Написать
Подписаться
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 27.11.2000, 12:42

Скажите, пожалуйста, обладают ли студенты заочной формы обучения вузов какими-либо льготами? Если человек не работает, но учится на заочной форме обучения к какой категории неработающего населения он относится? С уважением, Сергей.

Ответить

В соответствии со ст.50 ФЗ РФ "Об образовании" обучающиеся в образовательных учреждениях по заочной форме, выполняющие учебный план, имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск по месту работы, на сокращенную рабочую неделю и на другие льготы, которые предоставляются в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации. Студентам, обучающимся по заочной форме в высших учебных заведениях, которые имеют государственную аккредитацию, один раз в учебном году организация-работодатель оплачивает проезд к месту нахождения высшего учебного заведения и обратно для выполнения лабораторных работ, сдачи зачетов и экзаменов, а также для сдачи государственных экзаменов, подготовки и защиты дипломного проекта (работы)(ст.17 Закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании в РФ").

В Вашем случае, Вы являетесь студентом-заочником. Статус безработного Вы сможете получить при регистрации в Центре занятости населения.

28.11.2000, 14:33
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Иваново, 26.10.2000, 10:49

Скажите пожалуйста, какими льготами обладают аспиранты, учащиеся на дневном отделении в государственном вузе? И сохраняют ли они студенческие льготы (на проезд в городском и междугороднем транспорте)? Заранее благодарю.

Ответить

В соответствии с Законом РФ О высшем и послевузовском профессиональном образовании(с изменениями на 27 декабря 1999 года) государство гарантирует предоставление обучающимся аспирантам в государственной системе высшего и послевузовского профессионального образования государственных стипендий, мест в общежитиях, пособий и льгот, в том числе на

питание и проезд на транспорте, в соответствии с настоящим Федеральным законом.

26.10.2000, 17:16
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 7, из них VIP - 0
Москва, 31.10.2000, 16:21

Каков порядок подачи встречного иска? Существуют ли какие-нибудь ньюансы по сравнению с обычной подачей иска (по гражданским делам)?

Ответить

В соответствии со ст. 131 Гражданского процессуального Кодекса РСФСР ответчик вправе до вынесения судом решения предъявить к истцу встречный иск для совместного рассмотрения с первоначальным иском.Предъявление встречного иска производится по общим правилам о предъявлении иска.Исходя из того, что встречный иск может быть принят судом лишь с соблюдением общих правил предъявления иска,кроме правил о подсудности (ст. 131 ГПК, ч. 2 ст. 121 ГПК), в случае, когда он заявлен в процессе рассмотрения дела, в суде обсуждается вопрос об отложении судебного разбирательства и предоставлении лицам, участвующим в деле, времени для соответствующей подготовки.Условия принятия встречного иска Гражданский Процессуальный Кодекс РСФСР определяет следующие:

1) если встречное требование направлено к зачету

первоначального требования;2) если удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части удовлетворение первоначального иска;3) если между встречным и первоначальным иском имеется взаимная связь и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению споров - суд принимает встречный иск к производству.

Определение об отказе в принятии встречного иска по мотиву отсутствия условий, предусмотренных ст.132 ГПК, не подлежит обжалованию, т.к. не препятствует предъявлению самостоятельного иска (в порядке обжалования или опротестования, предусмотренном ст.315 настоящего Кодекса).

31.10.2000, 19:29
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 30.11.2000, 13:21

Устанолен ли законодательно срок окончания бесплатной приватизации жилищного фонда для жителей г.Санкт-Петербурга? Если да, то какая эта дата?

Ответить

Нет, такого срока законодательством не установлено, скорее всего это слухи. В соответствии с Федеральным законом "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", Положением о приватизации жилищного фонда в Санкт-Петербурге, утвержденным распоряжением мэра Санкт-Петербурга от 25.05.94 N 539-р Приватизация жилья - бесплатная передача в собственность граждан на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде, а для граждан, забронировавших занимаемые жилые помещения, - по месту бронирования жилых помещений (ст.1). Граждане, занимающие жилые помещения в домах государственного и муниципального жилищного фонда, включая жилищный фонд, находящийся в

полном хозяйственном ведении предприятий или оперативном управлении учреждений (ведомственный фонд), по договору найма или аренды, вправе с согласия всех совместно проживающих совершеннолетних членов семьи, а также несовершеннослетних в возрасте от 14 до 18 лет приобрести эти помещения в собственность на условиях, предусмотренных настоящим Законом, иными нормативными актами

Российской Федерации и республик в составе Российской Федерации. Жилые помещения передаются в общую собственность (совместную или долевую) либо в собственность одного из совместно проживающих лиц, в том числе несовершеннолетних.

Граждане, ставшие собственниками жилых помещений, владеют, пользуются и распоряжаются ими по своему усмотрению, вправе продавать, завещать, сдавать в аренду эти помещения, а также совершать с ними иные сделки, не противоречащие законодательству (ст.3).

Передача жилья в собственность граждан оформляется договором передачи, заключаемым местной администрацией, предприятием, учреждением с гражданином, получающим жилое помещение в собственность в порядке, установленном соответствующим Советом народных депутатов. При этом нотариального удостоверения договора передачи не требуется и государственная пошлина не взимается (ст.7).Право собственности на приобретенное жилье возникает с момента регистрации договора в исполнительном органе местного Совета народных депутатов.

Решение вопроса о приватизации жилья должно приниматься по заявлениям граждан в двухмесячный срок со дня подачи документов.

Каждый гражданин имеет право на приобретение в собственность бесплатно, в порядке приватизации, жилого помещения в домах государственного и муниципального жилищного фонда один раз (ст. 11).

30.11.2000, 14:01
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 23.11.2000, 13:20

Объясните, пожалуйста! В чьей собственности (и какая это собственность? Долевая? ) находятся помещения общего пользования если: 1.приватизированы все комнаты в коммунальной квартире;

2.часть комнат приватизирована, а другая остается муниципальным жильем.

Ответить

По существу данного вопроса можно пояснить следующее.Как в первом, так и во втором случае,помещения общего пользования являются общей собственностью, разделу не подлежат,а в договор приватизации не включаются. Вы имеете право приватизировать только изолированное помещение (жилое или нежилое).

23.11.2000, 16:39
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Москва, 18.10.2000, 10:58

Счёт 2:2 консультанты против консультантов. Приватизация и развод. Каждый консультант говорит, что вопрос простой и даёт ответ пртивоположный ответу коллеги, тоже говорящему, что вопрос простой. Может это такая форма приглашения на платную консультацию, мол вы же видите, как всё непросто и запутано, приходите разберёмся? Повторю вопрос:

"Ситуация в Москве. У мужа есть НЕприватизированная квартира, в которой прописан он один. Жена и дети прописаны в другой неприватизированной квартире. Фактически все вместе проживают в третьей квартире - квартире родителей одного из супругов. Если муж приватизирует свою квартиру, будет ли в ней доля жены, которая в данной квартире никогда не была прописана и никогда не проживала? В случае развода, может ли жена предъявить имущественные требования на приватизированную таким образом квартиру?"

Интересная статистика - консультанты с большим стажем работы 24 года и 20 лет отвечают, что жена не может претендовать на долю, т.к. приватизация - сделка безвозмездная, а консультанты с стажем 6 лет и 2 года отвечают, что может. Итак каков же верный ответ на "простой" вопрос?

Ответить

В соответствии со ст.2 Закона РФ от 4 июля 1991 г. "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями) граждане, занимающие жилые помещения (квартиры) в домах государственного и муниципального жилищного фонда по договору найма или аренды, вправе приобрести эти помещения в свою собственность. Согласно редакции данной статьи от 20 июля 1994 г. жилые помещения передаются им в общую собственность (совместную или долевую) или в собственность одного из них.

Каждый из совершеннолетних членов семьи по своему усмотрению может либо стать участником общей собственности на жилое помещение, либо отказаться от такого участия, выразив свое согласие на его приватизацию остальными или одним из них. Несовершеннолетние же члены семьи, как проживающие в квартире на момент приватизации и имеющие право пользования ее жилплощадью, так и не проживающие в ней, но не утратившие прав на жилую площадь, в соответствии со ст.7 Закона о приватизации жилья (в редакции от 20 июля 1994 г.) при приватизации квартиры теперь уже подлежат обязательному включению в число ее сособственников. Что касается отказа от участия в общей собственности на приватизируемое жилое помещение совершеннолетних членов семьи, то мотивы их отказа могут быть разными (намерение бесплатно приобрести в собственность в порядке приватизации другое впоследствии полученное жилое помещение, уступка своего права на участие в общей собственности взамен приобретения им другого отдельного жилья или иная договоренность об условиях такого отказа и т.д.). Но и эти члены семьи в случаях, когда при отказе от участия в общей собственности они были введены в заблуждение или не способны были понимать значения своих действий, а также когда собственником (собственниками) приватизированного жилья впоследствии была нарушена договоренность об условиях их отказа, вправе оспорить сделку приватизации жилого помещения в судебном порядке (см. п.13 постановления Пленума Верховного Суда РФ "О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации"//Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1993. N 11. С.23).Что касается супругов, то возникновение права собственности на приватизируемое помещение за одним из них здесь будет противоречить общегражданским нормам института общей собственности супругов (ст.256 ГК РФ), в соответствии с которыми на имущество, приобретенное супругами во время брака, возникает их право общей совместной собственности, независимо от того, кем из них и на чье имя оно приобретено, если приобреталось имущество на общие средства супругов и ими при этом не определен иной его правовой режим. Тогда выходит, если квартира приватизирована одним из супругов с согласия второго и других проживающих в квартире совершеннолетних членов семьи с учетом жилой площади, полагавшейся безвозмездной передаче на весь состав семьи, то по идее и в этом случае должно возникнуть право общей совместной собственности супругов на квартиру, так как каждым из членов семьи в данном случае уже реализовывается свое право на бесплатную приватизацию жилой площади только один раз.

Нисколько не убеждает здесь и обоснование противоположной позиции по данному вопросу тем, что "в данном случае имеет место безвозмездная передача имущества, т.е. дарение" согласно ст.256 ГК РСФСР (Богданова Н.Д. Совершение нотариальных действий с квартирами, принадлежащими гражданам на праве собственности//Правоведение. 1994. N 4. С.99). Отметим, что с 1 марта 1996 г. в этой части действует ст.572 ГК РФ, и именно поэтому на имущество, приобретенное одним из супругов в дар во время брака, согласно ст.256 ГК РФ 1994 г. не возникает право их общей совместной собственности. Но поскольку в рассматриваемом случае жилая площадь при приватизации квартиры бесплатно передается всем проживающим в квартире членам семьи, то и правоотношения собственности соответственно должны возникнуть с каждым из них. Помимо этого, только по наличию сходства в одном признаке - безвозмездном характере передачи имущества, в этих случаях все же не следует проводить подобные аналогии, так как в отличие от договоров дарения сделки по приватизации жилья являются правоотношениями, направленными на преобразование отношений жилищного найма в государственном и муниципальном жилищном фонде в правоотношения собственности его пользователей, в чем и заключается их основное своеобразие.

18.10.2000, 14:26
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Москва, 16.10.2000, 14:21

Москва. У мужа есть НЕприватизированная квартира, в которой прописан он один. Жена и дети прописаны в другой неприватизированной квартире. Фактически все вместе проживают в третьей квартире - квартире родителей одного из супругов. Если муж приватизирует свою квартиру, будет ли в ней доля жены, которая в данной квартире никогда не была прописана и никогда не проживала? В случае развода, может ли жена предъявить имущественные требования на приватизированную таким образом квартиру?

Ответить

В соответствии со ст.34 Семейного Кодекса РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относится любое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. Таким образом, даже если квартира передаётся в собственность одному из супругов в порядке приватизации, а он в это время находится в браке, то другой супруг имеет на это имущество право. Более того закон защищает права детей, ребенок будет автоматически включён в приватизацию, получив тем самым долю в данной квартире, наряду со своими родителями. В случае расторжения брака, раздел совместно нажитого имущества производится либо по соглашеню сторон либо в судебном порядке (ст.38 Семейного кодекса РФ).

16.10.2000, 18:36
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Южно-Сахалинск, 24.11.2000, 05:38

Может ли юридическое лицо требовать возмещения морального вреда? Спасибо.

Ответить

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по данному вопросу устанавливает следующее.Под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты

интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина.Поскольку юридическое лицо не может испытывать физических или нравственных страданий, ему невозможно причинить моральный вред.

Моральный вред и деловая репутация согласно статье 150 Гражданского кодекса Российской Федерации есть нематериальные блага. Исходя из смысла статьи 151 Гражданского кодекса Российской Федерации моральный вред (физические и нравственные страдания) может быть причинен только гражданину, но не юридическому лицу. Поэтому иск в части требования о взыскании компенсации за моральный вред не подлежит рассмотрению в арбитражном суде ввиду неподведомственности и производство в этой части подлежит прекращению на основании пункта 1 статьи 85 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 152 Гражданского кодекса Российской

Федерации юридическое лицо вправе требовать по суду опровержения порочащих его деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности.

24.11.2000, 12:55
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 29.11.2000, 17:56

В начале 2000 года я получил ипотечный кредит в банке и приобрел квартиру. В течение 2000 года я использовал льготу по подоходному налогу в 5000 МРОТ и часть льготы, предоставляемой на суммы, направленные на погашение кредита и процентов по нему. Если бы текущий закон о подоходном налоге оставался бы в силе, я бы продолжал получать льготу довольно значительное время, но Налоговый кодекс не позволяет этого сделать. Вопрос: есть ли возможность продолжить получение льготы на суммы направленные на погашение кредита ввиду того, что соответствующие правоотношения возникли во время действия "старого" закона? И вообще, каков порядок предоставления льготы для тех, кто купил квартиру в 2000 году, но не использовал полностью положенную ему льготу? Заранее благодарен, Сергей.

Ответить

Ввиду того, что данные правоотношения возникли у Вас до введения в действие части 2 Налогового Кодекса РФ, Вы имеете возможность продолжить получение льготы, в том случае, если соответствующая льгота уже была рассчитана на тот период.

С 2000 г., согласно Закону РФ “О подоходном налоге с физических лиц” от 07.12.91 №1998-1 (в ред. Закона РФ № 207-ФЗ от 25.11.99),совокупный доход физических лиц уменьшается на суммы (в пределах пятитысячекратного размера установленного законом минимального размера оплаты труда, учитываемого за три года подряд), начиная с того года, в котором приобретены жилой дом. Порядок предоставления льгот с (года)приобретения жилья применяется по доходам, полученным после 1 января 2000 года (ст.2 Закона РФ от 25.11.99 № 207-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в закон РФ "О подоходном налоге с физических лиц"). По моему мнению, изменения, внесенные Законом РФ № 207-ФЗ от 25.11.99 в п. "в" абз.6 ст.3 Закона РФ "О подоходном налоге с физических лиц", ухудшают положение налогоплательщиков - физических лиц в части периода пользования льготой по подоходному налогу, связанной с приобретением жилья. П. 2 ст. 5 Налогового Кодекса РФ установлено, что акты законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые обязанности или иным образом ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют. Таким образом, Закон РФ № 207-ФЗ должен распространять свое действие на правоотношения, возникшие после 01.01.2000, а следовательно, указанный порядок предоставления льготы с даты приобретения жилья должен применяется к доходам, полученным после 01.01.2000 при условии приобретения жилья физическим лицом после 01.01.2000.Согласно ст.2 Закона РФ “О подоходном налоге с физических лиц” от 07.12.91 №1998-1 (с изменениями и дополнениями) "датой получения дохода в календарном году является дата выплаты дохода (включая авансовые выплаты) физическому лицу, либо дата перечисления дохода физическому лицу, либо дата передачи физическому лицу дохода в натуральной форме".Так как на суммы расходов на приобретение жилья уменьшается именно "…совокупный доход, полученный физическими лицами в налогооблагаемый период" п. 6. ст. 3 Закона РФ “О подоходном налоге с физических лиц” от 07.12.91 №1998-1 (с изменениями и дополнениями), при применении льготы следует учитывать фактически полученный физическим лицом доход.Таким образом, если выплата заработной платы, начисленной в течение года предоставления льготы, произошла после окончания трехлетнего периода (с даты подачи заявления), то данный доход физического лица не льготируется. Если выплата заработной платы осуществляется в течение трехлетнего периода, то применение льготы правомерно. П.76 Инструкции ГНС РФ от 29.06.95 "По применению Закона РФ "О подоходном налоге с физических лиц" гласит, что если физическое лицо представляет в бухгалтерию предприятия документы, подтверждающие его право на льготы после их возникновения, то перерасчет по подоходному налогу производится за весь налогооблагаемый период в течение календарного года начиная с месяца, в котором возникло это право.При этом необходимо иметь в виду, что документы, подтверждающие льготу, должны быть представлены гражданами в бухгалтерию не позднее срока установленной заработной платы за декабрь истекшего календарного года, а при применении льготы налоговым органом -не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. В случае несвоевременного привлечения граждан к уплате налога или исчисления налога с их доходов с нарушением действующего законодательства, возврат либо взыскание им налоговой суммы производится не более чем за три года, предшествующих обнаружению акта неправильного удержания (например: вследствие арифметической ошибки, законодательные изменения ставок налога,неверного применения льготы и т.д.).

30.11.2000, 14:56
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 13.10.2000, 09:26

Дорогие юристы, спасибо за помощь, которую вы все оказываете нам, пользователям интернета:) У меня такой вопрос: в трехкомнатной неприватизированной квартире в пятиэтажке (общая площадь 53,9 кв.м.) прописано четверо взрослых и один ребенок. Одна из прописанных вышла замуж за иногороднего молодого человека и требует прописать его в эту квартиру. Другие жители отказываются это сделать, так как налицо брак по расчету. Может ли она каким-либо образом без их согласия все-таки прописать мужа? На временную регистрацию она не соглашается, только прописка! Заранее спасибо.

Ответить

Основания и порядок регистрации граждан,регулируется Постановлением Правительства РФ от 17.07.95 г. N 713 "Об утверждении правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию".

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,гражданину отказывается в регистрации по месту пребывания в жилом помещении, не являющемся его местом жительства, если не получено письменного согласия нанимателя и всех совместно проживающих с ним совершеннолетних членов его семьи, в том числе бывших членов семьи, которые

продолжают проживать в занимаемом им жилом помещении, - при условии проживания в доме государственного или муниципального жилищного фонда. Таким образом, без согласия остальных жильцов,девушка вряд ли сможет прописать туда молодого человека.

13.10.2000, 10:27
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 7, из них VIP - 0
Сосновый Бор, 30.10.2000, 23:21

Я купил квартиру в Сосновом Бору. В квартире установлен телефон который записан на прежних хозяев. Продавцы готовы переписать телефон на мое имя но при этом узел связи называет сумму равную той сумме которая оплачивается при установке коммерческого телефона. Но ведь телефон уже установлен и меняется только хозяин. По моим сведениям я должен оплатить сумму равную установке телефона в порядке нормальной очереди: где-то 1000 рубле вместо 3000. Как быть? Спасибо.

Ответить

Ваша ситуация вполне стандартна. В соответствии с п.47 Правил об оказании услуг телефонной связи - пpи пеpеходе пpава собственности на телефонизиpованное жилое помещение к лицам, не заpегистpиpованным в установленном поpядке на данной жилой площади или не являвшимся собственниками этой жилой площади наpавне с абонентом, договор об оказании услуг телефонной связи с абонентом - бывшим собственником жилого помещения расторгается, а с новым собственником заключается в установленном порядке. Хозяин квартиры, которую Вы приобрели, в обязательном порядке должен был расторгнуть договор обслуживания абонента с ПТС. Если Вы не являетесь абонентом телефонной сети, Вы можете стать абонентом ПТС только на общих основаниях, т.е. заплатив взнос за установку телефонного номера и отстояв очередь, если таковая имеется. В случае, если бы Вы при покупке квартиры уже являлись бы абонентом ПТС, подобных проблем не возникло.

31.10.2000, 14:17
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 6, из них VIP - 0
Томск, 23.11.2000, 08:05

Ответьте, будьте любезны, существует ли в нашем законодательстве легальное определение нетрудоспособности? Спасибо.

Ответить

Ваш вопрос не совсем корректен. Прежде всего, нетрудоспособность- это потеря способности к трудовой деятельности (трудоспособности), зависящая от состояния здоровья человека.В зависимости от характера работы, которую может выполнять человек, различают общую (т.е. способность к выполнению какой - либо работы в обычных условиях), профессиональную (т.е. способность к выполнению работы по определенной профессии, специальности) и специальную трудоспособность(т.е. способность выполнять работу в определенных производственных или климатических условиях - под землей или в кессонах, в высокогорных районах или на Крайнем Севере и т.д.).Потеря трудоспособности может быть временной, частичной,а также полной утратой трудоспособности.

23.11.2000, 17:15
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 18.10.2000, 17:40

В законе об оружии неясно указано можно ли носить с собой 1.газовое или 2.пневматическое оружие, в заряженном состоянии. Если нет то какой смысл в оружие самообороны? Где можно найти информацию об этом и какое наказание предусмотрено в данном случае...

Ответить

Вне зависимости от того, в каком состоянии (разраженном, заряженном)находится оружие (любое), его ношение гражданами запрещено при проведении митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и других массовых публичных мероприятий (п.5 ст.6 Закона РФ от 13.12.96 N 150-ФЗ "Об оружии" с изменениями на 10 апреля 2000 года).Ношение оружия допускается гражданами, достигшими 18-летнего возраста. К гражданскому оружию относится оружие, предназначенное для

использования гражданами Российской Федерации в целях самообороны.Законом запрещён оборот такого газового оружия,как газовые пистолеты и револьверы, в том числе патроны к ним,механические распылители, аэрозольные и другие устройства,снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, разрешенными к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации (ст.3 Закона РФ "Об оружии"). Пневматическое оружие относится к гражданскому оружию, может быть либо спортивным, либо охотничьим. К спортивному относится

пневматическое оружие с дульной энергией свыше 3 Дж, к охотничьему -с дульной энергией свыше 25 Дж.Хранение или использование (в том числе ношение) спортивного

пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и калибра более 4,5 мм вне спортивных объектов запрещено (в том числе и в разряженном состоянии) - п.2 ст.6 Закона РФ "Об оружии".

18.10.2000, 19:36
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 16.10.2000, 16:56

Я хочу поменять Фамилию, Имя и Отчество.

На инициалы, не имеющие ко мне ни какого родственного отношения. Возможно ли это и если не трудно будет Вам ответить, как это сделать? Заранее благодарю Вас за ответ.

Ответить

На основании статьи 58 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ"Об актах гражданского состояния" лицо, достигшее возраста четырнадцати лет, вправе переменить свое имя, включающее в себя фамилию, собственно имя и отчество.Перемена имени производится органом записи актов гражданского состояния по месту жительства или по месту государственной регистрации рождения лица, желающего переменить фамилию, собственно имя и отчество.Перемена имени лицом, не достигшим совершеннолетия, производится при наличии согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя, а при отсутствии такого согласия на основании решения суда, за исключением случаев приобретения лицом полной дееспособности до достижения им совершеннолетия в порядке, предусмотренном законом.Перемена имени подлежит государственной регистрации в органах записи актов гражданского состояния.

Заявление о перемене имени в письменной форме подается в орган записи актов гражданского состояния.

В таком заявлении должны быть указаны следующие сведения:

фамилия, собственно имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность (указывается по желанию заявителя), место жительства, семейное положение (состоит или не состоит в браке, вдов, разведен) заявителя;

фамилия, имя, отчество, дата рождения каждого из детей заявителя, не достигших совершеннолетия;

реквизиты записей актов гражданского состояния, составленных ранее в отношении заявителя и в отношении каждого из его детей, не достигших совершеннолетия;

фамилия, собственно имя и (или) отчество, избранные лицом, желающим переменить имя;

причины перемены фамилии, собственно имени и (или) отчества.

Лицо, желающее переменить имя, подписывает заявление о перемене имени и указывает дату его составления.Одновременно с подачей такого заявления должны быть представлены следующие документы:

свидетельство о рождении лица, желающего переменить имя;

свидетельство о заключении брака в случае, если заявитель состоит в браке;свидетельство о расторжении брака в случае, если заявитель ходатайствует о присвоении ему добрачной фамилии в связи с расторжением брака;свидетельство о рождении каждого из детей заявителя, не достигших совершеннолетия.

16.10.2000, 17:57
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 26.10.2000, 10:52

Имеет ли право внучка прописаться с правом на жилплощадь в приватизированную квартиру к бабушке? Что необходимо сделать, чтобы квартира впоследствии перешла во владение к внучке? Спасибо.

Ответить

Если Вы хотите, чтобы Ваша внучка была собственницей Вашей

квартиры, то Вы можете оставить квартиру внучке по завещанию, либо Вы вправе при жизни подарить квартиру Вашей внучке.

Если Вы решите подарить приватизированную квартиру, то

согласно Закону "О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения" налог будет уплачиваться, если цена даримого имущества превысит 80-кратный размер минимальной оплаты труда.Государственная пошлина при оформлении договора дарения составит 3% от оценки квартиры.При наследовании же (по завещанию) налогом облагается лишь имущество, стоимость которого превышает 850 минимальных зарплат, а госпошлина будет равна одной минимальной месячной зарплате.Кроме того, здесь необходимо учитывать еще один момент. Как только договор дарения вступает в силу, прежний собственник лишается всех прав на даримое имущество. Оформление же наследования таких

последствий не влечет, так как завещание в любой момент можно изменить или вообще отменить, чего нельзя сказать о договоре дарения.

Ваша внучка получит право собственности на квартиру в случае Вашей смерти без составления завещания, если она является единственным наследником первой очереди по закону, т.е. если у Вас нет детей (в том числе усыновленных), жены (мужа), родителей (в том числе Ваших усыновителей) и нетрудоспособных лиц, состоящих на Вашем иждивении не менее одного года до Вашей смерти.В случае, если перечисленные лица существуют, а они имеют равные, как и Ваша внучка, права на доли наследства, то необходимо составить завещание.По завещанию, которое написано в пользу Вашей внучки, право собственности на квартиру переходит именно к ней, за исключением случая, если у Вас есть нетрудоспособные (в том числе усыновленные) дети, а также нетрудоспособные жена (муж), родители, (в том числе усыновители) или иждивенцы.В этом случае (ст.535 ГК РСФСР) все перечисленные лица будут иметь право (даже при наличии завещания, составленного на Вашу внучку)получить не менее 2/3 доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

26.10.2000, 16:51
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 12.10.2000, 17:13

Скажите пожалуйста, дается ли острочка от армии при прохождении учебы на вечернем отделении ВУЗа? Спасибо.

Ответить

В силу ч.З ст.16 Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" студентам очной формы обучения, обучающимся в высших учебных заведениях, предоставляется отсрочка от призыва на военную службу на время обучения в соответствии с федеральным законом.

Согласно подп."б" п.2 ст.21 Закона Российской Федерации "О воинской обязанности и военной службе", регулирующего порядок предоставления отсрочки от призыва на военную службу, право на получение этой отсрочки имеет гражданин, впервые обучающийся на дневном отделении в образовательном учреждении профессионального образования данного уровня - на время его обучения; гражданин вправе воспользоваться отсрочкой от призыва на военную службу для получения профессионального образования только один раз. Таким образом, обучаясь на вечернем отделении ВУЗа, Вы не сможете получить отсрочку от армии.

13.10.2000, 10:16
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Смоленск, 25.10.2000, 15:44

Какие документы необходимы для того, чтобы получить лицензию на промышленный отлов рыбы в Российских водах. Судно взято в аренду.

Ответить

В соответствии с Положением о лицензировании промышленного рыболовства и рыбоводства (с изменениями от 31 декабря 1995 года)лицензия является официальным документом, который разрешает

осуществление указанного в нем вида деятельности в течение установленного срока, а также определяет условия его осуществления. Лицензии выдаются на срок не менее трех лет, но могут выдаваться на срок до трех лет по заявлению лица, обратившегося за ее получением.Продление срока действия лицензии производится в порядке, установленном для ее получения.Для получения лицензии на промышленное рыболовство и рыбоводство заявитель представляет в уполномоченный орган:

а) заявление о выдаче лицензии с указанием:

для юридических лиц - наименования и организационно-правовой

формы, юридического адреса, номера расчетного счета и соответствующего банка;

для индивидуальных предпринимателей - фамилии, имени, отчества,

паспортных данных (серия, номер, когда и кем выдан, место жительства);

видов промышленного рыболовства или рыбоводства;

срока действия лицензии;

б) копии учредительных документов (в случае если они не

заверены нотариусом, с предъявлением оригиналов);

в) копию свидетельства о регистрации предприятия;

г) копию свидетельства, выданного органом Государственного

комитета Российской Федерации по статистике, о включении заявителя в состав Единого государственного реестра предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования;

д) справку налогового органа о постановке на учет или

свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя со штампом налогового органа;

е) документ, подтверждающий оплату рассмотрения заявления.

Для получения лицензии на промышленное рыболовство,

осуществляемое с использованием судов, мощность главного двигателя которых более 110 кВт, или осуществляемое на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне, в открытых районах Мирового океана, прибрежных зонах иностранных государств, заявитель дополнительно представляет следующие документы:

а) перечень принадлежащих ему или арендованных им судов,

мощность главного двигателя которых более 110 кВт;

б) сертификат безопасности - документ, удостоверяющий

соответствие системы безопасности при осуществлении лицензионной деятельности положениям параграфов 13.2 и 13.4 Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения.

Для получения лицензии на промышленное рыболовство,

осуществляемое во внутренних водоемах с использованием судов,мощность главного двигателя которых 110 кВт и менее, во внутренних водоемах и территориальных водах с использованием стационарных или береговых орудий и способов лова, заявитель дополнительно представляет:

а) перечень судов, мощность главного двигателя которых от 9 кВт

до 110 кВт включительно;

б) заверенную копию решения органа исполнительной власти

соответствующего субъекта Российской Федерации о закреплении за заявителем в установленном порядке рыбопромысловых участков, если таковые имеются.

Лицензия и заверенные копии лицензии выдаются после представления заявителем документа, подтверждающего их оплату.

Рассмотрение заявления о выдаче лицензии, выдача лицензии и

заверенных копий осуществляются на платной основе.

Устанавливаются следующие размеры оплаты:

а) за рассмотрение заявления о выдаче лицензии - в размере

одной десятой установленного законом минимального размера оплаты труда;

б) за выдачу лицензии (или ее копии) - в размере 3-кратного

установленного законом минимального размера оплаты труда.

26.10.2000, 18:27
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Нижний Новгород, 13.10.2000, 14:36

Было выдвинуто обвинение по статья 272. часть 1.

В ходе следствия был изъят компьютер. При проведении компьютерной экспертизы не было установлено, что несанкционированный доступ в Интернет осуществлялся с этого компьтера. Дело закрыто по амнистии. Имеет ли право ГУВД, которые изымали компьютер, конфисковать его?

Ответить

В соответствии со ст. 272 ч.1 УК РФ неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, то есть информации на машинном носителе, в электронно-вычислительной машине (ЭВМ), системе ЭВМ или их сети, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование информации, нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, -

наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет.О том, что объект правонарушения (компьютер) подлежит конфискации законодательством не предусмотрено.Кроме того, ГУВД не доказало, что несанкционированный доступ в Интернет был осуществлён с Вашего компьютера, дело должны были прекратить за недоказанностью , а не по амнистии, как Вы говорите. В связи с изложенным, ГУВД не имело права изымать компьютер.Вы имеете право обжаловать действия ГУВД в прокуратуру и требовать возвращения Вам компьютера.

13.10.2000, 19:01
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 29.11.2000, 09:47

Чем отличаются виды занятости: неработающий, безработный и безработный, зарегистрированный в органах службы занятости. Не могли бы вы дать определение каждому из этих видов.

Ответить

В соответствии со ст.3 Федерального Закона РФ "О занятости населения в РФ" (с изменениями на 20 ноября 1999 года)безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют

работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней. При этом в качестве заработка не учитываются выплаты выходного пособия и сохраняемого среднего заработка гражданам, уволенным из организаций (с военной службы) независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности (далее организации) в связи с ликвидацией, сокращением численности или штата (абзац дополнен с 7 мая 1999 года Федеральным законом от 30 апреля 1999 года N 85-ФЗ).Порядок регистрации безработных граждан определяется Правительством Российской Федерации.

2. Решение о признании гражданина, зарегистрированного в целях

поиска подходящей работы, безработным принимается органами службы занятости по месту жительства гражданина не позднее 11 дней со дня предъявления органам службы занятости паспорта, трудовой книжки или документов, их заменяющих, документов, удостоверяющих его профессиональную квалификацию, справки о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы, а для впервые ищущих работу (ранее не работавших), не имеющих профессии (специальности) - паспорта и документа об образовании.В случае представления справки о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы в иностранной валюте органы

службы занятости осуществляют перевод иностранной валюты в рубли по официальному курсу, установленному на день увольнения гражданина.При невозможности предоставления органами службы занятости подходящей работы гражданам в течение 10 дней со дня их регистрации в целях поиска подходящей работы эти граждане признаются безработными с первого дня предъявления указанных документов.Решение о признании инвалида безработным принимается органами службы занятости в соответствии с Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

3. Безработными не могут быть признаны граждане:

не достигшие 16-летнего возраста;

которым в соответствии с пенсионным законодательством

Российской Федерации назначена пенсия по старости(по возрасту), за выслугу лет;

отказавшиеся в течение 10 дней со дня их регистрации в органах

службы занятости в целях поиска подходящей работы от двух вариантов подходящей работы, включая работы временного характера, а впервые ищущие работу (ранее не работавшие), не имеющие профессии (специальности) - в случае двух отказов от получения

профессиональной подготовки или от предложенной оплачиваемой работы, включая работу временного характера. Гражданину не может быть предложена одна и та же работа (профессиональная подготовка по одной и той же профессии, специальности) дважды;

не явившиеся без уважительных причин в течение 10 дней со дня

их регистрации в целях поиска подходящей работы в органы службы занятости для предложения им подходящей работы, а также не явившиеся в срок, установленный органами службы занятости для регистрации их в качестве безработных;

осужденные по решению суда к исправительным работам без лишения

свободы, а также к наказанию в виде лишения свободы;

представившие документы, содержащие заведомо ложные сведения об

отсутствии работы и заработка, а также представившие другие недостоверные данные для признания их безработными (абзац дополнительно включен с 7 мая 1999 года Федеральным законом от 30 апреля 1999 года N 85-ФЗ).

4. Граждане, которым в установленном порядке отказано в

признании их безработными, имеют право на повторное обращение в органы службы занятости через один месяц со дня отказа для решения вопроса о признании их безработными (пункт в редакции, введенной в действие с 7 мая 1999 года Федеральным законом от 30 апреля 1999 года N 85-ФЗ).

Иного определения безработного в праве нет.

Неработающий - это социально - экономический статус.Неработающий, это, как правило, лицо трудоспособное, но в силу каких-либо причин не приступающее к работе и не зарегистрированное в органах занятости населения (иначе он признавался бы безработным в установленном законом порядке).

30.11.2000, 13:34
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Казань, 29.11.2000, 08:53

Можно ли при переводе на другую должность устанавливать испытательный срок и каким он может быть по продолжительности?

Ответить

Испытательный срок в праве - это срок,устанавливаемый при приёме на работу;при заключении контракта соглашением сторон может быть обусловлено испытание с целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе. Срок испытания не может превышать трех месяцев (ст. 22 Кодекса Законов О Труде РСФСР).

В соответствии со ст.21 КЗоТ РСФСР Испытание не устанавливается при приеме на работу в другую местность и при переводе на работу на другое предприятие, в

учреждение, организацию.

29.11.2000, 10:51
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Мурманск, 28.11.2000, 11:07

Ответьте, пожалуйста. Обязана ли я возвратить деньги, переначисленные мне нашей бухгалтерией (это их ошибка)? Я там уже не работаю. Могут ли взыскать через суд? Спасибо!

Ответить

Перечисленные Вам деньги бухгалтерия может взыскать в судебном порядке. До принятия решения судом по данному вопросу (если бухгалтерия докажет ошибочность перечисления), Вы деньги возвращать не обязаны.

28.11.2000, 14:43
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Мурманск, 20.11.2000, 16:53

Как оплачивается работа по переводу в случае простоя? (перевод на том же предприятии) Спасибо.

Ответить

Временная приостановка работы предприятия в целом или его подразделения по причинам производственного,

организационно-технического, экономического либо иного характера рассматривается законодательством как простой. В соответствии со ст.27 Кодекса Законов о Труде РСФСР в случае простоя работники переводятся с учетом их специальности и

квалификации на другую работу на том же предприятии, в учреждении, организации на все время простоя либо на другое предприятие, в учреждение, организацию, но в той же местности на срок до одного месяца с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка

по прежней работе. При переводе на нижеоплачиваемую работу вследствие простоя за работниками, выполняющими нормы выработки, сохраняется средний заработок по прежней работе, а за работниками, не выполняющими нормы или переведенными на повременно оплачиваемую работу, сохраняется их тарифная ставка (оклад).

В соответствии с Разъяснением Минтруда РФ от 27.06.96 N 40,в случае, если работники не по своей вине не могут выполнять обязанности, предусмотренные заключенными с ними трудовыми договорами (контрактами), то работодатель обязан в силу ст.94 ч.1 КЗОТ РФ оплатить время простоя в размере не ниже 2/3 тарифной ставки (оклада).Из приведенной цитаты официального текста Разъяснения Минтруда однозначно можно сделать вывод о том, что оплата простоя не исключается даже при неисполнении работником обязанности о предупреждении администрации о возникшем простое. Отсюда также можно вывести и положение, в соответствии с которым размер доплат может быть и выше 2/3 тарифной ставки (оклада).

20.11.2000, 19:12
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Москва, 20.11.2000, 14:43

Какая запись делается в трудовую книжку если с сотрудником прекращены трудовые отношения в связи с его смертью и на какой пункт КЗОТа делается ссылка?

Ответить

В соответствии с "Инструкцией о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях" (с изменениями на 19 октября 1990 г.)записи о причинах увольнения должны производиться в трудовой книжке в точном соответствии с формулировками действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона.В случае смерти работника трудовая книжка выдается на руки его ближайшим родственникам под расписку или высылается по почте по их требованию. В трудовой книжке умершего работника в разделе "Сведения о работе" после указания порядкового номера и даты записи в графе 3 пишется: "Работа прекращена в связи со смертью", далее заполняется графа 4 (указывается дата и номер приказа (распоряжения). Эта запись заверяется в установленном порядке.

20.11.2000, 15:35
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 16.10.2000, 13:24

Мы приняли на работу человека, он проработал несколько дней, потом исчез и не появляется уже не 1 месяц. У нас лежит его трудовая книжка. Как нам его уволить?

Ответить

В соответствии со статьей 33.п4 Расторжение трудового договора (контракта) по инициативе администрации допускается в случае прогула (в том числе отсутствия на работе более трех часов в

течение рабочего дня) без уважительных причин.Прогул оформляется приказом руководителя предприятия.

16.10.2000, 14:57

В случае неявки работника на службу и неизвестности причин этому, администрация предприятия в силу ст.136 КЗоТ РСФСР обязана провести внутреннее разбирательство с истребованием от работника объяснений. В случае установления факта неявки без уважительных причин на него может быть наложено взыскание в виде увольнения за прогул(ст.33 п.4).Однако, если в ходе разбирательства будет установлена уважительность неявки (болезнь), то и с таким работником можно будет расторгнуть договор по п.5 ст.33, если болезнь продлится более 4 месяцев подряд или работнику будет установлена инвалидность(не связанная с трудовой деятельностью на данном предприятии).Трудовая книжка должна быть выдана уволенному работнику в день увольнения (ст.39 КЗоТ),в этот же момент с ним должен быть произведён окончательный расчёт.За получением трудовой книжки работник должен прийти сам.

16.10.2000, 16:03
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 13.10.2000, 11:01

Скажите пожалуйста, как компенсируются по КЗОТу выходные, если они объявляются рабочими днями? И еще, я собираюсь взять отпуск на Новый год, подскажите пожалуйста, будут ли входить праздничные дни в количество дней отпуска, или он будет увеличен за счет праздничных дней?

Ответить

В соответствии со статьёй 64 КЗоТ РФ работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или, по соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере. Оплата за работу в выходной день исчисляется по правилам статьи 89 настоящего Кодекса, в соответствии с которой, работа в праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере:1) сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам; 2) работникам, труд которых оплачивается по часовым или дневным ставкам, - в размере не менее двойной часовой или дневной ставки; 3) работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее одинарной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа в праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы. По желанию работника, работавшего в праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. Что касается отпуска в Новый год, то праздничные и выходные дни входить в количество дней отпуска не будут, Ваш отпуск будет увеличен за счёт этих дней.

13.10.2000, 11:48
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Тюмень, 12.10.2000, 17:59

При устройстве на работу на предприятие со мной был заключен контракт сроком на 1 год. Также мной был подписан трудовой договор с этим же предприятием сроком на 3 года. Могу ли я уволится по собственному желанию до истечения срока действия контракта и договора? Вправе ли я требовать от предприятия отпуска в связи с бракосочетанием, какова максимальная продложительность такого отпуска? Является ли он оплачиваемым? Какова максимальная продолжительность отпуска без сохранения заработной платы?

Ответить

Срочный трудовой договор (контракт) подлежит расторжению досрочно по требованию работника по уважительным причинам.Работники имеют право расторгнуть трудовой договор (контракт),заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели.

B случаях, когда заявление работника об увольнении по

собственному желанию обусловлено невозможностью продолжения им работы , администрация расторгает трудовой договор (контракт) в срок, о котором просит работник.

По договоренности между работником и администрацией трудовой

договор (контракт) может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 декабря 1983 года и Закона Российской Федерации от 25 сентября 1992 года).По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам

работнику, по его заявлению, с разрешения руководителя предприятия, учреждения, организации может быть предоставлен кратковременный отпуск без сохранения заработной платы, который оформляется приказом (распоряжением).

12.10.2000, 18:33
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 18.10.2000, 12:41

Автомобиль (легковой, Dodge Stratus) был прибретен США и ввезен в Россию в декабре 1998. Полностью расстаможен на Очаковской таможне в г. Москва. При вывозе автомобиля обратно в США - полагаются ли выплаты таможенной пошлины, и если да, какие проценты начисляются, при такой процедуре.

Ответить

Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации производится в соответствии с их таможенными режимами в порядке, предусмотренном Таможенным Кодексом РФ. В Вашей ситуации речь идёт о таможенном режиме реэкспорта. Реэкспорт товаров - это таможенный режим, при котором иностранные товары вывозятся с таможенной территории Российской Федерации без взимания или с возвратом ввозных таможенных пошлин и налогов и без применения мер экономической политики в соответствии с настоящим Кодексом и иными актами законодательства Российской Федерации по таможенному делу. Разрешение на вывоз товаров в соответствии с таможенным режимом реэкспорта предоставляется:

а) начальником таможни либо его заместителем, курирующим отдел (группу) таможенных режимов, начальником Московского акцизного таможенного поста либо его заместителем - по каждой партии товаров (за исключением подакцизных товаров);

б) заместителем начальника Управления, курирующим отдел таможенных режимов, - по отдельным контрактам, а также в случае реэкспорта подакцизных товаров (за исключением алкоголя и табака);

В соответствии со ст. 101 ТК РФ при вывозе реэкспортируемых товаров уплаченные ввозные таможенные пошлины и налоги подлежат возврату при условии, если:

реэкспортируемые товары находятся в том же состоянии, в котором они были на момент ввоза, кроме изменений состояния товаров вследствие естественного износа либо убыли при нормальных условиях транспортировки и хранения;

реэкспорт товаров происходит в течение двух лет с момента ввоза;

реэкспортируемые товары не использовались в целях извлечения дохода.

Возврат сумм производится в течение 1 года после вывоза товаров с таможенной территории Российской Федерации. При вывозе реэкспортируемых товаров вывозные таможенные пошлины и налоги не взимаются, а меры экономической политики, действующие при вывозе, не применяются, за исключением случаев, определяемых Правительством Российской Федерации. Из Вашей ситуации видно, что автомобиль ввезён в декабре 1998 года, таким образом, Вам необходимо вывезти его до истечения двухгодичного срока (истекает в декабре 2000 года), иначе придётся платить вывозные таможенные пошлины снова, и Вам не удастся вернуть ранее уплаченные таможенные платежи.

23.10.2000, 18:07
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 23.11.2000, 10:24

Где пожно провести экспертизу ДНК.

Ответить

Из Вашего вопроса не понятна цель проведения данной экспертизы. В случае прохождения данной процедуры с целью установления отцовства в судебном порядке, суд сам назначит эксперта.В случаях, не связанных с судебным разбирательством, Вы можете обратиться за справкой в медицинское учреждение (больницу, НИИ,специализирующиеся в области генетических исследований).

23.11.2000, 13:38
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 20.11.2000, 11:31

Мы с мужем 2 года в разводе, имеем дочь 4-х лет. Алименты я получаю по договоренности (400 руб. в месяц). Недавно обратилась с заявлением о предоставлении нам с дочкой материальной помощи, т.к. доход у нас меньше прожиточного минимума на человека + хотела оформить компенсацию на оплату жилья (по той же причине). И там и там мне отказали по той причине, что кроме справки о моей зарплате я еще должна предоставить справку об алиментах. Но где же я возьму такую справку? Исполнительный лист муж предоставить не может, т.к. официального места работы у него последнее время нет. Неужели обязательно подавать на алименты в суд? Мне бы очень не хотелось окончательно портить с ним отношения - дочь его очень любит... Подскажите, может быть можно, составить какую-нибудь бумагу, что я получаю алименты по-договоренности в таком-то размере и как это сделать? С уважением, Алла.

Ответить

В соответствии со ст. 80 Семейного Кодекса РФ родители вправе заключить соглашение о содержании своих несовершеннолетних детей (соглашение об уплате алиментов). Соглашение об уплате алиментов (размере, условиях и порядке выплаты алиментов) Вам необходимо заключить с Вашим бывшим мужем, обязанным уплачивать алименты. Данное Соглашение заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение установленной законом формы соглашения об уплате алиментов влечет недействительность соглашения /п. 1 ст. 165 Гражданского кодекса Российской Федерации/. Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов имеет силу исполнительного листа. Соглашение об уплате алиментов может быть изменено или расторгнуто в любое время по Вашему взаимному согласию. Изменение или расторжение соглашения об уплате алиментов должно быть произведено в той же форме, что и само соглашение об уплате алиментов. Размер алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов, определяется сторонами в этом соглашении. Размер алиментов, устанавливаемый по соглашению об уплате алиментов на несовершеннолетних детей, не может быть ниже размера алиментов, которые они могли бы получить при взыскании алиментов в судебном порядке (статья 81 Семейного Кодекса РФ).

Таким образом, имея на руках Соглашение об уплате алиментов на Вашу дочь,Вы сможете подать документы на оформление компенсации, не предоставляя справку об уплате алиментов и не обращаясь в суд. Добровольное соглашение между Вами и Вашим мужем по своей юридической силе равнозначно вышетребуемой справке об уплате алиментов.

20.11.2000, 14:39
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 29.11.2000, 09:17

Какие документы необходимо приносить в суд, для подачи заявления о начале бракоразводного процесса, при том, что в семье двое детей?

Ответить

Расторжение брака в судебном порядке производится при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей, согласно ст.21 Семейного кодекса РФ. Иск предъявляется в суде по месту жительства ответчика (ст.117 Гражданского Процессуального Кодекса РСФСР). Иски о расторжении брака могут предъявляться по месту жительства истца в случае, когда при нем находятся несовершеннолетние дети или когда по состоянию здоровья выезд истца к месту жительства ответчика представляется для него затруднительным (ст.118 Гражданского Процессуального Кодекса РСФСР).

Исковое заявление о расторжении брака должно отвечать требованиям ст.126 ГПК РСФСР. В нем, в частности, указывается, когда и где зарегистрирован брак; имеются ли общие дети, их возраст; достигнуто ли супругами соглашение об их содержании и воспитании; при отсутствии взаимного согласия на расторжение брака - мотивы расторжения брака; имеются ли другие требования, которые могут быть рассмотрены одновременно с иском о расторжении брака. К заявлению прилагаются: свидетельство о заключении брака, копии свидетельств о рождении детей, документы о заработке и иных источниках доходов супругов (если заявлено требование о взыскании алиментов) и другие необходимые документы.Приняв заявление о расторжении брака, судья в порядке подготовки дела к судебному разбирательству в необходимых случаях вызывает второго супруга и выясняет его отношение к этому заявлению. Судья также разъясняет сторонам, какие требования могут быть рассмотрены одновременно с иском о расторжении брака.

29.11.2000, 11:14
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 26.10.2000, 17:02

Я собираюсь развестись с женой. У нас ребенок 11 лет и квартира. Какие документы мне необходимо подать и в какие органы? Примерно какую сумму мне придется уплатить в виде пошлины? Может для меня будет выгоднее чтобы на развод подала жена?

Ответить

При наличии несовершеннолетнего ребёнка ваш брак должен быть расторгнут в судебном порядке (ст.21 Семейного Кодекса РФ).Для этого Вам необходимо подать исковое заявление в суд. Иск о расторжении брака может быть предъявлен Вами либо Вашей женой по месту жительства истца также в случае, когда при ком либо из вас находится ребёнок или когда по состоянию здоровья выезд истца к месту жительства ответчика представляется для него затруднительным.(ст.117 Гражданского процессуального Кодекса РСФСР). Исковое заявление о расторжении брака должно отвечать требованиям ст.126 Гражданского Процессуального Кодекса РСФСР. В нем, в частности, указывается, когда и где зарегистрирован брак; имеются ли общие дети, их возраст; достигнуто ли супругами соглашение об их содержании и воспитании; при отсутствии взаимного согласия на расторжение брака - мотивы расторжения брака; имеются ли другие требования, которые могут быть рассмотрены одновременно с иском о расторжении брака. К заявлению прилагаются: свидетельство о заключении брака, копии свидетельств о рождении детей, документы о заработке и иных источниках доходов супругов (если заявлено требование о взыскании алиментов) и другие необходимые документы. Вопрос о разделе имущества супругов может быть затронут либо нет, по желанию сторон.Общей совместной собственностью супругов, подлежащей разделу (п.п.1 и 2 ст.34 Семейного Кодекса РФ), является любое нажитое ими в период брака движимое и недвижимое имущество, которое в силу ст.ст.128, 129, п.п.1 и 2 ст.213 Гражданского Кодекса РФ может быть объектом права собственности граждан, независимо от того, на имя кого из супругов оно было приобретено или внесены денежные средства, если брачным договором между ними не установлен иной режим этого имущества. Раздел общего имущества супругов производится по правилам, установленным ст.ст.38, 39 Семейного Кодекса РФ и ст.254 Гражданского Кодекса РФ. Стоимость имущества, подлежащего разделу, определяется на время рассмотрения дела.

Размер пошлины за государственную регистрацию расторжения брака, произведенного в судебном порядке, установлен подп.2 п.5 ст. 4 Закона Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. "О государственной пошлине" (в редакции Федерального закона от 19 июля 1997 г.),и составляет однократный размер оплаты труда.

26.10.2000, 17:54
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Челябинск, 23.10.2000, 12:20

Хочу оформить развод. В настоящее время живу в США (нахожусь по рабочей визе). Жена с 10 летним ребенком находится в России. Семья фактически распалась, около года живем отдельно. У жены есть мое согласие на развод, но она передумала нести заявление на расторжение брака в суд. Ответьте пожалуйста 1) Могу ли я оформить развод заочно через доверенное лицо, не приезжая в Россию? 2) Какой в таком случае существует порядок раздела имущества и уплаты алиментов?

Ответить

В соответствии со ст.43 ГПК РСФСР граждане могут вести свои дела в суде лично или через представителей. Представителями в суде могут быть любые лица. Полномочия представителя должны быть определены в доверенности, выданной и оформленной в соответствии с законом. Доверенности, выдаваемые гражданами, удостоверяются в консульстве РФ. Вам нужно выдать доверенность представителю на ведение дела в суде в РФ. При выдаче доверенности Вам необходимо определить круг полномочий Вашего поверенного (нужно чётко установить, с какими правами поверенный уполномочен вести бракоразводный процесс). Порядок раздела имущества и уплаты алиментов регулируется семейным законодательством РФ. Вопрос о разделе имущества может подниматься, а может и не подниматься в суде, в зависимости от желания сторон. Так как из условий вопроса не ясно, есть ли у Вас брачный договор,то согласно ст.34 Семейного Кодекса РФ все нажитое вами в браке имущество признается вашей общей совместной собственностью, то есть то, что было вами нажито в период брака, вне зависимости от того - на чье имя оно приобретено, в равных долях принадлежит и второму супругу.В соответствии со ст. 38, 39 Семейного Кодекса РФ, доли супругов признаются равными, однако суд вправе отступить от равенства долей с учетом интересов несовершеннолетнего ребенка. Чаще всего супруги сами решают вопрос о разделе совместной собственности. В случае спора этот вопрос передается на рассмотрение суда. Если супруги хотят разрешить спор о разделе общего имущества одновременно с расторжением брака (ст.24 ), то суд выясняет, не затрагивает ли спор о разделе имущества супругов права третьих лиц (например,кредиторов, и т.п.). В последних случаях разрешение исков о расторжении брака и разделе имущества в одном процессе не допускается и спор в этой части иска должен быть выделен в отдельное производство.

При рассмотрении спора супругов о разделе общего имущества суд сначала определяет состав имущества, подлежащего разделу. Для этого устанавливаются и выделяются объекты собственности, принадлежащие каждому супругу (ст.36 ), вещи и права, принадлежащие детям, которые не подлежат разделу между супругами. К последним относятся согласно п.5 статьи 38 СК РФ вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей детей, вклады, внесенные на имя детей.К имуществу, не подлежащему разделу, суд согласно п.4 комментируемой статьи может отнести вещи и права, приобретенные супругами в период их раздельного проживания при прекращении семейных отношений. Это случаи длительного раздельного проживания супругов, когда фактически семейные отношения между ними прерваны. К ним не относятся случаи раздельного проживания супругов в силу объективных причин: нахождения одного из них в длительной командировке, на учебе, на службе в армии и т.п. Поскольку в судебной практике вопрос о раздельном проживании супругов разрешается неоднозначно Вам необходимо привлечь квалифицированного специалиста.

24.10.2000, 14:34
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Москва, 18.10.2000, 13:02

Бывший муж (в разводе с 1998 г.) оставил нотариально заверенное обязательство не претендовать на свою долю в кооперативной (приватизированной на мое имя)квартире, приобретенной в период нашего брака и в которой он до сих пор прописан, но обещает выписаться. Имеет ли данное обязательство юридическую необратимую силу или он может в любой момент от него отказаться и заявить свои претензии на квартиру?

Ответить

Обязательство, данное Вашим супругом,несмотря на его нотариальное удостоверение,какой- либо необратимой юридической силой не обладает.Более того, он может в любой момент аннулировать своё обязательство и потребовать свою долю недвижимого имущества,т.к. в соответствии со ст.209 Гражданского Кодекса РФ,собственник (указанная квартира является совместной собственностью,приобретённой в период брака)вправе по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом.Названное право собственника может быть ограничено исключительно по решению судебных органов.Как следует из Вашего вопроса, какого- либо судебного решения по ограничению или лишению прав собственника в отношении супруга не имеется.

18.10.2000, 13:59
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Жуковский, 16.10.2000, 15:54

Мне 17 лет. Я хочу выйти замуж, но родители принципиально против ссылаясь на несовершеннолетие. О чём в действительности говорит закон? Заранее благодарна (в т.ч. советам) Лена.

Ответить

В соответствии со статьёй 12 Семейного Кодекса РФ для заключения брака необходимы не только взаимное добровольное

согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, но и достижение ими брачного возраста, который составляет 18 лет (ст.13 СК РФ).При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак,вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам,достигшим возраста шестнадцати лет. СК предусматривает возможность снижения брачного возраста. СК расширяет в этом отношении возможности органов местного самоуправления, предоставляя им право разрешить заключение брака лицам, достигшим 16 лет, не только в исключительных случаях, но и при наличии причин, которые органы местного самоуправления сочтут уважительными. СК не дает перечня таких уважительных причин. К их числу, без сомнения, должны быть отнесены в первую очередь те, которые и прежде трактовались на практике как исключительные случаи, например, беременность невесты, рождение ею ребенка, фактически сложившиеся брачные отношения .Вместе с тем, данным перечислением перечень уважительных причин не исчерпывается. Таковыми соответствующим органом местного самоуправления могут быть признаны любые ситуации, оправдывающие принятие решения о снижении брачного возраста. Безусловным критерием в таких случаях должно являться соблюдение интересов несовершеннолетнего.

СК не определяет, кто конкретно может обратиться с заявлением о снижении брачного возраста. Таким правом, безусловно, наделены сами несовершеннолетние, желающие зарегистрировать брак. Кроме того, таким правом обладают законные представители несовершеннолетнего, каковыми являются их родители, усыновители или попечители (приемные родители4. Разрешение на брак несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет выдается только органом местного самоуправления (районной, городской, районной в городе администрацией) по месту регистрации брака. Решения других органов или должностных лиц о снижении возраста брачного совершеннолетия не имеют юридической силы и не являются основанием для регистрации брака несовершеннолетнего. Для решения вопроса о снижении возраста брачного совершеннолетия не требуется получение согласия родителей несовершеннолетнего. Их согласие или, наоборот, возражение против регистрации брака их несовершеннолетним сыном или дочерью не имеет решающего значения для решения вопроса по существу. Отказ органа местного самоуправления в выдаче разрешения на брак может быть обжалован в суд в порядке, предусмотренном Законом РФ "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан".

Несовершеннолетние лица, в отношении которых органом местного самоуправления было вынесено решение о снижении брачного возраста, вправе не воспользоваться предоставленным им правом и в любой момент до регистрации брака отказаться от его регистрации.

Регистрация брака лиц, которым в установленном законом порядке был снижен брачный возраст, производится на общих основаниях (ст.26 Инструкции о порядке регистрации актов гражданского состояния в РСФСР).

16.10.2000, 16:26
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 24.11.2000, 11:22

Разъясните пожалуйста, имею ли я право, являясь опекуном своего недееспособного брата, подать на наследство только от своего имени нотариусу по наследственным делам. И, если нет, то какие могут быть применены ко мне санкции, как к опекуну, нарушившему интересы опекаемого?

Ответить

ОПЕКА - одна из правовых форм защиты личных и имущественных прав и интересов граждан. Регулируется гражданским законодательством.

Согласно ст. 32 ГК РФ Опека устанавливается над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие

психического расстройства. Опекуны являются представителями подопечных в силу закона и совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки. Органами О. и попечительства являются органы местного самоуправления. Орган О. и попечительства по месту жительства подопечных осуществляет надзор за деятельностью их опекунов.

В случаях ненадлежащего выполнения опекуном лежащих

на нем обязанностей, в том числе при использовании им опеки в корыстных целях или при оставлении подопечного без

надзора и необходимой помощи, орган опеки и попечительства может отстранить опекуна от исполнения этих обязанностей и

принять необходимые меры для привлечения виновного гражданина к установленной законом ответственности.(ст.39 Гражданского Кодекса РФ).

Таким образом, действовать от своего имени и в своих интересах, являясь опекуном, Вы не имеете права.

24.11.2000, 13:49
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 26.10.2000, 14:38

Мы с женой приобрели в 1997 году жилой дом в деревне. Оформил на жену. Льготу по подоходному налогу она не имела, поскольку не обращалась.

1. Может ли она сделать это сейчас?

2. Могу ли я взять такую льготу на себя? Заранее спасибо за ответ.

Ответить

В соответствии со ст.218 Гражданского кодекса Российской

Федерации право собственности на имущество,которое имеет

собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи. Порядок предоставления льготы по подоходному налогу физическому лицу в результате приобретения жилья подлежал неоднократному изменению. Так до 1997 г., согласно Закону РФ “О подоходном налоге с

физических лиц” от 07.12.91 №1998-1 (в ред. от 23.12.94 ), льгота предоставлялась в размере суммы, направленной в течение отчетного календарного года, но не более чем в течение трех лет (в пределах пятитысячекратного размера установленной законом минимальной оплаты труда, учитываемой за год). С 1997 г. по 2000 г., согласно Закону РФ “О подоходном налоге с физических лиц” от 07.12.91 №1998-1 (в ред. от 10.01.97), льготировался доход на сумму расходов (в пределах

пятитысячекратного размера установленного законом минимального

размера оплаты труда, учитываемого за трехлетний период) с даты(года) подачи заявления.

С 2000 г., согласно Закону РФ “О подоходном налоге с физических

лиц” от 07.12.91 №1998-1 (в ред. Закона РФ № 207-ФЗ от 25.11.99),совокупный доход физических лиц уменьшается на суммы (в пределах пятитысячекратного размера установленного законом минимального размера оплаты труда, учитываемого за три года подряд), начиная с того года, в котором приобретены жилой дом. Порядок предоставления льгот с (года)приобретения жилья применяется по доходам, полученным после 1 января 2000 года (ст.2 Закона РФ от 25.11.99 № 207-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в закон РФ "О подоходном налоге с

физических лиц"). По моему мнению, изменения, внесенные Законом РФ № 207-ФЗ от 25.11.99 в п. "в" абз.6 ст.3 Закона РФ "О подоходном налоге с физических лиц", ухудшают положение налогоплательщиков - физических лиц в части периода пользования льготой по подоходному налогу, связанной с приобретением жилья. П. 2 ст. 5 Налогового Кодекса РФ установлено, что акты законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые обязанности или иным образом ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют. Таким образом, Закон РФ № 207-ФЗ должен распространять свое действие на правоотношения, возникшие после 01.01.2000, а следовательно, указанный порядок предоставления льготы с даты приобретения жилья должен применяется к доходам, полученным после 01.01.2000 при условии приобретения жилья физическим лицом после

01.01.2000.Согласно ст.2 Закона РФ “О подоходном налоге с физических лиц” от 07.12.91 №1998-1 (с изменениями и дополнениями) "датой получения дохода в календарном году является дата выплаты дохода (включая авансовые выплаты) физическому лицу, либо дата перечисления дохода физическому лицу, либо дата передачи физическому лицу дохода в

натуральной форме".Так как на суммы расходов на приобретение жилья уменьшается именно "…совокупный доход, полученный физическими лицами в налогооблагаемый период" п. 6. ст. 3 Закона РФ “О подоходном налоге с физических лиц” от 07.12.91 №1998-1 (с изменениями и дополнениями), при применении льготы следует учитывать фактически полученный физическим лицом доход.Таким образом, если выплата заработной платы, начисленной в течение года предоставления льготы, произошла после окончания трехлетнего периода (с даты подачи заявления), то данный доход физического лица не льготируется. Если выплата заработной платы осуществляется в течение трехлетнего периода, то применение льготы правомерно.

П.76 Инструкции ГНС РФ от 29.06.95 "По применению Закона РФ "О подоходном налоге с физических лиц" гласит, что если физическое лицо представляет в бухгалтерию предприятия документы, подтверждающие его право на льготы после их возникновения, то перерасчет по подоходному налогу производится за весь налогооблагаемый период в течение календарного года начиная с месяца, в котором возникло это право.При этом необходимо иметь в виду, что документы, подтверждающие льготу, должны быть представлены гражданами в бухгалтерию не позднее срока установленной заработной платы за декабрь истекшего календарного года, а при применении льготы налоговым органом -не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. В случае несвоевременного привлечения граждан к уплате налога или исчисления налога с их доходов с нарушением действующего законодательства, возврат либо взыскание им налоговой суммы производится не более чем за три года, предшествующих обнаружению акта неправильного удержания (например: вследствие арифметической ошибки, законодательные изменения ставок налога,неверного

применения льготы и т.д.).

26.10.2000, 16:28
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Москва, 23.10.2000, 16:59

Скажите пожалуйста, какой налог нужно платить по завещанию при наследовании квартиры сыном от матери. И второй вопрос: то же, но если он будет там прописан (квартира полностью принадлежит матери).

Ответить

Ответ на Ваш вопрос содержится в Законе РФ "О налоге с имущества,переходящего в порядке наследования или дарения" от 12.12.91 г. с изменениями и дополнениями на 27 января 1995 года.

Ставки налога с имущества, переходящего в порядке наследования

физическим лицам зависят от степени родства людям, оставившим наследство, а также от стоимости самого получаемого по наследству имущества.

Налог с имущества, переходящего физическим лицам в порядке

наследования, исчисляется по следующим ставкам:

а) при наследовании имущества стоимостью от 850-кратного до

1700-кратного установленного законом размера минимальной месячной оплаты труда:

наследникам первой очереди (а к данному числу относитесь Вы) 5 процентов от стоимости имущества,превышающей 850 кратный установленный законом размер минимальной месячной оплаты труда;

Налог взимается при условии выдачи нотариусами, должностными

лицами, уполномоченными совершать нотариальные действия,свидетельств о праве наследования в случаях, если общая стоимость переходящего в собственность физического лица имущества на день открытия наследства превышает соответственно 850-кратный установленный законом размер минимальной месячной оплаты труда.Оценка жилого дома (квартиры)переходящего в собственность физического лица в порядке наследования,производится органами коммунального хозяйства или страховыми организациями.Нотариусы, а также должностные лица, уполномоченные совершать нотариальные действия, обязаны в 15-дневный срок (с момента выдачи

свидетельства) направить в налоговый орган по месту их нахождения справку о стоимости имущества, переходящего в собственность граждан,необходимую для исчисления налога с имущества, переходящего в порядке наследования, копию свидетельства о праве на наследство.Исчисление налога производится налоговыми органами на основании справки о стоимости имущества, копии свидетельства о праве на

наследство.Уплата налога производится плательщиком на основании платежного извещения, вручаемого ему налоговым органом.

В Вашем случае,Вам целесообразно зарегистрироваться по месту жительства своей матери.Вы получите право собственности на квартиру в случае смерти Вашей матери без составления завещания, если Вы являетесь единственным наследником первой очереди по закону(ст.532 ГК РСФСР), т.е. если у Вашей матери нет других детей (в том числе усыновленных), мужа, родителей (в том числе её усыновителей) и нетрудоспособных лиц, состоящих на иждивении Вашей матери не менее одного года до её смерти.В случае, если перечисленные лица существуют, а они имеют равные, как и Вы, права на доли наследства, то необходимо составить завещание.По завещанию, которое написано в пользу Вас, право собственности на квартиру переходит именно к Вам, за исключением случая, если есть несовершеннолетние или нетрудоспособные (в том числе усыновленные) дети, а также нетрудоспособные муж,родители, (в том числе усыновители) или иждивенцы.

23.10.2000, 18:58
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 01.12.2000, 09:19

В 1994 году мой сын 1978 г рождения выехал в Израиль на учёбу, внутреннего паспорта он получить ещё не успел, не было 16 лет, выезжал по туристической визе. В Российскую Федерацию не возвращался, принял гражданство Израиля, отслужил в Израильской армии, учится в университете в Беер-Шеве. Однако он так и остался зарегистрированным в нашей квартире. Квартира неприватизиррованная и я лишена права на какие-либо действия с ней - в частности приватизацию. У меня есть документы от сына, заверенные израильским нотариусом с переводом на русский язык и красной печатью - апостилем, где он даёт согласие на снятие с регистрационного учёта.

Однако мне в этом отказывают под предлогом того, что я лишаю сына права на жилье! КАК МНЕ НАДО ПОСТУПИТЬ, на какие нормативные акты ссылаться в суде с паспортной службой?

Ответить

Конституционный суд РФ принял Постановление от 23 июня 1995 года, которым признал несоответствующими Конституции РФ ч.1 и п.8 ч.2 ст.60 Жилищного кодекса РСФСР. Эти положения допускали лишение нанимателя жилого помещения или членов его семьи (в Вашей ситуации- сына) в случаях временного отсутствия права пользования жилым помещением.Данное Постановление предполагает, что если непроживание в квартире является временным, а не постоянным, то это дает право каким-либо заинтересованным лицам требовать выселения отсутствующих лиц. Причем период отсутствия в данном случае значения не имеет. Фактическое исключение ст.60 из ЖК РСФСР совсем не означает, что какие-либо меры не могут быть применены к члену семьи нанимателя, которые фактически не проживает

постоянно в занимаемом жилом помещении, но при этом не оформив свой переезд, регистрации, т.е. прописки по новому месту жительства. Так, доказательствами выезда вашего сына, является переезд его на постоянное место жительства в Израиль (получение гражданства). Тем более Ваш сын прислал официальный документ, в котором даёт согласие на снятие его с регистрационного учёта. Паспортная служба обязана снять Вашего сына с регистрационного учёта.

В Вашем случае действия паспортной службы незаконны, и Вы вправе обжаловать их вышестоящему должностному лицу паспортной службы либо непосредственно в суд.

Более того, если Вы хотите, чтобы Ваш сын не потерял Вашу квартиру, Вы можете (приобретя квартиру в собственность,путём приватизации), подарить при жизни либо завещать квартиру своему сыну.

01.12.2000, 11:45
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 20.11.2000, 16:57

Моя родная бабушка (по матери) хочет, чтобы ее квартирой, после ее смерти, владел я. У нее есть прямые наследники - сын и дочь, сама квартира - кооператив, приватизирована. Какой вариант сделки (наследство, дарение, купля-продажа, другое...) будет наиболее оптимальным с точки зрения расходов и надежности от расторжения? Заранее спасибо...

Ответить

Для того, чтобы Вы стали собственником бабушкиной квартиры, то Ваша бабушка может оставить квартиру внуку по завещанию, либо

вправе при жизни подарить квартиру Вам. Если бабушка решит подарить приватизированную квартиру, то согласно Закону "О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения" налог будет уплачиваться, если цена даримого

имущества превысит 80-кратный размер минимальной оплаты труда.Государственная пошлина при оформлении договора дарения составит 3% от оценки квартиры.При наследовании же (по завещанию) налогом облагается лишь имущество, стоимость которого превышает 850 минимальных зарплат, а госпошлина будет равна одной минимальной месячной зарплате.Кроме того, здесь необходимо учитывать еще один момент. Как только договор дарения вступает в силу, прежний собственник лишается

всех прав на даримое имущество. Оформление же наследования таких последствий не влечет, так как завещание в любой момент можно изменить или вообще отменить, чего нельзя сказать о договоре дарения.

Вы бы получили право собственности на квартиру в случае

смерти Вашей бабушки без составления завещания, если бы Вы являлись единственным наследником по закону, т.е. если бы у Вашей бабушки нет детей (в том числе усыновленных), жены (мужа), родителей (в том числе Ваших усыновителей) и нетрудоспособных лиц, состоящих на иждивении Вашей бабушки не менее одного года до её смерти. Т.к. прямые наследники первой очереди существуют, которые имеют права на доли наследства, то Вашей бабушке необходимо составить завещание.По завещанию, которое написано в Вашу пользу, право собственности на квартиру переходит именно к Вам, за исключением

случая, если у Вашей бабушки есть несовершеннолетние или нетрудоспособные (в том числе усыновленные) дети, а также нетрудоспособные жена (муж), родители,(в том числе усыновители) или иждивенцы.В этом случае (ст.535 ГК РСФСР) все перечисленные лица будут иметь право (даже при наличии завещания, составленного в Вашу пользу)получить не менее 2/3 доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

20.11.2000, 18:53
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 20.11.2000, 16:01

Имеет ли право на субсидии по оплата жилья и коммунальных услуг пенсионер (участник ВОВ, инвалид) прописанный и проживающий в квартире, принадлежещей в долевой собственности двум его родственникам (не прописанным в данной квартире). Благодарю за ответ.

Ответить

1. Статьей 17 Федерального Закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 года N 181-ФЗ инвалидам предоставляется скидка не ниже 50 процентов с квартирной платы( в домах государственного, муниципального и общественного жилищного фонда) и оплаты коммунальных услуг(независимо от принадлежности жилищного фонда). В этой же статье предусмотрено, что "порядок предоставления указанных льгот определяется Правительством Российской Федерации. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе

устанавливать инвалидам дополнительные льготы".

2. Постановлением Правительства Российской федерации от

27.07.1996 года N 901 утверждены Правила предоставления льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг, статьей 13, которых инвалидам предоставляется скидка не ниже 50 процентов оплаты жилья в домах государственного, муниципального и общественного жилищного фонда, оплаты коммунальных услуг (независимо от принадлежности жилищного фонда). Пунктом 15 "Правил предоставления льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг" предусмотрено, что для получения льгот по оплате жилья, коммунальных услуг инвалиды обращаются в организации, осуществляющие сбор платежей за оплату жилья, коммунальных услуг и основанием для предоставления льгот по оплате жилья и коммунальных услуг является справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная учреждениями государственной

службы медико-социальной экспертизы.Льготы по оплате жилой площади и коммунальных услуг предоставляются независимо от того, кто из членов семьи является съемщиком (собственником) жилого помещения, соответствующими

жилищно-эксплуатационными организациями, коммунальными и другими предприятиями, предоставляющими услуги.

3. Вам, как инвалиду, необходимо предоставить справку,

подтверждающую факт установления инвалидности.

21.11.2000, 18:21
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 20.11.2000, 15:34

Очень прошу Вас продробно ответить на мои вопросы и постараюсь как можно более конкретно их изложить. Речь идет о получении в собственность внучкой приватизированной квартиры бабушки. 1. Какой налог и с какой суммы (или разницы в суммах) взимается с имущества по завещанию? Как мне объясняли, если внучка будет прописана в квартире и проживать совместно с бабушкой (на момент смерти бабушки), то налог на имущество, полученное по завещанию, не уплачивается. 2. Достаточно ли факта прописки внучки в квартире бабушки для доказательства их совместного проживания или это придется доказывать иначе? Спасибо.

Ответить

Если Ваша бабушка (собственница квартиры) зарегистрирует Вас на своей площади по месту проживания и Вы будете проживать в квартире совместно с бубушкой и вести с нею совместное хозяйство и будете составлять единую семью, то в соответствие со ст. 292 Гражданского Кодекса РФ Вы приобретете право пользования этим жилым помещением на условиях Жилищного Кодекса РСФСР. Если Вы хотите, чтобы Ваша внучка была собственницей Вашей квартиры, то Вы можете оставить квартиру внучке по завещанию, либо Вы вправе при жизни подарить квартиру Вашей внучке. Если Вы решите подарить приватизированную квартиру, то согласно Закону "О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения" налог будет уплачиваться, если цена даримого имущества превысит 80-кратный размер минимальной оплаты труда.Государственная пошлина при оформлении договора дарения составит 0,5% от оценки квартиры.При наследовании же (по завещанию) налогом облагается лишь имущество, стоимость которого превышает 850 минимальных зарплат, а госпошлина будет равна одной минимальной месячной зарплате.Кроме того, здесь необходимо учитывать еще один момент. Как только договор дарения вступает в силу, прежний собственник лишается всех прав на даримое имущество. Оформление же наследования таких последствий не влечет, так как завещание в любой момент можно изменить или вообще отменить, чего нельзя сказать о договоре дарения. Ваша внучка получит право собственности на квартиру в случае Вашей смерти без составления завещания, если она является единственным наследником первой очереди по закону, т.е. если у Вас нет детей (в том числе усыновленных), жены (мужа), родителей (в том числе Ваших усыновителей) и нетрудоспособных лиц, состоящих на Вашем иждивении не менее одного года до Вашей смерти.В случае, если перечисленные лица существуют, а они имеют равные, как и Ваша внучка, права на доли наследства, то необходимо составить завещание.По завещанию, которое написано в пользу Вашей внучки, право собственности на квартиру переходит именно к ней, за исключением случая, если у Вас есть нетрудоспособные (в том числе усыновленные) дети, а также нетрудоспособные жена (муж), родители, (в том числе усыновители) или иждивенцы.В этом случае (ст.535 ГК РСФСР) все перечисленные лица будут иметь право (даже при наличии завещания, составленного на Вашу внучку)получить не менее 2/3 доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

20.11.2000, 18:36
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Москва, 17.10.2000, 22:13

Что я могу сделать для того, что бы квартира, приватизированная в общую собственность с дочерью, принадлежала только дочери, тем более, что в этой квартире прописана и проживает только один человек, моя дочь. Если с моей стороны будет дана дарственная то: 1)сколько стоит дарственная? 2)Какой документ получит дочь и будет ли он подтверждать право владения приватизированной квартирой? 3)Измениться ли сумма оплаты за квартиру? 4)Нужно ли будет дочери завещать квартиру единственному сыну или он в любом случае будет владельцем? Что более выгодно в таком случае?

Ответить

Прежде всего, следует отметить, если Вы приватизировали свою квартиру в общую собственность, то Вы владеете, пользуетесь и распоряжаетесь своей квартирой вместе с дочерью в равных долях (т.е. по 1/2). 1) Если Вы решили подарить приватизированную квартиру, то согласно Закону "О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения" налог будет уплачиваться, если цена даримого имущества превысит 80-кратный размер минимальной оплаты труда. Государственная пошлина при оформлении договора дарения составит 0,5% от оценки квартиры. При наследовании же (по завещанию) налогом облагается лишь имущество, стоимость которого превышает 850 минимальных зарплат, а госпошлина будет равна одной минимальной месячной зарплате. Кроме того, здесь необходимо учитывать еще один момент. Как только договор дарения вступает в силу, прежний собственник лишается всех прав на даримое имущество. Оформление же наследования таких последствий не влечет, так как завещание в любой момент можно изменить или вообще отменить, чего нельзя сказать о договоре дарения. Что же касается Вашей доли, то Ваша дочь, как наследница первой очереди, будет ее наследовать всю (при условии, что у Вас нет кроме нее детей, супруга, родителя) и никакого завещания не надо. Если же указанные лица есть, то, чтобы Ваша доля перешла только к дочери, Вы тоже должны составить завещание на ее имя и удостоверить его нотариально либо оформить договором дарения. 2) Документом, подтверждающим право собственности на квартиру, будет являться Свидетельство о праве собственности, которое выдаётся ГБР. Что касается сына Вашей дочери, то при наличии вышеуказанных условий, никакого завещания с её стороны не потребуется, сын, наследник первой очереди, унаследует квартиру своей матери (статья 532 Гражданского кодекса РСФСР), как единственный наследник по закону.

23.10.2000, 18:15
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Зеленоград, 01.12.2000, 01:05

В 2-х ком. квартире прописаны 5 человек, но реально проживают четыре (т.к один снимает квартиру в Москве), один из них ребёнок инвалид. Какие у нас есть возможности, льготы по уменьшению оплаты коммунальных услуг.

Ответить

Семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется скидка

не ниже 50 процентов оплаты жилья в домах государственного, муниципального и общественного жилищного фонда, оплаты коммунальных услуг (независимо от принадлежности жилищного фонда), а в жилых домах, не имеющих центрального отопления, стоимости топлива,

приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению (п.13 Правил предоставления льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг./ Постановление Правительства Российской федерации от 27.07.1996 года N 901/).

01.12.2000, 15:25
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 28.11.2000, 20:00

Можно ли в связи с неуплатой кв. платы (коммунальных услуг) выселить человека из комнаты по решению суда? Сколько месяцев задолженности по уплате должно этому предшествовать? На какой норм. Акт нужно ссылаться? Спасибо. Доп. информация: речь идет о бывшем муже женщины, которая хочет добиться такого решения. Бывший муж является отв. квартиросъемщиком, но проживает уже много лет у своей новой жены. После неуплаты им комм. Расходов более 19 месяцев было вынесено суд. решение о принудительной оплате. Теперь снова имеется задолженность - 3 месяца. Может ли вообще подаваться в этом случае иск о чем-либо?

Ответить

Ч.1 Ст.60 ЖК РСФСР, по которой по всей видимости собирается подать иск жена, в настоящее время не действует. В соответствии с Постановлением Конституционного суда РФ от 23 июня 1995 года № 8-п положения ч.1 ст.60 и п.8 ч.2 ст.60 ЖК РСФСР утратили силу.Что касается вопроса о существовании в жилищном законодательстве иных норм, по которым с гражданином может быть расторгнут договор найма, то следует указать на ст.89 ЖК РФ, по части второй которой договор найма считается расторгнутым в случае выезда нанимателя и членов его семьи на постоянное жительство в другое место, и на ч.6 ст.15 Закона РФ "Об основах федеральной

жилищной политики" от 24 декабря 1992 г. № 4218-1, по которой граждане, не оплачивающие жилье и коммунальные услуги в течение шести месяцев, подлежат выселению в судебном порядке с предоставлением жилого помещения, отвечающего санитарным и техническим требованиям, по нормам общежития.Следует отметить, что судебная практика по сходным описываемой ситуации делам крайне противоречива. Мы считаем, что к описываемой ситуации ни одна из вышеуказанных норм не подлежит применению в силу следующего.

Ст.89 ЖК РСФСР говорит о расторжении договора найма с

нанимателем только в ситуации выезда на постоянное место жительства из нанимаемого жилого помещения нанимателя и всех членов его семьи. Т.е. необходимо, чтобы помещение полностью было освобождено, и при этом условии может быть расторгнут договор найма с тем, с кем он заключался, с нанимателем. Нет оснований для расширительного толкования этой нормы и применения аналогий для выводов о том, что в случае выезда одного из членов семьи нанимателя на постоянное место

жительство в другое место, этот гражданин может быть выписан из оставленного жилого помещения по иску нанимателя или остальных

членов семьи. Ч.6 чт.15 Закона "Об основах федеральной жилищной политики" также неприменима к данной ситуации, поскольку прежде всего эта норма должна действовать не в случае неучастия гражданина в расходах по оплате жилья и коммунальных услуг (что, по всей видимости, имеет

место в описываемой ситуации), а в случае, когда вообще (никем) не происходит оплата указанных платежей. Кроме того, следует обратить внимание, что иск по данной статье никак не может быть заявлен никаким иным лицом, кроме наймодателя, потому, что по общему правилу ч.3 ст.89 договор найма подлежит расторжению только в судебном порядке и только по требованию наймодателя, а также потому, что в результате применения ч.6 ст.15 Закона РФ "Об основах федеральной

жилищной политики" на наймодателя будет возложена обязанность по предоставлению выселенному гражданину жилого помещения.

30.11.2000, 11:48
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 26.11.2000, 13:53

Уважаемая Выходина Ирина Владимировна! Спасибо за ответ на мой вопрос касательно сдачи комнаты в поднаем без согласия соседа в неприватизированной квартире. НО:

Статья 77 жил. кодекса РСФСР, на который Вы ссылаетесь, гласит: Условия, при которых сдача жилого помещения в поднаем не допускается Сдача жилого помещения в поднаем не допускается: 1) если в результате вселения поднанимателя размер жилой площади, приходящейся на каждого проживающего, окажется менее установленной нормы; 2) если в нем проживают лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний (пункт 3 статьи 36); 3) без согласия других нанимателей и совершеннолетних членов их семей, проживающих в одной квартире; 4) в других случаях, устанавливаемых правилами сдачи жилого помещения в поднаем. И ясно написано что сдача в поднаем НЕ допускается без согласия других нанимателей и совершеннолетних членов их семей, проживающих в этой квартире. Или эта статья не действует? А если она действует, какой орган должен следить за ее исполнением?

Ответить

Уважаемый А.В.! Во-первых, если Вы повнимательнее посмотрите ответ, то увидите, что я ссылалась в ответе на ст.76 ЖК РСФСР.

Что касается Вашего вопроса, то мнения юристов по этому поводу расходятся. Одни склоняются к тому, что согласия не требуется (если помните, я в своём ответе, отразила именно эту точку зрения), другие считают согласие соседей обязательным, исходя из той посылки, что наниматель вместе с предоставленной ему комнатой, которая является изолированным помещением, также пользуется вместе с соседями местами общего пользования.Однако, судебная практика, поддерживает первую точку зрения.

Так в ст.76 ЖК РСФСР сказано, что при сдаче жилого помещения в поднаём, требуется согласие только проживающих совместно с нанимателем членов его семьи и наймодателя (муниципального органа). То же самое сказано и в Основах жилищного законодательства Союза ССР (ст.33).

Тем не менее, в Инструкции о вселении граждан в жилые помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга (от 6 мая 2000 года №33), а именно в ст.4 сказано, что необходимо письменное согласие других Нанимателей и совершеннолетних членов их

семей, проживающих в одной квартире (коммунальной квартире).

Таким образом, налицо явное противоречие. Трактовка закона не входит в компетенцию юриста. Если руководствоваться вышестоящим нормативным актом (ЖК РСФСР,Основы), Вашего согласия не требуется, если же следовать муниципальному нормативному акту (Инструкция), Ваше согласие обязательно.

28.11.2000, 13:41
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Петрозаводск, 25.11.2000, 09:08

Уважаемая Выходина Ирина Владимировна, спасибо большое за ответ (23.11.00 13:16). Я бы хотела, если можно, уточнить. Квартира у нас неприватизированная. И мой отец (ответственный квартиросъемщик) прописал свою жену без моего согласия, как мне объяснили в домоуправлении, на основании Постановления 1995, касающегося п. 1 ст. 54 Жилищного кодекса, где сказано, что достаточно согласия одного из прописанных, т.е. его матери. Объясните мне пожалйуста как это понимать. Спасибо.

Ответить

Уважаемая Оля! В домоуправлении Вас информировали неправильно. В соответствии с Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 25 апреля 1995 года N 3-П содержащееся в части первой статьи 54 Жилищного кодекса РСФСР положение об "установленном порядке" как процедуре вселения в жилое помещение при условии соблюдения режима прописки признано не соответствующим по содержанию статьям 18, 19 (часть 1), 27 (часть 1), 40 (часть 1) и 55 (части 2 и 3) Конституции Российской Федерации.

Нормы, содержащиеся в части второй статьи 54 Жилищного

кодекса РСФСР (где говорится об обязательном письменном согласии всех совершеннолетних членов семьи нанимателя), признаны соответствующими Конституции Российской Федерации.

Таким образом, как я уже говорила, Ваше согласие обязательно. Действуйте!

28.11.2000, 14:03
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 24.11.2000, 12:40

Проживаю в коммунальной квартире, неприватизированной. Сосед сдал свою комнату в аренду не оформляя никаких официальных документов и без моего согласия на это. Участковый инспектор отказывается принимать меры по выселению незаконно проживающих в квартире арендаторов и утверждает, что по действующему законодательству сосед имеет право делать со своей комнатой все что хочет (комната неприватизированная). Как разрешить эту проблему? Ответьте, пожалуйста со ссылками на конкретные документы, чтобы у меня были аргументы в дальнейших разбирательствах с участковым и выше. Спасибо.

Ответить

Коммунальные квартиры, в соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ от 3 ноября 1998 года N 25-П по делу о проверке конституционности отдельных положений статьи 4 Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", подлежат приватизации.Однако, учитывая, что коммунальная квартира в Вашем случае неприватизированна,тем не менее, принимая во внимание, что у Вашего соседа открыт отдельный лицевой счёт,он вправе сдать свою комнату в поднаём в установленном законом порядке.Это значит, что договор поднайма он обязан зарегистрировать в органах, ведающих Вашим домом. Только после этого,его действия будут законными.(ст.76 Жилищного Кодекса РСФСР).Органы милиции неправомочны в данном вопросе.В соответствии со ст.90 Жилищного Кодекса РСФСР выселение производится исключительно в судебном порядке.Для решения Вашего вопроса Вы вправе обратиться в суд,однако какой-либо положительной судебной перспективы для Вас не усматривается.

24.11.2000, 13:36
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Ханты-Мансийск, 24.11.2000, 12:19

У меня возникла такая ситуация: дом, находящийся в моей личной собственности, подлежит сносу. Я бы хотел узнать, какие существуют последствия сноса дома в связи с изъятием земельного участка для государственных/муниципальных нужд и какие я (и члены моей семьи) при этом имею права, а также какими нормативно-правовыми актами этот вопрос регламентируется. Спасибо.

Ответить

В силу статьи 92 Жилищного Кодекса РСФСР если дом, в котором находится жилое помещение, подлежит сносу в связи с отводом земельного участка для государственных или общественных нужд, выселяемым из него гражданам другое благоустроенное жилое помещение предоставляется предприятием, учреждением, организацией, которым отводится земельный участок. В случаях, когда выселение граждан допускается только с предоставлением им другого благоустроенного жилого помещения (чч.1 и 2 ст.37 Основ жилищного законодательства, необходимо проверить отвечает ли предоставляемое помещение степени благоустройства применительно к условиям данного населенного пункта;при этом учитывается благоустроенность лишь в домах государственного общественного жилищного фонда. Предоставляемое помещение должно находиться в черте этого населенного пункта в доме капитального типа. Если наниматель занимал отдельную квартиру, ему должна быть предоставлена отдельная квартира. По размеру помещение должно быть не менее того, которое занимал наниматель, включая дополнительную площадь, если он имеет на нее право и фактически пользовался ею,однако с учетом предусмотренных законодательством норм жилой и дополнительной площади (ст.22 Основ).

Кроме того, собственникам жилых домов по их выбору либо выплачивается стоимость сносимых домов, строений и устройств, либо предоставляется право использовать материалы от разборки этих домов, строений и устройств по своему усмотрению. По желанию граждан местные органы исполнительной власти обеспечивают им (вместо предоставления квартир) возможность внеочередного вступления в члены жилищно-строительных кооперативов и получения в них квартир. Согласно ст. 138 Жилищного кодекса РСФСР по желанию граждан принадлежащие им жилые дома и строения, подлежащие сносу, могут быть перенесены и восстановлены на новом месте. Условия, при которых производится перенос домов, строений и устройств, устанавливаются Советом Министров. В соответствии со ст.139 Жилищного кодекса РСФСР в установленных случаях для граждан, дома которых подлежат сносу, по их желанию сооружаются на новом месте жилые дома, строения и устройства и передаются этим гражданам в личную собственность. При этом возмещение стоимости сносимых жилых домов, строений и устройств не производится. Порядок предоставления квартир, размеры и порядок возмещения стоимости сносимых домов, строений и устройств устанавливаются, условия, при которых производится перенос домов, строений и устройств установлены Инструкцией о порядке и условиях расчетов, связанных со сносом, переносом и восстановлением жилых домов,строений и устройств, находящихся в личной собственности граждан(инструкция Госстроя СССР, Минфина СССР, Госбанка СССР, Стройбанка СССР от 29.12.84 г. N 72-д).

24.11.2000, 12:32
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Петрозаводск, 23.11.2000, 11:49

Получает ли жена моего отца полное право на квартиру, если он прописал ее без моего согласия, а только с согласия своей матери (отец - ответственный квартиросъемщик; 33 кв.м. жилой площади, комнаты изолированные) и может ли это помешать мне в дальнейшем (в случае смерти его матери, ей 90 лет) в попытке разменять квартиру или разделить счета? Могу ли я опротестовать ее прописку в суде (тем более, что она имела прописку в другом месте, но выписалась, чтобы прописаться к мужу)?

Ответить

Из вопроса не ясно, является ли квартира приватизированной или муниципальной. Будем исходить из того, что Ваш отец является ответственным квартиросъёмщиком по договору найма жилого помещения. Согласно ч.2 ст.26 Основ жилищного законодательства наниматель (Ваш отец) и постоянно проживающие совместно с ним члены семьи (Вы и мать Вашего отца)пользуются равными правами и несут все обязанности, вытекающие из договора найма жилого помещения.В соответствии со ст.54 Жилищного Кодекса РСФСР наниматель вправе вселить в занимаемое им

жилое помещение своего супруга, получив на

это письменное согласие всех совершеннолетних членов своей семьи. Граждане, вселенные нанимателем в соответствии с правилами настоящей статьи, приобретают равное с нанимателем и остальными членами его семьи право пользования жилым помещением, если эти граждане являются или признаются членами его семьи (статья 53).

В Вашем случае регистрация супруги отца в квартиру осуществлена незаконно с нарушением норм жилищного законодательства. Вы имеете полное право опротестовать факт незаконной регистрации в судебном порядке, в случае, если факт регистрации был осуществлён не позднее трёх лет назад (срок исковой давности).

23.11.2000, 13:16
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Екатеринбург, 20.11.2000, 07:25

Наш дом собираются сносить. Вопрос такой: кому будет предоставлено новое жилье - собственнику (он не прописан), или прописанному несобственнику? Родственных отношений между ними нет.Cпасибо.

Ответить

Из Вашего вопроса не ясно, в связи с чем производится снос

Вашего дома. Будем исходить из предположения,что снос производится в связи с изъятием земельного участка для

государственных или общественных нужд.Согласно ст.137 Жилищного кодекса РСФСР в случае сноса находящихся в собственности граждан жилых домов в связи с изъятием земельных участков для государственных или общественных нужд указанным гражданам, членам их семей, а также другим гражданам,

постоянно проживающим в этих домах, предоставляются по установленным нормам квартиры в домах государственного или общественного жилищного фонда.Кроме того, собственникам жилых домов по их выбору либо выплачивается стоимость сносимых домов, строений и устройств, либо предоставляется право использовать материалы от разборки этих домов, строений и устройств по своему усмотрению.По желанию граждан местные органы исполнительной власти обеспечивают им (вместо предоставления квартир) возможность внеочередного вступления в члены жилищно-строительных кооперативов и получения в них квартир.

Согласно ст. 138 Жилищного кодекса РСФСР по желанию граждан

принадлежащие им жилые дома и строения, подлежащие сносу, могут быть перенесены и восстановлены на новом месте. Условия, при которых производится перенос домов, строений и устройств, устанавливаются Советом Министров.В соответствии со ст.139 Жилищного кодекса РСФСР в установленных случаях для граждан, дома которых подлежат сносу, по их желанию сооружаются на новом месте жилые дома, строения и

устройства и передаются этим гражданам в личную собственность. При этом возмещение стоимости сносимых жилых домов, строений и устройств не производится.

Порядок предоставления квартир, размеры и порядок возмещения

стоимости сносимых домов,строений и устройств устанавливаются,

условия, при которых производится перенос домов, строений и устройств установлены Инструкцией о порядке и условиях расчетов, связанных со сносом, переносом и восстановлением жилых домов,строений и устройств, находящихся в личной собственности граждан(инструкция Госстроя СССР, Минфина СССР, Госбанка СССР, Стройбанка СССР от 29.12.84 г. N 72-д).

20.11.2000, 14:51