подарок и они его не отдадут, без угроз — состава вымогательства нет. Но если при этом звучали угрозы (например, «не отдашь — расскажем что-то плохое»), тогда основание есть.
- О хищении. Хищение — это безвозмездное изъятие чужого имущества с корыстной целью. Если сожительница изначально не имела права на телефон, а её действия (удержание, возможно, попытки продать) направлены на то, чтобы лишить вас собственности без законных оснований — в теории можно говорить о хищении. Но на практике следователь будет глубоко разбирать обстоятельства: была ли договорённость, как именно формулировались слова при покупке. Поэтому заявление писать стоит, но итоговую квалификацию определит следствие.
Что делать с кредитом? Это важный практический момент. Сам по себе факт, что телефон у другого человека, не освобождает вас от обязательств перед банком. Пока кредитный договор действует, вы обязаны вносить платежи. Но вы можете использовать ситуацию в свою пользу: если вернёте телефон через суд или в досудебном порядке, у вас появится основание требовать от сожительницы возмещения убытков — то есть компенсации тех платежей по кредиту, которые вы внесли, пока телефон был у неё.
1. Зафиксируйте всё. Сохраните переписку, где обсуждалась покупка, записи разговоров (если есть), чеки, кредитный договор. Это главные доказательства.
2. Попробуйте решить мирно. Напишите сожительнице официальное сообщение (лучше в мессенджере с сохранением скриншота) с требованием вернуть телефон, ссылаясь на то, что вы — собственник. Иногда это решает вопрос без суда.
3. Если не получится — в полицию. Подайте заявления, описав все обстоятельства. Следователь оценит, были ли угрозы (для ст. 163) и есть ли признаки хищения.
4. При необходимости — в суд. Если в полиции откажут или дело затянется, можно подать гражданский иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения (ст. 301 ГК РФ).
Здравствуйте у меня умер отец Бабушка отказалааь от наследства так как есть кредиты, я единственный наследник его доли в квартире, но в квартире раньше до смерти были у всех доли по 1/4 Папа, я, бабушка, и Бабушкина сестра, Вопрос такой получу ли я долю бабушки после её смерти? По закону предоставления? Так как есть Бабушкина сестра она и её родственники говорят что заберут её долю, хотя коммунальные услуги за бабушку плачу я так как бабушка не работает,
Ответить
После смерти бабушки открывается наследство. Ваш отец был призван к наследованию (как сын наследодателя), но умер, не успев оформить свои права. Поэтому право принять причитавшуюся ему долю бабушки переходит к вам. Вы обращаетесь к нотариусу, который ведёт наследственное дело бабушки, и заявляете о принятии наследства в порядке наследственной трансмиссии.
При этом сестра бабушки тоже остаётся наследницей — она наследует свою собственную долю как прямой потомок наследодателя. То есть квартира не перейдёт целиком к вам: вы получите только ту долю, которая причиталась бы вашему отцу.
- Если отец фактически принял наследство (например, начал пользоваться долей бабушки, оплатил какие-то расходы на имущество) до своей смерти, то эта доля уже считается принятой и входит в состав его собственного наследства. Тогда вы наследуете её на общих основаниях после смерти отца, а не через трансмиссию.
- Срок для принятия наследства в порядке трансмиссии особый: обычно берут остаток шестимесячного срока от смерти бабушки. Но если с момента смерти отца до конца этого срока осталось меньше трёх месяцев, закон даёт вам дополнительные три месяца.
- Право на обязательную долю (если бы оно было у отца) в порядке трансмиссии не переходит.
Я рекомендую как можно скорее обратиться к нотариусу, который ведёт (или откроет после смерти бабушки) наследственное дело. Он проверит все обстоятельства: когда именно умер отец, успел ли он каким-либо образом принять наследство бабушки, и на этом основании определит ваш статус. Это поможет избежать споров с другими родственниками и чётко зафиксировать ваши права.
Здравствуйте! Не очень разбираюсь, по этому хотел спросить: мне пришла РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ судебного решения от 15.05.2026 г. Само решение я получил 26.05.2026 г. Подскажите пожалуйста, я успею подать апелляционную жалобу, или нужно восстанавливать сроки? И нужно ли обжаловать. Если оно еще не принято в МОТИВИРОВАННОЙ форме? Заранее спасибо
Ответить
Давайте разберу ваши вопросы по порядку
1. Успеете ли подать жалобу? Да, у вас ещё есть время. Ключевой момент: когда в судебном заседании объявили только резолютивную часть, срок на апелляционное обжалование считается со дня, следующего за днём составления мотивированного решения. Вы получили мотивированное решение 26 мая — значит, месячный срок начался 27 мая и истекает 26 июня. Так что пока время есть.
2. Нужно ли восстанавливать срок? Нет, пока не нужно. Восстановление срока требуется только в том случае, если вы по уважительным причинам (тяжёлая болезнь, беспомощное состояние, неполучение копии вовремя и т.п.) не смогли подать жалобу в установленный месяц. Поскольку срок ещё не пропущен, подавать заявление о восстановлении преждевременно.
3. Можно ли обжаловать решение, пока нет мотивированной части? Да, можно. Сам по себе факт отсутствия мотивировочной части не блокирует право на апелляцию. Вы вправе подать жалобу, опираясь на резолютивную часть. В жалобе вы изложите свои доводы: с чем не согласны в выводах суда, какие нормы права, по вашему мнению, применены неверно, какие обстоятельства не учтены. Суд апелляционной инстанции при рассмотрении дела сам изучит материалы и оценит ваши аргументы по существу.
Мой совет: не тяните. Начните готовить жалобу — это поможет структурировать мысли и не упустить важные детали. Если в процессе возникнут сложности с формулировками доводов или с тем, какие доказательства приобщить, — напишите, подскажу!
Добрый день уважаемые юристы! Подскажите, пожалуйста. Если суд вынес определение по наследственному делу об оставлении дела без рассмотрения. Написано, что можно обжаловать в течении 15 дней. Вопрос: В течении 15 рабочих или календарных дней? Это важно! Какой закон это устанавливает?
Ответить
Виктор, Норма, которая это регулирует, — статья 332 Гражданского процессуального кодекса РФ. В ней сказано: частная жалоба на определение суда первой инстанции подаётся в течение 15 дней со дня его вынесения (если в самом кодексе для конкретного случая не прописан иной срок).
А вот как именно считать эти 15 дней, помогает разобраться часть 3 статьи 107 ГПК РФ. В ней закреплено: в сроки, исчисляемые днями, не включаются нерабочие дни (выходные, праздничные). То есть если последний день срока выпадает на субботу, воскресенье или праздник, у вас есть дополнительный день — следующий за ним рабочий.
Небольшой практический совет: отсчёт начинается не в день, когда вы физически получили документ на руки, а в день, когда суд вынес определение. Поэтому советую сразу зафиксировать эту дату в материалах дела — иногда это спасает от путаницы
Добрый день, уважаемые юристы! ПОдскажите пожалуйста: возможно ли расторгнуть брак в России между гражданином РФ и гр. Белоруссии при следующих обстоятельствах: 1. Супруг, - гражданин РФ, а супруга гражданка Белоруссии. 2. Брак зарегистрирован в США. 3. Оба супруга проживают в Китае. 4. Желают оформить развод в России через Консульство. 5. Возможно ли это сделать через представителя в России? 6. Совместных детей и имущества нет. 7. Никаких притязаний между супругами и претензий нет. Согласны на развод и подписать соглашение. Как лучше поступить в данной ситуации? Спасибо большое заранее за ответы уважаемые профессионалы своего дела!
Ответить
Давайте разберу вашу ситуацию по пунктам
Можно ли через консульство? Да, но с важным уточнением. Консульство РФ действительно вправе зарегистрировать расторжение брака по взаимному согласию, если хотя бы один из супругов — гражданин РФ, а также при отсутствии общих несовершеннолетних детей. То, что брак заключён в США, а супруги живут в Китае, не блокирует эту опцию. Вам нужно будет подать совместное заявление в консульство РФ в Китае (например, в Посольство России в Пекине или Генконсульство в Шанхае). После подачи придётся подождать один месяц — этот срок даётся на обдумывание решения.
Можно ли через представителя? Частично. Полностью делегировать подачу заявления нельзя: хотя бы один из супругов должен лично присутствовать в консульстве в момент регистрации расторжения. Но есть лазейка: если кто-то из вас не может приехать, он может оформить отдельное нотариально удостоверенное заявление (подпись заверяет нотариус). Этот документ можно передать второму супругу, и он подаст его в консульство вместе со своим.
Про соглашение. То, что вы планируете подписать соглашение (например, о разделе имущества или других вопросах), — это хорошо. Но учтите: консул не разрешает споры. Его задача — только зарегистрировать факт развода при отсутствии разногласий. Если в соглашении будут сложные условия, которые вторая сторона в какой-то момент оспорит, это может создать риски. Поэтому советую чётко прописать все пункты и, возможно, показать черновик юристу перед подписанием.
Про документы. Ключевой момент: свидетельство о браке, выданное в США, для российского консульства нужно будет легализовать. Поскольку США — участник Гаагской конвенции 1961 года, на документе достаточно проставить апостиль. Затем потребуется нотариально заверенный перевод на русский язык
Порядок действий при аресте счетов приставами
Ответить
Понимаю, ситуация неприятная, но не паникуйте — есть чёткий алгоритм.
Шаг 1. Выясните причину
Сначала нужно понять, за что наложили арест. Сделайте это одним или несколькими способами:
Проверьте мобильное приложение банка. Часто там сразу пишут основание: номер исполнительного производства, ФИО пристава, сумму долга.
Запросите информацию в банке. Попросите сотрудника выдать копию постановления пристава — это ключевой документ.
Проверьте сайт ФССП. В разделе «Банк данных исполнительных производств» введите ФИО и дату рождения. Там отобразится номер производства, сумма, данные пристава и взыскателя.
Воспользуйтесь Госуслугами. В сервисе «Информация о наличии исполнительного производства» тоже можно быстро проверить статус.
Шаг 2. Выберите стратегию
От того, что вы выясните, зависит дальнейший путь.
Если долг реальный. Самый прямой путь — погасить его. Оплатить можно через Госуслуги (в разделе «Платежи»), в интернет-банке по УИН, лично в отделении ФССП или через раздел платежей на сайте ФССП. Важное предупреждение: при оплате убедитесь, что указаны правильные реквизиты исполнительного производства, иначе платёж не зачтётся. После оплаты сообщите приставу о погашении (можно через Госуслуги — там есть специальная опция «Сообщить о погашении задолженности», приложите квитанцию). Пристав вынесет постановление о снятии ареста, и банк разблокирует счёт (обычно 1–3 рабочих дня после получения документа).
Если арест ошибочный (долг уже погашен, в данных ошибка, истекли сроки, арестовали чужие деньги) — оспаривайте. Сначала обратитесь к самому приставу: напишите заявление, приложите доказательства (выписки, справки, копии документов). Если пристав не отреагирует или откажет — подавайте жалобу в порядке подчинённости (старшему приставу, затем главному судебному приставу субъекта). Если и это не помогло — обращайтесь в суд. Важно про сроки: по общему правилу жалобу нужно подать в течение 10 дней с момента, когда вы узнали об аресте (или с момента вынесения постановления приставом). Если срок пропущен по уважительной причине (болезнь, командировка), вместе с жалобой подайте ходатайство о восстановлении срока и приложите подтверждающие документы.
Если арест законный, но есть сложности с оплатой. Подайте приставу письменное заявление с просьбой о рассрочке. Приложите документы, подтверждающие трудное финансовое положение (справка о доходах, выписка по счёту), и предложите график погашения. Также можно заявить ходатайство о сохранении прожиточного минимума: напишите заявление, укажите номер производства и реквизиты счёта — пристав направит в банк постановление, и часть средств не будут списывать.
Если под арест попал счёт с защищёнными доходами (зарплата, пенсия, социальные пособия, компенсации) — требуйте частичного снятия ареста. Предоставьте приставу справку от работодателя или выписку из СФР, подтверждающую характер поступлений. По закону в большинстве случаев нельзя удерживать более 50% дохода, в особых случаях — до 70%. Если списали больше — подавайте заявление на возврат излишне удержанных сумм.
Можно ли сделать сделку по продажи доли в квартире, в мфц?
Ответить
Алексей, напрямую — нет. Саму сделку (заключение договора) в МФЦ оформить нельзя, но через МФЦ можно подать документы на регистрацию перехода права собственности — уже после того, как договор будет правильно оформлен.
Дело в том, что по закону сделки по продаже доли в праве общей собственности на квартиру подлежат обязательному нотариальному удостоверению. То есть сначала вы с покупателем идёте к нотариусу. Он проверит все документы, поможет составить договор, удостоверит личности сторон и подтвердит, что вы соблюли важное правило: заранее уведомили остальных сособственников о продаже и дали им время воспользоваться правом преимущественной покупки (либо получили от них письменный отказ). И только после нотариального удостоверения договор можно нести на регистрацию.
А вот дальше — да, вы можете подать пакет документов на государственную регистрацию перехода права собственности через МФЦ. МФЦ в этом случае выступает посредником: он примет бумаги, передаст их в Росреестр, а после регистрации вернёт вам зарегистрированный договор и выписку из ЕГРН.
Я отправил иск в суд по гражданскому делу, суд получил мое заказное письмо 18.06.2026 г., но на данный момент не сообщил определение о назначении судебного заседания, прав ли суд?
Ответить
Суд пока не нарушил закон, но ситуация требует внимания.
Когда вы отправили иск, у судьи есть 5 дней, чтобы решить, принимать его к производству или нет (ч. 1 ст. 133 ГПК РФ). Если иск принят, судья выносит определение — и только после этого начинается подготовка дела к разбирательству. И уже когда подготовка завершена (судья убедился, что все документы в порядке, стороны получили нужные разъяснения, оппонент представил возражения), судья выносит отдельное определение о назначении дела к судебному разбирательству (ст. 153 ГПК РФ). Между принятием иска и назначением заседания может пройти время — это нормально, закон не устанавливает жёсткого срока именно для этапа подготовки.
Так что сам по себе факт, что 18 июня иск получили, а определения о заседании ещё нет, — не повод для тревоги. Скорее всего, дело сейчас в стадии подготовки.
Позвоните в канцелярию суда, куда вы направляли иск, и уточните статус дела. Спросите, принято ли заявление к производству, на каком этапе подготовка и когда ориентировочно можно ждать определение о назначении заседания. Часто проблема просто в том, что документ «завис» в обработке, и пара звонков ускоряет процесс.
Если вам ответят, что дело принято, но подготовка идёт очень долго (прошли недели, а движения нет), закон даёт инструмент: вы вправе подать заявление об ускорении рассмотрения дела председателю суда. Председатель обязан рассмотреть такое заявление в течение 5 дней и может вынести определение, где установит конкретный срок для проведения заседания или укажет, какие действия нужно предпринять, чтобы дело сдвинулось с мёртвой точки.
Главное — не молчите. Активная позиция обычно помогает решить вопрос быстрее.
Добрый день. Кто должен контролировать решение суда вынесенное отцу ребенка в виде предупреждения об изменении своего отношения к воспитанию? У отца уже есть предупреждение вынесенное КДН, теперь ещё и судом. Органы опеки сказали, что приставы. Приставы говорят, что органы опеки. По итогу, куда обращаться с данным решением, так как через полгода мы снова будем выходит на лишение родительских прав. Отец не изменил поведение и не будет.
Ответить
Елена, Контроль возлагается на органы опеки и попечительства. Когда суд выносит такое предупреждение (и прямо указывает в решении, что возлагает контроль на опеку), именно специалисты этого ведомства должны следить, как отец выполняет родительские обязанности: регулярно ли участвует в жизни ребёнка, заботится ли о его развитии, воспитании, здоровье. Они могут проводить обследования, беседовать с ребёнком, с самим отцом, фиксировать факты (или их отсутствие) и потом отчитываться перед судом — например, при рассмотрении вопроса о лишении прав.
Приставы действительно занимаются исполнением судебных решений, но только в строго определённых случаях — когда есть конкретный исполнительный документ (например, решение об определении порядка общения, где чётко прописаны дни и часы встреч). А предупреждение «изменить отношение» — это не приказ совершить конкретное действие, а общая мера. Здесь ключевая роль у опеки, потому что они компетентны именно в вопросах защиты прав ребёнка и оценки качества воспитания.
Ваша задача сейчас — не просто знать, кто по закону отвечает, а активно вовлекать опеку в процесс и добиваться от них системной работы. Собранные ими материалы за полгода станут решающим аргументом в следующем судебном заседании. Удачи в защите интересов ребёнка! Если на каком-то из этапов возникнут сложности (например, опека попросит какие-то специфические документы) — пишите, подскажу, как лучше ответить
В делах об общении с ребёнком логика такая: исполнительный лист выдают, чтобы заставить того родителя, который препятствует встречам (не отдаёт ребёнка, ломает график). А вот отдельно проживающий родитель по закону не обязан «обязан встречаться» в жёстком режиме — у него есть право на общение, но не безусловная обязанность являться в каждый назначенный час. Поэтому, если второй родитель просто не приходит, пристав может счесть, что формального нарушения со стороны того, с кем живёт ребёнок, нет — и закрыть производство.
Что делать?
1. Внимательно изучите постановление пристава. В нём должна быть чётко прописана причина. Это поможет понять, с чем именно вы не согласны.
2. Соберите доказательства своих попыток. Даже если встречи срывались не по вашей вине, зафиксируйте факты: направляли ли вы напоминания, были ли уважительные причины (болезнь, форс-мажор). Это покажет приставам, что вы действовали добросовестно.
3. Подайте жалобу на постановление. Вы вправе оспорить решение. Жалобу можно подать в порядке подчинённости — старшему судебному приставу (начальнику отдела). Также можно сразу обратиться в суд. В жалобе укажите, почему считаете постановление незаконным: например, пристав не учёл ваши доказательства попыток организовать общение или не выяснил все обстоятельства.
4. Обсудите с приставом возможность привлечения специалистов. Иногда полезно ходатайствовать о привлечении психолога или представителя органа опеки. Они помогут разобраться: действительно ли ребёнок сам не хочет встречаться (и тогда принудительно заставить нельзя), или есть другое объяснение.
5. Рассмотрите изменение графика. Если текущий порядок объективно не работает, имеет смысл обратиться в суд с просьбой скорректировать график общения с учётом сложившихся обстоятельств.
Важное уточнение про «возобновление». Если пристав вынес постановление об окончании производства (а не о прекращении), вы можете подать заявление, и старший пристав или его заместитель отменит это окончание, чтобы возобновить действия. А вот если производство прекратили по основаниям из ст. 43 ФЗ «Об исполнительном производстве», то просто так вернуть его не получится — потребуется новое судебное решение. Поэтому в жалобе сразу просите проверить, какой именно вид завершения применил пристав
Под воздействием мошенников был оформлен кредит под залог квартиры. Деньги получены и переданы курьеру. Уголовное дело возбуждено, признана потерпевшей. С кредитом навязали 2 страховки по залоговому имуществу. Одна не возвратная. Кредит закрыт, одну страховку вернули, вторую (якобы добровольную) отказываются возвращать. Вопрос: если продать квартиру, под которую оформлялся кредит, можно ли вернуть страховку, которая по правилам невозвратная, так как объект страхования будет уже не в собственности.
Ответить
Нет, продать квартиру не получится — и это не даст права вернуть «невозвратную» страховку. Я объясню, в чём тут логика, чтобы вы не тратили время на этот путь.
Суть в том, что сам по себе факт смены собственника не разрывает договор страхования автоматически. Работает статья 960 Гражданского кодекса РФ. Она гласит: когда права на застрахованное имущество переходят к другому лицу (в вашем случае — покупателю квартиры), права и обязанности по договору страхования тоже переходят к нему. То есть договор не аннулируется: новый владелец становится страхователем и продолжает нести обязанности по нему (например, оплачивать взносы, если это предусмотрено), а при наступлении страхового случая получает право на выплату. Поэтому аргумент «объект больше не мой» для страховой компании не сработает — она будет ссылаться на то, что договор продолжил действовать, просто сменилась сторона
Как получить паспортные данные ребенка для оформления выплаты? Если она проживает в другом регионе и связи ни какой нет ни с матерью ни с ребенком
Ответить
Ситуация действительно непростая, но выход есть. Я подобрала пошаговый план — от самого простого к более сложным вариантам. Сразу оговорюсь: многое зависит от возраста ребёнка.
Шаг 1. Проверьте «Госуслуги» (если ребёнок младше 14 лет)
Если у вас подтверждённая учётная запись и вы ранее добавляли ребёнка в свой личный кабинет, его данные (реквизиты свидетельства о рождении, а иногда и сведения, достаточные для идентификации) могут отображаться в разделе «Семья и дети». Для многих выплат этого бывает достаточно — не всегда требуются полные паспортные данные, если ребёнок несовершеннолетний.
Шаг 2. Обратитесь в МВД или МФЦ
Этот путь актуален, если ребёнок старше 14 лет (у него есть паспорт) или данных из «Госуслуг» недостаточно.
Пойдите в подразделение МВД по вопросам миграции или в МФЦ.
Возьмите с собой документы, подтверждающие ваше родство (ваш паспорт, свидетельство о рождении ребёнка).
Объясните ситуацию: вам нужны паспортные данные ребёнка для оформления выплаты.
Шаг 3. Привлеките органы опеки
Если в МВД/МФЦ отказали (например, из-за сомнений в ваших полномочиях), обратитесь в орган опеки и попечительства по месту жительства ребёнка. Специалисты могут провести проверку и при наличии оснований помочь: например, обязать второго родителя предоставить копии документов или направить межведомственный запрос.
Шаг 4. Судебный порядок
Это крайняя мера, если другие пути не сработали. Можно подать заявление в суд с просьбой истребовать необходимые доказательства (паспортные данные). Суд вправе направить запрос в МВД или другие инстанции. После получения судебного решения вопрос, как правило, решается.
Я рекомендую начать с проверки «Госуслуг» и разговора со специалистом в СФР — часто проблема решается на этом этапе. Если столкнётесь с отказом в инстанции, напишите детали — подскажу, как лучше аргументировать следующий шаг!
Добрый день. Подскажите сроки рассмотрения заявления в полицию на предмет побоев? Прошло две недели с момента получения талона в дежурной части, участковый не отвечает на звонки и сообщения.
Ответить
Ника, Добрый день! По закону срок проверки сообщения о преступлении (к которым относятся и заявления о побоях) регулируется ст. 144–145 УПК РФ. Изначально у полиции есть 3 суток со дня регистрации заявления, чтобы принять решение: возбудить дело, отказать или передать по подследственности. Но этот срок могут продлить:
- до 10 суток — по мотивированному ходатайству сотрудника (например, если нужно опросить свидетелей, запросить медицинские справки);
- до 30 суток — если требуются более сложные действия: судебная экспертиза (чтобы зафиксировать характер и степень повреждений), документальные проверки, оперативно-розыскные мероприятия. При этом руководитель обязан указать конкретные фактические обстоятельства, из-за которых понадобилось продление.
Так что две недели — это ещё в рамках возможного, особенно если назначили экспертизу. Но есть важный нюанс: сотрудник обязан информировать заявителя о ходе проверки и о любых продлениях срока. Если вам не сообщают ничего — это нарушение
Добрый день, подскажите пожалуйста,в какой срок можно подать жалобу на администратора гос поликлиники-нахамила,отказывала в выдаче талона к врачу без уважительной причины,просто не хотела выдавать талон.И можно ли это рассматривать в рамках ук- не качественное оказание мед услуги?
Ответить
Юлия, Понимаю, такая ситуация неприятна! Разберу оба ваших вопроса — и про сроки, и про уголовную ответственность.
Про срок для жалобы. Специального жёсткого срока именно для подачи жалобы на сотрудника поликлиники нет. Вы можете написать её в разумный срок после инцидента — чем раньше, тем лучше, пока свежи воспоминания и есть доказательства (записи разговоров, скриншоты переписки, номера талонов, время обращения). Жалобу стоит направить руководству поликлиники (главному врачу, заведующему отделением), в территориальный фонд ОМС (если речь о помощи по полису), в Минздрав региона или в страховую медицинскую организацию. По закону у организации есть 30 дней на рассмотрение обращения и дачу мотивированного ответа.
Про УК РФ. Скорее всего, в вашей ситуации уголовная ответственность не грозит. Ключевой момент: уголовная ответственность (например, по ст. 293 УК РФ — халатность) наступает, только если ненадлежащее исполнение обязанностей повлекло существенное нарушение прав и законных интересов гражданина либо тяжкие последствия (вред здоровью, смерть). Сам по себе факт грубости или отказа выдать талон без явных уважительных причин обычно не образует состава преступления. Это скорее вопрос нарушения внутренних правил учреждения, должностных инструкций или норм закона об оказании медпомощи (например, ст. 11 ФЗ № 323-ФЗ, которая запрещает необоснованный отказ в помощи по программе госгарантий). За такие нарушения предусмотрена дисциплинарная (выговор, замечание, увольнение) или административная ответственность, но не уголовная.
При этом есть нюанс: если отказ в выдаче талона привёл к тому, что человек не получил вовремя необходимую помощь, и это реально ухудшило его здоровье — тогда уже можно говорить о наличии причинно-следственной связи и обсуждать более серьёзные последствия, в том числе в рамках уголовного дела. Но бремя доказывания такой связи лежит на заявителе, и обычно для этого требуется медицинская экспертиза.
Что я советую сделать в вашей ситуации
Сначала напишите жалобу руководству поликлиники. Попросите провести проверку, разъяснить сотруднику правила общения с пациентами и порядок выдачи талонов.
Если реакция будет формальной или вас не устроит ответ — обращайтесь в вышестоящие инстанции (страховая, Минздрав).
Параллельно можно зафиксировать факты (сохранить записи, скриншоты) — они пригодятся, если решите идти дальше, например, требовать компенсации морального вреда в гражданском порядке, если из-за грубости и отказа вам действительно причинили страдания.
Как правильно составить заявление в суд о рассрочке исполнения решения суда по кредиту с указанием определённой суммы, которую буду платить ежемесячно?
Ответить
Составлять такое заявление действительно нужно аккуратно: суд будет смотреть и на цифры, и на то, насколько ваши обстоятельства убедительны.
Строгой формы нет, но есть устоявшаяся структура.
«Шапка». В правом верхнем углу укажите:
наименование суда (тот, который вынес решение по кредиту, или суд по месту исполнения — для гражданских дел это допустимо);
ваши данные (ФИО, адрес, телефон, email);
данные взыскателя (банка или МФО);
номер дела.
Название. Напишите: «Заявление о рассрочке исполнения решения суда» (можно «Ходатайство...»).
Основная часть. Кратко изложите суть: каким решением суда с вас взыскана сумма по кредиту (укажите дату решения, номер дела, стороны, сумму долга). Затем объясните, почему единовременно погасить долг сейчас невозможно. Приведите конкретные обстоятельства: потеря работы, снижение дохода, наличие иждивенцев, тяжёлая болезнь, другие обязательные расходы (ипотека, коммуналка). Важно не просто констатировать факт, а связать его с невозможностью единовременной выплаты.
Просьба с графиком. Здесь вы и указываете ту самую сумму, которую планируете платить ежемесячно. Лучше оформить это как чёткий график. Можно написать текстом: «Прошу предоставить рассрочку с ежемесячным платежом в размере 15 000 рублей сроком на 24 месяца (с января по декабрь 2028 года). Платежи вносить не позднее 10-го числа каждого месяца». Либо приложить к заявлению отдельный лист с таблицей (дата/период — сумма), сделав в тексте отсылку: «График платежей прилагается». Иногда имеет смысл предложить неравномерный график, если доход сезонный (например, летом больше, зимой меньше).
Правовое обоснование. Сошлитесь на статью 203 ГПК РФ (для гражданских дел). Можно также упомянуть статью 434 ГПК РФ или статью 37 ФЗ «Об исполнительном производстве».
Перечень приложений. Перечислите документы, которыми подтверждаете свои слова: справку о доходах, выписку из банка, свидетельство о рождении ребёнка, больничный лист, квитанции об оплате обязательных расходов.
Дата и подпись.
Будьте реалистичны в расчётах. Суд оценит, действительно ли предложенная сумма посильна для вас с учётом всех доходов и расходов. Если завысите — суд может предложить свой вариант или отказать.
Покажите динамику. Хорошо, если в обосновании есть намёк на то, что трудности временные и скоро ситуация улучшится (например, планируется выход на работу, ожидается крупный заказ).
Направьте копии. По закону нужно направить копии заявления всем участникам дела (взыскателю, приставам, если возбуждено исполнительное производство). В перечне приложений укажите, что вы приложили доказательства отправки (почтовые квитанции, описи).
Госпошлина. За подачу такого заявления госпошлина не взимается.
Решение суда. Если суд удовлетворит заявление, он вынесет определение, где утвердит конкретный график (размер платежа, сроки). Именно этим графиком вы и будете руководствоваться дальше. Если нарушите утверждённый график (пропустите платёж или заплатите меньше), взыскатель или пристав могут ходатайствовать об отмене рассрочки.
Добрый день. Необходимо составить обращение в суд касаемо вопроса лишения дееспособности родственника (бабушки).
Ответить
«Шапка». В правом верхнем углу укажите:
наименование районного суда (по месту жительства бабушки; если она помещена в стационар — по адресу этой организации);
ваши данные (ФИО, адрес, телефон, паспортные данные);
данные бабушки (ФИО, дата и место рождения, адрес);
степень родства (например: «Я, [ваше ФИО], являюсь внучкой [ФИО бабушки]»).
Название. Напишите: «Заявление о признании гражданина недееспособным».
Описательная часть. Здесь нужно подробно изложить обстоятельства, которые заставляют вас ставить вопрос о недееспособности. Не просто констатировать факт, а показать связь: психическое расстройство → неспособность понимать значение действий или руководить ими. Приводите конкретные примеры: путаница в датах, неспособность ориентироваться в бытовых вопросах, немотивированные вспышки агрессии, забывание имён близких, риски из-за действий (например, бабушка уходит из дома, забывает выключить плиту). Укажите, к каким врачам вы обращались, какие диагнозы ставили, есть ли справка об инвалидности, выписка из амбулаторной карты.
Просительная часть. Сформулируйте просьбу чётко. Например: «На основании изложенного, руководствуясь ст. 29 ГК РФ, ст. 281–283 ГПК РФ, прошу: признать [ФИО бабушки] недееспособной». Часто сразу добавляют ещё одну просьбу: «Назначить судебно-психиатрическую экспертизу для определения психического состояния [ФИО бабушки] и выяснения, способна ли она в силу заболевания понимать значение своих действий и руководить ими». Если каких-то медицинских документов у вас нет (например, полной выписки из истории болезни), можно включить в эту часть ходатайство об истребовании таких доказательств судом.
Перечень приложений. Перечислите все документы, которые прикладываете. Обычно это:
копия паспорта заявителя;
копия паспорта бабушки;
документы, подтверждающие родство (свидетельство о рождении, браке — если менялась фамилия);
медицинские документы (справки из диспансера, выписка из карты, справка МСЭ);
квитанция об уплате госпошлины (за такое заявление госпошлина составляет 300 рублей; при этом заявитель по делу о признании недееспособным освобождён от судебных расходов, но сама пошлина уплачивается);
уведомления о вручении или иные доказательства того, что вы направили копии заявления и приложений другим заинтересованным лицам.
Дата и подпись. Поставьте дату составления и подпись с расшифровкой.
Несколько важных нюансов
Кто может подать. Обратиться в суд могут члены семьи, близкие родственники (дети, супруг, братья, сёстры — независимо от того, живут ли они вместе), орган опеки и попечительства или медицинская организация, оказывающая психиатрическую помощь.
Заинтересованные лица. В деле обязательно участвуют прокурор и представитель органа опеки и попечительства — они дают заключения. Их нужно указать в заявлении и направить им копии документов.
Экспертиза. Суд почти всегда назначает судебно-психиатрическую экспертизу — это ключевой этап для принятия решения.
Копии. Подготовьте копии заявления и всех приложений по числу заинтересованных лиц (суд, прокурор, опека, сама бабушка).
Можно ли опубликовывать в интернете должности и фамилии публичных людей: министров, руководителей ФАС, Роспотребнадзора, ЖКХ, а так же судей
Ответить
В целом — да, публиковать такие сведения можно. Я бы сказала так: для министров, руководителей ФАС, Роспотребнадзора, ЖКХ и судей действует особый правовой режим. Закон исходит из того, что их профессиональная деятельность публична, а потому сочетание должности и фамилии — это не вторжение в частную жизнь, а информация об исполнении публичных функций
Чтобы снизить риски, советую придерживаться здравого смысла: связывайте публикацию с конкретным событием, решением или общественной дискуссией. И если ситуация спорная (например, вы хотите осветить какой-то личный аспект в контексте работы человека), имеет смысл проконсультироваться с юристом, который специализируется на информационном праве или защите персональных данных.
Так что краткий вывод: для публичных фигур сочетание «должность + фамилия» в информационном поле — норма, но важно сохранять баланс и не выходить за рамки разумного.
Добрый день! Подскажите пж произошло ДТП, за рулем находился другой человек не владелец автомобиля, страхового полиса у виновника нет. Вызывали ГИБДД, оформили Протокол об административном нарушении. Как быть в данном случае пострадавшему (разбит передний бампер), как взыскать с виновника правонарушения сумму на ремонт автомобиля? На кого подавать иск на владельца автомобиля или на водителя кто находился за рулем?
Ответить
Татьяна, Я подскажу, как действовать. Сразу отвечу на главный вопрос: подавать иск можно и к водителю, и к собственнику — часто их привлекают как соответчиков. Суд сам разберётся, кто в итоге несёт ответственность, изучив обстоятельства.
Здесь работают две нормы Гражданского кодекса.
Статья 1064 ГК РФ говорит, что вред возмещает тот, кто его причинил — то есть водитель, который нарушил ПДД.
Статья 1079 ГК РФ устанавливает, что владелец источника повышенной опасности (автомобиля) тоже несёт ответственность, если не докажет, что вред возник из-за непреодолимой силы или умысла потерпевшего. При этом просто передать ключи и документы — недостаточно, чтобы переложить ответственность на водителя. Чтобы собственник «сбросил» с себя ответственность, нужно юридически оформить передачу: договор аренды, генеральная доверенность, либо водитель должен быть вписан в полис ОСАГО. Если такого оформления нет, суд с высокой вероятностью возложит ответственность и на собственника.
Иногда суд устанавливает солидарную ответственность: тогда вы сможете взыскать всю сумму с того, у кого есть деньги, а уже этот человек потом будет разбираться с другим.
Я рекомендую такой план:
Зафиксируйте всё. У вас уже есть протокол ГИБДД — это ключевой документ, подтверждающий виновность конкретного водителя. Сделайте фото и видео с места ДТП, соберите показания свидетелей.
Оцените ущерб. Закажите независимую экспертизу. Важно: пригласите на неё виновника (и, возможно, собственника) заранее (например, заказным письмом с уведомлением). Если человек не явится, в суде будет сложнее оспорить оценку. В сумму иска включите не только стоимость ремонта, но и расходы на саму экспертизу, госпошлину, услуги юриста.
Попробуйте решить мирно. Перед судом направьте досудебную претензию. Иногда это экономит время и нервы.
Подавайте иск. В заявлении укажите обоих: и водителя, и собственника. Суд в процессе разбирательства определит, кто из них (или оба) должен компенсировать ущерб.
Несколько важных нюансов
Срок исковой давности — 3 года с момента ДТП.
Если собственник в суде докажет, что автомобиль был угнан (и предоставит доказательства: заявление в полицию, записи камер), он может быть освобождён от ответственности.
Если собственник выплатит компенсацию по решению суда, он впоследствии вправе подать регрессный иск к водителю, чтобы вернуть свои деньги
Судебный пристав с ЗП удерживает 50% в счет долга по ИП. Долг состовляет 200 тыс. рублей. Есть единственный автомобиль в семье, который она хочет забрать в арест, но на сколько знаю, его могут забрать если кто то из заявителей подаст ходатайство на арест имущества.
Ответить
да, взыскатель (тот, кому вы должны) действительно может подать ходатайство, чтобы пристав наложил арест на автомобиль. Но это не значит, что машину сразу заберут — есть важные нюансы, которые часто работают в пользу должника
Пристав на основании закона (ФЗ № 229 «Об исполнительном производстве») может наложить арест: это запрет распоряжаться машиной (продавать, дарить), но пользоваться ею обычно разрешают. Иногда арест — это только обеспечительная мера, чтобы должник не спрятал имущество, пока идёт взыскание
Пристав не может действовать произвольно. Он обязан соблюдать принцип соразмерности: стоимость арестованного имущества не должна значительно превышать сумму долга. Долг 200 тысяч рублей — если машина стоит сильно дороже (например, миллион), пристав с большей вероятностью откажет в аресте или предложит поискать другое, более подходящее имущество
Увольнение по истечении трудового договора - какие выплаты положены работнику? Я в 2025 г. работал вахтой. Полагаю, работодатель допустил ряд нарушений. Так, согласно электронной выписке о трудовом стаже мой стаж более 8 лет. Однако выплаты - например по больничному листу - работодатель осуществлял без учета фактического стажа - возможно, учитывая только записи в бумажной трудовой книжке - так, выплаты уменьшены в 1,5 раза. В декабре 2025 года я по электр. Почте подал заявление о предоставлении внеочередного отпуска - с указанием - ,, по семейным обстоятельствам " - моя мать была в стационаре, нуждалась в уходе. Мне было по-хамски отказано, обосновано - ,, Время ОЧЕРЕДНОГО отпуска не наступило,, . Тогда я подал по электр. Почте заявление о увольнении по собственному желанию. Мне всячески препятствовали - тянули с увольнением под надуманными поводами - то заявление требовали оформить другой датой, то через 2 месяца обьявили - надо было оригинал заявления послать по почте, раз не послал - сам виноват, при этом письма к работодателю в руки попадают только через 40 дней со дня отправки, есть доказательства. Процесс увольнения очень затянулся, мои жалобы в инстанции не помогли. Так,я уведомил, как был должен, в соответствии с законодательством, о намерении расторгнуть трудовой договор определенным числом в декабре 2025 г. В настоящее время, по уверению работодателя, я продолжаю являться штатным работником, трудовые отношения продолжаются - фактически, работодатель в письмах по электр. Почте и Почте России требовал меня явиться на место работы, меня понуждают находиться в объединении - что незаконно, противоречит Конституции РФ. Срок трудового договора оканчивается 30.06.2026. в договоре предусмотрены различные выплаты работникам - северная надбавка, премии по результатам работы - месячные, квартальные, годовые. Я же считаю, помимо морального ущерба, мне причинен еще и материальный ущерб - я все это время не имею на руках трудовой книжки, не могу оформиться на другом месте по ТК, не имею заработка - работодатель весь этот период мне ничего не выплачивал. Вопрос - в такой ситуации я путем обращения в суд - в праве взыскать с работодателя какие конкретно выплаты и суммы? На чем мне основываться?
Ответить
Какие выплаты и компенсации можно взыскать
Заработная плата за фактически отработанное время. Если в период между подачей заявления и окончательным увольнением вы продолжали выполнять трудовые функции, эти дни должны быть оплачены.
Компенсация за неиспользованный отпуск. При увольнении работодатель обязан выплатить денежную компенсацию за все дни ежегодного оплачиваемого отпуска, которые вы не отгуляли.
Премии и иные выплаты, предусмотренные договором. Если в трудовом договоре или локальных актах компании прописаны условия выплаты месячных, квартальных, годовых премий, северной надбавки — при наступлении соответствующих условий вы вправе требовать их выплаты при расчёте.
Доплата по больничному листу. Если при расчёте пособия работодатель занизил базу (например, не учёл периоды из электронной трудовой книжки, хотя страховой стаж у вас более 8 лет и должен применяться коэффициент 100%), вы вправе потребовать доплатить разницу. В качестве доказательства подойдёт выписка из электронной трудовой книжки — она имеет равную юридическую силу с бумажной.
Средний заработок за период вынужденного прогула. Если в результате действий работодателя (затягивание увольнения, создание препятствий) вы не могли устроиться на другую работу, суд может взыскать с работодателя средний заработок за этот период.
Компенсация за задержку выплат. По ст. 236 ТК РФ за каждый день просрочки работодатель обязан выплатить денежную компенсацию (не менее 1/150 ключевой ставки ЦБ от невыплаченной суммы).
Компенсация морального вреда. Если неправомерные действия работодателя причинили вам нравственные страдания (стресс из-за неопределённости, невозможность трудоустроиться), суд вправе взыскать компенсацию.
На чём основываться в суде
Трудовой договор и локальные акты. Именно в них закреплены условия оплаты труда, порядок премирования, размер северной надбавки.
Электронная трудовая книжка. Она подтверждает фактический страховой стаж — это прямое основание для пересчёта больничного.
Переписка (электронные письма, почтовые уведомления). Ваши доказательства того, что вы заявляли требования, а работодатель чинил препятствия, затягивал процесс, игнорировал обращения.
Расчётные листки. Помогут выявить расхождения в начисленных и фактически выплаченных суммах.
Доброе время суток. В садике сложилась ситуация. Что ребенок отказывается ходить. У ребенка стоит диагноз ОВЗ. Необходим специальный подход. Воспитатели не желают искать подход к ребенку. Закрывали в отдельной комнате без присмотра. Тянули. По всему садику идут разговоры про него. Пока детей нет в группы. Обсуждают ребенка между собой. При этом он может зайти и услышать все это. Куда нужно обращаться.
Ответить
Ситуация действительно тревожная, и вы правильно делаете, что ищете выход. Я подскажу пошаговый план — так будет проще защитить права ребёнка.
1. Поговорите с заведующей
Это первая точка контакта. Напишите официальное заявление (в свободной форме) на имя заведующего. В нём чётко перечислите факты:
ребёнок отказывается посещать сад из-за отсутствия индивидуального подхода;
были случаи, когда ребёнка оставляли в отдельной комнате без присмотра;
в присутствии ребёнка ведутся обсуждения его особенностей между сотрудниками;
вы просите создать специальные условия: привлечь психолога, логопеда, тьютора или разработать индивидуальную программу.
Если подаёте заявление лично — сделайте два экземпляра. На одном попросите поставить отметку о принятии (дата, ФИО, подпись) и сохраните его — это доказательство, что вы пытались решить вопрос внутри сада. Можно отправить заказным письмом с уведомлением.
2. Запросите консилиум
В саду должен работать психолого-педагогический консилиум (ППк). По закону именно он определяет, какие специальные условия нужны ребёнку с ОВЗ, и координирует работу педагогов. Попросите заведующую созвать такой консилиум с участием воспитателей, психолога, других специалистов. По итогам могут дать рекомендации или направить ребёнка на территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) — там окончательно определят программу и потребность в тьюторе.
3. Если в саду не реагируют
Если заведующая игнорирует обращение, даёт формальный ответ или вы с ним не согласны — обращайтесь в надзорные органы:
орган управления образованием (например, Департамент образования вашего города/района);
прокуратура;
Роспотребнадзор — если есть нарушения санитарных норм (например, ребёнок оставался без присмотра в закрытой комнате).
В обращении изложите суть, приложите копии предыдущих обращений в сад и ответы (если есть). По закону у ведомства есть 30 дней на рассмотрение.
Фиксируйте факты. Записывайте даты, время, кто присутствовал, какие были реплики сотрудников. Это станет весомым аргументом при жалобах.
Обсудите с другими родителями. Если ситуация затрагивает и других детей (например, из-за обсуждений в группе), коллективное обращение усилит позицию.
Подумайте о переводе. Если в саду системно не могут создать нужные условия, иногда разумнее перевести ребёнка в другое учреждение, где есть необходимая инфраструктура и понимающие специалисты.
Действуйте последовательно, и ситуация должна измениться. Удачи!
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в данной ситуации и куда обратиться с жалобой. Ситуация такая: В суде находиться иск об определении порядка пользования квартирой, обязательстве не чинить препятствий в пользовании квартирой, обязательстве устранить нарушение прав истцов, обязательстве не курить в жилом помещении, выселении. В квартире прописан и проживает недоношенный, новорождённый, несовершеннолетний ребёнок 4 месяцев. У ребенка хроническая дыхательная недостаточность с рождения, врождённый порок сердца и другие заболевания. Так же в квартире проживает астматик, эпилепсик, диабетик, гипертоник. Ответчики (мужчина и женщина, которым по 58 лет). Мужчина пьющий, нигде не работает,ранее судимый в ключая статьи КоАП за пьяный, дебош в общественном месте, побои. Женщина тоже нигде не работает, ранее тоже судима включая, статьи КоАП и ук за побои. Ответчики истцам не родственники. Просто соседи по квартире, т.к. квартира находится в долевой собственности. Летом прошлого года, ответчики избили беременную супругу истца, которая, также является эпилепсиком. Есть медицинская справка, смэ, на данный момент до сих пор идет уголовное следствие по данному делу. Решение суда еще нет. В октябре прошлого года ответчик мужчина повредил имущество истцов (сломал роутер и перерезал интернет кабель), есть обращение в полицию по данному делу. После этого ответчик мужчина налетал с ножом и сковородкой на истцов. Тоже есть обращение в полицию. Так же есть видеозаписи всему этому, которые вчера в судебном заседании истец пытался приобщить к делу, но судья отказал, ссылаясь на то, что эти записи не относятся к делу и суда нет технической возможности их просмотреть. Истец с этим естественно не согласен. Так же судья отказался приобщить документы (квитанции ответчика с долгом по коммуналке и уведомлением от газовой службы, что по вине ответчика может быть отключен газ в квартире). Так же отказ был мотивирован тем, что это не относится к делу. Как это все может не относиться к делу, если неоплата коммуналки в квартире и отключение газа, создает истцам и новорожденному ребёнку препятствие в пользовании квартирой? Как видеозапись с камеры видеонаблюдения где ответчики портят имущество истцов, нападают на истца, избивают его не относится к делу? Это же тоже является прямым доказательством по делу, что ответчики просто создают невыносимые условия истцам и членам их семьи, включая несовершеннолетнего ребёнка в пользовании квартирой. А так же эти действия ответчиков создают прямую угрозу жизни несовершеннолетниму. Почему судья отказывается принять эти доказательства? Что мне делать? Как быть? Как приобщить эти доказательства к делу. Спасибо.
Ответить
Суд руководствуется правилами из Гражданского процессуального кодекса (ГПК РФ). Он проверяет доказательства на относимость (имеет ли факт отношение к делу), допустимость (получено ли законно) и достоверность (не смонтировано ли).
Про видео. Суд мог счесть, что сама по себе запись не доказывает главный юридический факт — например, что действия ответчиков непосредственно создают препятствие в пользовании квартирой в рамках этого гражданского спора. Да, видео показывает конфликт, но нужно чётко связать его с требованиями иска: «вот на записи ответчик ломает роутер — это мешает истцу пользоваться жильём, нарушает его право». Если в ходатайстве этой связки не было, суд вправе отказать. Также возможна техническая сложность (нет устройства для просмотра прямо в зале), но это не абсолютный запрет — можно попросить суд назначить время для просмотра отдельно.
Про квитанции и газ. Суд мог решить, что сам факт долга или уведомления не доказывает текущее препятствие в пользовании. Нужно показать причинно-следственную связь: «из-за действий ответчика (например, он не платит, и газ отключили, и теперь ребёнок не может пользоваться комнатой из-за холода/отсутствия света)». Если этой связи в ходатайстве не раскрыли, суд откажет.
Подготовьте новое мотивированное ходатайство. В нём детально разберите, почему каждый материал важен для дела. Для видео: укажите временной интервал фрагмента, кто на записи, какие именно действия (порча имущества, угроза) подтверждают факт создания препятствия или угрозы здоровью ребёнка и других жильцов. Приложите расшифровку. Для квитанций: покажите, как долг или угроза отключения газа реально мешают жить в квартире (например, из-за отключения отопления в холодное время года страдает здоровье ребёнка с дыхательной недостаточностью).
Заявите ходатайство о просмотре записи. Попросите суд выделить время, чтобы вместе с участниками процесса посмотреть видео. Иногда судья отказывает в приобщении «вслепую», но после просмотра меняет позицию.
При необходимости ходатайствуйте о экспертизе. Если оппонент заявит, что видео смонтировано, суд может назначить видеотехническую экспертизу — специалист подтвердит подлинность.
Используйте другие доказательства. Даже если суд отклонит видео или документы, не полагайтесь только на них. Подкрепите позицию показаниями свидетелей (если есть люди, которые видели конфликты), медицинскими документами (подтверждающими уязвимость ребёнка, астматика, эпилептика — это усилит аргумент, что конфликт создаёт реальную угрозу их здоровью), другими материалами из полиции (протоколы по фактам порчи имущества, угроз).
Обратитесь к адвокату. Специалист по жилищным спорам критически важен. Он поможет правильно выстроить стратегию: какие именно факты из материалов нужно «продать» суду, как связать их с требованиями иска, какие ещё доказательства собрать.
Жаловаться на самого судью пока рано — это имеет смысл, только если вы докажете, что отказ был незаконным (например, судья вообще не дал возможности пояснить связь доказательств с делом, нарушил процедуру). Пока лучше сфокусироваться на том, чтобы качественнее обосновать доказательства в следующих заседаниях.
Ваша главная задача — показать суду, что действия ответчиков не просто являются конфликтом, а реально создают невыносимые, опасные условия для проживания уязвимых членов семьи. Удачи в процессе! Если возникнут сложности с формулировками для ходатайства — пишите, подскажу.
Спасибо. Свою правовую позицию в письменном виде мы вчера также приобщали к делу и там так же указывали на эти диски с записями и документы, включая квитанции ответчика. Суд нашу письменную правовую позицию принял и приобщил к делу, но доказательства, на которые мы ссылаемся даже в своей позиции, суд не принял. Может нам всё-таки стоит подать на это жалобу в ккс.
Смирнов д. В. Почему нет смысла? У ответчика значит есть смысл, а у истца нет. У ответчика суд принимает все документы и доказательства, в том числе которые не относятся к делу (решение суда от 2013 года по кредиту истца, который не относится к делу и с квартирой не связан, решение суда от 2018, 2019, 2021 года которые к делу не относятся, т.к. истец подавал иск к бывшим собственникам долей в квартире и выиграл эти суды споры были о необоснованных обогащениях со стороны предыдущих владельцев долей, неоплате коммунальных платежей старыми собственниками долей). Ответчик приобщает эти документы и суд их принимает к производству дела. Так же ответчик приобщает к делу видеозапись с выгулом собаки истца. Она разве тоже имеет какое-то отношение к спору о квартире?
Панфилов А. Ф. А как тогда потребительский кредит одного из истцов от 2013 года на покупку телефона или ноутбука относится к рассматриваемому делу? Ответчик предъявляет этот кредитный договор и решение суда по нему к делу о данном споре и судья приобщает его к делу. По вашим словам и действиям суда он имеет отношение к спору.
Может ли налоговая служба звонить и сообщать какую то информацию по телефону?
Ответить
Сотрудники ФНС могут связываться с налогоплательщиками по телефону в рамках оперативной справочной работы. Например, они могут:
информировать о часах приёма инспекции;
сообщать номера кабинетов, в которых принимают инспекторы;
уточнять организационные моменты.
Также телефонный звонок может использоваться как способ предварительной связи, но он не заменяет официальное уведомление или требование. Например, если инспекция хочет вызвать налогоплательщика для дачи пояснений или запросить документы, это должно оформляться письменным уведомлением или требованием, а не ограничиваться устным разговором
Здравствуйте. Муж военнослужащий по контракту, планируем брать жильё по НИС. Я так понимаю, квартира будет всегда его, он единственный собственник, раз по военной программе. А если развод, ремонт и обустройство жилья будут очевидно сделаны на средства семьи. Как потом делить жилье/матблага? Что-то документировать у нотариуса? Но как-то не по-человечески, но ситуации тоже разные бывают (я о разводе). Ребёнок будет наследником? Спасибо
Ответить
Раздел квартиры при разводе
Квартира, купленная по НИС в период брака, подлежит разделу — она считается совместно нажитым имуществом (позиция Верховного Суда РФ)
Основные правила:
доли супругов — равные, если иное не установлено брачным договором или решением суда
суд может изменить доли в интересах несовершеннолетних детей или при особых обстоятельствах
если часть оплаты вложена из семейного бюджета (не только средства НИС), второй супруг вправе претендовать на долю пропорционально вложенным средствам
при капитальном ремонте/улучшениях за счёт общих средств суд может учесть это при разделе
если использован материнский капитал, доли выделяются супругам и детям пропорционально сумме маткапитала
Способы раздела:
Брачный договор (до или во время брака) — определяет режим имущества, в т. ч. квартиры по НИС
Соглашение о разделе имущества (после покупки, до развода) — нотариально удостоверяется
Через суд — если договориться не удалось (с привлечением ФГКУ «Федеральное управление НИС»)
Ремонт и обустройство
Если ремонт делался на общие средства семьи и повысил стоимость жилья, второй супруг может требовать компенсации затрат. Важно сохранять:
чеки;
договоры с подрядчиками;
акты выполненных работ.
Наследование ребёнком
Ребёнок — наследник первой очереди независимо от развода родителей
наследует долю родителя в квартире
имеет обязательную долю (не менее ½ от законной доли), если несовершеннолетний или нетрудоспособный
Работаю в пятёрочке с мая этого года. До этого официально не работала. 2/2 с 10 до 22. Сейчас на днях должны будут перевести. На лёгкий труд на неполный рабочий день 5/2 с 8 до 17. Декретные я получу минимальные? Или как?
Ответить
Вы работаете с мая 2026 года, до этого официально не работали — скорее всего, пособие рассчитают из МРОТ, а не из среднего заработка.
Пособие по беременности и родам рассчитывают из заработка за 2 календарных года до года ухода в декрет (в вашем случае — 2024 и 2025). Поскольку в эти годы у вас не было официального дохода, применить расчёт по среднему заработку нельзя
Кроме того, ваш страховой стаж меньше 6 месяцев — это ещё одно основание для расчёта пособия из МРОТ.
Сколько получится
С 1 января 2026 года МРОТ — 27 093 рубля в месяц
Расчёт для стандартного декрета (140 дней):
Средний дневной заработок из МРОТ: 27 093×24:730=890,73 рубля.
Пособие: 890,73×140=124 702,2 рубля.
Если в вашем регионе есть районный коэффициент, сумма будет выше
Перевод на неполный рабочий день (5/2 с 8 до 17) не уменьшит размер пособия. При расчёте из МРОТ учитывается полный МРОТ, а не его часть пропорционально отработанному времени
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли оспорить решение социального фонда по поводу соц выплат на детей (до 17 лет) с 50% до 100%, если есть решение суда по алиментам, которые не выплачиваются? Буду благодарна
Ответить
Да, решение Социального фонда России (СФР) о размере выплат на детей до 17 лет можно оспорить, если есть судебное решение об алиментах, которые не выплачиваются. Согласно действующим правилам, при наличии судебного решения или судебного приказа СФР учитывает только фактически полученные суммы алиментов за расчётный период. Если алименты не поступают, это должно подтверждаться документально, например, справкой от судебных приставов (ФССП).
Если СФР при расчёте среднедушевого дохода семьи учёл алименты, которые по судебному решению не поступали, это является основанием для обжалования решения. В соответствии с п. 8.2.3 Порядка назначения и выплаты единого пособия (утверждён Постановлением Правительства РФ от 28.12.2022 №2461), при отсутствии поступлений по судебному решению алименты не должны включаться в доход семьи
Здравствуйте. Сын, 18 лет, взял академический отпуск в ВУЗе (пол года) собирается уехать в Германию на учебу (2 года). Прочитал что перед отъездом за границу он обязан сняться с воинского учета. Правда ли это, какой закон это регламентирует, как быть в этом случае т.к. сомневаюсь что его снимут и выпустят. Какие проблемы его ждут потом если он все же выедет, а потом придет срок служить?
Ответить
Да, согласно законодательству РФ, гражданин, выезжающий за границу на срок более 6 месяцев, обязан сняться с воинского учёта. Это требование закреплено в статье 10 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» (№53-ФЗ) и конкретизировано в Положении о воинском учёте (утверждено Постановлением Правительства РФ №719 от 27.11.2006).
Выезд за рубеж на срок свыше 6 месяцев квалифицируется как изменение места пребывания, что требует уведомления военного комиссариата. Снятие с воинского учёта осуществляется на основании заявления гражданина. В военном билете делается соответствующая отметка.
При возвращении в Россию гражданин обязан вновь встать на воинский учёт в течение 2 недель.
Документы для снятия с учёта
Для процедуры потребуются:
паспорт гражданина РФ;
военный билет (или временное удостоверение, выданное взамен него);
документы, подтверждающие выезд за пределы России (например, приглашение на учёбу, виза, договор об обучении в зарубежном учебном заведении, справка консульского учреждения и т. д.);
заявление о снятии с воинского учёта.
Документы на иностранном языке должны быть переведены на русский язык с нотариальным удостоверением перевода. Документы, выданные иностранными органами, подлежат легализации в установленном порядке.
Подать заявление можно лично в военкомате или через портал Госуслуг.
Возможные проблемы при снятии с учёта
Военный комиссариат может отказать в снятии с учёта, если представленные документы не позволяют однозначно установить факт выезда или намерение постоянно проживать за пределами РФ. В таком случае гражданин вправе оспорить отказ в суде.
Нарушение обязанности по уведомлению военкомата о выезде на срок более 6 месяцев влечёт административную ответственность по части 3 статьи 21.5 КоАП РФ. Штраф составляет от 5 000 до 15 000 рублей.
Если гражданин уедет за границу без снятия с учёта, а позже вернётся в период призыва на военную службу, могут возникнуть сложности. В случае если будет доказано, что выезд был осуществлён с целью уклонения от явки по повестке, возможно привлечение к уголовной ответственности по статье 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу).
Перед выездом рекомендуется уточнить в военкомате актуальные требования и проверить отсутствие ограничений на выезд.
Здравствуйте! Мне 15 лет (в августе будет 16). Я хочу арендовать кабинет в г. Выборг для работы мастером маникюра. Договор аренды будет оформлен на мою маму. Я планирую зарегистрироваться как самозанятая. Подскажите, пожалуйста: Законно ли мне работать самозанятой в 15 лет с согласия мамы? Обязана ли я иметь медицинскую книжку с первого дня работы на себя в арендованном кабинете, или на первое время достаточно бесплатной школьной справки 086/у? Каковы реальные риски и штрафы для несовершеннолетних самозанятых бьюти-мастеров?
Ответить
Согласно Гражданскому кодексу РФ, подростки в возрасте от 14 до 18 лет могут заниматься предпринимательской деятельностью с письменного согласия родителей, усыновителей или попечителей. Это относится и к регистрации в качестве самозанятой (плательщика НПД — налога на профессиональный доход).
Если вы вступите в брак или будете признаны дееспособным по решению органа опеки или суда (эмансипация), согласие родителей не потребуется.
Для регистрации самозанятости можно использовать приложение «Мой налог», портал Госуслуг или сервисы некоторых банков. Потребуются паспорт, ИНН и согласие родителей.
Работа мастером маникюра относится к сфере бытового обслуживания, где наличие личной медицинской книжки (ЛМК) обязательно. Это требование установлено санитарными правилами (СанПиН) и не зависит от статуса работника (самозанятый, ИП или сотрудник юрлица).
Школьная справка 086/у не заменяет медицинскую книжку. ЛМК оформляется после прохождения медосмотра, сдачи анализов и гигиенического обучения (санминимума) в лицензированном медицинском учреждении. Документ необходимо ежегодно обновлять.
За отсутствие медицинской книжки при работе в сфере маникюра возможен штраф по статье 6.3 КоАП РФ (от 100 до 500 рублей). Если при этом будет причинён вред здоровью клиента, может наступить уголовная ответственность.
В сфере налогообложения риски связаны с несоблюдением правил НПД:
если не выдавать чеки заказчикам, грозит штраф — 20% от суммы платежа, а при повторном нарушении в течение полугода — 100%;
при несвоевременной уплате налогов начисляются пени — 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки;
если годовой доход превысит 2,4 млн рублей, придётся переходить на другой налоговый режим.
Срок изготовления мотивированного определения о прекращении производства по гражданскому делу сделали как и у решения (10дней) по ч.2 ст. 199 гпк рф или существует какая нибудь другая статья с меньшим сроком?
Ответить
Срок изготовления мотивированного определения о прекращении производства по гражданскому делу не регулируется статьёй 199 ГПК РФ, которая касается только составления мотивированного решения суда. Для определений, включая те, что касаются прекращения производства, применяются общие положения Гражданского процессуального кодекса о сроках вынесения определений.
Если речь идёт о прекращении производства по делу, суд обычно выносит определение сразу после установления оснований для этого. Мотивированное определение должно быть изготовлено в разумный срок после вынесения резолютивной части, но конкретный законодательный предел (как в случае с решением по ст. 199 ГПК РФ) для определений не установлен.
В практике суды часто стремятся изготовить мотивированное определение в течение нескольких дней после вынесения резолютивной части, но это зависит от конкретной ситуации и загруженности судьи. Если сторона считает, что срок изготовления определения чрезмерно затянут, она вправе обратиться к председателю суда с заявлением об ускорении рассмотрения дела
Таким образом, для мотивированного определения о прекращении производства по делу нет отдельного срока, закреплённого в статье 199 ГПК РФ или иной конкретной статье. Суд обязан действовать в рамках разумных сроков, учитывая обстоятельства дела.
Наследник подал заявление о принятии наследства, шестимесячный срок заканчивается 30 июня. Можно ли родственнице, не наследнице в данном случае, подать нотариусу заявление о возмещении расходов на погребение?
Ответить
Александр, Да, родственница, не являющаяся наследницей, может подать нотариусу заявление о возмещении расходов на погребение. Согласно пункту 2 статьи 1174 Гражданского кодекса РФ, требования о возмещении расходов на достойные похороны наследодателя могут быть предъявлены к наследникам, принявшим наследство, а до принятия наследства — к исполнителю завещания или к наследственному имуществу.
Это означает, что любое лицо, которое понесло расходы на похороны, вправе обратиться к нотариусу за получением постановления о возмещении этих расходов за счёт наследственного имущества до того, как наследники примут наследство. В данном случае, если шестимесячный срок для принятия наследства ещё не истёк (он заканчивается 30 июня), родственница может обратиться к нотариусу с соответствующим заявлением.
Для этого необходимо:
Подать нотариусу заявление.
Приложить к заявлению документы, подтверждающие:
факт открытия наследства (например, свидетельство о смерти наследодателя);
место открытия наследства;
понесённые расходы (договор об оказании услуг по погребению, платёжные документы с указанием данных лица, оплатившего расходы, и данных наследодателя).
За выдачу постановления о возмещении расходов на похороны необходимо уплатить госпошлину (нотариальный тариф)
Добрый день. Открыт больничный лист по процедуре ЭКО, в течении 30 календарных дней после увольнения, с кодом заболевания 10. Согласно закону оплачивается больничный только с кодом заболевания 01. Мед. организация не видит основания для внесения изменений в больничный лист. Как получить выплаты в таком случае?
Ответить
В вашей ситуации проблема связана с тем, что код 10 в больничном листе (который означает «иное состояние», включая проведение медицинских манипуляций, в том числе процедур ЭКО) не соответствует требованию закона о выплате пособия после увольнения, где основанием для оплаты является только код 01 («заболевание») или код 02 («травма»). Однако это не означает, что вы лишены права на выплату.
Процедура ЭКО, включая все её этапы (стимуляция, пункция, перенос эмбрионов), является медицинским вмешательством, которое может быть основанием для выдачи больничного листа. В Приказе Минздрава России от 23.11.2021 №1089н указано, что больничные при ЭКО оформляются отдельно на каждый этап процедуры.
Что делать в вашей ситуации
1. Обратитесь в медицинскую организацию, выдавшую больничный лист, с письменным заявлением о корректировке кода. Укажите, что требуется изменить код 10 на код 01, так как это необходимо для получения пособия после увольнения. В заявлении можно сослаться на положения закона 255-ФЗ и Приказа Минздрава №1089н.
2. Если медицинская организация отказывается вносить изменения, получите от неё письменный отказ с указанием причин. Это документ может понадобиться в дальнейшем при обращении в суд или другие инстанции.
3. Обратитесь в Социальный фонд России (СФР) с заявлением о назначении пособия, приложив больничный лист и другие необходимые документы. В заявлении можно указать, что код 10 был проставлен в связи с особенностями процедуры ЭКО, но это не отменяет права на выплату, так как нетрудоспособность была вызвана медицинским вмешательством.
4. Если СФР откажет в выплате, можно обжаловать решение в вышестоящем органе СФР или в суде. В исковом заявлении следует аргументировать, что временная нетрудоспособность была связана с медицинским вмешательством (ЭКО), что подпадает под понятие страхового случая, и что отказ в выплате нарушает права на социальное обеспечение.
5. Проверьте соблюдение сроков обращения за пособием. Согласно статье 12 закона 255-ФЗ, обратиться за выплатой можно в течение шести месяцев с даты восстановления трудоспособности или установления инвалидности
Здравствуйте! Скажите, как в исковом заявлении в суд сформулировать требование, чтобы суд истребовал выдачу мне дубликатов слепков и фотопротоколов с частной стоматологической клиники?
Ответить
Чтобы в исковом заявлении сформулировать требование о выдаче дубликатов слепков и фотопротоколов из частной стоматологической клиники, необходимо чётко указать суть требования, его правовое обоснование, а также обстоятельства, которые оно поможет подтвердить или опровергнуть в рамках дела. Согласно статье 57 ГПК РФ, если истец не может самостоятельно получить необходимые доказательства, он вправе ходатайствовать о их истребовании судом.
В исковом заявлении требование можно сформулировать следующим образом:
«Прошу суд обязать [наименование стоматологической клиники] выдать мне (либо истребовать через суд) дубликаты слепков и фотопротоколов, выполненных в ходе оказания стоматологических услуг [указать период оказания услуг или иные идентифицирующие признаки]. Эти документы необходимы для подтверждения [указать, какие обстоятельства дела они помогут доказать, например: факта некачественного оказания услуг, нарушения клинических стандартов, причинно-следственной связи между действиями клиники и ухудшением состояния здоровья и т. д.]».
Дополнительно в исковом заявлении или в отдельном ходатайстве об истребовании доказательств следует указать:
Место нахождения доказательств — адрес клиники.
Причины, препятствующие самостоятельному получению доказательств. Например, клиника отказывается предоставить документы, либо истец не имеет доступа к ним в силу ограничений, связанных с защитой персональных данных или иными обстоятельствами.
Правовое обоснование. Можно сослаться на статью 22 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», которая даёт пациенту право получать информацию о своём здоровье, включая сведения о результатах медицинского обследования. Также уместно упомянуть статью 57 ГПК РФ, регулирующую истребование доказательств судом.
Форму требуемых документов — дубликаты, копии, в каком виде (бумажном, электронном и т. д.).
Важно учитывать:
Клиника обязана хранить медицинскую документацию не менее 5 лет.
Если клиника утратила документы, это её риск. Суд может исходить из того, что утраченные документы были невыгодны для ответчика (принцип эстоппель).
При отказе клиники предоставить документы суд может наложить судебный штраф на виновных должностных лиц, если причины невыполнения требования будут признаны неуважительными.
Открутили соединительную трубу газа снабжения с моего дома без предупреждения и в моё отсутствие. Что делать?
Ответить
Гузель, Само по себе отсутствие вас дома — не основание для такого шага. По закону газоснабжающая организация обязана заранее уведомить собственника о планируемых работах.
Не предпринимайте ничего с трубой до фиксации. Сделайте фотографии места отсоединения — это будет ключевым доказательством. Запишите дату и время, когда обнаружили ситуацию.
Позвоните в вашу газоснабжающую организацию (например, «Газпром газораспределение Нижний Новгород», если вы в регионе). Спросите, кто проводил работы, на каком основании и есть ли письменное уведомление. Попросите предоставить копию акта или иного документа, который обосновывает отключение.
Важное уточнение: есть ситуации, когда уведомление не требуется. Закон разрешает отключить газ без предупреждения при аварии, утечке, угрозе аварии из-за состояния оборудования или по предписанию надзорного органа. Если причина в этом — действия законны. Если же вас не предупреждали, а причина формальная (долг, отсутствие договора, недопуск при первой проверке) — это нарушение.
Если уведомления не было, а законных оснований для экстренного отключения не прослеживается — у вас есть основания для оспаривания.
Подайте письменную претензию в газовую компанию. В ней изложите факты: отсутствие уведомления, нарушение ваших прав. Приложите фото, запросите разъяснение и требование восстановить подключение. Сохраните подтверждение отправки (отметку на копии, квитанцию).
Если компания игнорирует претензию или даёт неубедительный ответ, обращайтесь в контролирующие органы: Государственную жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру. В жалобе укажите, что отключение произошло без законных оснований и без соблюдения процедуры.
Пока идёт разбирательство, главная задача — вернуть газ. Если компания признает ошибку или суд встанет на вашу сторону, она обязана возобновить подачу. Иногда за работы по обратному подключению может взиматься плата — обсудите это при восстановлении.
Начните с звонка в газовую службу — часто уже на этом этапе выясняется, была ли это техническая ошибка или действительно нарушение процедуры. Удачи в решении вопроса!
Здравствуйте! Какую юридическую силу имеет договор аренды квартиры?
Ответить
Договор аренды квартиры (в юридической терминологии — договор найма жилого помещения) имеет юридическую силу с момента его подписания сторонами, если он составлен в соответствии с требованиями закона и не содержит пунктов, которые могут сделать его недействительным
Добрый день! Дочерью был куплен участок в 5,5 соток с небольшим домом на маткапитал в 2019 году. Бывший муж разобрал дом, новый так и не построил. Сейчас там голый участок. Долевое соотношение на 4 человека: дочь, бывший муж и два несовершеннолетних ребёнка. В данный момент бывший муж хочет продать свою долю не известным людям. Имеет право он на это
Ответить
Бывший муж имеет право продать свою долю в праве собственности на земельный участок и дом, но при этом должен соблюсти ряд требований законодательства, особенно если среди совладельцев есть несовершеннолетние дети.
Согласно Гражданскому кодексу РФ, при продаже доли в праве общей долевой собственности постороннему лицу остальные участники долевой собственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за которую она продаётся, и на прочих равных условиях.
Это означает, что бывший муж обязан письменно уведомить других совладельцев о своём намерении продать долю, указав цену и другие условия сделки. Уведомление можно передать лично под расписку или отправить заказным письмом с уведомлением о вручении.
У совладельцев есть 1 месяц на то, чтобы решить, будут они выкупать долю или нет. Если по истечении этого срока никто из них не выразит желания приобрести долю, бывший муж вправе продать её постороннему лицу. Также продажа возможна раньше, если все остальные участники долевой собственности в письменной форме откажутся от реализации преимущественного права покупки.
Особенности при наличии несовершеннолетних собственников
Если среди совладельцев есть несовершеннолетние дети, их права требуют особой защиты. Согласно Гражданскому кодексу РФ, все сделки по отчуждению имущества несовершеннолетних проводятся с предварительного согласия органов опеки и попечительства.
Органы опеки проверят, не ухудшатся ли жилищные условия детей при продаже доли. Например, если после сделки дети лишатся права на долю в жилом помещении или их интересы будут нарушены иным образом, в согласии может быть отказано.
Если дети достигли 14 лет, они могут совершать сделки самостоятельно, но только с письменного согласия своих законных представителей (родителей, усыновителей или попечителя). Дети младше 14 лет полностью недееспособны, и сделки от их имени совершают законные представители.
Доброго дня!
Узнала на днях, что отец погиб на СВО. Тётка вступила в права наследования и получила выплаты умолчав о том , что есть я., единственная кровная дочь и фамилия у меня его.
Живём в разных регионах. Она уже вступила в права наследования. Стоит ли...что то делать?
Заранее благодарю
Ответить
Да, вы имеете право оспорить наследство, если тётя скрыла ваше существование и вступила в права наследования, не учитывая ваши права. Сокрытие других наследников является нарушением принципа равенства наследников и основанием для судебной защиты.
Сокрытие информации о наличии другого наследника (в вашем случае — вас) может выражаться в умышленном непредставлении нотариусу сведений о вашем праве на наследство. Это нарушает ваши права и является основанием для оспаривания выданного свидетельства о праве на наследство.
Кроме того, если тётя действовала умышленно, чтобы препятствовать реализации ваших наследственных прав, её можно попытаться признать недостойным наследником на основании статьи 1117 ГК РФ. Для этого необходимо доказать, что она целенаправленно не сообщила о вашем существовании, предоставила нотариусу ложные сведения или совершила иные действия, направленные на нарушение ваших прав.
Что можно требовать в суде
- о признании свидетельства о праве на наследство недействительным (полностью или в части);
- о признании права собственности на вашу долю в наследстве;
- о перераспределении долей в наследстве с учётом вашей доли;
- о признании тёти недостойным наследником и исключении её из числа наследников (если удастся доказать умышленные действия, направленные на нарушение ваших прав).
Сроки
Срок исковой давности по наследственным спорам составляет 3 года. Он начинает течь со дня, когда вы узнали или должны были узнать о нарушении своего права, то есть о том, что тётя вступила в права наследования, не учитывая ваши интересы. Важно не пропустить этот срок, так как его пропуск может стать основанием для отказа в иске.
Если вы пропустили шестимесячный срок для принятия наследства (который отсчитывается с момента смерти отца), его можно попытаться восстановить в суде на основании статьи 1155 ГК РФ. Для этого необходимо доказать, что пропуск срока произошёл по уважительным причинам (например, из-за того, что тётя скрыла от вас информацию о смерти отца), и обратиться в суд в течение 6 месяцев после того, как эти причины отпали.
Порядок действий
- Собрать доказательства. Вам понадобятся документы, подтверждающие родство с отцом (свидетельство о рождении, другие документы), а также любые доказательства того, что тётя скрыла ваше существование (переписка, свидетельские показания, материалы наследственного дела и т. д.).
- Обратиться к юристу. Оспаривание наследства — сложный юридический процесс, требующий профессионального подхода. Юрист поможет оценить перспективы дела, подготовить исковое заявление и представить ваши интересы в суде.
- Подать исковое заявление в суд. Иск подаётся в районный (городской) суд по месту открытия наследства (обычно это место последнего жительства отца). В исковом заявлении необходимо подробно изложить обстоятельства дела, указать основания для оспаривания наследства, сослаться на соответствующие статьи ГК РФ и сформулировать требования к суду.
- Участвовать в судебном разбирательстве. Суд рассмотрит представленные доказательства, заслушает стороны и свидетелей. При необходимости он может назначить экспертизу (например, для проверки подлинности документов или состояния наследодателя на момент составления завещания, если оно есть).
Добрый день. Сестра хочет подать на алименты подскажите как это сделать и какие документы нужны
Ответить
Взыскать алименты можно двумя способами: через нотариальное соглашение или в судебном порядке. Если договориться с плательщиком не удаётся, необходимо обращаться в суд.
Нотариальное соглашение
Соглашение об уплате алиментов заключается при добровольном согласии обеих сторон. Его нужно заверить у нотариуса.
Для оформления соглашения потребуются:
- паспорта обоих родителей;
- свидетельство о рождении ребёнка;
- свидетельство о браке (если есть);
- справка о доходах плательщика (например, по форме 2-НДФЛ);
- банковские реквизиты получателя.
В соглашении указываются размер алиментов, способ и периодичность выплат, порядок индексации и другие условия. Документ приравнивается к исполнительному листу.
Взыскание алиментов через суд
Если договориться не удалось, нужно подать в суд заявление о вынесении судебного приказа или исковое заявление.
Выбор суда зависит от ситуации:
Мировой суд — если нет споров, установлено отцовство, алименты нужно взыскать в долях от дохода должника, у должника нет других алиментных обязательств.
Районный суд — если есть споры, требуется установить отцовство или материнство, алименты нужно взыскать в твёрдой денежной сумме, у должника есть другие алиментные обязательства.
Исковое заявление подаётся по месту жительства ответчика (плательщика алиментов) или истца (получателя алиментов).
Способы подачи заявления в суд:
- лично в канцелярию суда;
- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;
- через портал ГАС «Правосудие» (при наличии технической возможности в конкретном суде).
Необходимые документы:
- заявление о вынесении судебного приказа или исковое заявление (оригинал и копия);
- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт);
- документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о браке или разводе, свидетельство о рождении ребёнка, свидетельство об установлении отцовства или решение суда об установлении отцовства);
- справки о доходах обеих сторон (по форме 2-НДФЛ или иные документы, подтверждающие размер доходов). Если плательщик официально не трудоустроен, подойдут сведения из ФСС России, органов службы занятости, Пенсионного фонда РФ и т. д. Если у истца нет справок о заработке ответчика, суд может запросить их самостоятельно;
- справка о составе семьи (можно получить в управляющей компании, МФЦ или на портале «Госуслуги»);
- расчёт суммы алиментов (например, документы, подтверждающие расходы на ребёнка);
- документ, подтверждающий отправку копии заявления ответчику (например, чек «Почты России»);
- медицинские документы (справка об инвалидности ребёнка — при наличии, справка о нетрудоспособности — если истец не может работать и обеспечивать себя самостоятельно);
- соглашение об уплате алиментов (при наличии);
- доверенность на официального представителя истца (если таковой имеется).
Госпошлина при подаче заявления не взимается.
Срок рассмотрения:
судебный приказ выносится в течение 5 дней с момента поступления заявления (без проведения судебного заседания);
дело по исковому заявлению рассматривается до 1 месяца.
После вступления решения в силу суд выдаёт исполнительный лист. Этот документ нужно передать в службу судебных приставов или работодателю должника для принудительного взыскания алиментов
Является ли девушка матерью одиночкой если, отец ребёнка скончался, и они не были женаты
Ответить
Да, девушка может считаться матерью-одиночкой, если отец ребёнка скончался, а они не были женаты, при условии, что отцовство не было установлено юридически.
Статус матери-одиночки определяется не семейным положением, а отсутствием юридически установленного отцовства. Решающую роль играет запись в документах, а не факт совместного или раздельного проживания родителей.
В соответствии с разъяснениями Верховного Суда РФ, одинокой матерью признаётся женщина, которая воспитывает ребёнка без отца в случаях, когда отец:
- умер (подтверждается свидетельством о смерти);
- лишён родительских прав (подтверждается решением суда);
- ограничен в родительских правах (подтверждается решением суда);
- признан безвестно отсутствующим (подтверждается решением суда);
- признан недееспособным (подтверждается решением суда).
Также статус матери-одиночки возникает, если ребёнок рождён вне брака, а отец не определён: не подано совместное заявление в ЗАГС и нет судебного решения об установленном отцовстве. В этом случае в графе «Отец» свидетельства о рождении стоит прочерк или запись сделана по словам матери.
Важно: если отцовство было установлено добровольно (через совместное заявление в ЗАГС) или в судебном порядке до смерти отца, то статус матери-одиночки не возникает, даже если отец скончался.
Для подтверждения статуса матери-одиночки обычно требуется свидетельство о рождении ребёнка с прочерком в графе «Отец» или справка из ЗАГСа (форма №2), если запись об отце сделана со слов матери
У мужа задолженность по алиментам 900 000, 2 года назад был привлечен к административной ответственности. Могут ли сейчас привлечь к уголовной из-за наличия долга, если он оформлен по уходу за ребенком-инвалидом и последние 2 года платит алименты в полном объёме?
Ответить
Уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ за неуплату алиментов наступает только при наличии ряда условий, и регулярная оплата алиментов в последние два года может снизить риски привлечения к уголовной ответственности. Однако ситуация зависит от конкретных обстоятельств дела.
Возможно ли оформить дарственную на родственника во время банкротства или когда уже банкрот?
Ответить
Дмитрий, добрый день!
С момента введения процедуры банкротства должник не может самостоятельно распоряжаться своим имуществом, включая его дарение. Все действия с имуществом контролирует финансовый управляющий, который действует в интересах кредиторов.
Ограничения касаются только имущества, включённого в конкурсную массу — то есть движимого и недвижимого имущества, которое может быть реализовано для погашения долгов. Имущество, которое по закону исключено из конкурсной массы (например, единственное жильё, личные вещи, не являющиеся предметами роскоши, государственные награды, имущество, необходимое для профессиональной деятельности), теоретически можно дарить. Однако на такие сделки требуется согласие финансового управляющего. На практике получить такое согласие сложно, так как задача управляющего — максимально пополнить конкурсную массу, а дарение — безвозмездная сделка, противоречащая этой цели.
Если должник попытается подарить имущество из конкурсной массы без согласия управляющего, такая сделка будет считаться ничтожной. Подаренное имущество подлежит возврату в конкурсную массу.
После завершения процедуры банкротства ограничения на распоряжение имуществом, включая дарение, снимаются. Банкрот может свободно дарить деньги, ценные бумаги, автомобили, недвижимость и другое имущество. Однако если в ходе банкротства было скрыто какое-либо имущество, а после завершения процедуры оно было подарено, кредиторы вправе обратиться в суд о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Сделка дарения в таком случае может быть оспорена.
Даже если дарственная оформлена после завершения банкротства, существуют риски, если сделка была совершена в период, близкий к началу процедуры банкротства или во время неё. Суд может оспорить дарение, если будет доказано, что:
- сделка совершена в период неплатёжеспособности должника;
- одаряемый является заинтересованным лицом (например, родственником);
- одаряемый знал о финансовом состоянии должника;
- цель сделки — причинить вред правам кредиторов.
Согласно позиции Верховного Суда РФ, родственная связь между дарителем и одаряемым сама по себе не является доказательством недобросовестности. Для признания сделки недействительной необходимо доказать умысел у обоих участников на причинение вреда кредиторам.
Подали иск о признании действий судебного пристава незаконными и возмещения ущерба. Во второй части требований суд перевёл дело в гражданское с формулировкой в определении: выделить в отдельное судопроизводство и рассмотреть в рамках гражданского дела. Следующее определение пришло, что иск не подсуден суду... пристав, который допустил ошибку, находиться в Алтайском крае, суд пишет, что нужно иск подать в МСК по месту ФССП России... при этом в Постановлении ВС 50 прописано, что неправильное определение ответчика не имеет оснований для отказа в иске. Нам юрист сказал, что подаем мы по месту нахождения отдела ФССП, где находиться пристав, а уже суд сам привлекает орган, который имеет право представлять интересы РФ... Написали жалобу в краевой суд об отмене определения. Не совсем понятно. Как узнать есть ли гражданское дело (по первому определению)? Если подавать иск в другой суд, что происходит с уплаченной гос. пошлиной? Нужно ли её оплачивать повторно? Или делаем возврат и сново оплачиваем? И насколько прав суд в вопросе о подсудности? Прав ли юрист?
Ответить
Подсудность иска к судебному приставу
Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ (постановление №50 от 17 ноября 2015 года, с изменениями от 19 ноября 2024 года), подсудность требований об оспаривании действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя определяется местом совершения исполнительных действий по исполнению требований конкретного исполнительного документа, а не местонахождением службы приставов.
Фактическое местонахождение службы судебных приставов может не совпадать с территорией, на которую распространяются полномочия пристава в рамках конкретного исполнительного производства. Например, если должник проживает в другом регионе, исполнительные действия совершаются по месту его жительства, месту пребывания или местонахождению его имущества (ст. 33 ФЗ «Об исполнительном производстве»).
Таким образом, если пристав действовал в рамках исполнительного производства, связанного с определённым регионом (например, местом жительства должника), иск нужно подавать в суд этого региона, а не по месту нахождения отдела ФССП, где работает пристав.
Вывод: суд может быть прав в определении подсудности, если исполнительные действия были совершены на территории, подведомственной другому суду. Юрист, советующий подавать иск по месту нахождения отдела ФССП, может ошибаться в трактовке норм права.
Что происходит с гражданским делом после выделения в отдельное производство?
Если суд выделил требования о возмещении ущерба в отдельное гражданское производство, это означает, что дело было инициировано и зарегистрировано в суде.
Узнать о его статусе можно:
Через систему ГАС «Правосудие» — онлайн-сервис, где можно проверить информацию о делах по номеру, фамилии участника или другим параметрам.
В суде, который рассматривал дело — можно подать запрос с указанием номера дела или других идентифицирующих данных. Суд выдаст справку о текущем статусе производства (например, о приостановке, прекращении или назначении даты слушания).
Государственная пошлина при смене суда
Если иск был подан в неподсудный суд, и требуется подавать его в другой суд, уплаченная пошлина может быть возвращена. Согласно ст. 333.40 НК РФ, госпошлина подлежит возврату в случае возвращения заявления, жалобы или иного обращения либо отказа в их принятии судами
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, у сына 3 группа инвалидности с детства по психиатрии. Присвоена категория В в военкомате. При снятии инвалидности, как будет обстоять дело в военкомате? Надо ли туда сообщать о снятии инвалидности? Надо ли будет заново проходить мед. комиссию и поменяется ли категория, в военкомате?
Ответить
При снятии инвалидности необходимо уведомить военный комиссариат, так как это считается изменением состояния здоровья, которое влияет на воинский учёт. После этого может потребоваться повторное прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) для уточнения категории годности, и она может измениться в зависимости от текущего состояния здоровья.
Согласно пункту 32 Положения о воинском учёте (утверждено постановлением Правительства РФ от 27.11.2006 №719), граждане обязаны сообщать в военкомат об изменениях в состоянии здоровья, включая снятие инвалидности. Это необходимо для актуализации данных в учётных документах. Срок уведомления — в течение 5 дней со дня изменения сведений.
Если не сообщить о снятии инвалидности, это может привести к юридическим последствиям, например, к административному штрафу, так как военкомат продолжит учитывать гражданина с прежней категорией годности, что не будет соответствовать действительности.
После уведомления военкомата может потребоваться повторное прохождение ВВК. Комиссия оценит текущее состояние здоровья и определит категорию годности на основании медицинских документов, амбулаторных карт, результатов обследований и других данных.
Категория годности может измениться, если состояние здоровья улучшилось или ухудшилось по сравнению с моментом первоначального освидетельствования. Например, если ранее была присвоена категория «В» (ограниченно годен) из-за психического расстройства, а сейчас заболевание стабилизировалось, комиссия может изменить категорию на «Б» (годен с незначительными ограничениями) или «А» (годен). Однако это зависит от конкретных медицинских показателей и соответствия их критериям Расписания болезней.
Где в законодательстве сказано, что при иске по уменьшению размера алиментов так же обязательно. Рассматриваются материальное и семейное положение обеих сторон.?
Ответить
Положение о том, что при рассмотрении требований об изменении размера алиментов суд учитывает материальное и семейное положение обеих сторон, закреплено в следующих нормативных актах:
Пункт 1 статьи 119 Семейного кодекса РФ. В нём указано, что если при отсутствии соглашения об уплате алиментов после установления их размера в судебном порядке изменилось материальное или семейное положение одной из сторон, суд вправе по требованию любой из сторон изменить установленный размер алиментов или освободить лицо от их уплаты. При этом при изменении размера алиментов или освобождении от их уплаты суд вправе учесть также иной заслуживающий внимания интерес сторон.
Пункт 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 года №9 «О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов». В нём прямо указано, что при определении размера алиментов, взыскиваемых с родителя на несовершеннолетних детей (пункт 2 статьи 81 СК РФ), изменении размера алиментов либо освобождении от их уплаты (пункт 1 статьи 119 СК РФ) суд принимает во внимание материальное и семейное положение сторон, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства или интересы сторон. К таким обстоятельствам могут относиться, например, нетрудоспособность членов семьи, которым по закону сторона обязана доставлять содержание, наступление инвалидности либо наличие заболевания, препятствующего продолжению прежней работы, поступление ребёнка на работу либо занятие им предпринимательской деятельности.
consultant.ru +1
Кроме того, в пункте 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 года №56 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов» уточняется, что при разрешении требования родителя, уплачивающего алименты на несовершеннолетнего ребёнка, о снижении их размера суду необходимо установить, что изменения материального или семейного положения не позволяют ему поддерживать выплату алиментов в прежнем размере. При этом важно учитывать, что изменение материального положения родителей само по себе не является безусловным основанием для снижения алиментов, так как несовершеннолетний ребёнок имеет право на достойное содержание, и решение не должно приводить к снижению уровня его обеспеченности.
Таким образом, законодательство обязывает суд при рассмотрении дел об изменении размера алиментов всесторонне оценивать обстоятельства дела, включая материальное и семейное положение как плательщика, так и получателя алиментов, а также иные значимые факторы.
Работаю в магазине продавцом менее трех месяцев, можно ли уволиться без отработки, работодатель требует две недели отработки т. к работать некому
Ответить
Алексей, приветствую! Да, вы можете уволиться без двухнедельной отработки, если достигнете соглашения с работодателем или у вас есть уважительная причина, предусмотренная законодательством.
Увольнение по соглашению сторон
Самый простой способ уволиться без отработки — договориться с работодателем. Согласно части 2 статьи 80 Трудового кодекса РФ, трудовой договор может быть расторгнут в любое время по соглашению между работником и работодателем. В этом случае отработка не требуется, и увольнение оформляется в день, который стороны согласуют в заявлении или отдельном соглашении. В трудовой книжке будет сделана запись о расторжении договора по пункту 1 части 1 статьи 77 ТК РФ (увольнение по соглашению сторон).
Уважительные причины для увольнения без отработки
Согласно части 3 статьи 80 ТК РФ, работник вправе уволиться без отработки, если у него есть уважительная причина, которая не позволяет продолжать работу. К таким причинам относятся, например:
выход на пенсию;
зачисление в образовательную организацию (вуз, колледж и т. д.);
призыв на военную службу или заключение контракта о прохождении военной службы;
нарушение работодателем трудового законодательства (например, задержка зарплаты более чем на месяц), если этот факт установлен трудовой инспекцией, комиссией по трудовым спорам или судом.
Также к уважительным причинам на практике относят:
переезд в другую местность;
необходимость ухода за больным членом семьи (при наличии медицинского заключения);
перевод супруга (супруги) на работу в другую местность или за границу;
медицинские противопоказания для проживания в данной местности (при наличии медзаключения).
Если вы указываете в заявлении на увольнение уважительную причину, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в указанный вами день. Однако в некоторых случаях может потребоваться подтверждение причины (например, медицинское заключение, приказ о зачислении в вуз и т. д.).
Особенности для работников, проработавших менее 3 месяцев
Тот факт, что вы работаете менее 3 месяцев, сам по себе не даёт автоматического права на увольнение без отработки. Однако если вы находились на испытательном сроке, то согласно части 4 статьи 71 ТК РФ вы можете уволиться, предупредив работодателя за 3 календарных дня. Если в трудовом договоре не было прописано условие об испытательном сроке, то общий порядок увольнения с двухнедельным сроком предупреждения применяется.
Что делать
Попытайтесь договориться с работодателем об увольнении по соглашению сторон. Это наиболее быстрый и бесконфликтный способ.
Если договориться не удаётся, укажите в заявлении на увольнение уважительную причину, которая позволяет уволиться без отработки. Приложите подтверждающие документы, если это требуется.
Если работодатель отказывается уволить вас в указанный день, вы можете обратиться в государственную инспекцию труда или в суд.
Важно помнить, что если вы просто прекратите выходить на работу без уважительной причины и без согласия работодателя, это может быть расценено как прогул, и вас могут уволить по соответствующему основанию (пункт «а» части 6 статьи 81 ТК РФ)
Добрый день. Вопрос по соцконтракту. 1. Возможно ли заключить дополнительное соглашение, на уменьшение суммы в соцконтракте, ЕСЛИ указанный товар приобретен за меньшую сумму в магазине. (разница составляет 10 000). В соцконтракте сказали, что нет, и вы обязаны вернуть всю сумму. Благодарю
Ответить
Ангелина, Да, уменьшение суммы социального контракта при экономии возможно, но это требует согласования с органом социальной защиты населения. Согласно законодательству, изменение условий социального контракта, включая корректировку суммы, допускается по взаимному согласию сторон.
Возможность изменения условий закреплена в нормативных актах. Например, в Методических рекомендациях Минтруда России (приказ от 29.03.2024 № 159) указано, что в программу социальной адаптации (которая является частью социального контракта) могут вноситься изменения по взаимному согласию получателя помощи и органа соцзащиты.
Порядок внесения изменений предусматривает оформление дополнительного соглашения к социальному контракту. Решение о внесении изменений принимается на заседании межведомственной комиссии в течение 5 рабочих дней с момента внесения куратором соответствующих предложений.
Основанием для изменения в вашем случае может служить фактическое снижение стоимости товара по сравнению с той, которая была предусмотрена в смете или программе социальной адаптации. Важно документально подтвердить эту экономию (например, предоставить чеки, договоры, сравнительные расчёты).
Инициатива должна исходить от получателя соцконтракта. Вам необходимо обратиться в орган соцзащиты с соответствующим заявлением, в котором указать причины необходимости корректировки суммы и приложить подтверждающие документы.
Важно учитывать:
Орган соцзащиты может отказать в изменении условий контракта, если это противоречит целям программы социальной адаптации или другим нормативным требованиям.
Необходимо соблюдать процедуры, установленные в регионе. В разных субъектах РФ могут быть дополнительные правила и требования к оформлению изменений.
Если сумма контракта будет уменьшена, это не должно нарушать права государства на контроль целевого использования средств. Вы по-прежнему обязаны отчитываться о расходовании полученных денег, даже если их объём изменился
Здравствуйте. Ситуация следующая, муж в 2024 году устроился на завод, через подрядную организацию Энергостальмонтаж. Заработная плата не была выплачена, и связь с руководителем потеряна. Некоторые ребята писали заявление в полицию, сказали, что компания оформляет банкротства. Кое-как вышли на связь, чтобы уволили. На сегодняшний день мужа так никто и не уволил, писали письмо, но скорее всего поменяли адрес организации, номера заблокированы. Просто компания потерялась. И из-за этого муж не может устроиться официально на другое предприятие. У нас есть буквально 3-4 дня чтобы уволиться, т.к муж хочет устроиться на другой завод и там идет набор буквально пару дней. Вопрос следующий может ли он пока оформится как самозанятый, или по договору ГПХ. Я так понимаю, что увольнение будет уже через суд, но ждать сколько времени у нас нет. Хотелось бы решить этот вопрос в кратчайшие сроки. Спасибо за ответы
Ответить
Да, ваш муж может оформить статус самозанятого или заключить договор гражданско-правового характера (ГПХ) с другим заказчиком, даже если он не уволен с предыдущего места работы. Это не противоречит законодательству, при условии соблюдения определённых правил.
Самозанятость
Согласно Федеральному закону №422-ФЗ, граждане, работающие по трудовому договору, могут иметь статус самозанятого и оплачивать налог на профессиональный доход (НПД). Это позволяет легально получать дополнительный доход в свободное от основной работы время.
Важные условия:
Самозанятый не может оказывать услуги или выполнять работы для компании, в которой он работает по трудовому договору. В вашем случае, если муж хочет работать с другим заказчиком, это не будет нарушением.
Максимальный годовой доход от самозанятости не должен превышать 2 400 000 рублей.
Нельзя нанимать сотрудников в рамках своей частной практики.
Некоторые виды деятельности недоступны для самозанятых, например, продажа подакцизных товаров, перепродажа чужих товаров, деятельность адвокатов, нотариусов и др..
Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно через приложение «Мой налог» или мобильное приложение банка.
Договор ГПХ
Договор гражданско-правового характера (ГПХ) — это соглашение между исполнителем и заказчиком, по которому исполнитель обязуется выполнить определённую работу или оказать услугу, а заказчик — её оплатить. Такой договор можно заключить с другим заказчиком, не связанным с текущим местом работы мужа.
Особенности:
ГПХ не означает официальное трудоустройство. Он не влияет на трудовой стаж и не даёт социальных гарантий (отпуск, больничные и т. д.).
Оплата происходит после принятия работы или услуги заказчиком, а не регулярно, как при трудовом договоре.
Нельзя заключать ГПХ с текущим работодателем, если это фактически регулирует трудовые отношения. Например, если муж продолжит выполнять те же функции, что и по трудовому договору, это может быть расценено как попытка подменить трудовые отношения гражданско-правовыми, что влечёт риски для обеих сторон.
При составлении договора ГПХ важно чётко прописать предмет договора (конкретные работы или услуги), сроки выполнения, стоимость и порядок оплаты, права и обязанности сторон.
Здравствуйте подскажите пожалуйста,трехоматная квартира, я собственник двух комнат пять лет, соседка с двумя сыновьями взрослыми, выжила нас с сыном из квартиры, устроила травлю, создала невыносимые условия. Три года снимаем. Сейчас я подала на нее два иска, о нечинении, вселении нас с сыном, и отдельный иск о выселении её с сыновьями по 91 статье. А соседка подала на приватизацию её комнаты на себя и двоих сыновей. Как мне убедить суд ей отказать, тк она недобросовестный наниматель одной комнаты. До нас она выживала предыдущих собственников. Её свёкор когда то получил эту трехоматную от завода, потом на свою голову прописал эту невестку. В 2006 при попытке приватизации двух комнат, невестка судилась с ним два года, тк она считала что раз её прописали, значит квартира должна быть её, не смотря на то что кроме пасынка её мужа, у него ещё есть жена, сын родной, невестка, и внучка. Соседке отказали в суде со свекром, и он две комнаты продал, и съехал, и всё эти годы она устроила травлю всём собственникам комнат. Боюсь если она приватизирует комнату, мы вообще никогда не зайдем в свои комнаты, и не выселим её. За 20 лет она очень профессионально научилась выживать людей и врать, чтобы при этом жить спокойно в квартире, а собственники платили коммуналку. До нас 10 лет две женщины были собственниками двух комнат, и соседка вскрыла комнаты, и жила во всей трёх комнатнтй квартире. При продаже нам, они выгнали её из комнат, и поставили железную дверь на комнаты. Правда при продаже нам они скрыли правду о её поведении, чтобы продать
ОтветитьА если у меня нет возможности на данный момент купить другое жильё такой же площади из-за состояния здоровья? Она уже 20 лет ,всех выживает, и живёт спокойно, неужели нет управы на алкоголиков и бичей? Люди так и будут продавать друг другу эти комнаты, и платить коммуналку
Приватизация комнаты в коммунальной квартире регулируется Законом РФ от 04.07.1991 №1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» и Жилищным кодексом РФ. По общему правилу, если комната находится в муниципальной собственности и используется по договору социального найма, её можно приватизировать. При этом согласие соседей по коммунальной квартире на саму приватизацию не требуется, так как владельцем квартиры является муниципалитет. Однако важно учитывать, что в процедуре могут быть отказы по определённым основаниям.
Основания для отказа в приватизации
Муниципальные органы могут отказать в приватизации комнаты, если:
комната не находится на балансе муниципалитета (например, если она ведомственная);
в комнате нарушены санитарные нормы (например, площадь не соответствует минимальным требованиям жилья с учётом количества проживающих);
процедура приватизации нарушит права других граждан;
документы оформлены неправильно (например, заявление подал человек, не имеющий права на приватизацию, отсутствуют необходимые документы, не подтверждено родство и т. д.);
у заявителя уже была возможность приватизировать жильё, и он ею воспользовался (приватизация возможна только один раз в жизни).
Как повлиять на решение о приватизации
Чтобы убедить суд отказать в приватизации комнаты соседке, можно попытаться доказать, что её действия нарушают закон или условия, необходимые для приватизации. Вот несколько возможных подходов:
Доказать, что комната не соответствует требованиям для приватизации. Например, если в комнате нарушены санитарные нормы или она не выделена как отдельное жилое помещение. Для этого потребуется заключение соответствующих органов (например, СЭС).
Указать на недобросовестность действий соседки в прошлом. Если ранее она уже пыталась оспорить права собственника (как в случае с её спором со свёкром в 2006 году), это может свидетельствовать о злоупотреблении правом. Однако важно иметь документальные доказательства этих событий (например, копии судебных решений, договоры, письма).
Доказать, что приватизация нарушит права других граждан. Например, если после приватизации соседка будет препятствовать доступу в общие помещения (кухню, санузел и т. д.), это может рассматриваться как нарушение прав других жильцов. Однако стоит учитывать, что после приватизации она получит право распоряжаться своей комнатой, но обязанности по соблюдению прав соседей останутся.
Оспорить правомерность договора социального найма. Если можно доказать, что соседка не имела законных оснований для проживания в комнате или что договор социального найма был заключён с нарушениями, это может стать основанием для отказа в приватизации.
Обратиться в органы, осуществляющие приватизацию, с жалобой. В ней следует изложить все обстоятельства, которые, по вашему мнению, препятствуют приватизации (например, недобросовестное поведение соседки, нарушение прав других жильцов).
Что делать, если приватизация уже начата
Если соседка уже подала документы на приватизацию, можно:
Подать жалобу в муниципальную комиссию, которая рассматривает заявление о приватизации. В ней следует указать на нарушения и приложить доказательства.
Обратиться в суд с иском о признании приватизации недействительной, если она будет проведена. В исковом заявлении нужно обосновать, почему приватизация нарушает ваши права или проведена с нарушениями закона.
Важные замечания
Недобросовестное поведение само по себе не является прямым основанием для отказа в приватизации. Суд будет учитывать только юридически значимые обстоятельства, предусмотренные законом.
Необходимо собрать доказательства. Это могут быть копии судебных решений, договоры, письма, акты проверок, свидетельские показания, фото- и видеоматериалы, подтверждающие нарушения.