Здравствуйте. Ранее задавала вопрос о том, что 3 года назад малолетние украли ножи. Сотрудники полиции изъяли, но потерпевшему не отдали. Благодаря Вашим ответам удалось добиться от МВД, что ножи утеряны.
Подали иск к ОМВД и о чудо! Ножи нашлись))) Предлагают отдать в зале суда.
Но тут не понятно как действовать: первое, что потерпевший из-за отдаленности просил суд рассматривать без него и второе, что даже если ножи отдадут, что делать с 3 годами возможности пользования ими?!
Заранее спасибо за ответ!
Ответить
Нина, здравствуйте!
Как забрать ножи из суда, если вы не можете присутствовать
Вы можете получить свое имущество, не приезжая в суд лично. Для этого нужно действовать в два этапа:
Оформить доверенность на представителя: Вы можете оформить нотариальную доверенность на любое лицо (родственника, знакомого или юриста), которое сможет получить ножи за вас. В доверенности обязательно должно быть указано право на получение вещественных доказательств из суда и из органов внутренних дел.
Подать ходатайство в суд: Ваш представитель должен подать в суд письменное ходатайство о возврате вещественных доказательств. В нем нужно указать, что вы являетесь законным владельцем, и попросить выдать ножи представителю по доверенности.
Важный нюанс: Если судебное разбирательство по уголовному делу еще не завершено, суд может вернуть вещественные доказательства до окончания производства по делу, если это не помешает рассмотрению. После вступления приговора в силу возврат происходит в обязательном порядке.
Что делать с ущербом за 3 года: два варианта требований
Здесь важно понимать, что вы можете взыскать две разные суммы, но для каждой нужны свои доказательства и правовые основания.
Вариант 1: Возмещение ущерба за утрату или повреждение имущества
Этот вариант подходит, если ножи вернулись в поврежденном состоянии или вы хотите взыскать их полную стоимость, если бы они не нашлись.
Правовое основание: Вред, причиненный незаконными действиями (бездействием) государственных органов, подлежит возмещению за счет казны РФ (ст. 1069 ГК РФ). Суды взыскивают ущерб за ненадлежащее хранение вещественных доказательств.
Что доказывать: Факт изъятия ножей, их стоимость (заключение оценщика или чеки), а также вину сотрудников полиции в ненадлежащем хранении. Вина должностных лиц предполагается, пока они не докажут обратное.
Вариант 2: Возмещение упущенной выгоды (за 3 года пользования)
Вы пишете: «что делать с 3 годами возможности пользования ими?!». Это и есть упущенная выгода (ст. 15 ГК РФ). Однако, честно скажу, взыскать ее в этом случае крайне сложно.
Проблема: Упущенная выгода — это доходы, которые вы не получили из-за нарушения права. Для обычных личных вещей (не коммерческих) доказать и рассчитать такой доход практически невозможно.
Что можно попробовать: Если ножи были вам нужны для профессиональной деятельности (например, вы повар и использовали их для работы), можно попытаться взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ), начисляемые на стоимость ножей. Однако суд может отказать, посчитав это неосновательным обогащением, так как полиция не «пользовалась» вашими ножами, а лишь хранила их.
Срок исковой давности: Важное замечание — по таким требованиям общий срок исковой давности составляет 3 года (ст. 196 ГК РФ). Поскольку прошло 3 года, срок может быть на грани истечения. Возможно, потребуется заявить ходатайство о его восстановлении.
Вариант 3: Компенсация морального вреда
Вы можете требовать компенсацию морального вреда за незаконное удержание имущества и необходимость добиваться справедливости (ст. 151 ГК РФ). Это не заменит материальный ущерб, но станет дополнительной мерой воздействия.
План действий
Получите ножи: Оформите доверенность на представителя и подайте ходатайство в суд о выдаче вещественных доказательств.
Оцените ущерб: Если ножи повреждены — закажите независимую оценку. Если нет — определите их рыночную стоимость для иска.
Подготовьте иск о возмещении вреда: В иске к ОМВД (ответчик — Министерство финансов РФ в лице Казначейства) укажите:
Факт изъятия и утраты ножей (подтверждается вашей перепиской и ответом МВД).
Стоимость имущества (на основании оценки).
Требование о возмещении ущерба за счет казны РФ (ст. 1069 ГК РФ).
(Опционально) Требование о взыскании процентов по ст. 395 ГК РФ и компенсации морального вреда.
Подайте иск в суд: Иск подается в районный суд по месту нахождения ответчика (ОМВД) или по вашему месту жительства.
Учтите сроки: Если с момента, как вы узнали о нарушении права, прошло более 3 лет, сразу заявите ходатайство о восстановлении срока исковой давности, указав на уважительные причины (длительная переписка с МВД, судебные разбирательства).
Нина, у вас есть все основания взыскать реальную стоимость ножей, если они повреждены или утрачены. С упущенной выгодой за 3 года будет значительно сложнее, так как это личные вещи, а не коммерческий актив. Сосредоточьтесь на возмещении прямого ущерба. Начните с получения ножей через представителя, а затем — с иска о возмещении вреда за счет казны РФ.
С уважением, Анастасия ЧурсиноваАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
Здравствуйте! Как единовременно получить накопления в НПФ? ИПК 132,683, стаж 22 года, 55 лет (предпенсионер) По закону не прохожу (много балов: 572 950/270=2 122 руб., что выше 10% от прожиточного минимума для пенсионера) В настоящее время имею статус безработного и обязательства по кредитам ( (Можно ли рассчитывать на получения пороговой суммы (1 628,80*270 мес.=429 776 руб.) ?
Ответить
Здравствуйте, Елена!
Ситуация с получением накоплений в НПФ требует внимательного разбора, но ваш случай имеет несколько возможных сценариев.Вы, скорее всего, имеете право на единовременную выплату, но её размер, вероятно, будет ограничен вашей суммой накоплений, а не фиксированным порогом в 429 776 рублей, как вы предположили.
Условия для единовременной выплаты из НПФ
Ключевой документ здесь — Федеральный закон от 28.12.2013 № 424-ФЗ «О накопительной пенсии». Согласно ст. 4 этого закона, единовременная выплата положена, если расчетный размер вашей ежемесячной накопительной пенсии не превышает 10% от величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в целом по России.
В 2026 году ПМП составляет 16 288 рублей. Следовательно, порог, о котором вы говорите, — 1 628,8 рубля в месяц.
Ваш расчёт и ответ на вопрос о пороговой сумме
Теперь проверим ваши цифры. Вы указали ИПК 132,683 и стаж 22 года.
Ваш расчёт: 572 950 / 270 = 2 122 рубля в месяц. Это действительно больше порога в 1 628,8 рубля.
Что это значит: По общему правилу, если ваша ежемесячная выплата превышает 10% ПМП, единовременная выплата вам не положена. Вместо неё будет назначена ежемесячная накопительная пенсия (или срочная пенсионная выплата).
Важный момент: Сумма в 429 776 рублей (1 628,8 × 270) — это не гарантированная выплата, а максимальный порог, при котором выплата назначается единовременно. Если ваши накопления превышают эту сумму, получить их разом, увы, нельзя.
Что делать в вашей ситуации: пошаговый план
Несмотря на то, что по общему правилу выплата вам не положена, у вас есть важный правовой нюанс, который может изменить ситуацию.
1. Проверьте, есть ли у вас право на страховую пенсию
Согласно разъяснениям Социального фонда России, если у гражданина не хватает стажа или баллов для назначения страховой пенсии, он всё равно имеет право получить накопления единовременным платежом по достижении 55 лет (для женщин).
Ваш стаж — 22 года, ИПК — 132,683. Этого достаточно для назначения страховой пенсии по старости (требуется 15 лет стажа и 30 ИПК). Это значит, что данный «упрощённый» вариант, скорее всего, к вам не применим.
2. Подайте заявление в НПФ
Даже если вы не уверены в результате, вы имеете полное право подать заявление. Это можно сделать:
Через личный кабинет НПФ, если у вас есть доступ.
Лично в офисе НПФ или через МФЦ.
Через портал «Госуслуги», если ваш НПФ подключён к системе.
В заявлении вы указываете, что просите назначить единовременную выплату.
3. Дождитесь решения
Фонд рассмотрит ваше заявление и произведёт расчёт. Если размер выплаты превышает 10% ПМП, вам будет назначена ежемесячная накопительная пенсия. Если меньше — единовременная выплата.
4. Учтите сроки
Срок перечисления денег — до двух месяцев с момента принятия решения о назначении выплаты.
С уважением, Анастасия ЧурсиноваАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
Дело в том что мой допустим брат учился в гос вузе России онлайн (он гражданин Узбекистана и не ездил в Россию). Он заплатил за контракт первого полугодия но по некоторым причинам уехал в Корею и потерял свой номер. Какое то время он продолжал учится но не разобрался как сдать первую сессию и ему перестали приходить приглашения на конференцию. Он подумал что его отчислили и перестал об этом думать, но оказывается вуз пытался с ним связаться но поскольку он свой номер оставил в узб то это было невозможно, а аккаунт на почте он толи потерял толи перестал проверять. Сейчас вуз как то с ним связался и оказывается они его записали на год хотя он не сдал сессию и теперь должен им за контракт хотя он не учился по сути. Вуз угрожает ему судом
Ответить
Здравствуйте, Константин!
Вероятно тут спор о взыскании задолженности по договору об оказании платных образовательных услуг. Просто так «забыть» об оплате не получится, но и вуз не всегда прав. Суды, включая Верховный, всё чаще встают на сторону студентов, если вуз не смог доказать, что реально оказал услуги и дал возможность исправить долги. Была ли у брата реальная возможность сдать сессию, и кто виноват в потере связи.
Правовая основа: что говорит закон
Отношения между студентом и вузом регулируются Федеральным законом «Об образовании в РФ» (№ 273-ФЗ) и договором. Вуз вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, если студент не выполняет обязанности по добросовестному освоению программы и учебного плана (ч. 7 ст. 54) или просрочил оплату (ч. 7 ст. 54, п. 22 Правил № 1441).
Но есть важный нюанс: неуспеваемость — это не мгновенное основание для отчисления. По закону, студенту, имеющему академическую задолженность, должна быть предоставлена возможность пройти промежуточную аттестацию не более двух раз в течение года с момента её образования (ст. 58 273-ФЗ). Вуз не вправе отчислить сразу после первой несдачи.
Главный ориентир — позиция Верховного Суда РФ (Определение № 18-КГ22-54-К4). ВС указал: суды обязаны выяснить не только условия договора, но и по чьей вине не оплатили услуги, оказали ли их и в каком объёме. Если вуз не доказал, что реально оказал услуги и дал возможность ликвидировать задолженность, в иске к студенту отказывают.
Ваша ситуация: ключевые аргументы защиты
1. Вуз не создал условия для сдачи сессии.
Если брат не сдал сессию потому, что потерял связь с вузом (сменил номер, не проверял почту), возникает вопрос: а вуз со своей стороны сделал всё, чтобы его найти? Если вуз просто «записал на год» и ждал оплату, не уведомив о задолженности и сроках её ликвидации, — это нарушение. По закону вуз обязан уведомить студента о наличии академической задолженности и создать комиссию для повторной аттестации, если она проводится во второй раз.
2. Уведомления не доходили до студента.
Смена номера и потеря почты — это проблема студента, но вуз также обязан уведомлять иностранного студента о значимых событиях (отчисление, задолженность). Если вуз знал, что студент в Корее, но не пытался связаться иначе, это может быть расценено как бездействие вуза, сделавшее исполнение обязательства невозможным.
3. Вуз требует оплату за период, когда услуги фактически не оказывались.
Верховный Суд прямо указал: если вуз не доказал фактическое оказание услуг (расписание, приказы о переводе, создание комиссии для пересдачи), взыскание долга неправомерно. Если брат не учился, не получал доступ к материалам и не мог сдать сессию, требование оплаты за этот год — спорно.
4. Вуз мог отчислить, но не сделал этого.
Если студент не сдал сессию, вуз должен был отчислить его за неуспеваемость (после двух попыток ликвидации задолженности). Если вуз вместо отчисления оставил студента на курсе и начислил плату за следующий год, это может быть злоупотреблением правом. Требование оплаты за период, когда студент фактически не учился, противоречит принципу возмездности услуг.
Пошаговый план
1. Запросите у вуза документы.
Напишите письменное заявление с просьбой предоставить:
Копию договора (со всеми дополнениями).
Приказы о переводе на следующий курс или отчислении.
Доказательства направления уведомлений (почтовые квитанции, скриншоты рассылок).
Расчёт задолженности с указанием, за какой период и за какие услуги она начислена.
Это поможет понять, на чём именно настаивает вуз.
2. Направьте письменную претензию.
Укажите, что не согласны с требованием, так как:
Вуз не уведомил о задолженности надлежащим образом.
Не предоставил возможность ликвидировать академическую задолженность.
Услуги за спорный период фактически не оказывались.
Потребуйте перерасчёта или аннулирования долга. Обязательно сохраните копию претензии с отметкой о вручении.
3. Жалоба в Рособрнадзор.
Если вуз нарушает порядок отчисления и уведомления, подайте жалобу в Рособрнадзор (через сайт). Это надзорный орган, который может провести проверку.
4. Суд (если вуз подаст иск или вы захотите оспорить его действия).
В суде ваш главный аргумент — позиция Верховного Суда РФ: вуз должен доказать, что оказал услуги и дал возможность исправить задолженность. Без этих доказательств иск вуза к студенту, скорее всего, будет отклонён. Если же вуз уже подал иск, вам нужно заявить встречные требования о признании задолженности необоснованной и взыскании компенсации морального вреда (если вуз нарушил права потребителя).
Ваш брат не обязан платить автоматически. Суды всё чаще требуют от вузов доказательств реального оказания услуг и соблюдения процедуры. Если вуз не уведомлял его о задолженности, не дал шанс пересдать и требует оплату за период, когда он не учился, - это серьёзные основания для защиты. Начните с запроса документов и письменной претензии, а при необходимости подключайте Рособрнадзор и суд.
С уважением, Анастасия ЧурсиноваАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
В силу п.5) ч.3 ст. 232.2 ГПК РФ - Не подлежат рассмотрению в порядке упрощённого производства дела, связанные с обращением взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ. РФ из бюджетов бюджетной системы страны выделила бюджетные средства МО РФ, для выплат денежной компенсации за наём жилья военным и гражданам уволенным с военной службы. Таким образом, подлежат или не подлежат рассмотрению в порядке упрощённого производства дела, связанные с обращением взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ, выделившей МО РФ бюджетные средства на обеспечение военным и гражданам уволенным с военной службы денежных средств по найму ими жилых помещений В РФ?
Ответить
Сергей, здравствуйте!
Такие дела не подлежат рассмотрению в порядке упрощенного производства. Ваша ситуация прямо подпадает под запрет, установленный пунктом 5 части 3 статьи
Правовая основа: прямой запрет в ГПК РФ
Пункт 5 части 3 статьи
Этот запрет не является формальностью. Как разъяснил Верховный Суд РФ, он установлен для того, чтобы обеспечить рассмотрение таких споров вне ускоренной судебной процедуры, поскольку исполнение судебных актов по ним осуществляется в особом порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом РФ (глава 24.1).
Применимость к вашему случаю
Относятся ли средства, выделенные МО РФ на выплаты компенсации за наем жилья военнослужащим, к «средствам бюджетов бюджетной системы РФ»?
Да, относятся. Согласно пункту 1 статьи 15.3 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений выплачивается ежемесячно за счет и в пределах средств федерального бюджета, выделяемых федеральному органу исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба.
Таким образом, спор о взыскании этих средств — это спор, связанный с обращением взыскания на средства федерального бюджета. А значит, на него распространяется прямой запрет из п. 5 ч. 3 ст.
Эта позиция подтверждается и разъяснениями Министерства финансов РФ (письмо от 01.08.2025 № 08-04-07/74674). Минфин прямо указал, что все без исключения получатели бюджетных средств (органы власти, включая Минобороны, и подведомственные им казенные учреждения) не должны соглашаться на рассмотрение в упрощенном порядке дел по искам о взыскании с них долгов. Более того, если суд всё же примет такое дело к упрощенному производству, судебный акт подлежит обжалованию как вынесенный с нарушением процессуального закона.
Сергей, ваш вывод верен: иски о взыскании с Министерства обороны РФ денежной компенсации за наем жилья военнослужащим не подлежат рассмотрению в порядке упрощенного производства. Это прямое требование п. 5 ч. 3 ст.
С уважением, Анастасия ЧурсиноваАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
Здравствуйте. ООО ПТБ Росжелдора вот уже седьмой год ежегодно увольняет и в тот же день принимает на туже работу, сопровождая эту процедуру подписанием целой кипы различных документов и Трудового договора. При этом меняются названия организации, либо должностные лица нашего руководства. В этом году поменялось всё это вместе и сразу. При это новый руководитель потребовал за наш счёт пройти медкоклмиссию и обучение на допуск к оружию. Тот кто не пройдёт, будет уволен как не прошедший испытательный срок-3 месяца. Правомерно ли это требование и что можно предпринять в данной ситуации тем работникам, которые отказались выполнить требование работодателя?
Ответить
Виталий, здравствуйте!
Сама по себе схема с ежегодным увольнением и приёмом в один день — законна, но требование оплачивать медосмотр и обучение за свой счёт — нет. Это прямое нарушение Трудового кодекса. Увольнение за отказ платить — тоже незаконно.
Законна ли схема с ежегодным увольнением и приёмом?
Да, формально это законно. Трудовое законодательство РФ не устанавливает никакого минимального срока между увольнением и повторным приёмом на работу. Работодатель вправе уволить сотрудника (например, по соглашению сторон) и на следующий день принять его обратно, заключив новый трудовой договор. Закон этого не запрещает.
Зачем это делается? Такая схема — классический способ «обнулить» стаж, непрерывность которого даёт работнику определённые гарантии, а также создать видимость «испытательного срока» для уже опытного сотрудника. Это не запрещено, но и не украшает работодателя.
Незаконность требований об оплате медосмотра и обучения
Вот здесь работодатель грубо нарушает закон. Требование пройти медкомиссию и обучение за счёт работника неправомерно.
1. Медосмотр
Согласно статье 213 ТК РФ, работодатель обязан организовать и оплатить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры. ТК РФ не предусматривает оплату медосмотра за счёт работника. Более того, суды подтверждают: даже если трудовой договор в итоге не заключён, работодатель обязан компенсировать расходы на медосмотр. Требование оплатить медосмотр самостоятельно — нарушение.
2. Обучение по охране труда и допуску к оружию
Согласно статье 216 ТК РФ, каждый работник имеет право на обучение по охране труда за счёт средств работодателя. Это прямая обязанность работодателя, а не работника. Обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ также должно осуществляться за счёт работодателя.
Если для работы требуется допуск к оружию (удостоверение частного охранника), это также относится к профессиональной подготовке, которую организует и оплачивает работодатель, если она необходима для выполнения трудовых обязанностей.
Итог: требование «пройдите за свой счёт» — незаконно.
Незаконность увольнения за отказ платить
Угроза уволить «как не прошедшего испытательный срок» за отказ оплатить медосмотр и обучение — это грубейшее нарушение. Согласно статье 81 ТК РФ, увольнение по инициативе работодателя допускается только по строго определённым основаниям. Отказ работника выполнить незаконное требование работодателя не может быть основанием для увольнения. Более того, если работник откажется платить, но будет готов пройти медосмотр и обучение за счёт работодателя, это не является «непрохождением испытания».
Если работника всё же уволят, он сможет восстановиться через суд.
Что делать работникам, которые отказались платить
1. Подайте письменное заявление работодателю
Потребуйте, чтобы работодатель оплатил медосмотр и обучение. Сошлитесь на ст. 213 и ст. 216 ТК РФ. Укажите, что готовы пройти медосмотр и обучение, но за счёт работодателя. Подайте в двух экземплярах, на вашем — отметка о принятии.
2. Если начнут угрожать увольнением — фиксируйте
Записывайте разговоры, сохраняйте письменные требования. Если уволят — это будет незаконно.
3. Жалоба в Государственную инспекцию труда (ГИТ)
Подайте жалобу на незаконные требования работодателя. ГИТ может выдать предписание об устранении нарушений и привлечь работодателя к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ.
4. Обращение в прокуратуру
Прокуратура может провести проверку и обязать работодателя соблюдать трудовое законодательство.
5. Суд
Если уволят - подавайте иск в районный суд с требованием восстановить на работе, взыскать средний заработок за время вынужденного прогула, компенсацию морального вреда и судебные расходы.
Список документов
Копия трудового договора (предыдущего и нового).
Копии приказов об увольнении и приёме.
Письменное заявление работодателю (с отметкой).
Доказательства требований (аудиозаписи, переписка, свидетели).
Копии документов о понесённых расходах (если уже оплатили медосмотр/обучение).
Инстанции для обращения
Государственная инспекция труда — основная инстанция по трудовым нарушениям.
Прокуратура — надзор за соблюдением законов.
Районный суд — восстановление на работе и взыскание компенсаций.
Виталий, схема с ежегодным увольнением - законна, но требования оплатить медосмотр и обучение за свой счёт - нет. Отказ платить не может быть основанием для увольнения. Работники, которые отказались, имеют сильную правовую позицию. Начните с письменного заявления, а при угрозах — жалуйтесь в ГИТ и прокуратуру.
С уважением, Анастасия ЧурсиноваАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
Бесплатный ремонт в муниципальной квартире. Девочка 11 лет прописана одна в муницыпальной квартире. Отец, который ранее был главным квартиросъемщиком умер в 2023 году. Мать девочки жива, но прописана по другому адресу, но проживает вместе с девочкой в этой муниципальной квартире. Сантехника в ванной, труба пол ванной и стояк пришли в негодность, и при включении воды-идёт вода из под ванны. Мама девочки работает неофициально, и денежных средств + пособие по потере кормильца+детские еле хватает на жизнь. Платёжки по жкх приходят до сих пор на умершего отца. В жко матери не разрешили оформить лицевой счёт на себя. За ремонт объявили 25 тыс. Имеет ли право данная семья на бесплатный ремонт (замена труб под ванной, не в полу), т к. Квартира муницыпальная. И куда маме обращаться. До этого мама оставляла заявку в ЕДС-службы так и не отреагировали.
Ответить
Здравствуйте, Ольга!
У семьи есть право на бесплатный ремонт, поскольку квартира муниципальная, а обязанность по капитальному ремонту лежит на собственнике - муниципалитете. Также нужно решить вопрос с переоформлением лицевого счёта.
Кто должен оплачивать ремонт сантехники?
К какому имуществу относятся повреждённые трубы.
Если трубы относятся к общему имуществу дома (стояки, подводка до первого запорного крана)
В этом случае ремонт и замена — обязанность управляющей компании (или наймодателя), и он выполняется бесплатно для нанимателя. Это прямо следует из п. 3 ч. 2 ст. 65 ЖК РФ и разъяснений юристов: к общедомовому имуществу относятся стояки водоснабжения, канализации и отопления до первого крана или фитинга в квартире. Если протечка произошла именно на этих элементах, управляющая компания обязана устранить неисправность и заменить повреждённый участок за свой счёт.
Если трубы относятся к внутриквартирной разводке (после первого запорного крана)
В муниципальной квартире значительная часть сантехники считается собственностью наймодателя — муниципалитета. Как правило, к ней относятся унитазы, ванны, раковины, смесители и часть трубопроводов внутри квартиры. Если оборудование пришло в негодность из-за естественного износа, наниматель вправе требовать бесплатного ремонта или замены.
Что это значит для вас
Судя по описанию («труба под ванной и стояк пришли в негодность», «вода идёт из-под ванны»), речь, скорее всего, идёт именно о стояке и подводке, то есть об общедомовом имуществе. Требование об оплате 25 000 рублей в этом случае неправомерно.
Как переоформить лицевой счёт на мать девочки?
После смерти отца (нанимателя) договор социального найма не прекращается — его можно переоформить на другого члена семьи. Согласно ч. 2 ст. 82 ЖК РФ, дееспособный член семьи умершего нанимателя имеет право требовать признания себя нанимателем.
Важный нюанс: мать девочки прописана по другому адресу, но фактически проживает в этой квартире. Формально она не является зарегистрированным членом семьи нанимателя. Однако есть судебная практика, когда суды признавали право фактически проживающего члена семьи (в том числе законного представителя несовершеннолетнего) на заключение договора социального найма.
Что нужно сделать:
Обратиться в администрацию района (или иной орган, являющийся наймодателем) с заявлением о заключении договора социального найма на имя матери как законного представителя несовершеннолетней дочери (которая зарегистрирована в квартире).
Если администрация откажет — обжаловать отказ в суде. Практика показывает, что суды встают на сторону семей с детьми.
Пошаговый план действий
1. Подайте письменное заявление в управляющую компанию (ЖКО)
Кому: Руководителю УК или ЖКО.
Что указать: Требование провести обследование сантехники, составить акт о её состоянии и выполнить бесплатный ремонт (замену) в связи с естественным износом. Сошлитесь на п. 3 ч. 2 ст. 65 ЖК РФ.
Как подать: В двух экземплярах, на вашем — отметка о принятии. Если отказываются принимать — отправьте заказным письмом с уведомлением.
2. Добейтесь составления акта
Сотрудники УК обязаны осмотреть квартиру и составить акт, в котором будет зафиксировано, что повреждённые трубы относятся к общему имуществу и требуют замены не по вине жильца. Этот акт — главный документ для дальнейших жалоб.
3. Если УК бездействует — подайте жалобу в Мосжилинспекцию
Куда: Мосжилинспекция (г. Москва, проспект Мира, 19с1; онлайн-приёмная на mos.ru или gzhi.mos.ru).
Что указать: Бездействие УК, отказ в бесплатном ремонте, отсутствие реакции на заявку.
Срок рассмотрения: 20–30 дней.
4. Параллельно — жалоба в прокуратуру
Если Мосжилинспекция не поможет, прокуратура обязана отреагировать в течение 30 дней.
5. Обратитесь в администрацию по вопросу лицевого счёта
Подайте заявление о переоформлении договора социального найма и открытии лицевого счёта на имя матери.
Список необходимых документов
Заявление в УК (2 экз.).
Копия свидетельства о смерти отца.
Копия свидетельства о рождении девочки.
Копия паспорта матери.
Выписка из домовой книги (или справка о зарегистрированных лицах).
Копии квитанций ЖКХ (подтверждение оплаты).
Фото повреждённых труб (для фиксации состояния).
Инстанции для обращения (последовательность)
Управляющая компания (ЖКО) - заявление о бесплатном ремонте.
Мосжилинспекция - жалоба на бездействие УК.
Администрация района - заявление о переоформлении договора соцнайма.
Прокуратура - жалоба на бездействие УК и Мосжилинспекции.
Суд - если откажут в переоформлении договора или ремонте.
Ольга, семья имеет право на бесплатный ремонт, поскольку квартира муниципальная, а повреждённые трубы относятся к общему имуществу. Оплата в 25 000 рублей, скорее всего, неправомерна. Начните с письменного заявления в УК и параллельно - в администрацию по вопросу лицевого счёта. Если реакции не будет - подключайте Мосжилинспекцию и прокуратуру. Ситуация требует настойчивости, но закон на вашей стороне.
С уважением, Анастасия ЧурсиноваАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
Кто может вступить в наследство помещения если оно не имеет приватизации?
Ответить
Таня, здравствуйте!
Ситуация с наследованием неприватизированной квартиры - одна из самых сложных в жилищном праве, и здесь всё зависит от конкретных обстоятельств. Коротко: сама по себе неприватизированная квартира в состав наследства не входит, но есть важное исключение. Разберу по порядку.
Общее правило: неприватизированная квартира не наследуется
Согласно статье 1112 ГК РФ, в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, а также имущественные права и обязанности.
Квартира, не прошедшая приватизацию, является государственной или муниципальной собственностью. Наниматель по договору социального найма владеет ею не как собственник, а как пользователь. Право собственности у него не возникает. Следовательно, включить такую квартиру в наследственную массу по общему правилу нельзя .
Это означает, что если наследодатель просто проживал в муниципальной квартире и не начинал приватизацию, его наследники не могут унаследовать саму квартиру. Им переходят только имущественные права и обязанности, например, задолженность по ЖКХ.
Исключение: если приватизация была начата, но не завершена
Здесь кроется ключевой момент. Согласно абзацу 3 пункта 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.08.1993 № 8, неприватизированную квартиру можно унаследовать, если наследодатель:
Подал заявление о приватизации и все необходимые документы.
Не отозвал это заявление.
Умер до оформления договора передачи жилья в собственность или до государственной регистрации права .
В этом случае по требованию наследника жилое помещение может быть включено в наследственную массу через суд .
Что это значит на практике: если ваш родственник при жизни выразил волю на приватизацию (написал заявление), но не успел завершить процедуру, вы вправе обратиться в суд с требованием включить квартиру в наследство и признать за вами право собственности.
Кто сохраняет право проживания в неприватизированной квартире?
Если приватизация не начиналась, квартира не наследуется, но право проживания может сохраниться за членами семьи умершего нанимателя.
Согласно статье 69 ЖК РФ и разъяснениям Росреестра, право на проживание в неприватизированной квартире сохраняется за наследником — членом семьи наследодателя, если он:
Проживал совместно с наследодателем.
Наследодатель был нанимателем по договору социального найма .
Таким образом, если вы жили с родственником в одной квартире и были включены в договор социального найма, вы можете продолжать там жить, но сама квартира вам не перейдёт.
Как это выглядит на практике: два сценария
Сценарий 1: Приватизация не начиналась
Квартира: не входит в наследство, остаётся в собственности муниципалитета.
Что наследуется: долги по ЖКХ, но не жильё.
Право проживания: сохраняется за членами семьи, проживавшими совместно с нанимателем.
Сценарий 2: Приватизация начата, но не завершена
Квартира: может быть включена в наследственную массу через суд.
Что наследуется: сама квартира.
Кто может претендовать: все наследники по закону или завещанию.
Порядок действий: подача иска в районный суд о включении квартиры в наследственную массу и признании права собственности.
Вопрос — начиналась ли приватизация. Если нет — квартира не наследуется, но вы можете сохранить право проживания как член семьи. Если приватизация была начата, но не завершена из-за смерти — у вас есть право через суд включить квартиру в наследство и получить её в собственность.
Чтобы точно ответить на ваш вопрос, нужно знать:
Подавал ли наследодатель заявление на приватизацию?
Кто зарегистрирован в квартире на данный момент?
С уважением, Анастасия ЧурсиноваАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
Можно ли, без суда разделить доли в совместной собственности. Объект недвижимости находится на территории ДНР. Всё собственники согласны на разделение долей, но все пенсионеры и на пенсию не разгуляешься, чтобы заплатить адвокату и судебные издержки. Искали образец заявления в суд на разделение долей совместной собственности, но всё так запутано, что разобраться невозможно. Юридические компании (даже так называемые бесплатные), тоже хотят за исковое заявление в суд, сумму в 45 тыс, рублей.
Ответить
Наталья Алексеевна, здравствуйте!
Разделить доли в общей совместной собственности без суда возможно, если между всеми собственниками достигнуто согласие. Для этого заключается специальное соглашение, которое затем регистрируется в Росреестре. Суд в такой ситуации не требуется, и оплачивать услуги юриста за 45 000 рублей также нет необходимости.
Правовое обоснование: почему это возможно
Ключевой нормой является пункт 3 статьи 244 Гражданского кодекса РФ (и аналогичная норма ГК ДНР), согласно которому общая собственность на имущество является долевой, за исключением случаев, когда законом предусмотрено образование совместной собственности. Более того, по соглашению участников совместной собственности на общее имущество может быть установлена долевая собственность.
Это означает, что если все собственники согласны, они могут заключить Соглашение об определении долей и зарегистрировать его в Росреестре. Суд нужен только тогда, когда согласия достичь не удается.
Особенности для ДНР
Поскольку ДНР является субъектом Российской Федерации, на ее территории применяется законодательство РФ, включая Гражданский кодекс РФ и Федеральный закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Однако есть и региональные особенности.
Нотариальное удостоверение: Согласно статье 38 Семейного кодекса ДНР, соглашение о разделе общего имущества супругов подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Важно: Если собственниками являются супруги, нотариус обязателен. Если же собственники — не супруги (например, родственники, получившие имущество в наследство), нотариальное удостоверение не требуется, достаточно простой письменной формы.
Регистрация: Соглашение об определении долей является неотъемлемой частью правоустанавливающего документа и подлежит государственной регистрации в Росреестре.
Госпошлина: За регистрацию права долевой собственности на объект недвижимости уплачивается госпошлина. Для физических лиц она составляет 2 000 рублей за объект.
Пошаговый план действий
1. Договоритесь о размерах долей
По общему правилу, если иное не установлено соглашением, доли считаются равными (статья 245 ГК РФ). Например, если собственников трое — каждому по 1/3. Вы можете распределить доли и иначе, если все с этим согласны.
2. Составьте Соглашение об определении долей
Это документ в простой письменной форме. В нем обязательно укажите:
Данные всех собственников (ФИО, паспортные данные, адреса регистрации).
Описание объекта недвижимости (адрес, кадастровый номер, площадь).
Размер доли каждого собственника.
Реквизиты правоустанавливающего документа (на основании чего имущество приобретено).
Подписи всех собственников.
3. Обратитесь к нотариусу (только если вы супруги)
Если имущество нажито в браке, соглашение обязательно удостоверяется нотариусом. Стоимость услуг нотариуса зависит от региона и тарифов, но в любом случае это будет значительно дешевле 45 000 рублей.
4. Подайте документы в Росреестр через МФЦ
Все собственники (или один от лица всех, если есть нотариальная доверенность) подают соглашение на государственную регистрацию. После регистрации каждый получит выписку из ЕГРН с указанием своей доли.
Список необходимых документов
Паспорта всех собственников (оригиналы и копии).
Соглашение об определении долей (по экземпляру для каждого + один для Росреестра).
Правоустанавливающий документ на недвижимость (договор купли-продажи, свидетельство о наследстве и т.д.).
Выписка из ЕГРН (если есть).
Квитанция об оплате госпошлины (2 000 руб.).
Нотариально удостоверенное согласие супруга (если требуется).
Список инстанций для обращения
Нотариус — для удостоверения соглашения (если вы супруги).
МФЦ — для подачи документов на регистрацию в Росреестр.
Наталья Алексеевна, ваш случай — как раз тот, когда суд не нужен. Достаточно составить соглашение и зарегистрировать его. Это сэкономит вам значительную сумму. Если у вас возникнут сложности с составлением документа, вы можете обратиться за помощью к юристу, но это не обязательно — структура соглашения достаточно проста.
С уважением, Анастасия ЧурсиноваАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
Председатель на территории СНТ организовал глэмпинг «Зуйки». Это законно? Вся инфраструктура оплачивается целевыми взносами дачников. Какие у нас есть права?
Ответить
Татьяна, здравствуйте!
Ситуация, которую вы описываете, с юридической точки зрения выглядит как грубое нарушение закона. Организация глэмпинга на территории СНТ, особенно с использованием инфраструктуры, созданной за счет целевых взносов, незаконна. У вас как у членов товарищества есть действенные инструменты, чтобы это остановить.
Почему это незаконно: три нарушения
1. Использование садового участка не по целевому назначению
С 1 сентября 2025 года вступили в силу поправки, внесенные Федеральным законом от 31.07.2025 № 353-ФЗ, которые прямо запретили коммерческую деятельность на садовых участках. Теперь «для собственных нужд» — это единственно допустимый режим использования. Глэмпинги, мини-отели, хостелы и гостевые дома с оплатой за ночь прямо отнесены к нарушениям, поскольку садовый дом предназначен для личных нужд собственника, а не для оказания платных услуг.
Это подтверждается и административной практикой: органы власти прямо указывают, что назначение земель СНТ не подходит для ведения гостиничного бизнеса, и для этого требуется перевод земель в другую категорию (рекреация, туризм). Суды уже запрещают подобную деятельность, признавая использование участков нецелевым.
2. Нецелевое использование целевых взносов
Согласно ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ, целевые взносы могут быть направлены исключительно на определенные цели: подготовку документов, кадастровые работы, создание или приобретение имущества общего пользования, реализацию мероприятий, предусмотренных решением общего собрания. Создание коммерческого объекта (глэмпинга) не входит в этот перечень. Более того, целевые взносы вносятся только по решению общего собрания — если такого решения не было, сбор средств юридически ничтожен.
3. Нарушение прав собственников имущества общего пользования
Инфраструктура СНТ (дороги, электросети, водопровод) принадлежит всем садоводам на праве общей долевой собственности. Использование ее для коммерческой деятельности третьих лиц без согласия собственников — это нарушение ваших прав. Судебная практика знает примеры, когда бывших председателей обязывали вернуть товариществу суммы, израсходованные не по назначению.
Какие у вас есть права и что можно сделать
Ваши права как члена СНТ:
Требовать от председателя и правления отчета о расходовании целевых взносов.
Оспаривать в суде решения и действия председателя, нарушающие закон и права садоводов.
Обращаться в надзорные органы для проверки финансово-хозяйственной деятельности товарищества.
Пошаговый план действий:
Соберите доказательства. Сделайте фотографии глэмпинга, скриншоты рекламы с ценами (это подтверждает коммерческий характер), сохраните объявления о посуточной сдаче. Запросите у правления копии протоколов общих собраний, где якобы утверждались целевые взносы на эти цели.
Подайте письменное заявление председателю. Потребуйте предоставить финансовый отчет о расходовании целевых взносов и объяснить, на каком основании на территории СНТ ведется коммерческая деятельность. Обязательно получите отметку о принятии на вашем экземпляре.
Обратитесь в прокуратуру. Это один из самых эффективных инструментов. Жалоба подается по месту регистрации СНТ. Укажите на нецелевое использование земель и средств, приложите собранные доказательства. Прокуратура может провести проверку и внести представление об устранении нарушений.
Обратитесь в Росреестр и администрацию района. Росреестр осуществляет надзор за соблюдением земельного законодательства (вид разрешенного использования). Администрация контролирует использование земель на своей территории. Их проверка может подтвердить нецелевое использование участка.
Подайте иск в суд. Вы вправе требовать:
Признания деятельности по организации глэмпинга незаконной и ее запрета.
Взыскания с председателя убытков, причиненных товариществу нецелевым расходованием взносов.
Признания недействительным решения общего собрания (если оно было), на основании которого собирались взносы на эти цели.
Татьяна, действия председателя по организации глэмпинга — это не просто «самоуправство», а прямое нарушение земельного и садоводческого законодательства. Начните с письменного требования отчета и жалобы в прокуратуру — это создаст официальную основу. Параллельно готовьте материалы для обращения в Росреестр и суд. Закон в этой ситуации на вашей стороне, и практика по подобным делам уже формируется в пользу садоводов.
С уважением, Анастасия Чурсинова
Адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
Мой супруг участник СВО, ВБД, получил тяжкое увечье, приезжал в отпуск, пока был в отпуске взял кредит, сейчас состояние ухудшилось, отправили его в госпиталь, платить кредит получились сложности. Но банк отказал, тк кредит был взят после подписания контракта и ФЗ 377 от 07.10.2022г на супруга не распространяется. Правомерно ли супругу отказал банк? В данный момент мой супруг участник СВО на сегодняшний день.
Ответить
Анна Николаевна, здравствуйте!
Ситуация очень непростая, и я понимаю ваше желание помочь супругу. Если коротко: банк, скорее всего, прав в своем отказе, поскольку ФЗ № 377 действительно не распространяется на кредиты, взятые после подписания контракта. Однако это не значит, что вы ничего не можете сделать. Есть другие законные пути облегчить кредитную нагрузку, и их нужно срочно использовать.
Почему банк, вероятно, прав в отказе
Федеральный закон от 07.10.2022 № 377-ФЗ предоставляет право на кредитные каникулы, но с четким условием. Согласно разъяснениям прокуратуры, право на каникулы распространяется на кредиты и займы, которые заемщик взял до мобилизации или до начала участия в специальной военной операции. Для добровольцев и контрактников — до того, как они подписали контракт.
Поскольку ваш супруг взял кредит уже после подписания контракта, формально он не подпадает под действие ФЗ № 377. Это и есть основание для отказа банка.
Что можно сделать: реальные варианты действий
Несмотря на отказ, у вас есть несколько путей. Действовать нужно быстро, особенно учитывая ухудшение здоровья супруга.
Вариант 1: Кредитные каникулы по новому основанию (из-за госпитализации)
Это самый перспективный путь прямо сейчас. Ваш супруг получил тяжкое увечье и находится в госпитале. Это дает право на продление кредитных каникул (если они уже были) или, возможно, на их предоставление по другому основанию. Закон прямо предусматривает продление каникул на период нахождения заемщика в больницах, госпиталях и других медицинских организациях на стационарном лечении от увечий, полученных в ходе СВО. Вам нужно подать в банк заявление о предоставлении (или продлении) льготного периода именно на этом основании, приложив выписку из госпиталя.
Вариант 2: Реструктуризация долга
Вы можете обратиться в банк с заявлением о реструктуризации кредита. Это не кредитные каникулы по ФЗ-377, а отдельная процедура. Банк может пойти навстречу, особенно если предоставить доказательства тяжелого состояния здоровья супруга и временных финансовых трудностей. Это может быть отсрочка платежей или увеличение срока кредита.
Вариант 3: Проверка на списание кредита (для контрактов с 01.12.2024)
Если ваш супруг заключил контракт после 1 декабря 2024 года и на срок не менее 1 года, то закон позволяет списать его кредиты на общую сумму до 10 млн рублей. Это не каникулы, а полное прекращение обязательств. Проверьте дату подписания контракта — если она подходит, подайте заявление на списание.
Вариант 4: Обжалование отказа в прокуратуру
Если вы уверены, что банк отказывает незаконно, можно обратиться в прокуратуру. Практика показывает, что после вмешательства прокуратуры банки часто предоставляют кредитные каникулы членам семей участников СВО. Однако в вашем случае основание для обращения должно быть очень веским (например, если вы докажете, что кредит был взят не добровольно, а под давлением обстоятельств).
Ваш план
Соберите медицинские документы. Возьмите в госпитале справку или выписку, подтверждающую тяжкое увечье и нахождение на стационарном лечении.
Подайте заявление в банк о кредитных каникулах на основании госпитализации. Сошлитесь на норму о продлении каникул на период лечения в стационаре. Приложите медицинские документы.
Если банк откажет — подайте заявление о реструктуризации. В нем подробно опишите ситуацию, приложите документы о болезни супруга и подтверждение ваших текущих доходов.
Уточните дату заключения контракта. Если она после 01.12.2024, подайте заявление на списание кредита по соответствующему основанию.
При необходимости обратитесь в прокуратуру. Если банк необоснованно отказывает, жалоба в прокуратуру может ускорить решение.
Анна Николаевна, отказ банка по ФЗ-377, скорее всего, формально законен. Но у вас есть более сильное основание — тяжелая болезнь и госпитализация супруга. Настаивайте на кредитных каникулах или реструктуризации именно по этому основанию, и обязательно проверьте, не подпадает ли его контракт под программу списания кредитов. Действуйте быстро и письменно фиксируйте все обращения. Если потребуется помощь в составлении заявлений, рекомендую обратиться к юристу по военным и кредитным спорам.
Для более грамотного юридического ответа необходимо изучать документы.
С уважением, Анастасия ЧурсиноваАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
Раздел имущества находящегося за пределами РФ, после расторжения брака, в Российском Суде, с учетом восстановления срока давности. В 2015 году, за пределами РФ - в Чехии, супругами в браке, была куплена квартира - студия. В чешском кадастре (аналог Российского Росреестра) - квартира записана как "совместная собственность супругов - иностранцев" (без определения долей). В 2018 году - произошел развод и раздел имущества находящегося на территории РФ (через суд, иностранная недвижимость в суде не упоминалась). Супруга продолжает проживание в купленной студии на территории Чехии, а супруг остался в России. Вопрос: можно-ли в данный момент, подать в суд на территории Российской Федерации, учитывая восстановление срока давности (согласно тому, что Верховный Суд РФ в Определении от 29 августа 2017 г. № 18-КГ17-138 указал: отказ бывшего супруга от добровольного раздела имущества является нарушением права второго супруга, и с этого момента начинает течь трёхлетний срок исковой давности) и просить компенсацию с супруги за свою часть данной недвижимости?
Ответить
Илья, здравствуйте!
Подать иск в российский суд можно, но перспективы взыскания компенсации за чешскую квартиру крайне туманны, а исполнение решения в Чехии — почти невыполнимо.
Ваша ситуация — пример коллизии между нормами международного частного права и реальной исполнимостью судебного акта. Прежде чем оценивать шансы, важно разобраться в двух ключевых моментах: подсудность спора и срок исковой давности.
Может ли российский суд рассматривать спор о чешской квартире?
Формально может. Верховный Суд РФ в своих определениях неоднократно указывал, что российские суды не связаны исключительной подсудностью иностранных судов по спорам о разделе имущества супругов, находящегося за рубежом. Такие дела подпадают под общие правила подсудности (глава 3 ГПК РФ) и подлежат рассмотрению в России, если иное не предусмотрено международным договором.
Однако здесь есть важный нюанс. Россия и Чехия связаны Договором между СССР и ЧССР о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 12.08.1982. Статья 25 этого договора определяет, какое право применяется к имущественным правоотношениям супругов. Если вы оба являетесь гражданами РФ и проживаете на территории разных государств, применяется законодательство той страны, гражданами которой вы являетесь, то есть российское. Это значит, что российский суд может применить российское семейное право к спору о чешской квартире.
Срок исковой давности: ваш главный козырь
Это самый сильный аргумент в вашу пользу. Согласно п. 7 ст. 38 Семейного кодекса РФ и п. 1 ст. 200 ГК РФ, трёхлетний срок исковой давности по требованиям о разделе общего имущества супругов начинается не с момента расторжения брака, а со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.
Ссылка на Определение ВС РФ от 29.08.2017 № 18-КГ17-138, которое вы упомянули, по сути верна: отказ бывшего супруга от добровольного раздела имущества действительно может считаться моментом нарушения права. Однако это определение не является единственным; аналогичная позиция изложена во многих других актах Верховного Суда.
Что это значит для вас: если ваша бывшая супруга после развода в 2018 году не предложила разделить чешскую квартиру и фактически единолично ею пользуется (проживает в ней), вы вправе утверждать, что узнали о нарушении своего права только тогда, когда она отказалась от добровольного раздела. Если этот отказ произошёл недавно, срок исковой давности не пропущен.
Главная проблема: исполнение решения в Чехии
Даже если российский суд вынесет решение в вашу пользу и взыщет компенсацию, исполнить его в Чехии будет практически невозможно.
Признание и исполнение решений российских судов в Чехии регулируется национальным законодательством и международными договорами. Согласно чешскому праву, для признания решения российского суда необходимо, чтобы оно соответствовало ряду условий, включая соблюдение процессуальных гарантий и отсутствие противоречий публичному порядку Чехии. Кроме того, Чехия, как член ЕС, применяет общеевропейские нормы, которые не предусматривают автоматического признания решений судов третьих стран.
Более того, если квартира записана в чешском кадастре как совместная собственность супругов-иностранцев, для изменения записи потребуется решение чешского суда или нотариально заверенное соглашение. Российское решение может быть лишь одним из доказательств, но не основанием для регистрационных действий.
Что вам реально нужно сделать
Подать иск в российский суд — это имеет смысл, если вы хотите создать юридическую основу для взыскания компенсации с супруги на территории России. Если у неё есть активы в РФ, решение может быть исполнено за счёт них.
Параллельно начать процесс в Чехии — для реального раздела квартиры или взыскания её стоимости потребуется обращение в чешский суд. Это единственный способ изменить запись в кадастре и получить реальную компенсацию.
Заручиться поддержкой чешского адвоката — специалиста по семейному и международному частному праву. Он оценит перспективы признания российского решения (если оно будет) и поможет с иском в Чехии.
Формально российский суд может рассмотреть ваш иск, и срок давности, скорее всего, не пропущен. Однако реальная ценность такого решения близка к нулю, если у вашей бывшей супруги нет активов в России. Квартира находится в Чехии, и распорядиться ею можно только через чешские органы. Поэтому наиболее эффективный путь — параллельное обращение в российский суд (для фиксации права на компенсацию) и в чешский суд (для реального раздела).
Если у вас есть возможность, рекомендую начать с консультации чешского адвоката — он оценит перспективы и необходимые документы.
С уважением, Анастасия ЧурсиноваАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
Тема: Предельный возраст запаса, категория «В» и данные Единого реестра повесток. Здравствуйте! Я рядовой запаса (не служил, звание — рядовой), категория годности в военном билете — «В», зачислен во 2-й разряд запаса. В ноябре 2023 года мне исполнилось 45 лет. Согласно ст. 53 ФЗ № 53 «О воинской обязанности и военной службе» в редакции, действовавшей на момент ноября 2023 года, предельный возраст пребывания в запасе для рядового состава 2-го разряда составлял 45 лет. Соответственно, в ноябре 2023 года я достиг предельного возраста и юридически подлежал переводу в отставку. Новый Федеральный закон № 326-ФЗ о повышении возраста запаса вступил в силу только с 1 января 2024 года, и согласно ст. 4 этого закона, граждане, переведенные в отставку до 01.01.2024, назад в запас не возвращаются. Номер КУСП у меня также имеется (подавал ранее заявление по сопутствующим вопросам). Сегодня я зашёл в тестовый Единый реестр повесток (реестрповесток. Рф). В личном кабинете написано: «В реестре нет информации о сформированных повестках. В реестре нет информации о примененных временных мерах». Но в графе «Воинский учёт» указана строчка: «ВК Выборгского района города Санкт-Петербург. Вы состоите на воинском учёте. Означает ли эта строчка на сайте реестра, что военкомат считает меня находящимся в активном запасе по новому закону, или это просто отображение старой архивной записи 2008 года, которую ещё не обновили вручную в базе данных до статуса «в отставке»? Каков мой окончательный юридический статус на сегодняшний день на основании ст. 4 ФЗ № 326 и ст. 53 ФЗ № 53, если 45 лет мне исполнилось в ноябре 2023 года, а штамп «Военнообязанный» при замене паспорта мне проставили технически 29 декабря 2023 года? Нужно ли мне предпринимать какие-либо действия (идти в военкомат, запрашивать выписку), если на самом сайте официально написано, что повестки отсутствуют и никакие временные меры/ограничения ко мне не применены? Спасибо!
Ответить
Евгений, здравствуйте!
Ваш юридический статус: перевод в отставку
Вы абсолютно правы: с ноября 2023 года вы подлежали переводу в отставку.
Согласно ст. 53 ФЗ № 53, действовавшей на ноябрь 2023 года, предельный возраст пребывания в запасе для солдат, матросов, сержантов и старшин второго разряда составлял 45 лет. Поскольку вы достигли этого возраста в ноябре 2023 года, военкомат был обязан перевести вас в отставку и снять с воинского учета.
Влияние ФЗ № 326-ФЗ: почему новый закон на вас не распространяется
Федеральный закон от 24.07.2023 № 326-ФЗ, повысивший предельный возраст пребывания в запасе, не применяется к вам в силу прямого указания в законе.
Новые правила: С 1 января 2024 года предельный возраст для неофицерских званий был увеличен. На переходный период до 2028 года для граждан, достигших 50 лет в 2024 году, он составляет 51 год, в 2025 — 52 года, в 2026 — 53 года и так далее. В целом же планка поднимается до 55 лет.
Ваша защита: Статья 4 ФЗ № 326-ФЗ содержит прямое указание: граждане, которые были переведены в отставку до 1 января 2024 года в связи с достижением предельного возраста, не подлежат зачислению в запас по новому закону. Это означает, что ваш статус отставника, полученный в ноябре 2023 года, является окончательным и не может быть пересмотрен.
Ваш статус в Едином реестре повесток
Надпись «Вы состоите на воинском учёте» в реестре — это, скорее всего, техническая задержка обновления данных, а не юридический факт вашего возвращения в запас. Реестр повесток — это лишь инструмент для отображения данных, которые в него вносит военкомат. Если военкомат по какой-то причине не актуализировал вашу запись, реестр может показывать устаревшую информацию. Юридически вы уже не подлежите воинскому учету в качестве военнообязанного запаса.
Что вам нужно предпринять
Хотя снятие с воинского учета по достижении предельного возраста в общем случае происходит автоматически, на практике, учитывая обнаруженное вами несоответствие в реестре, я рекомендую предпринять следующие шаги для окончательного урегулирования вопроса:
Запросите выписку из реестра воинского учета. Согласно закону, вы имеете полное право получить официальную выписку из реестра воинского учета на бумажном носителе или в электронном виде. Это можно сделать через личный кабинет на портале «Госуслуги» или в самом военкомате. Этот документ будет являться официальным подтверждением вашего текущего статуса.
Обратитесь в военкомат. Если в выписке будет указано, что вы состоите на учете, подайте письменное заявление в военный комиссариат Выборгского района. В заявлении со ссылкой на ст. 4 ФЗ № 326-ФЗ и ст. 53 ФЗ № 53 (в редакции, действовавшей на ноябрь 2023 года) попросите подтвердить ваш статус как переведенного в отставку и снятого с воинского учета по достижении предельного возраста.
Получите отметку в военном билете. Если в вашем военном билете еще нет отметки о переводе в отставку, попросите сотрудников военкомата внести ее. Это будет документальным подтверждением вашего статуса.
С уважением, Анастасия ЧурсиноваАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
Здравствуйте. 10.03.2025 я открыла срочный вклад на 3 месяца, 10.06.2025 пошла в банк взяла проценты и оставила вклад на 3 месяца под текущий процент, опять на срочный вклад. 10.09.2025 также пришла взяла проценты и оставила деньги под текущий процент. 25 декабря 2025 вклад закончился. 11.12.2025, также хотела вытащить проценты, а основную сумму также оставить в банке под текущий процент, но к моему удивлению операционист сказал, что у меня 28 рублей вместо 53 000 рублей. Я написала заявление в банк с требованием провести внутреннюю проверку по моему счету и операции за указанный период, предоставить мне детализированный отчет о всех операциях, проведенных со мной и по моему счету с момента открытия, обеспечить возврат моих денежных средств и процентов, причитающихся по договоренности. Банк ответил, что по внутренним правилам банка есть лимит пролонгации в 3 раза, но во-первых в договоре этот лимит не указан, во-вторых 3 раза договор не пролонгировался. В общем отмахнулись. Я написала в Банк России с просьбой запросить у банка на основании чего они закрыли договор 10.09.2025, предоставить сведения о моем волеизъявлении, там по существу ничем не помогли, отправили в суд, написала финансовому омбудсмену и вот тут банк вдруг нашел номер заявления от 10.09.2025 где, якобы, мое волеизъявление закрыть вклад, но каким способом это было сделано банк не уточнил, доказательства не привел, только что есть такое заявление. Рассмотрение омбудсменом было прекращено. До этого ни на мою претензию, ни Банку России банк про это заявление не упоминал. Я точно знаю, что ничего не подписывала в тот день, никакие смс подтверждения от банка не приходили и смс детализацию я тоже приложила, приложением не пользуюсь, никакого подтверждения о закрытии вклада мне не выдали, сказали, что все пролонгировано и я могу идти. Вопрос: может ли банк подделать электронную подпись или пойти на какие-то махинации?
Ответить
Здравствуйте, Кристина!
Да, к сожалению, в банковской практике встречаются случаи, когда недобросовестные сотрудники идут на подделку подписей и махинации с вкладами. Но важно понимать: закон в таких ситуациях защищает вкладчика, и у вас есть реальные инструменты для восстановления справедливости.
Может ли банк подделать подпись? Ответ — да
Хотя это и звучит возмутительно, но судебная практика знает множество примеров, когда именно сотрудники банка подделывали подписи клиентов для хищения средств. Это не просто «ошибка» или «технический сбой», а прямое преступление.
Вот лишь несколько реальных дел:
В одном из дел сотрудница банка без заявления клиента отразила в системе операцию по досрочному расторжению вклада, изготовила от имени доверенного лица расходный ордер, подделала в нём подпись и получила деньги из кассы.
В другом случае бывший менеджер банка оформляла подложные заявления на перевод средств, подделывала подписи потерпевших и переводила деньги на подконтрольные ей счета.
Известно также дело, где экс-менеджер банка подделывала подписи на доверенностях, заявлениях и платёжных поручениях, похитив у клиентов более 107 миллионов рублей.
Таким образом, ваша ситуация — не уникальна. Банк, скорее всего, не «подделывал» вашу подпись как организация, но конкретный сотрудник мог это сделать для сокрытия недостачи или хищения.
Ваша правовая позиция: Верховный Суд на стороне вкладчика
Ключевой момент, который должен вас обнадёжить: Верховный Суд РФ неоднократно вставал на сторону вкладчиков в подобных спорах.
Согласно его позиции, если банк не может доказать, что вы лично давали распоряжение на закрытие вклада, ответственность за действия своего сотрудника несёт именно банк. В одном из определений Верховный Суд прямо указал, что добросовестность банка не является основанием для отказа вкладчику в иске, и действия по снятию денег неуполномоченным лицом признаются недействительными.
Более того, Верховный Суд разъяснил: бремя доказывания лежит на банке. Если банк не может представить доказательства того, что вы снимали деньги (например, расходный ордер с вашей подписью), то именно банк должен доказывать, что клиент деньги снимал, а не вы должны доказывать обратное.
Что это значит для вас: два направления действий
Направление 1: Гражданский иск к банку (самый перспективный путь)
Это ваш основной путь для возврата денег.
Предмет иска: Признание недействительными сделок по закрытию вклада и выдаче денег, признание за вами права на вклад с процентами.
Ваша позиция в суде: Вы утверждаете, что не подписывали заявление от 10.09.2025 и не давали согласия на закрытие вклада. Банк не сможет доказать обратное, если документ был сфальсифицирован.
Что вы можете требовать: Сумму вклада, все невыплаченные проценты, штраф в размере 50% от присуждённой суммы и компенсацию морального вреда (всё это предусмотрено Законом «О защите прав потребителей»). Суды взыскивают эти суммы в полном объёме.
Направление 2: Уголовное преследование (для наказания виновного)
Этот путь необходим, чтобы привлечь к ответственности сотрудника, подделавшего документ.
Ваша цель: Подать заявление в полицию о преступлении.
Возможная квалификация:
Ст. 158 УК РФ (Кража) — если деньги были похищены.
Ст. 327 УК РФ (Подделка документов) — за фальсификацию подписи.
Основное доказательство - почерковедческая экспертиза. Именно она может точно установить, что подпись на заявлении выполнена не вами. В судебной практике это один из главных аргументов.
Ваш план действий
Запросите копии документов. Подайте в банк письменное заявление с требованием выдать заверенные копии всех документов, связанных с закрытием вклада 10.09.2025: заявления, расходного кассового ордера, выписок. Это ваше право.
Инициируйте почерковедческую экспертизу. Обратитесь в независимое экспертное учреждение или заявите ходатайство о её проведении в рамках судебного процесса. Это будет главным доказательством вашей правоты.
Подайте заявление в полицию. Опишите ситуацию и попросите провести проверку по факту подделки вашей подписи.
Подготовьте и подайте иск в суд. В исковом заявлении требуйте признания сделки недействительной, взыскания суммы вклада, процентов, штрафа и компенсации морального вреда.
Заявите о фальсификации доказательств в суде. Если банк представит то самое «заявление», обязательно заявите о его подложности в порядке ст. 186 ГПК РФ.
С уважением, Анастасия ЧурсиноваАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли выписаться из проданного жилья через Госуслуги, чтобы не ехать в другой город тк я живу сейчас далеко, могу ли я выписаться онлайн? И можно ли сходить поставить штамп в Мвд или куда там нужно (в паспортный стол) в моем городе или обязательно нужно по месту прописки идти?
Ответить
Елена, добрый день!
Подать заявление на выписку можно онлайн через Госуслуги, но для проставления штампа в паспорт всё же потребуется один визит в МВД. Однако есть и более удобный вариант, который может полностью избавить вас от этой необходимости.
Как выписаться из проданного жилья через Госуслуги
Процедура снятия с регистрационного учёта через портал Госуслуг включает следующие шаги:
Войдите в личный кабинет на портале Госуслуг. Для подачи заявления потребуется подтверждённая учётная запись.
Откройте услугу «Регистрация и снятие с регистрации по месту жительства или пребывания».
Выберите опцию «Прекращение постоянной или временной регистрации».
Укажите, кого вы снимаете с учёта (себя, ребёнка, супруга или нескольких членов семьи).
Заполните адрес, с которого вы выписываетесь. При необходимости укажите новый адрес, если одновременно оформляете регистрацию по новому месту жительства.
Проверьте данные, приложите сканы необходимых документов и отправьте заявление.
Дождитесь приглашения в МВД. После отправки заявления сервис предложит выбрать отделение МВД и время визита для проставления отметки о снятии с учёта в паспорте.
Где ставят штамп и можно ли это сделать в вашем городе
Ключевой момент: штамп о снятии с регистрационного учёта проставляет должностное лицо органа регистрационного учёта, то есть подразделения по вопросам миграции МВД. Именно туда нужно прийти после подачи заявления через Госуслуги.
Теперь о главном — можно ли сделать это в вашем городе, а не по месту прописки. Здесь есть два важных нюанса:
Если вы одновременно оформляете новую регистрацию по новому месту жительства (в вашем городе), то выписка со старого адреса происходит автоматически в течение 3 дней после регистрации по новому месту жительства. В этом случае вам вообще не нужно обращаться в МВД по старому адресу — вы просто регистрируетесь по новому месту, и старая прописка аннулируется.
Если вы выписываетесь «в никуда» (без новой регистрации), то для проставления штампа в паспорт вам, скорее всего, придётся обратиться в подразделение МВД по месту нахождения старого адреса (то есть в другой город). Однако на практике в некоторых регионах это можно сделать и через МФЦ по месту фактического пребывания — уточните эту возможность в ближайшем к вам центре «Мои документы».
Что делать в вашей ситуации (живёте в другом городе)
Учитывая, что вы живёте далеко от проданной квартиры, наиболее удобный для вас путь — одновременно оформить регистрацию по новому месту жительства в вашем городе. Тогда:
Вы подаёте заявление через Госуслуги на регистрацию по новому адресу (в вашем городе).
Снятие с регистрационного учёта по старому адресу (в другом городе) произойдёт автоматически, без вашего участия и без необходимости куда-либо ехать.
Штамп о новой регистрации вам поставят в паспорт в МВД по месту вашего фактического проживания.
Если же у вас пока нет нового жилья для регистрации, и вы хотите просто выписаться «в никуда», то придётся либо ехать в МВД по старому адресу, либо уточнять возможность проставления штампа через МФЦ в вашем городе.
Какие документы могут понадобиться
Для снятия с регистрационного учёта обычно требуются:
Паспорт гражданина РФ.
Заявление о снятии с регистрационного учёта (формируется на Госуслугах).
Документ на новое жильё — если одновременно оформляется новая регистрация.
Свидетельство о браке — если снимаете с учёта супруга.
Свидетельство о рождении ребёнка — если выписываете несовершеннолетнего.
Нотариальная доверенность — если действует представитель.
С уважением, Анастасия ЧурсиноваАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
Мне 58 лет, если меня уволят с работы по сокращению штата, могу ли я выйти на пенсию?
Ответить
Здравствуйте, Екатерина Львовна!
При увольнении по сокращению штата в 58 лет у вас есть право выйти на пенсию досрочно — на два года раньше общеустановленного срока. Но это право не возникает автоматически: оно реализуется через службу занятости и при соблюдении ряда условий. Разберу всё по порядку.
Ваше право на досрочную пенсию
Законодательной основой является п. 2 ст. 32 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». Согласно этой норме, работнику, уволенному в связи с сокращением численности или штата, при его согласии может быть назначена пенсия досрочно — но не ранее чем за два года до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости .
В 2026 году общеустановленный пенсионный возраст для женщин составляет 60 лет (с учётом переходного периода). Следовательно, досрочный выход возможен с 58 лет — это как раз ваш случай .
Важное уточнение: такая пенсия назначается по предложению государственного учреждения службы занятости. Она не является страховой пенсией в полном смысле, но её размер определяется по тем же нормам, что установлены для страховой пенсии по старости .
Условия для досрочного назначения
Для реализации права на досрочную пенсию необходимо одновременное соблюдение следующих условий :
Признание безработной. Вы должны встать на учёт в центре занятости населения и получить официальный статус безработной.
Отсутствие возможности трудоустройства. Центр занятости должен убедиться, что не может подобрать вам подходящую работу.
Страховой стаж. Для женщин — не менее 20 лет.
Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК). В 2026 году требуется не менее 30 баллов (величина ежегодно увеличивается и достигла максимума в 30) .
Основание увольнения. Увольнение должно быть именно по сокращению численности или штата либо в связи с ликвидацией организации. Увольнение по собственному желанию права на досрочную пенсию через службу занятости не даёт .
Ваш пошаговый план действий
Встаньте на учёт в центре занятости. Сделайте это сразу после увольнения. Вам будет назначено пособие по безработице (для предпенсионеров оно повышенное и выплачивается дольше).
Активно взаимодействуйте со службой занятости. Не отказывайтесь от предлагаемых вакансий без веских причин — два отказа могут привести к снятию с учёта и потере права на досрочную пенсию .
Дождитесь предложения от центра занятости. Если подходящая работа не будет найдена, служба занятости выдаст вам предложение о назначении досрочной пенсии.
Обратитесь в Социальный фонд России (СФР). С этим предложением и документами о стаже подайте заявление на назначение досрочной пенсии.
При поступлении на работу выплата досрочной пенсии прекращается, но после увольнения восстанавливается .
Что нужно проверить заранее
Страховой стаж: Запросите выписку из СФР и убедитесь, что у вас набрано не менее 20 лет.
ИПК: Проверьте количество пенсионных баллов — их должно быть не менее 30.
Основание увольнения: В трудовой книжке должна стоять запись об увольнении по сокращению штата (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).
С уважением, Анастасия ЧурсиноваАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
Здравствуйте. Договор соцнайма был заключён 08.04.11. Но на первой странице договора в самом верху ручкой написано номер 88 от 06.04.11. Не могут из за этой приписки признать договор соцнайма недействительным и его не будут принимать в мфц, Росреестре, жилконторе?
Ответить
Игорь, здравствуйте!
Признать договор недействительным из-за одной приписки «88 от 06.04.11» практически невозможно, а вот стать причиной для возврата документов в МФЦ или Росреестре она вполне может.
Может ли приписка стать основанием для признания договора недействительным?
Нет, сама по себе такая приписка не делает договор недействительным.
Закон предъявляет к недействительности сделок очень серьезные требования. Согласно ст. 168 ГК РФ, сделка недействительна, если она нарушает требования закона или иного правового акта. Приписка «88 от 06.04.11» к такому нарушению не относится.
Более того, судебная практика прямо говорит, что несоблюдение письменной формы договора социального найма не влечет его недействительность. Тем более не влечет таких последствий техническая помарка.
Когда суд может признать договор соцнайма недействительным? Только при серьезных нарушениях, например:
Жилье было предоставлено с нарушением установленного порядка (например, без решения жилищной комиссии).
Гражданин предоставил недостоверные сведения, чтобы получить жилье.
Ваша приписка — это технический дефект оформления, а не нарушение порядка предоставления жилья. Суды в таких случаях на сторону заявителя не встают.
А могут ли не принять документ в МФЦ, Росреестре или жилконторе?
Да, это реальный риск. И вот здесь нужно быть внимательным.
Сотрудники МФЦ и Росреестра при приеме документов проверяют их визуально, без специальных технических средств. Если они увидят приписку или неоговоренное исправление, документ могут вернуть без рассмотрения.
Что именно считается основанием для возврата:
Подчистки.
Приписки.
Зачеркнутые слова.
Иные неоговоренные исправления.
Документы, исполненные карандашом.
Ваша рукописная запись «88 от 06.04.11» на первой странице договора как раз подпадает под это определение — это приписка, которая нигде не оговорена (например, не заверена подписью и печатью с пометкой «исправленному верить»).
Важный нюанс: договор социального найма не подлежит государственной регистрации в Росреестре. Поэтому напрямую в Росреестр вы с ним не пойдете. Но если на основании этого договора вы будете оформлять, например, приватизацию или регистрацию права собственности, то документы будут проверять именно по этим правилам. И тогда приписку могут увидеть.
Что делать в вашей ситуации: пошаговый план
Самый правильный путь — не пытаться доказать, что приписка «ничего не значит», а устранить сам дефект документа.
1. Обратитесь за дубликатом договора
Наиболее надежный вариант — получить заверенную копию (дубликат) договора социального найма в той организации, которая его выдавала (обычно это администрация муниципального образования или жилищный отдел). Обратитесь туда с письменным заявлением. В дубликате не будет никаких рукописных приписок, он будет оформлен по всем правилам.
2. Если дубликат получить нельзя — попробуйте «узаконить» приписку
В теории можно попросить организацию, выдавшую договор, заверить эту рукописную запись: поставить подпись должностного лица и печать с пометкой «исправленному верить». Но на практике это сложнее, чем получить дубликат. Поэтому вариант с дубликатом — приоритетный.
3. Если вам отказывают в приеме документов
Если в МФЦ или другом органе у вас не принимают договор из-за приписки, требуйте письменный отказ с указанием причины. Этот документ можно будет обжаловать в вышестоящей организации (например, в администрации района или в самом МФЦ).
С уважением, Анастасия ЧурсиноваАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
Добрый день. Запросила у нотариуса копии наследственного дела, с приложением всех правоустанавливающих документов с заявлением. Нотариус получила мое заявление 07.09.2026. но до сих пор нет ответа. Подскажите, кому написать жалобу на бездействия?
Ответить
Маринова Евгения Юрьевна, здравствуйте!
Ситуация с задержкой ответа нотариуса неприятна, но решаема. Сроки для ответа на ваше заявление, скорее всего, уже нарушены, и у вас есть несколько инстанций для обжалования. Начну с главного — куда обращаться, а затем поясню нюансы.
Куда подавать жалобу на бездействие нотариуса
Основной орган для жалобы на частнопрактикующего нотариуса — Нотариальная палата субъекта РФ, членом которой он является. Именно она осуществляет контроль за исполнением профессиональных обязанностей частными нотариусами.
1. Нотариальная палата (первая инстанция)
Вам нужно обратиться в Нотариальную палату Республики Мордовия (по месту нахождения нотариуса в Саранске). Жалоба подается в письменной форме. Срок рассмотрения обращения — один месяц со дня регистрации, в исключительных случаях он может быть продлен еще на 30 дней с письменным уведомлением.
2. Прокуратура (параллельно или после палаты)
Вы также вправе направить жалобу в районную прокуратуру по месту нахождения нотариуса. Прокуратура может провести проверку действий (бездействия) нотариуса.
3. Суд (если нужен результат, а не просто проверка)
Согласно ст. 49 Основ законодательства РФ о нотариате и главе 37 ГПК РФ, действия (бездействие) нотариуса можно обжаловать в районный суд по месту его нахождения. Заявление подается в течение 10 дней со дня, когда вам стало известно о нарушении (в вашем случае — со дня истечения разумного срока на ответ).
Важный нюанс: срок ответа нотариуса
В законодательстве нет четкого срока, в течение которого нотариус обязан ответить на запрос наследника о выдаче копий документов. Однако на практике применяются общие сроки делопроизводства. Более того, нотариусы обязаны отвечать на запросы в рамках наследственного дела в разумный срок, обычно не превышающий 30 дней. Ваше заявление было получено 07.09.2026, следовательно, на сегодняшний день прошло более 5 дней, и если ответ не пришел в течение месяца, бездействие становится очевидным.
Пошаговый план
1. Убедитесь, что срок прошел
Если с 07.09.2026 прошло меньше месяца, имеет смысл подождать еще несколько дней. Если больше — переходите к шагу 2.
2. Подайте жалобу в Нотариальную палату Республики Мордовия
Составьте письменную жалобу на имя президента палаты. Укажите:
ФИО нотариуса, его нотариальный округ.
Дату подачи вашего заявления (07.09.2026) и его суть (запрос копий наследственного дела).
Факт отсутствия ответа и нарушения сроков.
Требование провести проверку и привлечь нотариуса к ответственности.
3. Подайте жалобу в прокуратуру
Параллельно направьте аналогичную жалобу в прокуратуру Октябрьского района г. Саранска (или по месту нахождения нотариальной конторы). Это создаст дополнительное давление.
4. Обратитесь в суд
Если палата и прокуратура не помогут, подайте заявление в районный суд по месту нахождения нотариуса. В заявлении просите признать бездействие незаконным и обязать нотариуса выдать запрошенные документы.
Что еще стоит учесть
Если нотариус государственный, жалобу на него следует подавать не в палату, а в территориальное управление Министерства юстиции РФ. Уточните его статус.
Копии документов: Вы имеете право на получение копий документов из наследственного дела, если вы являетесь наследником. Отказ в предоставлении копий может быть отдельным предметом жалобы.
Фиксация: Сохраните копию вашего заявления с отметкой о получении (или почтовое уведомление), а также все дальнейшие обращения.
С уважением, Анастасия ЧурсиноваАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
Здравствуйте а если меня мобилизовали в ЛНР а потом перевели в армию РФ, у меня был только украинский паспорт не было никакого военного билета, и с армией России я ничего не подписывал, меня щас хотят судить за Сочи но я не понимаю на момент Сочи я ничего с Россией не подписывал
Ответить
Здравствуйте, Алексей!
Алексей, ситуация, которую вы описываете, действительно крайне сложная и запутанная. Сам по себе факт отсутствия вашей подписи на контракте с Минобороны РФ, скорее всего, не освобождает вас от статуса военнослужащего ВС РФ. Согласно законодательству, ваш перевод из Народной милиции ЛНР в состав Вооруженных Сил России произошел автоматически, и юридически вы считаетесь проходящим службу по контракту.
Самовольное оставление части (СОЧ) в период мобилизации или боевых действий — это серьезное преступление, предусмотренное ст. 337 УК РФ, и суды по таким делам выносят реальные сроки.
Что вам нужно делать прямо сейчас
Вам нужно немедленно сосредоточиться на юридической защите, чтобы доказать свою невиновность или смягчить возможное наказание. Вот пошаговый план:
Найдите адвоката по военным делам. Это самое важное. Вам нужен юрист, который специализируется именно на делах военнослужащих и имеет опыт работы с делами о СОЧ, особенно в контексте перехода из ЛНР/ДНР. Адвокат поможет правильно выстроить линию защиты в суде.
Соберите все возможные документы. Вам нужно доказать, что вы не были надлежащим образом интегрированы в ВС РФ. Соберите всё, что у вас есть:
Украинский паспорт и любые другие документы, удостоверяющие личность.
Любые документы, связанные с вашей службой в ЛНР (если сохранились).
Документы о переводе, если таковые имеются (даже косвенные).
Любые доказательства того, что вы не подписывали контракт и не принимали присягу.
Доказывайте отсутствие статуса военнослужащего на момент события. В суде ваша главная линия защиты должна строиться на следующем: на момент, когда вас обвиняют в СОЧ, вы фактически не являлись военнослужащим ВС РФ, потому что не проходили процедуру заключения контракта и не принимали на себя соответствующие обязательства. Законодательство гласит, что перевод был автоматическим, но у вас есть право оспаривать это, если вы реально не проходили службу в НМ ЛНР на момент интеграции (например, уже были уволены).
Заявляйте о нарушении ваших прав. Отсутствие документов и присяги — это грубое нарушение процедуры. Ваш адвокат должен заявить об этом в суде как о ключевом обстоятельстве, которое исключает вашу вину.
Будьте готовы к судебному процессу. Скорее всего, ваше дело будет рассматриваться в военном суде (например, Сочинским гарнизонным военным судом). Вам нужно быть готовым к тому, что суд может не встать на вашу сторону автоматически, но наличие грамотного адвоката и доказательств нарушения процедуры перевода — это ваш главный шанс.
НО! Нужно всегда изучать документы, так как ответ без изучения - всего лишь юридическое предположение.
С уважением, Анастасия ЧурсиноваАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
Уважаемые юристы, здравствуйте! Помогите разобраться как правильно выделить доли по материнскому капиталу в договоре купли продажи недвижимости? Цена квартиры:3550000, Материнский капитал:728921, В семье трое членов семьи (один ребенок). Какой правильный ответ будет? 1/14 ребенку, 13/14 взрослым в совместную собственность, или 1/15 ребенку, 14/15 взрослым в совместную?
Ответить
Ирина Александровна, здравствуйте!
Если я верно поняла вас, то... В вашем вопросе ни один из предложенных вариантов не является правильным. Доли рассчитываются не так, как вы предположили. Принцип — доля каждого члена семьи должна быть пропорциональна части материнского капитала, использованного для покупки жилья.
Пошаговый расчёт долей
Для вашей ситуации исходные данные:
Стоимость квартиры: 3 550 000 руб.
Сумма материнского капитала: 728 921 руб.
Количество членов семьи: 3 (мать, отец, ребёнок).
1. Определяем минимальную стоимость доли на каждого члена семьи
Для этого сумму материнского капитала делим на количество членов семьи:
728 921 ₽ / 3 = 242 973,67 ₽.
Это минимальная стоимость, которой должна «весить» доля каждого члена семьи.
2. Рассчитываем знаменатель доли
Теперь нужно понять, какую часть квартиры составляет эта минимальная стоимость. Для этого стоимость квартиры делим на полученную сумму:
3 550 000 ₽ / 242 973,67 ₽ = 14,61.
3. Округляем и получаем итоговую долю
По правилам, округление всегда производится в сторону увеличения знаменателя, чтобы стоимость доли не оказалась меньше минимально необходимой. Округляем 14,61 до 15.
Итоговая минимальная доля для каждого члена семьи составляет 1/15.
Что это значит на практике
Таким образом, ваш первый вариант (1/15) — правильный, а второй (1/14) — нет. Однако важно понимать, как именно распределяются эти доли.
Обязательный минимум: Каждый член семьи (и вы, и супруг, и ребёнок) должен получить долю не менее 1/15.
Распределение остатка: Оставшаяся часть квартиры (в данном случае 12/15) не делится автоматически. Она остаётся в совместной собственности супругов как имущество, нажитое в браке. Вы можете по соглашению определить доли в этой части, например, оставить её в совместной собственности или разделить иначе.
Правильная формулировка в соглашении: выделить ребёнку 1/15 доли, а за вами и супругом закрепить право на оставшиеся 14/15 в совместной собственности. Либо, при желании, выделить каждому из вас (и вам, и мужу) по 1/15 в дополнение к совместной собственности.
Что нужно сделать
Составьте соглашение о выделении долей. В нём чётко пропишите, что ребёнку выделяется 1/15 доли.
Учтите совместную собственность. Оставшаяся часть квартиры остаётся общей совместной собственностью супругов, если вы не решите разделить её иначе.
Зарегистрируйте соглашение. Подайте документы в Росреестр через МФЦ для регистрации права собственности.
Важный совет
Если у вас возникнут сомнения или желание учесть какие-то дополнительные обстоятельства, вы можете обратиться к нотариусу. Он поможет правильно составить соглашение и избежать ошибок, которые могут привести к оспариванию сделки.
С уважением, Анастасия ЧурсиноваАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
При продажи авто выскочило обременение от 1 сентября 2016 г. Якобы дтп в Краснодаре. Там не был и не понимаю как быть.
Ответить
Ег, добрый день!
Обременение из-за ДТП, в котором вы не участвовали, — это, скорее всего, техническая ошибка или следствие действий мошенников. Закон на вашей стороне. Вот пошаговый план, как действовать.
1. Узнайте точную причину и инициатора обременения
Прежде чем что-то оспаривать, нужно понять, кто и на каком основании наложил запрет.
Запросите официальную справку. Обратитесь в ГИБДД (или через портал «Госуслуги») за справкой о наличии ограничений на ваш автомобиль. В ней будет указан орган-инициатор (суд, судебный пристав, следственный орган) и номер дела.
Проверьте информацию онлайн. На сайте ГИБДД (гибдд.рф) в сервисе «Проверка автомобиля» по VIN-коду можно увидеть сведения об ограничениях и об участии автомобиля в ДТП.
Важно: Скорее всего, обременение наложено судебным приставом в рамках исполнительного производства о взыскании ущерба от того самого ДТП в Краснодаре. Пристав действует на основании исполнительного листа, выданного судом.
2. Подайте жалобу на незаконное обременение
Ваша главная задача — доказать, что вы (или ваш автомобиль) не имеете отношения к тому ДТП.
Куда обращаться: В первую очередь — к судебному приставу-исполнителю, который ведет исполнительное производство. Его данные будут в справке из ГИБДД.
Что писать: Подайте письменное заявление о снятии запрета на регистрационные действия. Укажите, что автомобиль был приобретен вами (если это так) и на момент ДТП (01.09.2016) вы им не владели. Приложите копии документов: ПТС, СТС, договор купли-продажи.
Сроки: Пристав обязан рассмотреть ваше заявление. Если он бездействует, жалуйтесь его старшему судебному приставу или в прокуратуру.
3. Докажите, что автомобиль не мог быть в Краснодаре
Соберите доказательства, которые подтвердят, что 1 сентября 2016 года ваш автомобиль (или вы) физически не могли быть в Краснодаре.
Документы о владении: Договор купли-продажи, ПТС с отметками о предыдущих владельцах. Если вы купили машину после 2016 года, это автоматически снимает с вас подозрения.
Данные о передвижении: Выписки из систем «Платон», данные с камер фото-видеофиксации, чеки с АЗС, путевые листы (если авто служебное). Любое подтверждение того, что машина была в другом регионе.
Свидетельские показания: Показания людей, которые могут подтвердить, где находились вы и автомобиль.
4. Обратитесь в суд (если пристав не поможет)
Если жалобы не дают результата, единственный путь — суд.
Административный иск: Подайте иск о признании незаконным постановления судебного пристава о наложении запрета. Суды часто встают на сторону граждан, если обременение наложено ошибочно.
Иск об освобождении имущества от ареста: В этом иске вы просите снять запрет, так как вы являетесь добросовестным приобретателем и не имеете отношения к долгам предыдущего владельца. Ответчиками будут пристав и взыскатель по тому ДТП.
Судебная практика: Есть примеры, когда суды признавали запрет незаконным, если автомобиль был продан до наложения обременения, и покупатель не знал о проблемах.
Что делать в итоге
Немедленно запросите справку в ГИБДД, чтобы узнать номер исполнительного производства и данные пристава.
Подайте заявление приставу о снятии запрета, приложив документы на машину.
Соберите доказательства (чеки, выписки, свидетельские показания) того, что вы и ваш автомобиль не были в Краснодаре 01.09.2016.
Если пристав бездействует — жалуйтесь в прокуратуру и подавайте иск в суд.
Ситуация абсолютно решаемая, но потребует от вас настойчивости и сбора документов. Если у вас на руках есть ПТС, где вы указаны владельцем после 2016 года, это уже станет сильным аргументом в вашу пользу.
С уважением, Анастасия ЧурсиноваАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
Здравствуйте, потерял левый глаз на сво что меня ожидает какие выплаты инвалидность и какую категорию поставят?
Ответить
Анатолий, здравствуйте!
Примите слова поддержки — то, что вы пережили, требует огромного мужества. Потеря глаза на СВО — это тяжелейшая травма, и государство обязано обеспечить вам достойную поддержку. По закону вам положен целый комплекс выплат и льгот.
Положенные выплаты
Все выплаты можно разделить на несколько категорий: крупные единовременные суммы, страховые выплаты и ежемесячные компенсации после установления инвалидности.
1. Единовременная выплата за ранение (по Указу Президента РФ № 98)
Это самая крупная выплата. Потеря глаза однозначно относится к тяжелому увечью. С 1 января 2026 года ее размер составляет 3 000 000 рублей. Для получения этой выплаты необходимо, чтобы командование оформило справку о ранении и издало соответствующий приказ.
2. Дополнительная выплата при установлении инвалидности
Если по результатам медико-социальной экспертизы (МСЭ) вам присвоят группу инвалидности (что при такой травме происходит почти всегда), к выплате за ранение добавляется еще 1 000 000 рублей. Таким образом, по этим двум основаниям вы можете получить 4 000 000 рублей.
3. Единовременное пособие при увольнении
Если вас уволят со службы по состоянию здоровья (по военной травме), вам положено отдельное крупное пособие. В 2026 году его размер составляет 3 683 261,70 рубля (для контрактников).
4. Страховая выплата (от АО «СОГАЗ»)
Все военнослужащие застрахованы государством. При установлении инвалидности вследствие военной травмы вам будет назначена страховая выплата. Ее размер зависит от группы инвалидности:
I группа: 2 579 672 рубля.
II группа: 1 719 781 рубль.
III группа: 859 890 рублей.
Важный момент: эта выплата обычно не суммируется с выплатой за ранение, а заменяет ее (выплачивается большая из них). Оформляется она через воинскую часть или военкомат.
5. Региональная выплата (для Москвы)
Поскольку вы проживаете в Москве, вы имеете право на дополнительную городскую поддержку. За тяжелое увечье московские власти выплачивают 1 000 000 рублей. Обращаться за ней нужно в Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей.
Инвалидность и категория годности
Это два разных, но связанных вопроса.
Группа инвалидности
Потеря одного глаза — это стойкий анатомический дефект, который приводит к значительному нарушению функций организма. Согласно действующим критериям, при полной потере зрения на один глаз устанавливается 40% стойкой утраты трудоспособности, что соответствует II группе инвалидности. Для участников СВО действует упрощенный порядок прохождения МСЭ. Однако окончательное решение принимает бюро МСЭ, и оно может отличаться.
Категория годности (по ВВК)
Категория годности зависит от остроты зрения на оставшемся глазу:
Если острота зрения на втором глазу 0,3 и ниже, вас, скорее всего, признают не годным к военной службе (категория Д).
Если острота зрения на втором глазу выше 0,4, вам, вероятно, присвоят категорию В (ограниченно годен).
Ежемесячные выплаты после инвалидности
После установления инвалидности и получения удостоверения ветерана боевых действий вам будут назначены регулярные выплаты:
Ежемесячная денежная компенсация (ЕДК) в возмещение вреда здоровью. Выплачивается военным пенсионерам, ставшим инвалидами из-за военной травмы. С учетом индексации 2026 года размеры составляют:
I группа: 25 782,85 рубля.
II группа: 12 891,40 рубля.
III группа: 5 144,82 рубля (сумма указана ориентировочно, требует уточнения).
Пенсия по инвалидности. Назначается в зависимости от группы инвалидности. Например, для инвалидов II группы вследствие военной травмы размер пенсии составляет 250% размера социальной пенсии.
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) как ветерану боевых действий. Назначается Пенсионным фондом России.
Ваш план действий
Соберите все медицинские документы: выписки, заключения, справки о ранении. Это основа для всех дальнейших действий.
Пройдите ВВК для определения категории годности к военной службе. На основании ее заключения вас либо уволят, либо оставят в списках части.
Оформите справку о ранении через командование вашей воинской части. Без этого документа невозможно получить единовременную выплату по Указу № 98.
Пройдите МСЭ для установления группы инвалидности. Направление на МСЭ вам должны выдать в военно-медицинском учреждении. Установление инвалидности откроет доступ к страховым выплатам и ежемесячным компенсациям.
Подайте рапорт на имя командира для получения единовременной выплаты за тяжелое ранение.
Обратитесь в АО «СОГАЗ» (или через воинскую часть) за страховой выплатой.
Обратитесь в Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Москве для получения региональной выплаты в 1 000 000 рублей.
Обратитесь в Социальный фонд России (СФР) для назначения ежемесячных выплат (ЕДК, ЕДВ, пенсии).
С уважением, Анастасия ЧурсиноваАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
Можно ли восстановить срок на обжалование ответа от должностых лиц, например УВД, депутатв, ответов из прочих организаций в прокуратуру, суд, признании нарушения Закона о рассмотрении обращении граждан 59 ФЗ?
Ответить
Ольга Сергеевна, здравствуйте!
Cрок на обжалование в суд составляет 3 месяца, и он может быть восстановлен, если вы докажете, что пропустили его по уважительной причине.
Какие сроки действуют и что можно восстановить
Здесь важно различать два разных срока.
1. Срок на подачу жалобы вышестоящему должностному лицу (в порядке подчинённости)
По 59-ФЗ и ст. 10 ФЗ «О прокуратуре» вы вправе обжаловать ответ вышестоящему руководителю (например, начальнику УВД или вышестоящему прокурору). Жёсткого срока для такой жалобы закон не устанавливает — вы можете подать её в любое время. Однако если ответ был явно незаконным, а вы обратились спустя годы, вышестоящий орган вправе отказать, сославшись на утрату актуальности.
2. Срок на обращение в суд (оспаривание ответа как решения)
Здесь срок строгий. Согласно ч. 1 ст. 219 КАС РФ, административное исковое заявление может быть подано в суд в течение 3 месяцев со дня, когда гражданину стало известно о нарушении его прав. Для обжалования ответа должностного лица этот срок начинает течь с момента получения вами ответа.
Восстановление срока: правовая основа
Норма — ст. 219 КАС РФ (части 6 и 7):
Ч. 6: несвоевременное рассмотрение или нерассмотрение жалобы вышестоящим органом (должностным лицом) свидетельствует о наличии уважительной причины пропуска срока обращения в суд.
Ч. 7: пропущенный по уважительной причине срок подачи административного искового заявления может быть восстановлен судом.
То есть, если вы сначала подали жалобу вышестоящему начальнику (в прокуратуру, МВД и т.д.), а он тянул с ответом или не ответил вовсе — это уже основание для восстановления срока. Именно так указано в судебной практике: суды прямо ссылаются на ч. 6 ст. 219 КАС РФ, когда истец обращался с досудебной жалобой, но ответа не получил или получил его с нарушением сроков.
Что считается уважительной причиной
Судебная практика выработала перечень обстоятельств, которые суды признают уважительными. Это причины, которые объективно препятствовали своевременной подаче иска:
Тяжёлая болезнь, нахождение на лечении (подтверждённое медицинскими документами).
Длительная командировка или работа вахтовым методом.
Неполучение ответа на досудебную жалобу или получение его с существенным нарушением сроков.
Беспомощное состояние, связанное с возрастом или инвалидностью.
Иные обстоятельства, которые суд признает объективно препятствовавшими подаче иска.
Важно: выходные и праздничные дни уважительной причиной не признаются. Незнание закона тоже не считается уважительной причиной.
Как правильно подать заявление о восстановлении срока
Восстановление срока происходит одновременно с подачей самого административного иска. Отдельного заявления «о восстановлении срока» до подачи иска не существует.
Структура вашего административного иска:
Вводная часть: суд, ответчик (должностное лицо или орган), ваши данные.
Описательная часть: изложите, какой ответ вы обжалуете, когда и как его получили.
Обоснование пропуска срока: укажите, почему вы не подали иск в течение 3 месяцев. Например: «Я обратилась с жалобой вышестоящему прокурору, ответ был получен только [дата], что подтверждается [документ]. Это объективно препятствовало своевременной подаче иска».
Просительная часть:
Восстановить пропущенный срок на подачу административного иска (со ссылкой на ч. 7 ст. 219 КАС РФ).
Признать ответ (действие/бездействие) должностного лица незаконным.
Обязать устранить нарушение.
Приложения: копия обжалуемого ответа, копия досудебной жалобы и ответа на неё (если есть), медицинские документы (если есть), доказательства даты получения ответа (конверт, уведомление, скриншот из Госуслуг).
Что делать
Определите дату, когда вы получили обжалуемый ответ. От неё отсчитайте 3 месяца. Если срок пропущен — готовьте обоснование.
Проверьте, обращались ли вы с досудебной жалобой вышестоящему руководителю. Если да — приложите её копию и копию ответа (или доказательство отсутствия ответа). Это ваш главный аргумент для восстановления срока.
Соберите доказательства уважительности причин: медицинские справки, командировочные удостоверения, доказательства неполучения ответа.
Подайте административный иск с ходатайством о восстановлении срока в районный суд по месту нахождения ответчика (или по вашему месту жительства — по вашему выбору, если ответчик — федеральный орган).
О чём важно помнить
Суд оценивает добросовестность. Если вы просто «тянули» без объективных причин, срок не восстановят. Верховный Суд указывает: суд обязан оценить все доводы, но формальный подход недопустим — при быстром устранении технических замечаний суда срок восстанавливают.
Восстановление срока — не гарантия победы по существу. Даже если срок восстановят, вам всё равно придётся доказывать, что ответ должностного лица был незаконным и нарушил ваши права.
Если срок пропущен безнадёжно (например, прошло несколько лет без уважительных причин) — сосредоточьтесь на обжаловании в порядке подчинённости (вышестоящему прокурору или руководителю), где жёстких сроков нет.
Если у вас есть конкретные документы (ответ УВД, ответ прокуратуры, даты получения), с ними можно обратиться к юристу или адвокату по административным делам — он поможет правильно составить ходатайство о восстановлении срока. Это можно сделать на сайте обратившись в личных сообщениях.
С уважением, Анастасия ЧурсиноваАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
Если пенсионер прописан в разрушенном доме, по факту проживает с детьми, он иеет право на льготы по факту проживания
Ответить
Здравствуйте, Базархан Ханболгановна!
Право на льготы в первую очередь связано с фактом проживания, а не только с регистрацией. Однако на практике отсутствие прописки часто становится причиной для отказа, который приходится оспаривать. Ситуация, когда пенсионер прописан в разрушенном доме, но фактически живет с детьми, — это случай, когда свои права, скорее всего, придется доказывать, в том числе в судебном порядке.
Регистрация vs. Фактическое проживание: Что говорит закон
Ключевой принцип российского законодательства: регистрация (прописка) — это лишь административный акт, уведомляющий государство о месте, где гражданин преимущественно проживает. Она не является и не может являться условием реализации конституционных прав, включая право на социальное обеспечение.
Согласно статье 2 Закона РФ «О праве граждан РФ на свободу передвижения...», местожительство — это место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Судебная практика и разъяснения прокуратуры подтверждают, что регистрация не входит в понятие «место жительства».
Это означает, что для получения большинства льгот юридически важно именно фактическое место проживания. Социальные службы и суды должны это учитывать, но на практике часто требуют документального подтверждения, и прописка остается для них самым простым и привычным доказательством.
На какие льготы можно претендовать?
Пенсионер, живущий в такой ситуации, может претендовать на несколько видов поддержки. Их предоставление зависит от вашего статуса (просто пенсионер, ветеран, инвалид) и региона.
Жилищные льготы (самое важное в вашей ситуации):
Предоставление жилья по договору социального найма: Если вы не являетесь собственником разрушенного дома и признаны нуждающимся в жилье, вы можете претендовать на получение квартиры от государства. Приоритетное право имеют граждане, проживающие в аварийных домах.
Субсидии на оплату ЖКУ: Если вы несете расходы на коммунальные услуги по адресу фактического проживания (у детей), вы можете оформить субсидию, если ваши расходы превышают установленный в регионе процент от дохода. Отказ только из-за отсутствия прописки неправомерен.
Компенсация взносов на капремонт: Для пенсионеров старше 70 лет (50% компенсации) и старше 80 лет (100% компенсации).
Другие виды поддержки:
Социальная пенсия: Если у вас нет регистрации, подтверждающей проживание в России, социальная пенсия может быть назначена по месту фактического проживания на основании вашего личного заявления.
Региональные доплаты и выплаты: Многие регионы устанавливают дополнительные льготы для пенсионеров (например, компенсация за телефон, проезд и т.д.). Условия их получения также привязаны к месту жительства.
Как подтвердить фактическое проживание и получить льготы?
Поскольку автоматически, на основании штампа в паспорте, льготы вам не предоставят, нужно действовать активно.
1. Обратитесь в соцзащиту с заявлением
Подайте письменное заявление на получение конкретной льготы (например, субсидии на ЖКУ). В заявлении укажите свой фактический адрес проживания (адрес детей). Приложите имеющиеся документы.
2. Получите письменный отказ
Скорее всего, вы получите отказ со ссылкой на отсутствие регистрации по месту жительства. Этот письменный отказ — ваш главный документ для дальнейшего обжалования. На словах отказывать проще, чем на бумаге.
3. Соберите доказательства фактического проживания
Вам понадобятся любые документы, подтверждающие, что вы живете по адресу детей:
Договор найма или безвозмездного пользования жилым помещением с детьми.
Справка от детей о вашем проживании с ними.
Свидетельские показания соседей.
Квитанции об оплате ЖКУ по адресу фактического проживания (если они оформлены на вас или вы их оплачиваете).
Справка из медицинского учреждения о наблюдении по фактическому адресу.
Выписка из домовой книги (если есть).
4. Обжалуйте отказ
В вышестоящий орган соцзащиты: Подайте жалобу на имя руководителя регионального министерства/департамента соцзащиты.
В прокуратуру: Прокуратура часто встает на сторону пенсионеров в таких спорах и может подать иск в их интересах. Существует множество примеров, когда прокуратура помогала пенсионерам получить субсидии на ЖКУ, несмотря на отсутствие прописки.
В суд: Вы можете подать административный иск об оспаривании решения соцзащиты или заявление об установлении факта постоянного проживания по адресу детей. Установление факта проживания через суд — это самый надежный, хотя и не самый быстрый путь. Решение суда станет для соцзащиты обязательным основанием для назначения льготы.
С уважением, Анастасия ЧурсиноваАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
Доброе утро! Уважаемые юристы огромное спасибо что решаете наши проблемы, спасибо за Вашу поддержку! А теперь перехожу к сути дела, у меня произошел конфликт с одной родительницей из класса где учится мой первоклассник. Началось неделю назад, мне поздно вечером в личку, замечу не в общий родит чат без учителя, его специально создали чтоб без учителя вопросы решать, так вот пришло сообщение с одним словом Здравствуйте. Мне это было неприятно во первых мы с этой родительницей не знакомы и есть общий чат для родителей, и с какой стати поздно вечером? Отвечать не стала, и тут прилетает через полчаса другое сообщение только огромными буквами уже ЗДРАВСТВУЙТЕ. Причина этих сообщенийвыяснилась когда я пошла сына встречать после школы, походит эта родительница и говорит что у нее осталось очень много хороших вещей детских. Я была в шоке, во первых я знаю что такое" хорошие "вещи в деревне когда отдают да ещё так настырно, у меня самой мешки лежат в коридоре этих вещей, но я побоялась сказать прямо НЕТ мне не надо, но следующий вопрос меня просто в ужас привел, А где Вы живёте,адрес какой, я сказала зачем адрес, она тут же обрадованная говорит та я Вам завтра вещи сюда принесу. Вечером я рассказала все старшему сыну, он меня отругал говорит сказала бы просто у нас самих мешки лежат завалы. На следующий день я
Ответить
Ирина, здравствуйте!
Вы не обязаны принимать вещи, давать свой адрес или терпеть навязчивое поведение. Ниже я разберу, как правильно отказать, куда можно пожаловаться и какие у вас есть права.
Как защитить свои права и личные границы
1. Право не сообщать свой адрес
Ваш домашний адрес — это персональные данные. Согласно ч. 1 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», распространение персональных данных допускается только с согласия субъекта. Вы не давали согласия на передачу адреса этой родительнице, поэтому требование адреса под предлогом передачи вещей неправомерно. Вы вправе просто сказать: «Спасибо, нам ничего не нужно», не объясняя причин.
2. Право на уважение и защиту от навязчивого поведения
Согласно п. 6 ч. 1 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», родители имеют право на уважение человеческого достоинства и защиту от всех форм психического насилия. Навязчивые сообщения поздно вечером и давление при личных встречах нарушают это право.
Куда обратиться в школе
Первая инстанция — директор школы
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 45 273-ФЗ, родители вправе направлять в органы управления школой обращения о нарушении их прав, и такие обращения подлежат обязательному рассмотрению. Напишите письменное заявление на имя директора: опишите навязчивые сообщения, требование адреса, давление при встрече. Укажите, что это создаёт дискомфорт и мешает нормальным отношениям между родителями.
Комиссия по урегулированию споров
Согласно ч. 2 ст. 45 273-ФЗ, в школе создаётся комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Однако её компетенция прямо ограничена: она рассматривает разногласия по вопросам реализации права на образование (конфликт интересов педагога, применение локальных актов, обжалование дисциплинарных взысканий). Ваш конфликт — с другой родительницей, а не со школой, поэтому комиссия может не принять дело к рассмотрению. Более реалистичный путь — письменное заявление директору.
Что делать при оскорблениях
Если навязчивое поведение перерастёт в оскорбления (нецензурная брань, унизительные сравнения), вступает в силу ст. 5.61 КоАП РФ. Оскорбление — это унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме.
Куда обращаться: С заявлением по факту оскорбления можно обратиться в прокуратуру по месту жительства либо в территориальный отдел полиции для предварительной проверки. Возбуждение дела по ст. 5.61 КоАП РФ относится к исключительной компетенции прокурора.
Что указать в заявлении: дату, время, место, обстоятельства, свидетелей. Штраф для граждан — от 3 000 до 5 000 рублей. Важно: срок привлечения к ответственности — 3 месяца с момента совершения правонарушения.
Сохранение доказательств
Сохраняйте скриншоты её сообщений. Согласно ст. 55 ГПК РФ и разъяснениям Верховного Суда РФ (Определение от 07.02.2023 № 5-КГ22-144-К2), скриншоты являются допустимым доказательством, и нотариальное заверение не обязательно, если ответчик не заявит об их фальсификации. Рекомендуется распечатать скриншоты с указанием адреса страницы и точного времени.
С уважением, Анастасия ЧурсиноваАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
Анастасия Андреевна! Это ещё не всё,много текста и телефон уже отправил недописанный текст Вот что было на следующий день,прихожу опять забирать сына после школы,эта родительница мне говорит А я не принесла,и внимательно на меня смотрит.Меня это насторожило,что во первых уже она обставила все так как будто я у нее первая просила что то принести, и говорю ничего страшного и отошла подальше от нее.На третий день она опять сама подошла ко мне и говорит Дайте свой Адрес,а то я в школу забываю принести.Я промолчала но на следующий день написала я в родит чат,что уважаемые родители,нам ничего не надо из вещей все есть, спасибо за заботу но не надо ничего приносить.Имя не указала родительницы,Но мне написала эта родительница потом в личку это реально некрасиво с Вашей стороны,и добавляет Как хорошо что абсолютно новые вещи Вам не достались.Вобщем кошмар,да даже если вещи новые я тут при чем? Почему она не выставила в общий чат родителей что есть новые вещи,почему не отнесла в отдел семьи ?
Просто я боюсь того что будет дальше,а это будет 100 процентно,она настроит других родителей против меня, если она в сообщении опять в личку пишет Как хорошо что абсолютно новые вещи Вам не достались,я в ответ написала Оставьте меня в покое во всех смыслах этого слова
Думаю, что такие родители в общем чате сами показали свою не вполне адекватную реакцию. У каждого есть право принимать или не принимать вещи, и многие понимают, что данное поведение ненормально. Поверьте, многие родители с таким поведением сталкивались и скорее посочувствовали вам из-за навязчивого поведения той родительницы.
Абсолютно нормально как брать, так и отдавать какие-либо вещи. Это ещё сохраняет и бюджет, и природу, но обычно люди обмениваются фото и спрашивают: «Вот это подойдёт или нет? Нужно или нет?»
Думаю, что вопрос уже исчерпан в случае с данной родительницей, после ее сообщения.
Если из-за долгов создают такие ситуации соседи по указу управ компани: пример: я выхожу из лифта и просто у окна встаю, далее женщина вышедшая со мной из лифта частично блокирует собой проход. И говорит " ну я жду" (имеется в виду то ли о долгах то ли чтоб мимо нее прошла а она из-за долгов устроила б нападение, потом сказав, что напала я,для того чтоб меня увезли в психбольницу, подстроить, а жилье захватить, т к не с чего взыскать. Так во если хожу одна. Я уехала вверх, испугавшись. Так вот если ещё такое будет, что делать. И если с двух сторон заблок. Будет, что срочно делать. Местнач полиция может в сговоре. Можно ли как-то заранее себя защитить о т признания сумасшедшей если они построят. А также можно ли бесплатно но не в ПНД в Москве какое-то пройти освидетельствование заранее и какое оно в чем заключается. И бесплатно ли. и это освидетельствование сколько по времени действует эта справка. Чтобы не сказали что оно не действительно
Ответить
Здравствуйте, Инна!
Экстренная защита при блокировке прохода
Если вы выходите из лифта, а соседка блокирует проход, ваши действия должны быть быстрыми и четкими:
Не вступайте в контакт. Не отвечайте на провокации, не оправдывайтесь и не пытайтесь пройти силой. Ваша цель — не конфликт, а безопасность.
Вернитесь в лифт или квартиру. Если есть возможность, нажмите кнопку закрытия дверей или вернитесь в квартиру и вызовите полицию. Это самый безопасный вариант.
Включите видеозапись. Если у вас есть телефон, начните снимать. Скажите вслух: «Я нахожусь в подъезде по адресу... , гражданка [ФИО или описание] блокирует мне проход и высказывает угрозы». Это создаст доказательство для полиции.
Вызовите полицию (112). Сообщите, что вас незаконно удерживают, блокируют выход и угрожают. Требуйте приезда наряда. Важно: полиция обязана отреагировать на такое сообщение.
Если блокируют с двух сторон. Это уже незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ). Немедленно звоните в полицию и громко зовите на помощь соседей.
Правовая квалификация действий соседки:
Блокирование прохода и удержание — это самоуправство (ст. 330 УК РФ). Если это сопровождается угрозами, добавляется ст. 119 УК РФ.
Угрозы психиатрией и «захватом жилья» — это угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ), если они носят реальный характер.
Оскорбления (если они были) — административное правонарушение по ст. 5.61 КоАП РФ, штраф от 3 000 до 5 000 рублей.
Психиатрическое освидетельствование: добровольно, бесплатно, но не анонимно
Вы можете пройти обследование, чтобы иметь на руках документ о своем психическом здоровье. Это разумная мера предосторожности.
1. Добровольность — главный принцип.
Согласно ст. 4 Закона РФ № 3185-1, психиатрическая помощь оказывается добровольно и только с вашего согласия. Без вашего согласия или решения суда вас не могут госпитализировать. Если соседка вызовет психиатрическую бригаду, вы имеете полное право отказаться от осмотра и госпитализации, если нет непосредственной опасности для вас или окружающих.
2. Порядок прохождения.
Куда обращаться: В психоневрологический диспансер (ПНД) по месту жительства или в частный медицинский центр.
Бесплатно: Да, в государственном ПНД освидетельствование проводится бесплатно по полису ОМС, если это входит в программу госгарантий. Вам нужно будет прийти на прием к врачу-психиатру.
Анонимно: Нет. Анонимное освидетельствование в государственной системе невозможно. В частных клиниках иногда предлагают анонимные консультации, но официальное заключение для суда или полиции потребует ваших данных.
3. Срок действия справки.
Заключение психиатра, выданное по результатам освидетельствования, действительно в течение 2 лет с момента выдачи. Это значит, что в течение двух лет вы можете ссылаться на этот документ.
Как защититься от клеветы и «построений»
Ваши опасения понятны, но закон на вашей стороне.
Клевета (ст.
Защита через суд. Вы можете подать иск о защите чести, достоинства и компенсации морального вреда (ст.
Роль управляющей компании. Если УК покрывает соседку или создает препятствия, жалуйтесь в Государственную жилищную инспекцию или Прокуратуру. УК обязана обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания (Постановление Правительства РФ № 416).
Что делать?
Заведите «дневник инцидентов». Записывайте каждую дату, время, свидетелей и суть происшествия. Фиксируйте на видео.
Пройдите освидетельствование в ПНД. Это даст вам документ, подтверждающий ваше психическое здоровье, и снимет возможные манипуляции.
Подайте заявление в полицию. На каждый случай блокировки или угроз вызывайте полицию и требуйте регистрации заявления. Это создаст официальную историю.
С уважением, Анастасия ЧурсиноваАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
Допускается ли действующим законодательством и ведомственными нормативными актами МВД РФ проведение инспектором по делам несовершеннолетних опроса двух несовершеннолетних одновременно в одном кабинете, если один из них имеет статус ограниченных возможностей здоровья (ОВЗ)? Какие гарантии предусмотрены для ребёнка с ОВЗ при проведении опроса, и нарушаются ли они при совместном опросе с другим несовершеннолетним?
Ответить
Здравствуйте, Саша!
Действующее законодательство не содержит прямого запрета на опрос двух несовершеннолетних в одном кабинете, однако такой совместный опрос, особенно если один из детей имеет статус ОВЗ, создает высокие риски нарушения его прав и является крайне нежелательной практикой. Для ребенка с ОВЗ предусмотрены дополнительные гарантии, которые могут быть нарушены при совместном опросе.
Правовые основы и пробел в регулировании
Процедура опроса несовершеннолетнего инспектором ПДН регулируется несколькими нормативными актами:
ФЗ «О полиции» (ст. 13) наделяет сотрудников правом получать объяснения.
Приказ МВД России от 15.10.2013 № 845 (Инструкция по организации деятельности ПДН) устанавливает общие правила работы, но не детализирует процедуру опроса.
Уголовно-процессуальный кодекс (УПК РФ) и КоАП РФ содержат специальные правила для допроса несовершеннолетних, которые по аналогии могут применяться и к опросу.
Основная проблема в том, что прямой нормы, запрещающей или разрешающей одновременный опрос нескольких несовершеннолетних, в законодательстве нет. Это создает правовой пробел, которым на практике пользуются сотрудники ПДН, часто не осознавая всех рисков.
Особые гарантии для ребенка с ОВЗ
Для несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) закон и правоприменительная практика предусматривают дополнительные гарантии, которые практически невозможно обеспечить при совместном опросе:
Обязательное участие педагога или психолога. При опросе несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего 14 лет, обязательно присутствие педагога или психолога. Более того, существует позиция, что для ребенка-инвалида участие педагога обязательно независимо от возраста, вплоть до 18 лет. Совместный опрос двух детей затрудняет или делает невозможным полноценное участие специалиста, ориентированного на потребности конкретного ребенка с ОВЗ.
Учет психофизического состояния. Ребенок с ОВЗ может иметь особенности восприятия, памяти, речи или повышенную утомляемость. Присутствие постороннего несовершеннолетнего создает дополнительный стресс, отвлекает и может исказить его показания. Совместный опрос не позволяет создать спокойную, безопасную и предсказуемую обстановку, необходимую для получения достоверной информации.
Конфиденциальность и защита персональных данных. Опрос затрагивает личные обстоятельства жизни ребенка. Присутствие другого несовершеннолетнего нарушает конфиденциальность и может привести к распространению чувствительной информации, что особенно критично для ребенка с ОВЗ.
Почему совместный опрос — это плохая практика
Помимо нарушения прав ребенка с ОВЗ, одновременный опрос двух несовершеннолетних имеет и другие негативные последствия:
Взаимное влияние: Дети могут подстраивать свои ответы под друг друга, бояться сказать что-то не то в присутствии сверстника.
Непредсказуемость: Поведение одного ребенка может спровоцировать стресс или агрессию у другого.
Сложность фиксации: Инспектору сложно одновременно наблюдать за реакциями двух детей и точно фиксировать их показания.
Что делать в такой ситуации
Если вы столкнулись с ситуацией, когда инспектор ПДН пытается опросить двух несовершеннолетних одновременно, и один из них имеет ОВЗ, вы вправе:
Заявить о нарушении прав. Потребовать проведения опроса индивидуально, ссылаясь на необходимость обеспечения особых гарантий для ребенка с ОВЗ и создания условий для получения достоверных показаний.
Настаивать на присутствии специалиста. Требовать обязательного участия педагога или психолога, компетентного в работе с детьми с ОВЗ.
Уведомить законного представителя. Родители или опекуны ребенка с ОВЗ имеют право присутствовать при опросе и должны быть уведомлены о его проведении.
Обжаловать действия. В случае отказа в удовлетворении этих требований, действия инспектора можно обжаловать в прокуратуру или вышестоящему руководству в органах внутренних дел.
Таким образом, хотя формального запрета на совместный опрос нет, действия инспектора, проводящего такой опрос с участием ребенка с ОВЗ, с высокой вероятностью будут признаны незаконными, так как они нарушают гарантированные законом особые условия для получения информации от такой категории несовершеннолетних.
С уважением, Анастасия ЧурсиноваАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
Налоговая подала в суд на взыскание задолженности, суд отказал в связи с пропуском срока на обращение в суд. Налоговая продолжает учитывать эти задолженности на счёте, отказывается делать перерасчёт. Что делать в этом случае?
Ответить
Здравствуйте!
Отказ суда во взыскании задолженности из-за пропуска срока — это прямое основание для признания долга безнадежным и его списания. Тот факт, что налоговая продолжает учитывать эту сумму, неправомерен. Разберу, как действовать.
Правовая основа: почему долг должен быть списан
Ключевая норма — подпункт 4 пункта 1 статьи 59 Налогового кодекса РФ. Согласно ей, безнадежными к взысканию признаются недоимка, задолженность по пеням и штрафам, взыскание которых оказалось невозможным, в том числе в случае принятия судом акта, в соответствии с которым налоговый орган утрачивает возможность взыскания в связи с истечением установленного срока.
Ваша ситуация полностью под это подпадает. ФНС России в своих разъяснениях прямо указывает: если суд отказал налоговому органу во взыскании недоимки в связи с нарушением срока, задолженность подлежит списанию как безнадежная.
Важный нюанс: налоговый орган не всегда списывает долг автоматически. Он может ссылаться на отсутствие «специального» судебного акта о признании задолженности безнадежной и предлагать налогоплательщику самому обратиться в суд за таким актом. Однако это не освобождает инспекцию от обязанности прекратить учет заведомо невзыскиваемой задолженности.
Кроме того, с 1 ноября 2025 года действует новый порядок учета задолженности физических лиц. Если вы не согласны с суммой, нужно направить в налоговый орган заявление о перерасчете или жалобу — спорные начисления не будут списываться до разрешения спора.
План действий
1. Подайте письменное заявление в свою ИФНС о списании задолженности
Кому: В вашу налоговую инспекцию.
Что указать: Ссылку на вступившее в силу решение суда, которым ФНС отказано во взыскании. Сошлитесь на подпункт 4 пункта 1 статьи 59 НК РФ и потребуйте:
Признать задолженность безнадежной к взысканию.
Произвести перерасчет (обнулить отрицательное сальдо ЕНС).
Исключить долг из вашего лицевого счета.
Форма: Письменно, в двух экземплярах. На вашем экземпляре требуйте отметку о принятии.
2. Если ИФНС отказывает или бездействует — жалоба в УФНС
Куда: В Управление ФНС России по вашему региону (вышестоящий орган).
Срок: Жалоба подается в течение одного года со дня, когда вы узнали о нарушении права, через ту инспекцию, которая нарушила права.
Порядок: Жалоба подается в письменной форме через вашу ИФНС, которая обязана в течение 3 дней переслать ее в вышестоящий орган.
Срок рассмотрения: Один месяц со дня регистрации.
3. Параллельно или после — жалоба в прокуратуру
Основание: Неправомерный учет задолженности, которая не может быть взыскана, нарушает ваши права.
Срок: Законом не ограничен. Обращение рассматривается в течение 30 дней.
Что указать: Опишите ситуацию, приложите копию решения суда и ответы из налоговой.
4. Судебное обжалование (КАС РФ)
Куда: В районный суд по правилам Кодекса административного судопроизводства (КАС РФ).
Что оспаривать: Бездействие налогового органа, выразившееся в отказе списать задолженность.
Обязательное условие: Перед обращением в суд необходимо пройти досудебное обжалование в вышестоящий налоговый орган (УФНС) — пункт 2 статьи 138 НК РФ.
Список документов
Копия решения суда (с отметкой о вступлении в законную силу) — ключевой документ.
Копии ваших обращений в ИФНС и ответов (если есть).
Выписка из личного кабинета налогоплательщика (скриншот с отраженной задолженностью).
Паспорт.
Заявление о списании / жалоба (2 экземпляра).
Инстанции для обращения (последовательность)
ИФНС — заявление о списании задолженности.
УФНС по региону — жалоба на отказ/бездействие.
Прокуратура — проверка законности действий налогового органа.
Районный суд — административный иск (после УФНС).
Отказ суда взыскать долг из-за пропуска срока — это не просто формальность, а юридический факт, который делает задолженность безнадежной. Начните с письменного заявления в ИФНС со ссылкой на подпункт 4 пункта 1 статьи 59 НК РФ. Если инспекция откажет или промолчит — жалуйтесь в УФНС, затем в прокуратуру и суд.
Тем не менее, без изучения документов данные консультации всего-лишь предположение.
С уважением, Анастасия ЧурсиноваАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
Здравствуйте, где я могу получить данные о своей регистрации на 06.02.1992 год, могу ли я подать через районное мвд по миграции если тогда жиль в другом регионе России? И могу ли я так же в этом же мвд запросить данные о ранее выданных паспортах (интересует паспорт 90-х годов). Заранеее спасибо за ответ.
Ответить
Здравствуйте, Иван Владимирович!
Вы можете получить сведения о своей регистрации в 1992 году и о ранее выданных паспортах. Подать запрос можно через районное МВД, даже если вы жили в другом регионе. Основной канал для этого — портал «Госуслуги», но есть и другие варианты.
Как получить сведения о регистрации в 1992 году
Информация о регистрации за 1992 год может храниться в нескольких местах. Начинать поиск стоит с наиболее вероятных источников.
Основной путь: через МВД и «Госуслуги»
Согласно закону, вы имеете право на ознакомление с информацией о себе, содержащейся в базе данных регистрационного учета.
Через «Госуслуги»: Это самый удобный способ. Нужно найти услугу «Предоставление адресно-справочной информации».
Личное обращение в МВД: Можно подать письменное заявление в произвольной форме в подразделение по вопросам миграции по вашему текущему месту жительства, предъявив паспорт. Важно: не обязательно ехать в тот регион, где вы были зарегистрированы. Запрос может быть направлен в соответствующие архивы по вашим данным.
Если данные в МВД не сохранились: обращение в архивы
За 1992 год информация могла быть передана в государственные архивы. В этом случае запрос направляется в архивный отдел администрации того района или города, где вы проживали. В запросе нужно указать ваши ФИО, примерный адрес проживания в 1992 году и цель получения справки.
Дополнительные источники
Иногда информацию о проживании в 90-х годах могут косвенно подтвердить:
Архивы ЖЭКов или управляющих компаний: у них могли сохраниться домовые книги.
Архивы учебных заведений, если вы учились и жили в общежитии.
Как получить сведения о ранее выданных паспортах
Сведения о паспортах, выданных в 90-е годы, можно получить в следующих инстанциях:
МФЦ (Многофункциональный центр): Это один из самых доступных способов. Необходимо подать заявление и предъявить паспорт.
Отдел по вопросам миграции МВД: Если в МФЦ не смогут помочь, следует обратиться в подразделение по вопросам миграции по вашему текущему месту жительства. Также можно направить официальное обращение в порядке 59-ФЗ.
Место выдачи паспорта: Теоретически, информацию могут предоставить в том подразделении, которое непосредственно выдавало паспорт, но это не всегда удобно территориально.
Ваш план действий
Начните с «Госуслуг»: Авторизуйтесь на портале и подайте заявление на предоставление адресно-справочной информации. Это запустит поиск по базам МВД.
Если онлайн-запрос не дал результата: Подготовьте и подайте письменные заявления:
В подразделение по вопросам миграции МВД по вашему текущему месту жительства — на получение адресной справки о регистрации в 1992 году.
В архивный отдел администрации того региона, где вы жили в 1992 году.
В МФЦ или МВД — на получение справки о ранее выданных паспортах.
Укажите в заявлении максимум известных вам данных: ФИО (включая возможные изменения), дату рождения, примерный адрес проживания в 1992 году, период, за который нужны сведения. Чем больше деталей, тем выше шансы на успех.
Какие документы приложить
Паспорт гражданина РФ (основной документ).
Заявление (составленное в свободной форме или по форме ведомства).
Документы, косвенно подтверждающие проживание (если есть): например, справка из школы, медицинская карта, квитанции об оплате и т. д.
С уважением, Анастасия ЧурсиноваАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
Пенсионер получил потребительский кредит под 46 % годовых. Кредит не выдавал Банк без покупки личной страховки в указанной Банком страховой компании (страхование Жизни и здоровья), а также без заключения непонятного договора на информационные услуги. Пенсионеру при заключении договора на говорили о том что без покупки личной страховки процент будет ниже ВООБЩЕ! Просто сказали " КРЕДИТ не ДАДИМ без покупки страховки и заключения договора на информ услуги". Пенсионер был в безвыходной жизненной на тот момент ситуации и вынужденно согласился на такой кредит. ВОПРОСЫ: 1. Можно ли спустя ГОД после заключения кредитн договора отказаться от страховки и обязательна ли она вообще была? ЕМУ ничего не разъясняли 2. Крайне высокая плата за кредит - 46 % годовых-возможно ли оспорить?
Ответить
Антон, здравствуйте!
Отказаться от страховки спустя год можно, но вернуть за нее деньги будет крайне сложно. Оспорить же саму процентную ставку в 46% годовых практически невозможно, но есть другой, более эффективный путь — оспорить навязывание дополнительных услуг.
Вопрос 1: Можно ли отказаться от страховки спустя год?
Да, отказаться от договора страхования можно в любое время. Однако ключевой вопрос — вернут ли при этом деньги.
«Период охлаждения»: По общему правилу, установленному указаниями Банка России, у заемщика есть 14 календарных дней (а для страховок, оформленных одновременно с кредитом, — 30 дней) с момента заключения договора, чтобы отказаться от страховки и получить 100% страховой премии.
После «периода охлаждения»: Спустя год этот срок, очевидно, давно прошел. Согласно разъяснениям, после истечения «периода охлаждения» уплаченная страховая премия по общему правилу не подлежит возврату, если иное прямо не предусмотрено договором страхования.
Возврат части премии: Часть денег можно вернуть только при досрочном погашении кредита — пропорционально оставшемуся сроку страхования. Но это не ваш случай, так как кредит еще не погашен.
Вывод: Отказаться от страховки технически можно (прекратив ее действие), но рассчитывать на возврат денег спустя год не стоит.
Вопрос 2: Можно ли оспорить 46% годовых?
Это самый сложный момент. Оспорить саму по себе высокую процентную ставку в суде практически невозможно.
Свобода договора: Согласно ст. 421 ГК РФ, стороны свободны в заключении договора. Банк и заемщик согласовали ставку 46%, и суды, как правило, не вмешиваются в коммерческие условия сделки, если нет прямых нарушений закона.
Снижение по ст. 333 ГК РФ: Эту статью sometimes применяют для снижения неустойки, но она не применяется к процентам за пользование кредитом, так как у них разная правовая природа.
Судебная практика: Суды отказывают в исках о признании недействительным пункта договора о процентной ставке, если заемщик добровольно подписал договор.
Вывод: Попытка оспорить 46% годовых как таковые — это путь с почти нулевыми перспективами.
Что реально можно сделать: оспорить навязывание услуг
Вот здесь кроется ваш главный шанс. Закон запрещает обусловливать выдачу кредита обязательным приобретением других услуг.
Правовая основа: Ст. 16 Закона «О защите прав потребителей» прямо запрещает навязывание дополнительных услуг. Ст. 5 ФЗ «О потребительском кредите» требует, чтобы согласие на дополнительные услуги было выражено в письменной форме в заявлении о предоставлении кредита.
Судебная практика: Суды часто встают на сторону заемщиков. Есть примеры, когда суды признавали навязывание страховки и взыскивали с банков не только стоимость страховки, но и штраф 50% и компенсацию морального вреда. В одном из дел суд указал, что включение в кредит условия о страховании без письменного согласия заемщика является навязыванием.
Ваш аргумент: Пенсионеру сказали, что «без страховки кредит не дадут». Это классическое обусловливание. Если он может подтвердить это (свидетельскими показаниями, перепиской), у него есть сильная позиция.
Что это даст: Если суд признает навязывание незаконным, банк будет обязан вернуть стоимость страховки и, возможно, стоимость «информационных услуг». Это может снизить общую долговую нагрузку, но не изменит саму ставку в 46%.
План действий
Соберите доказательства: Найдите кредитный договор, заявление на кредит, полис страхования, документы на «информационные услуги». Проверьте, стоит ли где-то ваша собственноручная подпись или галочка под пунктом о согласии на страхование. Если нет — это ваш главный козырь.
Подайте претензию в банк: Напишите письменную претензию с требованием признать навязывание услуг незаконным и вернуть их стоимость. Сошлитесь на ст. 16 ЗоЗПП и ст. 5 ФЗ-353.
Обратитесь к финансовому уполномоченному: Если банк откажет, подайте обращение финомбудсмену. Это обязательная досудебная стадия.
Подайте иск в суд: Если и это не поможет, обращайтесь в суд. В иске требуйте:
Признать недействительными условия о страховании и «информационных услугах».
Взыскать уплаченные за них суммы.
Взыскать штраф 50% от присужденной суммы (п. 6 ст. 13 ЗоЗПП).
Взыскать компенсацию морального вреда.
Заявите о кабальности сделки: В качестве дополнительного аргумента можно указать на ст. 179 ГК РФ (кабальная сделка), так как пенсионер был вынужден согласиться на крайне невыгодные условия из-за тяжелой жизненной ситуации. Это сложный путь, но он может усилить позицию.
Антон, честно скажу: оспорить 46% годовых напрямую не получится. Но это и не нужно. Сосредоточьтесь на признании навязывания страховки и «информационных услуг» незаконными. Это даст реальный шанс вернуть часть денег и наказать банк. Шансы на успех в таком иске есть, особенно если удастся доказать, что пенсионер не выражал добровольного согласия на эти услуги.
Если потребуется помощь в составлении претензии или иска, рекомендую обратиться к адвокатам и юристам на сайте в личных сообщениях и направить документы для изучения..
С уважением, Анастасия ЧурсиноваАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
1. В договоре нет ни слова, что кредитная ставка привязана к личному страхованию и как-то зависела от факта личной страховки. В общих условиях кредитования указано, что если по Договору ставка привязана к страховке, то она может быть повышена. На этом можно сыграть?
2.Период охлаждения введен 1 сентября 2025 года, а кредит со страховкой оформлен в июне 2025 - это может быть аргументом, что новый закон не применим к прошлым отношениям?
У меня недееспособный сын. Мне 83 года, я - опекун своего сына. У меня есть подруга , которой я доверяю. Сын находится в частном пансионате. У меня есть 2 квартиры и комната в коммуналке. Могу ли я оформить ренту на комнату в коммуналке на мою подругу? И завещать ей 1\2 одной из моих квартир, чтобы составить наследственный договор с ней. Чтобы когда меня не будет у нее была комната и 1\2 квартиры с условием, что она будет сдавать мою вторую квартиру и деньги со сдачи квартиры переводить на оплату пансионата?
Ответить
Тамара Михайловна, здравствуйте!
Ситуация деликатная, и я понимаю ваше желание обеспечить будущее сына и распорядиться имуществом так, как вы считаете нужным.
Оформить ренту на комнату для подруги технически можно, но с серьёзными ограничениями. А вот завещание или наследственный договор, ущемляющие права вашего недееспособного сына, практически невозможно — закон защищает его интересы очень строго.
Можно ли оформить ренту на комнату для подруги?
Да, в теории это возможно, но с двумя ключевыми оговорками.
Что такое рента. По договору пожизненного содержания с иждивением (ст. 601 ГК РФ) вы передаёте подруге комнату в собственность, а она обязуется пожизненно вас содержать — обеспечивать уход, питание, лекарства, оплачивать коммунальные услуги.
Проблема первая: комната и сын. Если комната принадлежит вам лично, вы вправе ею распоряжаться. Если же она входит в состав имущества, принадлежащего вашему недееспособному сыну, или является совместной собственностью, ситуация кардинально меняется. В этом случае для сделки потребуется предварительное разрешение органа опеки и попечительства (ст. 21 ФЗ № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»). Без такого разрешения сделка будет незаконной и её легко оспорят.
Проблема вторая: конфликт интересов. Вы — опекун сына. Если вы попытаетесь передать его имущество (или имущество, в котором он имеет долю) своей подруге, это может быть расценено как конфликт интересов. По п. 3 ст. 37 ГК РФ опекун не вправе совершать сделки с подопечным, кроме дарения или безвозмездного пользования в пользу подопечного. Сделка через подругу — это обход этого запрета, и суды такие схемы проверяют очень строго.
Вывод: если комната — ваша личная собственность, ренту оформить можно, но с нотариальным удостоверением (ст. 584 ГК РФ). Если есть хоть малейшая связь с имуществом сына — без разрешения опеки не обойтись, и риск оспаривания очень высок.
Завещание и обязательная доля сына
Это главный камень преткновения. Ваш недееспособный сын — наследник первой очереди и имеет право на обязательную долю в наследстве.
Согласно ст. 1149 ГК РФ, нетрудоспособные дети наследодателя, независимо от содержания завещания, получают не менее половины той доли, которая причиталась бы им по закону. Если бы вы не оставили завещание, сын получил бы, например, половину всего имущества (как единственный наследник первой очереди). Значит, по завещанию он всё равно получит не менее 1/4 наследства, и эту долю нельзя обойти.
Как это работает на практике. Если вы завещаете подруге 1/2 квартиры, а сын имеет право на обязательную долю, суд или нотариус пересчитают доли так, чтобы сын получил положенный минимум. Подруга может получить меньше, чем вы планировали, или наследство будет разделено иначе.
Важный нюанс: даже если сын находится в пансионате и не может сам распоряжаться имуществом, за него это будет делать опекун (вы или другое лицо) с разрешения органов опеки.
Наследственный договор: чем он отличается и что даёт
Наследственный договор (ст. 1140.1 ГК РФ) — это более гибкий инструмент, чем завещание. Вы можете возложить на подругу обязанности (например, оплачивать пансионат сына) в обмен на имущество после вашей смерти.
Но! Условия наследственного договора не отменяют право на обязательную долю. Прямо указано: договор действует лишь в той части, которая не противоречит правилам об обязательной доле (ст. 1149 ГК РФ). То есть если условия договора ущемляют права сына, они будут недействительны в этой части.
Кто может быть стороной договора. От имени недееспособного наследника договор заключает его опекун. Но если вы — опекун сына и одновременно сторона договора (наследодатель), возникает тот же конфликт интересов, что и с рентой.
Что можно сделать: практические варианты
Учитывая всё вышесказанное, вот наиболее реалистичные пути:
Вариант 1: Рента на вашу личную комнату. Если комната — ваша, вы можете заключить договор пожизненного содержания с иждивением с подругой. Это выведет комнату из наследственной массы до вашей смерти, и обязательная доля сына на неё распространяться не будет. В договоре можно прописать обязанность подруги помогать вам и сыну при жизни.
Вариант 2: Наследственный договор с чёткими обязанностями. Вы можете заключить с подругой наследственный договор, в котором она обязуется оплачивать пансионат сына. Но помните: сын всё равно получит обязательную долю в квартирах. Возможно, стоит выделить ему долю в одной квартире, а подруге завещать другую — с условием оплаты пансионата из доходов от сдачи.
Вариант 3: Завещание с учётом обязательной доли. Просто завещать подруге 1/2 квартиры — рискованно. Лучше заранее рассчитать, какая доля достанется сыну, и оформить завещание так, чтобы не нарушить его права. Это снизит риск оспаривания.
Что касается второй квартиры и её сдачи. Вы можете прописать в наследственном договоре или завещании обязанность подруги сдавать квартиру и переводить деньги на пансионат. Но исполнение этой обязанности после вашей смерти будет контролироваться наследниками или опекуном сына. Если подруга не будет выполнять условия, договор можно оспорить.
Главное предупреждение
Любая схема, которая пытается лишить недееспособного сына обязательной доли, будет оспорена. Суды в таких делах почти всегда встают на сторону незащищённого наследника. Поэтому лучше не пытаться обойти закон, а грамотно спланировать распределение имущества с учётом прав сына.
Для составления конкретных документов (ренты, наследственного договора, завещания) настоятельно рекомендую обратиться к нотариусу, специализирующемуся на наследственном праве. Он поможет рассчитать доли и оформить всё так, чтобы минимизировать риски оспаривания.
Нормативная база
Статья 601 ГК РФ действительно регулирует договор пожизненного содержания с иждивением. Согласно ей, получатель ренты передаёт недвижимость в собственность плательщика, который обязуется осуществлять пожизненное содержание с иждивением гражданина и (или) указанного им третьего лица (лиц).
Применимость к вашей ситуации: Вы можете передать комнату подруге по этому договору, если комната принадлежит лично вам. При этом в договоре можно указать, что содержание распространяется и на вашего сына как третьего лица.
Нюанс: Если комната входит в состав имущества, принадлежащего вашему недееспособному сыну, или является совместной собственностью, для сделки потребуется предварительное разрешение органа опеки и попечительства (см. ниже).
Статья 21 ФЗ № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» устанавливает: опекун без предварительного разрешения органа опеки и попечительства не вправе совершать сделки по отчуждению имущества подопечного (в том числе по обмену или дарению), а также сделки, влекущие уменьшение стоимости имущества подопечного.
Применимость к вашей ситуации: Если вы попытаетесь распорядиться имуществом, принадлежащим сыну, или имуществом, в котором он имеет долю, без разрешения опеки — сделка будет незаконной. Орган опеки обязан обратиться в суд с требованием о расторжении такого договора.
Нюанс: Разрешение или отказ должны быть предоставлены в письменной форме не позднее 15 дней с даты подачи заявления.
Пункт 3 статьи 37 ГК РФ устанавливает: опекун, его супруг и близкие родственники не вправе совершать сделки с подопечным, за исключением передачи имущества подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользование. Аналогичная норма содержится в ФЗ № 48-ФЗ.
Применимость к вашей ситуации: Вы — опекун сына. Если вы попытаетесь передать его имущество (или имущество, в котором он имеет долю) своей подруге, это может быть расценено как конфликт интересов и обход запрета. Суды такие схемы проверяют очень строго.
Нюанс: Запрет распространяется не только на вас лично, но и на вашу подругу, если она будет действовать в ваших интересах.
Согласно п. 1 ст. 1149 ГК РФ, несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).
Применимость к вашей ситуации: Ваш недееспособный сын — нетрудоспособный наследник первой очереди. Он имеет право на обязательную долю. Если бы вы не оставили завещание, он получил бы, например, половину всего имущества. Значит, по завещанию он всё равно получит не менее 1/4 наследства, и эту долю нельзя обойти.
Нюанс: Даже если сын находится в пансионате и не может сам распоряжаться имуществом, за него это будет делать опекун (вы или другое лицо) с разрешения органов опеки.
Статья 1140.1 ГК РФ (введена Федеральным законом от 19.07.2018 № 217-ФЗ) регулирует наследственный договор. Согласно ей, наследодатель вправе заключить с любым из лиц, которые могут призываться к наследованию, договор, условия которого определяют круг наследников и порядок перехода прав на имущество.
Применимость к вашей ситуации: Вы можете заключить с подругой наследственный договор, в котором она обязуется оплачивать пансионат сына. Однако условия наследственного договора действуют лишь в той части, которая не противоречит правилам об обязательной доле (ст. 1149 ГК РФ).
Нюанс: Если условия договора ущемляют права сына на обязательную долю, они будут недействительны в этой части. Суды отдают приоритет правилам об обязательной доле.
Статья 584 ГК РФ устанавливает: договор ренты подлежит нотариальному удостоверению, а договор, предусматривающий отчуждение недвижимого имущества под выплату ренты, подлежит также государственной регистрации.
Применимость к вашей ситуации: Если вы решите оформить ренту на комнату для подруги, договор обязательно должен быть удостоверен нотариусом. Без нотариального удостоверения договор ренты ничтожен.
Нюанс: С 01.03.2013 государственной регистрации подлежит только переход права собственности на недвижимость, а не сам договор ренты.
С уважением, Анастасия ЧурсиноваАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
Здравствуйте, мне сообщили что мой муж, который находился на СВО умер от остановки сердца, при это он был отправлен на бз на позиции. Т.е. он находился на лсб и умер в результате сильного стресса, предварительно от остановки сердца. Сейчас жду когда привезут его тело для захоронения. В извещении о смерти указали что умер на территории ДНР, а не погиб при выполнении БЗ. Хотела узнать что посоветуете делать в такой ситуации. Стоит ли произвести дополнительный осмотр тела на признаки повреждения. И как это происходит. И могу ли я оспорить то что он не просто так умер, а погиб при выполнении БЗ. Ранее на сердце жалоб не было.
Ответить
Алеся, здравствуйте!
Примите мои искренние соболезнования.
У вас есть законные основания оспорить формулировку в извещении и добиться признания того, что смерть вашего мужа связана с исполнением обязанностей военной службы.
Почему формулировка в извещении имеет ключевое значение
Указание в извещении «смерть не связана с исполнением обязанностей военной службы» — это не просто формальность. От этой формулировки напрямую зависит право вашей семьи на получение единовременного пособия в размере 5 524 892,57 рубля (по Указу Президента № 98) и страховой выплаты (по Федеральному закону № 52-ФЗ). Если в документах указано, что смерть не связана со службой, в этих выплатах, скорее всего, откажут.
Судебная практика показывает, что такие формулировки часто являются следствием бюрократических ошибок или шаблонного подхода. Смерть в зоне СВО, даже от болезни (например, от остановки сердца), почти всегда связана с экстремальными нагрузками и стрессом, что дает основания для оспаривания.
План оспаривания формулировки
1. Письменный запрос в воинскую часть (сбор доказательств)
Напишите заявление на имя командира воинской части, где служил ваш муж. В заявлении требуйте выдать заверенные копии:
Приказа об исключении военнослужащего из списков личного состава.
Материалов служебной проверки (разбирательства).
Рапорта непосредственного начальника.
Копии контракта (если применимо).
Эти документы помогут понять, на каком основании была сделана запись в извещении. Отправьте заявление заказным письмом с уведомлением о вручении.
2. Жалоба в военную прокуратуру
Если воинская часть отказывается менять формулировку или не предоставляет документы, подайте жалобу в военную прокуратуру гарнизона (по месту дислокации части). В жалобе требуйте провести проверку и изменить причину гибели на «связанную с исполнением обязанностей военной службы».
3. Судебное обжалование (административный иск)
Если прокуратура не поможет, подайте административный иск в гарнизонный военный суд. Вы вправе оспаривать действия командования части и военкомата. В иске укажите, что формулировка в извещении неправомерна, и требуйте признать смерть связанной с исполнением обязанностей военной службы. Суды по таким делам часто встают на сторону семей. Например, в Республике Хакасия суд признал незаконным извещение, в котором смерть военнослужащего, погибшего в зоне СВО, была указана как «не связанная с исполнением обязанностей».
Независимый осмотр тела: как и зачем
Проведение дополнительного осмотра и независимой экспертизы имеет смысл, особенно если вы сомневаетесь в причине смерти или хотите подтвердить наличие повреждений.
Право на вскрытие и экспертизу
Прямого запрета на вскрытие цинкового гроба нет. Вы, как супруга, имеете право требовать личного опознания и проведения судебно-медицинской экспертизы (в том числе независимой). Ведомственные инструкции могут содержать пометку «вскрытию не подлежит», но она не может лишить вас права на установление истины.
Как это сделать практически
Подайте письменные заявления (до прибытия тела):
В военный комиссариат, который занимается отправкой тела.
В морг или ритуальную службу, куда привезут тело.
В военную прокуратуру и Следственный комитет.
В заявлениях требуйте: обеспечить личное опознание, разрешить вскрытие гроба, провести (или разрешить) судебно-медицинскую и ДНК-экспертизу.
Если откажут — требуйте письменный мотивированный отказ и обжалуйте его в военную прокуратуру и суд.
Независимая экспертиза: вы вправе заказать ее в частном порядке. Для этого потребуется получить разрешение на вскрытие и забор материала для ДНК-анализа. Помните, что для официальной экспертизы может потребоваться постановление следователя или суда.
Нормативная база
Указ Президента РФ от 05.03.2022 № 98 — действует, применим
Указ действительно устанавливает единовременную выплату в размере 5 млн рублей членам семей военнослужащих, погибших (умерших) при участии в СВО. Выплата осуществляется в равных долях. Категории членов семьи определяются по ч. 1.2 ст. 12 Федерального закона № 247-ФЗ и ч. 11 ст. 3 Федерального закона № 306-ФЗ. Супруга относится к членам семьи, имеющим право на выплату.
Главное условие: в Указе прямо указано, что выплата производится в случае гибели (смерти) военнослужащего, либо смерти до истечения одного года со дня увольнения, наступившей вследствие увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы. Именно поэтому формулировка в извещении «не связана с исполнением обязанностей военной службы» становится основанием для отказа. Оспаривание этой формулировки напрямую открывает доступ к выплате.
Федеральный закон от 28.03.1998 № 52-ФЗ — действует, применим
Закон регулирует обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих. Страховые суммы выплачиваются при наступлении страховых случаев, перечень которых установлен ст. 4 закона. Смерть военнослужащего в период прохождения службы — страховой случай, но размер и сам факт выплаты зависят от квалификации смерти (связана или не связана с исполнением обязанностей). Если смерть признана не связанной со службой, страховая компания может отказать в выплате.
Судебная практика по оспариванию извещений — существует, подтверждает ваши шансы
Практика по оспариванию формулировок «не связано с исполнением обязанностей военной службы» реальна и положительна для семей военнослужащих. Суды признают такие извещения незаконными. Например, суд Волгограда признал незаконными извещения, согласно которым смерть военнослужащего не была связана с исполнением обязанностей, из-за чего семья не могла получить выплаты. Адвокатская газета также сообщает о деле, где удалось добиться признания смерти участника СВО связанной с исполнением обязанностей военной службы.
Приказ Минздрава России от 25.09.2023 № 491н — действует, применим
Этот приказ утверждает Порядок проведения судебно-медицинской экспертизы и прямо упоминается в контексте опознания погибших на СВО. Именно на него следует ссылаться при требовании независимой экспертизы. Вам необходимо письменно уведомить военкомат о намерении провести независимую экспертизу — это первый практический шаг. Если во вскрытии цинкового гроба необоснованно отказывают, следует направить заявление в Следственный комитет, который может инициировать дело и поручить следователю подготовить ходатайство о независимом анализе ДНК.
Важно: действовать нужно до захоронения. Если тело уже захоронено и не было заявления в СК или военную прокуратуру, в экспертизе могут отказать.
Приказ Минобороны № 580 от 12.11.2020 — действует, регулирует оформление извещений
Согласно п. 14–15 этого приказа, военкомат вправе самостоятельно оформить извещение при наличии достаточных документов. Если воинская часть задерживает извещение, вы можете требовать его оформления в 10-дневный срок со ссылкой на этот приказ. При бездействии — жалоба в вышестоящий военкомат, МО РФ или прокуратуру.
Рекомендации с учётом проверенных норм
1. Немедленно уведомьте военкомат о намерении провести независимую экспертизу — со ссылкой на Приказ Минздрава № 491н.
Подайте письменное заявление в воинскую часть с требованием выдать копии документов, на основании которых была сделана запись «не связано с исполнением обязанностей военной службы».
2. Жалоба в военную прокуратуру — со ссылкой на ст. 21 ФЗ «О прокуратуре» и судебную практику (положительные решения по оспариванию извещений).
3. Судебное обжалование — если прокуратура не поможет, подавайте административный иск в гарнизонный военный суд.
Параллельно готовьте документы для получения выплаты по Указу № 98 — как только формулировка будет изменена, сразу подавайте заявление.
Если потребуется помощь в составлении конкретных процессуальных документов, обращайтесь к юристам и адвокаты на данном сайте.
С уважением, Анастасия ЧурсиноваАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
История с автодилером продолжается... По рекомендации юриста данного сайта, ОГРОМНОЕ ЕМУ СПАСИБО ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ И ПОДРОБНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ, я проверил VIN номер нового автомобиля проданный мне как изготовленный на заводе в г.Санкт Петербург, а по трем площадкам по отчету вин код вышел как автомобиль изготовленный в Индии! При этом ЭПТС числится как нормальный, без нареканий.. Более того, в моем пакете документов есть внутренние документы дилера о проведении работ с машиной в мае 26 года и указано в этих наряд заказах, что автомобиль продан в мае 26 и владелец салон работы проведены по предпродажной подготовке антикорозийка, керамика и тд, мне это все в сентябре завернули как подарок и типо эти работы выполнены были 06.09.26, а в другом наряд заказе мне подвидом оплаты за сертификат на бесплатное ТО выдали документы с такой же датой продажи автомобиля в мае 2026, только теперь владельцем машины в этих документах был я, но подпись в наряде заказе НЕ МОЯ и в акте выполненных работ тоже! Сегодня менеджер дилера ответила мне на эти вопросы так: наряд заказ мы можем открывать хоть как заранее и не важно когда работы выполняются, подпись не ваша тоже не важно, там всего цены рубль и может быть просто ошибкой, в мае никто этот автомобиль не продавал, это технические моменты... Как выпутываться из ситуации?
Ответить
Здравствуйте!
Дилер ведёт себя недобросовестно. У вас есть два серьёзных основания для спора: недостоверная информация о происхождении автомобиля и подделка документов.
Правовая основа вашей позиции
Недостоверная информация о товаре: Закон РФ «О защите прав потребителей» (ст. 10, 12) обязывает продавца предоставлять полную и достоверную информацию, включая страну производства. Если выяснилось, что автомобиль собран в Индии, а не в Санкт-Петербурге, как вам сообщали, это является обманом потребителя. Это даёт вам право требовать расторжения договора и возврата денег, а также возмещения убытков.
Подделка документов: Подпись в наряд-заказе, выполненная не вами, — это подделка официального документа. Эти действия могут квалифицироваться по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов). Вам нужно заявить об этом прямо.
Пошаговый план действий
1. Зафиксируйте доказательства
Соберите все документы: Договор купли-продажи, ЭПТС, наряд-заказы с разными датами, акты выполненных работ, сертификаты — всё, что у вас есть.
Проверьте VIN: Сделайте официальный запрос в ГИБДД или воспользуйтесь платными сервисами, чтобы получить письменное подтверждение того, что по VIN автомобиль значится произведённым в Индии. Это ключевое доказательство.
Зафиксируйте общение с менеджером: Постарайтесь в дальнейшем общаться письменно (мессенджеры, email) или записывайте разговоры. Если менеджер снова скажет, что «подпись не важна», это будет полезно в суде.
2. Подайте письменную претензию дилеру
Составьте официальную претензию в двух экземплярах на имя руководителя салона. В ней:
Опишите обман: указание неверной страны производства, наличие документов с разными датами и поддельной подписью.
Требуйте: расторжения договора купли-продажи, возврата полной стоимости автомобиля, возмещения убытков (кредит, страховка и т.д.).
Укажите срок: 10 дней для ответа (ст. 22 Закона «О защите прав потребителей»).
Вручите претензию лично под подпись на вашем экземпляре или отправьте заказным письмом с уведомлением и описью вложения.
3. Подключите надзорные органы
Роспотребнадзор: Подайте жалобу на обман потребителя. Приложите копии всех документов. Они могут провести проверку и выдать предостережение дилеру.
Прокуратура: Подайте заявление о подделке документов (ст. 327 УК РФ). Это серьёзно повысит ставки для дилера.
4. Обратитесь в суд
Если дилер проигнорирует претензию, подавайте иск в суд. В исковом заявлении требуйте:
Расторжения договора и возврата денег.
Взыскания неустойки (1% от цены товара за каждый день просрочки).
Компенсации морального вреда.
Штрафа в размере 50% от суммы, присуждённой судом (п. 6 ст. 13 Закона «О защите прав потребителей»).
Возмещения судебных расходов.
Судебная практика по таким делам на стороне потребителей. Например, в Ленинградской области суд взыскал с автодилера более 7,5 млн рублей за продажу машины с поддельными документами. В Оренбурге покупатель отсудил 6,5 млн рублей за недостоверную информацию об автомобиле.
Не тратьте силы на споры с менеджером.
Её фраза «подпись не важна» — это попытка замять проблему. Все требования и доказательства передавайте только в письменном виде и через официальные каналы. Её слова в суде не будут иметь никакого значения, а вот поддельная подпись в документе — будет.
Если вам потребуется помощь в составлении претензии или иска, вы можете обратиться за персональной консультацией к юристу или адвокату на данном сайте написав в личных сообщениях.
Рекомендации с учётом проверенных норм
1. Зафиксируйте доказательства: сделайте официальный запрос в ГИБДД или воспользуйтесь платными сервисами, чтобы получить письменное подтверждение того, что по VIN автомобиль произведён в Индии.
2. Подайте письменную претензию дилеру со ссылкой на ст. 10 и 12 Закона о ЗПП. Требуйте расторжения договора и возврата денег. Срок ответа — 10 дней (ст. 22 Закона о ЗПП).
3. Подайте заявление в прокуратуру о подделке подписи в наряд-заказе (ст. 327 УК РФ). Это серьёзно повысит ставки для дилера.
4. Подайте жалобу в Роспотребнадзор на обман потребителя.
5. Обратитесь в суд со ссылкой на ст. 179 ГК РФ и Закон о ЗПП. Требуйте:
расторжения договора и возврата денег;
неустойки (1% от цены товара за каждый день просрочки);
компенсации морального вреда;
штрафа 50% от присуждённой суммы (п. 6 ст. 13 Закона о ЗПП).
С уважением, Анастасия ЧурсиноваАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
Может ли военкомат без согласия инициировать медкомиссию и смену категории? Был получен военник по гипертонии, сейчас этот диагноз попадает под Б3. На сайте уже есть похожая тема (https://9111.ru/questions/25055682/ ) , НО ответы разные от юристов, дак в итоге то, могу тили нет?
Ответить
Данила, здравствуйте!
Нет, военкомат не может по своей инициативе, без вашего согласия, изменить вам категорию годности и призвать на службу. Однако он может направить вас на повторное медицинское освидетельствование, и вот тут есть важные нюансы, которые нужно понимать, чтобы защитить свой военный билет.
Главный принцип: «Заявительный порядок»
Ваш статус сейчас — гражданин, пребывающий в запасе с категорией «В» (ограниченно годен). Согласно ст. 52 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», прохождение медицинского переосвидетельствования для изменения категории годности для таких граждан является правом, а не обязанностью.
Это значит, что инициатором изменения категории должны выступать вы. Военкомат не имеет права в принудительном порядке направлять вас на переосвидетельствование только потому, что изменились правила в Расписании болезней.
В чём реальный риск и что делать на «сверке данных»
Опасность кроется в процедуре, которую в военкомате часто называют «сверкой данных». Это плановое мероприятие по уточнению ваших паспортных данных, семейного положения, места работы и т.д. Настоящее медицинское освидетельствование на такой сверке не проводится, и насильно тащить вас к врачам не должны.
Однако именно на сверке вас могут попытаться направить на повторную медкомиссию, ссылаясь на то, что ваше заболевание теперь подпадает под категорию «Б». Само по себе направление — это ещё не изменение категории. Категория меняется только по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК).
Ваш главный «щит» в этой ситуации — медицинские документы. Если вам вручат направление на переосвидетельствование, вы обязаны его пройти. Но ваша задача — прийти туда с свежими, документально подтверждёнными данными о состоянии вашего здоровья.
Что нужно сделать заранее:
До похода в военкомат обратитесь к своему лечащему врачу (терапевту, кардиологу).
Получите свежее заключение с текущим диагнозом, симптомами, жалобами и результатами обследований (например, СМАД — суточное мониторирование артериального давления).
Это заключение должно подтверждать, что ваше заболевание никуда не делось и по-прежнему соответствует категории «В» или «Г», а не «Б».
Если по новым правилам гипертония I стадии (без поражения органов-мишеней) даёт «Б-3», а у вас диагностирована, например, II стадия с умеренным нарушением, у вас есть все шансы сохранить категорию «В».
Что делать, если категорию всё же попытаются изменить
Если по итогам переосвидетельствования ВВК вынесет заключение о присвоении вам категории «Б», вы имеете полное право это решение обжаловать:
В вышестоящую призывную комиссию (в вашем регионе).
В суд, подав административный иск.
Судебная практика показывает, что граждане успешно оспаривают такие решения, если у них на руках есть объективные медицинские документы, подтверждающие их состояние.
Военкомат не имеет права в одностороннем порядке менять вашу категорию годности. Это возможно только по вашему заявлению.
«Сверка данных» — не медкомиссия. Насильно освидетельствовать вас там не должны.
Ваш главный козырь — свежие медицинские документы. Соберите их до визита в военкомат, чтобы подтвердить сохранение заболевания.
Если вас всё же направят на переосвидетельствование, вы обязаны его пройти, но с вашими документами у ВВК не будет оснований изменить категорию.
Любое незаконное решение об изменении категории можно обжаловать в вышестоящей комиссии или в суде.
С уважением, Анастасия ЧурсиноваАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
Добрый день. 9 сентября прислали постановление о возбуждении исполнительного производства, в котором федеральные судьбные приставы выставили счет об уплате суммы по обращению с отходами в период с 1.01.2025 года по 1.02.2026 года. Судебное решение вынесено 30.05.2026 года. Об этом меня никак не оповестили. За весь год не приходило ни одной квитанции по обращению с отходами. Меня просто поставили перед фактом постановление от судебных приставов и указали срок: оплатить в течении 5 дней. Сумма 120.000 рублей. Могу ли я оспорить данное поставление, ввиду отсутствия какого-либо оповещения и о такой новой графе выплаты дополнительной я не знал
Ответить
Яна, здравствуйте!
Я изучила предоставленное вами постановление вынесено 09.09.2026, сумма долга — 121 102,56 руб., взыскатель — АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области", судебный приказ выдан 30.04.2026 мировым судьей судебного участка № 13 Всеволожского района.
Ситуация требует внимательного анализа, и у вас есть несколько путей для защиты, но важно понимать их последовательность и перспективы.
Анализ ситуации и правовые основания
Срок на добровольное исполнение (5 дней). В постановлении указано, что срок исчисляется с момента получения вами копии постановления или извещения через Госуслуги. Поскольку вы получили его 9 сентября, срок истек 14-15 сентября. Это стандартная процедура.
Ваш аргумент — неуведомление о судебном приказе. Это самое важное. Судебный приказ был вынесен 30.04.2026. По закону (ст. 128 ГПК РФ), копия приказа должна быть направлена должнику в течение 5 дней и считаться полученной по истечении 3 дней с момента отправки. Если вы не получали приказ, вы пропустили 10-дневный срок на подачу возражений относительно его исполнения (ст. 128 ГПК РФ). Однако этот срок может быть восстановлен судом, если вы докажете, что не получили копию приказа по уважительной причине (например, из-за неверного адреса, ошибки почты).
Об исполнительском сборе. Согласно ч. 2 ст. 112 ФЗ № 229-ФЗ, исполнительский сбор взыскивается, если должник не исполняет требования в срок. Однако Верховный Суд РФ разъяснил, что неуведомление должника о возбуждении исполнительного производства является основанием для освобождения от исполнительского сбора.
О сроке исковой давности (3 года). Долг взыскан за период с 01.01.2025 по 01.02.2026. Срок исковой давности по платежам за ТКО — 3 года. На сегодняшний день (сентябрь 2026 г.) сроки по всем этим платежам еще не истекли, поэтому применить исковую давность в полном объеме не получится.
План действий
1. Получите копию судебного приказа
Куда: Судебный участок № 13 Всеволожского муниципального района Ленинградской области (адрес: 188641, г. Всеволожск, ул. Приютинская, д. 13).
Что: Заявление о выдаче копии судебного приказа по делу № 2-1447/2026.
Срок: 5 рабочих дней.
2. Подайте возражения на судебный приказ
Куда: Тому же мировому судье.
Что: Заявление о восстановлении срока на подачу возражений и сами возражения относительно исполнения судебного приказа.
Основание: Вы не были уведомлены о вынесении приказа и не получали его копию.
Результат: Если суд восстановит срок, судебный приказ будет отменен. Это сделает недействительным и постановление пристава.
3. Жалоба на постановление пристава (параллельно или вместо шага 2)
Куда: Всеволожское РОСП (пристав Карась П.М.) или вышестоящему должностному лицу.
Что: Жалоба в порядке подчиненности (ст. 123 ФЗ № 229-ФЗ).
Срок: 10 дней с момента получения постановления (с 9 сентября).
Результат: Это не отменит сам долг, но может защитить от исполнительского сбора и приостановить действия пристава до решения суда.
4. Обращение в суд (если жалоба не помогла)
Куда: Всеволожский городской суд Ленинградской области.
Что: Административное исковое заявление о признании незаконным постановления о возбуждении исполнительного производства.
Одновременно: Ходатайство о приостановлении исполнительного производства.
Перспективы: Практика неоднозначна. Суды иногда указывают, что само по себе несвоевременное извещение не является основанием для отмены постановления. Однако в других делах суды встают на сторону должника, особенно если доказано, что он был лишен возможности добровольно исполнить требования.
Стратегический совет
Не стоит тратить время только на обжалование действий пристава. Ваша главная цель - отменить судебный приказ. Если это удастся, исполнительное производство будет прекращено. Сосредоточьтесь на получении копии приказа и подаче возражений. Если же срок на возражения пропущен безнадежно, тогда сосредоточьтесь на защите от исполнительского сбора и, в долгосрочной перспективе, на оспаривании самого долга (например, если вы не пользовались услугой).
Если потребуется помощь в составлении документов, вы можете обратиться к юристам и адвокатам сайта в личных сообщениях.
С уважением, Анастасия ЧурсиноваАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
Приобретения автомобиль в Пензе, который купили и привезли из автосалона Авалон Авто в Белоруссии. Туда автомобили сдавали на комиссию белорусы. Автосалон Авалон авто массово не выплатил денежные средства тем кто сдал автомобили им на комиссию. Возбуждено дело, владельцы автосалона в бегах. Все авто поданы в розыск и висят в базе интерпол. Мой автомобиль задержан в Одинцовском районе Московская область и стоит на спецстоянке. Нужно решить вопрос, вероятно через признание добросовестности
Ответить
Здравствуйте, Александр!
Ситуация сложная, Признание вас добросовестным приобретателем — это не самостоятельный иск, который автоматически снимает розыск и возвращает машину. Более того, Верховный Суд РФ прямо указал, что добросовестность приобретателя не является основанием для погашения записей о международном розыске по линии Интерпола.
Почему «признание добросовестности» — не панацея
Ваше право собственности на автомобиль, скорее всего, никто не оспаривает. Проблема не в том, что вы «недобросовестны», а в том, что автомобиль числится в розыске, инициированном иностранным государством (Беларусью) в рамках уголовного дела.
Добросовестность - это не отдельный иск. Суды указывают, что требование о признании добросовестным приобретателем не является самостоятельным способом защиты права. Это обстоятельство, которое оценивается судом только в рамках спора об истребовании имущества (ст. 301, 302 ГК РФ).
Розыск Интерпола - публично-правовая запись. Она не отменяется просто потому, что вы купили машину, не зная о проблемах. Пока розыск не снят страной-инициатором, любые регистрационные действия в РФ будут блокироваться.
Машина на спецстоянке, вероятно, как вещественное доказательство. Если автомобиль задержан в рамках уголовного дела (а это наиболее вероятно при розыске Интерпола), то он признается вещественным доказательством. В этом случае суды отказывают в исках о признании добросовестным приобретателем и возврате машины, так как она необходима для расследования.
Что реально можно сделать: пошаговый план
Ваша стратегия должна быть комплексной и не сводиться к одному иску.
1. Выясните точный статус автомобиля и основание задержания
Обратитесь в ГИБДД (или иной орган, задержавший авто) и получите письменные документы: протокол задержания, постановление о признании вещественным доказательством (если есть). Это определит дальнейшие действия.
2. Попытайтесь обжаловать само задержание (если есть процессуальные нарушения)
Если задержание было проведено с нарушениями, вы можете подать жалобу в порядке ст. 125 УПК РФ или административный иск. Однако, если авто числится в розыске Интерпола, шансы на успех невысоки.
3. Участвуйте в уголовном деле в Беларуси как заинтересованное лицо
Это самый важный путь. Уголовное дело по факту мошенничества в «Авалон Авто» расследуется в Беларуси. Вам нужно:
Написать заявление в Следственный комитет Республики Беларусь с просьбой признать вас потерпевшим или заинтересованным лицом.
Предоставить все документы о покупке (договор, чеки, ЭПТС).
Ваша цель — добиться, чтобы следователь, ведущий дело, вынес постановление о снятии автомобиля с розыска, так как он является предметом преступных посягательств, а вы — добросовестный приобретатель. Только инициатор розыска (в данном случае — Беларусь) может его снять.
4. Подайте гражданский иск к продавцу (в России)
Вы вправе требовать расторжения договора купли-продажи и возврата денег с продавца (автосалона в Пензе или физического лица, продавшего вам машину) на основании ст. 12 Закона «О защите прав потребителей» (если продавец — организация) или ст. 179 ГК РФ (обман). Это не вернет машину, но может компенсировать убытки.
5. Обратитесь в Комиссию по контролю за файлами Интерпола при МВД России
Существует практика, когда суды разъясняют истцам право обратиться в эту комиссию для удаления информации о розыске. Это официальный канал для оспаривания записей в базе. Однако успех зависит от позиции белорусской стороны.
Признание вас добросовестным приобретателем не вернет автомобиль со спецстоянки, пока он находится в розыске Интерпола и является вещественным доказательством. Ваша главная задача — добиться снятия розыска через взаимодействие с белорусскими следственными органами (как заинтересованное лицо в уголовном деле) и параллельно взыскать убытки с продавца. Рассчитывать на быстрое решение через российский суд по иску о «признании добросовестным приобретателем» не стоит — такая практика отрицательная.
Для того чтобы дать максимально точную стратегию и оценить перспективы, необходимо детально изучить документы и прояснить ряд обстоятельств.
Дополнительные вопросы, которые помогут прояснить ситуацию
1. О статусе автомобиля и задержании:
В каком именно органе (ГИБДД, Следственный комитет, таможня) находится автомобиль на спецстоянке? Известно ли вам точное основание задержания (протокол, постановление)?
Получали ли вы какие-либо официальные уведомления от российских правоохранительных органов о том, что автомобиль признан вещественным доказательством по уголовному делу? Если да, то по какому делу (номер, статья)?
Известно ли, какое именно подразделение Интерпола инициировало розыск (по линии Беларуси)? Есть ли у вас выписка из базы розыска с указанием номера дела и страны-инициатора?
2. О сделке купли-продажи:
Кто именно был продавцом по договору купли-продажи: автосалон «Авалон Авто» в Беларуси, перекупщик в Пензе или физическое лицо? У вас на руках договор с кем?
Каким образом вы оплачивали автомобиль (наличные, перевод, аккредитив)? Есть ли подтверждение оплаты?
Передавал ли вам продавец оригинал ПТС (или ЭПТС), свидетельство о регистрации, таможенные документы? Все ли документы оформлены на вас?
Знали ли вы на момент покупки о том, что автомобиль может быть предметом спора или залога? Были ли какие-то «сигналы» (например, подозрительно низкая цена, отказ в предоставлении документов)?
3. О белорусском уголовном деле:
Пытались ли вы связаться с белорусскими следственными органами? Известно ли вам, возбуждено ли уголовное дело по факту мошенничества в «Авалон Авто»?
Есть ли у вас контакты других потерпевших (как покупателей, так и бывших владельцев, сдавших авто на комиссию)? Готовы ли они объединиться?
4. О ваших дальнейших целях:
Что для вас приоритетнее: вернуть автомобиль, получить денежную компенсацию или и то, и другое?
Готовы ли вы нести дополнительные расходы (юрист, запросы, поездки) для решения вопроса?
Документы, которые необходимо изучить (или запросить)
1. Документы по сделке:
Договор купли-продажи автомобиля (все экземпляры).
Акт приема-передачи автомобиля.
Документы об оплате (чеки, расписки, банковские выписки).
Паспорт транспортного средства (ПТС) или выписка из электронного ПТС (ЭПТС).
Свидетельство о регистрации ТС (если успели поставить на учет).
Страховой полис ОСАГО/КАСКО (если оформляли).
2. Документы, связанные с задержанием:
Протокол задержания автомобиля (копия должна быть у вас или запросите в органе, задержавшем авто).
Постановление о признании вещественным доказательством (если имеется).
Уведомления из Интерпола или ГИБДД о розыске (если получали).
3. Документы по белорусскому делу:
Если есть возможность — копия постановления о возбуждении уголовного дела в Беларуси (можно запросить через адвоката или напрямую в СК Беларуси).
Переписка с продавцом, автосалоном, другими потерпевшими.
4. Ваши личные документы:
Паспорт гражданина РФ.
Водительское удостоверение (если требуется для подтверждения права управления).
Что делать с этими документами
Соберите все, что у вас есть, в одну папку. Если каких-то документов нет — составьте список и запросите их (например, копию протокола задержания в ГИБДД, копию постановления о возбуждении дела в Беларуси через официальный запрос).
Обратитесь к юристу, специализирующемуся на уголовном и международном праве, с этими документами. Он сможет:
Оценить перспективы снятия розыска через Комиссию Интерпола при МВД РФ.
Подготовить заявление в Следственный комитет Беларуси о признании вас заинтересованным лицом.
Помочь с гражданским иском к продавцу.
Не затягивайте. Чем дольше автомобиль стоит на спецстоянке, тем больше расходов на хранение и тем сложнее может быть процедура возврата.
Если вы предоставите ответы на эти вопросы и документы, юристам или адвокатам будет более понятна ситуация и легче дать более конкретные рекомендации по каждому из направлений.
С уважением, Анастасия ЧурсиноваАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
Здравствуйте! Прошу совета, помощи в решении сложной ситуации. Арбитражный суд вынес решение о взыскании с АО денежной суммы в пользу ООО, с которым у АО был заключен контракт на выполнение подрядных строительных работ на торгах. АО занимается предоставлением услуг по теплоснабжению в регионе. Исполнительный лист предъявлен в банк должника и в заявлении указан конкретный счет, который по договору является специальным (по нему проходят миллиарды рублей), деньги с которого списываются банком только по распоряжению должника и только ЯКОБЫ в пользу бенефециаров этого счета. На простых счетах организации должника денег нет. Список бенефециаров составляется самим АО. Банк поставил исп. лист в список ожидающих, когда на обычном счете у должника появятся деньги (уже несколько месяцев их там нет и не будет). У приставов более 1000 исполнительных производств в отношении этого должника, всем или ничего не перечисляется, или перечисляются копейки. Как добиться исполнения судебного решения, если в договоре банковского счета между АО и банком нет никаких условий составления списка бенефециаров - лиц, которым могут перечисляться деньги с этого специального банковского счета!?
Ответить
Вячеслав Николаевич, здравствуйте!
Если в договоре банковского счета нет условия о «бенефициарах», то и ограничений для списания по исполнительному листу быть не может. Банк и должник, по сути, создали искусственный «иммунитет» для миллиардов рублей, проходящих через спецсчет, в ущерб всем взыскателям.
Правовая оценка: почему позиция банка незаконна
Ключевой аргумент банка («списываем только по бенефициарам») не имеет под собой правовой основы, если это не предусмотрено договором или специальным законом.
1. Режим специального счета не блокирует взыскание по общим долгам
Специальные банковские счета (номинальные, эскроу, залоговые, счета участников закупок) имеют особый режим, но он не означает полный иммунитет от взыскания по долгам владельца счета.
Согласно статье 72.1 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на номинальном счете должника-бенефициара, осуществляется в порядке, установленном статьей 70 того же закона. Аналогичное правило действует и для залоговых счетов, если требования не обеспечены залогом.
Таким образом, закон прямо допускает взыскание на средства спецсчетов, если они принадлежат должнику и не защищены специальной нормой (например, ст. 73.3 для эскроу или ст. 70 ч. 13.1 для счетов участников госзакупок).
2. Судебная практика: ограничительное толкование недопустимо
Арбитражные суды уже сформировали устойчивую позицию по этому вопросу. Показательно дело № А60-28848/2018, в котором банк (Сбербанк) отказался списывать деньги со спецсчета поставщика газа по исполнительному листу, сославшись на то, что такой вид операций не предусмотрен Законом № 103-ФЗ. Суды всех инстанций, включая кассацию, признали позицию банка незаконной и взыскали судебный штраф. Ключевой вывод судов: перечень операций по спецсчетам не содержит запрета на списание по исполнительным документам, а ограничительное толкование противоречило бы принципу обязательности судебных актов (ст. 16 АПК РФ).
Это означает, что если ваш спецсчет не является эскроу или счетом участника госзакупок, банк обязан принять и исполнить исполнительный лист, поступивший от взыскателя или пристава.
3. «Список бенефициаров» — это фикция, созданная должником
Если в договоре специального банковского счета нет условий о том, что списание возможно только в пользу определенных лиц (бенефициаров), то банк не вправе требовать такой список. Должник, составляя его, в одностороннем порядке определяет, кому достанется его выручка, и блокирует взыскание. Это прямое нарушение статьи 10 ГК РФ (злоупотребление правом) и статьи 16 АПК РФ.
Более того, само по себе наличие «списка бенефициаров» не превращает должника-владельца счета в «номинального держателя». Если деньги на счете — его собственная выручка от контракта (а не средства, переданные третьими лицами), они являются его имуществом и подлежат взысканию.
Пошаговый план действий
1. Получите письменный отказ банка от исполнения
Если банк не списывает средства, требуйте официальный письменный ответ с указанием конкретных норм, на основании которых он отказывает. Это может быть ответ на запрос от вас как взыскателя или от судебного пристава. Без этого документа дальше действовать сложно.
2. Подайте жалобу на бездействие судебного пристава
Пристав, ведущий ваше исполнительное производство, обязан вынести постановление об обращении взыскания на средства на спецсчете (ст. 70, ст. 68 229-ФЗ). Если он этого не сделал, его бездействие незаконно.
Куда: Начальнику отдела — старшему судебному приставу (в порядке подчиненности).
Срок: 10 дней с момента, когда вы узнали о бездействии.
Что указать: Пристав не обращает взыскание на спецсчет, несмотря на наличие денег; банк ссылается на отсутствие оснований, но ст. 72.1 229-ФЗ прямо допускает взыскание.
Результат: Если жалоба будет удовлетворена, пристав обязан вынести постановление об обращении взыскания и направить его в банк.
3. Обратитесь в Центральный банк РФ (жалоба на банк)
Если банк продолжает блокировать списание, ссылаясь на «режим счета», это нарушение статьи 114 229-ФЗ (неисполнение исполнительного документа) и нормативов ЦБ.
Куда: Интернет-приемная Банка России.
Что указать: Банк не исполняет исполнительный лист и постановление пристава, не имея на то законных оснований; договор спецсчета не содержит условий о «бенефициарах»; банк создает препятствия для исполнения судебного акта.
Результат: ЦБ может провести проверку и выдать банку предписание об устранении нарушения.
4. Подайте заявление в прокуратуру
Прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов в деятельности ФССП и кредитных организаций. Жалоба на длящееся бездействие приставов и незаконные действия банка может ускорить процесс.
5. Обратитесь в арбитражный суд (если есть основания)
Если бездействие пристава не будет устранено в порядке подчиненности, вы вправе подать административный иск в арбитражный суд (ст. 329 АПК РФ).
Что оспаривать: Бездействие судебного пристава-исполнителя, выразившееся в необращении взыскания на денежные средства на спецсчете.
Одновременно: Можно заявить требование о признании незаконными действий банка (если банк отказал в списании по формальным основаниям). Судебная практика по таким спорам (как в деле А60-28848/2018) складывается в пользу взыскателей.
Список необходимых документов
Копия исполнительного листа и постановления о возбуждении исполнительного производства.
Копия заявления в банк о списании средств (если подавали) и письменный ответ банка (если есть).
Выписка по спецсчету (если удастся получить) или сведения о движении средств, подтверждающие наличие денег.
Копия договора специального банковского счета (если есть возможность запросить) — чтобы подтвердить отсутствие условий о «бенефициарах».
Жалоба в порядке подчиненности (2 экз.).
Жалоба в ЦБ РФ (через интернет-приемную).
Заявление в прокуратуру (2 экз.).
Административное исковое заявление в арбитражный суд (если дойдет до суда).
Список инстанций для обращения
Старший судебный пристав (в порядке подчиненности) — обязательный досудебный этап.
Центральный банк РФ (Интернет-приемная) — жалоба на незаконные действия банка.
Прокуратура — надзор за ФССП и банками.
Арбитражный суд — оспаривание бездействия пристава и действий банка.
Федеральная служба судебных приставов (центральный аппарат) — если региональное управление бездействует.
Вячеслав Николаевич, ваша позиция сильна. Банк и должник создали искусственную схему, чтобы вывести миллиарды из-под взыскания. Закон (ст. 70, 72.1 229-ФЗ) и судебная практика (дело А60-28848/2018) на вашей стороне. Начинайте с жалобы старшему приставу и параллельно — в ЦБ РФ. Если это не даст результата, арбитражный суд, скорее всего, признает бездействие пристава и действия банка незаконными. Главное — получить письменный отказ банка и зафиксировать бездействие пристава, чтобы иметь доказательства для следующих инстанций.
Здравствуйте. Нужна консультация по вопросу законности изменения внешнего вида ОООП МР-81. Пистолет находится в законном владении. Рассматриваю изменения исключительно с целью придания ему внешнего сходства с ТТ, без изменения калибра, принципа работы и характеристик оружия. Прошу разъяснить: Какие изменения деталей МР-81 юридически считаются внесением изменений в основные части или конструкцию оружия, а какие допустимы как изменение внешнего вида/замена неосновных деталей? Допустима ли установка или замена декоративных элементов и деталей, если это не изменяет технические и баллистические характеристики оружия? Имеет ли юридическое значение то, что конкретная деталь указана на схеме или в паспорте МР-81, если она не относится к основным частям оружия? Требуется ли для таких изменений согласование, ремонт в лицензированной мастерской либо последующая проверка/сертификация? По каким конкретно нормам Федерального закона «Об оружии», подзаконным актам и техническому регламенту определяется допустимость таких изменений? Хотелось бы получить ответ применительно именно к МР-81: какие изменения его внешнего вида можно выполнить законно, а какие уже будут квалифицироваться как незаконная переделка оружия.
Ответить
Виктор Евгеньевич, здравствуйте!
Ваш вопрос очень точный и показывает понимание юридических тонкостей. Любые изменения внешнего вида МР-81, которые затрагивают его основные части (рамку, затвор) или приводят к изменению технических характеристик, учтённых при сертификации, будут квалифицированы как незаконная переделка оружия. Замена чисто декоративных элементов, не затрагивающих эти узлы, может быть допустима, но на практике грань очень тонкая.
Что закон считает «переделкой оружия»
Определение дано в статье 1 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» (в редакции ФЗ от 28.06.2021 № 231-ФЗ). Согласно ему, переделка оружия — это:
«замена или изменение формы и (или) размеров основных частей огнестрельного оружия либо деталей ударного и спускового механизмов, … которые повлекли изменение технических характеристик оружия, учитываемых при сертификации».
Таким образом, для квалификации действий как переделки необходимо одновременное наличие двух признаков:
Изменение затрагивает основные части или детали УСМ.
Это изменение повлекло изменение сертификационных характеристик.
Какие части МР-81 являются основными
Согласно статье 1 ФЗ «Об оружии», к основным частям огнестрельного оружия относятся: ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка. Применительно к МР-81 это означает, что рамка и затвор — это основные части, любые изменения формы или размеров которых уже подпадают под первый признак переделки.
Важно: МР-81 — это травматический пистолет, созданный путём переделки из боевого ТТ. Его конструкция изначально содержит элементы, которые отличают его от боевого прототипа (например, пластиковая вставка в рамке под магазин от МР-79, изменённая задняя часть затвора). Именно эти заводские изменения и обеспечивают его сертификацию как ОООП.
Конкретные изменения и их квалификация
1. Замена магазина на магазин от ТТ
Это классический пример незаконной переделки. Для установки магазина от ТТ необходимо извлечь из рамки пластиковый ограничитель, то есть изменить заводскую конструкцию основной части оружия (рамки). Это изменение формы рамки, которое может повлиять на сертификационные характеристики (например, ёмкость магазина, надёжность фиксации). Такое действие незаконно.
2. Установка декоративных накладок на рукоятку
Если накладки крепятся без вмешательства в конструкцию рамки (например, с использованием штатных винтов или защёлок) и не изменяют форму или размеры самой рамки, это может считаться допустимым изменением внешнего вида. Однако если для их установки требуется сверление, фрезерование или иное изменение рамки — это уже переделка.
3. Изменение формы или размеров затвора
Любое подпиливание, наваривание или иное изменение геометрии затвора (например, для придания ему более «плоского» профиля, как у ТТ) — это прямое изменение основной части. Это незаконно, даже если вы не меняете калибр или принцип работы.
4. Замена или изменение деталей УСМ
Если вы меняете форму или размеры деталей ударно-спускового механизма (например, для изменения хода спуска или внешнего вида), это также подпадает под определение переделки, если это влечёт изменение сертификационных характеристик (например, усилие спуска).
5. Изменение внешнего вида, затрудняющее идентификацию
Статья 6 ФЗ «Об оружии» прямо запрещает «изменение внешнего вида оружия таким образом, что его становится трудно идентифицировать». Если ваши изменения приведут к тому, что МР-81 будет визуально неотличим от боевого ТТ, это может быть расценено как нарушение, даже если вы не трогали основные части. Цель — сохранить возможность идентификации оружия как гражданского (травматического).
Что можно считать допустимым
Теоретически, допустимыми могут быть признаны изменения, которые:
Не затрагивают основные части (рамку, затвор, ствол).
Не изменяют детали УСМ.
Не влекут изменения технических характеристик, учтённых при сертификации.
Не приводят к утрате идентификационных признаков (номер, клеймо, маркировка).
На практике к таким изменениям можно отнести, например:
Замену накладок на рукоятку на аналогичные по конструкции, но другого цвета или текстуры, без вмешательства в рамку.
Установку декоративных элементов (например, накладок на затвор), которые крепятся без изменения геометрии основной части.
Однако любое сомнительное изменение лучше согласовать с лицензированной мастерской или ЛРО. Самостоятельное вмешательство в конструкцию оружия, даже с благими намерениями, создаёт риск квалификации как незаконной переделки.
Пошаговый план для вас
Определите, какие именно детали вы хотите изменить. Составьте список.
Проверьте каждую деталь по паспорту МР-81. Если деталь указана как основная (рамка, затвор) или как деталь УСМ — её изменение запрещено.
Оцените, не приведёт ли изменение к утрате идентификационных признаков. Если после изменений пистолет будет сложно отличить от боевого ТТ — это риск.
Обратитесь в лицензированную мастерскую для консультации. Они могут подсказать, какие работы допустимы, и выполнить их официально.
Если сомнения остаются — направьте письменный запрос в территориальный орган ЛРО МВД России с описанием планируемых изменений. Это поможет избежать проблем в будущем.
Виктор Евгеньевич, ключевой критерий — не затрагивать основные части (рамку, затвор) и не изменять сертификационные характеристики. Внешние декоративные элементы, которые крепятся без вмешательства в конструкцию этих узлов, могут быть допустимы. Однако замена магазина на магазин от ТТ, подпиливание затвора или рамки, а также любые изменения, делающие пистолет трудноотличимым от боевого ТТ, — это незаконная переделка. Рекомендую перед любыми работами проконсультироваться в лицензированной мастерской или ЛРО.
С уважением, Анастасия ЧурсиноваАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
В течении лета мы с детьми продивали на даче и ребенок то ли попал в забор соседке напротив то ли нет но боясь за свой забор все последующие мячи она наблюдала в камеру и как только мяч вылетал на дорожку за калитку выходила и забирала мяч к себе а один раз выхватила мяч у ребенка из рук на дороге и унесла к себе Ребенок инвалид с ментальными нарушениями ходил извинятся и просил отдать мяч но ее вид ребенка в слезах и с гипсом не впечатлил соседка сказала что неудовлетворена извинениями и что надо его проучить Потом мы пошли вместе и соседка прочитала лекцию по плохому воспитанию и выставила Затем она в один из дней выскочила на дорогу когда меня увидела и потребовала 5000 за погнутую якобы мячом планку забора я сказала хорошо но тогда неси мячи на что она ответила что мячи не отдаст После этого я вызвала полицию и было зафиксирован конфликт из за ее камеры снимающей мой участок Участковаая мячи забрать не смогла та ее не впустила а письменно объяснила что есть видеосъемка что мяч попал в забор Я отправила соседке досудебную претензию с требованием вернуть имущество подопечным сиротам инвалидам В ответ на это соседка позвонила анонимно на горячую линию опеки о неблагополучии моей приемной семьи и мы ждем проверку Сговорившись с Председателем СНТ так как соседка бухгалтер они хотят сделать так чтобы дети больше не приезжали и председатель сказал сделает все чтобы эти дети у меня не остались как мне действовпть и что нарушено почему они преследуют мою семью с детьми сиротами инвалидами и зачем добиваться чтобы эти дети не приезжали что еще могут они предумать чтобы навредить
Ответить
Здравствуйте, Елена!
Это не просто бытовой конфликт, а систематическое нарушение ваших прав, прав ваших подопечных детей и посягательство на неприкосновенность вашей частной жизни.
ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СИТУАЦИИ
I. Установленные обстоятельства
Между вами и соседкой по СНТ сложились неприязненные отношения.
Сосед:
Систематически забирала мячи, принадлежащие подопечным детям, в том числе выхватив мяч из рук ребенка.
Установила камеру видеонаблюдения, направленную на ваш участок.
Требовала денежные средства (5 000 руб.) за якобы поврежденное имущество (планку забора), отказываясь вернуть мячи.
Распространила анонимную жалобу в органы опеки о неблагополучии приемной семьи.
Вступила в сговор с председателем СНТ с целью создания препятствий для пребывания детей на участке.
II. Правовая квалификация действий соседа
1. Самовольное удержание чужого имущества (мячей)
Согласно ст. 209 ГК РФ, собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Мячи, переданные детям, являются их собственностью. Соседка, забирая и удерживая их, нарушает права собственников (детей). Согласно ст. 301 ГК РФ, собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения. Более того, выхватывание мяча из рук ребенка может квалифицироваться как самоуправство (ст. 330 УК РФ).
2. Нарушение неприкосновенности частной жизни (видеосъемка)
Согласно ч. 1 ст.
3. Оскорбление и клевета
Если в ходе конфликта сосед ии соседка допускали в ваш адрес оскорбительные выражения в неприличной форме, это образует состав правонарушения по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (штраф до 5 000 руб.). Если она распространяла заведомо ложные сведения, порочащие вашу честь и достоинство, это может квалифицироваться по ст.
4. Ложный донос и злоупотребление правом
Анонимное обращение в органы опеки с целью инициировать проверку и создать вам проблемы может расцениваться как злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ). Если будет доказано, что жалоба содержала заведомо ложные сведения, Соседка может быть привлечена к ответственности за заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ).
5. Нарушение прав детей-сирот и детей с ОВЗ
Согласно ст. 7 ФЗ от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», основной функцией органов опеки является защита прав детей-сирот. Согласно ст. 8 ФЗ № 48-ФЗ, орган опеки осуществляет контроль за условиями содержания подопечных. Создание препятствий для пребывания детей на участке нарушает их права на отдых и благоприятную окружающую среду.
Действия соседки носят системный, целенаправленный характер и направлены на вытеснение вашей семьи с территории СНТ. Суд приходит к выводу, что:
Установка камеры, направленной на ваш участок, незаконна и подлежит демонтажу или переориентации.
Удержание мячей, принадлежащих детям, незаконно и подлежит возврату.
Требование денежных средств без доказательств причинения вреда необоснованно.
Анонимная жалоба в опеку, поданная с целью причинения вреда, является злоупотреблением правом.
Сговор с председателем СНТ с целью создания препятствий для детей нарушает права несовершеннолетних.
ИНСТРУКЦИЯ К ДЕЙСТВИЮ
1. Подайте заявление в полицию (по факту самоуправства и клеветы)
Куда: ОМВД по району, где находится СНТ.
Что указать:
Факт выхватывания мяча из рук ребенка (самоуправство, ст. 330 УК РФ).
Факт установки камеры, направленной на ваш участок (ст. 137 УК РФ — нарушение неприкосновенности частной жизни).
Факт анонимной жалобы в опеку с целью клеветы (ст. 306 УК РФ).
Документы: Заявление в 2 экз., копия решения суда (если есть), фото/видео камеры, доказательства жалобы в опеку.
2. Подайте гражданский иск в суд (о защите прав)
Куда: Районный суд по месту нахождения СНТ.
Что требовать:
Обязать Ответчика демонтировать камеру или изменить ее направление (ст. 304 ГК РФ).
Обязать вернуть мячи (ст. 301 ГК РФ).
Взыскать компенсацию морального вреда за нарушение неприкосновенности частной жизни (ст.
Взыскать компенсацию за оскорбление (если было) — от 5 000 до 30 000 руб.
Документы: Исковое заявление, копии заявлений в полицию, фото/видео, справки.
3. Жалоба в прокуратуру (на действия председателя СНТ)
Куда: Прокуратура района.
Что указать:
Председатель СНТ вступил в сговор с Ответчиком с целью создания препятствий для приемной семьи с детьми-инвалидами.
Бездействие председателя нарушает права детей-сирот (ст. 7, 8 ФЗ № 48-ФЗ).
Документы: Жалоба, копия заявления в полицию, доказательства сговора (если есть).
4. Подготовьтесь к проверке органов опеки
Что делать: Соберите все документы, подтверждающие благополучие семьи: медицинские справки, характеристики, договор о приемной семье, документы на детей.
При проверке: Требуйте присутствия юриста. Фиксируйте все действия проверяющих на видео.
Если проверка не выявит нарушений: Обжалуйте действия опеки в вышестоящий орган или суд (ст. 8 ФЗ № 48-ФЗ).
5. Обратитесь в Роскомнадзор (по факту нарушения 152-ФЗ)
Куда: Территориальное управление Роскомнадзора.
Что указать: Незаконный сбор персональных данных (видеосъемка частной территории) без вашего согласия (ст. 6 ФЗ № 152-ФЗ).
Документы: Заявление, копии обращений в полицию.
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ
Для полиции: Заявление (2 экз.), копии паспорта, копии документов на детей, фото/видео камеры, копия жалобы в опеку.
Для суда: Исковое заявление (3 экз.), копии паспорта, копии документов на участок, копии заявлений в полицию, доказательства (фото, видео, переписка).
Для прокуратуры: Жалоба (2 экз.), копии документов из полиции, копии обращений в опеку.
Для опеки: Копии всех документов, подтверждающих благополучие семьи (медицинские, характеристики, договор).
СПИСОК ИНСТАНЦИЙ
ОМВД — заявление о самоуправстве, нарушении частной жизни, клевете.
Районный суд — иск о защите прав, компенсации морального вреда.
Прокуратура — жалоба на бездействие председателя СНТ и сговор.
Орган опеки и попечительства — защита прав детей (при проверке).
Роскомнадзор — жалоба на нарушение ФЗ-152.
Вышестоящий орган опеки — обжалование действий проверяющих (при необходимости).
Действуйте последовательно и не бойтесь отстаивать свои права. Если потребуется помощь в составлении документов, рекомендую обратиться к юристу и адвокатам на данном сайте в личных сообщениях.
С уважением, Анастасия ЧурсиноваАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
Здравствуйте. Проживаю в Москве. Папа проживал со мной, только без регистрации. Он беженец из Дзержинска ДНР. Российские документы и пенсию оформили в Москве. Папа умер 18 апреля 2026 года. Нужно оформить наследственое дело. В Донецке и Горловке отказывают, ссылаются на загружееность. Можно ли в Москве открыть наследственое дело?
Ответить
Елена, здравствуйте!
Примите мои соболезнования. Ситуация непростая из-за юридических сложностей, но ваше желание оформить наследство в Москве абсолютно понятно, и закон предоставляет для этого определенные возможности. Главный вопрос — где именно должно быть открыто наследственное дело.
Отвечу сразу: формально наследственное дело должно открываться по последнему месту жительства вашего папы. Если он был зарегистрирован в ДНР, то по общему правилу — там. Однако, поскольку он фактически проживал с вами в Москве, у вас есть законные основания настаивать на открытии дела в Москве. Вам, скорее всего, придется это доказывать.
Как определяется место открытия наследства
Ключевая норма — статья 1115 Гражданского кодекса РФ. Согласно ей, местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя.
Что считается местом жительства? По закону (ст. 20 ГК РФ), это место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Регистрация (прописка) — это лишь одно из доказательств, но не единственное.
Позиция нотариусов. На практике нотариусы часто отказывают в открытии дела, если у наследодателя нет регистрации в их регионе. В вашей ситуации московский нотариус может сказать: «Ваш папа был зарегистрирован в ДНР, значит, дело должно открываться там».
Ваша позиция. Вы можете доказать, что его фактическим и постоянным местом жительства была Москва, несмотря на отсутствие регистрации. Закон это допускает.
Что вам нужно сделать: пошаговый план
1. Соберите доказательства фактического проживания в Москве
Это самый важный этап. Вам нужно подготовить документы, подтверждающие, что ваш папа жил именно с вами в Москве. Чем больше доказательств, тем лучше:
Справка о его регистрации по месту пребывания (если он вставал на учет по месту пребывания — это самый сильный аргумент).
Договор найма или безвозмездного пользования жилым помещением, где он проживал (если заключался).
Выписка из домовой книги о его проживании.
Справка из медицинского учреждения (поликлиники, больницы) о том, что он наблюдался по московскому адресу.
Документы о получении пенсии с указанием адреса доставки в Москве.
Свидетельские показания соседей, которые могут подтвердить, что он жил с вами.
Любые другие документы с московским адресом (например, квитанции на оплату услуг, почтовая корреспонденция).
2. Обратитесь к нотариусу в Москве
Придите на прием к любому нотариусу, который ведет наследственные дела, с заявлением о принятии наследства и собранным пакетом доказательств.
Ваша цель: убедить нотариуса, что место жительства вашего папы было в Москве, несмотря на отсутствие регистрации. Предоставьте ему все собранные документы.
Возможный отказ: Нотариус может отказать. Обязательно требуйте письменный отказ с мотивированным обоснованием. Этот документ будет вашим главным доказательством для дальнейших действий.
3. Что делать, если нотариус отказал
Если московский нотариус отказывается открывать дело, у вас есть два пути:
Путь А (оспаривание): Подайте жалобу на действия нотариуса в Московскую городскую нотариальную палату. Вы можете обжаловать его отказ, ссылаясь на доказательства фактического проживания вашего папы в Москве.
Путь Б (суд): Обратитесь в суд с заявлением об установлении факта постоянного проживания вашего отца на территории Москвы. Это отдельное судебное производство. Решение суда, вступившее в законную силу, станет для нотариуса обязательным основанием для открытия наследственного дела в Москве.
С уважением, Анастасия ЧурсиноваАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
Кто разрабатывает эти методы что ли по борьбе с просроч задолженностью? Это коллекторские методы? И что делать? - на этаже вдруг подходит сосед пьяный " платежи платишь?" и нависает надо мной. Далее женщина внизу собой блокирует проход " ну я жду", далее идёт нетзв человек за мной, называет мое имя и далее " как дела" и идёт за мной далее подходит неизв мне женщина в подъезде называя мое имя " не нужны ли ботинки " стоит и смотрит прямо в глаза можно ли бороться с такими неожиданными и страшными встречами? При просроч задолженности. Если нечем платить. Это коллекторские методы? Пытаются всеми силами выжить из дома вот так пугая на этаже и в лифте " так, встаём вот так", в замкнутом просто.
Ответить
Инна, это методы «черных» коллекторов или недобросовестных соседей, действующих в их интересах. Их цель — не просто напомнить о долге, а создать невыносимые условия для жизни, чтобы вы любым способом нашли деньги. Закон (Федеральный закон № 230-ФЗ) прямо запрещает им:
Оказывать психологическое давление.
Угрожать, унижать честь и достоинство.
Взаимодействовать с соседями и другими третьими лицами без их письменного согласия.
Приходить к вам домой чаще одного раза в неделю.
План действий
1. Немедленно вызывайте полицию (112)
При каждом инциденте, особенно когда вас блокируют в лифте или подъезде, звоните в полицию. Сообщайте, что вас незаконно удерживают, блокируют проход и угрожают.
Требуйте приезда наряда. Не соглашайтесь на «беседу по телефону».
Получите талон-уведомление. Если подаете заявление лично, обязательно требуйте этот документ. Он подтверждает, что ваше обращение зарегистрировано. Без него потом будет сложно доказать, что вы обращались.
2. Фиксируйте каждое действие
Это ваше главное оружие.
Видеозапись: Снимайте на телефон. Говорите вслух: «Я нахожусь в подъезде по адресу..., гражданка [описание] блокирует мне проход и высказывает угрозы».
Дневник инцидентов: Записывайте каждую дату, время, что именно было сказано и сделано.
Свидетели: Если есть возможность, попросите соседей, которым вы доверяете, стать свидетелями.
3. Подайте жалобу в ФССП (Федеральную службу судебных приставов)
ФССП — главный надзорный орган за коллекторами. Жалобу можно подать онлайн через сайт fssp.gov.ru или через «Госуслуги».
Что писать: Подробно опишите все инциденты, укажите, что действия соседей связаны с взысканием вашего долга, назовите кредитора. Приложите доказательства (видео, записи). В жалобе требуйте провести проверку по ст. 14.57 КоАП РФ.
4. Подайте заявление в прокуратуру
Прокуратура подключается, когда в действиях есть признаки уголовного преступления: угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ) или самоуправство (ст. 330 УК РФ). Ваше заявление в полицию и отказ в возбуждении дела — хорошая основа для жалобы в прокуратуру.
5. Обратитесь в Роскомнадзор
Если соседи или коллекторы распространяют информацию о вашем долге (пишут на стенах, рассказывают другим соседям), это нарушение закона о персональных данных (ФЗ-152). Жалобу можно подать через сайт pd.rkn.gov.ru.
а давление прекратится.
Здравствуйте, уважаемые юристы, вопрос следующего характера. Я работаю слесарем в депо вагоносборочного участка по ремонту подвижного состава, наряды закрываются бригадно, т.е у меня в смене наряд по выполненным работам делится между сварщиком (очень часто их 2ое, а то и трое, слесарь только один я) и слесарем, мной, при этом стропольные работы и управление краном с пола ведутся только мною!, но закрывается эта работа так же поровну между всеми входящими работниками. Разговаривать с мастером сборочного цеха бесполезно, начальник депо и нормировщик так же ссылаются на бригадный наряд, т.е идёт наглый и циничный обсчёт меня в заработке... Каковы возможные варианты подачи искового заявления в суд по разрешению по существу, что кто может подсказать, или помочь в решении данного вопроса, уйти пока нет возможности, так же у кого есть опыт по данным вопросам, здесь же идёт повальные нарушения техники безопасности, строповка без удостоверений, нет ежегодных аттестаций по работе с кран-балками и многие другие, кто что может дельного подсказать по надзорным органам реагирующим на эти нарушения, спс
Ответить
Здравствуйте, Владимир!
Вы можете оспорить такое распределение заработка, и для этого есть несколько путей - от внутренних жалоб до суда. Параллельно нужно реагировать на нарушения охраны труда. Разберу по порядку.
Почему распределение «поровну» незаконно
При бригадной сдельной оплате труда заработок всей бригады определяется по конечному результату, но распределяться между работниками он должен не поровну, а с учётом реального вклада каждого. Это прямо следует из судебной практики: заработок распределяется пропорционально отработанному времени и квалификации работников.
Ключевой инструмент для этого — коэффициент трудового участия (КТУ). Это не понятие из Трудового кодекса, но оно широко применяется на практике и признаётся судами. КТУ позволяет учесть, что вы выполняете дополнительные работы (строповка, управление краном), которые другие члены бригады не делают. Простое уравнивание всех — это как раз то, что вы называете обсчётом.
Как оспорить распределение заработка
У вас есть несколько последовательных инстанций. Начинать лучше с внутренних, но если они не работают — идти дальше.
1. Письменное обращение к работодателю и в профсоюз
Работодателю: Подайте письменное заявление на имя начальника депо (или мастера) с требованием пересмотреть распределение заработка за конкретные смены, указав, какие именно работы (строповка, управление краном) выполняли только вы. Потребуйте ознакомить вас с локальным актом, регулирующим распределение заработка в бригаде (Положение об оплате труда, Положение о КТУ).
В профсоюз: Если на предприятии есть профсоюзная организация, обратитесь туда. Согласно практике, разногласия по КТУ могут рассматриваться на общем собрании бригады, а решение — обжаловаться в совете бригадиров цеха. Профсоюз может помочь организовать такое собрание и pressure на администрацию.
2. Комиссия по трудовым спорам (КТС)
Это выборный орган из представителей работников и работодателя, который рассматривает индивидуальные трудовые споры, включая вопросы оплаты труда. КТС может принять ваше заявление, если было нарушено положение о КТУ, действующее на предприятии. Обращение в КТС — обязательный досудебный этап для некоторых категорий споров, но по заработной плате вы можете пойти сразу в суд.
3. Государственная инспекция труда (ГИТ)
Это надзорный орган, который реагирует на нарушения трудового законодательства. Вы можете подать жалобу на неправильное начисление заработной платы.
Как подать: Лично, через сайт Роструда (онлайн-форма) или почтой.
Что указать: ФИО, данные работодателя, суть нарушения (распределение заработка без учёта реального вклада), приложить копии нарядов, расчётных листков.
Срок рассмотрения: До 30 дней, в исключительных случаях — до 60. Инспекция может выдать предписание об устранении нарушения и привлечь работодателя к ответственности.
4. Суд (исковое заявление)
Это самый действенный способ взыскать недоначисленные суммы. Исковое заявление подаётся в районный суд по месту нахождения работодателя.
Что просить: Взыскать недоначисленную заработную плату за конкретный период, компенсацию за задержку выплаты (ст. 236 ТК РФ) и компенсацию морального вреда (ст. 237 ТК РФ).
Что доказать: Что вы выполняли работы, которые не выполняли другие члены бригады, и что это не было учтено при распределении. Судебная практика по таким делам существует и часто складывается в пользу работников. Вам понадобятся: наряды, расчётные листки, должностные инструкции, показания свидетелей (других членов бригады).
Важно: Бремя доказывания правильности начисления зарплаты в таких спорах часто лежит на работодателе.
Что делать с нарушениями охраны труда
Вы упомянули, что строповка ведётся без удостоверений, нет аттестаций по работе с кран-балками. Это грубые нарушения, которые создают прямую угрозу жизни и здоровью. Реагировать нужно отдельно и жёстко.
Куда жаловаться:
Государственная инспекция труда (ГИТ): Это основной орган по надзору за охраной труда. Жалоба подаётся так же, как и по зарплате.
Прокуратура: Если нарушения носят системный характер и создают опасность, можно обратиться в районную прокуратуру.
Ростехнадзор: Если речь идёт о грузоподъёмных механизмах (кран-балках), этот орган также может провести проверку.
Что указать в жалобе:
Конкретные факты: кто, когда, какие работы выполнял без удостоверения.
Отсутствие ежегодных аттестаций и обучения.
Отсутствие документов, подтверждающих право на управление краном.
Указать, что это создаёт угрозу жизни и здоровью работников.
Анонимность: Формально жалоба может быть анонимной, но такие обращения реже приводят к реальным проверкам. Лучше указать свои данные — тогда ГИТ обязана будет уведомить вас о результатах.
Наиболее эффективная стратегия — действовать параллельно:
По заработку: Подайте письменное заявление работодателю, затем — жалобу в ГИТ. Если это не поможет — готовьте иск в суд. Соберите все наряды и расчётные листки, где видно, что работы по строповке и управлению краном выполнялись только вами.
По охране труда: Немедленно подайте жалобу в ГИТ и прокуратуру. Это не только защитит вас и коллег, но и создаст дополнительное давление на работодателя в споре по зарплате.
Найдите союзников: Поговорите с другими слесарями или членами бригады. Если они сталкиваются с той же проблемой, коллективная жалоба всегда весомее.
С уважением, Анастасия ЧурсиноваАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
Добрый день, подскажите пожалуйста если человек встал на психиатрический учёт в 2006 году ему оформили инвалидность до 2010 года ежегодно проходил лечение в детском ПНД, и брал несколько раз рецепты в 2012,2015 и последний раз в 2017 году. Потом в 2018 году исполнилось 18 лет инвалидность МСЭ сняли ещё через год в 2019 году Взрослый пнд консилиум психиатров ВКК изменили диагноз на лёгкое когнитивное расстройство. Если мне сейчас снимут этот диагноз полностью будет ли отображаться эта информация в ЕГИСЗ можно ли её запросить через МФЦ или госуслуги? Заранее спасибо
Ответить
Здравствуйте!
Если коротко: снятие диагноза, скорее всего, будет отражено в ЕГИСЗ, а запросить свои медицинские документы вы можете как через Госуслуги, так и через МФЦ.
Отражение снятия диагноза в ЕГИСЗ
С 1 марта 2026 года в России в составе ЕГИСЗ начал работу Федеральный регистр пациентов с психическими расстройствами. Это означает, что базы данных психоневрологических диспансеров (ПНД) всех регионов теперь объединены. Раньше они были разрозненными, и при переезде история могла «потеряться», теперь же данные вносятся в сквозной цифровой регистр.
В этом регистре содержится информация о диагнозах, датах их постановки, проведённом лечении и его результатах. Соответственно, когда врачебная комиссия ПНД примет решение о снятии диагноза или прекращении диспансерного наблюдения, это решение, как и любое изменение в медицинской документации, должно быть отражено в вашей электронной медицинской карте и, как следствие, в данных ЕГИСЗ.
Снятие с учёта не означает автоматического полного удаления всех исторических записей из системы. В регистре, скорее всего, останется информация о том, что вы ранее наблюдались, но с отметкой о прекращении наблюдения. Это важно для понимания, как в будущем могут запрашиваться сведения о вас.
Как запросить сведения: пошаговая инструкция
У вас, как у пациента, есть законное право на получение своих медицинских документов (ст. 22 Федерального закона № 323-ФЗ). Вот как это сделать:
Через портал «Госуслуги» (самый удобный способ)
Войдите в личный кабинет на портале «Госуслуги».
Перейдите в раздел «Документы», затем выберите подраздел «Здоровье».
Нажмите на баннер «Медицинские документы».
В открывшемся сервисе выберите опцию «Запросить». Система предложит вам дать согласие на получение данных из медицинских организаций.
После этого вы сможете увидеть и скачать доступные электронные медицинские документы, которые были сформированы в медорганизациях, подключённых к системе.
Важно: В личном кабинете отображаются не все виды документов, а только те, которые медорганизации передают в ЕГИСЗ. Однако с 2026 года список доступных документов расширяется, и информация о ваших диагнозах и их изменениях должна быть там отражена.
Через МФЦ (если нужна бумажная копия или возникают сложности)
Вы также можете обратиться в любой центр «Мои документы» (МФЦ) с заявлением о предоставлении копий медицинских документов. Однако учтите, что МФЦ здесь выступает посредником: они примут ваше заявление и передадут его в медицинскую организацию.
Более прямой путь — обратиться напрямую в ПНД, где вы наблюдались, с письменным заявлением на имя главного врача. Вы имеете право на ознакомление с документацией и получение копий. Заявление можно подать лично, по почте или через Госуслуги (с использованием электронной подписи).
Срок предоставления документов по закону не должен превышать 30 календарных дней с момента регистрации вашего запроса.
Что ещё важно знать о хранении данных
Сроки хранения медицинских карт для пациентов психиатрического профиля увеличены до 50 лет. Это означает, что ваша медицинская история, даже после снятия диагноза, будет храниться в архиве ПНД длительное время, а информация о ней — в федеральном регистре.
С уважением, Анастасия Чурсинова
Адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
Здравствуйте я проходил срочную службу 1991-1993 на химкомбите маяк получил дозу радиации в военном билете есть вкладка о дозе обучения имею ли право на досрочное получения пенсии
Ответить
Здравствуйте, Андрей!
Сам по себе факт службы на «Маяке» и запись о дозе в военном билете не дают автоматического права на досрочную пенсию. Однако вы можете иметь на неё право, если ваш статус будет официально подтверждён — для этого нужно получить специальное удостоверение.
От чего зависит ваше право на досрочную пенсию
Ваше право на льготную пенсию регулируется Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча».
Этот закон, по сути, приравнивает пострадавших на «Маяке» к чернобыльцам, распространяя на них те же льготы, включая досрочный выход на пенсию. Однако, как и для чернобыльцев, возраст выхода на пенсию зависит от категории (статуса), к которой относится человек.
Вот ключевые категории и условия для досрочного выхода на пенсию:
Граждане, принимавшие непосредственное участие в ликвидации последствий аварии в 1957-1958 годах: имеют право на пенсию по достижении 50 лет (мужчины) и 45 лет (женщины).
Граждане, принимавшие участие в работах по ликвидации аварии в 1959-1961 годах: возраст выхода на пенсию снижается на 5 лет при наличии страхового стажа не менее 5 лет.
Таким образом, чтобы претендовать на досрочную пенсию, вам необходимо официально подтвердить, что вы относитесь к одной из этих категорий. Ваша служба в 1991-1993 годах — это более поздний период. Вам нужно будет доказать, что ваша работа на комбинате в эти годы была непосредственно связана с ликвидацией последствий аварии или проведением защитных мероприятий на радиоактивно загрязнённых территориях.
Как подтвердить свой статус: пошаговая инструкция
Ваш военный билет с записью о дозе — это важное доказательство, но, как правило, его недостаточно. Основным документом, дающим право на все льготы, является удостоверение единого образца. Процедура его получения выглядит следующим образом.
1. Подготовьте пакет документов
Вам понадобятся:
Заявление на имя руководителя органа соцзащиты по месту вашего жительства.
Паспорт гражданина РФ.
Военный билет (оригинал и копия). Запись о дозе облучения в нём — ключевое, но не единственное доказательство.
Выписки из архивных материалов производственного объединения «Маяк» или иных организаций, подтверждающие факт вашего участия в ликвидационных работах. Этот пункт — самый сложный, но и самый важный.
Другие документы, которые могут подтвердить вашу деятельность: командировочные удостоверения, справки, выписки из приказов.
2. Обратитесь в органы социальной защиты
Собранный пакет документов подаётся в орган социальной защиты населения по вашему месту жительства или в МФЦ («Мои документы»). Именно они принимают решение о выдаче удостоверения.
3. Дождитесь решения и получите удостоверение
После проверки всех документов вам выдадут удостоверение, которое и станет официальным подтверждением вашего статуса. С этим удостоверением вы сможете обратиться в Социальный фонд России (СФР) для назначения досрочной пенсии и других положенных выплат.
Возможные сложности и что делать
Главная сложность — это сбор доказательств, особенно архивных справок. Поскольку с момента вашей службы прошло более 30 лет, получить их может быть непросто. Если у вас нет архивных документов, попробуйте сделать запросы в:
Архив ПО «Маяк» (г. Озёрск, Челябинская область).
Центральный архив Министерства обороны РФ (г. Подольск).
Архивы воинских частей, где вы проходили службу.
Если вы получите отказ в выдаче удостоверения, его можно обжаловать в вышестоящем органе соцзащиты или в суде. Судебная практика по таким делам существует, и если вы сможете доказать факт участия в ликвидационных работах, суд может обязать соответствующие органы выдать вам удостоверение и назначить пенсию.
Право на досрочную пенсию у вас, вероятнее всего, есть, но оно зависит не от самой службы, а от вашего официального статуса.
Начните с получения удостоверения участника ликвидации последствий аварии на ПО «Маяк». Это ваш главный документ для всех льгот.
Соберите максимально полный пакет доказательств: военный билет, архивные справки, любые другие документы, подтверждающие вашу работу на комбинате в указанный период.
Обратитесь в органы соцзащиты по месту жительства для оформления удостоверения.
С уважением, Анастасия ЧурсиноваАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
Добрый день! Можно ли погасить ипотеку ипотекой? То есть хочу купить новую квартиру в ипотеку, а старую квартиру продать, но после покупки новой квартиры, вопрос в том если у меня купят квартиру в ипотеку могу ли я эти средства внести на погашение ипотеки купленной квартиры?
Ответить
Здравствуйте, Максим!
Да, это возможно. Законодательство РФ не запрещает гасить одну ипотеку за счет средств, полученных от продажи другой квартиры, в том числе если покупатель тоже берет ипотеку. Более того, это стандартная практика, когда люди улучшают жилищные условия.
Однако такая сделка — это сложный процесс, который требует тщательной координации действий между вами, покупателем вашей старой квартиры и банками. Главное правило: все расчеты должны проходить под контролем банков, и первым шагом всегда является получение их письменного согласия.
Как это работает на практике: пошаговый план
Поскольку на вашей старой квартире и на новой будет ипотека, сделка будет многоэтапной. Вот наиболее надежный и распространенный алгоритм действий:
Шаг 1. Получите согласие вашего банка.
Вы не можете продать квартиру, находящуюся в залоге, без письменного согласия банка-кредитора. Обратитесь в свой банк с заявлением о намерении продать залоговую недвижимость. Банк выдаст официальное разрешение и справку об остатке долга.
Шаг 2. Согласуйте новую ипотеку.
Вам нужно подать заявку на новую ипотеку в выбранный банк. Сразу сообщите кредитору, что первоначальный взнос или часть суммы для погашения нового кредита вы планируете получить от продажи старой квартиры. Банк оценит вашу кредитную нагрузку, но может учесть, что старая ипотека будет погашена. Иногда проще подавать заявку в тот же банк, где у вас оформлена текущая ипотека.
Шаг 3. Найдите покупателя.
Важно найти покупателя, который готов к сделке с обременением и, возможно, тоже оформляет ипотеку. Его банк также должен быть в курсе схемы.
Шаг 4. Проведите безопасные расчеты.
Чтобы все стороны были защищены, используются специальные банковские инструменты:
Аккредитив или эскроу-счет: Покупатель вносит деньги не вам на счет, а на специальный счет в банке. Эти средства «замораживаются» до выполнения всех условий сделки.
Схема с двумя траншами: Это часто используется, когда покупатель тоже берет ипотеку. Деньги с его кредита на аккредитив поступают двумя частями:
Первый транш направляется напрямую в ваш банк для полного погашения вашей старой ипотеки. Вы эти деньги на руки не получаете.
Второй транш (разница между стоимостью вашей квартиры и суммой долга) перечисляется вам после того, как сделка будет зарегистрирована в Росреестре и обременение с квартиры будет снято.
Шаг 5. Зарегистрируйте сделку и погасите новую ипотеку.
После погашения старого долга и снятия обременения регистрируется переход права собственности. Полученные вами средства от продажи (второй транш) вы можете сразу направить на досрочное погашение вашей новой ипотеки. Это позволит вам либо уменьшить ежемесячный платеж, либо сократить срок кредита.
Важные нюансы и риски
Сложность и сроки. Такая сделка требует синхронизации действий нескольких банков, что может занять больше времени, чем обычная продажа. Будьте готовы к бюрократическим проволочкам.
Требования банков. Каждый банк может иметь свои внутренние регламенты и требования к таким сделкам. Обязательно уточните все детали в обоих банках заранее.
Финансовые риски. Убедитесь, что сумма, которую вы получите от продажи старой квартиры, покроет остаток по старой ипотеке и создаст достаточный первоначальный взнос для новой. Учитывайте также расходы на оценку, страхование и услуги юриста.
Юридическое сопровождение. Настоятельно рекомендуется привлечь юриста или риелтора, специализирующегося на сложных сделках с недвижимостью. Это поможет избежать ошибок и защитит ваши интересы.
С уважением, Анастасия ЧурсиноваАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
Подскажите пожалуйста, что делать. У знакомой диагностировали рак (ей осталось 2 месяца, по словам врачей. У нее дочь 16 лет (они американцы, живут в НЬЮ-ЙОРКЕ). Просит меня позаботиться о ней (могу я взять опеку над ребенком в России, если у меня погашенная судимость ил оформить опеку над ребенком в АМЕРИКЕ.
Ответить
Здравствуйте, Олга!
Сочувствую вашей знакомой и её дочери. Ситуация сложная, и нужно срочно принимать меры. Оформить опеку над этой девочкой в России практически невозможно, а в США — возможно, но потребует срочных действий, и судимость не является автоматическим препятствием.
🇷🇺 Вариант 1: Опека в России — практически нереализуем
Этот путь закрыт по двум причинам.
1. Ваша судимость. В России действует статья 146 Семейного кодекса РФ. Даже погашенная судимость является пожизненным препятствием для опеки, если она была за преступления против жизни и здоровья, половой неприкосновенности, семьи и несовершеннолетних, здоровья населения (например, ст. 228 УК РФ — наркотики) и ряд других. Опека не может быть оформлена, и любое решение о назначении будет опротестовано прокуратурой. Исключение — только судимость по «реабилитирующим» основаниям, что к погашенной судимости не относится.
2. Гражданство и место жительства ребёнка. Девочка — гражданка США, постоянно проживает в Нью-Йорке.Российские органы опеки не имеют юрисдикции над ней, а с 2013 года в РФ действует прямой запрет на передачу детей гражданам США (ФЗ № 272-ФЗ). Даже если бы вы были гражданином РФ без судимости, оформить опеку над американским ребёнком в России было бы невозможно.
Вывод: вариант с Россией не подходит.
🇺🇸 Вариант 2: Опека в США (штат Нью-Йорк) — реалистичный путь
Здесь ситуация иная. Ваша судимость не является автоматическим пожизненным запретом, но её будут тщательно проверять.
Как судимость оценивается в Нью-Йорке. Согласно закону штата (Correction Law § 23-A), для большинства судимостей запрещена автоматическая дисквалификация. Проводится индивидуальная проверка (individualized review), которая оценивает: тяжесть преступления, сколько времени прошло, доказательства исправления и риск для безопасности ребёнка.
Абсолютным запретом являются только судимости за: убийство, сексуальные преступления против детей и тяжёлое нападение (felony assault). Если ваша судимость не относится к этим категориям, у вас есть шанс. Если относится — путь закрыт.
Что нужно сделать срочно. Поскольку речь идёт о терминальной стадии болезни, самый действенный механизм — Standby Guardianship (опека «наготове»). Это особая процедура в Нью-Йорке для случаев, когда родитель тяжело болен. Мать девочки может назначить вас «резервным опекуном», чьи полномочия вступят в силу сразу после её смерти или наступления недееспособности.
Практические шаги (требуют участия адвоката в Нью-Йорке):
Срочно найти адвоката по семейному праву в Нью-Йорке (лучше в том районе, где живёт девочка). Это критически важно — процесс сложный, и сроки крайне сжаты.
Мать девочки должна подать в Семейный суд Нью-Йорка (Family Court) ходатайство (petition) о назначении standby guardian. Суды принимают такие заявления, когда один из родителей не может заботиться о ребёнке из-за болезни.
Суд проверит вас. Вас, всех взрослых членов вашей семьи, а также, возможно, и членов семьи девочки ждёт проверка биографии (background check), включая снятие отпечатков пальцев. Ваша судимость всплывёт, и вы должны быть предельно честны. Сокрытие информации расценивается как мошенничество и гарантированно приведёт к отказу.
Суд будет оценивать интересы ребёнка. Девочке уже 16 лет. По закону Нью-Йорка, с 14 лет её согласие на назначение опекуна обязательно. Её мнение будет иметь значительный вес.
Ваше присутствие в США. Скорее всего, вам потребуется личное участие в судебных заседаниях в Нью-Йорке. Это потребует оформления визы, что может занять время. Адвокат сможет подсказать, возможны ли альтернативные варианты.
Важное предупреждение и альтернативный сценарий
Пока идёт судебный процесс в Нью-Йорке, девочка не должна оставаться без присмотра. Если мать умрёт до того, как суд назначит вас опекуном, органы защиты детей Нью-Йорка (ACS) могут временно поместить девочку в приёмную семью. Чтобы избежать этого, адвокат может запросить временную опеку (temporary guardianship) на период рассмотрения дела.
Если из-за судимости суд откажет вам или вы не успеете, есть альтернатива: мать может составить завещание (will), в котором укажет своё пожелание видеть вас опекуном, и параллельно рассмотреть другого доверенного человека с безупречной репутацией (например, из числа знакомых семьи в Нью-Йорке) в качестве запасного варианта.
Резюме: Вам нужно немедленно связаться с адвокатом в Нью-Йорке и действовать через процедуру standby guardianship. Ключевые факторы успеха — характер вашей судимости (не должна быть из «абсолютного списка»), полное раскрытие информации суду и согласие самой 16-летней девочки.
С уважением, Анастасия ЧурсиноваАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
Здравствуйте! Тема такая! Без моего ведома моя Мама (не дееспособная) написала дарственную в МФЦ на жил площадь на моего старшего Брата. Я работаю вахтой, меня в курс не поставили. Далее мой Брат переписал эту жил площадь на свою жену. В данный момент Брат не дееспособный. На документах подпись не моей Мамы. Я написал иск в суд, что сделка не законна и настаиваю на экспертизу подписи. Судья требует оригинал дарственной дарения от Мамы, Брату но конечно жет у меня этого документа нету. Жена Брата судье тоже пояснила что нет оригинала. Есть документ дарственной в электронном виде. Вопрос :можно ли экспертизу подписи , с помощью электронном виде (распечатать)? Судья говорит что нужен оригинал.
Ответить
Здравствуйте, Сергей!
Провести экспертизу по электронной копии (скану или распечатке) в принципе возможно, и судебная практика это допускает. Однако судья прав в том, что оригинал для эксперта всегда предпочтительнее, и вам нужно будет приложить усилия, чтобы убедить суд назначить исследование по копии. Главная причина, по которой судья настаивает на оригинале, — это ограниченные возможности экспертизы по копиям.
Почему судья требует оригинал и что можно сделать
Прямого запрета на проведение почерковедческой экспертизы по копиям в законе нет. Более того, Верховный Суд РФ прямо указывал, что законодательство этого не запрещает. Проблема не в законе, а в доказательной силе такого заключения.
Вот в чём ключевое ограничение: работая с копией, эксперт исследует не саму подпись, а лишь её изображение. Это не позволяет:
Исключить факт компьютерного монтажа или технической подделки (например, когда подпись была перенесена с другого документа).
Проанализировать нажим и микроструктуру штрихов, которые видны только на оригинале.
Из-за этого выводы эксперта по копии часто носят вероятностный, а не категоричный характер («вероятно, подпись выполнена не вашей мамой»), что снижает их вес для суда.
Ваш план действий: как добиться экспертизы
Поскольку оригинала нет ни у вас, ни у ответчика, нужно действовать последовательно.
1. Заявите ходатайство о назначении экспертизы по копии
Это ваш главный процессуальный документ. В нём нужно:
Обосновать необходимость: Указать, что оригинал дарственной утрачен (со слов ответчика) или находится у третьего лица (например, в МФЦ или Росреестре), и получить его невозможно.
Сослаться на закон и практику: Привести ссылки на ст. 71 ГПК РФ (допускает копии как доказательства) и на позицию Верховного Суда РФ о допустимости экспертизы по копиям.
Предложить экспертов: Указать конкретное экспертное учреждение, которое готово провести такое исследование.
Поставить вопросы: Четко сформулировать вопросы эксперту: «Выполнена ли подпись от имени [ФИО матери] в электрофотографической копии договора дарения самой [ФИО матери] или другим лицом?»
2. Параллельно заявите ходатайство об истребовании оригинала
Даже если оригинала, по словам жены брата, нет, это не значит, что он не может находиться в других местах. Подайте ходатайство об истребовании подлинника договора дарения:
В МФЦ, где, по вашим словам, была оформлена дарственная.
В Росреестре (в деле правоустанавливающих документов, на основании которых зарегистрировано право собственности).
Это, во-первых, создаст давление на ответчика, а во-вторых, если оригинал найдётся, суд сможет назначить полноценную экспертизу.
3. Используйте заявление о фальсификации
Если ответчик настаивает, что оригинала нет, а вы уверены, что подпись подделана, подайте письменное заявление о фальсификации доказательства (ст. 186 ГПК РФ). Суд разъяснит ответчику уголовно-правовые последствия подделки документов и может обязать его предоставить оригинал. Отказ от предоставления оригинала в такой ситуации будет расценён судом в вашу пользу.
Практические моменты
Качество копии: Убедитесь, что у вас есть максимально качественный скан. Эксперт сможет работать, только если изображение чёткое и позволяет различать признаки почерка.
Образцы для сравнения: Суд должен будет предоставить эксперту свободные образцы подписи вашей мамы (например, из других документов, подписанных ею до болезни) для сравнения.
Техническая экспертиза: Можно также ходатайствовать о технико-криминалистической экспертизе самой копии, чтобы проверить, не является ли она результатом монтажа.
Ключ к успеху — грамотное ходатайство и настойчивость в истребовании оригинала.
С уважением, Анастасия ЧурсиноваАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
Кроме того, ваша мама на момент сделки была недееспособной. Это делает договор дарения ничтожным, то есть недействительным с самого начала, независимо от того, понимала ли она свои действия.
Правовая основа: почему сделку можно оспорить
Согласно ст. 171 ГК РФ, сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным, является ничтожной. Для признания ее недействительной не требуется доказывать, что брат знал о ее состоянии — сам факт недееспособности уже достаточен.
Важное уточнение: если на момент дарения (в 2018 году или позже) мама еще не была официально признана недееспособной судом, но находилась в состоянии, когда не могла понимать свои действия, применяется ст. 177 ГК РФ. В этом случае сделку нужно оспаривать через суд с проведением посмертной или прижизненной судебно-психиатрической экспертизы.
Что нужно сделать в первую очередь
1. Получите статус опекуна
Чтобы подать иск от имени мамы, вы должны быть ее официальным опекуном. Для этого нужно обратиться в орган опеки и попечительства с заявлением о назначении вас опекуном. Без этого статуса суд не примет ваш иск — вы не будете являться надлежащим истцом.
2. Соберите доказательства недееспособности
Вам понадобятся:
Решение суда о признании мамы недееспособной (если оно есть).
Медицинские документы: выписки из психиатрических стационаров, заключения ВКК, справки об инвалидности, записи из амбулаторной карты.
Свидетельские показания родственников, соседей, которые могут подтвердить ее состояние на момент сделки.
3. Выясните цепочку сделок
Вы упомянули, что брат переписал квартиру на свою жену. Это значит, что оспаривать нужно всю цепочку сделок — и дарение от мамы брату, и последующее дарение от брата жене. Если первая сделка ничтожна, то и все последующие сделки не имеют юридической силы, и квартиру можно истребовать из владения жены брата.
План действий:
1. Подайте юридически грамотный иск в районный суд
Исковое заявление подается по месту нахождения квартиры или по месту жительства ответчика (жены брата). В иске нужно:
Указать, что мама на момент сделки была недееспособной.
Сослаться на ст. 171 ГК РФ (если была признана недееспособной) или ст. 177 ГК РФ (если не была, но не понимала действий).
Просить признать договор дарения недействительным и применить последствия недействительности — вернуть квартиру в собственность мамы.
Просить признать недействительными все последующие сделки (дарение от брата жене).
2. Заявите ходатайство о судебно-психиатрической экспертизе
Экспертиза может быть:
Прижизненной — если мама жива, эксперты исследуют ее текущее состояние и на основании медицинских документов дадут заключение о состоянии на момент сделки.
Посмертной — если мама умерла, экспертиза проводится по материалам дела (медицинские карты, свидетельские показания).
Прокурорская практика показывает: если экспертиза устанавливает, что даритель не мог понимать значение своих действий, суд удовлетворяет иски о возврате квартиры.
3. Учтите срок исковой давности
По ничтожным сделкам (ст. 171 ГК РФ) срок исковой давности составляет 3 года с момента начала исполнения сделки. Но для недееспособного гражданина этот срок может быть восстановлен, если он был пропущен по уважительной причине (например, из-за болезни). Если вы не знали о сделке, срок может исчисляться с момента, когда вам стало известно о нарушении права.
4. Привлеките прокуратуру
Если у вас нет статуса опекуна или вы не можете сами подать иск, прокуратура вправе обратиться в суд в защиту прав недееспособного гражданина. Подайте заявление в районную прокуратуру с просьбой провести проверку и подать иск. Прокуроры активно выигрывают такие дела: например, в Удмуртии и Чувашии по искам прокуратуры квартиры были возвращены недееспособным гражданам.
5. Обеспечьте сохранность квартиры
Пока идет суд, подайте ходатайство о принятии обеспечительных мер — запрете жене брата распоряжаться квартирой (продавать, дарить, закладывать). Иначе за время процесса она может переписать квартиру на третье лицо, и вернуть ее будет намного сложнее.
Что важно учесть
Брат тоже недееспособен. Это не препятствует оспариванию сделки. Его интересы в суде будет представлять его опекун (если назначен) или орган опеки.
Ваша работа вахтой не является препятствием. Вы можете подать иск через представителя по доверенности или лично в период между вахтами.
Все доказательства должны быть собраны заранее. Чем больше медицинских документов, тем выше шансы на успех.
Первое и самое важное: получите статус опекуна и подайте иск о признании сделки недействительной. Параллельно заявите ходатайство о судебно-психиатрической экспертизе и об обеспечительных мерах.
И самое главное, не заниматься самодеятельностью.
С уважением, Анастасия ЧурсиноваАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
Доброе утро! У моего мужа есть деньги на счету, муж-алкоголик, у нас 6 месячная дочь, живем отдельно. Сидел в тюрьме за распространение наркотиков, ловили за вождением в нетрезвом виде, лежал в частной наркологической клинике. Могу ли я как-то забрать у него эти деньги, иначе он их пропьет? И могу ли я что-то сделать с оскорблениями в сторону моей семьи?
Ответить
Здравствуйте, Алина!
Как защитить деньги мужа от пропивания
Просто «забрать» деньги со счета мужа нельзя — они принадлежат ему. Но есть несколько законных способов ограничить его возможность ими распоряжаться.
1. Ограничение дееспособности мужа (самый действенный способ)
Это ключевой механизм в вашей ситуации. Согласно ст. 30 ГК РФ, гражданина, который из-за злоупотребления спиртным ставит свою семью в тяжелое материальное положение, суд может ограничить в дееспособности. Важно: для этого не обязательно, чтобы он был официально признан хроническим алкоголиком — достаточно доказать сам факт злоупотребления и то, что из-за этого семья терпит материальные трудности.
Если суд удовлетворит заявление:
Над вашим мужем будет установлено попечительство.
Он сможет самостоятельно распоряжаться только небольшой суммой (например, зарплатой или пенсией), но совершать крупные сделки, снимать и тратить значительные суммы со счета он сможет только с письменного согласия попечителя.
Попечителем, скорее всего, назначат вас, и вы получите законный контроль над его финансами.
Заявление подается в суд по месту жительства мужа. К нему нужно приложить доказательства: справки из наркодиспансера, свидетельские показания, документы о долгах, выписки по счетам.
2. Раздел совместно нажитого имущества
Если у вас есть общее имущество (квартира, машина, крупные вклады, нажитые в браке), вы можете подать иск о его разделе. Суд, скорее всего, разделит его поровну, но с учетом интересов вас и ребенка ваша доля может быть увеличена. Это не заберет деньги мужа напрямую, но закрепит за вами вашу законную часть и не позволит ему продать или пропить общее имущество.
3. Взыскание алиментов на дочь
Это обязательный шаг. Подавайте заявление о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов на ребенка. Даже если муж не работает, алименты будут рассчитываться исходя из средней зарплаты по РФ или иного дохода, который удастся доказать. Это создаст официальный долг, который будет расти, и в будущем вы сможете взыскать его из любого его имущества или дохода.
Что делать с оскорблениями в адрес вашей семьи
Оскорбления — это не просто «слова». За них предусмотрена административная ответственность по ст. 5.61 КоАП РФ.
Что считается оскорблением? Унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме (нецензурная брань, сравнения с животными, оскорбительные жесты). Просто грубые или несправедливые слова, сказанные в приличной форме, суд оскорблением не признает.
Как действовать:
Фиксируйте факты. Записывайте оскорбления на диктофон (если это происходит лично или по телефону), сохраняйте скриншоты сообщений. Свидетели — тоже доказательство.
Подайте заявление в прокуратуру. Дела по ст. 5.61 КоАП РФ возбуждает исключительно прокурор. Заявление пишется на имя прокурора района, где вы живете. Опишите все случаи, приложите доказательства.
Результат: прокуратура проведет проверку и, если состав подтвердится, возбудит дело. Суд может назначить мужу штраф от 3 000 до 5 000 рублей. Сам факт привлечения к ответственности — уже серьезное давление и основание для дальнейших действий (например, для ограничения его в родительских правах).
Наиболее эффективная стратегия — действовать параллельно:
Немедленно подать на алименты — это гарантирует ребенку хоть какую-то поддержку.
Готовить заявление об ограничении дееспособности мужа — это даст вам контроль над его деньгами и не позволит ему пропить крупные суммы.
Начать собирать доказательства оскорблений для обращения в прокуратуру.
Учитывая его судимость за наркотики и проблемы с алкоголем, у вас сильная позиция для ограничения дееспособности и, возможно, для постановки вопроса о лишении родительских прав в будущем (ст. 69 СК РФ позволяет это, если родитель — хронический алкоголик или наркоман).
С уважением, Анастасия ЧурсиноваАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Прошу проконсультироваться по поводу ситуации, которая произошла у меня при предполагаемом трудоустройстве в аптеку на должность: Консультант Перед предполагаемым трудоустройством у меня было собеседование с сотрудником аптеки. В ходе разговора обсуждались условия работы, обязанности, график, оплата, обучение и порядок оформления. При этом во время собеседования затрагивались различные личные вопросы, в том числе касающиеся семейных обстоятельств, состояния здоровья, больничных и возможных проверок кандидатов. Также затрагивалась моя личная ситуация, связанная с гибелью близкого родственника и судебным разбирательством. После собеседования я проходила обучение/стажировку в аптеке примерно в течение полутора месяцев. В процессе обучения мне показывали работу с товаром, программой E-farma, приёмкой, сканированием, этикетками и ценниками, а также порядок уборки. После периода обучения я два дня фактически выполняла рабочие обязанности: работала с поступившим товаром и программой, занималась обработкой товара, этикетками и ценниками, распределением товара и уборкой. В процессе работы возникали различные ситуации, связанные с организацией рабочего процесса, указаниями сотрудников, графиком и распределением обязанностей. В некоторых моментах указания могли отличаться, из-за чего возникали вопросы и недопонимание. Письменный трудовой договор со мной заключён не был. После двух дней фактической работы я самостоятельно отказалась от дальнейшего трудоустройства. При этом у меня имеются доказательства, которые могут подтвердить отдельные обстоятельства произошедшего. Конкретное содержание и сами материалы я здесь не раскрываю в целях конфиденциальности. Хотела бы получить независимую консультацию и понять, есть ли в описанной ситуации юридически значимые моменты, на что стоит обратить внимание и как правильно действовать в подобных случаях. Буду благодарна за мнение специалистов.
Ответить
Здравствуйте, Алина!
Ситуация, которую вы описали, с точки зрения закона выглядит как фактическое допущение к работе без оформления трудового договора. Это прямое нарушение Трудового кодекса РФ со стороны аптеки.
Юридическая квалификация
Ключевой момент в том, что в течение полутора месяцев вы не просто «учились», а выполняли конкретные рабочие функции: работали с товаром, программой E-farma, приёмкой, сканированием, этикетками и ценниками. Вы подчинялись указаниям сотрудников аптеки. Это признаки не стажировки в её классическом понимании, а именно трудовых отношений.
Согласно статье 67 Трудового кодекса РФ, если работник фактически приступил к работе с ведома или по поручению работодателя, трудовой договор считается заключённым, даже если он не был оформлен в письменной форме. Работодатель обязан был оформить с вами письменный договор не позднее трёх рабочих дней с момента вашего допуска.
Более того, ТК РФ прямо предусматривает, что стажировка может быть оформлена срочным трудовым договором, но и в этом случае оплата труда является обязательным условием. То есть, даже если бы это была законная стажировка, она должна была быть оплачена.
Последствия для работодателя
Уклонение от оформления трудового договора — это административное правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 5.27 КоАП РФ. Штрафы за него составляют:
Для должностных лиц: от 10 000 до 20 000 рублей.
Для юридических лиц: от 50 000 до 100 000 рублей.
На практике прокуратура и суды привлекают таких работодателей к ответственности. Например, в Ярославской области организацию оштрафовали на 10 000 рублей за то, что стажёр работал без заключения трудового договора.
Что вы можете сделать: пошаговый план
Поскольку вы сами отказались от дальнейшего трудоустройства, требовать восстановления на работе смысла нет. Однако вы вправе требовать оплаты за фактически отработанное время и компенсации морального вреда. Ваша задача — доказать факт трудовых отношений.
Шаг 1. Соберите доказательства.
Вы упомянули, что они у вас есть. Это ваш главный актив. Судебная практика показывает, что факт работы можно доказать с помощью:
Переписки (в мессенджерах, по электронной почте) с сотрудниками аптеки, где обсуждаются рабочие задачи, график, указания.
Скриншотов из рабочих чатов, программ (например, E-farma), где видны ваши действия или задачи.
Фотографий графика работы, документов, которые вы заполняли.
Свидетельских показаний других сотрудников (это может быть сложно, но возможно).
Записей разговоров (если вы их вели законно).
В одном из судебных дел сотруднице удалось доказать факт работы благодаря фотографиям графика и переписке в рабочем чате.
Шаг 2. Подайте жалобу в Государственную инспекцию труда (ГИТ) или прокуратуру.
Это самый эффективный способ привлечь работодателя к ответственности без суда.
Куда: Территориальный орган ГИТ или районная прокуратура по месту нахождения аптеки.
Что писать: Опишите ситуацию, указав, что вы фактически выполняли трудовые обязанности, но трудовой договор с вами не заключили и не оплатили. Приложите копии имеющихся доказательств.
Результат: Проверка может подтвердить нарушение, и работодателя обяжут не только выплатить вам деньги, но и привлекут к административной ответственности.
Шаг 3. Обратитесь в суд.
Если вы хотите взыскать оплату за отработанное время и компенсацию морального вреда, можно подать иск в районный суд. В исковом заявлении нужно будет просить:
Установить факт трудовых отношений за указанный период.
Взыскать заработную плату за фактически отработанное время (не ниже МРОТ, пропорционально отработанным дням).
Взыскать компенсацию за задержку выплаты (проценты по ст. 236 ТК РФ).
Взыскать компенсацию морального вреда (ст. 237 ТК РФ).
Судебная практика по таким делам складывается в пользу работников. Суды взыскивают значительные суммы, если удаётся доказать факт работы. Важно учитывать, что бремя доказывания отсутствия трудовых отношений в таких спорах лежит на работодателе.
С уважением, Анастасия ЧурсиноваАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
Здравствуйте! Хотела бы узнать, есть ли у меня возможность добиться справедливости в правовом поле. Защитила кандидатскую диссертацию в одном столичном вузе. В теоретической рамке сослалась на одну довольно известную учёную с одной кафедры со мной. Учёная посчитала, что ссылка на неё и еще двух других учёных не должна была стоять в работе (аргументация в пользу ссылки воспринимается научным сообществом, могу доказать свою позицию), и начала процесс моей диффамации в вузе. Рассказывала коллегам, какая слабая у меня работа. Защита моя прошла на высоком уровне, были видные учёные сферы, вопросов про наличие ссылок на ту учёную никто не задал (при том что все знали ее лично и характер ее работ). Дальше началась какая-то дичь. Учёная стала писать мне в комментарии моих официальных сообществ как литератора, оскорблять. Я принесла ей извинения за то, что обидела ее ненароком, но они не были приняты, а были высмеяны. Она стала проходиться по моим произведениям и личности. Был случай, когда я дежурила на кафедре, и туда внезапно приехала она и стала на меня орать, я же не могла ей ничего парировать, все это было при свидетеле коллеге, которой тоже досталось. В мой адрес звучало много оскорблений, среди которых "интеллектуальный кастрат". Прошло время, я узнаю, что она обписала всех оппонентов и авторов отзывов на мою диссертацию, где обвинят учарых учёных в том, что они допустили мою работу к защите и хвалили ее. Друзья ученой выкладывают куски из моей работы без указания моего имени на своих страницах в иноагентских соцсетях и высмеивают их. Заведующий кафедры попросил меня уволиться по собственному. Сказал, что ученая просто больная. Ее продолжает держать на кафедре, ее награждают, уважают. Сохранила скрины ее нападок. Она еще грозится, что лишит меня степени по своим связям. Насколько я могу противостоять ей или добиться наказания для нее за поведение, противоречащее всем законам академической этики? Спасибо за уделенное мне время.
Ответить
Здравствуйте, Стефания!
Это уже похоже на не просто межличностный конфликт, а систематическое преследование и унижение, которое имеет четкие правовые основания для защиты. Ваша обидчица — должностное лицо (учёная, работающая в вузе), что усиливает её ответственность за оскорбления. У вас есть несколько независимых правовых путей, и их можно и нужно использовать одновременно.
Оценка ситуации
1. Оскорбления в социальных сетях (публичные и в личных сообщениях)
Её комментарии в ваших официальных сообществах — это оскорбление, совершенное публично. Такие действия квалифицируются по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ. Штраф для граждан составляет от 5 000 до 10 000 рублей, но поскольку она является должностным лицом (сотрудником вуза), штраф может составить от 50 000 до 100 000 рублей.
Важно: оскорбления в личных сообщениях (если они были) также наказуемы, но по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (штраф 3 000–5 000 руб.). Публичные оскорбления в соцсетях — более тяжкий состав.
2. Клевета (распространение заведомо ложных сведений)
Она рассказывала коллегам, что ваша работа «слабая», обвиняла оппонентов в непрофессионализме. Если эти утверждения ложны и порочат вашу честь, достоинство или деловую репутацию, это может быть клеветой (ст.
3. Угрозы лишения ученой степени
Сами по себе угрозы «лишить степени по связям» не образуют отдельного состава преступления, если они не сопровождаются конкретными противоправными действиями. Однако если она начнет предпринимать шаги для этого (например, подаст заявление о лишении степени на основании заведомо ложных сведений), это может быть квалифицировано как злоупотребление правом или клевета. Важно зафиксировать эти угрозы (аудио, переписка).
4. Защита чести, достоинства и деловой репутации (ст. 152 ГК РФ)
Вы вправе требовать в суде опровержения порочащих сведений и компенсации морального вреда. Судебная практика по искам учёных друг к другу существует: например, новосибирский суд взыскал 70 000 рублей морального вреда в споре двух академиков.
5. Дисциплинарная ответственность в ВУЗе
Согласно ч. 3 ст. 43 ФЗ-273 «Об образовании», применение психического насилия к работникам организации не допускается. Её поведение (крик на кафедре, оскорбления при свидетелях) — прямое нарушение этой нормы. Работодатель (ректор, заведующий кафедрой) обязан применить меры дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения (п. 2 ст. 336 ТК РФ). То, что заведующий кафедрой просит уволиться вас, а не принимает мер к ней, — это бездействие, которое можно обжаловать.
6. Сталкинг (преследование)
Отдельного закона о сталкинге в России пока нет, но в Госдуму внесён законопроект о штрафах до 5 000 рублей или аресте до 15 суток за навязчивое преследование. До его принятия такие действия можно квалифицировать как оскорбление или угрозы, если они подпадают под соответствующие составы.
Действовать нужно сразу по трём направлениям: фиксация доказательств, административное/уголовное преследование и защита в вузе.
Этап 1. Фиксация доказательств
Нотариальный осмотр страниц в соцсетях. Обратитесь к нотариусу для составления протокола осмотра её комментариев в ваших сообществах. Это придаст скриншотам юридическую силу.
Соберите все письменные доказательства: скриншоты с URL, датами, переписку, аудиозаписи криков на кафедре (если есть), письменные объяснения свидетелей (коллеги, которой «тоже досталось»).
Зафиксируйте факт требования увольнения заведующим кафедрой (письменно или в присутствии свидетелей).
Этап 2. Привлечение к административной и уголовной ответственности
Подайте заявление прокурору о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление в интернете). Это исключительная компетенция прокурора, а не полиции. Срок — 90 суток с момента оскорбления, не пропустите его.
Подайте заявление в полицию о клевете (ст.
Подайте иск в районный суд о защите чести, достоинства и деловой репутации (ст. 152 ГК РФ) с требованием опровержения и компенсации морального вреда.
Этап 3. Защита в вузе
Подайте письменную жалобу в комиссию по этике вуза (если есть) или ректору. Опишите все факты: оскорбления, крик на кафедре, клевету, требования увольнения. Сошлитесь на нарушение ч. 3 ст. 43 ФЗ-273.
Подайте жалобу в прокуратуру на бездействие администрации вуза, которая не принимает мер к нарушителю.
Не пишите заявление об увольнении по собственному желанию. Если на вас давят — это незаконно. Увольнение по собственному желанию лишит вас возможности защищаться и получать компенсации.
Этап 4. Защита ученой степени
Подготовьте пакет документов, подтверждающих легитимность вашей диссертации (отзывы оппонентов, стенограмма защиты, заключение совета). Если она подаст заявление о лишении степени, вы сможете аргументированно возразить.
Список документов
Нотариальный протокол осмотра страниц в соцсетях с оскорблениями.
Скриншоты всех комментариев и постов (с URL, датами).
Аудиозаписи криков на кафедре (если есть).
Письменные объяснения свидетелей (коллег, присутствовавших при оскорблениях).
Копия жалобы в комиссию по этике / ректору (с отметкой о принятии).
Копия заявления прокурору о возбуждении дела по ст. 5.61 КоАП РФ.
Копия заявления в полицию о клевете/угрозах.
Исковое заявление в суд о защите чести и достоинства.
Документы по диссертации (отзывы, стенограмма).
Паспорт заявителя.
Инстанции
1. Прокуратура - Заявление о возбуждении дела по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление в интернете), жалоба на бездействие вуза
2. Полиция - Заявление о клевете (ст.
3. Районный суд - Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации (ст. 152 ГК РФ), компенсация морального вреда
4. Комиссия по этике вуза / Ректор - Жалоба на нарушение ч. 3 ст. 43 ФЗ-273, требование дисциплинарного взыскания
5. Нотариус - Осмотр страниц в соцсетях для фиксации доказательств
С уважением, Анастасия ЧурсиноваАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB
Здравствуйте, помогите пожалуйста, хочу восстановить срок, для принятие наследство дачи, после смерти бабушки, в электронном виде, не знаю именно куда правильно отправить письмо, подскажите, спасибо
Ответить
Добрый день, Эльза!
Восстановить срок можно двумя путями: договориться с другими наследниками или обратиться в суд. Поскольку вы не знаете, куда подавать заявление в электронном виде, я подробно объясню процедуру.
Правовая оценка ситуации
Срок для принятия наследства составляет 6 месяцев со дня смерти бабушки (ст. 1154 ГК РФ). Если он пропущен, закон позволяет восстановить его через суд (ст. 1155 ГК РФ).
Главное условие для суда: вы должны доказать, что не знали и не должны были знать о смерти бабушки, либо что пропустили срок по другим уважительным причинам (например, тяжелая болезнь, беспомощное состояние). Также важно: в суд нужно обратиться в течение 6 месяцев после того, как причина пропуска отпала.
Внесудебный порядок (если нет спора): Если другие наследники, уже принявшие наследство, письменно согласны включить вас в число наследников, можно обойтись без суда. Нотариус аннулирует старые свидетельства и перераспределит доли. Этот путь возможен, только если вы не единственный наследник и остальные не против.
Ваш случай: Поскольку вы спрашиваете о суде, вероятно, договориться не получается. Тогда нужно подавать исковое заявление в районный суд.
План действий
Попробуйте договориться с другими наследниками. Если они согласны, обратитесь к нотариусу, который вел наследственное дело, с их письменным согласием. Это самый быстрый путь.
Если согласия нет — готовьте иск в суд. Иск подается в районный суд по месту жительства ответчиков (других наследников) или по месту нахождения дачи (недвижимости).
Подайте иск через ГАС «Правосудие». Это и есть электронная система для подачи документов в суд. Зайдите на портал, авторизуйтесь через Госуслуги, выберите раздел «Подача процессуальных документов в электронном виде» и заполните форму.
В иске укажите требования: восстановить срок, признать вас принявшим наследство, признать недействительными ранее выданные свидетельства и определить доли.
Приложите доказательства уважительности причин. Это могут быть медицинские справки, документы о проживании в другом регионе, доказательства отсутствия связи с бабушкой и т.д.
Список документов
Для подачи иска через ГАС «Правосудие» вам понадобятся сканы:
Исковое заявление (составьте по образцу, указав все требования).
Свидетельство о смерти бабушки.
Документы, подтверждающие ваше родство (например, ваше свидетельство о рождении и свидетельство о рождении вашего родителя).
Документы на дачу (выписка из ЕГРН, если есть).
Доказательства уважительности причин пропуска срока (справки, выписки, билеты).
Отказ нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство (если получали).
Квитанция об уплате госпошлины.
Ваш паспорт.
Инстанции
1. Нотариус - Внесудебное восстановление срока (при согласии всех наследников).
2. Районный суд - Исковое заявление о восстановлении срока и признании принявшим наследство.
3. ГАС «Правосудие» - Электронная подача иска в суд (через Госуслуги).
Срок можно восстановить, но только через суд, если другие наследники против.
Подать иск можно электронно через портал ГАС «Правосудие», авторизовавшись через Госуслуги.
Главное — доказать уважительность причин пропуска срока. Без этого суд откажет.
Не затягивайте: на обращение в суд дается 6 месяцев с момента, когда причина пропуска отпала.
Если есть возможность договориться с другими наследниками — это самый простой и быстрый путь.
Если потребуется помощь в составлении иска или возникнут вопросы при подаче через ГАС «Правосудие», обращайтесь.
Лучше обратиться к адвокату, что бы избежать сюрпризов.
С уважением, Анастасия ЧурсиноваАдвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Лекс»
Для оперативной связи и направления документов на изучение:
📞 Тел.: 8 (495) 720-24-66
📲 МАКс (мессенджер / для файлов): 8-799-858-41-71
💬 WhatsApp: +7-903-720-24-66
📺 Канал МКА «Лекс» в Дзене: dzen.ru
📝 Запись на консультацию: https://yandex.ru/maps/-/CTTwZTZB