Задано вопросов 65, из них VIP - 63
Москва, вчера, 22:42

Добрый день! В 2023 г. ООО купило 100% акций у физ. лица в АО. По условиям ДКП платежи идут с рассрочкой. Залог акций до полной оплаты не оформляли. Сейчас продавец по просит "дальше платить третьему лицу". Он не договаривает, но по базе ФССП видно, что на него исполнительный лист, и видимо его р/с под "колпаком" приставов. Вопрос - какие проблемы могут быть у покупателя (ООО), если оно согласиться (через доп. соглашение к ДКП) платить указанному 3-му лицу? Сам исполнительный лист не приходил покупателю, и вообще мало кто про него знает. Системы комплаенса / службы безопасности у покупателя нет. Какие могут быть проблемы?

Ответить

С точки зрения закона (ст. 312 ГК РФ), должник вправе потребовать доказательств того, что принимается надлежащее исполнение. Главное правило: пока продавец официально не уведомил Вас о переходе права требования к другому лицу, Ваше обязательство перед ним сохраняется.

Приставы могут наложить арест на дебиторскую задолженность продавца — то есть на Ваш будущий платеж по ДКП. Если Вы заплатите "дяде Васе" просто так, а потом придет постановление об обращении взыскания на эту сумму в пользу ФССП, Вам придется платить второй раз уже государству. Платеж третьему лицу без надлежащего уведомления от кредитора или решения суда не считается надлежащим исполнением.

По закону (ст. 382 ГК РФ), право денежного требования может перейти к другому лицу (цессия). Но это оформляется либо договором уступки, либо Вашим четким уведомлением от первоначального кредитора. Простая просьба "платить Ивану" в допсоглашении юридически слабо защищает Вас. Если между продавцом и этим третьим лицом нет договора цессии, этот Иван сможет потребовать деньги еще раз, но уже как неосновательное обогащение с продавца, втягивая Вас свидетелем.

Налоговая видит оплату стороннему лицу. Для подтверждения расхода (уменьшения базы налога на прибыль) Вам нужно безупречное основание платежа. Фраза "по просьбе Иванова" вызовет вопросы. Нужна ссылка на ст. 312-313 ГК РФ прямо в назначении платежа и документальное подтверждение поручения кредитора.

Рекомендация:

В допсоглашении пропишите фразу: "Оплата производится на основании распоряжения Кредитора (Продавца) в порядке ст. 312 ГК РФ. Обязательство Покупателя считается исполненным надлежащим образом с момента зачисления средств на счет указанного третьего лица". Обязательно возьмите от Продавца письменное уведомление за его подписью с указанием реквизитов этого лица. Без этой бумаги платите только старому владельцу на руки или депозит нотариуса.

вчера, 23:15
Задано вопросов 6, из них VIP - 1
Луганск, вчера, 21:37

Я был соч меня нашли и отправили на передок, я получил ранение оторвало кисть остатки кисти ампутировали по ВВК точно категория Д, заведут ли на меня уголовное дело по соч так как на момент соч по ВВК поставили категорию Б

Ответить

По закону (ст. 337 УК РФ), ответственность за самовольное оставление части (СОЧ) наступает для военнослужащего. Но есть важнейшее исключение. Пленум Верховного Суда РФ прямо указал: необоснованно привлеченные к службе граждане не являются субъектами воинских преступлений.

На момент СОЧ стояла категория «Б». Это юридический факт. Вас призвали законно по тем документам. Факт того, что позже ранение привело к ампутации кисти и категории «Д», подтверждает тяжесть состояния уже в процессе службы. Вы получили увечье при исполнении обязанностей.

Следствие будет оценивать динамику болезни. Ампутация кисти — это пункт «а» статьи 67 Расписания болезней, который дает категорию «Д» (не годен). Тот факт, что ВВК сейчас ставит «Д» по последствиям этого же ранения, доказывает, что Ваша способность выполнять задачи была утрачена из-за боевого повреждения.

Вам нужно настаивать на следующем:

-Отсутствие умысла на уклонение. Вы не сбежали от службы как таковой, Ваше здоровье объективно ухудшилось до состояния негодности.

-Незаконность дальнейшего удержания. При получении тяжелого ранения командование обязано было само направить Вас на ВВК. Удержание лица с фактически утраченной трудоспособностью в зоне боевых действий может рассматриваться как нарушение со стороны должностных лиц.

Уголовное дело могут возбудить формально, чтобы закрыть "палку" по СОЧ, но позиция защиты строится на Постановлении Пленума ВС РФ о том, что лицо, ставшее негодным в период прохождения службы по здоровью, исключает состав преступления по ст. 337 УК РФ в связи с отсутствием вины в форме умысла на дезертирство.

Главное — зафиксировать дату получения ранения и все этапы медицинской эвакуации.

вчера, 23:21
Оценка автора вопроса:
Симферополь, вчера, 21:16

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что делать дальше и как себя вести?! Я офицер фсб до 2025 года обслуживал две линии работы, затем по указанию рдно из старших начальников одну линию обеспечения с меня сняли, и передали другому сотруднику, но ведущиеся материалы проверки этому сотруднику не передали, хотя я говорил своему непосредственному начальнику, что материалы надо передать. При снятии с меня линии обеспечения, мне было доведено о том, что мне категорически запрещено посещать объекты которые входили в линию. При этом в оставленные мне материалы проверки я должен ежеквартально писать обобщенную справку, но в силу того, что мне было запрещено посещать указанные объекты, я справку писать не мог. В настоящее время в отношении меня повелось служебное разбирательство, где за отсутствие ежеквартальных справок мне объявлен строгий выговор и мои доходы указанные выше не принимаются во внимание. В заключении указано, что я вину признал, хотя в объяснении я указал, что не считаю себя виноватым в силу запрета посещения объектов. К разбирательству приложены материалы должностной инструкции, по которой я в настоящее время не работаю, сейчас другая. Мне не предоставляют время на ознакомление с материалами разбирательства, требуют их подписать, а потом писать замечания. Как мне себя вести и что делать?

Ответить

Отказывайтесь ставить подпись о «согласии с выводами» или «признании вины». Требуйте внести в текст заключения собственноручную запись перед Вашей подписью (или вместо нее): «С выводами и квалификацией действий не согласен. Вину не признаю.

Ходатайствую об отложении разбирательства для подготовки мотивированных возражений и ознакомления со всеми материалами дела». Если ознакомить отказываются прямо сейчас — пишите рапорт начальнику органа безопасности по команде

. В нем укажите дату подачи ходатайства об ознакомлении. Это зафиксирует факт нарушения Вашего права до подписания бумаг.

Пишите рапорт. На имя руководителя, назначившего разбирательство. Изложите хронологию: снятие линии обеспечения таким-то приказом (укажите номер/устное указание), прямой запрет посещать объекты от такого-то числа, отсутствие передачи материалов проверки новому сотруднику вопреки Вашему докладу непосредственному начальнику.

Укажите, что должностная инструкция, которую к Вам приложили, утратила силу в связи с изменением Ваших функциональных обязанностей. Сошлитесь на то, что объективная невозможность исполнения требования (посещения объектов) исключает вину.

Требуйте материалы. Согласно общим принципам административного процесса, лицо, привлекаемое к ответственности, имеет право ознакомиться со всеми материалами до принятия решения.

Подайте письменный рапорт на предоставление времени и возможности сделать фотокопии всех листов служебного разбирательства. Отказ должен быть письменным, это станет основанием для жалобы в прокуратуру.

Фиксируйте доходы. Соберите выписки, расчетные листки за спорный период. При обжаловании будете доказывать несоразмерность наказания тяжести проступка.

Готовьтесь к жалобе. Выговор можно обжаловать вышестоящему руководителю (через канцелярию, обязательно оставив себе копию рапорта с отметкой о принятии) или в военный суд гарнизона.

Срок на подачу иска в суд составляет три месяца со дня объявления взыскания (ст. 219 КАС РФ). Исковое заявление подается в порядке главы 22 КАС РФ.

Ваша главная зацепка — ст. 2.7 КоАП РФ (в контексте аналогии права применяется логика крайней необходимости и отсутствия вины при невозможности соблюдения норм из-за действий руководства) и общие принципы дисциплинарной ответственности силовых ведомств.

Отсутствие Вашей вины подтверждается тем, что неисполнение обязанности произошло вследствие прямого запрета начальника посещать объекты без передачи дел.

Кроме того, согласно п. 50 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил РФ (утв. Указом Президента РФ от 10.11.2007 № 1495), военнослужащий считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном порядке. Обязанность доказать Вашу вину лежит на органе, проводящем разбирательство.

Поскольку доступ на объекты был закрыт Вашим же руководством, состав дисциплинарного проступка отсутствует.

Также нарушается Ваше право на защиту, предусмотренное ст. 24 Конституции РФ и общими нормами ФЗ «О службе в органах федеральной службы безопасности», так как Вас принуждают подписать решение без предоставления полного объема собранных доказательств.

вчера, 23:21
Задано вопросов 6, из них VIP - 5
Тамбов, вчера, 20:01

Здравствуйте! У меня есть младший брат 17 лет и две младшие сестры 14 и 16 лет. Мама их умерла 6 лет назад, после смерти матери они находились под опекой бабушки, бабушка умерла в апреле этого года, теперь берет опеку дедушка. Из за Долгов матери, после её смерти долги перешли на детей! Сейчас у них приставы арестовали Сбербанк ВТБ банки, на Сбербанк одна из девочек получает пенсию по потери кормильца! В марте этого года наложили арест на их пол дома что был куплен при жизни матери на материнский капитал. Как так можно? Ведь они дети сироты, несовершеннолетний, оставшиеся без родителей (мама и отец умерли) . Взыскатели коллекторы. Скажите пожалуйста куда обращаться? Что то можно сделать с этим? Есть ли возможность написать письмо уполномоченному при президенте Российской Федерации по правам ребенка? Их наследство получается этот дом, который был куплен на мат капитал.

Ответить

Дети отвечают по долгам умершей мамы только в пределах стоимости полученного наследства.

Это норма статьи 1175 ГК РФ. Если дом стоит три миллиона, а долгов на пять миллионов — дети платят максимум три миллиона стоимостью своей доли в доме. Своим имуществом или деньгами опекуна они платить ничего не обязаны.

Важный момент: взыскатели (коллекторы) могли предъявить требования к детям только после того, как те фактически приняли наследство. Поскольку бабушка была опекуном, она могла совершить действия, которые нотариус расценил как фактическое принятие наследства детьми (например, проживание в доме). Но предел ответственности все равно жестко ограничен рыночной стоимостью их долей в этом доме на дату смерти матери.

Списание пенсии по потере кормильца незаконно. С июня 2020 года действует прямой запрет на взыскание долгов с таких социальных выплат. Банк обязан маркировать эти деньги специальным кодом дохода, который защищает их от списания.

Вам нужно немедленно взять в Социальном фонде России справку о том, что этот счет предназначен исключительно для зачисления пенсии по потере кормильца, отнести ее судебному приставу-исполнителю и подать заявление о снятии ареста с этого счета и возврате средств.

Также напишите жалобу старшему судебному приставу отдела и в прокуратуру на незаконные действия сотрудника ФССП.

Арест дома, купленного на маткапитал, где собственниками являются несовершеннолетние сироты, крайне затруднителен для взыскания. Во-первых, это может быть их единственное жилье.

Согласно статье 446 ГПК РФ, нельзя обратить взыскание на единственное пригодное для проживания помещение. Во-вторых, там есть доля государства (Пенсионного фонда), так как при использовании маткапитала родители дают обязательство выделить доли детям.

Продать такую долю с торгов практически невозможно без согласия органов опеки, которое они никогда не дадут, если у детей нет другого жилья. Приставы наложили запрет на регистрационные действия, чтобы Вы не продали дом, но выставлять его на торги они не имеют права.

Нужно писать ходатайство об исключении имущества из акта описи и ареста, прикладывая выписку из ЕГРН и документы ПФР.

Куда обращаться прямо сейчас:

К судебному приставу. Пишите ходатайство о снятии ареста с банковского счета (куда приходит пенсия) и ходатайство об исключении дома из-под ареста. Прикладывайте справки из СФР, свидетельства о рождении и смерти, постановление об установлении опеки дедушкой. Требуйте письменного ответа в течение 10 дней.

В банк. Подайте претензию о возврате незаконно списанных сумм пенсии, приложив ту же справку из СФР. Укажите на нарушение ст. 101 ФЗ «Об исполнительном производстве».

В органы опеки и попечительства. Обязательно уведомите их письменно о действиях коллекторов. Опека обязана защищать имущественные права подопечных. Они выйдут в суд в интересах детей.

В прокуратуру. Жалоба на действия судебного пристава (за то, что оставил детей-сирот без средств к существованию и пытается забрать льготное жилье) и жалоба на банки. Прокуратура вынесет протест на постановления пристава.

вчера, 23:23

Дом у детей не отберут — это прямое нарушение их жилищных прав, гарантированных ст. 40 Конституции РФ и ст. 446 ГПК РФ. Пенсию со счета обязаны разблокировать.

Вам нужно действовать быстро: заявление приставу, жалоба старшему, иск в суд об освобождении имущества от ареста. Это стандартная практика, и она успешно работает.

Обратитесь за бесплатной помощью в местную прокуратуру или в органы опеки — они обязаны встать на защиту прав детей-сирот в рамках своих полномочий.

вчера, 23:23
Задано вопросов 6, из них VIP - 6
Красноярск, вчера, 19:58

Здравствуйте! У моего мобилизованного сына поставлена категория В по психиатрии. Получено решение суда о бездействии командира в/Ч о не рассмотрении рапорта об увольнении. Суд обязал рассмотреть рапорт командира в/ч, через некоторое время сын объявлен в Соч. Подскажите, есть ли выход

Ответить

Категория годности «В» (ограниченно годен) сама по себе не является безусловным основанием для увольнения мобилизованного в период СВО согласно Указу Президента РФ № 647 от 21.09.2022 года. Но у Вашего сына есть психиатрический диагноз. Это дает право на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК). Если ВВК подтвердит заболевание из Расписания болезней (Постановление Правительства РФ № 565), которое влечет за собой категорию «Д» (не годен), его обязаны уволить.

Решение суда о бездействии командира — это сильный козырь. Командир обязан рассмотреть рапорт. То, что сын объявлен в СОЧ сразу после решения суда, выглядит как попытка командования оказать давление или скрыть свое предыдущее нарушение процедуры. Вам нужно немедленно передать судебную приставам исполнительный лист на принудительное исполнение этого решения суда.

СОЧ — это статья 337 Уголовного кодекса РФ. Сейчас Ваш сын находится вне правового поля воинской части, и против него могут возбудить уголовное дело. Срок давности привлечения к ответственности начинает течь с момента его фактического задержания или явки с повинной.

Выход здесь только один: немедленная легализация статуса. Сыну необходимо добровольно явиться в военную комендатуру или ближайшее подразделение военной полиции вместе с адвокатом. Явка с повинной будет мощнейшим смягчающим обстоятельством при рассмотрении дела военным судом. Также обязательно нужно приобщить копию судебного решения об обязании командира рассмотреть рапорт — это доказывает наличие уважительной причины отсутствия (реакция на незаконное удержание на службе).

Первое — найти адвоката, специализирующегося именно на военных делах. Второе — подать жалобу в гарнизонную прокуратуру на возбуждение незаконного уголовного дела по СОЧ, приложив решение суда. Прокурор может вынести протест на действия дознавателя.

Третье — параллельно через представителя (по доверенности) добиваться направления сына на повторную независимую ВВК по его психиатрии.

Четвертое — направить ходатайство командиру части о приостановлении служебных разбирательств до разрешения вопроса о законности нахождения на службе в рамках исполнения судебного акта.

вчера, 23:24

В период мобилизации основания для увольнения по истечении контракта или по собственному желанию ограничены . Но увольнение по состоянию здоровья — это основание, которое действует безусловно. Оно прописано в законе и не может быть заблокировано Указом Президента о мобилизации. Ваше преимущество — это сила решения суда и четкое медицинское заключение.

Действуйте быстро и по всем направлениям: военный суд, военная прокуратура, письменные рапорты сына. Статус СОЧ не должен вас пугать, это всего лишь уловка, которую можно и нужно отменить в судебном порядке. Все будет хорошо, просто не оставляйте это на самотек.

ст. 315, 337 УК РФ

вчера, 23:24
Задано вопросов 6, из них VIP - 5
Москва, вчера, 19:52

Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться и понять куда двигаться, и есть ли смысл. Жила была бабушка 1905 г.р. В рязанской области имея 30 сток земли и дом, в 2002 году ее не стало. Дети не вступали в наследство на эту землю и дом, сейчас в живых осталась 1 дочь, которая хочет восстановить документы и право собственности на эту землю (дом уже разрушен) заказали выписку егрн, землю сняли с учета в апреле этого года 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ позвонили в местную администрацию, написали заявление онлайн в архив, обещали в течение 2х недель что-то найти 💁 обратились по телефону к местным юристам, не берутся-говорят бесполезно, якобы сняли с учета-считай пропало. Очень сложно и прочее …. (наследница не была там лет 15, и не знает в каком состоянии находится земля сейчас)

Ответить

Первое — фактическое принятие наследства. Дочь пропустила шестимесячный срок для обращения к нотариусу (ст. 1154 ГК РФ). Но если она после смерти матери пользовалась этим домом или землей, оплачивала налоги на землю или коммуналку за дом, охраняла имущество от разграбления — это считается фактическим принятием наследства по ст. 1153 ГК РФ. Ей нужно найти любые квитанции тех лет, справки из сельсовета о проживании бабушки или показания соседей-свидетелей.

Второе — снятие с кадастрового учета. То, что участок сняли с учета в апреле этого года, Вас пугать не должно. Это чисто техническая процедура Росреестра. Если земля пустовала более пяти лет без признаков использования, администрация имеет право инициировать снятие участка с учета как бесхозяйного имущества (это регулируется Федеральным законом № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и Земельным кодексом РФ). Снятие с учета не означает автоматическую потерю права собственности наследниками, оно лишь убирает границы участка из публичной кадастровой карты. Землю можно поставить обратно на учет одновременно с признанием права собственности в суде.

Третье — выморочное имущество. Поскольку никто не вступил в наследство официально, администрация наверняка считает эту землю своей муниципальной собственностью. Вам придется подавать иск в районный суд Рязанской области об установлении факта принятия наследства Вашей мамой (дочерью бабушки) и признании за ней права собственности в порядке наследования. Ответчиком укажите местную администрацию. В этом же иске просите признать недействительным решение администрации о снятии земли с кадастрового учета и обязать Росреестр восстановить сведения об участке.

Четвертое — состояние дома. Разрушенный дом значения почти не имеет. Главное доказательство наличия объекта — архивная выписка БТИ или похозяйственная книга сельского поселения до 2002 года. На основании этих документов Вы подтвердите, что на момент смерти бабушки объект существовал. Земля под бывшим домом остается в той же категории разрешенного использования.

вчера, 23:19

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, имею ли я право разместить в кабинете налогового консультанта повесить герб, флаг и фото Президента РФ? могут ли меня привлечь по ст. 17.10? оформляю документы для граждан

Ответить

Для начала про герб: Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 2-ФКЗ "О Государственном гербе РФ" долгое время жестко ограничивал его применение только госорганами. Ситуация изменилась в конце 2022 года — Президент подписал поправки, расширяющие право на использование герба.

Теперь Вы можете размещать изображение герба в своем кабинете как проявление патриотизма и уважения к государству. Главное условие — это не должно быть надругательством или дискредитацией символа власти. В частном кабинете налогового консультанта (который оформляет документы для граждан) это допустимо, так как Вы действуете в правовом поле Российской Федерации. По статье 17.10 КоАП РФ Вас привлечь не могут, если сам герб выглядит стандартно, без искажений и насмешек.

С флагом ситуация еще проще. Закон о флаге разрешает гражданам использовать его во время общественных мероприятий и в иных случаях, если такое использование не является надругательством. Повешенный на стене кабинета флаг России — нормальная практика, за это штрафов нет.

Фото Президента РФ стоит рассматривать отдельно. Прямого запрета вешать портреты государственных деятелей в офисах коммерческих лиц нет. Но здесь есть нюанс по защите изображения гражданина (ст. 152.1 ГК РФ). Использование фото должностного лица при исполнении им своих обязанностей обычно допускается без согласия, но лучше выбирать официальные парадные портреты, а не личные фотографии из соцсетей. Это исключает любые претензии со стороны самого политика или фотографа.

По ст. 17.10 КоАП РФ ответственность наступает именно за нарушение порядка официального использования символов. Ваш частный кабинет не является государственным органом, поэтому требования к Вам мягче. Риск штрафа появляется только в случае явного глумления над символикой или размещения ее на грязном белье, мусорных баках и тому подобном

вчера, 23:18

В сети инстаграм (принадлежит meta и запрещена в Российской Федерации) в отношении меня опубликованы видео, где утверждают о том, что я являюсь мошенником. Имею ли я право подать иск о чести и достоинстве, если данная сеть является запрещенной? По сути-я ведь сам тоже ей пользуюсь? Провел уже лингвистическую экспертизу, где эксперт ответил, что выражения носят оскорбительный характер и сведения порочащие честь и достоинство. Буду бдагодарен за советы

Ответить

Вы имеете полное право подать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Тот факт, что Instagram заблокирован в России как продукт Meta (признанной экстремистской организацией), не лишает Вас этого права .

Суды принимают публикации из этой сети в качестве допустимых доказательств. В судебной практике уже закреплена позиция: блокировка ресурса ограничивает деятельность самой компании-владельца на территории РФ, но не отменяет факта публичного распространения сведений среди российских пользователей. Поскольку видео были опубликованы в интернете, они считаются распространенными публично, а сам факт Вашего личного пользования сетью для доступа к ним никак не дискредитирует Вашу позицию истца — Вы просто зафиксировали нарушение там, где оно произошло.

В Вашем случае лингвистическая экспертиза с выводами об оскорбительном характере — это отличное подспорье.

Для успешного иска Вам нужно доказать три вещи:

Сведения распространены (есть скриншоты или видеозаписи публикаций).

Сведения носят порочащий характер (экспертиза подтверждает обвинение в мошенничестве).

Сведения не соответствуют действительности (Вам нужно подтвердить свою добросовестность документально, например, отсутствием судимостей по ст. 159 УК РФ или наличием оправдательных документов по сделкам).

Иск подается в районный суд по месту жительства ответчика. Если ответчик неизвестен (фейк-аккаунт), можно заявить ходатайство об установлении личности через судебный запрос к администрации соцсети или ходатайствовать перед судом об обращении в Роскомнадзор для получения данных провайдером.

Статья 152 Гражданского кодекса РФ дает Вам право требовать удаления информации, ее опровержения тем же способом, которым она была распространена, возмещения убытков и компенсации морального вреда. Также стоит иметь в виду статью 5.61 Кодекса об административных правонарушениях, если действия оппонента квалифицируются именно как оскорбление, а не только как клевета .

вчера, 23:17
Бирюсинск, вчера, 17:34

Здравствуйте.

Дочь вступила в наследство на автомашину от бывшего мужа.

Ранее за этим автомобилем ездил дядя моего бывшего супруга. После чего он сказал что машина сгорела, я не поверила на слово и пошла написала заявление в полицию чтоб помогли разобраться в этом, в итоге выяснилось что дядя бывшего мужа , продавал ее частями.

После вывез ее из гаража на эвакуаторе, что будет с этим дядей?

Накажут его?

Ответить

Первое, что ему грозит — это уголовная ответственность по статье 166 Уголовного кодекса РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Поскольку он вывез машину из гаража на эвакуаторе и распоряжался ею без согласия Вашей дочери как нового собственника, его действия квалифицируются именно так. Наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Второе — продажа автомобиля по частям. В зависимости от того, как оформлены документы при продаже запчастей, здесь может добавиться статья 158 УК РФ (Кража) или мошенничество. Если запчасти продавались под видом исправного целого авто с обманом покупателя о состоянии машины, теоретически могут рассмотреть статью 159 УК РФ. Но поскольку машина уже была незаконно изъята у законного владельца, основным составом останется угон в совокупности с кражей деталей. Тот факт, что автомобиль сгорел, значения не имеет: уничтожение чужого имущества после его незаконного завладения только усугубляет вину.

Его точно привлекут к ответственности, раз заявление в полицию написано и факты подтвердились. Будет возбуждено уголовное дело. Итоговое наказание будет зависеть от оценочной стоимости похищенных запчастей и самой машины, а также от наличия у него судимостей. Если стоимость ущерба превысит порог значительного размера (от 5000 рублей), часть статьи станет тяжелее, а срок возможного наказания вырастет. Кроме того, Ваша дочь вправе заявить гражданский иск прямо внутри этого уголовного процесса, чтобы взыскать с него рыночную стоимость автомобиля и всех утраченных запчастей.

вчера, 23:25

Скорее всего, речь пойдёт не об угоне (ст. 166 УК РФ). Эта статья применяется, когда человек завладевает машиной без цели хищения — просто покататься. А в вашем случае действия дяди (продажа частей) указывают на корыстный умысел. В такой ситуации действия могут квалифицировать как хищение. Конкретно — как кражу (ст. 158 УК РФ), если он тайно изъял имущество, или как мошенничество (ст. 159 УК РФ), если он ввёл кого-то в заблуждение при продаже.

Что будет работать в пользу обвинения:

то, что машина уже перешла в собственность вашей дочери (она вступила в наследство), а дядя не имел на неё прав;

доказательства продажи частей (переписка, договоры, показания покупателей);

факт вывоза автомобиля из гаража без согласия собственника.

Но есть и важный нюанс: следователям нужно доказать, что дядя изначально действовал с целью хищения, а не, например, временно взял машину, а потом решил продать из-за каких-то обстоятельств. Если в ходе допросов он будет настаивать на иной мотивации, это может повлиять на квалификацию.

Мой совет: раз заявление в полицию уже подано, дождитесь итогов проверки. Следователь назначит экспертизы, опросит свидетелей, изучит все документы — и примет решение о возбуждении уголовного дела или об отказе. Параллельно вы как потерпевшая сторона вправе заявлять ходатайства, предоставлять дополнительные доказательства и знакомиться с материалами дела.

вчера, 23:25

Что касается его утверждения о пожаре, оно не имеет правового значения. Этот довод опровергнут материалами проверки, и он не освобождает его от ответственности за хищение, поскольку он не просто ввел Вас в заблуждение, а фактически изъял и реализовал Ваше имущество.

Таким образом, на Ваш вопрос — будет ли он наказан — ответ положительный. Уголовное дело будет возбуждено по факту кражи, и в ходе следствия его действия получат юридическую оценку. Суд назначит наказание в зависимости от стоимости похищенного имущества и иных обстоятельств дела.

вчера, 23:26
Краснодар, вчера, 14:38

Гражданин таджикиста, все документы в порядке (патент, трудовой договор, амина и пр... ) . При проверке опбанаружилось что в прошлом году у него не было патента (и был на территории России) и он не работал в прошлом году. Выписали штраф 5.000р. При повторной проверке (при уже имеющейся квитануии за нарушение) скажем через неделю или 2 месяца быдет ли снова штраф? Возможна ли депортация?

Ответить

За то прошлогоднее отсутствие патента и работы Вам уже выписали штраф по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ (Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности). Вы его оплатили — этот эпизод закрыт.

Теперь о будущем. Если Вас проверят через неделю или два месяца, будет ли новый штраф? Да, он возможен. Но здесь есть важный нюанс: для трудового мигранта из Таджикистана патент выдается на срок от одного до двенадцати месяцев.

По закону Вы обязаны ежемесячно вносить авансовые платежи за него. Как только платеж просрочен хотя бы на день, патент аннулируется автоматически, а Ваше право на работу прекращается в силу закона.

Если проверка застанет Вас с неоплаченным патентом (даже если физически бумажка у Вас на руках), это считается новым эпизодом правонарушения. Составится еще один протокол, выпишут второй штраф те же 5 000 рублей по той же статье 18.10 КоАП РФ. Тот факт, что Вы оплатили первый штраф пару недель назад, никак не защищает от наказания за новое нарушение режима пребывания сегодня. Повторный штраф реален именно тогда, когда нарушается режим законного нахождения заново.

Что касается депортации (административного выдворения) прямо сейчас — нет, она маловероятна. По части 1 статьи 18.10 КоАП РФ основным наказанием является именно денежный штраф. Выдворение применяется как дополнительная мера к штрафу обычно при повторном нарушении этой же статьи в течение года либо при совершении более серьезных проступков (например, работа без документов вообще или подделка бумаг).

Поскольку Ваш прошлый штраф был за события прошлого года, формальный годичный срок «повторности» для автоматического выдворения может быть уже пройден.

Но расслабляться нельзя. При повторной проверке сотрудники полиции смотрят на общую картину. Если выяснится, что Вы систематически нарушаете миграционный режим, не платите за патент вовремя или находитесь в России сверх разрешенного срока (правило 90/180), решение суда может измениться. В таком случае суд назначит не просто штраф, а штраф с выдворением за пределы РФ. Кроме того, любое административное выдворение влечет автоматический запрет на въезд в Россию сроком на 5 лет.

вчера, 23:27

Сама по себе депортация (как мера государственного принуждения для высылки из страны) напрямую за работу без патента не назначается. Но в санкциях ч. 3 ст. 18.10 КоАП РФ предусмотрено административное выдворение за пределы РФ. И вот тут важный нюанс: если нарушение признают повторным в течение одного года (то есть второе выявление случилось в пределах 12 месяцев после первого), суд уже вправе назначить выдворение вместе со штрафом (от 5 до 7 тыс. руб.). При этом форма контролируемого самостоятельного выезда в таком случае не применяется — выдворение будет принудительным

вчера, 23:27

При каждой новой проверке, которая покажет, что в прошлом году у Вас не было патента, Вы будете получать новый штраф. Закон этого не запрещает .

С учетом прошлого нарушения и нового штрафа, вероятность депортации возрастает. Ваше текущее законопослушное поведение (наличие патента и работы) будет учтено судом как смягчающее обстоятельство, но не гарантирует отмену выдворения.

вчера, 23:27
Мелеуз, вчера, 13:28

После увольнения в течение 10 дней открыл больничный лист в связи с заболеванием коленных суставов. На больничном пробыл 100 дней, больничный оплачивали без вопросов. Сегодня МСЭ присвоили группу инвалидности и сказали, что больничный можно дальше открыть, независимо от инвалидности!!!

Вопрос: будут ли оплачивать второй больничный лист по этому же заболеванию?

Ответить

Добрый вечер, к сожалению, вы ошибаетесь, у друга аналогичный случай. Единственное то, что он продолжает работать, присвоили вторую группу. Продлили больничный, получает и пособие по инвалидности и также оплачивают больничный лист. А это уже практика конкретная.

вчера, 20:20

Продолжается, в смысле, не уволился. Не работает на инвалидности, находится дом, но больничный ему работодатель оплачивает.

вчера, 20:20

Опять уточнение, конечно, не работодатель, а фсс.

вчера, 20:21

Да вот тут я с вами согласен, есть нюанс. Поэтому завтра иду в поликлинику на приём к своему терапевту. И прошу продлить больничный. А там посмотрим.

вчера, 20:23

Вы уволились, и в течение 30 дней после этого заболели. Работодатель обязан оплатить такой больничный — это Ваша страховка по закону (ч. 2 ст. 5 Федерального закона № 255-ФЗ). Вам уже оплатили первые 100 дней, что абсолютно законно.

Теперь про инвалидность. Присвоение группы инвалидности не означает автоматическую потерю трудоспособности навсегда. МСЭ устанавливает степень ограничения способности к труду, но сам факт болезни может требовать дальнейшего лечения.

Проблема здесь кроется в лимитах оплаты для инвалидов. Согласно п. 3 ст. 6 Закона № 255-ФЗ, пособие по временной нетрудоспособности лицу, признанному инвалидом, выплачивается не более четырех месяцев подряд или пяти месяцев в календарном году. Исключение составляют только заболевания туберкулезом — там платят до дня восстановления или пересмотра группы.

Ваш текущий больничный (те самые 100 дней) скорее всего закроют днем установления инвалидности. Второй листок по этому же заболеванию откроют как продолжение. Но оплачивать его будут с оглядкой на этот жесткий лимит. Поскольку Вы уже пробыли на лечении 100 дней (это больше трех месяцев), у Вас остается запас оплачиваемых дней примерно до конца четвертого месяца болезни суммарно. Как только общий срок непрерывного больничного достигнет 4 месяцев — выплаты прекратятся, даже если врачи настаивают на продлении листа.

То, что врач сказал "можно открывать", касается медицинской стороны вопроса — Ваше состояние действительно требует наблюдения. Но Социальный фонд просто перестанет перечислять деньги за дни сверх лимита. Вместо больничного Вам начнут начислять пенсию по инвалидности согласно Вашей группе (ФЗ № 181-ФЗ)

вчера, 23:19
Краснодар, вчера, 13:27

Гражданин таджикиста , все документы в порядке ( патент , трудовой договор , амина и пр... ) . При проверке опбанаружилось что в прошлом году у него не было патента (и был на территории России ) Является ли это нарушением ? Если да , какая административная ответственность - штраф , депортация ?

Ответить

Здравствуйте.

Да, это нарушение. Согласно Федеральному закону № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ», право на законное осуществление трудовой деятельности дает патент (ст. 13.3). Нахождение и работа без него — прямое несоблюдение режима пребывания.

Ответственность за работу без патента предусмотрена частью 2 статьи 18.10 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Наказание здесь строгое: штраф от двух до пяти тысяч рублей с обязательным административным выдворением за пределы Российской Федерации.

Но есть важный нюанс по срокам давности. По общему правилу административного права (статья 4.5 КоАП РФ), постановление по делу не может быть вынесено по истечении одного года со дня совершения правонарушения. Если проверка обнаружила отсутствие патента именно в прошлом году и сейчас этот год уже прошел, органы просто не смогут привлечь человека к ответственности за тот период. Составить протокол задним числом нельзя. За текущий же месяц при отсутствии действующего документа ответственность наступает незамедлительно.

Что касается депортации после решения суда. В части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ указано наказание в виде штрафа с выдворением. Но суды часто проявляют гибкость. Исходя из судебной практики МВД России, если у гражданина Таджикистана все остальные документы в порядке (регистрация, действующая миграционная карта) и он впервые оступился, суд имеет полномочия назначить только административный штраф без выдворения. Это происходит примерно в трети подобных случаев, когда нет злого умысла или сопутствующих нарушений общественного порядка.

вчера, 23:28

Нарушение возникает, когда человек фактически работал (был допущен к задачам, получал зарплату), а патента у него при этом не было. В таком случае действия подпадают под ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ — осуществление трудовой деятельности без патента, когда он требуется.

фрунз.78.мвд.рф +1

Какая ответственность грозит? По этой статье предусмотрен административный штраф (от 2 000 до 5 000 рублей). Важный нюанс: вместе со штрафом суд может назначить административное выдворение за пределы РФ. Но это не автоматическая санкция — решение принимает судья с учётом всех обстоятельств (длительность нарушения, наличие семьи в России, первичность проступка).

фрунз.78.мвд.рф +1

Отдельно отмечу: если выяснится, что работодатель знал об отсутствии патента и всё равно допустил человека к работе, его тоже привлекут к ответственности — по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ.

вчера, 23:28

Административное выдворение не является обязательным наказанием по данной статье. Судья вправе назначить только штраф.

На практике решение о выдворении суд принимает с учетом всех обстоятельств дела, личности нарушителя и наличия смягчающих обстоятельств.

Ваше текущее законное положение (наличие действующего патента и трудового договора) суд может учесть как обстоятельство, смягчающее ответственность, в соответствии со статьей 4.2 КоАП РФ.

Ваша главная задача на данный момент — точно установить дату, до которой Вы находились на территории РФ без патента, и соотнести её с датой проверки. Именно этот расчет определит, грозит ли Вам ответственность и в каком объеме.

вчера, 23:28
Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Новосибирск, вчера, 13:05

Здравствуйте, ситуация следующая. Я мобилизованный, 25 декабря был в отпуске и сделал операцию по пластике пкс. По окончанию отпуска в начале января вернулся в часть, в феврале прошел ВВК и 90 суток дали. В мае прошел повторное ВВК поставили г 60 частичного освобождения, при этом сказали что домой или при части этот период на усмотрение начмеда. Нахожусь на полигоне, от занятий освобождён, просто по нарядам. По истечению этого срока должны ли провести ВВК или надо писать рапорт или как вообще, категория то по истечению срока сама то не может же поменяться?! При этом в законе же написано что более 30 суток это уже отпуск. Нога сгибается на 81 градус, вроде как в пределах нормы, но при этом ногу временами в колене клиент, тяжёлое долго не просишь и не подходишь, хромата остаётся и усиляется с болью по мере нагрузки или хотьбе.

Ответить

Во-первых, категория «Г» (временно не годен) сама по себе никуда не исчезает и в категорию «А» или «Б» автоматически не превращается. По истечении срока медицинского освидетельствование проводится обязательно — это базовый порядок работы военно-врачебной комиссии . Но закон работает так: ВВК должна состояться либо до истечения 60 суток, либо сразу после них для определения дальнейшей судьбы военнослужащего.

Автоматического продления категории нет, но и автоматического снятия ограничений тоже.

Поэтому Вам нужно проявить инициативу.

Вам необходимо подать рапорт на имя начальника медицинской службы части (начмеда) с просьбой о направлении на прохождение ВВК по истечении срока частичного освобождения.

Ссылаться можно на п. 50 Положения о военно-врачебной экспертизе (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.07.2013 № 565), согласно которому заключение ВВК действительно в течение определенного срока, а при его окончании требуется переосвидетельствование. Подавать лучше за неделю до окончания этих 60 дней, чтобы к дате «икс» у Вас уже было направление на руках.

Без Вашего рапорта про ногу могут просто забыть, и Вы продолжите ходить в наряды с болями.

Теперь важный момент про статус нахождения. Частичное освобождение сроком до 30–60 суток — это именно освобождение от исполнения обязанностей военной службы внутри части (Вы правильно заметили норму закона), но юридически это еще не отпуск по болезни.

Отпуск по болезни предоставляется только на основании отдельного заключения ВВК, если срок нетрудоспособности превышает 30 суток и комиссия решит, что Вам нужно ехать домой лечиться (ст. 31 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»). Поскольку сейчас решение оставлено на усмотрение начмеда, Ваша задача — зафиксировать жалобы официально через медпункт полигона перед окончанием срока.

Если хромота усиливается, а сгибание хотя и попадает в нижнюю границу нормы (около 90 градусов, Ваши 81 градус — это серьезное ограничение функции сустава), боли сохраняются, требуйте внесения этого в медицинскую книжку. Это станет доказательством для следующей ВВК.

Если следующая ВВК проигнорирует сохраняющиеся боли и поставит Вам категорию «Б», несмотря на то, что колено вылетает под нагрузкой, это решение нужно обжаловать.

Делается это путем подачи рапорта вышестоящему начальнику или заявления в гарнизонный военный суд.

До вынесения решения суда действие предыдущего заключения ВВК фактически блокирует Ваше направление на тяжелые задачи

. Главное правило мобилизованного на реабилитации: любое состояние должно быть зафиксировано врачом в медкнижке до того, как кончится срок текущего освобождения.

вчера, 23:15
Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Самара, вчера, 12:07

Здравствуйте, скажите пожалуйста, мой муж считается без вести пропавший, у мужа есть сестра, и у нее есть доверенность, кто из нас будет получать его зарплату.

Ответить

Согласно пункту 5 части 1 статьи 188 Гражданского кодекса РФ, действие доверенности прекращается вследствие признания гражданина безвестно отсутствующим. С момента вступления в силу решения суда об этом статусе сестра больше не имеет права получать зарплату мужа или совершать от его имени какие-либо действия.

Зарплату будут выплачивать Вам, но для этого нужно выполнить процедуру признания Вас надлежащим представителем. В соответствии со статьей 43 Гражданского кодекса РФ, орган опеки и попечительства по Вашему заявлению назначает управляющего имуществом безвестно отсутствующего человека.

Для получения зарплаты необходимо:

- Получить копию решения суда о признании мужа без вести пропавшим.

- Обратиться в орган опеки с заявлением о назначении Вас управляющим (доверительным управляющим) его имуществом.

- После назначения предоставить работодателю мужа решение суда и документ из органа опеки.

До момента Вашего официального назначения органом опеки работодатель обязан удерживать начисленные суммы на депоненте. Выплата за прошлые периоды также будет произведена Вам как законному представителю после оформления статуса управляющего.

вчера, 12:41
Ольга на сайте Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 12.0k
Задано вопросов 2, из них VIP - 2
Москва, вчера, 11:53

Нужен адвокат по миграционным делам с реально выигранными делами по вытаскиванию из списка РКЛ из за просрочки пребывания.

Ответить

Основанием для включения в РКЛ стало нарушение режима пребывания (статья 5 Федерального закона № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РФ"). Нахождение в реестре блокирует доступ к государственным услугам: нельзя оформить брак, устроить детей в школу или пользоваться банковскими счетами.

Для исключения из реестра нужно доказать наличие оснований для легализации либо оспорить факт нарушения срока.

Адвокаты используют следующие механизмы:

- Подача ходатайства о продлении срока пребывания на основании подачи документов на РВП, ВНЖ или по состоянию здоровья.

- Обжалование действий МВД в суде через Кодекс административного судопроизводства (КАС РФ), если срок был нарушен незначительно и есть смягчающие обстоятельства.

- Ссылка на нормы международных договоров, если они применимы к Вашей гражданской принадлежности.

При выборе адвоката ищите того, кто специализируется именно на миграционном праве и КАС РФ. Проверяйте практику конкретного юриста на сайте ГАС "Правосудие" по номеру дела. Обратите внимание на Федеральный закон от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", так как многие вопросы сейчас решаются через процедуры подтверждения гражданства или его приобретения в упрощенном порядке

вчера, 12:42
Анна на сайте Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 17.5k
Задано вопросов 4, из них VIP - 2
Томск, вчера, 10:45

Я являюсь законным представителем ребенка (родная мать) ребенку 17 лет, на сво погиб мой бывший муж (отец ребёнка) ребенку на сберегательный счёт пришла выплата президентская, теперь чтоб нам их снять, в опеки не дают разрешение пока мы не предоставим договор купли (предварительный), выписку ЕГРП, и после того когда мы приобретём сказали так же отчитаться нужно, законно ли это?

Ответить

Давайте разберем ситуацию. То, что требует опека — это не самодеятельность сотрудников и не их личная инициатива. Это стандартная процедура защиты имущественных прав Вашего ребенка, которая прямо прописана в законе.

Президентская выплата за погибшего отца поступает на счет несовершеннолетнего как компенсация вреда, причиненного смертью кормильца (ст. 1088 ГК РФ). Эти деньги принадлежат ребенку, а Вы выступаете лишь законным представителем для распоряжения ими.

Согласно п. 2 ст. 37 ГК РФ, родители не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать сделки по отчуждению имущества подопечного или любые другие действия, влекущие уменьшение его имущества. Поскольку снятие денег со счета приведет к уменьшению активов ребенка, разрешение обязательно.

Требование предоставить предварительный договор купли-продажи и выписку из ЕГРН абсолютно законно. Опеке нужно убедиться, что целевое назначение выплаты будет соблюдено: эти средства должны пойти на улучшение жилищных условий или иные нужды именно этого ребенка, а не просто будут потрачены. Выписка подтверждает чистоту объекта недвижимости, который Вы собираетесь купить. Органы опеки выдают распоряжение с условием «предварительной покупки», чтобы исключить риск того, что ребенок останется и без жилья, и без денег .

Обязательство отчитаться после приобретения тоже предусмотрено законом. Согласно тому же п. 2 ст. 37 ГК РФ, Вы обязаны представить в орган опеки копию зарегистрированного договора купли-продажи и новую выписку из ЕГРН, где собственником доли будет значиться Ваш сын. Если покупка совершается в браке, жилье станет совместной собственностью супругов, но доля сына должна быть выделена физически. Без подтверждения регистрации права собственности ребенка на долю в новом объекте опека имеет полное право через суд потребовать вернуть снятые деньги обратно на детский счет.

Важный нюанс: так как Вашему сыну уже есть 14 лет, он должен лично присутствовать при подаче заявления в органы опеки и подписывать документы о распоряжении деньгами вместе с Вами (ст. 26 ГК РФ).

вчера, 12:41
Задано вопросов 30, из них VIP - 26
Москва, вчера, 09:43

В СНТ группой физ лиц из числа желающих газифицироваться за счет собственных средств был построен газопровод. Инвестиционный договор между СНТ и физ лицами заключался в мае 2021. Согласно условиям договора все изменения в договор оформляются Доп соглашением. ДС о расторжении договора не было, но было письмо от физ лица от ноября 2023 о выходе из договора с февраля 2024 г В декабре 2022 подписан АКТ между сторонами что услуги оказаны вполном объеме, претензий нет. Также есть решение общего собрания СНТ от мая 2022 г о регистрации права собственности на инвесторов. Согласно условиям договора после ввода в эксплуатацию газопровода СНТ должно было оформить право долевой собственности на инвесторов. Однако право собственников было оформлено не на всех инвесторов. Точная дата ввода газопровода в эксплуатацию не известна, но известно что первые пуски газа начались в декабре 2022 - январе 2023 г. Право собственности на газопровод было оформлено в марте 2024. Вопрос. Возможно ли подача иска о признании права долевой собственности? И какие есть шансы на признание права собственности?

Ответить

Основанием для иска служит статья 218 ГК РФ, согласно которой право собственности на новую вещь, созданную лицом для себя с соблюдением закона, приобретается этим лицом. Газопровод — это вновь созданная недвижимая вещь. Инвесторы финансировали её создание по договору от мая 2021 года.

Ключевые аргументы в Вашу пользу:

Акт от декабря 2022 года подтверждает полное исполнение обязательств и отсутствие претензий. Это фиксирует момент готовности объекта к эксплуатации. Первые пуски газа в декабре 2022 - январе 2023 подтверждают фактическую эксплуатацию СНТ этого имущества. Решение общего собрания от мая 2022 года является добровольным обязательством СНТ перед инвесторами зарегистрировать их доли.

Письмо физического лица о выходе из договора в ноябре 2023 года юридически ничтожно. Договор не предусматривает односторонний выход без допсоглашения. Акт об оказании услуг подписан в декабре 2022 года, обязательства сторон прекратились тогда же. Расторгнуть уже исполненный договор нельзя.

Оформление права собственности самим СНТ только в марте 2024 года нарушает сроки, но не лишает инвесторов прав. СНТ владело объектом как законный владелец до регистрации, действуя в интересах инвесторов.

Для суда потребуются: инвестиционный договор, решение собрания от мая 2022 года, акт от декабря 2022 года, платежные документы (чеки, выписки), подтверждающие перечисление денег каждым истцом именно на этот газопровод. Судебная практика признает за соинвесторами право собственности на долю в общем имуществе инженерных сетей даже при отсутствии первичной регистрации их прав (пункт 3 статьи 245 ГК РФ)

вчера, 12:40
Задано вопросов 33, из них VIP - 18
Улан-Удэ, вчера, 09:14

ЗДРАВСТВУЙТЕ! Как вернуть водительское удостоверение участнику СВО, призванному по мобилизации, выполнявшему задачи специальной военной операции в Донецкой народной республике в период с ноября 2022 г по сентябрь 2025 г, уволенному по п. п. "в" п. 1 ст. 51 ФЗ. категория "Д" Награждён в период прохождения службы медалью Министерства обороны РФ "ЗА БОЕВЫЕ ОТЛИЧИЯ " (Лишён прав согласно постановления суда от 30 июля 2025г. за административное правонарушение, предусмотреное ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ Признаков уголовного преступления нет. Оплачен штраф в сумме 45 000 руб) С 19 августа 2024 г вступил в силу Федеральный закон от 08 августа 2024 N 285-ФЗ, вносящий изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ). Законом предусмотрена возможность возврата водительского удостоверения до истечения срока лишения права. Это распространяется на участников СВО, награжденных государственной наградой в период службы; уволенных в связи с признанием ВВК не годными к военной службе. Прошу дать разъяснения и гарантированные ответы. С уважением Валентина

Ответить

Добрый день. Ситуация у Вас абсолютно рабочая, закон на Вашей стороне.

С 19 августа 2024 года действует Федеральный закон от 08.08.2024 № 285-ФЗ, который внес изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ). Для участников СВО порядок возврата прав теперь выглядит иначе, чем для обычных граждан.

Ваша ситуация попадает под действие новой статьи 32.6-1 КоАП РФ. Поскольку Вы были мобилизованы и находились в зоне проведения специальной военной операции с ноября 2022 по сентябрь 2025 года, исполнение постановления суда о лишении Вас прав за управление в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ) было приостановлено на весь период службы.

У Вас есть два безусловных основания для полного прекращения наказания и возврата удостоверения без сдачи экзаменов ПДД:

Награждение государственной наградой. Медаль Министерства обороны «За боевые отличия» является ведомственным знаком отличия. Согласно букве закона (п. 3 ст. 32.6-1 КоАП РФ), основанием служит именно государственная награда РФ. На практике ГИБДД требует подтверждения статуса госнаграды через выписку из Указа Президента или справку из военкомата/воинской части. Если юридически медаль будет приравнена к госнаграде или если командование оформит ходатайство как участника СВО, права вернут сразу после подачи документов.

Увольнение по состоянию здоровья. Категория годности «Д» и увольнение со службы по подпункту «в» пункта 1 статьи 51 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» — это самостоятельное основание для закрытия административного дела. В этом случае срок лишения просто аннулируется.

Как действовать:

Вам нужно обратиться в то подразделение ГИБДД, которое исполняло постановление суда (куда сдавали права или где они хранятся).

Подаете заявление о прекращении исполнения постановления. К нему прикладываете копии паспорта, военного билета с отметкой об участии в СВО, приказа об увольнении с категорией «Д», документа о награждении медалью и реквизиты оплаченного штрафа (хотя штраф относится к наказанию, его оплата подтверждает добросовестность). Дополнительно рекомендую приложить ходатайство от командования воинской части — суды и ГИБДД сейчас ориентируются на него очень быстро.

Оплаченный Вами штраф в размере 45 000 рублей закрывает финансовую часть этого правонарушения. Никаких дополнительных медсправок и пересдач теории платить не придется — норма прямо освобождает Вас от проверки знания Правил дорожного движения.

Важный нюанс: поскольку правонарушение совершено 30 июля 2025 года, уже после вступления закона в силу, здесь применяется механизм прямого действия статьи 32.6-1. Но так как Вы находились в зоне СВО, а уволились только в сентябре 2025 года, фактически наказание начнет считаться исполненным именно с момента Вашего увольнения по категории «Д». Оплаченный штраф идет в зачет, экзамены сдавать не надо.

Гарантированный результат законом предусмотрен. Как только ГИБДД примет Ваши документы, выносится постановление о прекращении исполнения наказания, информация удаляется из базы лишенцев, и Вам обязаны вернуть удостоверение в тот же день. Единственное исключение, прописанное в законе — если бы Вы совершили новое нарушение в области дорожного движения уже после возвращения из зоны СВО, тогда процедура пошла бы по стандартному пути.

вчера, 12:40
Задано вопросов 34, из них VIP - 10
Новосибирск, вчера, 06:20

Скажите, может ли управляющая компания, разделить мою квартиру, приватизированную на 3 , на два помещения, не поставив меня в известность. И что мне следует сделать?

Ответить

Почему УК так делать нельзя

Квартира — это единый объект недвижимости с одним кадастровым номером. Чтобы превратить ее в две разные квартиры, нужно провести перепланировку или реконструкцию: прорубить отдельный вход, установить перегородку до потолка, подвести отдельные коммуникации. Это прямо регулируется статьей 40 Жилищного кодекса РФ. Любые изменения границ помещений возможны только по согласованию со всеми собственниками долей, если при этом затрагивается общее имущество дома (стены, коммуникации). Без решения общего собрания жильцов и Вашего личного участия узаконить такое разделение невозможно.

Что касается оплаты ЖКХ

Скорее всего, Вы имеете в виду раздел финансово-лицевых счетов для раздельной оплаты коммунальных услуг. Здесь полномочия у управляющей компании шире, но они тоже ограничены:

По заявлению: Вы можете подать заявление в УК о выделении Вам отдельного лицевого счета пропорционально Вашей доле (одной трети). Если другие собственники согласны, УК обязана это сделать. К заявлению прикладываются выписка из ЕГРН и Ваши паспортные данные.

Через суд: Если остальные двое собственников против раздела квитанций или игнорируют Вас, УК сама ничего делить не будет. В таком случае подается исковое заявление об определении порядка участия в оплате жилищно-коммунальных услуг согласно долям. Судебная практика по этому вопросу абсолютно однозначна: суды всегда встают на сторону истца и делят счета пропорционально собственности (по 1/3 на каждого), независимо от того, кто сколько воды потратил.

Как выглядит реальный физический раздел (выдел доли в натуре)

Чтобы квартира стала двумя юридическими объектами, нужен проект переустройства и заключение эксперта о том, что стены выдержат нагрузку. Для этого требуется согласие всех трех собственников. Выделить долю «в натуре» (то есть закрепить за Вами конкретные комнаты как отдельную собственность) через суд крайне сложно. Закон защищает целостность жилья. Суды отказывают в реальном разделе квартир почти всегда, потому что в многоквартирных домах технически невозможно организовать второй изолированный вход и независимые мокрые зоны (ванную и кухню) без ущерба для конструкции здания. Исключение составляют только первые этажи, где можно законно пробить проем в несущей стене под отдельный вход.

Ваши действия прямо сейчас

Зайдите в офис УК и уточните, какую именно бумагу они составили. Потребуйте копию. Скорее всего, речь идет либо о внутреннем распоряжении бухгалтерии, либо о предписании устранить незаконную перегородку, которую поставил один из соседей.

Проверьте актуальную выписку из ЕГРН (через Госуслуги или МФЦ). Там должно быть указано, что объект один, и прописаны три собственника. Физического разделения объекта без регистрации новых объектов в Росреестре произойти не может.

Если соседи самовольно возвели стену, пытаясь отделиться, пишите жалобу в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) на самовольную перепланировку. Инспекция выдаст предписание вернуть все в исходное состояние.

Если цель — просто платить за себя, направляйте в УК письменное заявление о разделении платежных документов. Приложите копию паспорта и выписку из ЕГРН. Получив отказ — идете к мировому судье с иском. Госпошлина по таким делам составляет 300 рублей.

При любых конфликтах с другими дольщиками старайтесь фиксировать общение письменно (заказными письмами с описью вложения). Устные договоренности в судах доказательством не являются.

вчера, 12:38
Красноярск, вчера, 05:45

Моего ребенка ему 17 лет избили группой лиц дети, шестеро детей в возрасте 14 лет и одному 16 лет. Мой ребенок сейчас находится в реанимации состояние средней тяжести. Какая уголовная ответственность будет для этих детей?

Ответить

Для детей, которым исполнилось 14 лет (их шестеро), будет возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 Уголовного кодекса РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц. Состояние Вашего ребенка «средняя тяжесть» юридически означает вред, опасный для жизни или вызвавший расстройство здоровья свыше 21 дня. Статья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Но поскольку это несовершеннолетние, реальный срок им не дадут. Скорее всего, суд назначит принудительные меры воспитательного воздействия либо условное осуждение].

Ребенку, которому 16 лет, грозит более строгая квалификация. К нему может быть применена часть 3 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц. Это зависит от того, признает ли экспертиза действия нападавших причиной опасности для жизни. Срок там значительный — до двенадцати лет.

Ваша главная задача сейчас — контролировать ход следствия. Обязательно подайте следователю ходатайство о признании Вас законным представителем потерпевшего. Вы имеете право знакомиться с материалами дела и требовать проведения судебно-медицинской экспертизы сразу после стабилизации состояния сына. Также заявите гражданский иск внутри уголовного процесса на возмещение расходов на лечение и компенсацию морального вреда. Родители всех этих детей будут нести материальную ответственность за ущерб согласно нормам ГК РФ.

вчера, 12:36
Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Челябинск, вчера, 02:52

В паспортном столе отказываются принимать документы на замену паспорта в 45 лет. Просто не берут и всё. Записывался через госуслуги. В назначенное время пришел, но дументы отказались принять Т.к. не было военного билета. Пошел к начальнику паспортного стола но она тоже меня не стала слушать. Насколько я понимаю сейчас действует негласное правило не менять паспорт без военного билета. Просить письменный отказ и подавать жалобы в вышестоящие инстанции неактуально, т.к нет времени и все сроки выйдут. Поэтому просьба напишите конкретные действия которые помогут.

Ответить

Смотрите, ситуация неприятная, но решаемая. То, что Вам отказали в приеме документов из-за отсутствия военного билета — это прямое нарушение регламента МВД и Постановления Правительства РФ от 08.07.1997 № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации».

Первое: правовой статус. Военный билет не входит в перечень обязательных документов для замены паспорта по возрасту (п. 13 Положения). Он нужен только для проставления отметки о воинском учете на странице 13 нового паспорта.

Но отсутствие этой отметки никак не мешает выдаче самого документа. Основания для отказа строго ограничены законом: нет гражданства, поддельные документы, неверные данные или неуплата госпошлины.

Второе: почему они так делают. В отделах миграции сейчас действительно негласно требуют военник у мужчин призывного возраста до 30 лет и тех, кто состоит на учете. Это связано с тем, что паспортистки обязаны передавать сведения в военкоматы через систему межведомственного взаимодействия. Если Вы старше 30 лет или уже сняты с учета, требование вообще незаконно вдвойне.

Третье: конкретные действия без жалоб. Раз времени мало, действуем жестко и быстро:

Идите в МФЦ («Мои документы»). Прямо сегодня. Сотрудникам МФЦ абсолютно все равно, есть ли у Вас военный билет. Их задача — принять пакет документов согласно регламенту, выдать расписку и передать бумаги в МВД. Они просто технически не имеют права требовать то, чего нет в списке обязательного п. 13 Положения.

Госпошлина там оплачивается на месте терминалом.

Если ближайший МФЦ далеко, идите к другому начальнику ОВМ. Не к тому, который Вас послал, а в соседний кабинет или другое подразделение вашего района. Запишитесь снова через Госуслуги, но выберите опцию «Личное посещение подразделения» без предварительной загрузки сканов дополнительных справок. На прием возьмите распечатку ст. 19.15 КоАП РФ (штраф за проживание без паспорта) и положите ее поверх папки со словами: «Я пришел подать заявление на замену паспорта в установленный законом 90-дневный срок.

Мой старый паспорт станет недействительным завтра/послезавтра. Требование военного билета незаконно, я подам жалобу в прокуратуру ровно через час после того, как мой срок подачи выйдет, и приложу аудиозапись этого разговора. Оформляйте протокол об отказе в приеме заявления прямо сейчас». Обычно при упоминании протокола об административном правонарушении должностного лица вопрос решается мгновенно.

Используйте портал Госуслуг повторно. Создайте новое обращение, выбрав услугу «Замена паспорта», но способ получения укажите «Личное посещение подразделения МВД». При записи система предложит список всех доступных подразделений города. Выберите любое другое, где очередь меньше. Приходите туда. Другое подразделение примет документы, чтобы не портить себе статистику отказов.

Снимайте видео. Включите камеру на телефоне еще в коридоре перед кабинетом. Зайдите со словами: «Здравствуйте, я записан на 14:00, вот талон, вот полный пакет документов по списку госуслуг, фиксирую факт приема бумаг на видео». Как только инспектор потянется ставить штамп «Отказано в приеме», он сам возьмет Ваши бумаги, лишь бы Вы выключили запись. По закону снимать сотрудников при исполнении в общественном месте можно.

Четвертое: юридический аргумент. Ссылайтесь на Административный регламент МВД (Приказ МВД России от 16.11.2020 № 773). Там четко сказано, что непредставление документов, необходимых исключительно для проставления отметок (а военник относится именно к ним), не является основанием для невыдачи паспорта. Паспорт выдадут чистый, без штампа военкомата. За это никакой ответственности нет, жить с таким документом можно совершенно спокойно.

Пятое: сроки. У Вас есть 90 дней с момента наступления 45-летия на подачу документов.

Если этот срок подходит к концу, обязательно упомяните это вслух сотруднику. Срок давности привлечения сотрудника к ответственности за незаконный отказ составляет всего два месяца, поэтому им проще взять документы, чем получить взыскание.

вчера, 12:36
Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Париж, позавчера, 23:04

Можно ли к гражданскому делу подать ходатайство об ограничении доступа к материалам дела для ответчика? В деле содержаться данные погибшего военнослужащего, номер по МКБ, жетон, место дислокации и прочее. Содержание этих документов к спору отношения не имеют, только даты выдачи этих документов и информация по ним в полном объеме указана в исковом заявлении. Копии предоставлены для ознакомления суда, могу их забрать на первом заседании?

Иск будет направляться в ИК.

Ответить

Приветствую. Давайте разберем ситуацию с доступом к материалам дела.

Подать ходатайство об ограничении доступа ответчика к части материалов можно и нужно, но есть важный нюанс в процедуре. Прямой нормы о том, что Вы просто отдаете судье документы на первом заседании и он их убирает в сейф до конца процесса, нет. Согласно статье 35 Гражданского процессуального кодекса РФ, стороны имеют право знакомиться с материалами дела, делать из них выписки и снимать копии. Суд не может забрать у Вас эти бумаги навсегда, они должны находиться в деле.

Но закон защищает государственную тайну и персональные данные. В Вашем случае речь идет о сведениях, которые могут составлять служебную тайну или касаться безопасности воинских частей.

Чтобы ограничить ответчика, Вам следует подать письменное ходатайство вместе с иском или сразу после принятия его судом.

Ссылайтесь на статью 10 ГПК РФ — она позволяет рассматривать дело в закрытом судебном заседании для сохранения тайны частной жизни или иной охраняемой законом тайны. Также используйте статью 29.8 Кодекса административного судопроизводства РФ (КАС РФ) по аналогии права: там прямо прописано, что при наличии сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, разбирательство проходит в закрытом режиме. Просите судью приобщить оригиналы документов (или заверенные военкоматом копии без лишних деталей) к материалам дела, а в самом тексте искового заявления указывать только те даты выдачи жетонов и номера МКБ, которые нужны для обоснования требований.

Сами же чувствительные бумаги просите хранить в запечатанном конверте, отметив это в протоколе заседания.

Ответчику предоставят только ту часть информации, которая имеет отношение к спору, либо ознакомят его с делом под подписку о неразглашении уже непосредственно в суде.

Забрать копии сейчас технически возможно. На стадии подготовки дела судья часто возвращает истцу лишние экземпляры приложений, если они дублируются. Но поскольку информация касается погибшего военнослужащего, я бы рекомендовал оставить один полный экземпляр в материалах. Это исключит вопросы со стороны суда о достоверности данных.

Что касается направления иска в исправительную колонию (ИК). Если ответчик находится в местах лишения свободы, иск подается по общим правилам подсудности — обычно по месту жительства истца или нахождения имущества (статья 28-29 ГПК РФ). Самому ответчику материалы направляет канцелярия суда через администрацию ИК. Осужденный получает доступ к ним через спецчасть учреждения. Поскольку в документах содержатся место дислокации и номер жетона, администрация колонии сама обеспечит режим секретности согласно Федеральному закону «О статусе военнослужащих» (в частности, нормам о защите информации о службе)

и Уголовно-исполнительному кодексу РФ (УИК РФ). По статье 12 УИК РФ осужденным разрешается переписка без цензуры только с судами, прокуратурой и вышестоящими органами УИС, поэтому Ваши опасения по поводу утечки данных внутри колонии минимальны — администрация несет ответственность за соблюдение режима секретности этих бумаг.

Резюмирую алгоритм действий:

Подаете ходатайство о рассмотрении дела в закрытом заседании полностью или частично (только в моменты оглашения данных военного билета, жетона и места службы).

Оставляете полные документы в деле, суду поясняете устно, что избыточная информация указана исключительно для идентификации личности погибшего.

В исковом заявлении оставляете только юридически значимые факты (даты, факт родства, суммы).

При необходимости оформляете обязательство о неразглашении для ответчика перед началом его ознакомления с томами дела.

вчера, 12:34
Дмитрий на сайте Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 20.0k
Задано вопросов 2, из них VIP - 1
Королёв, позавчера, 22:46

Здравствуйте! Являюсь выпускником военного вуза, попал по распределению в часть, в гарнизоне (военном городке) которого проживал с родителями (до поступления) и был зарегистрирован соответственно. В начале этого года (на выпускном курсе) выписался из квартиры родителей и оформил постоянную регистрацию по месту учебы. Могу ли я претендовать на денежную компенсацию за поднаем жилья? Спасибо!

Ответить

Право на получение денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения регулируется пунктом 3 статьи 15 Федерального закона "О статусе военнослужащих". Согласно этой норме, компенсация выплачивается в случае невозможности обеспечения жильем.

Ключевой момент здесь — признание Вас нуждающимся в жилом помещении. Тот факт, что Вы выписались от родителей и зарегистрировались при училище, юридически означает смену места жительства. Для назначения выплаты командир части должен признать, что у Вас отсутствует жилье по месту прохождения службы.

Поскольку Вы прибыли к новому месту службы после выпуска, Ваша ситуация рассматривается как прибытие военнослужащего на новое место военной службы. Факт наличия регистрации Ваших родителей в этом же гарнизоне не лишает Вас права на выплату автоматически, но станет предметом проверки жилищной комиссии. Комиссия будет выяснять: имеете ли Вы реальную возможность проживать с родителями (позволяет ли площадь квартиры, согласны ли они).

Для оформления Вам необходимо подать рапорт командиру воинской части о выплате компенсации. К нему прикладывается договор найма (поднайма) жилого помещения. Порядок расчета размера выплат утвержден Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 909.

Размер выплаты фиксированный, он зависит от региона, а не от Вашего звания или должности. Главное условие — отсутствие предоставленного служебного жилья или общежития. Если комнату в общежитии Вам не выделили, подавайте документы. Выплата назначается со дня заключения договора найма после прибытия на службу.

вчера, 12:35
Оценка автора вопроса:
Задано вопросов 119, из них VIP - 35
Воронеж, позавчера, 22:41

Здравствуйте. Мой знакомый имеет в собственности 1/2 долю комнаты от 17.5 кв.м в общежитии и его сестра 1/2. На его имя приходит только одна квитанция жкх за воду, сестре приходит три квитанции: за электроэнергию, газ, сводный счет. Я спросила, почему не в равной степени, он не знает, не задумывался. Сестра после 18-ти летия говорила ему сумму, он отдавал, она должна была оплачивать услуги жкх, он ей доверял как старшей сестре. Судя по раздельным квитанциям, наверно, лицевой счет был разделен на каждого собственника. Сестра живет в селе, у нее по ее квитанциям в общежитии в городе образовался долг около 200 000 тыс. руб. Приставы выставили. Знакомый хочет продать свою 1/2 долю комнаты общежития, т.к там уже не живет второй год и никто не живет. Его сестра против и сдать в аренду и продавать тоже не хочет и оплачивать расходы жкх тоже отказывается. На этом фоне они разругались. Как все правильно сделать и продать брату свою долю в комнате.

Ответить

Долг за ЖКХ

Долг сестры в 200 тысяч рублей — это общая проблема собственников. По закону (статья 249 ГК РФ), каждый собственник обязан участвовать в расходах на содержание имущества соразмерно своей доле. То есть долг висит не на человеке, а на объекте недвижимости. Если приставы начнут взыскание, они могут наложить арест на всю комнату или списать деньги с любого из собственников, который потом будет вынужден судиться с сестрой для возврата половины суммы.

Чтобы разделить этот груз, Вашему знакомому нужно подать иск в суд об определении порядка оплаты коммунальных услуг и разделении лицевых счетов. Суд установит отдельный счет конкретно на его имя только на половину долга и текущих платежей. Это защитит его личные счета от взыскания долгов сестры.

Продажа доли без согласия сестры

Согласие сестры на продажу Вам не требуется. Но закон защищает её интересы через "преимущественное право покупки" (статья 250 ГК РФ).

Алгоритм действий такой:

- Ваш знакомый находит покупателя на свою долю (реальную цену).

- Он идет к нотариусу. Нотариус сам отправляет сестре официальное письмо-извещение: "Я продаю 1/2 комнаты за X рублей. У Вас есть месяц, чтобы купить её первыми".

- Если сестра молчит месяц или присылает письменный отказ — путь свободен. Можно продавать третьему лицу.

- Важное правило: постороннему человеку нельзя продать дешевле, чем предлагалось сестре. Цена должна быть та же или выше.

Аренда

Здесь тупик. Сдать часть комнаты без согласия второго собственника невозможно (статья 247 ГК РФ). Только продажа.

вчера, 12:33
Краснодар, позавчера, 15:07

Можно ли гражданину Таджикистана указать адрес местопребывания в приложении АМИНА не дом, квартиру, гостиницу и пр… а земельный участок (точка геолокации или кадастровый номер) . // На этом земельном участке стоит вагончик, в котором они живут.

Ответить

С 1 сентября 2025 года в Москве и Московской области проводится эксперимент по обязательному использованию этого приложения для трудовых мигрантов из Таджикистана.

Суть программы — удаленное уведомление МВД о месте фактического нахождения через передачу геолокации устройства.

В миграционном учете (согласно Федеральному закону от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан») местом пребывания признается жилое или иное помещение, либо организация, где Вы фактически проживаете. Земельный участок сам по себе помещением не является. Это объект недвижимости со своим кадастровым номером, но без статуса жилого строения он юридически не подходит под определение адреса места жительства.

Технически приложение требует привязки к конкретному адресу: улице, дому, корпусу, квартире или наименованию организации. В интерфейсе нет поля для ввода кадастрового номера участка как самостоятельного адреса регистрации. Геолокация передается автоматически фоном с точностью до координат, но она лишь подтверждает Ваше физическое присутствие на точке. Она не заменяет собой почтовый адрес, который обязан быть указан при постановке на учет.

Поскольку у Вас на участке стоит вагончик, есть два рабочих варианта:

Оформить этот вагончик как временное строение бытового назначения на данном земельном участке. Тогда принимающая сторона ставит Вас на учет именно по адресу земельного участка, указывая характеристики временного сооружения. Но это работает только если категория земли допускает размещение временных построек.

Зарегистрироваться по адресу ближайшего реально существующего объекта — например, садового товарищества (СНТ), администрации поселения или хозяйственного блока, к которому приписан Ваш участок.

Попытка указать просто точку на карте или пустой земельный участок приведет к тому, что система выдаст ошибку верификации данных, а сотрудники полиции при проверке сочтут это нарушением правил миграционного учета. Рекомендую сначала уточнить статус вагончика и категорию земли у собственника участка, чтобы принимающая сторона могла корректно заполнить бланк уведомления о прибытии.

вчера, 12:45

В приложении «Амина» нельзя указать в качестве места пребывания просто земельный участок — даже с кадастровым номером или точкой геолокации. И дело тут не в настройках самого приложения, а в законе.

Я поясню, в чём суть. По Федеральному закону от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» местом пребывания признаётся помещение, в котором человек фактически живёт (регулярно использует для сна и отдыха). Земельный участок по закону помещением не является — на нём может стоять вагончик, но сам по себе участок местом пребывания быть не может. Поэтому система учёта (и интерфейс «Амины», которая реализует этот учёт) рассчитана на адреса помещений: дом, квартира, гостиница, общежитие, а также на адрес организации, если человек фактически живёт в её помещениях.

При этом сама логика работы приложения строится на том, чтобы сверять указанный адрес с данными геолокации вашего телефона. Если вы укажете участок, а телефон будет постоянно «гулять» по этой территории — система может счесть это несоответствием и прислать уведомление подтвердить адрес или сменить его. В итоге есть риск, что учёт аннулируют.

Что тогда сделать? Если вагончик на участке пригоден для проживания, попробуйте оформить учёт по адресу этого сооружения (если у него есть адресные данные). Если адрес у вагончика отсутствует, обсудите с принимающей стороной (например, работодателем) вариант постановки на учёт по адресу организации — закон это прямо допускает в подобных случаях.

Я советую перед подачей данных в «Амину» показать документы на вагончик (или иные подтверждающие проживание бумаги) специалисту в местном подразделении УВМ МВД. Инспектор на месте точно скажет, какой адрес в вашей ситуации будет юридически корректным — это убережёт от ошибок и возможных санкций.

вчера, 12:46

Ваш главный козырь: Статья 22 Закона № 109-ФЗ гласит, что местом пребывания считается место фактического нахождения. Ваше фактическое нахождение (геолокация) совпадает с участком. Административный штраф налагается за неподачу уведомления, а не за неточность в описании вагончика. Если уведомление подано, а геолокация передается, состав преступления отсутствует.

Если приложение выдаст ошибку на этапе ввода адреса – делайте скриншот и подавайте уведомление на бумаге через принимающую сторону с пометкой «в связи с технической невозможностью заполнения в приложении». Это 100% защитит вас от обвинения.

вчера, 12:46
Задано вопросов 2, из них VIP - 1
Краснодар, позавчера, 13:59

Добрый день, подскажите пожалуйста, У мужа брата признали по суду погибшим, был б/п 1 марта 2025 года и эта дата стоит в свидетельстве о смерти. (дата записи в Загсе стоит 28 января 2026г) Родная мать не успела подать на выплаты, умерла 23 июля 2025года. Скажите пожалуйста доля выплаты матери за погибшего сына идет в наследственную массу или нет?

Ответить

Давайте разберем ситуацию. Право на получение выплат в связи с гибелью военнослужащего (или приравненного к нему лица) возникает у членов семьи со дня смерти, указанного в решении суда и свидетельстве о смерти — то есть с 1 марта 2025 года.

Мать Вашего мужа умерла 23 июля 2025 года. На этот момент она была жива, а значит, право на ее долю выплаты уже возникло. В юридической практике такие суммы рассматриваются как имущественное право, которое принадлежало наследодателю ко дню открытия наследства. Здесь работает статья 1112 Гражданского кодекса РФ: «В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности». Выплата за погибшего сына относится именно к таким правам.

То, что запись акта о смерти внесена в реестр ЗАГС только 28 января 2026 года, для этого вопроса значения не имеет. Датой смерти гражданина, объявленного умершим по суду, считается день вступления решения суда в законную силу или та дата, которую указал суд (в Вашем случае — 1 марта 2025 года). Именно эта дата является точкой отсчета для всех прав и обязанностей.

Доля матери входит в ее собственную наследственную массу. Наследниками первой очереди после нее будете Вы (как супруг), дети Вашей свекрови (если они есть) и другие ее родители (статья 1142 ГК РФ). Чтобы получить эти деньги, Вам нужно обратиться к нотариусу по последнему месту жительства матери в течение шести месяцев с даты ее смерти — до 23 января 2026 года.

Важный нюанс: если остальные родственники умершего брата Вашего мужа (например, отец, супруга или дети) уже получили общую выплату целиком, свою часть придется взыскивать через суд. Но само право на эту долю у Вас безусловное, так как оно перешло к Вам от матери вместе с остальным ее имуществом

вчера, 12:32
Задано вопросов 3, из них VIP - 1
Луганск, 04.07.2026, 23:07

Здравствуйте у меня такая проблема пропали два родных брата в ходе военной операции на сво я тоже нахожусь на сво подал рапорт на увольнение меня не уволили решили перевести в ппд была аттестационная комиссия решение комиссии мне отдали я хотел съездить в отпуск и в отпуск меня не отпустили как мне быть?

Ответить

Здравствуйте в отпуск не отпускают говорят нет замены

04.07.2026, 23:09

У меня была категория В а когда подписал контракт мне в часть поставили категорию А можно ли как-нибудь обжаловать?

04.07.2026, 23:35

Во-первых, что касается братьев: сейчас действует упрощенный порядок признания участников СВО пропавшими без вести и погибшими.

Если о них нет сведений более полугода, их могут официально признать пропавшими через суд (ст. 42 ГК РФ), а затем — умершими спустя три месяца после этого решения суда (ст. 45 ГК РФ).

Это нужно сделать для получения выплат семьям погибших защитников Отечества. Вам стоит обратиться в военкомат по месту жительства братьев или к военному юристу фонда «Защитники Отечества», чтобы запустить этот процесс.

Теперь разберем Вашу службу. Рапорт на увольнение подается по основаниям указа Президента № 647 от 21.09.2022 г. (в связи с окончанием срока контракта) или указа № 580-дсп (по исключительным обстоятельствам). Наличие двух близких родственников, пропавших без вести при исполнении задач СВО, является веским гуманитарным основанием. Решение аттестационной комиссии об отказе в увольнении не окончательно.

Вы имеете право обжаловать его в гарнизонном военном суде в течение трех месяцев со дня выдачи выписки из протокола заседания комиссии. В административном иске делайте упор на п. 6 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» — увольнение по уважительным причинам, подтвержденным заключением комиссии, и тяжелейшую семейную ситуацию. Также можно подать рапорт вышестоящему командованию вплоть до Министра обороны.

По поводу отпуска ситуация следующая. Основной отпуск военнослужащим предоставляется на основании приказа командира части согласно Положению о порядке прохождения военной службы (утв. Указом Президента РФ от 16.09.1999 г. № 1237). Отказать просто так командир не может.

График отпусков обязателен, но он должен учитывать семейные обстоятельства. Подавайте новый рапорт на отпуск именно по личным (семейным) обстоятельствам, приложив копии документов о розыске братьев.

Если откажут снова — это прямое нарушение ваших прав, которое станет дополнительным аргументом для суда при оспаривании отказа в увольнении. За защитой прав можете также обратиться в Главную военную прокуратуру.

позавчера, 01:50
Ярославль, 04.07.2026, 22:14

Здравствуйте. Ко мне обратился знакомый с такой ситуацией: по молодости, совершил кражу у родной бабушки, суд, простили, условно. Потом помогал бабушке, по дому и т.д. Его тетя, работала в то время в МВД. помогал, помогал, бабушка его пускала (бабушке было около 80), потом он что то совершил, сел в МЛС. при разговорах с бабушкой из млс, бабушка рассказала, что потеряла крестик с цепочкой золотые, нашли с тетей, на краю кровати, видать сняла, положила, и съехало под матрац, на перекладину. Тетин вердикт приготовил украсть, ладно. С тех пор она его не любит, от слова совсем, поведение подтверждает. Хотя на словах любимый племянник. Далее: сейчас бабушке более 80, что то помнит, что то не, нуждается в постоянном уходе. Знакомый, и по своей инициативе, и по инициативе тети, (Она живет там) подменяет иногда тетю, ночует ночь и на работу. У него нет проблем с полицией более 8 лет, работает живет с женщиной. Но задал мне вопрос, я говорит сейчас ночую с бабушкой, в доме нет особо ничего ценного, (Он не зариться) (зарабатывает неплохо), но он боится что если тете что то не понравиться, как защититься от тети, ее МВД связей, (она еще считает что заявит право на наследство), и после этого она напишет просто заявление, что пропало то то и то то, я приносила золото например на хранение и пропало. Он просто спрашивает, можно как то себя обезопасить, расписку или что то от тети, ему страшно. Он и бабушке хочет уделить внимание и тетю боится. Всем откликнувшимся, заранее благодарен.

Ответить

Главное правило: презумпция невиновности. Это статья 14 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Твоего друга никто не может наказать просто со слов тети. Полиция обязана искать реальные доказательства кражи: отпечатки, свидетелей того, как он брал вещь, или факт сбыта золота. Если доказательств нет — дело закроют.

Теперь про защиту от ложных обвинений:

1. Фиксация угроз. Если тетя прямо говорит: «Я тебя посажу», пусть друг включает диктофон на телефоне при таких разговорах. Запись угрозы возбудить уголовное дело незаконно — это уже доказательство против нее самой.

2. Клевета. Если она напишет заявление о краже, зная, что золото под матрасом, — это заведомо ложный донос (статья 306 УК РФ), за него предусмотрена ответственность. А если она начнет рассказывать соседям, что племянник вор, — это клевета (статья 128.1 УК РФ).

3. Уход за бабушкой. Чтобы исключить любые претензии к его действиям сейчас, лучше всего оформить патронаж или опеку официально через органы соцзащиты. Когда человек действует как официальный представитель бабушки, любая проверка покажет законность его нахождения в доме.

Расписка от тети «не украду и не заявлю» юридической силы иметь не будет, это абсурд. Лучшая защита здесь — прозрачность действий и фиксация её агрессии. Пусть носит телефон всегда включенным во время конфликтов.

позавчера, 01:50
Задано вопросов 5, из них VIP - 2
Казань, 04.07.2026, 21:43

Хочу купить квартиру в ипотеку. Нашла вариант. Но там в доле есть 6 летний ребенок. Квартиру мать и отец ребёнка приобретали с материнским Капиталом. Ипотеку погасили досрочно. Чтобы продать квартиру мать этого ребенка выделила равноценую долю в квартире своей мамы (бабушки). Сейчас ждут разрешения от органов опеки на продажу квартиры. Мой реелтр говорит что переживать не стоит что сделка проводиться будет с разрешением опеки и у натариуса. Хотела спрсить опасно ли связываться с покупкой квартиры в даном случае?

Ответить

Связываться с покупкой такой квартиры можно, но только при строгом соблюдении процедуры. Ваш риелтор прав в том, что разрешение органов опеки — это ключевой документ, снимающий риски признания сделки недействительной.

Главная опасность здесь кроется не в самой продаже, а в истории приобретения этой квартиры за счет материнского капитала. По закону (Федеральный закон № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей...») родители обязаны выделить доли детям именно в той квартире, на которую тратился капитал.

То, что мать выделила долю ребенку у бабушки, выглядит как попытка обойти закон. Органы опеки обычно разрешают продажу детских долей только при условии одновременной покупки другого жилья для ребенка или перечисления денег от продажи на его заблокированный счет до совершеннолетия. Перенос доли к бабушке законом прямо не предусмотрен как равноценная замена при продаже ипотечной квартиры.

Для Вашей безопасности необходимо проверить:

Получено ли письменное постановление органа опеки о разрешении на сделку. В нем должно быть четко указано: взамен чего дается согласие (покупка конкретной новой квартиры или открытие счета).

Выделены ли доли в текущей квартире фактически. Закажите расширенную выписку из ЕГРН и посмотрите историю перехода прав. Если дети не были наделены долями перед погашением ипотеки, прокуратура может оспорить прошлые действия родителей, что создаст проблемы Вам как новому собственнику.

Сделка должна проходить через нотариуса. Согласно статье 54 Федерального закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», сделки по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему, подлежат обязательному нотариальному удостоверению.

Риск потери квартиры существует, если выяснится, что права детей при использовании маткапитала были нарушены изначально. Вы выступаете добросовестным приобретателем, но суды иногда встают на сторону защиты жилищных прав детей даже спустя годы. Требуйте от продавца полный пакет документов от СФР и опеки.

позавчера, 01:54
Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Москва, 04.07.2026, 18:48

Добрый день. Можно ли получить консультацию по вопросу введенных в 1988 г. Постановлением Совмина СССР № 1318-263 от 11.11.1988 г. зон с особыми условиями использования территорий для объектов обороны и изданным во исполнение этого Постановления Приказом министра Машиностроения СССР №21 от12.01.1989 г. и их несоответствием Постановлению Правительства РФ №405 от 5.05.2014 г., где впервые зоны разделяются как для объектов, расположенных в границах населенных пунктов и вне их? Действует ли данный приказ в настоящее время?

Ответить

Смотрите, по документам СССР ситуация сейчас такая. Постановление Совмина СССР № 1318-263 от 1988 года и ведомственный Приказ Минмаша СССР № 21 от 1989 года в настоящее время не действуют.

Здесь работает базовое правило правопреемства: согласно ст. 4 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса РФ», нормативные акты Союза ССР применяются на территории России только в той части, которая не противоречит Конституции РФ и принятым позднее федеральным законам. Поскольку эти документы приняты несуществующим государством (СССР) и регулируют вопросы землепользования, которые сегодня полностью закрыты ЗК РФ и ГрК РФ, их юридическая сила утрачена.

Теперь к сути Вашего вопроса — разделению зон для объектов обороны внутри населенных пунктов и вне их. Эту задачу решает современное законодательство. Понятие зоны с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ) введено главой XIX Земельного кодекса РФ.

А конкретный порядок установления границ этих зон вокруг военных объектов регулируется Постановлением Правительства РФ № 405 от 05.05.2014 г., которое Вы упомянули. В нем действительно заложен принцип дифференциации режима защиты в зависимости от того, находится объект в границах населенного пункта или за его пределами. Это сделано для баланса между безопасностью военного объекта и правами собственников земли под гражданскую застройку.

Важный момент про статус советского приказа.

Даже если бы он где-то упоминался в старых документах на землю, применять его требования при выдаче разрешений на строительство Росреестр или местная администрация просто не имеют права.

Для проверки ограничений участка Вам нужно заказывать свежую выписку из ЕГРН.

Сведения о зонах там вносятся исключительно на основании решений федеральных органов исполнительной власти, принятых уже в период действия российского законодательства. Е

сли границы Вашей зоны были установлены еще в советское время, они подлежат актуализации по правилам Постановления № 405.

Любые старые советские чертежи без привязки к современным координатам МСК (местной системе координат) юридической силы для кадастрового учета сейчас не имеют. По факту этот советский приказ мертв, ориентироваться нужно строго на нормы действующего Земельного кодекса РФ и профильное постановление Правительства

позавчера, 01:54

Постановление № 1318-263 юридически не отменено, но его применение ограничено новым законодательством РФ.

Для любого спора или практического применения (например, кадастровые работы, строительство) нужно руководствоваться действующим Постановлением Правительства РФ № 405 и Земельным кодексом РФ.

Для решения конкретной ситуации необходимо смотреть, была ли зона переустановлена в соответствии с новым порядком.

позавчера, 01:55
Задано вопросов 3, из них VIP - 1
Иваново, 04.07.2026, 16:18

Военнослужащий мог уйти в основной отпуск за 2025 год в первой половине 2026 года. В январе 2026 года, когда ему в очередной раз дали команду писать рапорт на отпуск, он написал рапорт с просьбой перенести отпуск на 1 мая 2026 года. В конце июня 2026 года, находясь в командировке он направил заказное письмо командиру воинской части с просьбой предоставить ему отпуск за 2025 год с указанием конкретных дат. Законен ли перенос? Может ли командир на основании каких-то конкретных НПА отказать ему в предоставлении этого отпуска, что приведет к его "сгоранию"?

Ответить

Основной нормативный акт здесь — Указ Президента РФ от 16.09.1999 № 1237 «Вопросы прохождения военной службы». Согласно статье 29 этого Положения, основной отпуск за прошлый год должен быть предоставлен до истечения календарного года, если военнослужащий не смог отгулять его вовремя из-за болезни или других исключительных случаев. Прямого понятия «сгорания» отпуска для военнослужащих в законе нет.

Командир обязан учитывать Ваши пожелания о времени предоставления отпуска (в данном случае — с 1 мая), но имеет право скорректировать даты исходя из служебной необходимости и боевой готовности части. Это тоже прописано в пункте 12 статьи 29 Положения о прохождении военной службы. То есть отказать совсем он не может, а вот передвинуть дату на неделю раньше или позже — да.

Ваша отправка заказного письма в июне — это юридически грамотный шаг. У Вас есть доказательство обращения. Поскольку сейчас уже конец года, командир обязан закрыть этот вопрос. Оставление рапорта без реализации при наличии возможности предоставить отдых является нарушением Ваших прав. В случае отказа Вы имеете право подать жалобу вышестоящему командованию или военному прокурору, ссылаясь на нарушение пункта 5 статьи 11 Федерального закона «О статусе военнослужащих», который гарантирует право на ежегодный основной отпуск

позавчера, 01:53
Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Москва, 04.07.2026, 15:15

Повреждение инженерной паркетной доски после затопления. Мы затопили соседку снизу, в акте осмотра было зафиксировано локальное вздутие пола в коридоре. В оценке ущерба от залития сказано, что пол во всех помещениях лежит в одной плоскости без замков и рассчитана смета на замену пола во всех помещениях (дополнительно в комнатах, в которых пол не пострадал). Можно ли обосновать возмещение ущерба только в коридоре без замены пола во всех помещениях (хоть он и лежит в одной плоскости без порожков)?

Ответить

Да, обосновать возмещение только в коридоре можно.

Смотрите, по закону Вы обязаны возместить реальный ущерб (ст. 1064 ГК РФ), но не оплачивать необоснованное улучшение жилищных условий соседки за Ваш счет. В акте осмотра зафиксировано локальное вздутие пола именно в коридоре — это и есть предел Вашей ответственности на данный момент.

То, что инженерная доска во всей квартире лежит в одной плоскости без порожков, для суда или досудебного урегулирования вообще не аргумент. Это особенность дизайна покрытия, а не конструктивная необходимость. Если пол в комнатах сухой, замки целы и доски не деформированы, их замена экономически не оправдана.

Соседка должна доказать, что поврежденный участок невозможно заменить локально из-за отсутствия совместимых плашек у производителя или нарушения геометрии всего полотна. Без такой экспертизы ее требование о полной замене выглядит как попытка неосновательного обогащения.

Ваша позиция строится так:

Требуйте от оценщика акт разграничения повреждений с фотофиксацией сухих зон в комнатах.

Закажите независимую товароведческую экспертизу паркета. Эксперт должен дать четкий ответ: возможен ли частичный ремонт (локальная перекладка) коридора с сохранением остального пола. Обычно современные инженерные доски позволяют точечно разобрать покрытие до места повреждения.

Направьте соседке письменную претензию со ссылкой на ст. 15 ГК РФ (возмещение убытков в размере реальных расходов). Приложите смету только на коридор или расчет стоимости точечного ремонта.

Если она пойдет в суд, судья назначит судебную строительно-техническую и оценочную экспертизу. Суд откажет ей во взыскании сумм за комнаты, если эксперт подтвердит, что там нет следов намокания, грибка и деформации замковых соединений.

позавчера, 01:53
Задано вопросов 196, из них VIP - 156
Санкт-Петербург, 04.07.2026, 12:41

Имеет ли право пристав обратить взыскание на супружескую долю должника и на основании каких статей закона? У должника емется долг по алиментам (пени, долг и т.д. ) на общую сумму 3 млн. Три года назад он женился, и все покупки оформляет на жену, а также пользуется ее картой для получения доходов. Пристав по каким то причинам не трогает жену и делает вид, что у должника нечего брать. Или такие долги с совместно нажитого не списывают и он нашел законный способ увода денег?

Ответить

Ваш знакомый зря считает, что нашел «законный способ» увода денег. Пристав имеет полное право обратить взыскание на супружескую долю должника в общем имуществе супругов. Это не списание долга с жены, а выделение и изъятие части имущества, которая принадлежит самому должнику по закону.

Основание — статья 45 Семейного кодекса РФ. По обязательствам одного из супругов взыскание обращается на его личное имущество. Если этого мало, кредитор вправе требовать выдела доли супруга-должника, которая причиталась бы ему при разводе.

Алименты имеют особый статус. Долг по алиментам считается личным долгом того родителя, который обязан платить. Но здесь есть важный нюанс: пристав может наложить арест на всё совместно нажитое имущество (машину, технику, счета), так как он пока не знает, где заканчивается доля жены и начинается доля мужа. Чтобы забрать конкретную вещь или деньги, приставу придется либо получить согласие жены на выкуп её доли, либо обращаться в суд для раздела имущества.

Ситуация с оформлением покупок на жену выглядит как намеренное уклонение от уплаты алиментов. Три года брака — это срок, попадающий под понятие общего имущества. Тот факт, что должник пользуется картой жены для получения доходов, прямо указывает на сокрытие заработка.

Что касается бездействия пристава:

Статья 69 Федерального закона «Об исполнительном производстве» дает приставу право запрашивать сведения о счетах должника во всех банках. Если жена получает доход за мужа на свою карту — это доказательство скрытого дохода должника. Нужно писать ходатайство приставу об истребовании выписок по счетам супруги. При отказе — жалобу старшему судебному приставу или в прокуратуру.

Долг в 3 миллиона рублей — это серьезно. За злостное уклонение от такой суммы предусмотрена уголовная ответственность по статье 157 Уголовного кодекса РФ. Вашему знакомому нужно не радоваться «схеме», а срочно гасить задолженность, иначе схема рухнет вместе с ним.

позавчера, 01:52
Задано вопросов 8, из них VIP - 8
Самара, 04.07.2026, 10:22

Имеется сайт и планирую запускать рекламу через Яндекс. 1. Какие важные моменты должны содержаться в пользовательском соглашении на сайте? 2. Должен ли я сдавать какие то отчёты о собранных контактах с сайта в следующих трёх случаях: 1. Если я использую контакты только для продаж по телефону 2. Если я рассылаю контактам по почте или в месенджере информацию о компании, предложения и акции 3. Если я использую контакты для таргетированной рекламы, настраиваю на них конкретно рекламную компанию При этом токен (маркировку) присваивает рекламному объявлению сама площадка Яндекс.

Ответить

Смотрите, по пользовательскому соглашению. На сайте Вам обязательно нужны два документа: Пользовательское соглашение и Политика конфиденциальности (ст. 18.1 ФЗ «О персональных данных»).

В самом Соглашении пропишите предмет — правила использования сайта, статус сторон (оферта), порядок регистрации, права на контент площадки, ограничения ответственности владельца ресурса за сбои или информацию пользователей, а также досудебный порядок урегулирования споров со ссылкой на ст. 428 ГК РФ.

В Политике раскройте всё про данные согласно закону № 152-ФЗ: какие именно контакты Вы собираете (ФИО, телефон, e-mail), зачем они нужны конкретно в Вашем случае, как долго хранятся, кому передаются (например, CRM-системе) и главное — способы получения согласия пользователя (галочка под формой). Без этого Роскомнадзор может выписать штраф до 700 тысяч рублей .

Теперь к отчетности о собранных контактах. Тут нужно четко разделить закон о рекламе (№ 38-ФЗ) и закон о персональных данных (№ 152-ФЗ).

Случай 1. Только продажи по телефону

Отчеты никуда сдавать не надо. Сбор контактов для прямой связи с целью заключения договора купли-продажи попадает под исключение п. 5 ч. 1 ст. 6 закона № 152-ФЗ. Это обработка данных для исполнения договора, стороной которого является субъект. Уведомлять Роскомнадзор об обработке тоже не требуется (п. 2 ч. 2 ст. 22 того же закона). Главное — чтобы человек сам оставил номер при заказе звонка или товара.

Случай 2. Рассылки информации, предложений и акций

Здесь вступает в силу ст. 18 закона № 152-ФЗ. Для рекламных рассылок почтой или в мессенджерах нужно отдельное предварительное согласие человека. Если база собрана через сайт правильно (с галочкой на маркетинговые коммуникации), то отчеты государству отправлять не нужно. Но если клиент нажал кнопку «отписаться», у Вас есть сутки, чтобы удалить его из базы. Иначе это нарушение КоАП РФ.

Случай 3. Таргетированная реклама

А вот здесь начинается самое интересное. Поскольку Яндекс сам присваивает токен (ERID), он выступает Вашим оператором рекламных данных (ОРД). Согласно поправкам в ст. 18.1 закона «О рекламе» от сентября 2023 года, всю статистику показов креативов площадка передает в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) сама. Вам вручную ничего загружать туда не нужно.

Но нюанс такой: когда Вы настраиваете рекламу на свою базу телефонов или почт (ретаргетинг), рекламная система технически обрабатывает эти персональные данные. По закону № 152-ФЗ передача этих баз в рекламные кабинеты Яндекса должна быть прямо прописана в Вашей Политике конфиденциальности на сайте. Если там нет фразы «данные могут передаваться партнерам для настройки таргетинга», использование своей базы для рекламы становится незаконным.

позавчера, 01:51
Задано вопросов 30, из них VIP - 11
Яровое, 04.07.2026, 07:22

Здравствуйте. Прошу разобраться в сложившейся ситуации: 7 июня, в связи с низким напором воды в летнем городском водопроводе, ранее к нему были подключены хоз. постройка бытового назначения в количестве 1 штук и полив, в постройке имеются приборы учета воды, чтобы считать стоки отдельно от полива. Имеются еще три постройки бытового назначения и два сан. узла, которые были подключены к городскому водопроводу мы оплачивали все по счетчикам установленным и опломбированным на водопроводе жилого дома. В прошлом году 2025, осенью, когда была отключена подача воды в летнем водопроводе, мы переподключили все постройки на летний водопровод, так как городской не справлялся. Летом 2026г, включив летний водопровод мы увидели, что он так же не справляется и мы вынуждены были пригласить специалиста, который нам пробурил скважину, для личного пользования (глубина 36м), что разрешено для индивидуального использования, отключив летний водопровод, оставив скважину. Везде подача воды контролировалась приборами учета, опломбированным и проверенными работниками МУП «ЯТЭК». Затем я обратилась к специалистам МУП "ЯТЭК" для разъяснения дальнейших наших действий. Меня перенаправили в 6 кабинет для получения консультации. Сотрудница пояснила, что счетчик ставить не нужно на скважину и дала номер телефона диспетчера, которому нужно было позвонить, чтобы его вызвать. На следующий день, мною был сделан звонок диспетчеру. Диспетчер объяснил, что он не занимается скважинами и сказал, что позвонит и узнает, кто этим занимается. Перезвонив мне, диспетчер назвал фамилию Черного Алексея Валерьевича, объяснив, что этот сотрудник мне сам либо позвонит, либо придёт. Через 16 дней, ко мне домой пришли три представителя МУП ЯТЭК (Болдырев Р.О., Фролов В.М., Молчанов А.В.). Они составили акт, о том, что мы пользовались водой из скважины без прибора учета, т.е. без счетчика. Прошу заметить, что на консультации они сказали, что счетчик не нужен и протянули 16 дней, с целью взять с нас штраф. 03.07.2026 года я получила письмо от представителей МУП ЯТЭК, где указано, что они выявили несанкционированное подключение к системе водоотведения и выставили сумму в размере 535 063,70коп за пользование водой из скважины. За канализацию (водоотведение) была указана сумма 1849,03 руб. Хотелось бы еще указать на то, что до подключения скважины, мы платили за канализацию в полном объёме по счетчикам. Летний водопровод был подключен к летним домикам осенью 2025 года (точную дату могу сказать примерно-начало сентября 2025г), когда уже летний водопровод был отключен на зиму. Зимой мы этим водопроводом не пользуемся и соответственно канализацией. Весной и летом 2026 года, мы тоже не могли им пользоваться т.к. напора не хватало даже чтобы машинка стиральная стирала. Мы вынуждены были пробурить скважину. Расчет абсолютно не верный, в технической характеристике насоса, установленного в скважине, пропускная максимальная производительность 4.5м3\час. За 24 часа, насос не может накачать более 108м3 (4,5*24=108). На участке в 6 соток имеется газонная трава, на которую согласно СНиП 2.04.20-84 и ГОСТ 28329-89 принята норма полива 4-6 литров на метр квадратный, т.е (5*600=3000литров-это 3 м3 в сутки). Так же на участке имеются два бассейна объемом 18,6м3-зимний, вода остается на зиму, и 6.5 м3 (общий объём 25.1м3), которые были налиты из скважины 8 июня. Бассейны не имеют точек подачи воды и водоотведения. Вода из бассейнов и полив травы не уходит в канализацию, следовательно мы должны вычесть из общего объёма водоотведения эти объёмы, так как они не уходят в систему водоотведения (108м3-3м3-25,1м3=79.9м3). Стоимость водоотведения за 1м3-31,96р с 01.01.2026г. Расчет: 79,9*31,96=2553,6 р. Мы согласны заплатить за водоотведение до установки счетчика 27.06.2026г согласно норм и правил принятых Администрацией Алтайского края о а именно, при использовании холодной воды без счетчика, считается средняя норма потребления на человека, проживающих по данному адресу, а именно 4.65 м3 в месяц, соответственно в сутки 0.465 м3 на человека (прописано 4 человек-2,115 м3 в сутки), незаконного подключения к системе водоотведения не было, данная разводка существует много лет, регулярно, каждый год весной и осенью проверялась сотрудниками МУП «ЯТЭК» и пломбировалось. Действия сотрудников МУП «ЯТЭК» считаю преднамеренными, намеренно ввели в заблуждение (сотрудница из кабинета номер 6), возможно по незнанию. Но как только информацию получили заинтересованные люди, они поняли, что мы подключились к системе подачи воды в постройки без прибора учета. Могли исправить ошибку-позвонив или придя. Очередь на пломбировку, с их же слов, до сентября, пришли через две недели и в компании с юристом, т.е. заведомо зная об отсутствии счетчика. Запись разговора с сотрудницей из кабинета номер 6 имеется, где она четко произносит –да, так сказала, но я же не знаю всех условий. Считаю, что расчет произвели не верно, можно учесть показания приборов за аналогичный период прошлого года или по принятым нормам. Черный А.В., непосредственный руководитель, запись разговора имеется, сказал что не знает о действиях своих подчиненных и юриста и кто посылал к нам. Прошу разобраться в данной ситуации.

Ответить

Ошибка сотрудницы и 16 дней ожидания

То, что вам сказали в кабинете №6 про отсутствие необходимости счетчика на скважину для личного пользования (глубина до 50 метров), к делу юридически пришить сложно. Сотрудник водоканала устно может говорить что угодно, но правила подключения регламентируются Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 («Правила холодного водоснабжения и водоотведения»). Согласно п. 8 этих Правил, любое подключение должно быть согласовано и оборудовано узлом учета. Тот факт, что они тянули время 16 дней перед составлением акта, можно использовать как аргумент о злоупотреблении правом со стороны ресурсников при подаче жалобы или иска, чтобы снизить сумму взыскания, но саму обязанность поставить прибор учета с вас этот срок не снимает.

Расчет за воду (подачу)

Сумма в 535 тысяч рублей рассчитана ими наверняка методом пропускной способности трубы (согласно п. 16 Постановления Правительства РФ от 04.09.2013 № 776). Это стандартная карательная мера: берется диаметр ввода, скорость движения воды (1,2 м/сек) и считается круглосуточный расход 24/7 с момента последней проверки пломбировки летнего водопровода осенью 2025 года. Ваша ссылка на мощность насоса (4,5 куба в час) здесь работает слабо, так как закон защищает монополиста расчетом через трубу.

Но вы правы в том, что нужно требовать перерасчета:

Вы обязаны платить только за период фактического использования скважины (после отключения летнего водопровода).

Для хозяйственно-бытовых нужд (туалеты, душевые) применяется норматив потребления холодной воды согласно Постановлению Администрации Алтайского края (в вашем случае — те самые 4,65 куба на человека в месяц). За полив газона из скважины без счетчика плата взиматься вообще не должна, если у вас нет договора на коммерческий полив.

Доказательством того, что летний водопровод был отключен еще осенью 2025

года, будут служить оплаченные вами квитанции за канализацию (водоотведение) за зиму-весну 2026 года. Если там стоят минимальные цифры или нули — значит, вода в дом физически не поступала.

Расчет за канализацию (водоотведение) — главный козырь

Здесь их юрист допустил грубую ошибку. По закону объем сточных вод принимается равным объему потребленной воды. НО! В соответствии с ч. 11 ст. 20 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», если абонент докажет, что часть воды использована безвозвратно (полив, бассейны, заливка льда, производство), то эта сумма исключается из расчета канализации. Ваши расчеты абсолютно верны:

Полив: норма СНиП подтверждает около 3 кубометров в сутки на ваш участок.

Бассейны: 25,1 куба залито единовременно, слива в систему нет.

Итого база для начисления тарифа 31,96 руб.: 108−3−25,1=79,9 куба.

Сумма составит примерно 2553 рубля плюс копейки. Требуйте исключения этого объема актом обследования участка.

Что делать прямо сейчас:

Напишите официальную досудебную претензию на имя директора МУП «ЯТЭК». Отправьте ее ценным письмом с описью вложения. Срок ответа — 30 дней. Без этой претензии суд не примет исковое заявление.

В тексте укажите: «В связи с введением меня в заблуждение сотрудниками предприятия относительно установки прибора учета на артезианскую скважину, а также ввиду отсутствия технической возможности сброса сточных вод от полива и бассейнов в централизованную систему, прошу произвести перерасчет...».

Приложите распечатку технических характеристик насоса, фото бассейнов, копию записи разговора (диск или флешку) и свой математический расчет объемов.

Параллельно подайте жалобу в Государственную жилищную инспекцию Алтайского края и Прокуратуру на действия сотрудников водоканала (намеренное затягивание сроков опломбировки после вашей явки).

Если претензию проигнорируют, идите в арбитражный суд (так как спор идет между юрлицом-предприятием и физлицом-собственником участка, часто такие споры уходят именно туда, либо в районный суд общей юрисдикции в зависимости от статуса вашего строения).

04.07.2026, 09:07
Задано вопросов 3, из них VIP - 3
Краснодар, 03.07.2026, 23:03

Получил повестку в госуслугах (прочитать не могу не загружается). Имею военный билет категория В (сахарный диабет 2типа и гипертония). В настоящее время нахожусь за 2500км в гостях у родителей и плюс ухудшение здоровья (есть обращение к врачу). Как правильно поступить?

Ответить

Важно отметить, что согласно действующему законодательству, повестка из военкомата должна вручаться лично под подпись. Повестка, полученная через Госуслуги, не является юридически значимой, если она не была вручена вам лично.

У вас есть военный билет с категорией В, что означает, что вы ограниченно годны к военной службе. Это значит, что в мирное время вы не подлежите призыву, но в условиях мобилизации можете быть призваны.

У вас есть сахарный диабет 2 типа и гипертония. Эти заболевания могут быть основанием для получения отсрочки или освобождения от службы, если они соответствуют критериям, установленным в расписании болезней. Вам необходимо подготовить медицинские документы, подтверждающие ваше состояние, и предоставить их в военкомат.

Если вы не можете явиться в военкомат по уважительной причине (например, по состоянию здоровья), вам следует уведомить военкомат об этом. Это можно сделать через доверенное лицо или письменно, приложив медицинские справки.

Федеральный закон от 14.04.2023 № 127-ФЗ, ст. 7, 35.1, 35.2 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», ст. 218-220 КАС РФ

04.07.2026, 00:15
Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Барнаул, 03.07.2026, 19:12

Добрый вечер! У меня строительный магазин. Через дорогу купили здание под похоронный зал. Там нет даже 50 метров. Это не нарушение Санпина?

Ответить

Согласно действующим санитарным правилам, в частности, СанПиН 2.1.3684-21, существуют определенные требования к размещению объектов, которые могут оказывать влияние на здоровье и благополучие населения.

В данном случае, если похоронный зал располагается на расстоянии менее 50 метров от вашего строительного магазина, это может быть нарушением. Согласно СанПиН, расстояние от зданий, предназначенных для торговли, до объектов похоронного назначения должно составлять не менее 50 метров. Это требование направлено на защиту здоровья населения и создание комфортных условий для жизни и работы.

Если вы считаете, что это требование нарушено, вы можете предпринять следующее:

-Соберите информацию: Зафиксируйте точное расстояние между вашим магазином и похоронным залом.

-Обратитесь в Роспотребнадзор: Подайте жалобу в местный орган Роспотребнадзора с просьбой провести проверку на предмет соблюдения санитарных норм.

04.07.2026, 00:16
Задано вопросов 5, из них VIP - 1
Ханты-Мансийск, 03.07.2026, 16:20

Захотели построить бытовку на собственном участке, нашли объявление фирмы которая строит такие домики, почитали в сети отзывы и обратились к фирме. Вся переписка велась в мессенджере Макс. В переписке нам скинули фотографию домика с суммой, с перечнем услуг которые входят по постройке (ветрозащита, защита от Грызунов, обработка днища антисептиком) - именно на картинке с суммой, далее в переписке скидывают перечень услуг текстом также и сумму ту же. Мы соглашаемся, но оказывается в этом перечне не было защиты от Грызунов. В итоге эту сетку при постройке дома не устанавливают нам и ссылаются на то, что в переписке итоговой не было установки данной сетки защитной от грызунов. Когда мы обратили внимание И указали что данной сетки нет, нам сказали что в итоговой переписке (в тексте) не было указано данной услуги и она не вошла в стоимость. Предложили скидку 10 тыс. Что делать в такой ситуации? Это же преднамеренное введение покупателя в заблуждение.

Ответить

Смотрите, ситуация классическая для бытового подряда. Вы заказываете услугу у фирмы (предпринимателя), и на Вас в полной мере распространяется Закон РФ «О защите прав потребителей» (ЗоЗПП).

То, что они сделали — это предоставление недостоверной информации об услуге. В переписке Вам прислали картинку с конкретным перечнем: ветрозащита, защита от грызунов, обработка днища. Это публичная оферта или подтверждение условий заказа. Когда дело дошло до текста, исполнитель намеренно убрал сетку из списка, рассчитывая на то, что Вы не заметите разницы между картинкой и текстом. Ссылка подрядчика на итоговую переписку здесь не работает. По закону бремя доказывания того, что Вас надлежащим образом проинформировали обо всех изменениях, лежит на исполнителе.

А судебная практика по ЗоЗПП сейчас жесткая: суды удовлетворяют около 85% таких исков.

Сделайте скриншоты всей переписки именно в том мессенджере, где она велась. Важно зафиксировать ту самую первую картинку со списком услуг, где есть сетка от грызунов, и последующий текст без нее. Если сервис позволяет экспортировать чат в PDF — сделайте это. Суд принимает простую распечатку экрана, если на ней видны дата, время и участники диалога.

Направляйте досудебную претензию. Пишется в свободной форме на имя директора ООО или ИП. Отправляете Почтой России заказным письмом с описью вложения на их юридический адрес (его можно найти по ИНН через сервис налоговой) и дублируете скан на официальную почту фирмы. Мессенджеры для претензии использовать нельзя — нужен бумажный след. Срок ответа для претензий по услугам — 10 дней согласно ст. 31 ЗоЗПП. В тексте пишете: «Мною была выбрана услуга исходя из коммерческого предложения (скриншот прилагается), включающего защиту от грызунов. В ходе работ данное условие было исключено без моего согласия. Предложенная скидка в 10 тысяч рублей меня не устраивает».

Требуйте одно из двух по ст. 29 ЗоЗПП:

безвозмездно установить защитную сетку;

либо оплатить стоимость установки этой сетки сторонними мастерами (если найдете чеки);

либо вернуть часть денег, эквивалентную стоимости этой услуги (Вы можете взять средний чек по рынку).

Фиксируйте неустойку. За каждый день просрочки исполнения Ваших законных требований фирма обязана платить 3% от цены работы (ст. 28 ЗоЗПП). Но общая сумма неустойки не может превышать общую стоимость заказа.

Жалоба в Роспотребнадзор. Параллельно с претензией напишите жалобу через сайт ведомства. Фирму привлекут к административной ответственности за введение потребителя в заблуждение относительно потребительских свойств услуги. Штраф для юридических лиц составляет от 100 до 500 тысяч рублей (ст. 14.7 КоАП РФ).

Если после получения письма они продолжат упираться, подавайте иск мировому судье (так как цена иска вряд ли превышает 100 тысяч рублей). При подаче иска по ЗоЗПП госпошлину Вы не платите. Помимо стоимости сетки и неустойки, суд взыщет с них штраф в размере 50% от всей присужденной суммы за отказ решить вопрос добровольно, компенсацию морального вреда и расходы на юриста.

04.07.2026, 00:20
Задано вопросов 3, из них VIP - 3
Краснодар, 03.07.2026, 15:45

Здравствуйте, в феврале 2021 года были назначены алименты в размере 1/4. Оригинал приказа был утерян приставами, но они это не подтверждают. Якобы я сама его потеряла. Неоднократно просила выдать дубликат. Написала заявление на выдачу дубликата судебного приказа. Пришел отказ " Анализируя изложенное, в совокупности, суд приходит к выводу о возврате заявления о выдаче дубликата исполнительного документа, так как обратное приведет к нарушению прав должника" Далее я пишу жалобу уже... так как я подаю на пособия по беременности приходит отказ так как нет ни судебного приказа, нет исполнительного производства.. Да и плюс еще семейное положение в базе произошел сбой как сказали, и я якобы была не в разводе. С пособиями разобрались, назначили пособия. При подаче на пособия я указывала, что официальные алименты 0 руб. А сегодня вызывали меня в суд, как взыскателя. Судья толком не выслушал. Даже не дал мне слово сказать. Я хотела чтобы заново подать на алименты, а долг который образовался с 2021 года, бывший муж выплатит его по нашему совместному согласованию. Но судья сказал, что ему алименты назначат с 2021 года... и будет выплачивать. Дубликат приказа отправят по месту проживания и все до свидания. В оригинале судебного приказа от 2021года также была допущена ошибка неправильная дата рождения бывшего мужа... я думаю наверное из-за этого не смогли ранее назначить алименты и якобы приказ был утерян, но у меня была и есть копия. Судья сегодня опять этой ошибки не заметил, я пыталась ему сказать, отдала копию паспорта которая была у меня, с правильными данными. Как быть в этой ситуации? На сколько я знаю максимум могут 3 года посчитать, а судья сказал с 2021 года будет. Но тут вины в принципе нет бывшего мужа, он не уклоняет от алиментов, просто ждет официального решения. Но материально вне алиментов помогает. Судья сказал также, что они сами в этот раз отправят приказ приставам... Теперь нужно дождаться, когда приставы рассчитают долг. И получается у бывшего мужа из-за долга по алиментам с 2021 года могут арестовать счета? Или такого не будет? И в каком % удерживают от зарплаты алименты у должников? Можно ли как-то исправить этот момент, если мы договорились, что он выплатит сумму разом? Чтобы у него не было долга, а назначили вот с июля 2026г? Если можно что-то сделать, то к кому обращаться?

Ответить

Суд отказал Вам в выдаче дубликата из-за ошибки в данных должника (дате рождения). Это законно: судебный пристав не сможет идентифицировать человека по неверным реквизитам.

Сейчас судья вынес новое решение или выдал новый приказ с правильными данными — это отлично, так как документ теперь рабочий. То, что Вы пытались заявить об ошибке на заседании, лучше оформить письменно через ходатайство о приобщении копии паспорта к материалам дела.

Судья прав.

По закону алименты присуждаются с момента подачи заявления в суд (ст. 107 СК РФ). Поскольку первое заявление было подано Вами еще в феврале 2021 года, задолженность будет рассчитана именно с этой даты.

Ограничение в три года здесь не работает — оно касается только случаев, когда родитель сам сидел сложа руки и не обращался за алиментами вообще. Вина бывшего мужа тут действительно формальная: он не скрывался, но обязанность содержать ребенка возникает не по его желанию, а по факту наличия ребенка и отсутствия нотариального соглашения.

Если бы Вы заключили у нотариуса соглашение сейчас, можно было бы прописать там любую дату начала выплат, но задним числом отменить уже назначенный судом долг нельзя.

Да, счета арестовать могут сразу после того, как пристав получит дубликат приказа и возбудит производство. Как только исполнительный документ попадает в службу судебных приставов (ФССП), они обязаны принять меры принудительного взыскания.

Удержание из зарплаты составляет до 50% дохода (ст. 99 ФЗ № 229 «Об исполнительном производстве»). Но если накопится большой долг по алиментам, пристав имеет право увеличить процент удержания до 70%. Плюс при долге свыше 10 000 рублей накладывается запрет на выезд за границу, а при злостном уклонении возможна административная (ст. 5.35.1 КоАП РФ) и уголовная ответственность (ст. 157 УК РФ).

Чтобы закрыть старый долг без блокировок счетов отца и начать платить ровно с июля, есть два пути:

Мировое соглашение. На стадии исполнения решения суда (уже у приставов) Вы можете заключить мировое соглашение. Вы пишете заявление судебному приставу-исполнителю о том, что должник готов погасить всю сумму задолженности единовременно. Пристав принимает деньги, закрывает производство по долгу, а в отношении текущих платежей устанавливает график. Чтобы выплаты начались строго с июля 2026 года, нужно отозвать текущий исполнительный лист и подать исковое заявление в районный суд (не мировому судье) об изменении порядка взыскания алиментов с конкретной даты. Мировой судья такие вопросы текущей корректировки дат обычно не решает.

Нотариальное соглашение. Вы можете прямо сейчас сходить к любому нотариусу вместе с бывшим мужем. Там составляется соглашение об уплате алиментов. В нем можно указать, что имеющаяся задолженность погашается разовым платежом (прописывается точная сумма), а ежемесячные платежи начинаются с нужной Вам даты. Такое соглашение имеет силу исполнительного листа. Главное условие — размер алиментов в нем не может быть ниже того, что назначил суд (то есть не меньше 1/4 от всех доходов).

04.07.2026, 00:18
Задано вопросов 79, из них VIP - 78
Алдан, 03.07.2026, 14:55

В ноябре 2025 г. купил жилой дом. Сразу после приобретения подал заявление на изменение лицевого счета в энергосбытовую компанию. Мне был выдан акт об осуществлении технологического присоединения (к электросетям) в котором в одном из пунктов прописано "Характеристики установленных измерительных комплексов содержатся в акте допуска от 15.03.2024 г. прибора учета электрической энергии в эксплуатацию". В дальнейшем ко мне никто не приходил из энергосбыта, каждый месяц я передавал показания счетчика. В апреле обнаружил, что договор электроснабжения на мое имя так и не оформили, подал заявление. Мне выдали договор электроснабжения от 1 мая 2026 г. В котором прописано в одном из пунктов "Дата начала предоставления коммунальной услуги 01 мая 2026 г. В начале июня вдруг явились представители электроснабжающей организации, решили проверить прибор учета (счетчик). Сняли крышку и обнаружили, что нет пломбы. После покупки дома я даже и не думал проверить её наличие. Был оформлен акт безучетного потребления э/энергии, в котором я написал пояснение, что купил дом в ноябре 2025 г. и пломба была снята предыдущими владельцами. Сейчас мне выставили счет за безучетное потребление э/энергии, рассчитанном так: норматив*количество проживающих*10*3 месяца. Законно ли это? Обращаю внимание, что при переоформлении договора ко мне никто не приходил, чтобы проверить счетчик, показания и пломбу. Энергосбыт отвечает, что они не обязаны были приходить. И учитывая, что в договоре указана дата предоставления коммунальной услуги - 01.05.2026, а по факту дом принадлежит мне с 28.11.2025 — правомерен ли расчет за 3 месяца?

Ответить

Согласно Федеральному закону от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Правилам предоставления коммунальных услуг, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, ответственность за состояние приборов учета и их пломбировку несет собственник жилого помещения. Однако, в вашем случае, при покупке дома вы не были обязаны проверять наличие пломбы, если не было явных признаков ее отсутствия.

В соответствии с п. 2 ст. 543 ГК РФ, обязанность обеспечивать надлежащее состояние и безопасность приборов учета энергии возлагается на энергоснабжающую компанию. Это означает, что при переоформлении договора электроснабжения на ваше имя, энергосбытовая компания должна была провести проверку прибора учета и его пломбировки.

Расчет за безучетное потребление электроэнергии, который вам выставили, может быть оспорен. В вашем случае, если в договоре указана дата предоставления коммунальной услуги с 01.05.2026, а дом принадлежит вам с 28.11.2025, то расчет за три месяца может быть неправомерным. Вы имеете право требовать перерасчета, так как не были уведомлены о необходимости проверки пломбы и не имели возможности проверить ее наличие при покупке.

Подайте письменное заявление в энергосбытовую компанию с просьбой о перерасчете, ссылаясь на то, что вы не были уведомлены о необходимости проверки пломбы.

Соберите документы, подтверждающие вашу позицию, включая акт об осуществлении технологического присоединения и договор электроснабжения.

Обратитесь в Роспотребнадзор и в суд, если энергосбытовая компания не отреагирует на вашу просьбу.

04.07.2026, 00:20

Работала с11.1974 года, в 2007 году получила 3 группу инвалидности, но продолжала работать и делать отчисления и в налоговую и в пенсионный фонд, в 2012 году по возрасту начислили пенсию, но в целом работала до 06.2015 года. Обратилась 2017 году, чтобы пересчитали пенсию т,к, я работала оплачивала страховые взносы, но пенсию пересчитать отказались, хотя ч.1ст11ФЗот 28.12.2013года N400-ФЗ О страховых пенсиях пишут, что должны считать! В этом году обратилась снова, попросила, чтобы дали мне начисление страховых взносов по годам с 2002-2012 год, мне отказали в прямом смысле слова, проверила стаж тоже идут небольшие изменения, а мой мой стаж посчитан с 1974 по 2001, и страховые по 2006 год, а куда ушли страховые по 2012 год?

Ответить

Согласно Федеральному закону от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», перерасчет страховой пенсии производится в случае увеличения по данным индивидуального учета величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Это происходит автоматически, без заявления пенсионера, с 1 августа каждого года, если за прошедший год были уплачены страховые взносы (ч. 1 ст. 18 ФЗ № 400-ФЗ).

Ваша пенсия должна была быть пересчитана с учетом страховых взносов, уплаченных за время вашей работы после назначения пенсии. Однако, если вам отказали в перерасчете, это может быть связано с различными факторами, включая ошибки в расчетах или отсутствие необходимых данных.

Вы имеете право на получение информации о начисленных страховых взносах и стаже. Для этого вы можете обратиться в Социальный фонд России с запросом о предоставлении сведений о ваших пенсионных баллах и стаже. В случае отказа в предоставлении информации или если вы не согласны с результатами перерасчета, вы можете подать жалобу в СФР или обратиться в суд для защиты своих прав.

Рекомендую также проверить ваш стаж и начисленные баллы через портал Госуслуг или непосредственно в СФР. Если у вас есть документы, подтверждающие уплату страховых взносов, обязательно сохраняйте их, так как они могут понадобиться для дальнейших действий.

04.07.2026, 00:18
Ярославль, 03.07.2026, 12:29

Правомерно ли Региональный фонд капитального ремонта увеличивает площадь в квитанциях, игнорируя Выписку из ЕГРН? Региональный фонд капитального ремонта и Единый информационно-расчетный центр, самовольно увеличивают метраж жилой площади бывшего общежития. Дело в том, что бывшее 9 этажное общежитие секционного типа, перевели в многоквартирный дом, т.е. произвели перенумерацию жилых помещении, сделав по этажно квартирами. Получилось 18 квартир в МКД. В выписке ЕГРН, написано: кв.3, комната № 7, общий метраж 11,6 кв.м., другая комната № 8 общий метраж 17,4 кв.м.)= всего 29 кв.м. на 1/3 доли с детьми. В квитанции на оплату Региональный фонд капитального ремонта и Единый информационно-расчетный центр, самовольно стали увеличивать общую площадь жилых помещений, добавляя к ней самостоятельно рассчитанную долю от всех площадей вспомогательных помещений (3 душевых, 3 туалета, 2 кухни, коридоры, кладовые, секции это все что на этаже.) К 29 кв.м добаляют 17,5 кв.м. и выставляю на 46,5 кв.м. Этаж состоит из 3 секции, в каждом секции есть свой туалет, душ и 2 раковины. Также на этаже находятся 2 кухни, кладовка. Региональный фонд капитального ремонта и Единый информационно-расчетный центр объясняют это тем, что я живу в коммунальной квартире, и по закону ЖКХ положено платить за все что на этаже находиться (кухни, кладовки, 3 секции (блоки), туалеты и душевые. Но в моей Выписке ЕГРН указано 17,4 кв.м и 11,6 кв.м. Правомерно ли действие Региональный фонд капитального ремонта и Единый информационно-расчетный центр, которая игнорирует правоустанавливающие Выписку из ЕГРН, Ведь, по сути, никто из жильцов на этаже не пользуются чужой секцией - туалетом, душем и раковинами, так как каждая секция закрывается. Выход из секции только в общий коридор. Какой статьей защищаться и как написать претензию и жалобу, упираясь закона. Как составить правильно Жалобу в Генеральную прокуратуру на «беспредел», просьба сотавить правильно претензию и жалобу. Прилагаю план и Выписку из ЕГРН.

Ответить

Ваша позиция опирается на статью 15 Жилищного кодекса РФ.

Часть 5 этой статьи четко определяет состав общей площади жилого помещения — это сумма площадей всех частей такого помещения, включая площади помещений вспомогательного использования, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.

Ключевой момент здесь в другом. Взносы на капитальный ремонт начисляются исходя из Вашей доли в праве собственности на конкретное жилое помещение (комнату). Согласно статье 30 ЖК РФ, собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества.

Поскольку по выписке из ЕГРН объектом права является комната площадью 29 кв.м., именно эта цифра должна стоять в квитанции. Добавление Фондом долей от чужих туалетов, душевых и кладовых превращает Вашу индивидуальную собственность в коммунальную квартиру с местами общего пользования, что противоречит данным Росреестра.

Если здание признано многоквартирным домом (МКД), то коридоры, кухни и санузлы этажа являются общим имуществом МКД (ст. 36 ЖК РФ), но их метраж уже заложен в тариф или распределяется пропорционально долям в общем имуществе дома, а не прибавляется к жилой площади конкретной комнаты при расчете взноса за капремонт.

Пишите заявление на имя руководителя Фонда. В шапке укажите Ваши данные, адрес объекта и номер лицевого счета.

04.07.2026, 00:16
Задано вопросов 5, из них VIP - 3
Барнаул, 03.07.2026, 12:09

Ситуация: Ближе к ночи соседи сверху залили кухню. Вода давлением пробила лампу натяжного потолка. Также вода стекла по стене, залив пол. Обои и две лампы натяжного потолка под замену. Вызвали из УК аварийную службу Приехал специалист, ничего не зафиксировал, сказал утром ждать мастера. При этом соседка сверху пустила в свою квартиру, у нее было сухо, т.е протечка была не с ее стороны Другая квартира была закрыта. Утром приехал мастер, обвинил меня в том что я не ходил по квартирам сам и не выяснил виновника. По итогу мастер ничего не зафиксировал, акт отказался писать. По факту сказал вернётся чуть позже и совсем пропал. В этой ситуации, я вижу явную халатность со стороны УК. Что имеем по итогу: испорченные обои, две лампы. Никто не понёс ответственность. Как поступить? Как наказать УК?Можно ли расходы на ремонт переложить на УК?

Ответить

Зафиксируйте ущерб. Прямо сейчас сделайте подробные фото и видео всех повреждений (обои, пол, потолок). Вызовите независимого оценщика для составления отчета о стоимости восстановительного ремонта.

Пишите официальную претензию в УК. Отправьте ее ценным письмом с описью вложения или вручите лично под подпись на двух экземплярах. В тексте сошлитесь на Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

огласно п. 152 этого Постановления, исполнитель обязан составить акт проверки причиненного ущерба не позднее 12 часов с момента обращения потребителя в аварийно-диспетчерскую службу.

Отказ мастера писать акт — прямое нарушение закона. Потребуйте выдать вам копию акта немедленно, а также возместить убытки по отчету вашего эксперта.

Жалоба в ГЖИ. Параллельно напишите жалобу в Государственную жилищную инспекцию через портал ГИС ЖКХ. Укажите на бездействие сотрудников при аварии. Это станет отличным доказательством вины управляющей компании в суде.

Исковое заявление. Если УК проигнорирует претензию, подавайте иск в суд к самой Управляющей компании. Требуйте взыскать стоимость ремонта, оплату услуг оценщика, компенсацию морального вреда и штраф в размере 50% от присужденной суммы за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя (Закон РФ «О защите прав потребителей»).

В суде Ваша позиция железобетонная: Вы сообщили об аварии вовремя, доступ в свою квартиру предоставили, пустили их специалиста в сухую квартиру соседки сверху. Поиск виновника протечки выше этажом — прямая обязанность УК, они должны были перекрыть стояк и обеспечить доступ в закрытую квартиру силами участкового или МЧС, а не заставлять Вас ходить по ночному подъезду.

04.07.2026, 00:14
Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Белгород, 03.07.2026, 10:59

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня сейчас открыто ИП на УСН. В прошлом году платила только обязательные платежи, добровольных взносов не было. Сейчас наступила беременность и роды будут в декабре. Я так понимаю, что выплат по беременности и родам, если я буду в статусе ИП, я не получу? И выплату по уходу за ребёнком до полутора лет тоже? Подскажите пожалуйста, если я сейчас, до декретного отпуска, закрою ИП и встану на учёт в центр занятости как безработная, мне будет положена выплата по беременности и родам в связи с ликвидацией организации и признания меня как безработной? Или как мне лучше поступить, чтобы всё-таки подучить хоть какие-то выплаты?

Ответить

Вы правы в своих предположениях. Как индивидуальный предприниматель (ИП) на упрощенной системе налогообложения (УСН), вы не получаете выплаты по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до полутора лет, если не уплачивали добровольные страховые взносы в Социальный фонд России (СФР). Это связано с тем, что данные выплаты формируются на основе страховых взносов, которые за вас не уплачивались.

Если вы закроете ИП и встанете на учет в центре занятости как безработная, то вам будет положена выплата по беременности и родам, но только в случае, если вы будете признаны безработной и будете иметь право на пособие по безработице. Однако, стоит отметить, что выплата по беременности и родам для безработных составляет 100% от минимального размера оплаты труда (МРОТ) за полный месяц, что в 2026 году будет около 10,7 тысяч рублей в месяц.

Рекомендации:

1. Закрытие ИП: Если вы решите закрыть ИП, это можно сделать через налоговую инспекцию. После этого вам нужно будет встать на учет в центре занятости.

2. Пособие по безработице: Убедитесь, что вы соответствуете всем требованиям для получения пособия по безработице. Это может включать в себя отсутствие других источников дохода и активное поиск работы.

3. Пособие по беременности и родам: Если вы будете признаны безработной, вам нужно будет обратиться в СФР для оформления пособия по беременности и родам.

4. Единовременное пособие при рождении ребенка: Не забудьте, что вам также будет положено единовременное пособие при рождении ребенка

Федеральный закон № 255-ФЗ

03.07.2026, 11:16
Первоуральск, 03.07.2026, 10:36

Супруг подписал контракт по СВО и в контракте не указан срок

Ответить

03.07.2026, 11:07
Прикреплённые файлы:

Вот так выглядят документы. Он шел водителем в бпла. А там спецконтракт на один год.

03.07.2026, 11:08

По контракту получается что

03.07.2026, 11:12

03.07.2026, 11:15
Прикреплённые файлы:

По закону срок контракта о прохождении военной службы определяется временем выполнения задач специальной военной операции.

То есть Ваш супруг будет служить до официального завершения этих задач или до момента, пока одна из сторон (он сам или Минобороны) не решит расторгнуть договор досрочно на основаниях, предусмотренных законом «О воинской обязанности и военной службе» (статья 51). Обычно такие контракты заключаются минимум на один год, но если дата окончания прямо не проставлена, действует правило привязки к окончанию самой операции.

Что Вам нужно знать:

Увольнение: Просто так уволиться по собственному желанию сейчас нельзя. Закон жестко ограничивает перечень оснований для досрочного расторжения контракта со стороны военнослужащего. Это состояние здоровья (категория годности «Д»), достижение предельного возраста пребывания на службе или вступление в силу приговора суда с лишением свободы. Есть еще семейные обстоятельства исключительного характера, но их оценивает аттестационная комиссия, и просто факта наличия жены недостаточно.

Кредитные обязательства: Для Вас как для супруги действуют серьезные финансовые гарантии. Согласно изменениям в законодательстве РФ, обязательства супругов участников СВО по кредитам прекращаются.

Речь идет о долгах до 10 миллионов рублей, если контракт заключен не ранее декабря 2024 года сроком на год и более, а по обязательствам уже был выдан исполнительный документ или вступил в силу судебный акт о взыскании. Также Вы имеете право на кредитные каникулы на весь период его участия в операции плюс 180 дней после.

Трудовые льготы: Ваше рабочее место за Вами сохраняется. Трудовой договор только приостанавливается, уволить Вас по инициативе работодателя в этот период невозможно. Вернуться на работу можно в течение трех месяцев после возвращения супруга.

Статус ветерана боевых действий: По факту подписания контракта и направления в зону СВО Вашему супругу автоматически присваивается статус ветерана боевых действий (ФЗ от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»). Это дает ему право на компенсацию 50% расходов на ЖКХ, освобождение от налога на имущество, бесплатное медобслуживание в военных госпиталях и санаторно-курортное лечение.

Выплаты семье: В случае гибели предусмотрена единовременная выплата около 5,2 млн рублей, пенсия по потере кормильца и возмещение 60% расходов на установку стационарного телефона и оплату услуг ЖКХ.

03.07.2026, 11:16

По общему правилу (Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе») контракт должен содержать срок службы. Однако в условиях проведения СВО действует особый порядок. Пункт 4 Указа Президента РФ от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» устанавливает: контракты, заключённые в период СВО, продолжают действие до окончания периода частичной мобилизации. То есть формально срок в документе может отсутствовать, но юридически служба продлится до официального завершения этого периода.

Что это значит на практике? Супруг не сможет уволиться строго по истечении какого-либо срока, прописанного в бумаге, — такого срока просто нет в правовом поле сейчас. Основанием для увольнения станет только официальный указ об окончании мобилизации.

Мой совет: попросите супруга запросить в воинской части письменное разъяснение (справку) о правовом статусе его контракта. В документе должно быть чётко указано, на каком основании (с ссылкой на Указ № 647) срок считается неопределённым и до какого события продлевается служба. Это снимет вопросы и послужит доказательством в случае споров.

03.07.2026, 11:16
Это лучший ответ (выбран автоматически)

Отсутствие срока в контракте — существенное упущение, но не основание считать контракт незаключенным. Для первого контракта закон установил четкие рамки. Окончательная ясность по сроку может быть получена только в кадровых органах воинской части по месту службы, так как они руководствуются приказом о зачислении.

03.07.2026, 11:16

По этому контракту его считают как мобилизованного, но он добровольно подписал контракт и в 2026 году мобилизации не было, я звонила в министерство обороны там сказали что должн быть указан точный срок 1, 3, 5 лет

03.07.2026, 11:17
Калининград, 03.07.2026, 09:34

Добрый день! Вопрос: если бабушка получает на работе пособие на ребенка до 1,5 лет (дочь не трудоустроена) есть ли у нее защита от сокращения? - работа полный рабочий день - работа на сокращенном рабочем дне-работа удаленно-не работая. Спсаибо

Ответить

Вы имеете право на защиту от сокращения, если оформите отпуск по уходу за ребенком до достижения им полутора лет.

Это право гарантировано Трудовым кодексом Российской Федерации, а именно статьей 256, которая регулирует порядок предоставления отпуска по уходу за ребенком. В соответствии с этой статьей, работающие бабушка или дедушка могут оформить такой отпуск и получать пособие, если родители ребенка не получают выплаты и фактически не ухаживают за ним.

При этом, если вы оформите отпуск по уходу за ребенком, за вами сохраняется ваше рабочее место на весь период отпуска, который может составлять до трех лет.

Пособие выплачивается в размере 40% от вашего среднего заработка до достижения ребенком полутора лет. Для оформления отпуска вам потребуется собрать пакет документов, включая заявление, копию свидетельства о рождении ребенка, реквизиты банковского счета для перечисления пособия и справку с места работы родителей о том, что они не находятся в отпуске по уходу за ребенком и не получают пособие.

Если мать безработная, то справка берется из органов социальной защиты.

Таким образом, если вы оформите отпуск по уходу за ребенком, вы будете защищены от сокращения на весь период отпуска. Если же вы продолжаете работать на условиях полного рабочего дня, сокращенного рабочего дня или удаленно, но не оформили отпуск, то защита от сокращения не применяется.

03.07.2026, 11:13
Владивосток, 03.07.2026, 06:29

Здравствуйте! В 2020 году взяли участок в аренду, через какое то время мы решили его продать и продали с переуступкой прав аренды. Через полгода нам приходит судебный иск о том что на участке красные линии а именно что пол участка это зона общего пользования и покупатель не купил бы его в этом случае. Но мы не знали когда брали участок в аренду что там есть какие то ограничения. Люди хотят вернуть деньги за участок. Так как мы считаем себя не виноватыми как нам выстраивать свою защиту?

Ответить

Первое: статус участка. Красные линии и зона общего пользования — это публичный сервитут или ограничение градостроительного регламента. По Земельному кодексу РФ такие земли ограничены в обороте.

Но проблема в том, что эти сведения содержатся в открытом доступе — в выписке из ЕГРН и правилах землепользования и застройки (ПЗЗ) муниципалитета. Покупатель имел точно такой же доступ к этим данным до сделки.

Второе: ваша ответственность как продавца-арендатора. В договоре переуступки прав всегда есть стандартная фраза о том, что участок передается «в состоянии как есть» (as is), со всеми обременениями. Если у Вас прописано, что претензий к состоянию объекта нет, иск развалится сам собой. Согласно ст. 390 ГК РФ, цедент отвечает перед цессионарием за недействительность переданного требования, но не отвечает за неисполнение этого требования должником. То есть если договор аренды действителен, то с Вашей стороны нарушений нет, даже если строить там нельзя.

Третье: отсутствие вины. Суды исходят из принципа добросовестности обеих сторон. Вы взяли участок в аренду у государства в 2020 году. Муниципалитет при заключении договора тоже не указал Вам на красные линии. Раз арендодатель (администрация) об этом молчал, откуда эта информация могла появиться у Вас? Умысла обмануть покупателя здесь нет. Это квалифицируется либо как предпринимательский риск покупателя, либо как существенное заблуждение самого покупателя (ст. 178 ГК РФ), которое он должен был развеять самостоятельно, заказав ГПЗУ (градостроительный план земельного участка)

03.07.2026, 11:13
Оленегорск, 03.07.2026, 05:56

Доброго дня. На работе планируется сокращение штата, будут сокращать людей, трудящихся по одной квалификации. Мой бывший супруг мобилизован с 2022 года, соответственно, я одна воспитываю нашего совместного ребёнка, имеющего инвалидность. Есть ли у меня какая либо льгота при сокращении?

Ответить

Вы имеете преимущественное право на оставление на работе при сокращении штата. Это связано с тем, что вы воспитываете совместного ребенка, имеющего инвалидность, а ваш бывший супруг был мобилизован.

Согласно статье 179 Трудового кодекса Российской Федерации, при сокращении численности или штата работников преимущественное право на оставление на работе предоставляется, в том числе, родителям, имеющим детей с инвалидностью.

В соответствии с последними изменениями в законодательстве, родители детей до 18 лет, у которых второй родитель мобилизован, также получают преимущественное право на сохранение рабочего места. Это право закреплено в новых поправках к Трудовому кодексу, которые были приняты в связи с частичной мобилизацией.

В вашей ситуации работодатель обязан учитывать ваши права и преимущества при принятии решения о сокращении. Если у вас есть дополнительные вопросы или требуется помощь в защите ваших трудовых прав, вы можете обратиться за консультацией к юристу или в соответствующие органы.

03.07.2026, 11:11
Задано вопросов 2, из них VIP - 2
Южно-Сахалинск, 03.07.2026, 03:57

Распределение долей при наследовании по закону. Жил-был человек. Жил с матерью пенсионеркой, прописан был так же с матерью в одной квартире. При этом был женат, имел дочь, но не жил с семьей последние девять лет. Со своей матерью имел квартиру в общей долевой собственности (приватизация, то есть сделка безвозмездная и совместно нажитым имуществом супругов НЕ является). Умер. На наследство заявились жена, дочь и, соответственно, мать умершего. Нотариус поделил его долю в квартире по ровну между этими тремя наследниками. Вопрос: 1. Правомерно ли нотариус разделил долю? Насколько мне известно в данном случае мать умершего должна была получить 50% от его доли? 2. Если распределение долей неверное, то как и в как сроки обжаловать это распределение? (Записи в ЕГРН уже внесены в 20-х числах апреля 2026 года).

Ответить

Ваша информация о том, что мать должна получить 50%, ошибочна для данной ситуации. Эта норма работает только при наличии завещания, когда нетрудоспособный родитель (пенсионер) имеет право на обязательную долю — не менее половины от того, что получил бы по закону.

В Вашем случае завещания нет, поэтому применяется наследование по закону.

Согласно части 1 статьи 1142 ГК РФ, жена, дочь и мать умершего относятся к наследникам первой очереди. Поскольку все они заявили права в установленный срок, доля Вашего мужа в квартире делится между ними в равных частях.

Тот факт, что он девять лет не жил с семьей, юридического значения не имеет: брак официально расторгнут не был, значит, супруга остается законным наследником.

Приватизированная квартира также входит в наследственную массу целиком, супружеской доли жены там нет, так как приватизация — это безвозмездная сделка, а не покупка на общие деньги супругов.

Обжаловать распределение долей сейчас крайне сложно. Записи в ЕГРН уже внесены в апреле, то есть шестимесячный срок для принятия наследства прошел. Оспорить действия нотариуса можно было в течение десяти дней со дня выдачи свидетельства о праве на наследство через суд в порядке особого производства (статья 310 ГПК РФ). Сейчас этот срок упущен.

Чтобы оспорить уже зарегистрированное право собственности, Вам придется подавать исковое заявление в районный суд.

Единственный рабочий вариант — признание супруги или дочери недостойными наследниками по статье 1117 ГК РФ (например, если Вы докажете в суде, что злостно уклонялись от содержания наследодателя), либо оспаривание приватизации самой квартиры. Но суды крайне редко признают жен недостойными наследниками только из-за раздельного проживания без официального развода.

Срок исковой давности для таких споров составляет три года с момента, когда Вы узнали о нарушении своего права (статья 196 ГК РФ), но доказать нарушение здесь будет проблематично, ведь нотариус применил верную норму закона.

03.07.2026, 11:11
Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Киров, 02.07.2026, 22:54

Здравствуйте. Ситуация такая мне 21 год с 2008 года воспитывает отчим, в 2012 году районным судом я признан член семьи. Моя мама не была в браке с биологическим отцом и он добровольно согласился на отцовство спустя 10 месяцев после моего рождения уже в суде. В суде он сам подтвердил что он отец без днс теста. 30.06.26 биологический отец подписал у нотариуса документ об разрешения на усыновления. Я хочу чтобы отчим стал по документам мне родным или чтобы я был усыновленным сыном. Отчим согласен на это. Подскажите пожалуйста как это сделать? Я знаю, что усыновления происходит до 18 лет. Но что можно сделать в моей ситуации. Все стороны согласны а именно я согласен, чтобы отчим стал мне родным отцом, отчим согласен чтобы я стал его сыном и так же биологический отец не будет препятствовать этому и дает добровольное соглашение, так же имущественного и не имущественного споров с биологическим отцом нету.

Ответить

В вашей ситуации, когда вы достигли 21 года, усыновление в классическом смысле невозможно, так как Семейный кодекс РФ (ст. 124) ограничивает усыновление несовершеннолетними детьми.

Однако, вы можете рассмотреть возможность изменения ваших родственных отношений через суд, чтобы отчим стал вашим законным представителем и был признан в качестве отца.

У вас есть согласие биологического отца, что подтверждается нотариально заверенным документом. Это важный шаг, так как согласно ст. 129 Семейного кодекса РФ, для усыновления необходимо согласие родителей.

Вы можете подать заявление в суд с просьбой о признании отчима вашим законным отцом. В заявлении необходимо указать все обстоятельства, включая длительное совместное проживание и воспитание, а также согласие биологического отца.

К заявлению необходимо приложить:

- Копию свидетельства о рождении.

- Нотариально заверенное согласие биологического отца.

- Документы, подтверждающие длительное совместное проживание с отчимом (например, справки из школы, медицинские документы и т.д.).

- Справку о том, что отчим согласен на это.

В данном случае, так как вы уже совершеннолетний, участие органов опеки не требуется, но их заключение может быть полезным для суда.

Суд рассмотрит ваше заявление с участием всех заинтересованных сторон. Если суд удовлетворит ваше заявление, вы сможете получить новое свидетельство о рождении, где отчим будет указан как ваш отец.

03.07.2026, 01:04