Написать
Подписаться
Новосибирск, 13.08.2026, 16:14

Я хочу оформить банкротство долгов через МФЦ, единственная комната под арестом. Имущество в квартире по договору дарения принадлежит ребёнку. Какие документы нужны к договору дарения? Кто, как будет проводить проверку наличия имущества? Имущество в квартире по банкротству не проверяется?

Ответить

Здравствуйте! Спокойно, всё не так страшно, как кажется. Разберу по пунктам.

1. Проверять имущество в квартире при внесудебном банкротстве никто не будет. МФЦ не проводит опись имущества — там проверяют только соответствие заявителя условиям: долг от 25 000 до 1 000 000 рублей и закрытое исполнительное производство (обычно по п. 4 ч. 1 ст. 46 закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»), либо льготная категория.

2. Арест на единственную комнату банкротству не мешает. Единственное жильё защищено исполнительским иммунитетом (ст. 446 ГПК РФ) — оно не продаётся ни приставами, ни в рамках банкротства.

3. Договор дарения имущества ребёнку в МФЦ сдавать не нужно. Но обязательно храните оригинал или заверенную копию: если приставы до закрытия дел придут с описью, документ подтвердит, что вещи принадлежат ребёнку, а не вам.

4. Единственный риск — кредиторы могут попытаться оспорить дарение. Но такие сделки оспариваются в судебном банкротстве по ст. 61.2 закона № 127-ФЗ. Во внесудебном банкротстве (через МФЦ) имущество не распродаётся и сделки не оспариваются. При этом если договор дарения оформлен недавно, после появления долгов — споры возможны, но это уже отдельная ситуация.

Что делать: соберите заявление, список кредиторов, паспорт и СНИЛС — и идите в МФЦ. Никаких справок о составе имущества от вас не потребуют.

Удачи, у вас всё получится! Если остались вопросы — пишите.

13.08.2026, 16:22
Оценка автора вопроса:
Санкт-Петербург, 13.08.2026, 16:12

Моя мама является прямой наследницей после гибели своей родной сестры. Может ли мама отказаться от наследства в пользу своей дочери(племянницы умершей сестры). ?

Ответить

Здравствуйте! Да, мама может отказаться от наследства именно в пользу вашей (своей дочери). Это так называемый адресный отказ, и он прямо предусмотрен ст. 1158 ГК РФ.

Кому можно отказать в пользу. Отказаться в пользу конкретного человека можно только если он сам входит в круг наследников: наследников по закону любой очереди, наследников по завещанию или наследников по праву представления. Ваша дочь — племянница наследодательницы — наследник по праву представления (ст. 1143 ГК РФ), поэтому адресный отказ в её пользу законен.

Что важно учесть:

1. Срок — 6 месяцев со дня открытия наследства. Отказ оформляется у нотариуса по месту открытия наследства (подаётся заявление).

2. Отказ должен быть безоговорочным: нельзя отказаться частично (например, только от квартиры) или с оговорками — ст. 1158 ГК РФ.

3. Отказ необратим. Передумать уже нельзя, долю мамы получит дочь, но вместе с ней — и долги наследодательницы, если они есть (в пределах стоимости наследства, ст. 1175 ГК РФ).

4. Если у умершей сестры есть другие наследники первой очереди (дети, родители) — они получат свои доли, мамина доля уйдёт вашей дочери, остальным это не помешает.

Отдельно: если оформлено завещание, в котором мама указана наследником, а другие лица нет — адресный отказ в пользу племянницы также допустим, потому что она наследник по закону.

Что делать: маме нужно сходить к нотариусу, который ведёт наследственное дело, и написать заявление об отказе от наследства в пользу дочери. Никаких справок о родстве, кроме подтверждающих, нотариус обычно запрашивает сам.

13.08.2026, 16:24
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Киров, 13.08.2026, 16:08

Я гражданин киргизии. Я нахожусь в Реестре контролируемых лиц. Осужден по статья 327. часть 3. На 4 месяца принудительных работ и отбываю уже свой срок. В деле указано что у меня есть общий ребёнок с гражданкой РФ но ЗАГСА НЕТ! Ребёнку 3 годика, В свидетельство о рождение и в свидетельство об отцовстве я указан как отец. В УФИЦ инспектор сказал что вынесение о нежелательности гражданина чужой страны неизбежно и где то в половине срока наказания а это через 2 месяца примерно 10-11-октября мне вынесут о решения о нежелательности нахождения в РФ. ВОПРОС: Что мне делать сейчас? Ждать вынесения о нежелательности нахождения в РФ и потом только обжаловать? Как поступить правтльно чтобы остаться с Ребёнком и Женой?

Ответить

Здравствуйте! Понимаю вашу тревогу, но паниковать не нужно — у вас есть сильные аргументы, и действовать надо не «ждать и потом», а подготовиться заранее.

Что происходит по закону. Решение о нежелательности пребывания в РФ выносит МВД (ст. 25.10 закона № 114-ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ»). Пока решения нет — обжаловать нечего, но это время нужно использовать правильно.

Почему у вас есть шансы. Наличие ребёнка — гражданина РФ, по которому установлено отцовство, это не формальность. Конституционный суд РФ (Постановление № 5-П от 17.02.2016 и другие) неоднократно подчёркивал: решение о невыдворении/нежелательности не может нарушать право на семейную жизнь (ст. 38 Конституции РФ, ст. 8 Конвенции о защите прав человека, ст. 9 Конвенции о правах ребёнка). Даже без зарегистрированного брака суды учитывают фактическую семейную связь, если отец участвует в воспитании и содержании ребёнка.

Что делать сейчас (до вынесения решения):

1. Соберите документы: свидетельство о рождении ребёнка, свидетельство об установлении отцовства, паспорт и гражданство жены, справки о вашей работе, справку об отбывании наказания, подтверждения участия в жизни ребёнка (переводы денег, совместные фото, переписка).

2. Зарегистрируйте брак, если есть возможность — это существенно усилит позицию (законная семья учитывается в первую очередь).

3. Подумайте об алиментах: официальное содержание ребёнка — одно из самых весомых доказательств семейной связи.

Когда вынесут решение:

1. Обжалуйте его в суд в течение 3 месяцев с момента, как узнали о решении (ст. 25.10 закона № 114-ФЗ). Суд — по месту нахождения органа МВД, вынесшего решение.

2. В иске указывайте на нарушение права на семейную жизнь, прикладывайте все собранные документы, ходатайствуйте о приостановлении исполнения решения на время суда.

3. Параллельно можно подать в МВД заявление о пересмотре решения.

Итог: не ждите пассивно — готовьте доказательства семейной связи уже сейчас. Отцовство у вас установлено, это главный козырь. Практика судов в таких делах неоднозначна, но при хороших доказательствах решения о нежелательности отменяют.

Удачи вам! Если понадобится помощь с текстом жалобы — пишите.

13.08.2026, 16:26
Оценка автора вопроса:
Москва, 13.08.2026, 16:01

Баллы за детей начислили 8,1 балл в 2017г Яна пенсии с 2013г они от 23 лет стажа отняли 3 года почему

Ответить

Доначисления баллов за детей было 63 балла мои они отняли 3г от моего стажа и получилось 56 баллов они к ним и прибавили 8,1 балл а не к 63баллам которые были правы ли пф

13.08.2026, 16:05

Написано уход для расчета пенсии эти 3 года не брались

13.08.2026, 16:06

Было 63 балла мои 8,1 начислили за детей сколько должно быть баллов

13.08.2026, 16:14

Здравствуйте, Людмила! Всё объяснимо: когда в 2017 году вам делали перерасчёт за детей, периоды ухода за ними заменили собой периоды работы, и «двойного учёта» быть не может.

Как это работает. Периоды ухода за ребёнком до 1,5 лет — это нестраховые периоды, они дают пенсионные баллы: за первого ребёнка — 1,8 балла в год, за второго — 3,6, за третьего и четвёртого — 5,4 (ст. 12, 15 закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»). Начисленные вам 8,1 балла — это как раз полные полтора года ухода за третьим (или четвёртым) ребёнком: 5,4 × 1,5 = 8,1.

Почему вычли 3 года. За эти годы ухода вы одновременно получали и стаж, и зарплату, и баллы за работу. Так нельзя: СФР заменяет год работы годом ухода за ребёнком — берёт тот вариант, который выгоднее. Поэтому из вашего стажа (23 года) убрали 3 года — ровно столько суммарно составили периоды ухода, которые заменили работой. Баллы за работу за эти годы тоже ушли, вместо них начислили 8,1 балла.

Законно ли это? Да, если:

1) после вычета стаж остался не меньше 15 лет (у вас 20 — запас есть);

2) вычли ровно периоды ухода, а не что-то лишнее;

3) сам перерасчёт оказался выгоднее прежнего расчёта.

Что делать. Закажите в СФР (через Госуслуги или лично) выписку с подробным расчётом пенсии — там видно, какие периоды чем заменены. Сравните: размер пенсии после 2017 года должен был вырасти, а не уменьшиться. Если стаж урезали больше, чем было ухода, или пенсия не выросла — пишите заявление в СФР с просьбой проверить расчёт, а при отказе жалуйтесь в Отделение СФР по вашему региону или через Госуслуги.

Итог: 3 года убрали потому, что уход за детьми нельзя засчитать одновременно с работой за те же годы — 8,1 балла как раз и есть «цена» этой замены.

13.08.2026, 16:24

Я не работала эти три года и в расчет пенсии они не вошли

13.08.2026, 16:28

Вошёл только следующий год после ухода

13.08.2026, 16:28

Если бы я работала они бы не начислили 8,1 балл за детей если бы вошёл уход в расчет пен ии

13.08.2026, 16:30

Что за путаница такая

13.08.2026, 16:30

Так зачем они тогда начислили 8,1 балл за детей не к 63 баллам моим а к 56 баллам они прибавили почему

13.08.2026, 16:50

И как они их должны прибавить к чему у меня до 2017г было 63 балла

13.08.2026, 16:51

В 2017г подала заявление по уходу за детьми где баллы 8 ,1

13.08.2026, 16:52
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 13.08.2026, 15:36

Пацаны и юристы помогите плиз). С детства всегда мечтал работать в полиции, я тысячу детективов прочитал, тысячу фильмов про преступников посмотрел. Но когда учился в школе мне профпатолог поставил диагноз эпилепсии, был всего один задокументированный приступ. Образование 11 классов. Ясень пень, что работа в полиции мне в России, и даже за бугром закрыта. За границей тоже могут сделать запрос. Я тут подумал, а что если мы в будущем полетим на другие планеты, типа Марса или к другим звёздам и галактикам? Как думате создадут ли в перспективе единую межкосмическую базу данных? Я смогу стать ментом на Марсе, когда там будет колонизация?

Ответить

Здравствуйте! Понимаю мечту — читать детективы и смотреть фильмы про полицейских любят многие, но устроиться в полицию с эпилепсией, увы, не получится. Разберу по-честному.

Служба в полиции требует медицинского освидетельствования — военно-врачебную комиссию (ВВК). Эпилепсия входит в перечень заболеваний, при которых служба в органах внутренних дел запрещена (постановление Правительства РФ № 1046 от 28.06.2023). И даже один задокументированный приступ станет основанием для отказа — для полиции требования к здоровью жёсткие, тут никак.

Что можно сделать? Если приступ был один-единственный в школьном возрасте, есть смысл пройти полное обследование у эпилептолога и получить заключение, что диагноз снят или не подтверждается. Если врачи дадут справку, что эпилепсии нет — тогда ВВК может допустить. Но если диагноз подтверждён — к сожалению, дорога в полицию закрыта.

Зато есть смежные варианты, где здоровье не помеха:

- работа в охранных организациях (там требования мягче, хотя и свои);

- юридическое образование и работа адвокатом, юристом, следователем в частных структурах;

- операторская работа, аналитика, работа с документами.

По поводу Марса — к 2026 году единой межкосмической базы данных, увы, нет. Так что вопрос о «полиции на Марсе» пока скорее научная фантастика. Но если колонизацию когда-нибудь построят — законы будут писать люди вроде вас, так что юридическое образование точно не помешает. Удачи!

Если помогу ещё чем-то — пишите.

13.08.2026, 15:43
Сочи, 13.08.2026, 15:36

Здравствуйте. Есть ли ограничения по возрасту для оформления договора дарения? Если да, то по какой причине?

Ответить

Здравствуйте!

Да, ограничения есть, и зависят они от того, в какой роли человек выступает — дарителя или одаряемого.

Одаряемым (тем, кто получает подарок) можно быть в любом возрасте — хоть новорождённому. Подарок от имени малыша принимают родители или опекуны.

А вот дарить имущество несовершеннолетний может только с ограничениями:

- До 14 лет дарить от своего имени он вообще не может — сделки за него совершают родители (ст. 28 ГК РФ). Более того, дарение от имени малолетних прямо запрещено законом (п. 1 ст. 575 ГК РФ).

- С 14 до 18 лет подросток может подарить собственное имущество, но только с письменного согласия родителей или опекуна (ст. 26 ГК РФ). Без согласия сделку признают недействительной.

- С 18 лет — распоряжается имуществом свободно, без чьих-либо разрешений.

Зачем такие ограничения? Причина проста: дарение это безвозмездная передача имущества, и несовершеннолетний может не осознавать последствий — что он бесплатно теряет квартиру, машину или другое ценное имущество. Закон защищает детей от необдуманных решений и давления со стороны взрослых.

Отдельно отмечу: есть категории, которым вообще нельзя дарить (ст. 575 ГК РФ) — например, госслужащим в связи с их должностью или работникам медицинских и учебных организаций от тех, кто у них лечится или учится. Но это уже не возрастное ограничение, а антикоррупционное.

Если уточните, кто и что именно хочет подарить — подскажу, как оформить правильно.

13.08.2026, 15:43
Новосибирск, 13.08.2026, 15:26

У меня есть долг у судебных приставов на сумму 130 тысяч. Пристава арестовали единственное жильё (комнату) . Имущество в квартире по договору дарения оформлено на ребёнка. Могут ли арестовать имущество в доме? Могут ли продать единственное жильё? И что делать, пристава по моим запросам не присылают справки о долгах по исполнительным листам для банкротства.

Ответить

Здравствуйте, Алена!

Разберу по порядку — здесь три отдельных вопроса, и по каждому есть чёткий ответ.

1. Могут ли продать единственное жильё? Нет. По ст. 446 ГПК РФ взыскание не обращается на жилое помещение, если оно является единственным пригодным для проживания для вас и членов семьи. Продать комнату за долг в 130 тысяч приставы не вправе — если только она не в ипотеке. Но учтите: арест (запрет на регистрационные действия, снятие с учёта) наложить могут, это обеспечительная мера, и продажи она не означает. Если в постановлении указана реализация — надо срочно обжаловать.

2. Могут ли арестовать имущество, оформленное на ребёнка? Нет. Ребёнок не отвечает по долгам родителей — это прямо сказано в ст. 60 Семейного кодекса. Вещи, подаренные ребёнку по договору дарения, принадлежат ему, и за ваши долги их арестовать нельзя. Если приставы всё же наложили арест — подавайте заявление старшему приставу, а при отказе — иск об освобождении имущества от ареста (ст. 442 ГПК РФ). Важный нюанс: держите наготове сам договор дарения и документы, подтверждающие, что подарок реальный и давний. Если дарение было недавно и только «чтобы спрятать» — кредиторы могут попытаться оспорить его как фиктивную сделку, особенно в банкротстве.

3. Приставы не дают справки для банкротства. Это их нарушение — по ст. 50 ФЗ-229 вы имеете право знакомиться с материалами исполнительного производства и получать копии. Что делать: напишите жалобу старшему приставу (срок рассмотрения 10 дней, ст. 123 ФЗ-229), при отказе — административный иск в суд. Параллельно возьмите справки бесплатно через Госуслуги: раздел «Судебная задолженность» / сервис ФССП — там видно все исполнительные производства и суммы, этого часто достаточно для банкротства.

Удачи вам, всё решаемо!

13.08.2026, 15:38
Оценка автора вопроса:

Спасибо большое за ответ. Договор дарения на ребенка давнишний. Какие нужны документы к договору дарения подтверждающие что подарок реальный и давний? А при банкротстве через МФЦ как и кем будет проверяться имущество? Имущество в квартире тоже будет проверяться? Как и кем?

13.08.2026, 16:09
Москва, 13.08.2026, 15:25

Если я прописан в городе Москва могу ли снимать квартиру в московской области на срок 11 месяцев без временной регистрации?

Ответить

Здравствуйте!

Короткий ответ: на срок 11 месяцев без временной регистрации, увы, не получится. Москва и Московская область — это два разных региона, а не один.

По закону о миграционном учёте (ст. 5 ФЗ-109) регистрация по месту пребывания не нужна, только если вы живёте в том же субъекте РФ, где прописаны. То есть прописан в Москве — можно жить в другом районе Москвы без всяких отметок. А вот переезд в область меняет дело: через 90 дней проживания регистрация обязательна.

Что за это грозит? По ст. 19.15.1 КоАП — штраф от 2 до 3 тысяч рублей. Причём привлечь могут не только вас, но и собственника квартиры — для него штраф до 5 тысяч, если он знал, что вы живёте без регистрации.

На практике такие проверки случаются нечасто — обычно по жалобам соседей. Но рисковать не вижу смысла: регистрация бесплатная и оформляется за пару дней.

Как сделать: подайте заявление через Госуслуги (раздел «Регистрация по месту пребывания») или сходите в МФЦ. От вас — паспорт и заявление, от собственника — согласие и документы на квартиру. Регистрацию дают на срок до 5 лет, так что 11 месяцев — без проблем.

Удачи вам!

13.08.2026, 15:31
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Красноярск, 13.08.2026, 15:25

Добрый день! Мой свёкр на протяжении 5 лет жил с одной дамой. В течении 2026 года он очень сильно начал сдавать по здоровью. Учитывая то, что ранее таблетки пил в крайне редком случае. Возили по больницам, сдавали анализы. В итоге положили в неврологию городскую. При поступлении в стационар, после сдачи анализов у него обнаружили СПИД в термальной стадии. О чём проинформировали его сожительницу. Она от нас скрыла данный факт. Нам сообщила, что у него был инсульт. Мы живём на севере, отец жил в ДНР и в последнее время соответственно верили этой твари на слово, отец уже плохо говорил и начиналась деменция. Сейчас мы выяснили, что она принимала терапию, но скрыла от отца, что она ВИЧ позитивна. После выписки из неврологии, она не пошла к терапевту за направлением для папы, он не получал лечения, она ему дала медленно умереть просто. А нам рассказывала, что это всё последствия инсульта. Есть видео на котором она признает свою вину, но услышав от мужа, что мы хотим её посадить сразу заднюю включила и начала путаться в показаниях. Скажите, пожалуйста как нам доказать, что она непосредственно виновата в смерти отца? Выписки и справки по таким диагнозом не выдают родственникам. Из неврологии нет упоминаний о таком заболевании, в справке из морга причина смерти отёк головного мозга, ну это уже последствие болезни.

Ответить

Здравствуйте. Примите мои соболезнования — потеря отца это тяжело, и я понимаю, как вас ранит то, что кто-то скрыл от него правду о болезни.

Сразу скажу честно: юридически «доказать вину в смерти» сложно, но шансы есть, если действовать правильно. Разберу по шагам.

Что реально можно вменить сожительнице:

- ст. 122 УК РФ — заведомое поставление в опасность заражения ВИЧ или заражение. Ключевой момент: она ЗНАЛА о своём статусе (принимала терапию) и скрыла его от отца. Если он заразился от неё — состав налицо.

- ст. 124 УК (неоказание помощи больному) и ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности) — вменить сложнее, но их можно указать в заявлении, пусть следствие оценивает.

Главное, что нужно понять про доказательства: медицинские документы вам и правда не выдадут (медицинская тайна, ст. 13 ФЗ-323), но это не проблема — их запросит СЛЕДОВАТЕЛЬ. Выписки, анализы, история болезни, показания врачей — всё это он получает по постановлению. От вас нужен лишь повод для проверки.

План действий:

1. Подайте заявление в Следственный комитет (не в полицию) по месту последнего проживания отца. Укажите хронологию: диагноз, когда сожительница узнала, что скрыла от вас и от него, что не вела его к врачу.

2. Приложите видео с её признанием — сделайте заранее копии, сохраните на нескольких носителях. Видео она может потом оспорить, но на этапе проверки это сильный аргумент.

3. Заявите ходатайство о допросе врачей: невролог, терапевт, персонал стационара — они подтвердят, когда и кому сообщили диагноз.

4. Запросите результаты судебно-медицинской экспертизы: в морге указали отёк мозга, но экспертиза может установить связь с ВИЧ-инфекцией и сроки развития болезни.

И ещё: если уголовное дело возбудят — вы сможете признать потерпевшим и заявить гражданский иск о компенсации морального вреда. Даже если состава преступления не найдут, есть шанс взыскать компенсацию в гражданском порядке.

К сожалению, быстро не будет — проверка займёт месяцы. Но не опускайте руки: действуйте через СК, и соберите максимум документов. Если нужна помощь с текстом заявления — напишите, подскажу. Держитесь!

13.08.2026, 15:41
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас, за такой развернутый ответ ❤️
Задано вопросов 6, из них VIP - 0
Тула, 13.08.2026, 15:23

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как оплачивается больничный лист, если дата его открытия совпадала с датой, в которую предприятие объявило простой по форс-мажорным причинам.

Ответить

Здравствуйте!

Коротко: за дни, совпавшие с простоем, больничный вам, скорее всего, не оплатят — вместо пособия будет оплата простоя. А вот дни болезни после окончания простоя оплачиваются как обычный больничный.

Почему так: п. 5 ч. 1 ст. 9 Закона № 255-ФЗ прямо говорит — пособие по временной нетрудоспособности не назначается за период простоя, если болезнь началась до него и продолжалась в нём. Логика простая: во время простоя вы и так не работаете и получаете оплату простоя, поэтому пособие не начисляется.

За дни простоя по ст. 157 ТК РФ вам положено не менее 2/3 среднего заработка — если простой объявлен по причинам, не зависящим ни от работника, ни от работодателя (как у вас — форс-мажор).

Теперь важный нюанс именно вашей ситуации: больничный открыт в день начала простоя — это пограничный случай. Закон написан под ситуацию, когда болезнь началась ДО простоя. Буквально если нетрудоспособность наступила уже в период простоя — запрет не срабатывает, и есть судебная практика, когда работникам удавалось взыскать пособие именно на этом основании. Но на практике СФР и бухгалтерии часто отказывают в оплате за этот день, ссылаясь на то, что больничный «пересёкся» с простоем.

Что советую сделать:

1. Запросите у работодателя копию приказа о простое — важно знать точную дату начала и причину.

2. Проследите, чтобы больничный после окончания простоя был правильно закрыт — за эти дни пособие положено однозначно.

3. Если откажут в оплате и за дни после простоя — требуйте письменный отказ и жалуйтесь в СФР и ГИТ, это оспоримо.

Надеюсь, у вас всё наладится. Удачи!

13.08.2026, 15:36
Краснодар, 13.08.2026, 15:17

Ходатайство о рассрочке госпошлины. Подаю в суд на бывшую супругу. Имущественный спор по разделу квартир совместно нажитых в браке. Госпошлина 90 000 рублей. Могу ли я ходатайствовать суд о рассрочке оплаты госпошлины и на какой стадии подачи иска или уже принятия его судом? Спасибо

Ответить

Здравствуйте!

Да, можете — и это обычная практика. ГПК (ст. 90) и Налоговый кодекс (ст. 333.41) прямо разрешают отсрочку или рассрочку уплаты госпошлины, на срок до 1 года. 90 000 рублей — сумма большая, суды идут навстречу, если ходатайство хорошо обосновано.

Лучший вариант — подать ходатайство ВМЕСТЕ с исковым заявлением: вместо квитанции прикладываете ходатайство о рассрочке. Но это не критично: если иск уже принят, ходатайство можно заявить и позже, в ходе процесса — суд разрешит его до вынесения решения.

Главное — обоснование. Суд откажет, если просто написать «пошлина большая». Нужно доказать, что вы не можете заплатить единовременно:

- справки о доходах (2-НДФЛ) и выписки по счетам;

- справка о составе семьи и иждивенцах;

- документы о кредитах, алиментах, обязательных расходах;

- всё, что показывает ваше материальное положение.

Два важных момента именно для вашего спора:

1. При разделе квартир госпошлина считается от цены иска — а цена иска это стоимость той доли, которую вы просите, а не всей квартиры. 90 000 рублей выглядит завышенной: проверьте, как посчитали. Имеет смысл взять не рыночную оценку, а кадастровую стоимость — она обычно ниже и снижает пошлину. Приложите к иску актуальные выписки из ЕГРН.

2. Если вы выиграете спор — уплаченная пошлина взыскивается с ответчика (ст. 98 ГПК). То есть рассрочка — это просто способ пережить суд, а в итоге расходы лягут на бывшую супругу (пропорционально удовлетворённым требованиям).

Удачи вам в споре!

13.08.2026, 15:40
Оценка автора вопроса:
спасибо Вам за подробный ответ!
Омск, 13.08.2026, 15:10

Если имеется задолженность за газ, но она частично гасится и плачу по счетчику. Могут ли газовики обрезать газ? Долк был 7500 осталось 4700 могут отключить газ?

Ответить

Здравствуйте!

Коротко: могут, но не просто так — «обрезать» газ за долг можно только по строгой процедуре и только если долг превышает определённый размер. Понимаю, что это переживательно, давайте разберём.

Главный критерий — не сумма сама по себе, а сравнение с платежами по нормативу. По правилам (п. 45 Правил поставки газа № 549 для частных домов, п. 119, 122 Правил № 354 для квартир) отключение возможно, если задолженность превышает сумму двух месячных плат за газ, рассчитанных по НОРМАТИВУ потребления, а не по счётчику. Это важно: даже если вы платите по счётчику, критерий считается от норматива. Поэтому посчитайте: 2 × месячный платёж по нормативу. Если ваш долг 4700 рублей меньше этой суммы — формально оснований для отключения нет.

Частичная оплата сама по себе от отключения не спасает: если за два расчётных периода подряд плата не была внесена полностью, право на приостановление у поставщика есть. Но процедура обязательна: письменное предупреждение минимум за 20 дней (для квартир) или за 40 дней (для домов) с указанием суммы долга и сроков погашения. Только после этого срока и при отсутствии оплаты возможна приостановка. Без уведомления «отрезать» не имеют права.

Ещё два важных момента:

1. Если газ у вас — единственный источник отопления, в отопительный сезон приостановить его нельзя вообще.

2. Лучшая защита — рассрочка: заключите с газовой компанией соглашение о поэтапном погашении долга. Пока действует соглашение, отключение невозможно, а платите вы уже по счётчику за текущее потребление.

И совет: запросите у поставщика детальный расчёт задолженности — там иногда «всплывают» уже оплаченные суммы или ошибки. Проверьте, а потом уже договаривайтесь о рассрочке. Удачи вам!

13.08.2026, 15:37
Москва, 13.08.2026, 15:09

Если у меня уже открыт статус самозанятого то получается я смогу открыть бизнес (по самозанятости)? я просто на военкомат забил как 5 лет

Ответить

Здравствуйте, Иван!

Да, открыть и вести бизнес по самозанятости вы можете. Регистрация через приложение «Мой налог» происходит автоматически, военкомат в этой процедуре вообще не участвует — и уже открытый статус никто не отберёт за то, что вы «забили» на воинский учёт.

Но давайте честно про риски, чтобы не было сюрпризов:

1. Если вам призывного возраста (до 30 лет) и вам вручали повестку, а вы не явились без уважительной причины — с 2025 года за это вводят временные ограничения: запрет на регистрацию ИП и самозанятости (актуально, если статуса ещё нет), на кредиты, на управление автомобилем и выезд за границу. На уже открытый статус это не действует автоматически, но проблемы могут всплыть в другом месте.

2. Само по себе отсутствие контакта с военкоматом 5 лет — не основание снимать вас с учёта или блокировать деятельность, но это нарушение воинского учёта со штрафами по ст. 21.5 КоАП РФ (до 30 тысяч рублей).

Что советую сделать:

- Проверьте в Госуслугах/военкомате: есть ли вы в реестре воинского учёта, выносились ли вам повестки.

- Если повесток не было — работайте спокойно, но лучше всё же выяснить свой статус.

- Если повестка была и вы не явились — не тяните: явка по повестке сейчас снимает большинство ограничений.

Один визит в военкомат избавит от кучи потенциальных проблем. Удачи вам!

13.08.2026, 15:39
Задано вопросов 4, из них VIP - 0
Смоленск, 13.08.2026, 15:04

Могу ли я воспользоваться внесудебным банкротством если все исполнительные производства погашены еще в 2023 году, но после оформлены новые займы в МФЦ и в данный момент уже выплаты по ним превышают сумму пенсии (я пенсионер) и я остаюсь без средств к существованию. До сих пор выплачивал все проценты по займам, просрочек нет. Что я могу сделать в данной ситуации.

Ответить

Здравствуйте. Ситуация тяжёлая, но выход есть.

Сразу о главном: внесудебное банкротство (ст. 223.2 Закона о банкротстве) вам, как пенсионеру, доступно — с 1 сентября 2025 года пенсионеры с единственным доходом в виде пенсии могут пройти эту процедуру, если сумма долга от 25 тысяч до 1 миллиона рублей, у вас нет имущества, на которое можно обратить взыскание, и исполнительное производство окончено в связи с отсутствием имущества (п. 4 ч. 1 ст. 46 ФЗ-229).

Но есть важный нюанс: пока вы платите без просрочек, приставы не подключены, а значит и «оконченного исполнительного производства» нет — формального основания для подачи заявления пока не возникло. Банкротство невозможно «на ходу», когда вы исправно платите: это процедура для тех, кто не в состоянии платить.

Что реально можно сделать уже сейчас:

1) Попробуйте реструктуризацию. Напишите в МФО заявление со справкой о пенсии: закон обязывает кредитора рассматривать такие обращения (ст. 12.1 ФЗ-151). Платёж ниже пенсии — в интересах и вам, и им.

2) Помните про пределы процентов. По договорам, заключённым с 1 июля 2023 года, начисленные проценты не могут превысить 130% от суммы займа, а ставка — 0,8% в день (ст. 12.1 ФЗ-151). Пересчитайте начисления: если МФО взяла больше — это переплата, её можно вернуть через суд.

3) Если дойдёт до приставов: с пенсии по старости удерживать можно, но вам обязаны оставлять прожиточный минимум. Для этого подаётся заявление приставу (ст. 446 ГПК РФ, ст. 101 ФЗ-229). МФО не вправе списывать с пенсии всё подчистую.

4) Платить «сверх возможностей» не нужно: если по факту остаётесь без средств к существованию — это как раз тот случай, когда стоит допустить просрочку, дождаться судебного приказа и окончания исполнительного производства, и идти во внесудебное банкротство через МФЦ — оно бесплатное. Да, проценты за время судов подрастут, но 130%-ный потолок их остановит.

Перед подачей заявления о банкротстве возьмите в банке справку о доходах, в МФЦ — список документов по ст. 223.2. Если долг превышает 1 млн рублей — внесудебный порядок недоступен, тогда судебное банкротство, но там расходы на процедуру.

С уважением, юрист Яна.

13.08.2026, 15:06
Оценка автора вопроса:
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 8, из них VIP - 0
Волгоград, 13.08.2026, 15:02

Здравствуйте, мой муж участник сво, уволен после тяжёлого ранения, военная травма, инвалидность 3 группа. Выплат за ранение 22.12.24 не было. Обратились в прокуратуру, написали заявление на Военскую. Часть. Прикладываю два ответа двух прокуратур... может кто-то поможет мне понять, первая прокуратура отвечает, что разбирательство в госпиталь предоставили и справка 98 выдана. Вторая прокуратура разбираясь с госпитале, отвечает, что разбирательства нет... что нам теперь делать дальше, может кто-то сталкивался с таким? Помогите пожалуйста, мы в тупике. Госпиталь в Симферополе, мы в Москве, возможности разбираться на месте нет

Ответить

Здравствуйте. Вы не в тупике, просто чиновники перекладывают друг на друга формальность. Поясню, что происходит и что делать.

Суть проблемы в «разбирательстве». Справка о военной травме (её выдают воинская часть или госпиталь) оформляется на основании материалов служебного разбирательства по факту ранения. Первая прокуратура считает, что разбирательство было и справка выдана, вторая — что его нет. Значит, документы где-то потеряны или не оформлены, и это уже нарушение, за которое отвечает конкретное должностное лицо.

Ваши шаги по порядку:

1) Отправьте заказным письмом с описью вложения два письма: в госпиталь (Симферополь) — о выдаче акта служебного разбирательства по факту ранения 22.12.2024 и справки о военной травме; и в воинскую часть, где служил муж, — то же самое. Срок ответа — 30 дней (ФЗ-59). Письма придут по почте, без личных поездок.

2) Противоречивые ответы двух прокуратур — отличное доказательство. Отправьте оба письма в вышестоящую инстанцию — Главную военную прокуратуру (можно через сайт) и в военную прокуратуру Южного военного округа (Симферополь в её ведении). Укажите, что прокуратуры дали взаимоисключающие ответы по одному факту.

3) Если ответы снова неконкретные — идите в суд. Два иска: административный иск по КАС РФ об оспаривании бездействия должностных лиц, обязавших выдать документы; и заявление об установлении факта военной травмы по ст. 264 ГПК РФ — подаётся по вашему месту жительства в Москве, не в Симферополе. Суд установит юридический факт, и на его основании выдадут справку.

4) Помните, ради чего это всё: единовременная выплата при военной травме — 3 млн рублей (Указ Президента № 98 от 05.03.2022). Плюс как инвалиду 3 группы от военной травмы мужу положены ЕДВ и страховая выплата по ФЗ-52. Срок исковой давности по таким выплатам — 3 года, у вас время есть.

И отдельно: сохраните все документы (справки из госпиталя, ответы прокуратур, выписки). Если в части тянут — пишите жалобу в Минобороны, сроки там те же 30 дней. Юридическая помощь в такой ситуации реально работает, но начинайте с писем — они бесплатны.

С уважением, юрист Яна.

13.08.2026, 15:07
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Кемерово, 13.08.2026, 14:50

Здравствуйте, в 2020 году ограничили в правах на ребёнка по состоянию здоровья мою сноху, сейчас у нее клиническое излечение, второому ребенку 2года нет ограничения, как снять ограничение на первого ребёнка и что для этого надо, есть алименты но говорили что так как она болела не могла работать и второй ребенок до 3х лет. Что делать в таком случае

Ответить

Здравствуйте. Да, это реально: ограничение в родительских правах — мера временная, и закон прямо предусматривает её отмену, когда основания отпали. Это ст. 76 Семейного кодекса РФ.

Как это работает:

1) Снять ограничение может только суд. Снохе нужно подать иск об отмене ограничения в родительских правах и возвращении ребёнка. Иск подаётся в районный суд по месту жительства того, у кого сейчас ребёнок (опекун, детский дом), либо по её месту жительства, если ребёнок находится у неё временно. Истцы — только родители (то есть сама сноха), ответчики — второй родитель (ваш сын), органы опеки, а при нахождении ребёнка в учреждении — это учреждение.

2) Главное доказательство — клиническое излечение. К иску прикладываются: медицинские справки о снятии с учёта в ПНД/о ремиссии, заключение врачей, характеристика с места жительства, акт обследования жилищных условий (его делает орган опеки по месту её жительства), справка о доходах. Очень помогает факт, что со вторым ребёнком она справляется и ограничений на него нет — суд это оценит.

3) Ребёнку старше 10 лет суд обязан выяснить его мнение (ст. 57 СК). Если ребёнок против возвращения — суд может отказать, даже если основания отпали (абз. 2 ст. 76 СК). Об этом нужно думать заранее: наладить общение, если оно было прервано.

4) Про алименты: наличие долга — не автоматический отказ. Суд проверяет уважительность причин: болезнь (тем более подтверждённая документально) и уход за ребёнком до 3 лет — это уважительные причины неуплаты (п. 2 ст. 114 СК РФ — суд вправе освободить от уплаты задолженности или уменьшить её). То есть долг можно пересмотреть в судебном порядке, подав заявление об уменьшении/освобождении от неустойки и задолженности. Но отмена ограничения и долг по алиментам — это два разных дела: алименты не мешают вернуть ребёнка, а долг остаётся и его нужно решать отдельно.

5) Практический совет: до подачи иска возьмите у органа опеки предварительную консультацию и попросите, чтобы они провели обследование условий жизни снохи и дали заключение о возможности возвращения ребёнка. Заключение опеки в суде весит очень много. Сам иск — госпошлина 300 рублей (неимущественное требование).

Итог: клиническое излечение + положительная характеристика + заключение опеки + уважительные причины долга по алиментам — это почти гарантированный выигрыш, если только сам ребёнок старше 10 лет не будет против.

С уважением, юрист Яна.

13.08.2026, 15:11
Москва, 13.08.2026, 14:49

Если я открою бизнес по самозанятости военкомат направит туда повестку? Я сам не служил уже 5 лет как в военкомате не был

Ответить

Здравствуйте. Коротко: сама по себе регистрация самозанятости повестку не вызовет. Повестки военкомат направляет по месту жительства или регистрации, а не на «работу» — у самозанятого нет ни работодателя, ни отдела кадров, который обязан вести воинский учёт и вручать повестки под расписку.

Но давайте честно разложу нюансы, потому что вопрос серьёзный:

1) Регистрация в налоговой не передаёт в военкомат «сигнал» для призыва. Самозанятость — это налоговый статус, к воинскому учёту он отношения не имеет.

2) А вот ваши 5 лет без появления в военкомате — это отдельная история. Военнообязанные и призывники обязаны являться по повестке и уведомлять о перемене места жительства. Если вам ещё нет 30 лет (призывной возраст с 2024 года — до 30), вы находитесь в запасе/на учёте, и повестка может прийти в любой момент — независимо от того, откроете вы самозанятость или нет.

3) С 2026 года работает единый реестр воинского учёта, и повестки начали дублировать через Госуслуги. Электронная повестка считается вручённой через 7 дней после размещения в реестре — даже если вы её не видели. После этого выезд за границу ограничен.

4) Если повестка придёт по старому адресу (а вы переехали и не сообщили) — при первом же контакте с военкоматом (регистрация, водительские права, даже постановка на учёт по новому месту) всплывёт и неявка, и неуведомление.

Что делать? Не пугаться, а проверить свой статус: через Госуслуги (раздел «Воинский учёт») или лично в военкомате — сейчас идут сверки данных. Если вам есть что уточнить (отсрочка, категория годности, снятие с учёта по возрасту) — лучше решить это до появления повестки, а не после.

Самозанятость на этот процесс никак не влияет: её можно оформлять спокойно.

С уважением, юрист Яна.

13.08.2026, 15:09
Москва, 13.08.2026, 14:46

Судебные тяжбы по разделу имущества с БМ. Его представитель сестра в суде грозила подать иск о том,что я в ноябре у супруга украла старинные монеты,шторы с крючками, тарелки... Чего можно ожидать? Он алкоголик и у него в квартире много кто побывал соответственно...

Ответить

Спасибо

13.08.2026, 14:54

Добрый день. Угрозы сестры представителя — это классическая тактика давления в разделе имущества, но юридической силы она почти не имеет. Разберу по пунктам.

1) Про «кражу». Кража — уголовное дело (ст. 158 УК), его возбуждают по заявлению в полицию. Суд в гражданском процессе кражу не устанавливает, а представитель в суде вообще не может «подать иск о краже» — заявление о преступлении подаётся в полицию, не в суд. Если оно будет подано, полиция проверит: предметы — монеты, шторы, тарелки — это вещи, которые не находятся при вас, доказать, что именно вы их взяли и именно когда, они не смогут. Плюс у вас есть железный аргумент: в квартире алкоголика бывал кто угодно. Отказ в возбуждении или прекращение дела здесь почти гарантированы.

2) Про гражданский иск. Максимум, что они могут сделать, — подать в суд требование о возврате неосновательного обогащения или истребовании имущества (ст. 1102, 301 ГК). Но и здесь бремя доказывания лежит на них (ст. 56 ГПК): они обязаны доказать, что вещи существуют, принадлежали лично мужу (не совместно нажиты!) и находились у вас. В споре о разделе имущества всё, что приобретено в браке, — общее (ст. 34 СК), а шторы и тарелки тем более. Голословное «она украла» суд не примет.

3) Что делать вам. Зафиксируйте саму угрозу (в протоколе судебного заседания, через аудиозапись, если она допустима, или в письменном заявлении в суд). В разделе имущества не бойтесь «кражи» — бойтесь раздела долгов: если у мужа алкоголика есть кредиты, их могут пытаться разделить как общие. Вот на это направьте внимание.

4) Если всё же поступят жалобы в полицию — дайте объяснения, приложите документы о браке и совместном имуществе, и всё закончится отказным материалом.

Итог: угрозы бездоказательны, к реальным рискам их не отношу. Не поддавайтесь на провокации и ведите раздел по существу.

С уважением, юрист Яна.

13.08.2026, 15:07
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Омск, 13.08.2026, 14:50

Почему нельзя купить дачу в снт жилое пока ребёнок не исполнится 3 года

Ответить

Здравствуйте. Ограничение действительно существует, и объясняется оно просто: закон не разрешает тратить материнский капитал на покупку жилья «впрямую» (за наличные, без кредита), пока ребёнку не исполнится 3 года (ч. 6 ст. 7 ФЗ-256). Это защитная мера: маткапитал нельзя «обналичить» сразу.

Но есть два важных момента:

1) Если берёте ипотеку или целевой займ на покупку дома — ждать 3 года НЕ нужно. П. 1 ч. 1 ст. 10 ФЗ-256 прямо разрешает использовать маткапитал на покупку жилья с привлечением кредитных средств в любое время. По ипотеке можете покупать хоть завтра.

2) Сам дом в СНТ должен быть ЖИЛЫМ. В ЕГРН он должен значиться как «жилой дом» (годен для круглогодичного проживания). На дачный дом, садовый домик без статуса жилого, маткапитал не дадут — это принципиально, и именно здесь чаще всего отказывают. С 1 марта 2025 года вступили в силу новые правила признания садовых домов жилыми (постановление Правительства № 1853): дом в СНТ признают жилым по упрощённой процедуре через МФЦ, если он капитальный, стоит на учётной территории и соответствует требованиям к жилому помещению.

Практический вывод: если хотите купить дачу с жилым домом сейчас — оформляйте ипотеку (маткапитал уйдёт на её погашение сразу). Если покупаете за наличные — придётся подождать до 3-летия ребёнка, либо вложить часть средств без маткапитала. И обязательно проверьте статус дома в выписке ЕГРН до сделки.

С уважением, юрист Яна.

13.08.2026, 15:08
Ростов-на-Дону, 13.08.2026, 14:43

Здравствуйте, Отец ребёнка на СВО, по достижению совершеннолетия долг по алиментам составил 1,5 млн, бывшей жене долги по алиментам погашены т.к. ребенок несовершеннолетний, а долг моему ребёнку нет и этот долг в связи с участием сво приостановили, как и взысканную неустойку по алиментам. Что теперь мне делать, как добиться выплат долга по алиментам и по неустойке? Это же не кредит чтоб его отсрочить и т.п. И могут ли его списать? Мало ли, ведь ребёнок совершеннолетний? В случае допустим его инвалидности на сво? Заранее благодарю!

Ответить

Здравствуйте. Вы правы: алименты — это не кредит, и «каникулы» на них не распространяются. Разберу по пунктам, что происходит и что делать.

1) Приостановка ИП незаконна. Постановление Правительства № 1241 (льготы участникам СВО) прямо исключает из приостанавливаемых производств требования о взыскании алиментов и неустойки по ним. Пристав, приостановивший ИП по алиментам, нарушил закон. Обжалуйте его постановление: жалоба старшему судебному приставу (в течение 10 дней, ст. 123 ФЗ-229), а при отказе — в суд по КАС РФ.

2) Долг не списывается никогда. Ни совершеннолетие ребёнка, ни инвалидность отца на СВО не освобождают от долга по алиментам: с 18 лет прекращаются только текущие платежи, а накопленный долг в 1,5 млн остаётся и взыскивается до полного погашения. Даже банкротство отца не спишет алименты — ст. 213.28 ФЗ-127 это прямо запрещает.

3) Неустойка продолжает расти. Она начисляется на сумму долга (0,1% в день, ст. 115 СК) до фактической выплаты. Приостановка ИП не останавливает её течение — и это дополнительный стимул для отца платить.

4) Ключевой инструмент — удержание из денежного довольствия. По исполнительному документу об алиментах пристав обязан направить постановление об удержании в воинскую часть по месту службы отца (ст. 111 ФЗ-229). Алименты удерживаются из довольствия в первую очередь — до 50-70%. Потребуйте от пристава именно этого: постановление об удержании из довольствия действует, даже если само ИП приостановлено.

Практический план: 1) письменная жалоба старшему приставу на приостановление (укажите ПП № 1241 и ст. 111 ФЗ-229); 2) требование направить постановление об удержании в часть; 3) если пристав бездействует — жалоба в прокуратуру и в суд. Тянуть нельзя: пока идут «приостановки», неустойка капает, а вы можете получить всё с процентами.

С уважением, юрист Яна.

13.08.2026, 15:10
Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Уфа, 13.08.2026, 14:34

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как поступить? Сын пропал 18.05.2026 года., на СВО, я начала банкротство, только еще собирают справки заплатила за месяц, в суд еще не вышли. Стоит ли вообще сейчас делать банкротство, в моем случае. Рассрочка на 20 месяц. Сумма долга 900 тыс. Я не пойму как правильно поступить. На счетах арест, ДД заморозили 50%

Ответить

Здравствуйте, Марина. Очень сочувствую вам — держитесь, обязательно найдётся сын и решится всё остальное.

Теперь по делу, спокойно и по полочкам.

1. Банкротство бросать не стоит. Это как раз ваш спасательный круг: сумма долга 900 тыс. для судебного банкротства подходит, и именно оно в итоге спишет долги. Другое дело — сейчас вы платите за процедуру, а списания с пенсии/дохода тем временем продолжаются. Решение простое: доводите процедуру до суда. С того момента, как суд введёт процедуру (реструктуризацию или реализацию имущества), все аресты со счетов снимаются, а исполнительные производства приостанавливаются и списания прекращаются — это прямо предусмотрено ст. 213.11 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

2. А вот что важно сделать прямо сейчас, не дожидаясь суда. Вы — мать участника СВО, и у вас есть право на кредитные каникулы. Федеральный закон № 377-ФЗ от 07.10.2022 распространяется не только на самих участников СВО, но и на членов их семей — супругов, родителей, детей. Обратитесь в каждый банк, где у вас кредиты, с заявлением о приостановлении платежей (до 6 месяцев) — приложите подтверждающие документы (справку об участии сына в СВО, справку о розыске/из военкомата). Платежи заморозятся, пени не будут капать.

3. Про арест счетов и удержание 50%. Это делают приставы в рамках исполнительного производства (ст. 99 ФЗ-229 «Об исполнительном производстве»). Но у вас есть два законных рычага:

- Напишите заявление судебному приставу о сохранении прожиточного минимума — с 2022 года на сумму прожиточного минимума взыскание не обращается (ст. 101 ФЗ-229), пристав обязан её сохранять, если вы попросите.

- Подайте в суд заявление об уменьшении размера удержаний (ст. 203 ГПК РФ) — при тяжёлом материальном положении практика позволяет снизить списание до 20–25% вместо 50%.

4. По сыну. Обязательно официально зафиксируйте факт пропажи: подайте заявление в военкомат по месту призыва, в военную прокуратуру и в Минобороны (через горячую линию) — это запустит официальный розыск. А когда со дня пропажи пройдёт 6 месяцев (то есть примерно с середины ноября), вы сможете через суд признать сына безвестно отсутствующим — для участников СВО действует сокращённый срок и ускоренное рассмотрение (ст. 42 ГК РФ, ст. 278 ГПК РФ). Это даст вам статус члена семьи пропавшего военнослужащего и доступ к положенным выплатам и мерам поддержки.

Итого: банкротство не бросаем, но сначала каникулы по кредитам, потом — заявление приставам о прожиточном минимуме и уменьшении удержаний, и параллельно оформляем розыск сына. Пошагово, спокойно — всё решаемо. Если что-то непонятно или нужен образец заявления — пишите, помогу. Держитесь!

13.08.2026, 14:42
Екатеринбург, 13.08.2026, 14:33

Здравствуйте! Вопрос следующего характера. Есть компания, 6 учредителей, у одного 60%, у остальных по 8. Учредители больше 3 лет точно, компании больше 30 лет. Главный учредитель (тот, у кого 60%) там с самого начала, остальных же вписали позже (если это хоть как то важно). У компании не было ничего, кроме одного помещения в собственности, и это помещение было выкуплено. Деньги почти поступили на расчетный счет (на днях должны поступить). Вопрос, планы по компании - вывести с нее деньги, и закрыть ее. Мы были уверены (наш юрист, что занимался продажей нам так сообщил) - вы можете выйти из состава учредителей, и вам общество обязано будет выплатить стоимость вашей доли. Мы когда пошли выходить - нам нотариус сказал иное, нельзя вам выходить пока общество не получило деньги, не распределило их и не вывело. От этого и вопрос, а как нам получить свою долю? Ждать деньги и выходить? Сразу выходить? Ждать деньги, собранием учредителей распределять и выходить? Проблема в том, что собираться и делить прибыль мы не хотим, будет балаган. Тем более есть же законные доли в компании? Как мне, учредителю имеющему свою процентную долю получить сумму и выйти? Юрист сообщил что можем нанять оценщика, который оценит нашу долю в деньгах. Это рабочее решение? Т.е коротко, есть юр лицо, я там учредитель имею долю, юрлицо продало помещение, я хочу получить свою долю и выйти из него. Что мне для этого нужно сделать? По максимуму хочу избежать коммуникации с другими учредителями.

Ответить

Здравствуйте! Ситуация понятная и вполне решаемая, давайте по полочкам.

1. Выйти из ООО вы можете — и, что для вас главное, для этого НЕ нужно ни собрания учредителей, ни их согласия. Право участника выйти из общества предусмотрено ст. 26 Федерального закона № 14-ФЗ «Об ООО» (если, конечно, уставом вашего общества выход не запрещён — это редкий случай, посмотрите устав). Механика простая: подаёте нотариально заверенное заявление о выходе, с момента его подачи ваша доля переходит к обществу, а общество обязано выплатить вам действительную стоимость доли (ст. 23, ст. 26 ФЗ-14, ст. 94 ГК РФ).

2. Почему нотариус сказал «подождите» — тут он, по сути, прав по практическим причинам, а не потому что выход запрещён. Действительная стоимость доли рассчитывается на основании бухгалтерской отчётности за последний отчётный период (ст. 23 ФЗ-14). Если вы выйдете сейчас, пока деньги от продажи помещения ещё не поступили на счёт и не отражены в балансе, — стоимость вашей доли посчитают «по-старому», фактически без учёта проданного помещения. Получите копейки. Поэтому разумнее дождаться, пока деньги зайдут на расчётный счёт и попадут в бухгалтерскую отчётность, — и только потом подавать заявление о выходе. Тогда ваша доля (8%) посчитается уже от всей суммы, включая выручку от продажи.

3. Срок выплаты — по закону общество обязано выплатить действительную стоимость доли в течение трёх месяцев со дня подачи заявления (если уставом не предусмотрен иной срок, но не более года — ст. 23 ФЗ-14). Если не выплатят — это уже суд: взыскание стоимости доли, плюс проценты по ст. 395 ГК РФ за просрочку.

4. Про оценщика — рабочее решение, но с оговоркой. Оценка пригодится, если общество посчитает долю заниженной (например, скажет, что денег «не было» или закроет глаза на реальную стоимость). Есть прямая позиция Верховного суда: если данные бухотчётности не отражают реальную (рыночную) стоимость имущества общества, действительная стоимость доли определяется исходя из рыночной стоимости (п. 16 Постановления Пленума ВС РФ № 90 от 17.11.2015). То есть оценка — ваш козырь в суде, а досудебно — отправляете обществу письменное требование о выплате.

5. Итого ваша последовательность действий, без всякого «балагана»:

— дождитесь поступления денег на счёт (и квартальной отчётности, где они отразятся);

— идите к нотариусу с заявлением о выходе (ваше личное право, подписи других учредителей не нужны);

— через 3 месяца (или по уставу) общество обязано перечислить вам 8% стоимости чистых активов — то есть свою долю от выручки за помещение;

— если тянут или занижают — претензия, потом иск, с вас — оценка доли оценщиком.

Единственное, что стоит проверить заранее: разрешён ли выход уставом и как в уставе прописан срок выплаты. Если устав выход запрещает — тогда остаются два других пути: продажа доли (ст. 21 ФЗ-14) или участие в ликвидации и получение ликвидационной квоты. Но в 90% случаев устав выход допускает, и всё решается через нотариуса. Успехов!

13.08.2026, 14:43
Оценка автора вопроса:

Здравствуйте! Спасибо за ответ. В интернете прочитал, что квартальная отчетность подается до 26 октября.. а что значит до? можно ли ее подать условно завтра? это ведь будет тоже "до"

13.08.2026, 21:54
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Саратов, 13.08.2026, 14:32

Здравствуйте. Я отсудил квартиру у строительной компании. Сейчас как мне сказали ее надо перевести в муницепальную собственность. Но я не знаю как это правильно сделать. Кто и как это делает?

Ответить

Здравствуйте. Сначала разберёмся, что именно у вас в решении суда — от этого зависит, куда двигаться. «Перевод в муниципальную собственность» сам по себе не цель, а один из возможных шагов.

Ситуации бывают разные:

1) Если суд признал право собственности именно за вами (вы истец, и в резолютивной части решения написано «признать право собственности Sasha на квартиру...») — никакой муниципалитет не нужен. Ваша задача: вступившее в силу решение + исполнительный лист → заявление в Росреестр о регистрации права собственности (госпошлина 2000 руб., прикладываете решение суда с отметкой о вступлении в силу). Муниципалитет здесь вообще ни при чём.

2) Если в решении написано «передать квартиру в собственность муниципального образования» — это значит, что суд применил механизм для недостроенных/проблемных домов: объект уходит муниципалитету, а вы с ним потом заключаете договор (соцнайма или передачи в собственность по завершении строительства). Вот в этом случае заявление в администрацию — правильно, и дальше ждёте от неё действий: муниципалитет обязан принять квартиру на баланс, зарегистрировать право муниципальной собственности в Росреестре и после этого оформить с вами договор.

3) Если застройщик в банкротстве — квартира может передаваться в фонд защиты прав дольщиков. Тогда «муниципалка» не нужна, а нужно включаться в реестр требований кредиторов и реестр требований о передаче жилья (ст. 201.4 закона о банкротстве).

Что делать сейчас: возьмите решение суда и прочитайте резолютивную часть (последние строки, где выводы). Найдите формулировку «признать право собственности» или «передать в собственность» и уточните, на чьё имя. От этого зависит следующий шаг: Росреестр (вариант 1) или работа с администрацией (вариант 2).

Если у вас вариант 2 — письменно запросите в администрации, кто ответственный за приёмку и каков срок, и после ответа двигайтесь: приёмка квартиры, регистрация права муниципалитета, договор с вами. Если администрация тянет — это оспаривается в суде как бездействие (КАС РФ).

Напишите, что именно сказано в решении — подскажу точный маршрут.

С уважением, юрист Яна.

13.08.2026, 15:11
Москва, 13.08.2026, 14:25

П. 27 постановления пленума вс рф от 17.94.2002 регулирует злоупотребления правом в трудовых отношениях. Он помещен в раздел пленума « Гарантии работникам при расторжении трудового договора по инициативе работодателя» . Означает ли это что злоупотребление правом возможно лишь при увольнении по инициативе работодателя?

Ответить

Здравствуйте! Отличный, по-настоящему юридический вопрос. Короткий ответ: нет, не означает. Давайте поясню.

Пункт 27 Постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2 — это действительно частный случай применения принципа недопустимости злоупотребления правом, «встроенный» в раздел о гарантиях работнику при увольнении по инициативе работодателя. Но сам принцип гораздо шире и трудовым правом не ограничен — его нормативная основа лежит в гражданском законодательстве: ст. 10 ГК РФ (недопустимость злоупотребления правом, презумпция добросовестности) и п. 3, 4 ст. 1 ГК РФ. Трудовой кодекс этого института напрямую не закрепляет, поэтому суды применяют его по аналогии — о чём прямо говорит и сам Пленум в п. 27: при установлении злоупотребления работником правом работодатель не должен отвечать за неблагоприятные последствия.

Почему нельзя ограничивать этот институт только увольнением:

1. Место в постановлении объясняется историей: Пленум в 2004 году отвечал на конкретную практику, когда работники, скрывая, например, инвалидность или иные обстоятельства, оспаривали увольнение и требовали восстановления. Отсюда и контекст «гарантии при расторжении договора».

2. Верховный суд неоднократно подчёркивал, что принцип недопустимости злоупотребления правом универсален и распространяется на обе стороны трудовых отношений — и на работника, и на работодателя. Например, в Обзоре судебной практики ВС РФ № 4 (2017) прямо указано: в трудовых отношениях злоупотребление правом возможно с любой стороны, и суды обязаны устанавливать его в каждом конкретном споре. Так что злоупотребление работодателя (например, увольнение с нарушением процедуры при формальной видимости законности, изменение условий труда в обход процедуры) — тоже злоупотребление, со всеми последствиями.

3. На практике этот принцип применяется судами в самых разных трудовых спорах: при заключении договора (сокрытие работником обстоятельств, влияющих на допуск к работе), при совместительстве, при изменении существенных условий труда, при восстановлении на работе (когда работник годами не оспаривает увольнение, хотя знал о нём), при выплатах. Во всех этих случаях суд сначала проверяет добросовестность сторон, а потом уже применяет нормы ТК РФ.

Итог: п. 27 Пленума № 2 — это «витрина» института применительно к увольнению, а не граница его действия. Недопустимость злоупотребления правом — общий принцип (ст. 10 ГК РФ), действующий в любых трудовых отношениях и в отношении обеих сторон. Другое дело, что юридические последствия и процесс доказывания в каждом виде спора свои — и вот там уже работают специальные нормы.

13.08.2026, 14:45

Я спрашивала не о принципе и не о ст 10 а о применимости п27 . П27 является специальным регулированием ст .10 гк рф в тк рф но он заявлен только по вопросу увольнения по инициативе работодателя. Какое регулирование в других случаях трудового права?

13.08.2026, 15:08

Olga, вы правы, и спасибо за уточнение — здесь важна точность формулировок. П. 27 Пленума № 2 — это не принцип, а разъяснение, «прикладное» толкование, и в этом вы абсолютно правы. Принцип — в ст. 10 ГК РФ (недопустимость злоупотребления правом). П. 27 — это то, как Верховный суд применил этот принцип к конкретной ситуации: работник злоупотребил правом (скрыл обстоятельства и т.п.), и поэтому отказ в восстановлении на работе не считается нарушением гарантий.

Теперь по сути вашего вопроса: означает ли расположение п. 27 в разделе «Гарантии работникам при расторжении трудового договора по инициативе работодателя», что злоупотребление правом в трудовых отношениях возможно только при таком увольнении?

Ответ: нет. Логика здесь простая — расположение нормы в определённом разделе постановления показывает, для какой категории споров она была сформулирована, но не исчерпывает действие самого института. П. 27 буквально описывает последствия злоупотребления именно при увольнении, потому что именно там практика требовала разъяснения в 2004 году. Но сама конструкция «злоупотребление правом» — это общий принцип (ст. 10 ГК, ст. 1, 5, 55 ТК РФ в их взаимосвязи), и суды применяют его за пределами этого раздела: при приёме на работу (сокрытие обязательных сведений), при изменении условий труда, при дисциплинарных взысканиях, при взыскании выплат.

То есть: п. 27 — это частный случай, «витрина» принципа применительно к увольнению по инициативе работодателя. Институт шире пункта. Другое дело — и здесь вы тоже правы — что в других категориях споров нет такого прямого разъяснения, как п. 27, и суды применяют принцип через общие нормы (ст. 10 ГК по аналогии). Поэтому практикующие юристы и говорят про «универсальность» — но это именно вывод из совокупности норм, а не из текста самого п. 27. Надеюсь, теперь ответил точно на ваш вопрос.

13.08.2026, 15:18

1) Ст 10 не применяется по аналогии

2) п.3 ст.2 гк рф запрещает применять статьи ГК рф если иное не предусмотрено законодательством

13.08.2026, 16:09
Набережные Челны, 13.08.2026, 14:22

Здравствуйте. Как платить за товар, в Озон или Валберис, если все карты на блокировке, даже со скидкой 50% карты озон на блокировке, из-за блокировок карт теперь нужно переплачивать, за товар? Каким способом можно оплатить товар, с 50% скидкой, вместо карт со скидкой, в Озон или Валберис или без карточных скидок, но со скидкой в 50%, рассрочку не рассматривала, потому что, если выбрать рассрочку переплатить придется, расчетный счет можно выбрать, но незнаю, что это такое и как им можно воспользоваться? В Валберис или Озон, если свой товар продавать, для этого обязательно нужна регистрация, как самозанятого в Фнс, только потом можно товар на продажу выставить, после того, как будет оформлен статус самозанятого, можно товар продавать и самой что-нибудь купить со скидкой? У меня есть самозанятость, тогда как оформить в Озон или Валберис самозанятым? В Валберис можно оплатить за телефон, услуги жкх, за газ? Почему, через денежные переводы нельзя оплатить за газ, за жэк, за телефон?

Ответить

Здравствуйте, Роза! Давайте по порядку — вопросов много, но всё решаемое.

1. Как платить без карт. Самый простой и легальный способ — оплата через СБП (Система быстрых платежей): в Ozon и Wildberries при оплате можно выбрать «Оплатить по QR-коду» или «СБП». Деньги списываются напрямую со счёта по номеру телефона, карта не нужна вообще. Скидки при оплате СБП действуют так же, как и картой. Расчётный счёт для оплаты покупок вам не нужен — он открывается предпринимателям для бизнес-расчётов, для покупателя на маркетплейсе это ни при чём.

Что касается самой блокировки карт: банки блокируют карты в рамках противодействия сомнительным операциям (это регулируется 115-ФЗ) — надо идти в свой банк и выяснять причину: иногда достаточно подтвердить операции, предоставить документы, и карту разблокируют. Но пока разбираетесь — СБП полностью закрывает вопрос с оплатой.

2. Про продажу как самозанятый. Да, для продажи на Ozon или Wildberries нужен официальный статус. Оформляется он бесплатно за 5 минут: через приложение ФНС «Мой налог» или прямо в банке. Это специальный налоговый режим — налог на профессиональный доход, он введён Федеральным законом № 422-ФЗ от 27.11.2018. Ставка: 4% с доходов от продаж физическим лицам и 6% — если покупатель юрлицо или ИП (маркетплейс как раз юрлицо). Годовой лимит дохода — 2,4 млн рублей, свыше него статус не работает.

После регистрации в «Мой налог» вы привязываете счёт или карту, и на каждую продажу через приложение формируется чек — это ваша обязанность по закону (ст. 4 ФЗ-422). Маркетплейсы обычно дают инструкцию, как привязать статус самозанятого в личном кабинете продавца — сделайте это до выставления первого товара.

Важно: самозанятость разрешена только для продажи собственных товаров и услуг. Перепродавать чужие товары (купил дешевле — продал дороже) на этом режиме нельзя — за это налоговая доначислит налоги. Если планируете именно перепродажу — тогда нужен статус ИП.

3. Можно ли самозанятой «самой что-нибудь купить со скидкой»? Статус самозанятого не даёт скидок на маркетплейсах — скидки продавцам на комиссии площадки касаются только ваших продаж, а не покупок. Это маркетинг площадок, а не закон.

4. Про оплату телефона, ЖКХ и газа на Wildberries — нет, так нельзя. Маркетплейсы — это площадки для продажи товаров, а не расчётные центры. ЖКУ и связь оплачиваются через банк (приложение, СБП по QR-квитанции), в ГИС ЖКХ или через сервисы вроде Сбер/Тинькофф. Денежные переводы (СБП) как раз и есть нормальный способ оплатить газ, ЖКХ и телефон — просто платите не «на маркетплейсе», а в приложении своего банка или по QR на квитанции.

Итого: оплачиваете СБП по QR — скидки сохраняются; для продаж оформляете самозанятость в «Мой налог» (4–6%, лимит 2,4 млн, чек на каждую продажу); ЖКХ и связь платите в банке или через СБП по квитанции. Если нужен образец или подробности — пишите, помогу.

13.08.2026, 14:44
Оценка автора вопроса:
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Кемерово, 13.08.2026, 14:13

Здравствуйте а скажите пожалуйста а денежные довольствие на детей за без вести пропавшего отца приходят каждый месяц всем в один день или поразному

Ответить

Здравствуйте. По практике — чаще всего в один период, но не обязательно в один и тот же день. Поясню, как это устроено.

Выплаты на детей без вести пропавшего военнослужащего производятся через бухгалтерию (финансово-расчётный пункт) воинской части, где служил отец, по общему графику выплаты денежного довольствия — обычно с 10 по 25 число каждого месяца. Конкретный день внутри этого периода зависит от части, казначейства и даже от того, по какому ведомству идёт перечисление (Минобороны, Росгвардия и т.д.). Поэтому у разных семей даты могут отличаться на 1-2 дня, иногда больше — это нормально, а не признак, что выплату «потеряли».

Важно другое: сама выплата идёт на каждого ребёнка, а её размер и порядок определяются по месту службы отца. Если в один месяц деньги не пришли — сразу пишите заявление в воинскую часть (или через военкомат по месту жительства), срок ответа 30 дней.

И на будущее: статус «без вести пропавший» юридически лучше закрепить — подать заявление в суд об установлении факта безвестного отсутствия (ст. 42 ГК РФ). Через год суд это установит, и тогда семья получает право на пенсию по потере кормильца и другие выплаты уже без привязки к части — это надёжнее и регулярнее. Документы: справка из воинской части о том, что отец числится без вести пропавшим, свидетельства о рождении детей.

Так что если вопрос про «в один день или нет» — не переживайте: главное, чтобы выплаты шли каждый месяц. А если месяц пропущен — это уже повод бить тревогу.

С уважением, юрист Яна.

13.08.2026, 15:12
Москва, 13.08.2026, 13:41

Если я гражданин Москвы имею ли я право снимать квартиру без регистрации (в московской области)? я живу уже больше 4 месяцев тут без регистрации

Ответить

Добрый день! Отвечаю по существу, опираясь на действующее законодательство.

Коротко: снимать квартиру без регистрации вы можете, но только если проживаете менее 90 дней. Раз вы живёте уже 4 месяца — по закону обязаны были зарегистрироваться по месту пребывания.

Правовая база:

1. Ст. 27 Конституции РФ гарантирует свободу передвижения и выбора места жительства. Но это не отменяет регистрационный учёт — он носит уведомительный, а не разрешительный характер (постановление Конституционного суда РФ от 02.02.1998 № 4-П).

2. Ст. 3 Закона РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ» обязывает граждан регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства.

3. Ст. 5 того же закона: при проживании вне места жительства свыше 90 дней оформляется регистрация по месту пребывания. Москва и Московская область — разные субъекты РФ, поэтому ваша постоянная регистрация в Москве не заменяет временную регистрацию в области (п. 16 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 № 713).

Чем это грозит:

- Ст. 19.15.1 КоАП РФ: проживание без регистрации по месту пребывания свыше 90 дней — штраф от 2000 до 3000 рублей (в Москве и Санкт-Петербурге — от 3000 до 5000 руб. по ч. 2). Нарушение могут зафиксировать при проверке участковым, при обращении в МВД, при получении госуслуг.

- Штраф грозит и собственнику, который допустил ваше проживание без регистрации (ч. 1 ст. 19.15.1 КоАП РФ).

- Важное исключение: ответственность не наступает, если вы проживаете у близких родственников — супруга, детей, родителей, бабушек, дедушек, внуков, братьев и сестёр (примечание к ст. 19.15.1 КоАП РФ).

Как узаконить проживание:

1. Договоритесь с собственником — без его согласия временную регистрацию оформить нельзя (регистрация производится с согласия наймодателя, ст. 5 Закона № 5242-1).

2. Подайте заявление через МФЦ или портал Госуслуг: паспорт, договор найма, заявление, согласие собственника. Срок — до 8 рабочих дней (Административный регламент МВД, приказ от 31.12.2017 № 984).

3. Регистрация по месту пребывания бесплатная, срок действия определяется договором — обычно до 5 лет.

Практический совет: оформите регистрацию как можно скорее. Помимо штрафа, без неё сложно прикрепиться к поликлинике по ОМС, получить региональные выплаты и льготы Московской области, встать на учёт в военкомате по месту пребывания.

Если нужна помощь с составлением заявления — пишите, подскажу по шагам.

13.08.2026, 13:47
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Кемерово, 13.08.2026, 13:45

Здравствуйте подскажите пожалуйста было совершено ДТП с участием не совершенно летнего ребенка на мотоцикле он ехал по главной и выежавшая машина с второстепенной дороги не уступила и сбила, подскажите какие могут быть последствия у обеих сторон?

Ответить

Здравствуйте! Понимаю, ситуация нервная, но давайте спокойно разберём, кому и что грозит. Сразу скажу главное: сам по себе факт, что за рулём мотоцикла был несовершеннолетний, ещё не делает его виновником аварии. Вину определяют по правилам проезда перекрёстков. Пункт 13.9 ПДД: на перекрёстке неравнозначных дорог водитель, движущийся по второстепенной, обязан уступить дорогу тем, кто едет по главной. Раз машина выезжала со второстепенной и не уступила — почти наверняка виновником признают водителя автомобиля.

Теперь что будет для водителя машины. Если мотоциклист получил лёгкий вред здоровью — это часть 1 статьи 12.24 КоАП РФ: штраф 2,5–5 тысяч рублей либо лишение прав на срок от года до полутора. Вред средней тяжести — уже штраф 10–25 тысяч или лишение на 1,5–2 года. А вот если травмы тяжёлые — дело уходит в уголовку, статья 264 УК РФ, там возможно и лишение свободы. Плюс «гражданка»: лечение и потерянный заработок возместит страховая по ОСАГО — на вред здоровью сейчас лимит полмиллиона рублей (ст. 7 ФЗ № 40-ФЗ). Что сверх лимита — взыщут с водителя лично (ст. 1072 ГК РФ). И моральный вред: автомобиль — источник повышенной опасности (ст. 1079 ГК РФ), так что компенсацию за пережитое ребёнку практически наверняка присуждят (ст. 1100 ГК РФ).

Теперь то, о чём часто не думают: что грозит самому ребёнку и его родителям. Управлять мотоциклом (категория «А») можно с 16 лет и только с водительским удостоверением (ст. 25 ФЗ № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»). Если прав у ребёнка нет — это отдельное правонарушение: езда без прав, штраф от 5 до 15 тысяч (ч. 1 ст. 12.7 КоАП). Ребёнку младше 16 штраф не выпишут — он ещё не субъект административной ответственности (ст. 2.3 КоАП). Тогда отвечать будут родители: либо по ч. 3 ст. 12.7 КоАП — передача управления человеку, который заведомо не имеет прав, это 30 тысяч (если мотоцикл дали именно родители), либо по ст. 5.35 КоАП — неисполнение обязанностей по воспитанию.

Ещё нюанс: даже если ребёнка признают частично виноватым, его право на возмещение сохраняется, но сумму выплат могут уменьшить пропорционально вине (ст. 1083 ГК РФ). Так что сбитому не платить вообще — не могут в принципе.

Если коротко: водитель машины рискует серьёзнее всего — штраф, лишение прав или уголовное дело, потому что не уступил дорогу. А ребёнок и его родители отвечают уже за другое — за езду без прав и за то, что допустили ребёнка за руль мотоцикла. Если права и шлем у ребёнка были — родителям ничего не грозит, и тогда вся ответственность целиком на водителе.

На практике советую: оформить ДТП по всем правилам (схема, фото, свидетели, вызов ГИБДД), ничего на словах не признавать и не договариваться «на месте» — выплаты лучше проводить через страховую. Если понадобится помощь с документами — пишите, подскажу.

13.08.2026, 13:53
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 13.08.2026, 13:34

Как проверить штрафы на авто с советской регистрацией?

Ответить

Здравствуйте. Понял вас — с «советской» регистрацией базы часто не находят авто, потому что старые номерные знаки не в электронной системе ГИБДД. Работает другой путь:

1) Проверьте через портал ФССП (fssp.gov.ru) по своим фамилии, имени и отчеству. Штрафы, которые не оплатили вовремя и передали приставам, появятся там — это самый надёжный способ, он не зависит от базы авто. Если долгов нет — значит, на вас исполнительных производств не открывали.

2) Напишите официальное обращение в ГИБДД через сайт гибдд.рф (раздел «Приём обращений») — укажите марку, модель, год выпуска и номера авто. По закону обязаны ответить в течение 30 дней, и ответ придёт в письменном виде. В нём будет информация, числятся ли за авто нарушения.

3) Если авто действительно стояло на старом учёте и не перерегистрировано — штрафы с камер по нему, скорее всего, просто не привязываются (система не находит владельца). Но не забывайте: для эксплуатации такое авто всё равно нужно перерегистрировать на себя, иначе при остановке инспектором вопросов не избежать.

4) Бонус: проверьте налог. За авто со «старой» регистрацией налоговая тоже могла начислить транспортный налог — проверьте личный кабинет налогоплательщика (nalog.ru).

Итог: ФССП по ФИО + письменный запрос в ГИБДД — это два канала, которые закроют вопрос полностью.

С уважением, юрист Яна.

13.08.2026, 15:13

здравствуйте. авто досихпор находится на советском учете

владелец авто уже мертв. авто находится на вечном советском учете.

ранее оплачивали штрафы через письма которые приходили по месту жительства его жене.

сейчас повис вопрос как избежать вопросов от сотрудников гибдд

почему весят неоплаченные штрафы (В случае если они будут фиксироваться

а мы об этом знать не будем)

13.08.2026, 15:38

на протяжении долгово времени

проверяли документы и наличие штрафов

и отпускали

13.08.2026, 15:40

Здравствуйте! Теперь картина ясна, спасибо за уточнение. Раз владелец умер — вопрос решается не проверкой штрафов, а оформлением наследства. Объясню по-простому.

Главное: штрафы, которые уже выписаны на имя умершего владельца, никуда не денутся. По закону долги наследодателя переходят к наследникам — но только в пределах стоимости наследства (ст. 1175 ГК РФ). Проще говоря: если по авто есть неоплаченные штрафы при жизни владельца, их могут взыскать с наследников, но не больше стоимости самого авто. Поэтому их надо узнать и решить, а не прятаться.

Как узнать все штрафы по умершему владельцу:

1) ФССП (fssp.gov.ru) — поиск по фамилии, имени, отчеству и дате рождения владельца. Если завели исполнительное производство — увидите.

2) Письменное обращение в ГИБДД через сайт гибдд.рф (раздел «Приём обращений») — обязаны ответить за 30 дней, приложите свидетельство о смерти.

3) На сайте гибдд.рф есть сервис «Проверка автомобиля» по VIN или госномеру — там видно, в розыске ли авто и были ли ДТП.

И самое важное — чтобы перестать жить в этой подвешенности, авто нужно переоформить:

- Наследник (жена) вступает в наследство — у нотариуса получает свидетельство о праве на наследство (6 месяцев после смерти, но по факту обращаются когда удобно, нотариус по заявлению).

- Затем в ГИБДД: либо перерегистрировать авто на наследника (и тогда все новые штрафы будут приходить на его имя — прозрачно), либо снять авто с учёта, если им больше не пользуются.

Почему это важно: сейчас авто числится за умершим человеком. Инспекторы при остановке это видят, и рано или поздно возникнут вопросы — вплоть до штрафа за нарушение правил регистрации (ст. 19.22 КоАП). А ещё до снятия с учёта продолжает начисляться транспортный налог.

Итого: не нужно «обходить» систему. Вступите в наследство, переоформите авто (или снимите с учёта) — и все штрафы станут видимыми и решаемыми, а вопросы инспекторов исчезнут. Если помогу с шагами по наследству — пишите, подскажу подробнее.

13.08.2026, 15:46
Задано вопросов 103, из них VIP - 19
Ханты-Мансийск, 13.08.2026, 13:13

Была реализована квартира по банкротству, осталось задолженность за коммунальные услуги за квартиру. Приходят исполнительные листы за задолженность за коммунальные услуги. Могут ли приставы списать задолженность за коммунальные услуги с инвалидной пенсии.

Ответить

Здравствуйте! Отвечу честно: да, с пенсии по инвалидности приставы удерживать вправе, тут никакой «неприкосновенности» нет. Важно другое — какие именно деньги списываются, и тут есть несколько вещей, которые реально защищают вас и о которых часто не говорят.

Первое. Пенсия (страховая или социальная по инвалидности) в перечень защищённых доходов из статьи 101 Закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» не входит, поэтому её удерживают. Но есть лимит: по общему правилу не более 50% (ст. 99 Закона № 229-ФЗ), а приставы, как правило, удерживают ещё меньше — в пределах прожиточного минимума.

Второе, и это самое важное. С 1 февраля 2022 года действует правило о сохранении прожиточного минимума: должник вправе подать заявление приставу, чтобы на счёте ежемесячно оставалась сумма не меньше величины прожиточного минимума, установленной в вашем регионе для пенсионера (п. 1.1 ст. 446 ГПК РФ, Федеральный закон № 234-ФЗ от 29.06.2021). Оформляется один раз — через заявление в службу судебных приставов или через суд. Учитывая, что у вас инвалидность, а значит — расходы на лекарства и лечение, этим правом нужно воспользоваться обязательно.

Третье. Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) инвалидам — это совсем другая история. Её списывать нельзя ни в каком размере: она прямо названа в перечне доходов, на которые не может быть обращено взыскание (п. 6 ч. 1 ст. 101 Закона № 229-ФЗ). Если приставы списали ЕДВ — это нарушение, деньги возвращают по заявлению, а постановление об удержании отменяют.

Четвёртое — самое важное в вашей ситуации. Вы пишете, что квартира реализована в рамках банкротства. Если ваша процедура банкротства уже завершена, то по статье 213.28 Закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» вы освобождаетесь от долгов, которые были заявлены кредиторами в ходе процедуры, — включая задолженность за ЖКХ, возникшую до банкротства. Исключение — «текущие» платежи, то есть коммуналка, начисленная уже после возбуждения дела. Так что сначала посмотрите: завершена ли процедура и когда именно возник долг. Если банкротство завершено, а долг старый — это основание требовать от пристава прекращения исполнительного производства (ст. 43 Закона № 229-ФЗ), а если долг в реестр не включали — освобождения от него.

На практике рекомендую такой порядок действий: 1) проверьте на сайте Госуслуг или ФССП, какие исполнительные производства открыты; 2) подайте приставу заявление о сохранении прожиточного минимума и укажите, что часть взыскания — ЕДВ; 3) возьмите в арбитражном суде справку о завершении процедуры банкротства и, если долг старый, ходатайствуйте о прекращении взыскания. Если нужна помощь с формулировкой заявлений — пишите, подскажу.

13.08.2026, 13:57
Оценка автора вопроса:
Отличный ответ
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Екатеринбург, 30.01.2026, 16:32

Добрый вечер. Собрание было 08.12.25 г. оно признано не действительным потому что ни кто не явился. Назначен срок 60 дней. Который закончится 08.02. 26 г. Если никто не заявит на КМ (автомобиль Тойота Королла 2008 г выпуска, оцененая в 446000). Дальше что ждёт? От своего юриста я толком добиться не смогу.

Ответить

Если после 08.02.2026 года никто из кредиторов не заявит требований о включении вашего автомобиля Toyota Corolla 2008 г. в. в конкурсную массу, дальнейшая судьба машины будет следующей:

1. Снятие обременений и освобождение. Финансовый управляющий исключает автомобиль из списка имущества, предназначенного для продажи.

2. Возврат должнику. Автомобиль возвращается вам. Все ограничения на регистрационные действия и возможные аресты снимаются.

3. Сохранение за собой. Вы продолжаете владеть автомобилем как обычным имуществом, а процедура банкротства далее рассматривает иные активы или завершается.

30.01.2026, 16:34
Барнаул, 30.01.2026, 16:29

Что если пристав арестовал счета и плюсом ещё отправил судебный приказ на место работы. Т.е получается что списывается 50% от дохода на рабочем месте и с оставшейся суммы ещё 50 %

Ответить

Такая ситуация, когда приставы взыскивают 50% зарплаты через работодателя, а затем банк списывает остаток с вашей карты, является неправомерной и технической ошибкой.

Это нарушает законный лимит удержаний (обычно 50% от дохода). Общая сумма всех списаний с вашего дохода за месяц не должна превышать этот установленный предел.

Как решить проблему

Вам нужно подтвердить приставу, что арестованный счёт является зарплатным.

1. Соберите документы: Возьмите у бухгалтерии справку, в которой указано, что ваш доход зачисляется именно на эту конкретную банковскую карту.

2. Обратитесь к приставу-исполнителю: Предоставьте эту справку и объясните ситуацию.

3. Если не помогло: При продолжении двойных списаний подайте жалобу старшему судебному приставу. В случае подтверждения переплаты излишне уплаченные деньги должны быть вам возвращены.

30.01.2026, 16:36
Курск, 30.01.2026, 16:01

Здравствуйте, мы покупали дом за мат капитал, дрли выделены на четверых 2 вз и два ребенка сейчас им 14 и 18 лет, на каждого по 1\4 доли, сертификат на 48.9 кв,с мужем в разводе он хочет купить в себе я же и на детей хочу приобрести в другом городе, как его расчитать, сколько на каждого положено. И сказали еще у нотариуса какие то доли выделить надо на раздел.

Ответить

При разделе дома, купленного с материнским капиталом, важно учитывать доли всех членов семьи. Вот краткое объяснение вашей ситуации и порядок расчета.

Кто имеет доли в доме

По закону, когда для покупки жилья использован материнский капитал, доли должны быть выделены всем членам семьи. В вашем случае это:

- Вы (мать)

- Бывший муж (отец)

- Двое детей (14 и 18 лет)

Доли детей не подлежат разделу между родителями и должны остаться за ними в полном объеме.

Как рассчитать доли

Обычно расчет строится на определении, какая часть стоимости дома была оплачена маткапиталом. Эту часть делят поровну между всеми членами семьи.

1. Определите долю, оплаченную маткапиталом: Например, если дом стоил 5 млн руб., а материнский капитал составил 500 000 руб., то на маткапитал приходится 10% от стоимости дома (500 000 / 5 000 000).

2. Разделите эту долю на всех: Эти 10% делятся поровну на 4-х человек (вы, бывший муж, двое детей). Каждому полагается по 2.5% (или 1/40 доли) от всей стоимости дома.

3. Остальная часть дома (90% в нашем примере), оплаченная вашими общими средствами, признается совместно нажитым имуществом и при разделе по общему правилу делится пополам — по 45% каждому из вас.

В итоге доли составят:

- Вы: 45% + 2.5% = 47.5%

- Бывший муж: 45% + 2.5% = 47.5%

- Каждый ребенок: по 2.5%

Это упрощенный пример. Вам нужно знать точную стоимость дома на момент покупки.

Что нужно сделать дальше

1. Выделение долей: Если доли детям формально не были выделены, это необходимо сделать. Процедура называется «выделением долей» и оформляется у нотариуса, а затем регистрируется в Росреестре.

2. Раздел ваших долей с бывшим мужем: После выделения детских долей, ваша и его доли (те самые ~47.5% каждому) подлежат разделу. Если вы не можете договориться, раздел производится в судебном порядке. Вы можете предложить ему выкупить его долю или продать свою ему.

3. Продажа и покупка в другом городе: Чтобы продать дом, где есть доли несовершеннолетнего ребенка (14 лет), потребуется разрешение органов опеки и попечительства. Они дадут его при условии, что ребенок получит в новом жилье долю не меньше по площади и рыночной стоимости.

- Доли есть у всех четверых.

- Доли детей трогать нельзя.

- Вашу и его доли можно разделить (в идеале — договориться о выкупе).

- Для продажи дома с долей ребенка нужно согласие опеки.

30.01.2026, 16:05
Оценка автора вопроса:
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Симферополь, 30.01.2026, 13:30

Здравствуйте! Соседи сверху, на балконе на бетонном барьере ограждения: толщиной примерно 80 мм, построили стену из полнотелого кирпича, в стену встроили стандартный оконный блок. Остеклили балкон. Несложный расчёт веса такой конструкции примерно-1500 кг. дом старый, пятиэтажка постройки 1979 года, сейсмоопасный регион (Крым). берег моря, зимой ураганный ветер - норма. Насколько законна сия конструкция, что можно сделать в данной ситуации?

Ответить

Такая конструкция незаконна и представляет серьезную опасность, особенно в сейсмически активном Крыму.

Вот основные аргументы и ваши первые шаги:

1. Это самовольное строительство и перепланировка.

- Балконная плита является ограждающей несущей конструкцией и входит в состав общего имущества дома.

- Возведение кирпичной стены с окном — это изменение фасада и конструкции, которое требует согласования с органами местного самоуправления и разрешения общего собрания собственников. Без этого оно считается самовольным.

- Постановление Госстроя РФ прямо запрещает самовольную установку балконов, лоджий и их переоборудование.

2. Конструкция не соответствует строительным нормам и опасна.

- В сейсмических районах (как Крым) к балконам предъявляются особые требования по прочности, жесткости и связям с основной конструкцией здания.

- Пристройка, не рассчитанная на сейсмическую нагрузку и ураганный ветер, может быть неустойчивой.

- По данным Постановления Госстроя РФ, запрещено размещать на балконах громоздкие и тяжелые вещи, к которым однозначно относится кирпичная стена весом ~1.5 тонны.

3. Ваши действия. Краткий план.

1. Обратитесь в управляющую компанию (УК) или ТСЖ с письменным заявлением. УК обязаны систематически проверять правильность использования балконов и принимать меры при обнаружении опасности.

2. Подайте жалобу в Государственную жилищную инспекцию вашего региона. Это основной надзорный орган. Без их решения УК часто бездействует.

3. В заявлении сделайте акцент на безопасности:

- Возраст дома (1979 г.) и износ конструкций.

- Расчетный вес пристройки (1500 кг).

- Нахождение в сейсмоопасном регионе (Крым) и риски при ураганных ветрах.

Если соседи не устранят нарушение по предписанию, их могут оштрафовать, а в судебном порядке — обязать демонтировать конструкцию за свой счет.

30.01.2026, 13:33
Белгород, 30.01.2026, 13:24

Подскажите пожалуйста,куда написать обращение или жалобу и привлечении следователя к ответственности? При расследовании уголовного дела она допустила кучу ошибок и нарушений,чего не было и не могло быть?

Ответить

Вы можете подать жалобу на действия следователя в несколько инстанций:

1. Руководителю следственного органа — непосредственному начальнику следователя в СКР, МВД или ФСБ, где она работает. Это обязательный первый шаг.

2. В прокуратуру (по месту расследования). Прокурор осуществляет надзор за следствием и вправе отменить незаконные решения.

3. В суд (районный по месту расследования). Это наиболее сильный способ обжаловать конкретные процессуальные решения (обыск, отказ в ходатайстве и др.).

Обращение лучше подавать письменно, приложив копии доказательств нарушений. Для серьезных ситуаций (фальсификация, давление) рекомендуем обратиться к адвокату.

30.01.2026, 13:27

Следователь оказывал давление на осуждённого,чтобы он признал вину.

30.01.2026, 13:29

Тогда тем более в прокуратуру, писала последовательность выше

30.01.2026, 13:30

Она выбивала показания из него,избивали,пытали,заявление о побоях он уже написал, а следователь говорила " потерпевшей" что говорить и делать нужно.

30.01.2026, 13:34

В прокуратуру Белгородской области ?

30.01.2026, 13:36
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Краснодар, 29.01.2026, 23:28

Здравствуйте. В школе подростка за плохое поведение довели до нервного срыва, он сказал, что что-то с собой сделает, на эти слова учитель просит написать расписку, что мы родители в случае чего-нибудь произошедшего притензий не имеем и всю ответственность берём на себя. Какую юридическую силу имеет такая расписка?

Ответить

Такая расписка не имеет юридической силы и не освобождает школу от ответственности за жизнь и здоровье ребёнка. Более того — её требование незаконно и опасно!!

Почему:

- Школа несёт обязательную ответственность за безопасность обучающихся во время пребывания в образовательной организации (ст. 41 Закона № 273-ФЗ «Об образовании»). Эту ответственность нельзя переложить на родителей распиской.

- Расписка об отказе от претензий в отношении угрозы жизни/здоровью ребёнка может быть признана ничтожной как противоречащая основам правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК РФ).

- Учитель, узнав о суицидальных высказываниях, обязан принять меры (информировать родителей, школьного психолога, при необходимости — экстренные службы), а не «снимать с себя ответственность» документом.

- Не подписывайте такую расписку — это не защитит ребёнка, а лишь осложнит привлечение школы к ответственности в случае ЧП.

- Немедленно обратитесь к детскому психологу/психиатру для помощи ребёнку.

- Зафиксируйте ситуацию: письменная жалоба директору школы, в отдел образования и Рособрнадзор (можно анонимно). Требование такой расписки — признак халатности педагога.

Безопасность ребёнка — обязанность школы, а не предмет торга расписками.

29.01.2026, 23:32
Оценка автора вопроса:
Самара, 29.01.2026, 23:13

Что будет с долей в квартире брата инвалида совершенно летнего если он будет лишен дееспособности и помещен в интернат для инвалидов?

Ответить

Доля в квартире сохраняется за братом-инвалидом даже после лишения дееспособности и помещения в интернат. Лишение дееспособности (ст. 29 ГК РФ) не влечёт утраты права собственности.

Что происходит с долей:

- Назначается опекун (ст. 31 ГК РФ), который управляет имуществом в интересах подопечного, но не становится его собственником.

- Опекун не вправе продать, подарить или иным образом распорядиться долей без письменного разрешения органа опеки и попечительства (ст. 37 ГК РФ).

- Разрешение на сделку выдаётся только если она выгодна подопечному (например, продажа с последующим приобретением более подходящего жилья или направлением средств на лечение). Простое изъятие доли в пользу интерната или третьих лиц — незаконно.

- При помещении в интернат доля не переходит государству и не «сгорает» — остаётся в собственности инвалида.

Важно: Если опекун или интернат пытаются незаконно распорядиться долей — обращайтесь в прокуратуру или суд с иском об оспаривании сделки (ст. 37, 173 ГК РФ). Право собственности подопечного защищено законом.

29.01.2026, 23:18
Воронеж, 29.01.2026, 22:48

При снятии с наблюдения учета у нарколога (наркотики) сдается анализ на хти (пав) , влияет ли никотин на решение о снятии?

Ответить

Никотин не влияет на результаты ХТИ (химико-токсикологического исследования) на ПАВ и не является основанием для отказа в снятии с наркологического учёта.

Почему:

- ХТИ тестирует запрещённые психоактивные вещества (каннабиноиды, опиаты, кокаин, амфетамины и др.) согласно Перечню наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров (Постановление Правительства РФ № 681).

- Никотин — не входит в этот Перечень и не определяется в стандартных тест-системах на ПАВ.

- Курение табака не расценивается как употребление наркотиков в целях наркологического учёта (ст. 2 Федерального закона № 3-ФЗ «О наркотических средствах...»).

Важно: Отказ в снятии с учёта возможен только при выявлении запрещённых ПАВ или алкоголя (при учёте по алкоголизму), а также при нарушении режима лечения. Никотин к таким основаниям не относится.

29.01.2026, 22:53
Оценка автора вопроса:
Белгород, 29.01.2026, 22:23

Два разных факта установленных двумя суд. решениями одного суда- наличия и отсутствия семейных отношений сожительствующих гражданским браком после смерти одного из них.

Является ли это преступным деянием сожительницы(истца), если в первом случае(решении) цель присвоение право на имущество доли сожителя(бывшего сожителя) совместно приобретенной умершим сожителем при жизни со вторым(ошибка указания в договоре получения в совместную собственность), а второй случай - признание права наследования наследственного имущества умершего сожителя(наследодателя) по обстоятельству совместного проживания гражданским браком, ведения общего хозяйства, как основание установления брачных отношений и факта нахождения на иждивении у наследодателя(умершего сожителя)...-? Является действие суда при выявлении данных фактов с последующим преобразовании права наследования сожительнице содействием и укрывательством преступления истицы в суде и самим судом.???

Ответить

Противоречивые судебные решения сами по себе не являются преступлением — это процессуальная коллизия, разрешаемая в рамках ГПК РФ (апелляция, кассация, надзор — гл. 39–41 ГПК РФ).

1. Гражданский брак не приравнивается к официальному (ст. 1 СК РФ). Однако:

- Совместно нажитое имущество может быть признано общей долевой собственностью (ст. 244, 245 ГК РФ) при доказанности общего хозяйства.

- Наследование по закону для сожителей невозможно (ст. 1141 ГК РФ), но допускается как иждивенец (п. 2 ст. 1148 ГК РФ) при условии нетрудоспособности и нахождения на иждивении не менее года.

2. Преступлением могут быть действия истца только при доказанном умысле:

- Заведомо ложные показания — ст. 306 УК РФ;

- Фальсификация доказательств — ст. 303 УК РФ.

Простое противоречие в позиции по разным делам без доказанной корыстной цели преступлением не является.

3. Суд и судьи:

- Суд не может «содействовать преступлению» — это юридически некорректная формулировка.

- За вынесение неправосудного решения в уголовном деле предусмотрена ст. 305 УК РФ, но она не применяется к гражданским делам.

- За нарушения в гражданском процессе судья несёт дисциплинарную ответственность (ст. 12.1 Закона «О статусе судей»), а решения обжалуются в вышестоящие инстанции.

4. Что делать:

- Обжалуйте противоречивые решения в вышестоящую инстанцию с указанием на коллизию;

- Подайте жалобу в квалификационную коллегию судей на действия судьи (если есть признаки злоупотребления);

- При наличии доказательств фальсификации — заявите ходатайство о привлечении к уголовной ответственности (ст. 303 УК РФ).

Важно: Само по себе противоречие в судебных актах — повод для обжалования, но не основание для уголовного преследования истца или суда без доказанного умысла и корыстной цели.

29.01.2026, 22:31

Если со стороны судьи неоднократные безосновательное применения законов и неприменение нужных в решении законов с ложными ответами в вышестоящие инстанции результатов их рассмотрения-??

29.01.2026, 22:39

Применяет ст. 50гпк по почтовому извещению вернувшейся в суд повесткой "истек срок хранения"- это разве не преступление? Если проходит время после принятия в данном способе явно неправосудного решения и обжаловать сроки участвующему ответчику не восстанавливает эта самая судья, даже при недействительным льности адреса жительства этого самого ответчика....

29.01.2026, 22:44

Как это не являются преступлением? Обстоятельства в первом случае не муж и жил не совместно, а в другом случае муж хоть и гражданский, но предполагается взаимопомощь по официальному браку, применения по всем статьям семейного кодекса.

29.01.2026, 22:52

Судья применяет безоснований ст.50 гпк рассматривает иск не имеющий оснований признания права наследования при пропуске заявителем иска 5 лет при согласно ст 1155 гк не более 6месяцев и признает право истца на имущество наследодателя (ценные бумаги) на которые уже выдано нотариальное свидетельство законным наследникам.

Вообще не прелтупление-??? 🫨🤕

При наличии данных обстоятельств ещё позже делит наследство по признанному таким способом праву иждивенца, который самолично заявлял после смерти наследодателя статусом бывшего сожителя при жизни.

29.01.2026, 23:11

Разве тут нет факта мошенничества со стороны заявителя иска-?

В исключительном случае суды признают права наследования сожителями после смерти одного из них, а тут явно суд на интересной стороне заявителя подобного иска.

29.01.2026, 23:15
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Махачкала, 29.01.2026, 22:25

Добрый вечер. Сегодня со мной поругался хозяин кафе, чтоб не парковалась рядом его кафейни. Я на работу приезжаю рано. Место фактически нигде нет. Приходиться парковаться рядом кафейни. Ни кому не мешаю. Грозился проколоть шины, вызвать эвакуатора. Но там запрещающих знаков для парковки нет. Нарушаю ли я и имеет ли он права запретить мне для парковки?

Ответить

Владелец кафе не имеет права запрещать парковку и тем более угрожать повреждением ТС, если вы паркуетесь на публичной территории (городская земля) без нарушения ПДД:

1. На публичной территории (улица, тротуар при отсутствии запрета) парковка регулируется ПДД и КоАП РФ, а не волей собственника кафе. Отсутствие знаков 3.27–3.28 и разметки 1.4 означает, что парковка разрешена при соблюдении требований ПДД (п. 12.4, 12.5 ПДД).

2. Угрозы повредить авто (проколоть шины) — прямое нарушение ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение/повреждение имущества). Фиксируйте угрозы (аудио/видео) и обращайтесь в полицию.

3. Эвакуация возможна только по решению ГИБДД при наличии оснований (нарушение ПДД), а не по инициативе владельца кафе (ст. 27.13 КоАП РФ).

4. Исключение: если парковка находится на частной территории, принадлежащей кафе (оформленной в собственность/аренду), владелец вправе ограничить доступ (ст. 209 ГК РФ). Но для этого должны быть установлены знаки «Частная территория» и соответствующее ограждение/обозначение.

Рекомендация: Если паркуетесь по ПДД на городской территории — продолжайте это делать. При угрозах — вызывайте полицию (ст. 167 УК РФ). Для уверенности проверьте кадастровую карту (публичная или частная территория).

29.01.2026, 22:28
Оценка автора вопроса:
Задано вопросов 4, из них VIP - 0
Луганск, 29.01.2026, 22:23

Новый гражданин РФ (старше 40 лет) при постановке на первичный военный учет собирает необходимый пакет документов и проходит мед комиссию согласно ФЗ 53. Военкомат не выдает военный билет в течении 2 х лет, требует написать новое заявление на постановку и пройти мед. комиссию снова, ссылаясь на то, что старая с истекшим сроком (12 мес.) 1. Категорию годности дает мед. комиссия или комиссия по постановке на военный учет? 2. Если мед. комиссия поставила диагноз на основании МРТ (3 грыжи) может ли военкомат послать на доп. обследование? 3. Заключительное решение о категории годности принимает военкомат муниципального образования или это решение сугубо в компетенции военкомата субъекта? Помогите разобраться, пожалуйста.

Ответить

1. Категорию годности определяет призывная комиссия на основании заключения медицинской комиссии (ст. 5.1, 10, 23 ФЗ №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»). Сама медкомиссия ставит диагноз и даёт предварительное заключение, но итоговую категорию присваивает призывная комиссия.

2. Дополнительное обследование военкомат вправе назначить — это прямо предусмотрено ч. 4 ст. 10 ФЗ №53. Однако требовать повторное прохождение полной медкомиссии спустя 1–2 года без оснований (изменение состояния здоровья, оспаривание категории) — незаконно. Срок действия заключения медкомиссии при постановке на учёт в запас законом не ограничен 12 месяцами (в отличие от призывников).

3. Итоговое решение принимает призывная комиссия муниципального образования (ст. 23 ФЗ №53). Решение может быть обжаловано в призывную комиссию субъекта РФ или в суд (ст. 28 ФЗ №53).

Важно:

— Гражданам старше 40 лет (мужчины) военный билет выдаётся как документ учёта в запасе, призыв на службу не производится (предельный возраст для рядового состава запаса — 45 лет, ст. 8 ФЗ №53).

— Военкомат не вправе требовать повторную постановку на учёт и новую медкомиссию без законных оснований. Если документы поданы, а билет не выдан более 2 лет — это нарушение п. 17 Положения о воинском учёте (утв. Постановлением Правительства РФ №719).

— Направьте письменную жалобу в военкомат субъекта РФ или прокуратуру с требованием выдать военный билет на основании ранее предоставленных документов. Срок выдачи — до 10 дней с момента завершения процедуры учёта (п. 34 Положения №719).

29.01.2026, 22:26
Оценка автора вопроса:
"Срок действия заключения медкомиссии при постановке на учёт в запас законом не ограничен 12 месяцами (в отличие от призывников)." - в каком законе это сказано ? спасибо.

Приношу свои извинения... Срок действия заключения военно-врачебной комиссии ограничен:

- Для граждан при постановке на учёт в запас (включая новых граждан РФ старше 27 лет) — 5 лет (п. 8 Положения о военно-врачебной экспертизе, Постановление Правительства РФ № 565 от 04.07.2013).

Требование военкомата повторно пройти медкомиссию через год при постановке на учёт в запас без оснований (изменение здоровья) — незаконно. Военный билет должен быть выдан на основании первичного заключения, действительного 5 лет.

Извиняюсь за допущенную ошибку 🙏

29.01.2026, 22:44
Оценка автора вопроса:
Спасибо Вам большое , за такой подробный и развернутый ответ .
Москва, 29.01.2026, 22:19

Здравствуйте. Могут ли банки забрать квартиру, которая в залоге? У меня несколько кредитов, один из них под залог недвижимости. Но его я плачу исправно и даже вношу платежи вперед на 2 месяца. Но есть кредиты около 1,5-2 млн, по которым просрочка идет. Могут ли что-то сделать с залоговой квартирой, если я также буду оплачивать по ней все платежи?

Ответить

Краткий комментарий:

Нет, банки не могут забрать залоговую квартиру за просрочку по другим кредитам, если вы исправно платите по самому залоговому кредиту. Вот почему:

1. Залог привязан к конкретному долгу — он обеспечивает только тот кредит, по которому оформлен (ст. 334, 338 ГК РФ). Другие банки не имеют права обращать взыскание на чужой залог.

2. Банк-залогодержатель не имеет оснований для взыскания, если вы платите по залоговому кредиту без просрочек (ст. 349 ГК РФ).

3. Кредиторы по другим долгам могут подать в суд и наложить арест на имущество (включая квартиру), но:

- Реализовать квартиру будет крайне сложно из-за обременения залогом в пользу другого банка;

- При продаже выручка сначала направляется на погашение залогового кредита (ст. 343 ГК РФ), а остаток (если будет) — другим кредиторам.

4. Если квартира — единственное жильё, она не подлежит взысканию по обычным долгам (ст. 446 ГПК РФ), за исключением ипотечного кредита (но вы его платите).

Продолжайте платить по залоговому кредиту. По просроченным долгам — досудебно договоритесь о реструктуризации или рефинансировании, чтобы избежать суда и ареста имущества.

29.01.2026, 22:23
Оценка автора вопроса:
Новосибирск, 29.01.2026, 21:39

Здравствуйте. По алиментам долг только растёт уже в миллионы, приставы найти не пытаются. Не одной выплаты не было. Скоро дети будут уже совершенно летними. При этом алименщик имеет несколько машин. Какие действия нужно принимать, чтобы начали работать приставы?

Ответить

При бездействии приставов действуйте по следующему алгоритму:

1. Жалоба старшему приставу — подайте письменную жалобу на бездействие в течение 10 дней (ст. 122 ФЗ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).

2. Прокурорский надзор — направьте жалобу в прокуратуру (ст. 21 ФЗ «О прокуратуре РФ»). Прокурор обязан проверить и вынести представление.

3. Судебный порядок — обжалуйте действия пристава в суд в течение 10 дней (ст. 441 ГПК РФ).

4. Уголовная ответственность должника — при злостном уклонении (долг в миллионы + наличие имущества) требуйте возбуждения дела по ст. 157 УК РФ (до 1 года лишения свободы). Пристав обязан направить материалы в полицию (ч. 4 ст. 67.1 ФЗ № 229-ФЗ).

5. Арест имущества — подайте ходатайство об аресте автомобилей (ст. 80 ФЗ № 229-ФЗ). Пристав обязан наложить арест в течение 1 дня.

По алиментам не применяется исковая давность (ст. 113 СК РФ), долг сохраняется даже после 18 лет детей. Наличие машин у должника — прямое доказательство злостного уклонения. Требуйте применения ограничения выезда за границу (ст. 67 ФЗ № 229-ФЗ) и приостановления водительских прав (ст. 67.1 ФЗ № 229-ФЗ). При системном бездействии пристава — обращайтесь к Уполномоченному по правам ребёнка в вашем регионе.

29.01.2026, 21:44
Оценка автора вопроса:
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Челябинск, 29.01.2026, 18:57

Работаю в пятерочке. У нас есть смены для своих, подработка, это смена не по табелю. Закрыли смену 17, обычно начисления приходили через день, 2. А тут пришли 25. Скажите по закону это правильно? Я считаю, что мне ее задержали.

Ответить

Да, задержка неправомерна.

Подработка — это оплата за выполненную работу, и согласно ст. 136 ТК РФ, заработная плата (включая доплаты за сверхурочные или дополнительные смены) должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца в установленные внутренними правилами сроки.

Если по практике работодателя такие выплаты всегда приходили через 1–2 дня после закрытия смены, а теперь задержали на 8 дней — это нарушение условий оплаты труда. Вы вправе обратиться с письменной жалобой к работодателю или в трудовую инспекцию.

29.01.2026, 18:59
Задано вопросов 4, из них VIP - 0
Мурманск, 29.01.2026, 18:55

Если было привлечение по ч.3 ст. 327 УК и прошло пять лет, можно ли попрыгать поступить на службу в МВД. Дело было передано в суд и решением был штраф, который соответсвенно был оплачен.

Ответить

Ответ отключен модератором

Пожаловаться
Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Саратов, 29.01.2026, 18:49

Здравствуйте, если стоит запрет на регистрацию (Пристав) жилья. Но данное жилье признано аварийным и подлежит расселение, могут ли возникнуть какие-то проблемы с подачей документов в Администрацию города?

Ответить

Подача документов в Администрацию для расселения из аварийного жилья возможна даже при наличии запрета на регистрационные действия, наложенного приставами. Этот запрет касается только сделок с недвижимостью (продажа, дарение и т.д.) и не препятствует участию в программе переселения.

Однако есть важные нюансы:

1. Арест на единственное жильё: Согласно ст. 446 ГПК РФ, на единственное пригодное для проживания жильё не может быть наложен арест в целях его обращения взыскания. Но приставы всё же могут установить запрет на регистрационные действия (что и произошло в вашем случае), чтобы должник не распорядился имуществом .

2. Процедура расселения: Признание жилья аварийным и подлежащим сносу/реконструкции — это основание для прекращения права собственности. Администрация обязана предоставить равноценное жильё или выплатить компенсацию. Для этого вам нужно подать заявление и пакет документов, что не является регистрационной сделкой и не должно блокироваться запретом.

3. Потенциальные сложности: На практике, при выдаче нового жилья или выплате компенсации, администрация взаимодействует с Росреестром. Запрет от приставов может вызвать технические задержки при оформлении нового права собственности. Чтобы избежать проблем, рекомендуется:

- Уведомить Администрацию о наличии запрета.

- Обратиться к судебному приставу-исполнителю с заявлением о снятии запрета в связи с тем, что объект признан аварийным и подлежит изъятию для муниципальных нужд (ст. 32 ЖК РФ). Основанием для снятия является то, что жильё уже не может быть предметом гражданско-правовых сделок.

29.01.2026, 18:56
Оценка автора вопроса:
Москва, 29.01.2026, 16:34

При покупке квартиры за счет материнского капитала, когда нужно выделять доли?

Ответить

Квартира куплена в ипотеку

29.01.2026, 16:36

При покупке квартиры с использованием материнского капитала доли детям обязательно должны быть выделены в соответствии со ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Сроки выделения долей:

- Если квартира куплена без ипотеки — доли выделяются сразу при оформлении права собственности (все члены семьи — родители и дети — становятся собственниками с определёнными долями).

- С 2021 года (ФЗ № 180-ФЗ) при подаче заявления в ПФР необходимо предоставить нотариальное обязательство о выделении долей в течение 6 месяцев:

- после полного погашения ипотеки и снятия обременения — если маткапитал направлялся на погашение кредита;

- после снятия обременения — если маткапитал использовался как первоначальный взнос.

Невыполнение обязательства влечёт привлечение органов опеки, прокуратуры и возможное признание сделки недействительной (ст. 37 ГК РФ). Размер долей определяется по соглашению, но должен быть «разумным» (обычно равные доли или пропорционально размеру маткапитала к стоимости жилья).

29.01.2026, 16:37
Пермь, 29.01.2026, 16:31

Добрый вечер у сына бывшая жена подала на банкротство. Часть кредитов они брали в браке. Могут ли на него повесить на долги?

Ответить

Нет, долги бывшей жены не могут автоматически «повесить» на вашего сына только потому, что кредиты брались в браке. Ответственность зависит от характера долга:

1. Личные долги жены (на её личные нужды) — ваш сын не отвечает, даже если кредит оформлен в браке (ст. 45 СК РФ, п. 1).

2. Общие долги супругов — только если кредит был взят на нужды семьи и/или ваш сын был созаёмщиком или поручителем. Тогда долг может быть взыскан с него в пределах его доли (ст. 45 СК РФ, п. 2; ст. 34 СК РФ).

3. При банкротстве жены (ФЗ №127-ФЗ «О банкротстве») её личные долги списываются, а общие — распределяются между супругами пропорционально долям в общем имуществе.

Если ваш сын не подписывал кредитный договор как созаёмщик/поручитель и деньги не использовались на общие семейные нужды — он не отвечает по её долгам. Рекомендуется проверить договоры и при необходимости обратиться к юристу для защиты интересов в процедуре банкротства.

29.01.2026, 16:34
Оценка автора вопроса:
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Губкин, 28.01.2026, 11:46

Как подать возражение в суд

Ответить

Возражение на иск — это ваше право и основной инструмент защиты в суде. Подать его можно письменно или озвучить устно в заседании.

Срок подачи чётко не установлен законом, но лучше подать в срок, который укажет суд в определении после принятия иска. Технически подать можно в любое время до удаления суда в совещательную комнату для вынесения решения. Однако поздняя подача может привести к неблагоприятным последствиям и судебным расходам.

Для письменного возражения, которое рекомендуется, придерживайтесь структуры:

1. Шапка — наименование суда, данные сторон, номер дела.

2. Описание иска — кратко, о чём иск.

3. Ваши возражения — изложите, с чем не согласны, свои аргументы и ссылки на законы.

4. Просьба к суду — например, отказать в иске полностью или частично.

5. Приложение — список прилагаемых доказательств.

6. Дата и подпись.

Подать документ можно: лично в канцелярию суда, по почте заказным письмом, через электронные системы («ГАС «Правосудие» для судов общей юрисдикции) или по электронной почте. Также необходимо отправить копии другим участникам дела. В суде письменное возражение зачитывать полностью не обязательно, можно кратко озвучить основные тезисы.

При отсутствии возражений суд будет принимать решение на основе доказательств истца.

28.01.2026, 11:47

Иска нет,пока

28.01.2026, 11:49

Была задолженность перед банком,банк вышел в суд,задолженность мною была погашена,по исполнительному листу.Ип прекращено,в прошлом году,в феврале,банк снова подал в суд в августе на индексацию,было три заседания,пришла повестка на четвёртое Суд территориально находится не близко.Как быть

28.01.2026, 11:56

Понимаю что банк вправе подать на индексацию,но с какого времени идёт отчёт индексации,с времени присуждения задолженности и несвоевременной её оплате или же со времени погашения задолженности полностью

28.01.2026, 11:58

Спасибо

28.01.2026, 12:05

Всё дело в том, что кроме повесток в суд никаких документов,ни из суда ни из банка не получала.Писать возражение даже и не знаю как,просто наверное несогласие на индексацию.

28.01.2026, 12:16
Задано вопросов 9, из них VIP - 0
Краснодар, 28.01.2026, 11:42

Добрый день! Такая ситуация, подавала на пособие на ребёнка отказ пришел ) я официально замужем , но ребёнок мой и у ребёнка в графе отец прочерк , и фамилия другая , отказ в пособии, что у Мужа нет дохода , вот скажите а какое отношение имеет муж к ребенку ( если не его) ? Я единственный родитель у ребёнка , и почему отказывают и лишают пособия на ребёнка из за доходов мужа?

Ответить

Отказ в пособии правомерен. По закону при определении права на выплаты учитываются доходы всей семьи, в состав которой включается официальный супруг независимо от его биологического родства с ребёнком.

Для получения выплат как единственному родителю (с соответствующими льготами по доходам) вам необходимо отсутствие юридического отца у ребёнка. Факт того, что ребёнок записан со слов матери и имеет другую фамилию, сам по себе этот статус не подтверждает.

Чтобы изменить ситуацию, можно рассмотреть один из двух путей:

1. Официально оформить статус единственного родителя через суд, если есть основания (например, биологический отец лишён родительских прав или пропал без вести).

2. Включить мужа в юридические отношения с ребёнком через установление отцовства или усыновление, тогда его доход будет учитываться уже на общих основаниях.

Для получения выплаты важно соответствовать критерию нуждаемости — среднедушевой доход вашей семьи (ваш + мужа + ребёнка) должен быть ниже прожиточного минимума в регионе. Чтобы уточнить правовой статус своего ребёнка и правильную процедуру оформления пособия, лучше обратиться с документами в клиентскую службу Социального фонда России.

28.01.2026, 11:44