Добрый день, подскажите, у меня двое детей, с мужем в разводе, он хочет подать на Алименты на дочь, а сына нет. Все совершеннолетние. Разве можно выбирать на кого подавать на алименты.
Ответить
Да, можно подать иск только к дочери. Но по п. 4 ст. 87 СК РФ суд вправе учесть и сына, даже если требования к нему не заявлены, и определить размер алиментов с учетом всех совершеннолетних трудоспособных детей.
При этом отец должен доказать свою нетрудоспособность и нуждаемость. Дочь может возражать, представить сведения о брате, своем доходе, расходах и семейном положении. Если отец уклонялся от воспитания и содержания детей либо был лишен родительских прав, во взыскании алиментов могут отказать.
Здравствуйте, бывшая супруга подала на алименты, через день забрала, так уже было пару раз. Я оставил ей свой частный дом в котором она проживает с двумя детьми. В счёт алиментов. Как то можно узаконить эту ситуацию, то что я ей и детям оставляю дом , а она не может подать на алименты.
Ответить
Можно заключить у нотариуса соглашение об уплате алиментов путем передачи дома или долей в доме детям. Такой способ прямо предусмотрен ст. 104 СК РФ. В соглашении необходимо указать стоимость недвижимости, за какой период она передается в счет алиментов и прекращаются ли после регистрации права ежемесячные выплаты.
Обычная расписка бывшей супруги о том, что она больше не будет обращаться за алиментами, юридической силы не имеет, поскольку алименты предназначены детям. Кроме того, стоимость передаваемого имущества не должна существенно нарушать их интересы. Поэтому перед оформлением желательно оценить дом и сопоставить его стоимость с предполагаемым размером алиментов до совершеннолетия детей. Наличие нотариального соглашения существенно снижает риск повторного взыскания, но при нарушении интересов детей оно может быть оспорено в суде.
Суд обязал оплачивать жку за недвижимость отца которая не была включена в наследственную массу(свидетельство было выдано в 2012 году на денежные средства), а квартире я не знала, суд применил срок исковой давности 3 года Квартира находится в посёлке где я не проживаю, никогда там прописана не была, ни жила там, она в "убитом состоянии", ценности никакой нет, там обрезан трубы, отсутствует свет, окна выбиты.(в квартире с 2006 года никто не проживал и не платил за неё) Администрация отказала мне в заявлении о признании квартиры безхозной, т. К Я НЕ ИМЕЮ ПРАВА ПОДАВАТЬ ТАКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ. Я не хочу оформлять её в собственность и тем более платить жку, что делать?
Ответить
Поскольку Вы в 2012 году приняли наследство в виде денежных средств, с точки зрения закона Вы приняли все причитающееся Вам наследство, включая квартиру, даже если не знали о ее существовании и она не была указана в свидетельстве. Принятие части наследства означает принятие всего наследства, где бы оно ни находилось и в чем бы ни заключалось. Принятое наследство считается принадлежащим наследнику со дня смерти наследодателя независимо от оформления дополнительного свидетельства и регистрации права в Росреестре. Это следует из пунктов 2 и 4 статьи 1152 ГК РФ и разъяснений Верховного Суда РФ.
Поэтому отсутствие регистрации в квартире, фактического проживания, света, воды, окон и отопления само по себе не освобождает от платы за содержание жилого помещения и общего имущества дома. Однако начисления за коммунальные ресурсы, которые фактически не предоставлялись или рассчитывались по нормативу при наличии оснований для перерасчета, необходимо проверять отдельно. Обязанность собственника вносить плату предусмотрена статьей 153 ЖК РФ.
Самостоятельно признать квартиру бесхозяйной через суд не получится. Недвижимость сначала ставится на учет как бесхозяйная по заявлению органа местного самоуправления, после чего именно муниципалитет вправе обращаться в суд о признании права муниципальной собственности. Гражданин такого права не имеет. Кроме того, в данной ситуации известен наследник, принявший наследство, поэтому квартира юридически не является бесхозяйной.
Отказаться сейчас только от квартиры также нельзя. Отказ от наследства был возможен в течение шести месяцев и только от всего наследства, а не от отдельного имущества. Заявление об отказе от права собственности по статье 236 ГК РФ тоже не решает проблему автоматически: обязанности собственника сохраняются до перехода права к другому лицу.
Если суд уже применил трехлетний срок исковой давности, взыскание, вероятно, ограничено последними тремя годами. Тем не менее необходимо проверить решение и расчет задолженности: какие именно услуги взысканы, за какой период, имеются ли доказательства их оказания, правильно ли рассчитаны пени и заявлялась ли исковая давность по каждому ежемесячному платежу.
Практически следует:
— при наличии срока подать апелляционную жалобу, а если решение вступило в силу — оценить основания для кассационного обжалования;
— потребовать подробный помесячный расчет задолженности и документы, подтверждающие оказание услуг;
— зафиксировать аварийное состояние квартиры, отсутствие коммуникаций и фактическую невозможность потребления ресурсов актами, фотографиями и обращениями в управляющую организацию;
— обратиться за перерасчетом тех коммунальных услуг, которые фактически не предоставлялись;
— получить дополнительное свидетельство о праве на наследство, зарегистрировать право и продать либо подарить квартиру, в том числе за символическую цену;
— письменно предложить администрации принять квартиру в муниципальную собственность или в дар, однако обязать администрацию принять ее нельзя.
Итог: признать квартиру бесхозяйной по Вашему заявлению практически невозможно. Неоформление права собственности также не прекратит начисление платежей. Наиболее разумный путь — обжаловать необоснованную часть задолженности, добиться перерасчета и затем передать квартиру другому собственнику.
Хочу получить налоговый вычет за квартиру. Сам из Республики Башкортостан там же и прописан. Купил квартиру в Екатеринбурге Свердловской область, проживаю и работаю здесь. Регистрацию не менял. Куда мне обратиться в фнс? По месту пребывания или прописки. Чтоб войти в личной кабинет налогоплательщика и оформить документы
Ответить
Обращаться за имущественным налоговым вычетом необходимо в налоговую инспекцию по месту постоянной регистрации в Республике Башкортостан, а не по месту фактического проживания в Екатеринбурге.
Согласно п. 2 ст. 11 НК РФ местом жительства физического лица для целей налогового законодательства признается адрес, по которому гражданин зарегистрирован по месту жительства. Поэтому, пока постоянная регистрация остается в Башкортостане, именно соответствующая инспекция ФНС Республики Башкортостан будет рассматривать декларацию и документы на вычет.
Место нахождения купленной квартиры и место работы значения не имеют. Квартира может находиться в Екатеринбурге, работать гражданин также может в Свердловской области, но декларация 3-НДФЛ подается в налоговый орган по месту постоянной регистрации. Такой порядок прямо разъясняет ФНС России.
При этом ехать в Башкортостан лично не требуется. Декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие документы можно направить через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Электронное обращение автоматически поступит в инспекцию, в которой гражданин состоит на учете по месту жительства.
Получить доступ к личному кабинету можно одним из следующих способов:
Войти через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг.
Обратиться с паспортом в любую налоговую инспекцию России, которая работает с физическими лицами. Это можно сделать в Екатеринбурге, независимо от места постоянной регистрации и постановки на налоговый учет. Инспекция выдаст регистрационную карту с логином и временным паролем.
В отдельных случаях доступ можно оформить через МФЦ, если соответствующий МФЦ оказывает такую услугу.
В личном кабинете для подачи декларации необходимо выбрать раздел «Доходы», затем «Декларации» и «Подать декларацию». При подаче документов только для получения вычета срок до 30 апреля не применяется: декларацию можно направить в любое время в течение года.
Также имущественный вычет можно получать через работодателя, не дожидаясь окончания года. Для этого через личный кабинет подается заявление о подтверждении права на имущественный вычет. После подтверждения права работодателю направляется уведомление, и он перестает удерживать НДФЛ в пределах суммы вычета.
Таким образом, для получения логина и пароля можно обратиться в любую подходящую инспекцию ФНС в Екатеринбурге. Сам вычет будет оформляться налоговой инспекцией по месту постоянной регистрации в Республике Башкортостан. Менять регистрацию и лично ехать в Башкортостан не требуется.
Как возможно запросить справку об отсутствии согласия из МФЦ на продажу совместно нажитой квартиры?, проданной супругой без согласия супруга, в 2021 году?
Ответить
МФЦ отдельную «справку об отсутствии согласия супруга» не выдает. МФЦ лишь принимает запросы для Росреестра.
Сначала закажите через МФЦ выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на квартиру. Если при регистрации продажи нотариальное согласие супруга не представлялось, в ЕГРН могла быть внесена соответствующая отметка. Отсутствие согласия не препятствовало регистрации перехода права, но Росреестр должен был отразить этот факт в реестре — ч. 5 ст. 38 Федерального закона № 218-ФЗ.
Дополнительно необходимо запросить в Росреестре копии документов реестрового дела по регистрации перехода права в 2021 году. Однако полный комплект регистрационных документов предоставляется только лицам, прямо указанным в ст. 62 Закона № 218-ФЗ. Поэтому супругу могут отказать, если он не являлся зарегистрированным собственником или стороной договора.
Если готовится иск, наиболее надежный вариант — заявить в суде ходатайство об истребовании из Росреестра регистрационного дела, включая:
— договор купли-продажи;
— заявления сторон о регистрации;
— нотариальное согласие супруга, если оно представлялось;
— сведения об отметке отсутствия согласия.
Согласно п. 3 ст. 35 СК РФ продажа совместно нажитой недвижимости требует нотариального согласия второго супруга. Сделку можно оспорить в течение одного года со дня, когда супруг узнал или должен был узнать о ее совершении. Поэтому, поскольку квартира продана в 2021 году, придется отдельно доказывать, когда именно супруг узнал о продаже, и обосновывать соблюдение либо восстановление срока исковой давности.
Я подала на алименты в мировой суд, судья вынес судебный приказ о назначении 1/4 всех видов заработка. Однако я не брала исполнительный лист и не заводила исполнительное производство. Спустя год, я все же решилась, пошла в мировой суд, а там сказали, что мама моего бывшего мужа отменила судебный приказ. Что теперь мне делать? Подавать иск теперь уже в твердой денежной сумме, но в районный суд?
Ответить
После отмены судебного приказа необходимо подать исковое заявление о взыскании алиментов в районный суд. Иск можно подать как по месту жительства бывшего мужа, так и по своему месту жительства — это предусмотрено статьями 24 и 29 ГПК РФ. Госпошлину платить не требуется.
В твердой денежной сумме заявлять алименты необязательно. Если бывший муж официально работает и имеет стабильный доход, можно снова просить взыскать 1/4 всех видов заработка и иного дохода на одного ребенка по статье 81 СК РФ. Если доход нерегулярный, неофициальный, меняющийся либо заработок отсутствует, можно требовать алименты в твердой сумме или одновременно в долях и твердой сумме по статье 83 СК РФ.
Очень важно указать в иске требование взыскать алименты с даты первоначального обращения за судебным приказом. Согласно части 3 статьи 129 ГПК РФ после отмены приказа алименты при удовлетворении иска взыскиваются за весь период, за который они должны были взыскиваться по отмененному приказу. То обстоятельство, что приказ не предъявлялся приставам или работодателю, этого права не лишает.
Сначала получите в мировом суде:
копию судебного приказа;
определение о его отмене;
копию возражений должника;
заявление о восстановлении срока и доверенность, если документы действительно подавала его мать.
Мать бывшего мужа могла действовать только как его представитель при наличии надлежаще оформленной доверенности. Если возражения поданы через год, суд должен был проверить уважительность причин пропуска десятидневного срока. При отсутствии уважительных причин определение об отмене приказа допускается обжаловать частной жалобой. Срок жалобы — 15 дней, но его можно просить восстановить, поскольку суд не направил Вам копию определения.
Отдельный исполнительный лист по судебному приказу получать не требовалось: сам судебный приказ являлся исполнительным документом. Сейчас основной путь — не повторное заявление мировому судье, а иск в районный суд с требованием взыскать алименты со дня первоначального обращения.
Здравствуйте, уважаемые юристы. На днях я случайно обнаружил, что одна из сотрудниц отдела кадров загрузила мой трудовой договор в одну популярную нейросеть. В документе содержались мои персональные данные, включая ФИО, номер паспорта и полный домашний адрес, которые она не потрудилась обезличить. Насколько я понимаю, сотрудница отдела кадров, не обладая достаточными знаниями в области информационной безопасности, решила использовать нейросеть для упрощения своей работы. При этом использовался не корпоративный аккаунт с соответствующими мерами защиты, а обычный личный аккаунт директора компании с оплаченной подпиской, которым одновременно пользуются как минимум 15 сотрудников. В настройках аккаунта включена функция использования данных для обучения модели. Насколько мне известно, это означает, что вся информация, загружаемая пользователями, может использоваться для дальнейшего совершенствования работы нейросети. Трудовой договор впоследствии был удален из личного кабинета по просьбе моего руководителя, однако, насколько я понимаю, это лишь исключает возможность его просмотра другими пользователями данного аккаунта и не гарантирует удаления уже переданных на сервера данных. В компании действует Положение о работе с персональными данными работников, согласно которому передача информации третьим лицам допускается только при наличии письменного согласия работника. В связи с этим у меня возникли следующие вопросы: 1) Насколько правомерны действия сотрудницы отдела кадров, которая передала мои персональные данные в сторонний сервис без моего письменного согласия? 2) Можно ли расценивать данную ситуацию как нарушение законодательства о персональных данных? 3) Какие действия я могу предпринять для защиты своих прав и привлечения ответственных лиц к ответственности? Буду благодарен за разъяснения и рекомендации по дальнейшим действиям.
Ответить
Действия сотрудницы отдела кадров, скорее всего, неправомерны.
Трудовой договор содержит персональные данные работника. Загрузка необезличенного документа в сторонний сервис является обработкой персональных данных с использованием внешней информационной системы.
Согласно ст. 86 ТК РФ обработка персональных данных работника допускается только для законных и заранее определенных целей, связанных с трудовыми отношениями. По ст. 88 ТК РФ работодатель не вправе сообщать персональные данные работника третьей стороне без его письменного согласия, кроме случаев, прямо предусмотренных законом. Доступ к таким сведениям должен предоставляться только специально уполномоченным лицам и только в объеме, необходимом для выполнения их обязанностей.
Само по себе использование нейросети в работе законом не запрещено. Однако работодатель должен был заранее определить порядок такой обработки, проверить условия сервиса, обеспечить защиту информации, ограничить круг пользователей, а при необходимости оформить поручение на обработку персональных данных. Загрузка договора в личную общую учетную запись без обезличивания указанным требованиям явно не соответствует.
При этом нельзя без доказательств утверждать, что сотрудники компании — владельца нейросети лично прочитали трудовой договор. Как правило, владельцы сервиса не просматривают вручную каждый запрос. Но сервис технически получил и обработал содержащиеся в документе данные, а порядок их хранения и использования зависит от условий конкретной платформы. Включенная функция использования запросов для улучшения модели дополнительно усиливает риск дальнейшей обработки данных.
Данную ситуацию можно расценивать как нарушение законодательства о персональных данных.
Работодатель является оператором персональных данных и обязан обеспечить их конфиденциальность и безопасность. В силу ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ организация должна защищать данные от неправомерного или случайного доступа, копирования, предоставления и распространения.
Особенно существенным является то, что одной учетной записью пользовались не менее 15 сотрудников. Эти лица потенциально могли открыть историю запросов и получить доступ к паспортным данным и домашнему адресу работника. Это не обязательно означает, что утечка уже произошла: для такого вывода нужны доказательства фактического просмотра, копирования или распространения документа. Однако общий доступ к аккаунту свидетельствует о ненадлежащей организации защиты данных и создает реальную угрозу неправомерного доступа.
Удаление договора из истории аккаунта не отменяет уже состоявшуюся передачу и не подтверждает, что все копии документа удалены с серверов сервиса.
Рекомендуемый порядок действий.
Сначала необходимо сохранить доказательства: скриншоты истории запросов, переписку с кадровиком и руководителем, сведения о названии сервиса, настройках аккаунта, круге пользователей и факте удаления документа.
После этого следует подать работодателю письменное заявление и потребовать:
— провести служебное расследование;
— сообщить, когда, кем и в какой сервис был загружен договор;
— указать всех сотрудников, имевших доступ к учетной записи;
— предоставить сведения о целях, основаниях и способах обработки данных;
— направить владельцу сервиса требование об удалении переданных данных;
— прекратить незаконную обработку;
— принять меры, исключающие повторение подобных случаев;
— рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности виновного работника.
Работник имеет право получать сведения об обработке своих персональных данных и требовать устранения нарушений. Обязанности оператора по прекращению неправомерной обработки, блокированию и уничтожению данных предусмотрены ст. 20 и 21 Федерального закона N 152-ФЗ.
Если работодатель ограничится формальной отпиской, можно направить жалобы:
— в Роскомнадзор — по факту незаконной обработки и ненадлежащей защиты персональных данных;
— в Государственную инспекцию труда — по факту нарушения ст. 86–90 ТК РФ;
— в прокуратуру — для проведения проверки соблюдения законодательства.
За незаконную либо не соответствующую заявленным целям обработку персональных данных предусмотрена административная ответственность по ст. 13.11 КоАП РФ. По общему составу штраф для должностных лиц составляет от 50 000 до 100 000 рублей, для юридических лиц — от 150 000 до 300 000 рублей. Конкретная часть статьи и размер штрафа будут зависеть от обстоятельств нарушения.
При наличии нравственных переживаний, опасений использования паспортных данных либо иных негативных последствий можно обратиться в суд с требованием признать обработку незаконной, обязать прекратить ее и взыскать компенсацию морального вреда по ст. 237 ТК РФ и ст. 151 ГК РФ.
Верховный Суд РФ подтверждает возможность судебной защиты при незаконной обработке персональных данных и взыскания компенсации морального вреда, однако ее размер определяется индивидуально, с учетом характера нарушения, последствий и поведения ответчика.
Таким образом, основания для обращения в Роскомнадзор и трудовую инспекцию имеются уже сейчас. Фактическая утечка данных другим сотрудникам пока не доказана, но общий доступ к учетной записи является серьезным нарушением правил конфиденциальности и безопасности персональных данных.
Здравствуете, гражданское дело. Направил запрос с вопросами строительному эксперту на проведение экспертизы. Он прислал согласие и его я передал с ходатайством в суд. Потом судья направляет этому же эксперту письмо о согласии провести экспертизу уже со своими вопросами которые сильно отличаются от моих. Вопросы отличаются. И направляют в другое русло. Размазывая мои исковые требования. А главный вопрос исследование фундамента даже не упоминает (судья активно на и стороне ответчика!). Фундамент аварийный - указала до судебная экспертиза. Уверен специально это сделала. Чтоб я искал другого эксперта, либо еще из за чего то, не пойму. А время уже уходит. 30 июля суд. Как оценить эту ситуацию?
Ответить
Сам по себе судья вправе изменить предложенные Вами вопросы, поскольку окончательный круг вопросов эксперту определяет суд. Однако в силу ч. 2 ст. 79 ГПК РФ отклонение вопросов стороны должно быть мотивировано.
Если состояние фундамента непосредственно связано с исковыми требованиями, а суд полностью исключает его исследование, это может привести к неполноте экспертизы и неустановлению юридически значимых обстоятельств. Верховный Суд РФ указывал, что вопросы экспертизы должны обсуждаться со сторонами, а их немотивированное отклонение нарушает принцип состязательности.
При этом обычное письмо судьи эксперту еще не является назначением экспертизы. Экспертиза назначается определением суда, в котором должны быть указаны эксперт, материалы и окончательные вопросы — ст. 80 ГПК РФ.
До заседания 30 июля подайте письменное ходатайство и повторно предложите вопросы:
— каково техническое состояние фундамента;
— какие дефекты и повреждения имеются;
— какова категория его технического состояния;
— каковы причины возникновения дефектов;
— влияют ли дефекты на безопасность эксплуатации здания;
— какие работы необходимы для устранения недостатков и какова их стоимость.
Обоснуйте связь каждого вопроса с конкретным исковым требованием и приложите досудебное заключение. Просите суд в случае отказа указать мотивы отклонения вопросов в определении и занести Ваши возражения в протокол судебного заседания. Основание — ст. 35, 56, 79, 80 и 166 ГПК РФ.
Если экспертизу все же проведут без исследования фундамента, заявляйте ходатайство о дополнительной экспертизе ввиду неполноты заключения либо о повторной экспертизе при наличии сомнений в его правильности — ст. 87 ГПК РФ.
Само изменение вопросов пока не доказывает заинтересованность судьи и не является достаточным основанием для отвода. Главное сейчас — письменно зафиксировать ходатайство и возражения, чтобы при необходимости ссылаться на нарушение в апелляционной жалобе.
Здравствуйте. 14 мая 2026 года мы развелись с мужем по моей инициативе. С этого момента он терроризирует меня, прессует, избивал неоднократно, манипулирует, оскорбляет, унижает. Я обращалась в полицию не раз, снимала экспертизу побоев, но никаких действий не было предпринято. К БС приходил участковый, но дальше разговоров дело не идет. БС забрал нашего малолетнего ребенка (3 года) и не отдает мне его уже на протяжении 2 месяцев, препятствует общению, наносит психологическую травму ребенку, изолировав от матери. Сын жил со мной в доме, ходил в чвстный д/с. Я работаю. И одновременно училась. Сейчас сын находится 24/7 с папой. БС нигде не работает официально, я не знаю его доходов, но деньги у него есть, откуда тоже не знаю. Сейчас он ребенка обеспечивает. БС проживает у сестры или у своих родителей которые солидарны с его действиями, полностью его поддерживают, прекратили со мной контакт. Отец лишил ребенка матери. Считает, что я не достойная мама. В Ижевске я нахожусь одна и мне некому помочь совершенно. Мама и брат живут в другом городе. С моей мамой БС на контакт идти не желает, с внуком ей не дает встречаться. 12 июля 2026 приехала моя мама, чтобы помочь мне разобраться в ситуации, поддержать меня. Мы все вместе спокойно гуляли на детской площадке на 40 лет победы 89, после чего я спросила ребенка поедет ли он со мной домой, на что он ответил да. Мой БМ Санников Артур Игоревич начал агрессировать и выхватывать ребенка силой из рук и ребенок начал плакать. Он стал оскорблять меня и мою маму. После того он сделал один телефонный звонок и через несколько минут приехал его отец Санников И.А. Он вышел из машины и сразу пошел на нас с мамой кулаками: он схватил меня за волосы и резко толкнул вниз об асфальт, делал это неоднократно. У моей мамы на руках был ребенок, он на нее пошел с матом, орал, оскорблял, хватал за руки до синяков и забрал ребенка. Этот человек работает водителем в скорой помощи и был в форменной одежде. Мы обратились во все инстанции, но так и ничего не добились. Снимали побои, писали заявления, обращались в органы опеки, где нам ответили что это обычный сценарий, ждите, когда БС успокоится после развода и сам вернет ребенка. В отделе по делам о несовершеннолетних мне ответили учитесь договариваться между собой. Я не могу в данной ситуации договориться с БС, он все хочет подчинить своей воле, тиран и деспот. Обращались в следственный комитет. Обращались в управление скорой помощи, думали справедливость где то есть, но там нам ответили, что не несут ответственности за своих работников, а форменная одежда это объективное обстоятельство. На БС просто нет никакой управы. Ребенка я до сих пор забрать не могу, наняла адвоката за свои деньги. Он по прежнему надо мной издевается,, уничтожает меня и дает встречаться с ребенком только на своих условиях, только в его присутствии, чтобы я выполняла его желаниям. Он хороший отец. Он любит сына и сын любит его. Но он своевольно лишил ребенка матери. И мать лишил ребенка. Я боюсь этого человека. Я не знаю что мне делать помогите, пожалуйста.
Ответить
Ждать, пока бывший муж «успокоится», нельзя. Вам необходимо срочно обращаться в районный суд с иском об определении места жительства ребенка с матерью, об обязании отца передать ребенка и об определении порядка общения отца с сыном.
Согласно ст. 61 и 65 СК РФ родители имеют равные права, а при отсутствии соглашения место жительства ребенка определяет суд исходя из его интересов. Отец не вправе единолично лишать ребенка общения с матерью или устанавливать встречи только на своих условиях.
Одновременно с иском заявите ходатайство по ч. 6.1 ст. 152 ГПК РФ об определении места жительства ребенка и порядка Вашего общения с ним на период рассмотрения дела. Суд вправе установить временный порядок еще до вынесения окончательного решения.
К иску приложите документы из детского сада, медицинские документы, сведения о Вашем жилье и работе, переписку об отказе передать ребенка, записи разговоров, фотографии, заключения о побоях, заявления в полицию и ответы органов опеки. Верховный Суд разъясняет, что суд оценивает привязанность ребенка, прежний порядок жизни, фактический уход, личные качества родителей и безопасность ребенка, а не только материальное положение сторон.
Действия отца, препятствующего общению ребенка с матерью и бабушкой, могут образовывать состав ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ. Бабушка также имеет самостоятельное право на общение с внуком по ст. 67 СК РФ.
По фактам избиений требуйте номера КУСП и письменные процессуальные решения. Бездействие полиции или отказ в возбуждении дела обжалуются прокурору по ст. 124 УПК РФ и в районный суд по ст. 125 УПК РФ. В зависимости от последствий и повторности возможна ответственность по ст. 6.1.1 КоАП РФ, ст. 115, 116.1, 117 или 119 УК РФ.
Ответ органа опеки «ждите, когда отец успокоится» закону не соответствует. По ст. 78 СК РФ орган опеки обязан обследовать условия проживания обеих сторон и представить суду акт и заключение.
Самостоятельно отбирать ребенка силой не следует. Все встречи фиксируйте, приходите со свидетелями, при агрессии сразу вызывайте полицию. Основное сейчас — как можно быстрее подать иск и добиться временного судебного порядка общения либо передачи ребенка матери.
Залив из канализации в 23 августа 2023 года. Я истец, ответчик Жилищник. Вынесено решение, апелляция оставила без изменений. Экспертиза половину работ просто проигнорировала. Я инвалид 2 группы. Собираюсь в кассацию. Надо ли мне оплачивать госпошлину при подаче кассации, ну и потом в ВС РФ?
Ответить
Да, как истец — инвалид II группы Вы освобождены от уплаты госпошлины при подаче кассационной жалобы как в кассационный суд общей юрисдикции, так и впоследствии в Верховный Суд РФ. Основание — подп. 2 п. 2 ст. 333.36 НК РФ.
К жалобе приложите копию справки МСЭ и укажите, что пользуетесь льготой по госпошлине.
Но в кассации нужно ссылаться не просто на несогласие с экспертизой, а на существенные нарушения норм права: неполноту заключения, отсутствие ответов на вопросы, необоснованный отказ суда назначить дополнительную или повторную экспертизу, а также отсутствие оценки Ваших возражений.
Здраствуйте. Сын работает в логистической компании водителем. Закончилась карта для тахогрофа, в организации велели за отпуск ее сделать. Обязана ли организация оплачивать ее изготовление (а это 8 тыс рублей) или он должен за свой счет ее делать?
Ответить
Да, расходы на изготовление карты водителя для тахографа должен нести работодатель, поскольку карта необходима для выполнения трудовых обязанностей.
Согласно ст. 22 ТК РФ работодатель обязан обеспечивать работников средствами, необходимыми для исполнения работы. В силу ст. 20 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ организация-перевозчик обязана обеспечить соблюдение требований к использованию тахографов. По Правилам, утвержденным приказом Минтранса России от 28.10.2020 № 440, водитель обязан использовать действующую карту водителя.
Роструд также разъясняет, что карта водителя должна приобретаться за счет работодателя, а удерживать ее стоимость из заработной платы нельзя.
Сыну следует подать работодателю письменное заявление об изготовлении карты либо о возмещении понесенных расходов, приложив чек. Требование оформить карту за свой счет во время отпуска неправомерно. При отказе можно обратиться в Государственную инспекцию труда.
Здравствуйте привлекался по 158 ч 2 но дело было завершено по примирению в справке стоит отметка привлекался страшно ли это на трудоустройство охраны и других робот нужно ли переживать
Ответить
Если уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ прекращено в связи с примирением сторон на основании ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК РФ, то судимости у Вас нет. Однако примирение сторон является нереабилитирующим основанием, поэтому сведения о факте уголовного преследования и прекращении дела сохраняются в учетах МВД и указываются в справке о судимости. Получение справки через МФЦ, МВД или Госуслуги на ее содержание не влияет.
Для большинства обычных работ это не является установленным законом запретом. Согласно ст. 65 ТК РФ, справка о судимости предъявляется только при поступлении на работу, для которой федеральным законом предусмотрены специальные ограничения. Обычный работодатель не вправе требовать дополнительные документы произвольно.
Что касается частной охраны: само прекращение дела по примирению сторон не означает автоматического запрета на получение удостоверения частного охранника. В соответствии со ст. 11.1 Закона РФ от 11.03.1992 N 2487-1 препятствием является наличие судимости за умышленное преступление. У Вас судимости нет. Верховный Суд РФ также указывал, что ограничения должны применяться строго в пределах, установленных законом.
При этом Росгвардия проводит проверку кандидата и в отдельных случаях может вынести заключение о невозможности допуска к охранной деятельности, если установит повышенную опасность нарушения прав граждан или угрозу общественной безопасности. Но одна запись о прекращении дела по примирению сторон сама по себе еще не означает обязательного отказа.
Таким образом, для большинства работ переживать не нужно. Для работы частным охранником возможность трудоустройства имеется, поскольку судимости нет, однако окончательное решение по выдаче удостоверения принимается после проверки Росгвардией.
Дано: Квартира частная, не муниц-ая и тд. Живут муж и жена, трое детей. Дети выросли, уехали. Муж умер. Наступило время наследования. У жена остается её 50%, а 50% умершего мужа по закону должна поделиться жене, троим детям. Наследники на долю 50-% от квартиры мужа/отца: Дети отказались от доли право наследования со стороны умершего в пользу своей матери, составив каждый документ нотариально заверенные. В результате мать (жена умершего мужа) стала единственным собственником квартиры. Условие: Теперь как единственный собственник намерена продать квартиру. На учете не состоит, по суду нет дееспособности. Но болезни - диабет есть, планирует обследоваться и проходить платное лечение, в связи с чем нужны и деньги. Могут ли её дети препятствовать продаже квартиры либо в будущем оспорить сделку, доставляли хлопот новому собственнику? Планируется на сделку вызвать и но ариуса, и врача-психиатра, зафиксировать на видео, освободить квартиру от зарегистрированных (либо по суду), может еще получить заявление от детей, что знают о продаже квартиры, заверенные нотариусом, чтобы уже отчислялась дата с момента уведомления ив будущем покупателю заявить о сроке давности иска на оспаривания? Или уже достаточно предыдущих документов, что они отказались от доли наследства отца в пользу матери?
Ответить
Соседи заменили железную дверь в квартире и вынесли ее на площадку в подъезде на 5 этаже и прислонили к перилам. Так уже 3 месяца. Как заставить их ее убрать?
Ответить
Лестничные площадки относятся к общему имуществу собственников многоквартирного дома на основании ст. 36 ЖК РФ и Правил содержания общего имущества, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491.
Кроме того, лестничная площадка является частью пути эвакуации. Пункт 27 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, запрещает размещать на путях эвакуации мебель, оборудование и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации.
Сфотографируйте дверь и подайте письменное заявление в управляющую компанию с требованием составить акт, установить собственника двери и выдать ему предписание об устранении нарушения. Заявление желательно направить через ГИС ЖКХ либо вручить под отметку о принятии.
Если управляющая компания не примет мер, направьте жалобы в жилищную инспекцию и территориальный отдел государственного пожарного надзора МЧС. За нарушение требований пожарной безопасности может наступить административная ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ.
Самостоятельно выбрасывать или повреждать дверь не следует, поскольку она является чужим имуществом.
Здравствуйте. Есть договор соцнайма, куда я включен. Но утерян ордер. Могу я перезаключить договор соцнайма после смерти своей матери (она ответственный квартиросъёмщик), если утерян ордер, но есть договор соцнайма?
Ответить
Да, можете. Если Вы указаны в договоре социального найма как член семьи нанимателя и продолжаете проживать в квартире, то после смерти матери вправе потребовать признать Вас нанимателем по ранее заключенному договору.
Такое право предусмотрено ч. 2 ст. 82 ЖК РФ. Члены семьи нанимателя имеют равные с ним права и обязанности по договору социального найма на основании ст. 69 ЖК РФ. Сам договор прекращается из-за смерти только в случае, если наниматель проживал один, что следует из ч. 5 ст. 83 ЖК РФ.
Утрата старого ордера не является основанием для отказа, поскольку у Вас имеется действующий договор социального найма. Следует обратиться в жилищный отдел администрации с заявлением об изменении договора в части нанимателя, приложив договор, свидетельство о смерти, паспорт и документы о регистрации.
При наличии других совершеннолетних членов семьи потребуется их согласие. Если администрация откажет из-за отсутствия ордера, отказ можно обжаловать в районный суд. Верховный Суд РФ также указывает, что после смерти нанимателя член его семьи вправе требовать признания нанимателем по договору социального найма.
Здравствуйте 8 июля на Яндекс маркете купила дочери айфон товар оплатила полностью, 23 июля выясняется что телефон восстановленный и брак, айфон возрощаем с курьером Яндекс маркету, курьер Яндекс маркета, деньги сразу не вернули, объяснили тем что перевели продавцу, продавец проверяет товар, в течение 10 дней товар на склад вернулся 15 июля, 17 июля продавец взял товар на проверку,19 июля продавец запросил пароль, так как айфон у нас выключился и не смогли его включить, пароль был отправлен, сегодня выясняется что айфон не разблокирован и просят новый пароль, сегодня заканчивается срок проверки айфона, но ни денег ни айфона нет, что делать дальше?
Ответить
Сначала необходимо снять блокировку активации iPhone. Для этого зайдите на сайт iCloud в раздел «Локатор», войдите в свою учетную запись Apple, выберите возвращенный iPhone и нажмите «Удалить это устройство». Пароль от учетной записи Apple продавцу сообщать нельзя. После удаления телефона направьте продавцу скриншот, подтверждающий снятие блокировки. Такая блокировка действительно может препятствовать полноценной проверке и повторной активации телефона.
После этого письменно потребуйте завершить проверку и вернуть деньги. Если требование о возврате было заявлено в течение 15 дней со дня получения iPhone, покупатель вправе отказаться от технически сложного товара при обнаружении любого недостатка. Основание — п. 1 ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей».
Деньги должны быть возвращены в течение 10 дней со дня предъявления требования, а не со дня окончания проверки. Проверка качества проводится внутри этого срока и сама по себе его не продлевает. Если покупатель ранее не снял блокировку, продавец может ссылаться на то, что проверка была невозможна по вине покупателя, поэтому важно сейчас сразу удалить устройство из учетной записи и зафиксировать дату этого действия.
Если после снятия блокировки деньги не вернут, направьте продавцу письменную претензию и потребуйте:
— стоимость телефона;
— акт проверки качества или заключение экспертизы;
— неустойку 1% цены товара за каждый день просрочки по ст. 23 Закона;
— компенсацию морального вреда и штраф 50% при обращении в суд.
Претензию направьте как продавцу, указанному в чеке, так и через службу поддержки Яндекс Маркета. При дальнейшем отказе можно обращаться в суд по месту жительства покупателя.
Добрый день. Застройщик задерживает выдачу ключей. Срок передачи Объекта долевого строительства Участнику долевого строительства – не позднее 30.06.2026 г.
Ответить
Если по ДДУ квартира должна быть передана не позднее 30.06.2026, то с 01.07.2026 начинается просрочка, если Вы не подписывали дополнительное соглашение о переносе срока.
Направьте застройщику письменную претензию с требованиями:
— передать квартиру и назначить дату приемки;
— выплатить неустойку за период просрочки;
— возместить подтвержденные убытки, например расходы на аренду жилья.
Согласно ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, гражданину неустойка начисляется в размере 1/150 ключевой ставки Банка России от цены ДДУ за каждый день просрочки — со следующего дня после установленного срока до подписания передаточного акта.
Не подписывайте акт передачи задним числом и дополнительное соглашение о переносе срока, если не согласны с ним. При приглашении на приемку необходимо явиться: необоснованное уклонение может позволить застройщику оформить односторонний акт.
Если претензию не удовлетворят, можно обращаться в суд и требовать неустойку, убытки, компенсацию морального вреда и потребительский штраф. Неустойка может быть снижена судом по ст. 333 ГК РФ, но только при наличии заявления застройщика и доказанной явной несоразмерности. Верховный Суд РФ указывает, что снижение неустойки по потребительским спорам допускается в исключительных случаях и должно быть мотивировано.
Мораторий на начисление неустойки за новую просрочку в 2026 году не действует. Отсрочка до 31.12.2026 касается главным образом исполнения ранее предъявленных требований, а не просрочки, возникшей после 01.01.2026.
Добрый день. Дед продал внуку дом. (продал т.к. болел, нужны были деньги на лечение+ не хотел, что бы после его смерти сделку по дарению могли оспорить) Через 2 месяца продавец умер. Дочь подала заявление в суд о возврате дома в наследство. Сначала опираясь о том, что отец был невменяемый (была проведена экспертиза посмертная институт им. Сеченова, что продавец осознавал, что делает) теперь настаивают, что деньги не были переданы. Как доказать, что деньги отдавали. В момент передачи денег свидетелей не было. В договоре купли-продажи прописано-что деньги переданы до подписания договора.
Ответить
Здравствуйте. У внука неплохая позиция.
Если в договоре указано, что деньги полностью переданы продавцу до подписания договора, это является письменным подтверждением расчета. Отдельная расписка желательна, но ее отсутствие само по себе не доказывает неоплату. Это следует из ст. 408 ГК РФ.
По ст. 56 ГПК РФ именно дочь как истец должна доказать, что указанное в договоре условие не соответствует действительности. Одних предположений недостаточно.
Дополнительно можно представить выписки о снятии денег, документы о расходах деда на лечение, переписку, аудиозаписи и свидетелей, которым дед говорил о получении оплаты.
Даже если неоплата будет доказана, это не означает автоматического возврата дома в наследство. По ст. 486 ГК РФ обычно заявляется требование о взыскании стоимости имущества и процентов, а для расторжения договора нужны основания, предусмотренные ст. 450 ГК РФ.
Здравствуйте. Сложилась такая ситуация,подросток связался по глупости с наркотиками,был курьером и закладкиком,сам не употребляет и не употреблял. Его поймали,пошел на содействие следствию. Вину признал,все характеристики положительные. Обвинили в преступлении предусмотренного ч.3 ст.30 пункт "г" часть 4 ст. 228.1 УК РФ. Суд приговорил к 3 годам 6 месяцам с лишением свободы в зале суда. Есть ли возможность при подаче аппеляции получить условный срок вместо реального лишения свободы. Свою вину признал,осознал свои действия.
Ответить
Формально назначить условное наказание можно: прямого запрета на применение ст. 73 УК РФ по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ нет. Однако вероятность замены реального срока условным в апелляции невелика. Суды рассматривают сбыт наркотиков как особо тяжкое преступление, а срок 3 года 6 месяцев по такому обвинению уже является достаточно мягким.
В жалобе можно ссылаться на несовершеннолетний возраст, полное признание вины, раскаяние, активное содействие следствию, положительные характеристики и возможность исправления без изоляции. Но более реалистичный результат апелляции — небольшое снижение срока, а не условное осуждение.
Если преступление совершено до достижения 18 лет, в дальнейшем возможно УДО после фактического отбытия не менее 2/3 срока по ст. 93 УК РФ. При сроке 3 года 6 месяцев это примерно 2 года 4 месяца, причем учитывается время содержания под стражей, зачтенное в срок наказания.
Также после отбытия не менее 2/3 срока можно просить суд заменить оставшуюся часть лишения свободы более мягким наказанием по ст. 80 УК РФ. Автоматически ни УДО, ни замена наказания не предоставляются: суд оценит поведение за весь период, взыскания и поощрения, отношение к учебе или труду и мнение администрации учреждения.
Добрый день. 5 марта 2026 года судом принято решение о восстановлении подачи водоснабжения по определённому адресу, срок восстановления 1 месяц, на сегодняшний день решение не исполнено, могу ли я попросить у суда неустойку за неисполнение решения и с какого момента будет выплачивать неустойку?
Ответить
Да, можете требовать судебную неустойку за дальнейшее неисполнение решения на основании ч. 3 ст. 206 ГПК РФ и ст. 308.3 ГК РФ.
Но если исполнительный лист еще не получен, сначала получите его в суде и предъявите в ФССП для принудительного восстановления водоснабжения. Исполнительный лист выдается и по требованиям неимущественного характера — об обязании восстановить подачу воды.
Одновременно можно подать в суд, вынесший решение, заявление о присуждении денежной суммы за каждый день дальнейшего неисполнения. Неустойка обычно назначается не за уже прошедшее время, а на будущее — с даты, которую определит суд, до фактического восстановления водоснабжения.
Месячный срок необходимо считать так, как указано в резолютивной части решения: с даты его принятия либо со дня вступления в законную силу. Если решение от 5 марта 2026 года вступило в силу и установленный месяц истек, должник уже находится в просрочке.
После подписания ст.215-217 УПК, возможно ли обжалование возбуждения уголовного дела, розыска и др. действий? Что не сможет сделать обвиняемый после подписания этих документов?
Ответить
Формально право на обжалование остается, но фактически времени очень мало.
После ознакомления с материалами дела по ст. 215–217 УПК РФ обвиняемый не теряет право обжаловать возбуждение уголовного дела, розыск, обыски, задержание, действия следователя и отказы в ходатайствах.
До направления дела в суд жалобы можно подавать прокурору, руководителю следственного органа либо в суд по ст. 124–125 УПК РФ.
После направления дела в суд отдельную жалобу по ст. 125 УПК РФ могут не принять, если вопрос касается допустимости доказательств, законности обвинения или полноты расследования. Эти доводы нужно заявлять уже суду: просить исключить доказательства, вернуть дело прокурору, прекратить дело.
Подписание протокола означает лишь окончание ознакомления. Обвиняемый уже не сможет убедительно заявлять, что материалы ему не предоставлялись или что указанные в протоколе действия не проводились. Но новые жалобы и ходатайства заявлять можно и после подписания.
Добрый вечер , скажите пожалуйста бывшая супруга хочет меня выписать из ипотечной квартиры с брачным договором где все указано что ее и квартира и имущество , она подала иск об снятие меня с рег учета , третьим лицом привлекла прокурора и опеку ( у нас сын 7 лет ) и мы вложили мат капитал в эту квартиру . Для чего прокурор и опека ?
Ответить
Прокурор привлечен потому, что спор связан с выселением и снятием с регистрационного учета — по таким делам он дает заключение (ст. 45 ГПК РФ).
Опека участвует из-за несовершеннолетнего ребенка и использования маткапитала, чтобы проверить, не нарушаются ли его жилищные и имущественные права.
Само участие прокурора и опеки не означает, что они поддерживают бывшую супругу. Вам нужно проверить выписку ЕГРН и вопрос выделения долей после использования маткапитала. Если доли не выделены, это может быть основанием для встречного иска.
Здравствуйте. Являюсь собственником жилого помещения, входящего в региональную программу по переселению из аварийного фонда. По решению суда мне должны предоставить взамен изымаемой собственности другую квартиру. Администрация предложила мне жилье с общими туалетом и душем на этаже и отсутствием горячей воды в самой квартире. Подали на меня в суд, чтобы обязать заключить договор мены на такое жилье. Первая инстанция отказала им в иске на основании отсутствия горячей воды в квартире. Администрация устранила недостаток путём установки электрического котла накопительного типа и подала апелляцию жалобу. У меня такой вопрос: у меня двое малолетних детей, я боюсь за их безопасность в то время, когда они будут в туалете или душе общих ( их могут обидеть, изнасиловать, да все что угодно сделать). Я категорически против переезжать в такое помещение, так как я имела хоть и аварийное жилье сейчас, но - индивидуальный туалет, баню. Так как администрация устранила недостаток в виде несоответствия СанПиН жилого помещения (в части отсутствия горячей воды, провела новую экспертизу и теперь жилье полностью соответствует санитарным нормам, может ли нагревательный котел являться полноценной заменой ГВС и обеспечивать безопасные и комфортные условия для проживания? администрация предоставляет документы, что такой уровень благоустроенности соответствует населенному пункту. А также может ли общие туалеты и душ на этаже соответствовать принципу благоустроенности по программам переселения? ( Жилое помещение относится к фонду социального использования, не к общежитию, и по егрн имеет статус квартиры)
Ответить
Накопительный водонагреватель в принципе может считаться источником горячего водоснабжения, если он установлен законно, подключен к подходящей электросети, имеются заземление и защитное отключение. Поэтому возражение только об отсутствии централизованной горячей воды администрация частично устранила: пункт 12 Постановления Правительства РФ N 47 требует наличия горячего водоснабжения, но не обязательно централизованного.
Однако главным остается отсутствие туалета и душа непосредственно в квартире. По ч. 3 ст. 16 ЖК РФ квартира должна быть структурно обособленным помещением, включающим комнаты и вспомогательные помещения, необходимые для бытовых нужд. Общие туалет и душевая на этаже фактически относятся к общему имуществу и обслуживают несколько жилых помещений.
Верховный Суд РФ в определении от 10.03.2026 указал, что запись в ЕГРН о помещении как о квартире не имеет решающего значения, если фактически это комната в доме коридорного типа без собственных кухни, санузла и душевой. Оцениваются реальные характеристики помещения, а не только его название в реестре.
В апелляции следует делать упор не только на опасность для детей, поскольку суд может посчитать такие доводы предположительными, а на:
-отсутствие индивидуальных санитарных помещений;
-фактическое ухудшение условий проживания;
-несоответствие помещения признакам отдельной квартиры;
-отсутствие равнозначности изымаемому жилью;
-необходимость проверки безопасности бойлера и электропроводки.
Можно просить назначить судебную строительно-техническую экспертизу и поставить вопрос, является ли помещение фактически самостоятельной квартирой и обеспечивает ли оно безопасные и благоустроенные условия постоянного проживания семьи с двумя малолетними детьми.
Таким образом, бойлер может устранить недостаток по горячей воде, но не устраняет отсутствие собственного туалета и душа. Основания возражать против принудительного заключения договора мены у Вас имеются, а решение первой инстанции следует просить оставить без изменения.
В СНТ есть официальная мусорная площадка, Председатель навязывает услугу вывоз от калитки за деньги, называет перемещением, (небольшая спец машина), и хочет внести в целевые взносы. Правомерно это или нет? За пять месяцев имеет 600000 тысяч рублей, никаких разрешений нет, что делать?
Ответить
Нет, в таком виде это неправомерно.
Если в СНТ уже есть официальная мусорная площадка, то садовод обязан выносить мусор туда, а услуга «забор от калитки» - это дополнительная услуга. Навязать ее всем председатель не вправе.
Включить такие расходы во взносы можно только через общее собрание СНТ, смету и финансово-экономическое обоснование по ст. 14 ФЗ № 217-ФЗ. Просто решением председателя или правления - нельзя.
Кроме того, если фактически мусор перевозят спецмашиной за деньги, должны быть договоры, акты, документы на транспорт, законное оформление услуги, а в некоторых случаях - лицензия по ФЗ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
Что делать:
Письменно запросить у председателя решение собрания, смету, ФЭО, договоры, акты, документы на машину и исполнителя.
Не соглашаться на включение «от калитки» в обязательные взносы.
Если уже приняли решение - оспаривать его в суде по ст. 181.4 ГК РФ.
Подать жалобы в прокуратуру, Росприроднадзор, администрацию и налоговую, особенно если собрано 600 000 руб. и непонятно, куда ушли деньги.
Может ли председатель СНТ отключить электричество на садовом участке за долги по целевому взносу? Долгов за электроэнергию у меня нет. Председатель аргументирует отключение тем, что в Уставе сада написано, что: "За грубое нарушение, выражающееся в длительной (более трех месяцев) задержке или отказе от уплаты взносов, коммунальных или других платежей Правление СНТ вправе принять решение о лишении члена СНТ права пользования объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования до погашения задолженности. Правление в этом случае обязано принять меры к отключению участка, принадлежащего нарушителю, от инженерных сетей СНТ и обеспечить действенность запрета на пользование другим общим имуществом" Хочу еще добавить, что прямого договора с электроснабжающей компанией с моим участком нет, все платежи осуществляются через СНТ.
Ответить
Нет, за долг по целевому взносу отключать электричество нельзя, если долга именно за электроэнергию нет.
По ст. 14 Федерального закона № 217-ФЗ членские и целевые взносы СНТ взыскивает в судебном порядке, а не путем отключения света.
Ограничение электроэнергии регулируется Постановлением Правительства РФ № 442. Эти правила касаются именно электроснабжения, а не любых долгов перед СНТ.
Устав СНТ в этой части не имеет преимущества перед законом. Даже если там написано про отключение от сетей, это не значит, что председатель вправе отключать свет за целевой взнос.
Прокуратуру привлечь можно. Подайте жалобу, укажите:
— задолженности за электроэнергию нет;
— СНТ угрожает отключением за целевой взнос;
— просите провести проверку законности действий председателя и правления;
— при отключении просите внести представление и принять меры прокурорского реагирования.
Также можно обратиться в суд с требованием признать отключение незаконным и обязать СНТ восстановить электроснабжение. Судебная практика по таким делам есть: при отсутствии долга за свет отключение признают незаконным.
Добрый день. Мой сын вместе со свекровью вступили в наследство на квартиру. У сына 1/6. Свекровь лично разрешила мне сдавать эту квартиру, дала мне ключи собственноручно. Я сдала ее на год, получив сразу за год оплату. Теперь свекровь заявляет, что сама будет там жить, хотя у нее есть целый дом двухэтажный. Но дело не в этом конечно. Она требует выселить квартирантов с детьми. Я к сожалению все деньги потратила и вернуть такую сумму не могу. Что делать в такой ситуации? С бабушкой договориться не возможно. Аренда не через налоговую.
Ответить
Если договор с вами, а вы не собственник квартиры, то ситуация для вас рискованная.
Квартира принадлежит сыну и свекрови. У сына только 1/6, а у вас лично доли нет. Сдавать квартиру в долевой собственности можно только с согласия всех сособственников, ст. 247 ГК РФ. Поэтому без доверенности или письменного согласия собственников вы не могли нормально сдавать квартиру от своего имени.
Если свекровь передала ключи и устно разрешила сдачу, это надо доказывать: перепиской, свидетелями, сообщениями, фактом передачи ключей. Но если она теперь все отрицает, спор будет непростой.
Для квартирантов отвечаете именно вы, потому что деньги получили вы. Если их выселят раньше срока, они могут потребовать с вас возврат оплаты за неиспользованный период, а иногда и убытки.
Кроме того, сособственники квартиры могут потребовать свою часть дохода от сдачи квартиры пропорционально долям, ст. 248 ГК РФ. То есть свекровь теоретически может заявить требование о взыскании с вас части полученной арендной платы.
То, что налог с аренды не платили, договор автоматически недействительным не делает. Но это отдельный риск: при конфликте могут всплыть вопросы по НДФЛ, штрафам и пеням.
Поэтому сейчас лучше не выгонять людей резко, а договариваться: либо они живут какое-то время, либо выезжают по соглашению с возвратом денег частями. Со свекровью можно спорить только через доказательства, что она сама разрешила сдачу квартиры.
В марте был подан иск к ответчику о взыскании денег по договору и так же начислена неустойка по 332 ст. ГК. суд принял решение отказать в начислении неустойки по 332 ГК РФ. и взыскать только сумму основного долга. Решение вступило в законную силу, но по сегодняшний день так и не исполнено, не долг не выплачен не госпошлины. Так как была не корректно применена ст. по взысканию неустойки суд отказал, сейчас подается новый иск уже по процентам за пользование чужими деньгами так как истец имеет на это право, можно ли применить период за который хотели применить 332 ст. или нет? и нужно ли в новом иске указывать о вынесенном решении по другому иску?
Ответить
Да, можно заявлять проценты по ст. 395 ГК РФ за тот же период, за который ранее ошибочно просили неустойку по ст. 332 ГК РФ.
Смысл такой: суд отказал не потому, что просрочки не было, а потому что была неправильно выбрана статья для взыскания неустойки. А проценты по ст. 395 ГК РФ это другое требование: за пользование чужими денежными средствами при просрочке оплаты. По ст. 395 ГК РФ проценты начисляются при неправомерном удержании денег или иной просрочке.
В новом иске обязательно укажите, что ранее уже было решение суда о взыскании основного долга, оно вступило в силу, но ответчик его не исполнил. Это подтверждает сам долг и просрочку.
Суд квалифицировал данную сделку между сторонами как сделку купли продажи, а был заключен счет оферта на поставку товара, то что стороны в письменной форме не согласовали условие об ответственности в форме неустойки поэтому ст 332 на которую истец ссылался не является основанием для начисления неустойки. поэтому отказал в ее применении и оставил только основной долг для взыскания с ответчика
Да, при таких обстоятельствах можно подавать новый иск по ст. 395 ГК РФ.
Суд фактически сказал: долг есть, договорные отношения есть, но неустойка не согласована письменно, поэтому ст. 332 ГК РФ не подходит. То есть отказ был не потому, что просрочки нет, а потому что неправильно выбрали способ ответственности.
Проценты по ст. 395 ГК РФ это уже другое основание. Они взыскиваются за пользование чужими денежными средствами при просрочке оплаты, даже если неустойка договором не предусмотрена. По ст. 395 ГК РФ проценты можно требовать по день фактической оплаты долга.
период обычно берется с даты, когда ответчик должен был оплатить товар, но не оплатил, и до дня фактического погашения долга.
То есть не с даты первого решения суда, а именно с момента возникновения просрочки по оплате.
Первое решение обязательно упомянуть: им уже подтвержден основной долг, а отказ по ст. 332 ГК РФ был связан только с тем, что неустойка письменно не согласована. Это не мешает требовать проценты по ст. 395 ГК РФ.
А в просительной части пишете:
«Взыскать с ответчика проценты по ст. 395 ГК РФ за период с ___ по дату подачи иска в размере ___ руб., а также продолжить начисление процентов по ст. 395 ГК РФ на сумму основного долга ___ руб. начиная с даты, следующей за датой расчета, по день фактического исполнения обязательства».
п. 48 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7
Здравствуйте. Сожительница старшего сына б/п на СВО с младшим сыном сделали ДНК на внука. Будет суд установлении. Лишат ли отца б/п сына выплаты по зарплате сына отцу. Отец получает 40000₽за сына.
Ответить
Здравствуйте.
Нет, автоматически отца выплаты не лишат.
Но если суд установит отцовство, внук станет официальным ребенком военнослужащего. Тогда он тоже будет иметь право на положенные выплаты.
Из-за этого выплату могут пересчитать или распределить между законными получателями: ребенком, родителями, супругой - в зависимости от того, какая именно выплата сейчас идет отцу.
Отцу нужно письменно уточнить в воинской части или военкомате, что это за 40 000 руб.: денежное довольствие, компенсация, пенсия или другая выплата. От этого зависит, останется ли сумма прежней или изменится.
Здравствуйте. Перепутала дату заседания суда, где я прохожу ответчиком. Заседание 8 июля, я думала 7 июля. Что делать, не знаю, физически не смогу присутствовать 8 числа, т.к уезжаю, приеду только 10. Можно ли перенести по моему ходатайству заседание суда? Причина то не уважительная
Ответить
Да, можно подать ходатайство об отложении. Причина не самая сильная, но если заранее сообщить суду и приложить билеты, бронь, командировочные документы или иное подтверждение отъезда, суд может признать ее уважительной.
Важно: просто не являться нельзя. Если ответчик извещен и ничего не подал, суд вправе рассмотреть дело без него.
Подать лучше сегодня же: через ГАС «Правосудие», канцелярию суда или электронную почту суда. На всякий случай направьте еще письменные возражения по иску, чтобы ваша позиция была в деле, если суд все же не отложит заседание.
Здравствуйте, я виновник дтп, на машине в которую я врезалась было каско, машине на тот момент типа небыло года, на моей машине страховки небыло Авария была в 2025 году, в 2026 году мне страховая присылает досудебную претензию, после чего подали в суд. Насчитали мне сумму ремонта в 322 тысячи рублей + госпошлина около 10 тысяч Так как я и мой муж сами занимаемся машинами мы примерно знаем что могло повредиться а что нет и сколько та или иная запчасть стоит Удар был не сильный, повреждено крыло, фара, передний бампер и чуть чуть поцарапан диск Я обратилась к юристу он предложил сделать предварительный расчет Заплатив за предварительный расчет, мне говорят сумму в 223 тысячи рублей И я незнаю что делать Машину уже починили Есть ли смысл заморачиваться, платить за судебную экспертизу и услуги юриста Не потеряю ли я больше денег чем заплачу
Ответить
Спорить можно, но только если вы уверены, что сумма реально завышена, и готовы оплачивать судебную экспертизу.
Страховая по КАСКО вправе требовать с вас деньги по ст. 965 ГК РФ, так как у вас не было ОСАГО. Но она должна доказать размер ущерба и связь всех повреждений именно с этим ДТП.
Если у вас расчет на 223 000 руб., а страховая требует 322 000 руб., разница существенная. Можно подать возражения, приложить свой расчет и просить судебную автотехническую экспертизу.
Но риск есть: если экспертиза подтвердит сумму страховой, вы можете потерять еще больше — оплатить экспертизу, юриста и судебные расходы.
Поэтому решение простое: если уверены в завышении и готовы вложиться в экспертизу — есть смысл бороться. Если уверенности нет, лучше пробовать мировое соглашение или просить рассрочку выплаты.
Почему неявка прокурора либо помощника в суд аппеляционной инстанции при рассмотрении дел о незаконном увольнении, невыплате зарплаты прокуроры или помощники не являются в заседания по рассмотрению жалобы истца и это считается нормальным, законным? Для чего тогда в Законе написано что эта категория дел с обязательном участием прокурора и истцы тратят время и деньги на направления копий аппеляционнох жалоб прокурору? Или этот Закон очередная фикция?
Ответить
По делам о восстановлении на работе прокурор действительно должен участвовать это ч. 3 ст. 45 ГПК РФ.
Но в этой же норме прямо указано: неявка прокурора, если он извещен о заседании, не препятствует рассмотрению дела. Поэтому суд апелляционной инстанции вправе рассмотреть жалобу без прокурора или помощника, если прокуратуру надлежаще уведомили.
То есть обязательность участия прокурора на практике означает, что суд должен привлечь прокуратуру и известить ее, а не то, что заседание обязаны откладывать при каждой неявке прокурора.
Нарушение будет тогда, когда прокурора вообще не привлекли, не уведомили, не направили ему копии жалобы, либо в деле нет подтверждения извещения.
Если же прокурор извещен, но просто не пришел, это само по себе обычно не является основанием для отмены решения.
По спорам только о взыскании зарплаты прокурор не всегда обязателен. Обязательное участие прямо предусмотрено именно по делам о восстановлении на работе и некоторым другим категориям дел.
Обязан ли истец направлять копию аппеляционной, кассационной жалобы помимо ответчика и прокурора ещё и представителям ответчика, юристам, адвокатам, учитывая что они ещё и менялись и разные ходили в судебные заседания?
Ответить
Нет, не обязан.
Копии апелляционной и кассационной жалобы направляются лицам, участвующим в деле: ответчику, прокурору, третьим лицам, если они есть.
Представители ответчика - юристы, адвокаты - отдельными участниками дела не являются. Они действуют от имени ответчика. Поэтому достаточно направить жалобу самому ответчику, а он уже сам передает ее своему представителю.
То, что представители менялись и в заседания ходили разные юристы, обязанности истца рассылать жалобу каждому из них не создает.
Здравствуйте, уважаемые юристы. Сегодня проиграл повторную апелляцию. Судья из-за загруженности судя по всему даже не вникла в дело. Кричала на людей передо мной и на меня включительно, и за пару минут вынесла решение... Жду постановление и готовлюсь к кассации. Подскажите пожалуйста: во время кассации, также как и апелляции, я могу управлять автомобилем - не сдавать права, или кассация в этом плане отличается от апелляции и на момент рассмотрения, я не имею права управления автомобилем?
Ответить
После того как апелляционная инстанция оставила лишение в силе, постановление, как правило, считается вступившим в законную силу. Кассационная жалоба по КоАП РФ подается уже на вступившие в силу постановление и решения, это прямо следует из ст. 30.12 КоАП РФ.
Поэтому ездить, как при апелляции, уже нельзя. То, что Вы еще ждете копию постановления/решения, само по себе не дает права продолжать управление.
Всем здравствуйте. Находилась в отношениях с парнем. Не официально (регистрации брака нет) Попал в больницу с тяжёлой травмой. У его матери есть доверенность на него. В отношениях парень мне помогал финансово. Он военный (контракт с часть), переводы были с тех денег что он получал. Сейчас его мать распоряжается его считали. Написала мне сообщение, чтобы я вернула деньги, которые он мне переводил. Вопрос: Может ли его мать взыскать с меня его деньги? Если деньги он переводил сам, а так же добровольно.
Ответить
Взыскать такие деньги матери будет сложно, если переводы делал сам парень, добровольно, со своей карты и без указания, что это заем или долг.
По закону мать сама по себе не становится владельцем его денег. Доверенность дает ей право действовать от его имени только в пределах полномочий доверенности, но деньги остаются его имуществом. То есть теоретически она может подать претензию или иск от его имени, если доверенность позволяет вести дела в суде и требовать деньги. От себя лично она такие деньги требовать обычно не может.
По существу спора такие требования обычно заявляют как неосновательное обогащение по ст. 1102 ГК РФ. Но истцу надо доказать не просто факт переводов, а что у вас не было законного основания получать деньги: например, что это был заем, ошибочный перевод, деньги на конкретную покупку, поручение и т.п. Статья 1102 ГК РФ говорит о возврате имущества, полученного без правового основания
Добрый день. Кто подскажет при подаче административного иска по Кас по обжалованию ответа действия бездействия прокуратуры в районный суд чтобы обязать провести проверку моего заявления Нужна ли гос пошлина и если нужна сколько в 2026 году?
Ответить
Если вы подаете административный иск по правилам КАС РФ о признании незаконным бездействия прокуратуры (либо ответа прокурора) и просите суд обязать прокуратуру рассмотреть ваше обращение или провести проверку, то для физического лица в 2026 году размер госпошлины составляет 3 000 рублей (подп. 7 п. 1 ст. 333.19 НК РФ в действующей редакции
Здравствуйте, вопрос по нормативным актам в отношении переселения из ветхого жилья. Вступили в программу по предоставлению субсидии для покупки. В одном из пунктов указано что " Общая площадь преобретаемого жилого помещения не может быть меньше учётной нормы жилья в городском округе где помещение приобретается плюс величина умножается на количество собстственников переселяемой квартиры, в случае если площадь переселямой квартиры больше или равна такому нормативу. " Следующий пункт гласит что "площадь преобретаемой квартиры не может быть меньше площади переселяемой квартиры, в том случае если площадь переселяемой квартиры меньше норматива" Значит ли это что если у нас жилплощадь меньше норматива (24 кв.м на три человек) то мы можем при покупке не переживать и опираться на то чтоб приобретаемая квартира не была меньше нашей (24кв. м) и не учитывать нормы учётной площади того округа куда собираемся переселиться?
Ответить
Да, по смыслу приведенных пунктов вы понимаете правильно.
Если общая площадь вашей переселяемой квартиры 24 кв. м и она меньше расчетного норматива: учетная норма в выбранном городском округе × количество собственников, то применяется второй пункт. То есть приобретаемая квартира должна быть не меньше площади переселяемой квартиры, а не обязательно не меньше учетной нормы.
15.2024 года я сделала банкротство, как физ лицо, юрист сказал все долги будут списаны. В том числе и страховые случаи, ренессанс страхование все ровно падает иск на меня, сумма естественно увеличилась, было 20 000, стало 54 000, плюс исп сбор. Пристав открыла ИП в 26 году. Как быть в такой ситуации, то есть ренессанс не явился на суд, либо в обход банкротства
Ответить
Если долг Ренессанса возник до завершения банкротства, то он, как правило, должен считаться списанным. По п. 3 ст. 213.28 Закона о банкротстве № 127-ФЗ гражданин после завершения процедуры освобождается от долгов, в том числе от тех, которые кредиторы не заявляли в банкротстве.
То есть если страховая не приходила в банкротное дело, это еще не дает ей права взыскивать старый долг отдельно.
Что делать сейчас:
1 У пристава получить копию исполнительного документа судебный приказ, решение суда или исполнительный лист.
2 Подать приставу заявление о прекращении или окончании исполнительного производства, сослаться на ст. 43, 47 Закона об исполнительном производстве № 229-ФЗ, приложить определение арбитражного суда о завершении банкротства и освобождении от долгов.
3 Просить убрать исполнительский сбор, так как если основной долг списан банкротством, то и сбор взыскивать неправильно. Ссылаться можно на ст. 112 Закона № 229-ФЗ.
4 В суд, если пристав бездействует.
Как расторгнуть договор с домофон строй? Я договор не заключал? Я трубкой не пользуюсь т.к. живу на первом этаже и она давно не работает.
Ответить
Если домофон включен в общее имущество дома и его обслуживание утверждено общим собранием, платить за содержание могут обязать всех собственников, даже если вы живете на первом этаже и трубкой не пользуетесь. Это следует из ст. 39 и ст. 158 ЖК РФ: собственники несут расходы на содержание общего имущества соразмерно доле.
Решением суда от 30.06.2026 г. по моему делу № А46-7978/2026 введена процедура реализации имущества. Все коммунальные службы (УК, Стройбетон, ОЭК, Газпром) я официально уведомил (а) о банкротстве для фиксации реестрового долга на 30 июня. Старые квитанции в июле я не оплачиваю? Жду разделения счетов и чистые начисления за июль в августе.
Ответить
Все начисления, возникшие до даты введения процедуры реализации имущества (до 30.06.2026 включительно), являются реестровыми требованиями. Их погашение происходит только в рамках дела о банкротстве по правилам Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Самостоятельно оплачивать этот долг, как правило, не требуется.
А вот начисления за коммунальные услуги, потребленные с 01.07.2026, уже являются текущими платежами. Их необходимо оплачивать в обычном порядке, поскольку они не включаются в реестр требований кредиторов.
Сколько голосов на общем собрании должно проголосовать за утверждение решения о реорганизации гаражного кооператива в Товарищество собственников недвижимости и утверждение Устава Товарищества, чтобы это решение было законным?
Ответить
По реорганизации ГСК в ТСН сначала смотрите устав самого кооператива. ГК РФ допускает такое преобразование: п. 3 ст. 123.2 ГК РФ - гаражный кооператив может быть преобразован только в ТСН.
Если в уставе ГСК указан специальный порядок - например, 2/3, 3/4 или единогласно, надо соблюдать его.
Если в уставе такого правила нет, применяется общий порядок по ст. 181.2 ГК РФ: решение принимается большинством голосов участников собрания, при кворуме не менее 50% от общего числа участников.
А вот устав ТСН принимается по специальному правилу: ч. 5 ст. 24 ФЗ № 338-ФЗ - большинством голосов от общего числа голосов собственников, а не просто от присутствующих.
Тема: Признание права собственности на долю в квартире или взыскание неосновательного обогащения (скрытое соинвестирование ипотеки). Описание ситуации: Здравствуйте! Мне необходима квалифицированная юридическая помощь в разрешении сложного имущественного спора с близкими родственниками (матерью и сестрой). Живу в сельской местности, воспитываю двоих несовершеннолетних детей. Пять лет назад между мной и моей матерью была достигнута устная договоренность о покупке четырехкомнатной квартиры в ипотеку. Общая стоимость объекта на момент покупки составляла 1 600 000 рублей. Мать внесла первоначальный взнос в размере 200 000 рублей. Договор об ипотеке и право собственности были оформлены на имя матери (так как у меня не было возможности подтвердить доход), однако по нашей договоренности фактическим плательщиком и собственником жилья в будущем должна была стать я. Я и мои дети прописаны в этой квартире. На протяжении 5 лет я ежемесячно, в полном объеме и без просрочек, выплачивала ипотеку в размере 10 000 рублей в месяц (итоговая сумма моих личных вложений за эти годы составляет не менее 600 000 рублей, что эквивалентно почти 40% от первоначальной стоимости квартиры)
Ответить
По Вашей ситуации судебная перспектива есть, но я бы не делал основной ставкой признание права собственности на долю квартиры.
Признать долю будет сложно, потому что квартира и ипотека оформлены на мать, а письменного договора о передаче Вам доли нет. Для сделок с недвижимостью нужна письменная форма и регистрация перехода права — ст. 550, 551 ГК РФ.
Более сильная позиция — требовать возврата 600 000 рублей как денег, внесенных Вами в счет семейной договоренности, которую мать теперь отказывается выполнять. Юридически это можно обосновывать через ст. 1102, 1103 ГК РФ о неосновательном обогащении: мать за Ваш счет уменьшала свой ипотечный долг и сохраняла квартиру за собой.
Довод матери о том, что это была “аренда”, можно оспаривать. Договора найма не было, платежи шли регулярно, суммы совпадали с ипотекой, в переписке указано “на ипотеку”, а сестра признала, что Вы заплатили за квартиру 600 000 рублей. В практике Верховного Суда РФ по таким делам имеет значение не сам факт перевода, а цель передачи денег и наличие либо отсутствие законного основания удерживать эти деньги.
В иске я бы просил взыскать 600 000 рублей, проценты по ст. 395 ГК РФ и судебные расходы. Также нужно заявлять ходатайства об истребовании доказательств по ст. 57 ГПК РФ: выписки по счетам, движение денег у сестры, историю погашения ипотеки, кредитный договор и платежи по ипотечному счету матери.
Скриншоты переписки лучше заранее оформить нотариальным осмотром, чтобы потом не спорить об их подлинности.
По срокам тянуть нельзя. Общий срок исковой давности — 3 года, ст. 196 ГК РФ. Но позиция может быть такой: нарушение возникло не с первого платежа, а когда мать отказалась признавать договоренность, потребовала освободить квартиру и стала называть платежи арендой.
Досудебную претензию направить стоит. Она не обязательна, но зафиксирует Вашу позицию: деньги были не арендой, а платежами по ипотеке в рамках семейной договоренности. В претензии нужно предложить вернуть 600 000 рублей либо заключить нотариальное соглашение о компенсации или передаче доли. Если откажутся — тогда уже обращаться в суд.
У меня биполярное расстройство, я уже год принимаю таблетки, а вылечил его через 12 недель примерно терапии, а дальше мне назначили поддерживающую терапию препаратами, вот скоро я пойду в военкомат и если на медкомисии у меня не будет симптомов из за того что я уже вылечил это расстройство и просто поддерживаю свое состояние от обострений, то военкомат отправит меня в армию?
Ответить
Если диагноз биполярное аффективное расстройство / БАР официально подтвержден, то для призывника это обычно идет по ст. 15 Расписания болезней: «эндогенные аффективные расстройства / расстройства настроения». По графе I, то есть для граждан при призыве, и при резко выраженных проявлениях, и при умеренно выраженных кратковременных проявлениях указана категория «Д». Причем в самой статье прямо указано, что к пункту «б» относятся в том числе аффективные расстройства, купирующиеся фармакотерапией, со стойкой ремиссией, без существенных нарушений адаптации. То есть ремиссия на таблетках не равна автоматической годности.
По психическим расстройствам военкомат не должен решать вопрос «на глаз» только по тому, как Вы выглядите в кабинете. Освидетельствование проводится после амбулаторного или стационарного обследования в специализированной медорганизации, если человек не состоит на диспансерном наблюдении. Это прямо указано в разделе «Психические расстройства» Расписания болезней.
Практически главное: прийти с документами: выписки, заключения психиатра, диагноз по МКБ, назначения препаратов, сведения о длительности лечения, ремиссии, поддерживающей терапии, обращениях за год. Верховный Суд в подобных спорах отдельно указывал, что для решения призывной комиссии учитываются медицинские документы из государственных и муниципальных медорганизаций, а при невозможности определить годность гражданина направляют на обследование.
Если диагноз подтвердят, Вас не должны призывать. При категории «Д» гражданин признается не годным к военной службе и освобождается от исполнения воинской обязанности; при категории «В» гражданин освобождается от призыва. Это следует из ст. 23 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Добрый день! У нас СНТ, инфраструктура все в плохом состоянии. Для ремонта заложили и увеличили членские взносы. Прошло Общее собрание большинством 2/3 членские прошли. Но негативщики которым не понравилось что все прошло, требуют переголосования или новогого Общего собрания, чтобы отменить законное по всем правилам созыва, проведения и подсчета голосования. Вопрос: неужели новое общее собрание может отменить утвержденное общее собрание?. (в компетенции по 217 фз у ОС нет прав на отмену очередных собраний). Или ОС может бесконечно переголосовывать до тех пор, пока самым вопиющим устроит итог. Или только по суду можно отменить ОС?
Ответить
Добрый день.
Кратко: нет, новое общее собрание не может просто “отменить” прежнее законное решение как незаконное. Если прежнее собрание проведено правильно, решение действует, пока его не признает недействительным суд. Это следует из ст. 181.4 ГК РФ: оспаривание решения собрания идет именно через суд.
Но есть нюанс: новое собрание может принять новое решение на будущее — например, изменить смету, размер взносов или сроки оплаты. Вопросы взносов, сметы и финансово-экономического обоснования относятся к компетенции общего собрания СНТ по ст. 17 и 14 Закона N 217-ФЗ.
То есть правильная позиция такая:
старое решение не “отменяется” недовольными;
оно действует;
кто считает его незаконным — пусть идет в суд;
новое собрание может только принять новое решение на будущее, если соблюдены процедура, кворум и нужное большинство.
Бесконечно “переголосовывать до нужного результата” закон не запрещает в буквальном смысле, но каждое новое собрание должно быть законно созвано и проведено. Само по себе недовольство меньшинства обязанности отменять уже принятое решение не создает.
У Верховного Суда подход такой же: решения собраний оспариваются по правилам главы 9.1 ГК РФ, а не просто уничтожаются последующим недовольством части участников.
У мужа долг два миллиона рублей, дело уже у фссп. Я купила на материнский капитал квартиру. Имею двоих несовершеннолетних детей. Официально мы состоим в браке, но фактически не живём. Муж прописан и фактически проживает у матери. Фссп информирует меня о том, что будет осуществлен выезд по моему адресу и описано имущество. Правомерны ли действия фссп?
Ответить
Сами по себе слова пристава о выезде по адресу еще не означают, что он вправе описать ваше имущество.
По закону пристав взыскивает долг с должника, то есть с мужа, а не с жены и детей. По обязательствам одного супруга взыскание обращается только на имущество этого супруга, ст. 45 СК РФ. На общее имущество супругов могут выйти только через выдел доли должника, а не просто прийти и описать все подряд.
Если муж у вас не зарегистрирован, фактически не живет, его вещей в квартире нет, то опись имущества по вашему адресу будет спорной. Пристав вправе входить без согласия только в жилое помещение, занимаемое должником, и при наличии предусмотренных законом оснований, ст. 64 ФЗ «Об исполнительном производстве».
Квартира, купленная с материнским капиталом, тоже не является просто личным имуществом мужа. Там должны быть доли детей и родителей. По долям детей взыскание по долгу отца обращать нельзя.
На практике я бы заранее подал приставу письменное заявление: муж по этому адресу не проживает, его имущества в квартире нет, квартира приобретена с использованием материнского капитала, проживают несовершеннолетние дети, прошу исполнительные действия проводить по месту фактического проживания должника.
К заявлению лучше приложить выписку ЕГРН, документы по маткапиталу, справку о регистрации мужа по другому адресу, любые подтверждения, что он живет у матери.
Если пристав все же придет, надо требовать удостоверение, постановление и разрешение старшего судебного пристава, если речь идет о входе в жилое помещение. В акте обязательно писать: «С описью не согласна, имущество должнику не принадлежит, должник по адресу не проживает».
Если какое-то ваше имущество все-таки опишут, тогда подается жалоба старшему приставу либо в суд, а при споре о принадлежности имущества — иск об исключении имущества из описи по ст. 119 ФЗ «Об исполнительном производстве».
Если мой ответ оказался для вас полезным, буду признателен за положительную оценку и отзыв.
При необходимости вы можете обратиться ко мне в чат за более подробной консультацией, а также за помощью в подготовке юридических документов: заявлений, жалоб, ходатайств, претензий и иных процессуальных документов. Подробная консультация и подготовка документов осуществляются на платной основе.
Как защититься от незаконного ходатайства в суде? Спор с соцзащитой о мерах социальной поддержки для инвалида без прописки и регистрации. В качестве доказательства постоянного проживания предоставляем медицинскую карту и договоры найма жилого помещения заключённый на один год (обременение по договору не зарегистрировано) соцзащита по опыту всегда заявляют ходатайство об истребовании доказательств в Росреестр и ФНС относительно договора найма жилого помещения. Они заявляют что раз договор на год, то обременение должно быть зарегистрировано. В прошлый раз я возражал и заявил суду что предметом настоящего спора прежде всего восстановление нарушенных прав, запрос в Росреестр и ФНС не имеют никакого правого значения для дела поскольку сам договор не подлежит регистрации и уплата налогов либо не уплата налогов собственником квартиры не влияет на действие самого договора найма и не имеет никакого отношения к делу, под протокол также запретил соцзащите обработку персональных данных указанных в договоре. Суд тогда отклонил ходатайство соцзащиты. Но судьи разные. Как защититься от такого ходатайства?
Ответить
По делу доказывается не налоговая дисциплина собственника квартиры и не наличие записи об обременении в ЕГРН, а фактическое постоянное или преимущественное проживание инвалида по конкретному адресу.
Да, по ст. 674 ГК РФ при договоре найма жилого помещения на срок не менее года подлежит регистрации обременение права собственности. Но отсутствие такой регистрации само по себе не доказывает, что гражданин там не проживал. Факт проживания подтверждается другими доказательствами: медицинской картой, прикреплением к поликлинике, договором найма, платежами, перепиской, свидетельскими показаниями и т.д.
По ст. 56, 57 и 59 ГПК РФ доказательства должны относиться к обстоятельствам, имеющим значение для дела. Запрос в Росреестр и ФНС не подтверждает и не опровергает сам факт проживания истца. Сведения ФНС о налогах наймодателя тем более не имеют отношения к спору и фактически превращают гражданское дело о соцподдержке в проверку третьего лица.
Кроме того, Закон РФ N 5242-1 прямо указывает, что регистрация или ее отсутствие не может быть условием реализации прав граждан. Конституционный Суд РФ в Определении от 08.07.2021 N 1372-О также указывал, что факт проживания может подтверждаться разными доказательствами, в том числе договорами найма, медицинскими документами и свидетельскими показаниями.
Если мой ответ оказался для вас полезным, буду признателен за положительную оценку и отзыв.
При необходимости вы можете обратиться ко мне в чат за более подробной консультацией, а также за помощью в подготовке юридических документов: заявлений, жалоб, ходатайств, претензий и иных процессуальных документов. Подробная консультация и подготовка документов осуществляются на платной основе.
Здравствуйте. В разводе, от брака двое детей. Подавала на алименты, назначили стандарт 33% на двоих. Бывший супруг работает официально зп по ндфл 28тр остальная черная в совокупности около 0т 60 до 80тр, алименты около 8тр на двоих. У него есть ребёнок он не браке но ребёнок записан на него. Мне не хватает этих денег. Хочу подать в твердой или фиксированной сумме, сколько присудят ему? Как правильно всё сделать. Живёт на съемном жилье. Третьему ребёнку даёт по 10тр ежемесячно без каких либо документов.
Ответить
сумма явно не покрывает обычные расходы на детей.
В иске можно просить установить алименты в твердой денежной сумме, например кратно прожиточному минимуму на ребенка, либо просить смешанный вариант: 1/3 от официального дохода плюс твердая сумма сверху. Это допускается ст. 83 СК РФ, если взыскание в долях не обеспечивает интересы детей или фактический доход плательщика выше официального.
Доказывать нужно не только саму “черную зарплату”, а его реальное материальное положение: расходы, уровень жизни, переводы, съем жилья, добровольную передачу 10 000 руб. на третьего ребенка, наличие имущества, счетов, автомобиля, кредитов, иных доходов.
Поскольку мать детей сама не может получить сведения из ФНС, СФР, банков, от работодателя, из ГИБДД и Росреестра, к иску надо приложить ходатайство об истребовании доказательств по ст. 57 ГПК РФ.
В ходатайстве можно просить суд истребовать:
— у ФНС сведения о доходах ответчика, работодателях, НДФЛ, наличии статуса ИП или самозанятого;
— у СФР сведения о трудовой деятельности, страховых взносах и работодателях;
— у работодателя трудовой договор, расчетные листки, сведения о премиях, доплатах и фактических выплатах;
— в банках сведения о счетах и движении денежных средств, если известны банки или есть основания полагать, что через них проходят выплаты;
— в ГИБДД сведения о зарегистрированных автомобилях;
— в Росреестре сведения о недвижимости;
— при необходимости сведения, подтверждающие расходы ответчика, если они явно не соответствуют официальной зарплате.
Если мой ответ оказался для вас полезным, буду признателен за положительную оценку и отзыв.
При необходимости вы можете обратиться ко мне в чат за более подробной консультацией, а также за помощью в подготовке юридических документов: заявлений, жалоб, ходатайств, претензий и иных процессуальных документов. Подробная консультация и подготовка документов осуществляются на платной основе.
Имеется решение суда о выселении после торгов. Но обнаружили ь обстоятельства незаконных действий первого пристава при проведении торгов. Сейчас требуют выселения. Можно ли отсрочить в связи с необходимостьб доп расследования?
Ответить
Да, в такой ситуации можно попробовать отсрочить выселение.
Я бы действовал в двух направлениях.
Первое - подать в суд, который вынес решение о выселении, заявление об отсрочке исполнения решения по ст. 203 ГПК РФ. Также можно ссылаться на ст. 434 ГПК РФ, поскольку речь идет уже о стадии исполнения судебного акта.
Второе - если уже подана жалоба или иск по поводу незаконных действий пристава, торгов, передачи имущества, то можно ставить вопрос о приостановлении исполнительного производства. Здесь применимы ст. 39 ФЗ «Об исполнительном производстве» и ст. 436–437 ГПК РФ.
Но суду нужно показать не просто слова о нарушениях, а документы: жалобу на пристава, иск об оспаривании торгов, обращение в прокуратуру или ФССП, материалы проверки, постановления пристава, протокол торгов, акт передачи имущества и т.д.
Если нарушения при проведении торгов действительно были существенные, торги можно отдельно оспаривать. По разъяснениям Верховного Суда РФ такие торги могут быть признаны недействительными, если они проведены с нарушением закона. Обычно срок для этого 1 год.
Если мой ответ оказался для вас полезным, буду признателен за благодарность юристу.
При необходимости вы можете обратиться ко мне в чат за более подробной консультацией, а также за помощью в подготовке юридических документов: заявлений, жалоб, ходатайств, претензий и иных процессуальных документов. Подробная консультация и подготовка документов осуществляются на платной основе.
Здравствуйте! В браке был приобретен дом, с супругом есть общий несовершеннолетний ребенок. С супругом развелись, после он умер, чтобы вступить в наследство, нотариус сказал, что нужно выделить долю бывшего супруга из наследственной массы. Хотела бы сама сделать это через суд. Несовсем понимаю, что указывать в заявлении?
Ответить
В суд нужно обращаться не просто с заявлением о выделе доли умершего, а с иском о разделе совместно нажитого имущества.
Если дом был куплен в браке, то по ст. 34 СК РФ и ст. 256 ГК РФ он считается общим имуществом супругов, даже если оформлен был только на мужа. По общему правилу доли супругов равные — по 1/2.
В иске просите:
1. признать дом совместно нажитым имуществом;
2. признать за Вами право собственности на 1/2 долю дома;
3. определить долю умершего бывшего супруга в размере 1/2;
4. включить эту 1/2 долю в наследственную массу.
Наследовать как бывшая супруга Вы уже не будете, так как брак расторгнут. Но Ваша 1/2 доля в доме не должна входить в наследство, потому что это Ваша супружеская доля. В наследство должна идти только доля умершего.
Если есть земельный участок под домом и он тоже приобретался в браке, его также нужно указывать в иске.
Иск подается в районный суд по месту нахождения недвижимости. К делу нужно привлечь наследников, нотариуса и, скорее всего, орган опеки, так как есть несовершеннолетний ребенок.
По срокам: по ст. 38 СК РФ срок по разделу имущества — 3 года, но он считается не просто с даты развода, а с момента, когда стало известно о нарушении права. На это указывал Верховный Суд РФ в п. 19 Постановления Пленума ВС РФ от 05.11.1998 N 15.
Если мой ответ оказался для вас полезным, буду признателен за благодарность юристу.
При необходимости вы можете обратиться ко мне в чат за более подробной консультацией, а также за помощью в подготовке юридических документов: заявлений, жалоб, ходатайств, претензий и иных процессуальных документов. Подробная консультация и подготовка документов осуществляются на платной основе.
В рамках обследования помещения квартиры гражданина была нарушена неприкосновенность его частной жизни - были обнародованы в присутствии понятых личные видеозаписи гражданина с его компьютера. Гражданин обратился с жалобой в суд в порядке ст. 125 УПК. Судья отказала в удовлетворении жалобы. Причём судья отказала в ходатайстве о вызове понятых в качестве свидетелей, лишив гражданина возможности доказать факт нарушения. А потом сама же в мотивированном решении сослалась на отсутствие доказательств, поскольку в своих объяснениях понятые не упоминали о каких-либо нарушениях (но отсутствие в протоколах упоминания понятыми о факте нарушения не доказывает, что самого факта нарушения не было). Цитирую мотивацию судьи: "Ходатайство заявителя о вызове в суд понятых суд отклонил, поскольку суд не является органом уголовного преследования, не осуществляет непосредственный надзор за деятельностью органов следствия при расследовании уголовных дел, в связи с чем не может давать оценку следственных действий, кроме того, в период досудебного производства суд не вправе оценивать процедуру собирания доказательств по причине того, что эти вопросы могут стать предметом судебного разбирательства при рассмотрении уголовного дела по существу." Правомерна ли такая формулировка, или здесь усматривается нарушение прав гражданина?
Ответить
На мой взгляд, такая позиция суда спорная.
Да, суд при рассмотрении жалобы по ст. 125 УПК РФ не подменяет следствие и не решает заранее вопрос о допустимости доказательств, виновности или квалификации. Но это не означает, что суд вообще может отказаться от проверки доводов заявителя.
По ст. 125 УПК РФ суд как раз и проверяет законность и обоснованность действий должностных лиц, если этими действиями могли быть нарушены права гражданина. В данном случае речь идет не просто о процессуальном нарушении, а о возможном нарушении права на частную жизнь, которое защищено ст. 23 и 24 Конституции РФ.
Поэтому ссылка суда на то, что он «не является органом уголовного преследования», сама по себе правильная, но вывод из нее, на мой взгляд, сделан неверный. Суд не должен расследовать дело вместо следователя, но обязан проверить доводы жалобы в пределах ст. 125 УПК РФ. Иначе весь судебный контроль теряет смысл.
Особенно странно выглядит то, что суд отказал в вызове понятых, которые могли подтвердить или опровергнуть факт просмотра личных видеозаписей, а потом сослался на отсутствие доказательств. То есть заявителя фактически лишили возможности доказать нарушение, а затем поставили ему это в вину.
При этом жалоба была не о том, чтобы суд заранее признал доказательства недопустимыми по уголовному делу. Жалоба касалась самостоятельного нарушения права на частную жизнь при проведении действия в квартире. А это как раз тот вопрос, который может и должен проверяться в порядке ст. 125 УПК РФ.
На это же указывает и Постановление Пленума ВС РФ от 10.02.2009 N 1: суд при рассмотрении такой жалобы обязан проверять законность и обоснованность действий должностных лиц, а не ограничиваться формальной ссылкой на то, что все можно будет проверить потом при рассмотрении уголовного дела.
Если мой ответ оказался для вас полезным, буду признателен за благодарность юристу.
При необходимости вы можете обратиться ко мне в чат за более подробной консультацией, а также за помощью в подготовке юридических документов: заявлений, жалоб, ходатайств, претензий и иных процессуальных документов. Подробная консультация и подготовка документов осуществляются на платной основе.
26.01.2023г. Банк предоставил кредит 80 тыс. р.на договоре стоит эл.подпись, которую не оформляла. Получила эл.подпись только в марте 2026г. Номер сверила, они не совпадают. Иск принял районный суд, несмотря на сумму. Можно ли ходатайствовать применить срок исковой давности 3 года или ходатайствовать передать иск в мировой суд по месту жительства ответчика?
Ответить
Я бы здесь шел сразу по двум направлениям.
В полицию заявление подать надо. В нем указать, что кредит от 26.01.2023 вы не оформляли, электронную подпись на тот момент не получали, номер подписи не совпадает, деньги вам не поступали. Просить провести проверку по ст. 144–145 УПК РФ: установить, кто оформил кредит, с какого устройства, с какого IP-адреса, с какого телефона, куда были перечислены деньги.
По гражданскому делу в суд нужно подать возражения: договор не заключали, подпись не ваша, согласия на кредит не давали.
Параллельно можно заявить ходатайство о приостановлении дела по ст. 215 ГПК РФ, потому что в полиции будут проверять обстоятельства, от которых зависит сам факт долга. Но если уголовное дело еще не возбуждено, суд может и отказать.
Еще обязательно просить суд истребовать у банка доказательства: соглашение об использовании электронной подписи, логи входа, IP-адрес, устройство, номер телефона, СМС-коды, сведения о перечислении денег. По ст. 56 ГПК РФ именно банк должен доказать, что договор заключили вы.
Срок исковой давности тоже заявить нужно, по ст. 196, 199, 200 ГК РФ. Но по кредиту его обычно считают не просто от даты выдачи, а по каждому платежу отдельно либо с даты требования банка о досрочном возврате. Однако у вас под исковую давность всего несколько месяцев попадает, суд взыскивает за последние 3 года включительно.
По подсудности: если сумма иска больше 50 000 руб., районный суд, скорее всего, принял дело правильно, ст. 23 ГПК РФ. А вот если иск подан не по месту жительства ответчика и договорную подсудность вы не признаете, можно просить передать дело по подсудности по ст. 28, 33 ГПК РФ.
Если мой ответ оказался для вас полезным, буду признателен за благодарность юристу.
При необходимости вы можете обратиться ко мне в чат за более подробной консультацией, а также за помощью в подготовке юридических документов: заявлений, жалоб, ходатайств, претензий и иных процессуальных документов. Подробная консультация и подготовка документов осуществляются на платной основе.