Проживаю в негазифицированном селе в частном доме. Отопление, приготовление пищи-все на электричестве. Существует ли возможность изменить тариф или получать скидку на электричество? Счета приходят астрономические (
Ответить
Доброе утро. Возможность платить меньше есть. Для жителей сельских населённых пунктов регион при установлении тарифа применяет понижающий коэффициент в диапазоне от 0,7 до 1, поэтому сначала нужно проверить, по какой категории вам сейчас начисляют электроэнергию.
Кроме того, для негазифицированных домов с электроотоплением предусмотрен отдельный механизм. Регион вправе на отопительный период увеличить диапазоны льготного потребления с сезонным коэффициентом до 1,8. Это важно при больших зимних расходах, поскольку позволяет дольше оплачивать электроэнергию по более низкому диапазону тарифа. Для этого требуется подтвердить право на дом и наличие электроотопления. Постановление Правительства РФ № 1178 с изменениями от 20.02.2025 government.ru
Но отсутствие газа не означает автоматическую скидку на весь объём электроэнергии. Конкретный понижающий коэффициент, тарифы, диапазоны потребления и применение сезонного коэффициента устанавливаются в вашем субъекте РФ, поэтому без региона нельзя определить, правильно ли вам сейчас считают плату.
Напишите субъект РФ, где находится село, и желательно пришлите одну квитанцию за электроэнергию. Я проверю действующий тариф именно для вашего региона и скажу, можете ли вы перейти на более выгодную категорию и какие документы для этого потребуются.
Здравствуйте. Прошу дать разъяснения. Прохожу процедуру банкротства (этап реализация имущества). По решению суда ФУ должен мне выплачивать прож. Минимум и на съем жилья. По графику выплата 9 числа каждого месяца, в августе ФУ отказывается переводить выплаты, так как зп еще за месяц не получена, при этом денежные средства имеются в конкурсной массе, сняты ФУ 10 числа остаток за июль. Жить в этом месяце не на что, обращалась к ФУ, в т.ч. писала заявление. Не понимаю что делать и на что жить.
Ответить
Доброе утро. Если в августе в конкурсную массу еще не поступала зарплата или иной доход, одного наличия на счете остатка денег за июль недостаточно, чтобы требовать из него прожиточный минимум за август. Верховный Суд прямо занял такую позицию. Но с оплатой найма нужно отдельно смотреть формулировку определения суда.
В пункте 31 Обзора судебной практики по делам о банкротстве граждан от 18.06.2025 Верховный Суд указал, что прожиточный минимум выплачивается из денежных средств, поступивших должнику или в конкурсную массу именно в соответствующем месяце. Если в текущем месяце поступлений не было, выплата не производится, а остаток средств прошлого месяца не дает права получить прожиточный минимум за следующий месяц. Обзор Верховного Суда РФ от 18.06.2025 www.vsrf.ru. Общее правило об исключении защищенных средств из конкурсной массы закреплено в п. 3 ст. 213.25 Закона о банкротстве www.consultant.ru.
По деньгам на съем жилья ситуация может быть иной. Верховный Суд допускает их ежемесячное исключение из конкурсной массы по определению суда. Поэтому если в резолютивной части вашего определения прямо установлено, что финансовый управляющий обязан ежемесячно выплачивать конкретную сумму на наем жилья, тем более к определенной дате, отказ нужно сопоставлять именно с этим определением. Финансовый управляющий не вправе по своему усмотрению менять вступивший в силу судебный акт.
Ближайший шаг состоит в том, чтобы посмотреть резолютивную часть определения суда о прожиточном минимуме и найме жилья. Если пришлете это определение или хотя бы страницу с резолютивной частью, можно точно определить, правомерен ли отказ за август и нужно ли подавать в ваше дело заявление о разрешении разногласий либо жалобу на бездействие финансового управляющего по ст. 60 Закона о банкротстве www.consultant.ru.
Здравствуйте, ребенок идет в 5класс.. Заявление в школе приняли, идем по прописке, но сказали мест нет, как только освободится позвонят. Те сидите дома. А как год пропускать? Или что делать?
Ответить
Доброе утро. Год пропускать ребенок не должен. Если в закрепленной по месту жительства школе действительно нет свободных мест, вопрос обучения обязан решаться через орган управления образованием, а не ожиданием дома.
По ч. 4 ст. 67 Закона об образовании школа вправе отказать из-за отсутствия свободных мест, даже если ребенок проживает на закрепленной территории. Но в этом случае родители обращаются в муниципальный или региональный орган управления образованием для устройства ребенка в другую школу. То же прямо предусмотрено п. 15 действующего Порядка приема, утвержденного приказом Минпросвещения № 458.
Поэтому устное «мест нет, сидите дома, позвоним» вопрос не решает. Получите от школы письменный ответ об отсутствии мест и сразу подайте заявление в управление или департамент образования с требованием определить школу, в которой ребенок сможет начать 5 класс.
Если ребенок сейчас еще числится в прежней школе, до фактического зачисления в новую школу лучше не оформлять окончательное отчисление. Если уже нигде не числится, обращение в управление образования стоит подать сейчас, не дожидаясь сентября.
Налоговая подала в суд иск и выиграла суд взыскал включая госпошлину с меня далее налоговая не дожидаясь вступление решение в законную силу подает акт на взыскания как быть с госпошлиной через суд
Ответить
Добрый день.Если речь именно о госпошлине, взысканной с вас решением суда в доход бюджета, то до вступления решения в законную силу ее принудительное взыскание по этому решению начинать нельзя, если суд отдельно не обратил решение к немедленному исполнению.
По ч. 2 и 11 ст. 353 КАС РФ www.consultant.ru исполнительный лист выдается после вступления судебного акта в законную силу. Лист, выданный раньше этого момента, кроме случаев немедленного исполнения, ничтожен и должен быть отозван судом. При этом исполнительный лист на госпошлину в доход бюджета суд сам направляет в налоговый орган.
Поэтому здесь важно разделить две суммы. Налоговую задолженность ФНС в предусмотренных НК РФ случаях может взыскивать своим решением и через реестр решений о взыскании. Ст. 48 НК РФ www.consultant.ru регулирует такой порядок для физлица. Но госпошлина, которую взыскал именно суд по рассмотренному делу, исполняется как присужденная судом сумма, а не просто добавляется налоговой в свое внесудебное решение о взыскании.
Если налоговая уже включила эту госпошлину в документ о взыскании до вступления решения суда в силу, пришлите название этого документа или его фото. Нужно проверить, что именно ФНС вынесла: решение о взыскании, постановление, требование либо уже действует исполнительный лист суда. От этого зависит, подавать возражение в ФНС, жалобу на ее решение или заявление в суд об отзыве преждевременно выданного исполнительного листа.
Добрый день! Вопрос в следующем - имеет ли право УК при конкурсном договоре выносить на ОСС вопрос о повышении тарифа до муниципального (увеличение на 60%) на содержание ЖП если этот тариф был существенным для победы в конкурсе? Поскольку ОСС не набрало кворум (одновременно проходило 2 ОСС и инициаторы второго ОСС призывали игнорировать ОСС от УК) - решение по данному вопросу считается не принятым. Но УК, руководствуясь сч 158 п.4 ЖК РФ тариф подняла до муниципального. Правомерность действий УК и как их можно оспорить
Ответить
Доброе утро. Если УК была выбрана по муниципальному конкурсу, она вправе предложить собственникам изменить размер платы через ОСС. Но если собрание не набрало кворум, решение об увеличении платы не принято, и одного этого факта недостаточно, чтобы УК самостоятельно повысила конкурсную плату на 60%.
Для конкурсного дома действует специальное правило. Размер платы устанавливается по результатам открытого конкурса и равен цене договора управления. Это предусмотрено п. 34 Правил № 491 https://base.garant.ru/12148944/. Конкурсная документация также должна содержать порядок изменения обязательств по договору управления. Поэтому ссылаться только на ч. 4 ст. 158 ЖК РФ pravo.gov.ru и автоматически применять иной «муниципальный тариф» УК не может без проверки условий конкурсного договора.
Ключевой момент здесь в содержании конкурсной документации и договора управления. Если в них предусмотрена конкретная индексация или иной порядок изменения платы, его нужно учитывать. Если такого условия нет, а ОСС повышение не утвердило, имеются серьезные основания оспаривать начисления.
Сейчас я бы запросил у УК конкурсную документацию, договор управления, решение или муниципальный акт, на который она ссылается, и письменный расчет повышения. После этого можно обращаться в жилищную инспекцию с требованием проверить начисления и сделать перерасчет, а при отказе ставить вопрос о перерасчете уже в судебном порядке.
Здравствуйте. Хотел бы получить консультацию по вопросу государственной аккредитации образовательной программы. Я собираюсь поступать в 2026 году в колледж АНПОО «Открытый социально-экономический колледж» (ОСЭК), ИНН 7107115913, ОГРН 1167154074548, на специальность 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Я самостоятельно проверял информацию о государственной аккредитации и обнаружил, что именно эта специальность сейчас новая и, как я понял, на момент поступления государственной аккредитации у неё ещё нет. Я обратился непосредственно в колледж и получил от них следующие ответы: — «Это новая наша специальность в этом году запускается первый год. Поэтому аккредитация будет через год проходить, так по законодательству. К Вашему выпуску уже будет конечно она, диплом государственного образца будет». После этого я уточнил вопрос ещё раз, и сотрудник ответил: — «Конечно!» — «100%». Мой вопрос заключается в следующем: 1. Действительно ли по законодательству новая образовательная программа СПО может начать обучение без государственной аккредитации, а затем пройти её в процессе обучения студентов? 2. Если я поступлю на 08.02.01 в 2026 году, когда программа ещё не аккредитована, а государственную аккредитацию она получит, например, в 2027 году, получу ли я после окончания обучения диплом о среднем профессиональном образовании государственного образца? 3. Имеет ли значение тот факт, что я поступил на программу до получения государственной аккредитации, или главное, чтобы аккредитация действовала на момент моего выпуска? 4. Если колледж по какой-либо причине не получит аккредитацию до моего выпуска, какой именно документ об образовании я тогда получу? 5. Может ли колледж сейчас юридически гарантировать мне получение диплома государственного образца, если аккредитации по этой программе на данный момент ещё нет? Что означает их заявление «100%» с юридической точки зрения? 6. Какие документы мне стоит запросить у колледжа перед заключением договора и оплатой обучения, чтобы максимально защитить себя? Если возможно, прошу ответить со ссылками на конкретные статьи действующего законодательства РФ, регулирующие эту ситуацию. При необходимости могу предоставить скриншоты переписки с колледжем и документы по образовательной программе.
Ответить
Здравствуйте. В описанной ситуации поступать на новую специальность без уже полученной государственной аккредитации законом не запрещено. Но обещание колледжа «100% будет аккредитация и государственный диплом» юридически гарантией не является. Ключевой вопрос перед оплатой состоит в том, готов ли колледж письменно закрепить последствия на случай, если аккредитацию он всё же не получит.
1. Может ли колледж начать обучение, пока новая специальность не аккредитована
Может, если у него есть действующая лицензия, охватывающая специальность 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Лицензирование и государственная аккредитация являются разными процедурами. Право вести образовательную деятельность связано прежде всего с лицензией, что следует из ст. 91 Федерального закона № 273-ФЗ www.consultant.ru.
Более того, для новой профессиональной образовательной программы закон фактически предполагает ситуацию, когда обучение уже началось, а аккредитации еще нет. По ч. 11 ст. 92 Федерального закона № 273-ФЗ www.consultant.ru организация вправе обратиться за государственной аккредитацией профессиональной программы, рассчитанной более чем на два года, только после того, как обучающиеся пройдут промежуточную аттестацию не менее чем за один год обучения. Для программы продолжительностью два года и менее требуется прохождение не менее половины срока обучения. Поэтому объяснение колледжа «новая специальность, аккредитация будет через год» в этой части соответствует предусмотренной законом модели.
При этом закон дает колледжу право подать заявление, но не устанавливает, что после года обучения аккредитация предоставляется автоматически. Аккредитационный орган проверяет соответствие программы аккредитационным показателям и вправе отказать в аккредитации при их несоблюдении.
2. Что будет, если вы поступите в 2026 году, а аккредитацию программа получит в 2027 году
Сам факт, что при поступлении программа еще не была аккредитована, не лишает вас возможности впоследствии пройти государственную итоговую аттестацию по уже аккредитованной программе.
По ч. 4 ст. 59 Федерального закона № 273-ФЗ www.consultant.ru итоговая аттестация, завершающая освоение имеющей государственную аккредитацию основной образовательной программы, является государственной итоговой аттестацией.
Если к моменту завершения вами программы 08.02.01 она будет иметь государственную аккредитацию, вы будете допущены именно к государственной итоговой аттестации при выполнении остальных требований. После успешной ГИА согласно ч. 4 и 7 ст. 60 Федерального закона № 273-ФЗ www.consultant.ru выдается диплом о среднем профессиональном образовании по образцу, установленному Минпросвещения России.
То есть поступление до получения аккредитации препятствием не является. Юридически существеннее наличие государственной аккредитации соответствующей программы к моменту проведения итоговой аттестации.
3. Распространится ли будущая аккредитация на студентов, поступивших раньше
Закон не устанавливает правила, по которому аккредитация распространяется только на лиц, зачисленных после даты ее получения.
Аккредитуется образовательная деятельность по соответствующим образовательным программам. Решение может приниматься применительно к уровню профессионального образования, специальности, профессии, укрупненной группе и другим предусмотренным законом категориям в зависимости от заявления образовательной организации. Это следует из ч. 7 ст. 92 Федерального закона № 273-ФЗ www.consultant.ru.
Поэтому для вашего выпуска принципиально не то, была ли аккредитация 1 сентября 2026 года, а будет ли соответствующая программа охвачена государственной аккредитацией при завершении обучения и проведении итоговой аттестации.
Есть важная оговорка. Нельзя ориентироваться только на наличие у ОСЭК какого-либо общего номера государственной аккредитации. У колледжа действительно указывается действующая запись об аккредитации № А007-01247-71/01159975, однако наличие аккредитации у организации по другим программам не доказывает автоматически, что новая 08.02.01 уже входит в объем этой аккредитации. Для вашей цели нужно проверять содержание записи в реестре применительно именно к 08.02.01.
4. Что вы получите, если к выпуску 08.02.01 так и не аккредитуют
Здесь риск реальный.
Если образовательная программа к окончанию обучения не имеет государственной аккредитации, завершающая ее итоговая аттестация не становится государственной итоговой аттестацией по правилу ч. 4 ст. 59 Федерального закона № 273-ФЗ www.consultant.ru.
В таком случае применяется ч. 3 ст. 60 Федерального закона № 273-ФЗ www.consultant.ru. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и (или) квалификации, образцы которых образовательная организация устанавливает самостоятельно. Это уже не тот диплом СПО установленного Минпросвещения образца, который выдается после государственной итоговой аттестации по аккредитованной программе.
Поэтому утверждение «в любом случае получите государственный диплом» было бы неправильным. Такой результат зависит от того, будет ли аккредитация фактически получена.
5. Что юридически означает ответ сотрудника «100%»
Государственную аккредитацию предоставляет не сотрудник приемной комиссии и не сам колледж. Решение принимает уполномоченный аккредитационный орган после установленной процедуры и проверки аккредитационных показателей. При несоответствии показателям предусмотрен отказ. Статья 92 Федерального закона № 273-ФЗ www.consultant.ru прямо предусматривает как решение об аккредитации, так и отказ.
Поэтому фразы сотрудника «конечно», «100%», «к вашему выпуску уже будет» не превращают будущую государственную аккредитацию в гарантированный юридический факт. Сотрудник не может заранее связать таким обещанием государственный орган.
Но письменная переписка имеет практическое значение. Она подтверждает, какую информацию колледж предоставлял вам перед заключением договора и на основании каких заверений вы принимали решение об оплате. Скриншоты переписки поэтому лучше сохранить полностью, включая номер телефона или аккаунт, дату, время и контекст сообщений.
Еще важнее содержание договора. По ст. 54 Федерального закона № 273-ФЗ www.consultant.ru договор должен содержать основные характеристики образования, форму и продолжительность обучения, стоимость и порядок оплаты, а сведения договора должны соответствовать информации на официальном сайте образовательной организации на дату его заключения.
6. Что запросить до заключения договора
Я бы запросил у колледжа письменно следующие документы и сведения.
1. Актуальную выписку из реестра лицензий, из которой видно право ОСЭК реализовывать именно 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». По опубликованным на август 2026 года сведениям специальность 08.02.01 у ОСЭК действительно появилась в лицензионных данных, но перед оплатой лучше получить свежую официальную выписку.
2. Актуальную выписку из реестра государственной аккредитации. Если 08.02.01 пока в нее не входит, попросите колледж прямо подтвердить это письмом, а не ограничиваться общей фразой «колледж аккредитован».
3. Письменное подтверждение плана аккредитации 08.02.01. В нем желательно указать, что программа впервые реализуется с 2026 года, когда колледж планирует получить право подать заявление по ч. 11 ст. 92 Закона № 273-ФЗ и когда планируется сама подача.
4. Образовательную программу 08.02.01, учебный план, календарный учебный график, срок обучения и форму обучения.
5. Правила приема на 2026/2027 учебный год, приказ о стоимости обучения и полный проект договора до внесения денег.
6. Отдельно выяснить, что будет с договором, если к моменту вашей итоговой аттестации программа не получит государственную аккредитацию. Это наиболее важный пункт.
Я бы предложил потребовать включить в договор не формулировку «колледж гарантирует получение государственной аккредитации», поскольку такое условие не может гарантировать решение государственного органа, а конкретные последствия:
«На дату заключения договора образовательная программа 08.02.01 государственной аккредитации не имеет. Исполнитель обязуется в установленный законодательством срок обратиться за государственной аккредитацией данной образовательной программы и письменно уведомить обучающегося о результате. В случае отсутствия государственной аккредитации к моменту проведения итоговой аттестации стороны определяют последствия, включая право обучающегося отказаться от дальнейшего исполнения договора и порядок возврата денежных средств либо иной согласованный сторонами вариант продолжения обучения».
Формулировку о возврате и переводе нужно согласовывать уже по проекту конкретного договора, поскольку обещать перевод в другую организацию, которая не является стороной договора, без дополнительных условий также нельзя.
Кроме того, образовательная организация обязана обеспечивать открытость информации и размещать на своем сайте, в частности, сведения об образовательных программах, выписку из реестра лицензий и при наличии выписку из реестра государственной аккредитации. Это следует из ст. 29 Федерального закона № 273-ФЗ www.consultant.ru.
Итог: схема, которую описывает ОСЭК, законом допускается. Новая программа действительно может сначала начать реализовываться, а затем пройти государственную аккредитацию после появления предусмотренного законом периода обучения. Если аккредитация будет получена до вашей итоговой аттестации, более ранняя дата вашего поступления этому не препятствует. Но получение аккредитации в будущем не гарантировано, поэтому слова «100%» я бы не принимал как достаточное основание для оплаты нескольких лет обучения. Перед подписанием договора стоит получить его проект и выписки из лицензии и реестра аккредитации. Скриншоты переписки с сотрудником колледжа также стоит сохранить.
Здравствуйте, состою на учёте у нарколога, ГИБДД делали запрос о вновь поступивших на учёт, то есть данные о том что я состою на учёте у них есть. Вызывали на суд, я не присутствовал. Как узнать лишили меня права на управление автомобилем или нет, по базе водительское удостоверение действительно по сей день
Ответить
Здравствуйте. По указанной ситуации речь, вероятнее всего, идет не о лишении водительских прав за нарушение ПДД, а о прекращении действия права на управление транспортными средствами по медицинским основаниям. Поэтому то, что сервис Госавтоинспекции сейчас показывает удостоверение как действительное, еще не позволяет установить, какое решение принял суд.
В первую очередь нужно найти именно судебное дело. Зайдите на официальный сайт того суда, из которого вас вызывали, через систему ГАС «Правосудие» https://sudrf.ru/, откройте раздел «Судебное делопроизводство» и выполните поиск по своей фамилии среди административных дел. В карточке будут указаны номер дела, дата рассмотрения, результат и сведения о вступлении решения в законную силу. Еще надежнее позвонить в канцелярию суда, назвать ФИО и дату рождения и узнать результат, после чего получить копию решения суда. Именно решение позволит точно понять, прекращено ли ваше право управления.
Такие требования действительно рассматриваются судами по административным искам прокуроров. Например, суды рассматривают требования о прекращении права управления и об обязанности сдать водительское удостоверение при наличии медицинских противопоказаний. Основания прекращения права управления предусмотрены статьей 28 Федерального закона № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» pravo.gov.ru.
При этом само выражение «состою на учете у нарколога» еще недостаточно для точной оценки вашего дела. Значение имеют установленный диагноз и вид медицинского наблюдения. С 1 сентября 2025 года действует распоряжение Правительства РФ от 12.04.2025 № 892-р publication.pravo.gov.ru. В перечень противопоказаний включены психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ по кодам F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F18, F19, до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией.
То, что вы не участвовали в заседании, также не означает, что решение не вынесено. При наличии сведений о надлежащем извещении КАС РФ допускает рассмотрение дела при неявке участника в предусмотренных законом случаях. Если сведений о вашем извещении не было, суд должен учитывать это при решении вопроса о возможности рассмотрения дела. Статья 150 КАС РФ www.consultant.ru регулирует последствия такой неявки.
Если выяснится, что иск удовлетворили, получите полное решение и посмотрите две даты. Дату изготовления решения в окончательной форме и дату его вступления в силу. Апелляционная жалоба по общему правилу подается в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме через суд первой инстанции. Это предусмотрено статьями 297 www.consultant.ru и 298 КАС РФ www.consultant.ru. Если срок уже прошел, но вы не получили решение или не были надлежащим образом извещены, нужно отдельно оценивать основания для его восстановления.
На статус водительского удостоверения в базе ГИБДД сейчас полагаться как на окончательное подтверждение нельзя. Если судебное решение уже вступило в законную силу, но сведения еще не отражены в информационной системе МВД, наличие отметки «действительно» не отменяет судебного решения. Поэтому сначала получите решение суда и выясните, вступило ли оно в силу.
Если у вас сохранилась судебная повестка, достаточно посмотреть на ней название суда и номер дела. По этим данным можно быстро установить результат рассмотрения. Если пришлете повестку или карточку дела из суда, можно проверить, прекращено ли право управления, вступило ли решение в силу и есть ли сейчас основания для его обжалования.
Здравствуйте. В 1968 году моему деду от поселковой фабрики, на которой он работал, была передана квартира, которую он впоследствии приватизировал. Квартира - в маленьком поселке, в двухэтажном доме, на 3 подъезда, на 27 квартир. Одновременно с квартирами работникам фабрики в этом доме были переданы 27 кирпичных сараев, соответственно количеству квартир в доме. Сараи были построены в 20 метрах от дома, с момента постройки в 1968 году до настоящего времени, на кадастровый учёт они не ставились, документов о собственности сараев у жильцов дома нет. Сараи относились к квартирам дома согласно сложившегося на протяжении десятилетий порядка пользования ими, без документально. В 2023 году дед умер, квартира досталась по наследству моей матери. В июне 2025 году мать продала квартиру мне по договору купли-продажи, который был зарегистрирован в Росреестре, а также продала мне сарай, который ввиду отсутствия документов не был зарегистрирован в Росреестре. Который нигде не был зарегистрирован. В октябре 2026 года мать умерла, я вступил в права наследства и стал собственником квартиры. В июле 2026 года я продал квартиру новому собственнику. Сарай не продавал. В нём до сих пор хранятся мои вещи, вы том числе велосипед, старые холодильник и стиральная машина. Сегодня я приехал, чтобы забрать из сарая часть наших вещей, но обнаружил, что наш замок на сарае отсутствует, а вместо него установлен новый замок. Со слов жителей дома, новый замок повесил покупатель квартиры деда, о чём деда он не предупредил. Прошу подсказать, кому принадлежит сейчас данный сарай - мне или новому собственнику проданной им квартиры, либо никому, потому что документы на него отсутствуют? Есть ли судебная практика по аналогичным спорам? С уважением, Игорь
Ответить
Доброе утро. Сам факт покупки вашей бывшей квартиры не доказывает, что покупателю перешёл и сарай. Но и утверждать, что сарай уже юридически принадлежит именно вам, пока рано. Сначала нужно установить правовой статус постройки и основание, на котором ею владели дед, мать и затем вы.
Отсутствие сарая в ЕГРН не означает, что он «ничей». Права на недвижимость, возникшие до введения обязательной государственной регистрации, могут признаваться юридически действительными и без записи в ЕГРН. Это предусмотрено ст. 69 Федерального закона № 218-ФЗ www.consultant.ru. Поэтому нужно искать документы фабрики, исполкома, БТИ и архивные инвентарные дела, где могли быть указаны эти 27 сараев и их закрепление за квартирами.
Есть и другой вариант. Если отдельное первоначальное право собственности документами подтвердить не удастся, значение приобретает многолетнее открытое владение сараем вашей семьёй. Верховный Суд РФ 20 января 2026 года рассмотрел очень похожее дело № 18-КГ25-443-К4. Там гаражи были построены в 1968 году возле многоквартирного дома, граждане получили гараж вместе с квартирой, отдельное право надлежащим образом оформлено не было. Верховный Суд указал, что приобретательная давность является самостоятельным основанием для признания права и к сроку владения можно присоединять владение правопредшественников. Дело было направлено на новое рассмотрение. Полный текст определения размещён на сайте Верховного Суда РФ vsrf.ru.
Есть и свежее определение Верховного Суда РФ от 3 марта 2026 года № 14-КГ25-21-К1. Там спор также возник из-за старого гаража на дворовой территории многоквартирных домов, которым семья пользовалась с 1980-х годов и на который не сохранились полноценные правоустанавливающие документы. Верховный Суд отменил отказ в признании права и решение о сносе, указав на необходимость исследовать законность первоначального возведения, архивные материалы и многолетнее владение. Полный текст находится на сайте Верховного Суда РФ vsrf.ru.
Но у покупателя квартиры возможны два возражения. Первое состоит в том, что сарай являлся принадлежностью квартиры и поэтому должен был следовать её судьбе. Такое правило предусмотрено ст. 135 ГК РФ www.consultant.ru, если договором не установлено иное. Второе возможно, если сараи расположены на земельном участке многоквартирного дома и юридически относятся к объектам общего имущества. Состав такого имущества определяется по назначению объекта и границам земельного участка согласно ст. 36 ЖК РФ www.consultant.ru. Поэтому одного сложившегося правила «одна квартира — один сарай» для окончательного вывода недостаточно. В практике встречались и решения, где сарай на придомовой территории признавался общим имуществом, а не личной собственностью владельца конкретной квартиры.
Отдельно важно, как именно мать продала сарай вам в 2025 году. Если это капитальная недвижимая постройка, переход права по договору купли-продажи подлежит государственной регистрации по ст. 551 ГК РФ www.consultant.ru. Поэтому сам договор с матерью ещё нужно оценить вместе с историей возникновения права на сарай. При этом ваша последующая продажа одной квартиры не означает автоматически, что вы сознательно продали и сарай, особенно если из договора прямо видно, что предметом сделки была только квартира.
Сейчас я бы письменно потребовал от нового собственника не вскрывать сарай, не распоряжаться находящимися внутри вещами и предоставить вам доступ для их получения, одновременно зафиксировав заменённый замок фотографиями и свидетелями. Затем нужно получить архивное инвентарное дело БТИ на дом и сараи, технический паспорт дома, сведения о земельном участке и документы фабрики либо местного исполкома о строительстве и передаче сараев.
И ещё есть несостыковка в датах. Вы указали, что мать умерла в октябре 2026 года, хотя сейчас август 2026 года, при этом квартира была продана вами уже в июле 2026 года. Для точной позиции нужны две вещи: что именно написано о сарае в договоре с матерью 2025 года и в вашем договоре продажи квартиры 2026 года, а также имеются ли в старом техпаспорте или документах БТИ сараи с привязкой к конкретным квартирам. По этим документам уже можно определить, на каком основании заявлять право на сарай и требования к новому собственнику.
Здравствуйте! Вчера фотографировала материалы уголовного дела, в копировании аудиопротоколов мне отказали, из -иза того что уже прошли все сроки, но это не трёхдневный срок, так же заставили написать,что я несу ответственность за порчу аудиоматериалов А сегодня я поняла ,что нельзя было это писать. Что делать?
Ответить
Здравствуйте! То, что вы вчера написали об ответственности за порчу аудиоматериалов, само по себе не означает, что вы признали какую-либо вину, отказались от права получить аудиозаписи или приняли на себя ответственность за то, чего не совершали. Если никаких материалов вы не повредили, оснований считать, что из-за этой записи у вас уже возникла какая-либо ответственность, нет.
По поводу отказа в копировании нужно разделять разные сроки. В ч. 7 ст. 259 УПК РФ www.consultant.ru действительно есть трехсуточный срок для подачи ходатайства об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания. Этот срок может быть восстановлен при уважительных причинах. Но отдельно ч. 8 ст. 259 УПК РФ www.consultant.ru предусматривает, что копии протокола и аудиозаписи изготавливаются по письменному ходатайству участника судебного разбирательства и за его счет. Отдельного трехсуточного срока для обращения именно за изготовлением копии в этой части статьи не установлено. Еще один трехсуточный срок предусмотрен ст. 260 УПК РФ www.consultant.ru для подачи замечаний после ознакомления с протоколом и аудиозаписью. Поэтому фраза сотрудника суда «все сроки прошли» без указания конкретной нормы и того, в чем именно отказано, недостаточна.
Сейчас я бы не пыталась отзывать или исправлять вчерашнюю запись устно. Подайте письменное ходатайство об изготовлении и выдаче копий необходимых аудиозаписей судебных заседаний со ссылкой на ч. 8 ст. 259 УПК РФ. Попросите зарегистрировать его и, если суд считает выдачу невозможной, предоставить письменный ответ с указанием правового основания отказа. Это важно, потому что устный отказ затем практически нечем подтверждать.
Отдельно можно подать короткое заявление о вчерашней записи и указать, что фраза об ответственности была сделана по требованию сотрудника суда, не является признанием факта порчи материалов, обязательством возместить несуществующий ущерб или отказом от процессуальных прав. Но прежде я бы посмотрел точный текст того, что вы написали. Если пришлете фотографию этой расписки или воспроизведете ее дословно, можно точно оценить, нужно ли вообще подавать такое заявление и как сформулировать ходатайство на выдачу аудиозаписей.
В вашей ситуации я бы разделил два вопроса. Первый касается отказа выдать копии аудиозаписей. Второй касается написанной вами фразы об ответственности за порчу материалов. По описанным обстоятельствам оснований считать, что этой записью вы признали какую-либо порчу или лишились процессуальных прав, я не вижу.
1. Срок на ознакомление и право получить копию аудиозаписи это не одно и то же
В ч. 7 ст. 259 УПК РФ www.consultant.ru установлен трехсуточный срок для подачи письменного ходатайства об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания. Причем этот срок может быть восстановлен при наличии уважительных причин. Закон также предусматривает отдельные ограничения для ознакомления, например если дело уже направлено в апелляцию либо после истечения срока апелляционного обжалования находится в стадии исполнения.
Но далее закон отдельно регулирует получение копии. Согласно ч. 8 ст. 259 УПК РФ www.consultant.ru, копии протокола и аудиозаписи изготавливаются по письменному ходатайству участника судебного разбирательства и за его счет. В этой норме трехсуточного срока для подачи ходатайства об изготовлении копии нет.
Это принципиальная разница. Если вы вчера просили не просто допустить вас к прослушиванию аудиозаписи, а выдать или изготовить ее копию, ссылаться только на истечение трех суток, предусмотренных для ходатайства об ознакомлении, спорно.
Более того, в опубликованных материалах по судебной практике прямо разбиралась аналогичная ситуация. Отмечалось, что срок из ч. 7 ст. 259 УПК РФ относится к ознакомлению, тогда как при обращении за изготовлением копии действует ч. 8 ст. 259 УПК РФ, которая отдельного срока для реализации этого права не устанавливает.
2. Есть еще другой трехсуточный срок, но он тоже не означает, что через три дня нельзя получить копию
По ст. 260 УПК РФ www.consultant.ru стороны вправе в течение трех суток со дня ознакомления с протоколом и аудиозаписью подать на них замечания. Это срок именно для замечаний на содержание протокола или аудиозаписи, а не общий срок существования права получить копию.
Поэтому важно выяснить, какой именно срок имел в виду сотрудник суда. Фраза «уже все сроки прошли» юридически слишком неопределенна. Нужно понимать, отказали вам в ознакомлении, в изготовлении копии либо в возможности подать замечания. Это три разных вопроса.
3. Порядок выдачи копии аудиозаписи дополнительно предусмотрен инструкцией по судебному делопроизводству
Действующая Инструкция по судебному делопроизводству предусматривает, что копии протокола и аудиозаписи по уголовным делам изготавливаются по письменному ходатайству участника судебного разбирательства и за его счет. Отдельно предусмотрена процедура изготовления аудиокопии по письменному заявлению. Соответствующие положения Инструкции Судебного департамента www.consultant.ru предусматривают подачу заявления, распоряжение судьи или иного уполномоченного лица и изготовление записи работником аппарата суда.
Копию могут записывать на представленный вами чистый носитель, например флеш-карту, если технические возможности конкретного суда это позволяют. Государственная пошлина за изготовление такой копии Инструкцией не предусмотрена. После получения копии человек расписывается именно в ее получении.
Поэтому правильнее сейчас не спорить с сотрудником суда устно, а подать отдельное письменное ходатайство именно об изготовлении и выдаче копий аудиозаписей судебных заседаний. Тогда будет понятно, какое решение принято и на каком основании.
4. Что означает написанная вами фраза об ответственности за порчу материалов
Здесь причин для паники я не вижу.
При ознакомлении с судебным делом действительно действуют правила сохранности материалов. Ознакомление должно происходить в присутствии сотрудника суда и в условиях, исключающих изъятие, повреждение или уничтожение документов, внесение исправлений и передачу материалов другим лицам. После ознакомления сотрудник аппарата суда проверяет состояние дела и наличие документов. Это предусмотрено правилами судебного делопроизводства www.consultant.ru.
Причем правила прямо предусматривают, что если после возвращения дела действительно обнаружено повреждение или изъятие материалов, об этом сообщается руководству суда. То есть предусмотрена фиксация конкретного факта повреждения, а не презумпция того, что лицо, знакомившееся с делом, что-либо испортило.
Поэтому фраза вроде «предупреждена об ответственности за повреждение материалов» или «несу ответственность за сохранность материалов во время ознакомления» по своему смыслу отличается от фразы «я повредила аудиоматериалы и признаю свою ответственность».
Если вы ничего не повреждали, одна лишь написанная заранее фраза об ответственности не подтверждает факт повреждения, вашу вину, наличие ущерба и причинную связь между вашими действиями и возможным повреждением носителя.
Особенно важно, что вы пишете об «аудиоматериалах». Если вам оригинальный носитель вообще не передавался в самостоятельное распоряжение, а ознакомление проходило под контролем сотрудника суда, это дополнительно имеет значение для оценки ситуации.
5. Нужно ли сейчас отказываться от того, что вы написали
Если текст был примерно таким: «об ответственности за порчу материалов предупреждена», «обязуюсь не повреждать материалы» либо «несу ответственность за сохранность предоставленных материалов», я бы не предпринимал экстренных действий только из-за этой записи.
Это не признание уже совершенного нарушения.
Если же вас заставили написать что-то существенно другое, например «претензий к состоянию материалов не имею», «аудиоматериалы получила в исправном состоянии и отвечаю за любые последующие повреждения», либо тем более формулировку, из которой можно сделать вывод о признании уже произошедшего повреждения, тогда текст нужно оценивать дословно.
Поэтому здесь очень желательно сохранить фотографию заявления, листа ознакомления или того документа, на котором вы это написали.
6. Что я советую сделать сейчас
Во-первых, подать через приемную суда письменное ходатайство примерно следующего содержания:
«Прошу на основании части 8 статьи 259 УПК РФ изготовить и выдать мне копии аудиозаписей судебных заседаний по уголовному делу № \_\_\_ за следующие даты: \_\_\_. В случае отказа прошу предоставить письменный ответ с указанием конкретных правовых оснований отказа».
Заявление лучше подать в двух экземплярах. На вашем экземпляре должны поставить отметку о принятии, дату и входящий номер. При электронной подаче сохраните подтверждение направления.
Во-вторых, если опять скажут устно, что «срок прошел», попросите уточнить, какой именно срок и какой нормой закона он установлен применительно именно к изготовлению копии аудиозаписи. Не нужно спорить с сотрудником. Вам гораздо полезнее получить письменный отказ.
В-третьих, отдельно подавать заявление о том, что вы «отказываетесь» от вчерашней расписки, пока не обязательно. Сам факт того, что сегодня вы передумали относительно формулировки, не аннулирует документ, но и не придает ему какого-то дополнительного юридического значения.
Если вас беспокоит именно содержание этой записи, можно подать дополнительное заявление:
«При ознакомлении с материалами уголовного дела мной по предложению сотрудника суда была сделана запись об ответственности за сохранность (порчу) предоставленных материалов. Уточняю, что указанная запись являлась подтверждением ознакомления с требованиями о сохранности материалов и не является признанием факта повреждения, уничтожения либо изменения каких-либо материалов уголовного дела с моей стороны».
Такое заявление имеет смысл прежде всего тогда, когда первоначальная формулировка действительно двусмысленная.
7. Если суд письменно откажет в копии
Тогда нужно смотреть кто именно отказал, каким документом, на какой стадии находится уголовное дело и что указано в мотивировке. Только после этого можно выбирать правильный порядок оспаривания.
Одновременно организационные действия сотрудников аппарата суда можно ставить перед председателем соответствующего суда, но такая жалоба не заменяет процессуальное обжалование решения судьи, если отказ оформлен именно судебным постановлением.
Поэтому сейчас наиболее важный документ для вас не вчерашняя расписка, а письменное ходатайство на выдачу копий и официальный ответ суда на него.
И еще один важный момент. Если аудиозаписи нужны вам для подготовки апелляционной, кассационной жалобы либо для подтверждения конкретных нарушений, это желательно прямо написать в ходатайстве. Тогда будет зафиксировано, для реализации какого процессуального права вам необходимы эти материалы.
Главное сейчас не переживать из-за одной фразы об ответственности. Если вы материалы не повреждали, такая запись не создает факта повреждения. А отказ в выдаче копий нужно переводить из устного разговора в письменную процедуру и отдельно проверять, на какой конкретной норме он основан.
Если сможете дословно написать, что именно вас заставили указать про ответственность, и сообщить, вынесен ли уже приговор и находится ли дело сейчас в суде первой инстанции, апелляции или уже исполнении, тогда можно точно оценить и расписку, и законность отказа в аудиозаписях.
Если речь шла о том, чтобы вам передали на руки оригинальные носители аудиозаписей из уголовного дела, суд вправе их не выдавать. Если же вы просили изготовить и выдать копии аудиозаписей, отказ только потому, что «сроки прошли», не соответствует ч. 8 ст. 259 УПК РФ. Часть 8 ст. 259 УПК РФ www.consultant.ru прямо предусматривает изготовление копии по письменному ходатайству участника судебного разбирательства и отдельного трехсуточного срока для этого не устанавливает.
То обстоятельство, что конверты с носителями вам не вскрывали и вы их вообще не трогали, для вашей ситуации очень существенно. Если позднее окажется, что носитель поврежден или запись с него не читается, из одного факта вашего ознакомления с делом нельзя сделать вывод, что повреждение произошло по вашей вине. По вашему описанию вы лишь фотографировали материалы дела, а запечатанные конверты с аудиоматериалами оставались закрытыми. Поэтому ваша запись об ответственности не доказывает ни факт повреждения вами носителя, ни момент повреждения, ни причинную связь с вашими действиями.
Если сотрудник уже знал, что аудиоматериалы повреждены, но вместо сообщения об этом потребовал от вас написать фразу об ответственности за их порчу, это обстоятельство лучше зафиксировать письменно. Подайте заявление председателю суда или судье, в производстве которого находилось дело, и укажите, что при ознакомлении конверты с носителями аудиозаписей не вскрывались, сами носители вам не передавались, вы к ним не прикасались и осуществляли только фотографирование других материалов дела. Одновременно попросите сообщить, имеются ли аудиозаписи в сохранном состоянии, возможно ли их воспроизведение и изготовление копий, а при повреждении или утрате носителей указать, когда это было обнаружено и каким документом зафиксировано. По ч. 1 ст. 259 УПК РФ www.consultant.ru в судах первой и апелляционной инстанций ведется аудиопротоколирование судебного заседания, а материалы такой записи относятся к материалам уголовного дела.
Сейчас я бы обязательно подал отдельное письменное ходатайство: «Прошу изготовить и выдать мне копии аудиозаписей судебных заседаний по уголовному делу № \_\_\_\_. При невозможности изготовления копии прошу письменно сообщить причину, состояние соответствующего носителя, дату обнаружения его повреждения (неисправности) и документ, которым это обстоятельство зафиксировано». Это сразу отделит вопрос о законности отказа от возможной проблемы с сохранностью носителей и зафиксирует, что вы от них не отказываетесь.
Меня увольняют по статье за непрохождение испытательного срока. При этом, обучение фактически отсутствовало, начальник отдела меня в буквальном смысле подставляла на рабочем месте, не отвечала на мои вопросы по работе и писала на меня служебные записки вышестоящему руководству, в которых содержалась ложь в мой адрес. На рабочем месте она и ее зам так же систематически надо мной издевались и препятствовали моей работе. Вчера мне принесли лист оценки, в котором вынесен вердикт о непрохождении мной испытательного срока и несоответствии занимаемой должности, в этом листе содержится так же клевета в мой адрес и оценки "ноль" буквально по всем пунктам, включая "интеллект", "внешний вид и чистота рабочего места" и т.д. При этом вчера начальник, ее зам и представитель службы безопасности устроили мне настоящую разборку с криком и предложениями уволиться по собственному желанию, т.к. в противном случае будет испорчена трудовая. В ходе разборки ко мне подскочила одна из сотрудниц (все сотрудники там на стороне руководства и все против меня), схватила меня за руку, сдавила со всей силы, пыталась вырвать телефон (т.к. я вела запись), потом отскочила и пнула мой стул прямо на меня. Я ей сказала - "вы вывернули мне руку", она ответила - "лучше бы голову". (Синяков у меня нет). Зам начальника отдела оскорбила меня, назвав ненормальной, затем подскочила и пнула мой стул, она и начальник отдела подходили ко мне очень близко и нависали надо мной с криком. Потом они стали кричать про меня клевету, что это я их оскорбила и к ним подскакиваю, зная об аудиозаписи. Видеокамер в помещении нет. Все против меня. Они и сотрудники отдела (их было всего двое в помещении, включая ту, которая на меня напала) действуют сообща и заодно и, если я обращусь в инстанции, они меня оклевещут, будут покрывать друг друга, про нападение на меня скажут, что я вру, свидетелей не найдется. Есть только диктофонная запись, на которой я разговариваю истеричным криком, т.к. меня довели до истерики, и на ней все то, что они мне говорили. Есть скриншот служебной записки с клеветой в мой адрес и фото тетради с неверными сведениями. Других доказательств нет. Что мне делать в такой страшной ситуации?
Ответить
Доброе утро. Ситуацию нужно разделить на две части. Первая это возможное незаконное увольнение как не прошедшей испытание. Вторая это нападение, давление и оскорбления на рабочем месте. По описанным обстоятельствам у вас уже есть доказательства, поэтому утверждение, что «ничего доказать невозможно», преждевременно.
1. По увольнению позиция работодателя не является бесспорной
Работодатель действительно вправе признать результат испытания неудовлетворительным, но до окончания испытательного срока он должен письменно сообщить об увольнении и указать конкретные причины, по которым работник признан не выдержавшим испытание. Это предусмотрено ст. 71 ТК РФ www.consultant.ru.
Верховный Суд отдельно указывал, что смысл испытания состоит в проверке профессиональных и деловых качеств работника, а основанием отрицательного результата могут выступать установленные работодателем факты неисполнения или ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей. Поэтому оценки вроде «интеллект 0», «внешний вид 0» или общая негативная характеристика еще не отвечают на главный вопрос, какие именно обязанности вы не выполнили и чем это подтверждается. Вместе с тем один лишь субъективный характер листа оценки автоматически увольнение незаконным не делает. Суд будет исследовать весь комплекс документов и обстоятельств.
Отсутствие обучения тоже не является самостоятельным основанием для автоматической отмены увольнения. Но это существенное обстоятельство, если вам ставят в вину ошибки в работе, хотя необходимые инструкции, доступы, разъяснения или информацию вам не давали либо руководитель сознательно препятствовал выполнению поручений.
Особое значение будут иметь ваши трудовой договор, должностная инструкция, положение об испытании или оценке, конкретные задания, переписка с руководителем, ваши вопросы, ответы или отсутствие ответов, выполненные вами работы, служебные записки и документы, которыми работодатель собирается подтверждать отрицательный результат испытания.
2. Сейчас не пишите заявление «по собственному», если вы этого не хотите
Если ваша цель состоит в оспаривании увольнения, не нужно писать заявление по собственному желанию только из-за угроз «испортить трудовую». После собственного заявления возникнет уже другой трудовой спор, и работодателю будет существенно проще утверждать, что решение об увольнении приняли вы сами.
Если вам дают лист оценки, уведомление или иной документ, можно расписаться только в получении и написать рядом:
«С документом ознакомлена, с изложенными сведениями и оценкой не согласна. Считаю сведения не соответствующими действительности. Письменные возражения будут представлены отдельно. Дата, подпись».
Не уничтожайте документы и не пытайтесь незаметно их забирать. Лучше официально затребовать копии. По письменному заявлению работодатель обязан предоставить связанные с работой документы в установленный законом срок. Это следует из ст. 62 ТК РФ www.consultant.ru.
В заявлении целесообразно запросить копии трудового договора, должностной инструкции, документов об установлении испытания, листа оценки, документов и служебных записок, на основании которых вас признали не прошедшей испытание, приказов и иных документов, непосредственно связанных с вашей работой. По отдельным внутренним документам работодатель может спорить об обязанности выдачи именно полной копии, поэтому перечень лучше формулировать применительно к вашей работе и основанию увольнения.
3. Обязательно подготовьте письменные возражения уже сейчас
Не ограничивайтесь устными объяснениями. Напишите работодателю заявление примерно по такой логике.
Укажите, что с результатами оценки не согласны. По каждому обвинению отдельно напишите, что именно не соответствует действительности. Зафиксируйте отсутствие необходимого обучения и разъяснений. Укажите случаи, когда вы обращались к начальнику с рабочими вопросами и не получали ответа. Отдельно сообщите о препятствовании работе. Зафиксируйте вчерашнее давление с требованием уволиться по собственному желанию и участие конкретных лиц.
Подайте документ так, чтобы осталось подтверждение получения. Это важно не только для жалобы руководству. Позже работодатель уже не сможет убедительно утверждать, что до увольнения вы полностью соглашались с претензиями и никогда не сообщали о конфликте.
Верховный Суд прямо связывает процедуру увольнения по испытанию с защитой работника от произвольного решения и с возможностью работника представить возражения по существу претензий работодателя.
4. Диктофонную запись обязательно сохраните
Запись не становится бесполезной из-за того, что вы на ней кричите или эмоционально разговариваете. Для суда важнее ее содержание и контекст.
Аудиозаписи являются самостоятельным средством доказывания. При представлении записи нужно указать, когда, кем и при каких обстоятельствах она была сделана. Это прямо предусмотрено ст. 77 ГПК РФ www.consultant.ru.
Поэтому сохраните оригинальный файл. Не редактируйте и не обрезайте его. Сделайте две резервные копии. Зафиксируйте дату записи, помещение, участников разговора и события непосредственно перед записью. Отдельно можно сделать письменную расшифровку с указанием времени ключевых фрагментов.
Ваш крик на записи не уничтожает доказательственную ценность. Если из полной записи видно, что несколько человек на вас кричат, требуют написать заявление, угрожают последствиями, оскорбляют и одновременно формируют отрицательные материалы, это может иметь значение при оценке всей ситуации.
5. Нападение сотрудницы имеет самостоятельное значение
Отсутствие синяков еще не означает отсутствия правонарушения. Ст. 6.1.1 КоАП РФ www.consultant.ru охватывает не только удары, но и иные насильственные действия, причинившие физическую боль, если нет более тяжких последствий и уголовно наказуемого деяния.
Если при сдавливании и выворачивании руки вы испытывали физическую боль, имеет смысл обратиться в полицию и зафиксировать событие сейчас, а не спустя несколько недель. В заявлении нужно описывать действия буквально, без юридических ярлыков. Схватила за руку, сильно сдавила, пыталась вырвать телефон, после чего пнула стул в вашу сторону. Укажите точные слова «лучше бы голову» и приложите аудиозапись либо сообщите о ее наличии.
Даже если внешних повреждений нет, при наличии боли можно обратиться в медицинское учреждение и сообщить, при каких обстоятельствах она возникла. Медицинский документ не гарантирует привлечение сотрудницы к ответственности, но создаст независимую от работодателя фиксацию вашего обращения.
6. Оскорбления тоже лучше отделить от трудового спора
Фраза «ненормальная» может оцениваться в контексте всей ситуации. Для ответственности за оскорбление необходимо установить унижение чести и достоинства в форме, подпадающей под ст. 5.61 КоАП РФ www.consultant.ru. Поэтому нельзя заранее утверждать, что конкретное слово обязательно образует состав правонарушения.
А вот сведения в служебных записках я бы пока использовал прежде всего как доказательство в трудовом споре. Для уголовной клеветы недостаточно того, что информация, по вашему мнению, ложная. Нужно установить распространение именно заведомо ложных порочащих сведений. Такой состав предусмотрен ст. 128.1 УК РФ www.consultant.ru. Поэтому заявление о «клевете» не должно сейчас отвлекать от основного трудового спора.
7. Если вас все-таки уволят
Спор о восстановлении на работе рассматривается непосредственно судом. Работник может требовать восстановления, изменения формулировки увольнения, оплаты времени вынужденного прогула и при наличии оснований компенсации морального вреда. Это следует из ст. 391 ТК РФ www.consultant.ru и ст. 394 ТК РФ www.consultant.ru.
Здесь крайне важен срок. По спору об увольнении для обращения в суд установлен один месяц со дня вручения копии приказа об увольнении либо наступления другого указанного законом события, связанного с выдачей документов о трудовой деятельности. Поэтому обращение в трудовую инспекцию, прокуратуру, службу безопасности работодателя или полицию не следует воспринимать как замену судебному иску и основание спокойно ждать окончания их проверок. Ст. 392 ТК РФ www.consultant.ru устанавливает специальный месячный срок для спора об увольнении.
Что нужно сохранить уже сегодня
Сохраните трудовой договор и все приложения, должностную инструкцию, лист оценки, фотографию тетради, скриншот служебной записки, полный оригинал аудиозаписи, рабочую переписку, ваши вопросы начальнику, задания и результаты их выполнения. Отдельно составьте хронологию с датами, кто присутствовал и что происходило. Не храните единственные экземпляры только на рабочем компьютере или телефоне работодателя.
Главное сейчас не доказывать им устно, что они неправы, а создавать доказательственный след. Если они действительно готовят увольнение по ст. 71 ТК РФ, спор будет решаться не количеством сотрудников, готовых выступить на стороне начальника, а тем, сможет ли работодатель подтвердить реальные причины неудовлетворительного результата и соответствие этих причин вашей трудовой функции, а вы сможете показать обратное и обстоятельства, при которых формировалась отрицательная оценка. Суд оценивает совокупность доказательств, а не проводит голосование между работником и коллективом.
Для точной оценки перспектив нужны два обстоятельства. Когда заканчивается ваш испытательный срок и вручали ли вам уже отдельное письменное уведомление об увольнении с конкретными причинами? Есть ли у вас трудовой договор и должностная инструкция, где можно увидеть ваши обязанности и условие об испытании?
Один дом две квартиры одна выгребная яма Возникали споры в откачке следом соседи предложили поставить дополнительные кольца в общую яму мы на предложение никак не ответили тогда соседи поставили отдельную яму и требовали через суд запретить пользоваться общей ямой ссылаясь на то что они ей не пользуются и по нормам сан Пина вредит им и устранить ее за мой счет далее суд назначил экспертизу экспертиза была за счет соседей экспертиза доказала что нормы нарушены
Ответить
Добрый вечер. С учетом экспертизы позиция соседей по вопросу нарушения санитарных требований стала существенно сильнее. Но из этого еще не следует, что суд обязан полностью запретить вам пользоваться ямой, демонтировать ее именно за ваш счет и освободить соседей от участия в расходах.
Действующие СанПиН требуют, чтобы при отсутствии централизованного водоотведения жидкие бытовые отходы накапливались в локальных очистных сооружениях либо в подземных водонепроницаемых сооружениях. Для выгребов установлены требования к расстоянию до жилых домов, водонепроницаемости, наполнению и очистке. В частности, расстояние от выгреба до жилого дома должно составлять не менее 10 метров. Поэтому если судебная экспертиза установила нарушение именно этих требований и невозможность безопасной эксплуатации существующей ямы, игнорировать заключение будет сложно.
При этом суд должен рассматривать не только факт нарушения норм, но и то, нарушает ли существование или эксплуатация ямы права соседей и какой способ устранения нарушения необходим. По статье 304 ГК РФ собственник вправе требовать устранения нарушений его права. Верховный Суд разъяснил, что для удовлетворения такого требования истец должен доказать свое право и нарушение или реальную угрозу нарушения этого права. Суд вправе обязать ответчика устранить последствия нарушения либо запретить определенные действия.
Поэтому заключение эксперта нужно читать полностью. Важен не только вывод «нормы нарушены». Нужно установить, что эксперт предложил для устранения нарушения. Если нарушение можно устранить реконструкцией, герметизацией, устройством дополнительных колец, переносом либо иным техническим способом, это может иметь значение против требования о полном уничтожении сооружения. Если эксперт прямо указал, что существующая яма в данном месте требованиям соответствовать не может, положение сложнее.
Отдельный вопрос касается принадлежности ямы. Если она изначально обслуживала обе квартиры и относится к общему имуществу собственников, тот факт, что соседи позднее сделали себе отдельную яму, не превращает прежнюю общую яму автоматически в вашу личную собственность. Владение и пользование общим имуществом производится по соглашению участников, а при споре порядок определяет суд. Расходы по содержанию и сохранению общего имущества по общему правилу распределяются между участниками общей собственности соразмерно их долям.
Это особенно важно для требования соседей «устранить яму за ваш счет». Если яма действительно является общей, нужно возражать против автоматического возложения 100 процентов расходов только на вас. Необходимо выяснять, кто является собственником сооружения, на чьем участке оно расположено, кем оно создавалось и для каких помещений предназначалось. Их добровольный переход на отдельную канализацию не обязательно прекращает их имущественные права и обязанности в отношении ранее существовавшего общего имущества.
Однако есть существенный риск. Если суд установит, что после устройства соседями отдельной ямы только вы фактически эксплуатируете спорную яму, а именно ваша эксплуатация создает продолжающееся нарушение их прав, суд может возложить обязанность прекратить такое использование и привести объект в безопасное состояние именно на вас. Здесь уже недостаточно ссылаться только на то, что раньше яма была общей.
То обстоятельство, что соседи ранее предлагали установить дополнительные кольца, тоже стоит использовать. Оно может подтверждать, что они сами ранее рассматривали яму как общий объект и предлагали совместно изменить ее конструкцию. Но ваше отсутствие ответа на это предложение не означает автоматически согласия отказаться от прав на яму или принять на себя все дальнейшие расходы.
Есть и вопрос судебных расходов. То, что соседи первоначально оплатили экспертизу, не означает, что эти деньги окончательно останутся за ними. Расходы на экспертизу относятся к судебным издержкам. Если иск будет удовлетворен, суд по общему правилу может взыскать соответствующие расходы с проигравшей стороны. При частичном удовлетворении требования расходы распределяются пропорционально.
Поэтому сейчас я бы не строил защиту на тезисе «яма общая, значит соседи ничего требовать не могут». После экспертизы такая позиция слабая. Более перспективно разделить спор на три самостоятельных вопроса. Установить можно ли устранить нарушения без ликвидации ямы, доказать правовой статус ямы как общего либо личного имущества, а затем спорить о том, на кого и в какой части должны быть возложены работы и расходы.
Для точной оценки нужны два документа. Пришлите в личный чат заключение судебной экспертизы, особенно выводы и ответы эксперта на вопросы суда, и формулировку исковых требований соседей. Тогда можно определить, есть ли основания возражать против полного запрета пользоваться ямой и против требования выполнить все работы исключительно за ваш счет.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, Минобразования области, издало приказ о приведении штатных нормативов в соответствие. По этому приказу в ДОУ, где две группы у повара может быть 0,5 ставки. Как быть, если это не соответствует СанПину. Сад работает с 8 до 17.00, повар готовит детям и ужин.
Ответить
Добрый вечер. Ссылка именно на СанПиН как на основание, требующее одну полную ставку повара, будет неверной. Действующие санитарные правила регулируют безопасность и режим питания, но не устанавливают, что при двух группах обязательно должна быть 1 ставка повара.
При этом приказ регионального министерства нужно проверять отдельно. По федеральному законодательству установление штатного расписания относится к компетенции образовательной организации, а направленные Минпросвещения примерные штатные нормативы носят рекомендательный характер. Для приготовления питания Минпросвещения предусматривает в штате ДОО не только повара, но и кухонного рабочего. Более того, применяемые в качестве ориентира нормативы Минтруда по функции приготовления детского питания исходят минимум из 2 работников при численности до 30 детей и 2,5 при численности до 50 детей.
Есть еще важный момент. При работе сада с 8:00 до 17:00 пребывание составляет 9 часов. По действующему на 18 августа 2026 года СанПиН для пребывания детей 8–10 часов предусмотрены завтрак, второй завтрак, обед и полдник. Ужин как обязательный прием пищи предусмотрен при пребывании 11–12 часов. Поэтому аргумент, что 0,5 ставки невозможно именно из-за необходимости готовить предусмотренный СанПиН ужин, при таком режиме работы не подтверждается.
Главный вопрос здесь в содержании областного приказа. Если пришлете сам приказ или хотя бы область, номер и дату приказа, можно проверить, действительно ли министерство установило обязательные 0,5 ставки, а не рекомендуемый норматив, и есть ли основания требовать сохранения большей численности работников пищеблока с учетом количества детей и фактического объема работы.
Здравствуйте. Ситуация: знакомая женщина в возрасте взяла под опеку своих родных племянников которым по 8 лет. Сироты. Есть совершеннолетние брат и сестра которые живут очень далеко, на другом конце страны. После смерти матери осталась квартира состояние которой вообще никому не известно. В этой квартире выделены доли младшим двойняшкам, которые под опекой. Им приходят письма (детям 8 лет) что они должны платить коммунальные платежи за эту квартиру. Как быть их приемной маме-опекуну? По закону она не обязана оплачивать, но она не хочет чтобы на них висел долг. Они прописаны у нее в квартире но выделить доли она не может так как квартира маленькая, меньше той, в которой доли есть. Органы опеки бездействуют и доводят ее до слез. Не знает куда обратиться. У нее проблемы со здоровьем, и возраст большой, но детей не бросила. Хочется ей помочь очень. Как можно решить?
Ответить
Добрый вечер. Опекун не обязана погашать задолженность по этой квартире из своих личных денег. Но поскольку дети являются собственниками долей, полностью игнорировать начисления нельзя. Опекун должна действовать как их законный представитель, проверить квартиру, состав долга и организовать защиту имущества детей.
1. Почему платежи вообще начисляют детям
Если доли в квартире принадлежат восьмилетним детям, обязанность по расходам, связанным с собственностью, возникает у них как у собственников. По п. 5 ч. 2 ст. 153 ЖК РФ обязанность по оплате возникает у собственника с момента возникновения права собственности. Расходы на содержание общего имущества и взносы на капитальный ремонт собственники несут соразмерно своим долям по ст. 158 ЖК РФ. Поэтому само получение платежных документов на имя несовершеннолетних не означает нарушения закона. Статья 153 ЖК РФ www.consultant.ru и статья 158 ЖК РФ www.consultant.ru.
Но отсюда не следует, что опекун должна оплачивать квартиру из своей пенсии, зарплаты или иных личных средств. Часть 5 ст. 18 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» прямо устанавливает, что обязанности опекуна по сохранению имущества подопечного исполняются за счет имущества подопечного. Статья 18 Федерального закона № 48-ФЗ www.consultant.ru. В материалах по применению этой нормы также проводится разграничение между обязанностью опекуна действовать за ребенка и источником оплаты. Задолженность относится к подопечному, а опекун выступает его законным представителем.
2. Самое важное сейчас не платить все подряд, а разобраться, из чего сложился долг
Нужно получить в управляющей организации, расчетном центре, у ресурсоснабжающих организаций и регионального оператора капремонта полную помесячную расшифровку задолженности. Отдельно нужно установить:
- с какого месяца начисляется долг;
- какие доли принадлежат каждому из детей;
- кто является остальными собственниками квартиры;
- какая задолженность возникла до смерти матери, а какая уже после;
- начисляются ли платежи детям соразмерно их долям либо на них фактически повесили всю квартиру;
- установлены ли счетчики и какие последние показания передавались;
- кто фактически находится в квартире;
- имеется ли задолженность по капремонту;
- начисляются ли услуги исходя из количества проживающих.
Это принципиально, потому что совершеннолетние брат и сестра, если они также являются собственниками квартиры или наследниками соответствующих долей, не исчезают из правоотношения только потому, что живут в другом регионе. Расходы собственника на содержание общего имущества привязаны к его доле, а не к месту проживания.
3. Отдельно необходимо разделить старый долг матери и новые начисления детям
Если часть задолженности образовалась при жизни матери, это уже вопрос долгов наследодателя. По ст. 1175 ГК РФ принявшие наследство наследники отвечают по долгам наследодателя, причем каждый лишь в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Поэтому нельзя механически записать весь прежний долг матери только на двух восьмилетних детей, не выяснив круг наследников, состав наследства и размер их наследственных долей. Статья 1175 ГК РФ www.consultant.ru.
Есть еще отдельное правило по взносам на капитальный ремонт. При переходе права собственности задолженность прежнего собственника по таким взносам в предусмотренных законом случаях переходит к новому собственнику. Поэтому капремонт необходимо проверять отдельно от остальных коммунальных долгов. Часть 3 статьи 158 ЖК РФ www.consultant.ru.
4. То, что дети фактически живут у опекуна, не прекращает все платежи по принадлежащей им квартире
Плата за содержание жилья, содержание общего имущества, капремонт и ряд других начислений сохраняются независимо от того, проживает собственник в квартире или нет. Поэтому просто представить справку, что дети зарегистрированы и живут по другому адресу, и полностью «обнулить коммуналку» не получится.
Но часть начислений можно уменьшить или исключить. При наличии приборов учета фактическое потребление воды и электроэнергии определяется прежде всего по их показаниям. По ч. 1 ст. 157 ЖК РФ коммунальные услуги рассчитываются исходя из объема потребления по приборам учета, а при их отсутствии применяются нормативы. Поэтому квартиру необходимо открыть, проверить счетчики, зафиксировать показания и передавать их исполнителям услуг. Статья 157 ЖК РФ www.consultant.ru.
Для некоторых услуг предусмотрен перерасчет за период временного отсутствия, но условия различаются. Например, по Правилам № 354 возможен перерасчет отдельных коммунальных услуг при отсутствии более пяти полных календарных дней, если соблюдены предусмотренные правилами условия. Для ТКО также установлен специальный порядок перерасчета при временном отсутствии. Отопление и расходы на общедомовые нужды только по причине отсутствия проживающих таким способом не обнуляются. Раздел VIII Правил № 354 www.consultant.ru.
5. Органы опеки в этой ситуации не должны ограничиваться словами «разбирайтесь сами»
У детей имеется недвижимое имущество, и орган опеки обязан участвовать в обеспечении его сохранности. Статья 18 Закона № 48-ФЗ предусматривает принятие имущества подопечного по описи, причем опись составляется органом опеки с участием опекуна и, применительно к квартире в многоквартирном доме, представителей управляющей организации либо иных указанных законом лиц. Опекун, со своей стороны, обязан принимать меры для защиты имущественных прав детей. Статья 18 Федерального закона № 48-ФЗ www.consultant.ru.
Поэтому я бы рекомендовал опекуну не ходить туда устно, а направить письменное заявление в орган опеки. Потребовать организовать обследование квартиры и составление описи имущества детей, содействовать в получении доступа в квартиру, определить меры по сохранности жилья, дать письменные указания относительно управления принадлежащими детям долями и рассмотреть вопрос об использовании квартиры в интересах детей. Отказ или отсутствие ответа уже можно обжаловать вышестоящему органу, в прокуратуру либо в суд.
6. Не нужно отдавать детям доли в квартире самого опекуна
Вот этого делать совершенно не требуется. То, что дети зарегистрированы у опекуна и проживают там, не обязывает ее выделять им доли в своей квартире. Их право собственности на другую квартиру сохраняется независимо от регистрации по месту жительства.
Более того, избавляться от принадлежащих детям долей только ради прекращения коммунальных начислений нельзя без оценки последствий. Сделки с недвижимостью подопечных, включая продажу, обмен, раздел и действия, которые могут уменьшить их имущество, требуют предварительного разрешения органа опеки по ст. 37 ГК РФ. Статья 37 ГК РФ www.consultant.ru.
Если квартира пригодна для проживания и свободна, имеет смысл рассмотреть и другой вариант. С разрешения органа опеки квартиру или принадлежащие детям права можно использовать так, чтобы имущество приносило доход, например решать вопрос о сдаче жилья в установленном порядке. Это требует отдельной проверки состава собственников и согласования с органом опеки, но экономически такой вариант может быть значительно разумнее многолетнего накопления долгов. Закон обязывает опекуна не только сохранять имущество, но и способствовать извлечению из него доходов.
Практически я бы сделал сейчас следующее. Получил выписку ЕГРН на квартиру и документы о наследстве, установил всех собственников и размеры долей. Затем запросил полную историю начислений у всех поставщиков. После этого письменно обратился в опеку с требованием провести опись и обследование квартиры. Одновременно сообщил УК и ресурсоснабжающим организациям, что собственниками долей являются малолетние дети под опекой, которые фактически проживают по другому адресу, потребовал провести сверку, зафиксировать показания счетчиков и произвести возможные перерасчеты.
Самое неправильное здесь решение заключается в том, чтобы пожилой женщине молча оплачивать из своих средств чужую квартиру, лишь бы у детей не было долга. Закон возлагает на нее обязанность защищать имущество детей и представлять их интересы, но содержание принадлежащего детям имущества должно решаться за счет их имущества и с участием органа опеки. Если орган опеки действительно бездействует, это нужно фиксировать письменными обращениями, после чего такое бездействие уже можно предметно обжаловать.
Еще стоит проверить законодательство того субъекта РФ, где находится квартира или где дети состоят под опекой. Для детей-сирот в регионах могут действовать дополнительные меры поддержки по оплате жилых помещений и ЖКУ. Их наличие и условия зависят от конкретного субъекта, поэтому без региона утверждать наличие такой льготы нельзя.
Покупаю пивной бар в городе Краснодар, здание коммерческое, в этом же здание много других бизнесов в том числе центр подготовки школьников к егэ, но они работают, как ИП без лицензии и в официальных списках образовательных учреждений этого центра нет, но нашел данную статью: По действующему постановлению Краснодара № 8613: -для продажи алкоголя при оказании услуг общепита защитное расстояние составляет 25 м;-для обычной розничной продажи до организаций, обучающих несовершеннолетних-специальный перечень объектов и геодезические отчёты ведёт департамент архитектуры, а не департамент образования. Текущая редакция постановления № 8613. Верховный Суд уже подтвердил, что организация дополнительного образования, фактически обучающая несовершеннолетних, создаёт запретную территорию. В аналогичном деле пивной магазин находился в одном здании с детским центром; штраф оставили в силе, а то, что аренда магазина возникла раньше детского центра, значения не имело. Постановление ВС РФ от 05.05.2025 № 4-АД25-10-К1. Вопрос в том, стоит ли мне покупать этот бар смотря на эти данные, ведь по факту этот центр не входит в государственную деятельность, но вот ответ верховного суда этому противоречит? И найти точку для пивного бара тогда просто нереально, ведь образовательные центры и различные обучения для детей находятся практически в каждом доме города.
Ответить
Добрый вечер. Покупать этот бар без дополнительной проверки я бы не рекомендовал. Но из приведённого постановления Верховного Суда не следует, что любой репетиторский кабинет или центр подготовки к ЕГЭ автоматически делает помещение непригодным для пивного бара.
Что действительно установил Верховный Суд
В Постановлении ВС РФ от 05.05.2025 № 4-АД25-10-К1 речь шла не о частном ИП без лицензии. Магазин находился в одном здании с муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества», которое входило в список образовательных учреждений.
ВС подтвердил важный принцип. Исключение для организаций дополнительного образования не помогает, если такая организация фактически осуществляет обучение несовершеннолетних. Запрет установлен отдельно в отношении помещений организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних.
Кроме того, ВС прямо указал, что тот факт, что алкогольная точка появилась раньше образовательного центра, значения не имеет.
То есть указанная Вами судебная практика реальна, но ситуация Вашего центра подготовки к ЕГЭ не полностью совпадает с этим делом.
Отсутствие образовательной лицензии Вас не защищает
Здесь как раз находится основной риск.
По действующей статье 16 Федерального закона № 171-ФЗ продажа алкоголя запрещается на прилегающих территориях не только к образовательным организациям, но также к помещениям организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних.
Поэтому аргумент:
> «у них нет образовательной лицензии, следовательно, это не образовательный объект»
может не сработать.
Более того, ИП вообще может законно заниматься образовательной деятельностью без лицензии, если осуществляет ее непосредственно, без привлечения педагогических работников. Это следует из законодательства об образовании.
Минфин отдельно рассматривал именно вопрос применения алкогольных ограничений к ИП. Он указал, что требования подп. 10 п. 2 ст. 16 Закона № 171-ФЗ распространяются и на индивидуальных предпринимателей, осуществляющих соответствующую образовательную деятельность. При этом само письмо Минфина нормативным актом не является, но риск для алкогольной точки оно хорошо показывает.
Но и обратная крайность неверна
Не вся деятельность под вывеской «подготовка к ЕГЭ», «детский центр», «репетиторский центр» автоматически является образовательной деятельностью в юридическом смысле.
По Закону № 273-ФЗ образовательная деятельность связана с реализацией образовательных программ. Закон отдельно определяет образовательную организацию, организацию, осуществляющую обучение, и приравнивает к организациям, осуществляющим образовательную деятельность, соответствующих ИП.
Поэтому применительно именно к соседнему центру надо установить, что там юридически и фактически происходит.
Я бы перед покупкой проверил:
1. На кого оформлена деятельность. Конкретный ИП, ООО, АНО или другое лицо.
2. Кто фактически проводит занятия. Сам ИП либо наемные преподаватели.
3. Возраст учеников.
4. Какие услуги указаны в договорах с родителями.
5. Есть ли образовательные программы, учебные планы, расписание, группы.
6. Какие ОКВЭД зарегистрированы.
7. Что указано в рекламе и на сайте центра.
8. Есть ли образовательная лицензия или основания работать без нее.
9. Какое конкретно помещение занимает центр и действительно ли там непосредственно проводятся занятия.
10. Включено ли помещение в действующие муниципальные схемы и сведения об объектах, формирующих запретную территорию.
Последний пункт особенно важен.
Что с постановлением Краснодара № 8613
Постановление № 8613 действительно применяется в Краснодаре и предусматривает отдельные расстояния для розничной продажи и общественного питания. Для продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания использовалось расстояние 25 метров от соответствующих организаций и объектов.
Но федеральные правила определения таких территорий в 2026 году обновились. Постановлением Правительства РФ от 10.04.2026 № 394 утверждены новые правила определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий.
Поэтому перед сделкой я бы не ограничивался скачанной где-либо редакцией № 8613. Необходимо получить актуальную схему именно по адресу будущего бара.
То, что центра нет в списке департамента образования, еще не дает достаточной гарантии
Это хороший аргумент в Вашу пользу, но я бы не основывал покупку бизнеса только на нем.
Федеральная статья 16 сформулирована через фактический статус помещений и осуществляемую в них деятельность. В действующей редакции прямо указано, что соответствующий запрет распространяется на помещения, в которых непосредственно осуществляется соответствующая деятельность.
Следовательно, потенциальный спор может возникнуть вокруг факта обучения несовершеннолетних, даже если информация о центре своевременно не появилась в муниципальных базах.
Причем положение бара здесь значительно хуже положения обычного арендатора. Вы покупаете бизнес, стоимость которого напрямую зависит от возможности законно продавать пиво. Если через несколько месяцев контролирующий орган установит наличие запретной территории, значительная часть стоимости приобретенного бизнеса может исчезнуть.
Насчет того, что тогда в Краснодаре невозможно открыть бар
Такого вывода из закона нет.
Во-первых, запрет действует не на весь дом или квартал автоматически, а в пределах установленной прилегающей территории.
Во-вторых, для общественного питания в Краснодаре применяется существенно меньшее расстояние, чем для ряда случаев обычной розничной торговли.
В-третьих, далеко не каждый кружок, репетитор, языковая студия или кабинет автоматически образует соответствующий объект.
Но проблема действительно существует. Для алкогольного бизнеса проверка соседних помещений должна проводиться не только на день покупки. Верховный Суд уже подтвердил, что появление соответствующего объекта позднее может повлиять на ранее существовавшую алкогольную точку.
Что я бы сделал до передачи денег за бар
Первое. Получил бы от администрации Краснодара официальный ответ о наличии или отсутствии по конкретному адресу ограничений, предусмотренных ст. 16 Закона № 171-ФЗ, и действующую схему прилегающих территорий.
Второе. Проверил бы именно соседний центр. Выписку ЕГРИП, ОКВЭД, сайт, договоры, рекламу, лицензионный реестр и фактическую организацию занятий.
Третье. Заказал бы расчет расстояния именно тем способом, который предусмотрен муниципальным актом. Здесь важны не визуальные «примерно 20 метров», а входы, помещения и установленная методика измерения.
Четвертое. В договор купли-продажи бизнеса я бы включил заверения продавца о том, что объект соответствует требованиям законодательства об обороте алкоголя, а также обязанность вернуть цену или компенсировать убытки, если выяснится, что на дату сделки существовали скрытые ограничения.
Итог
Решение ВС РФ № 4-АД25-10-К1 не означает, что этот бар уже нельзя покупать. В том деле был полноценный муниципальный центр дополнительного образования, входивший в перечень образовательных учреждений. В Вашей ситуации статус соседнего ИП еще необходимо устанавливать.
Но считать объект безопасным только потому, что у соседнего центра нет лицензии и его нет в списке образовательных учреждений, тоже нельзя. Отсутствие лицензии не исключает образовательную деятельность ИП и не снимает риск применения ст. 16 Закона № 171-ФЗ.
Если речь идет о покупке бизнеса за существенную сумму, я бы ставил сделку в зависимость от предварительной юридической проверки конкретного адреса, соседнего ИП и муниципальной схемы запретных территорий. И только после этого принимал решение о покупке.
Бывшая жена присвоила себе движимое и недвижимое имущество которое было куплено на денежные средства бывшего мужа военнослужащего, выплата за ранение. Военнослужащий, участник специальной военной операции подал исковое заявление в городской суд на истребование движимого и недвижимого имущества и взыскания неосновательного обогащения с бывшей жены. Что делать если вдруг на судебном заседании выяснится, что истребуемое имущество и взыскание неосновательного обогащения ответчик переоформила на свою несовершеннолетнию дочь?
Ответить
Добрый вечер. Если в заседании выяснится, что спорное имущество уже оформлено на несовершеннолетнюю дочь ответчика, это не прекращает спор. Нужно сразу просить суд изменить состав участников дела, уточнить требования и принять обеспечительные меры в отношении имущества.
Если дочь стала собственником или фактическим владельцем спорного имущества, вопрос об истребовании должен разрешаться с её участием. Суд может привлечь соответчика либо при наличии оснований заменить ненадлежащего ответчика по ст. 40 ГПК РФ www.consultant.ru и ст. 41 ГПК РФ www.consultant.ru. Если военнослужащий докажет свое право на имущество, возможность его истребования у нового владельца определяется ст. 301 ГК РФ www.consultant.ru и ст. 302 ГК РФ www.consultant.ru. При безвозмездном получении имущества от лица, которое не имело права его отчуждать, защита приобретателя существенно уже.
Главное сейчас не допустить дальнейшего переоформления имущества. Следует заявить ходатайство об обеспечении иска, например об аресте имущества и запрете регистрационных и иных действий с ним. Такие меры допускаются, когда без них исполнение будущего решения может быть затруднено или невозможно, по ст. 139 ГПК РФ www.consultant.ru и ст. 140 ГПК РФ www.consultant.ru.
По требованию о неосновательном обогащении ситуация отдельная. Передача имущества или денег дочери не означает автоматически, что требование к бывшей жене нужно заменить требованием к ребенку. Нужно установить, что именно переоформлено, по какой сделке и когда. Если это выяснится в заседании, просите отложить рассмотрение для получения выписок и документов по сделке, одновременно заявляйте обеспечительные меры и готовьте уточнение требований с учетом нового собственника.
Я не получила судебный приказ, какие указать причины, для восстановления срока
Ответить
Добрый вечер. Если судебный приказ вы фактически не получали, основной довод должен быть именно в этом. Причины нужно указывать только те, которые реально были и которые можно подтвердить.
По ст. 128 ГПК РФ www.consultant.ru срок для возражений составляет 10 дней со дня получения приказа. Если срок уже считается пропущенным, ст. 129 ГПК РФ www.consultant.ru позволяет принять поздние возражения, когда должник не мог подать их своевременно по независящим от него причинам.
Можно написать так: «Копию судебного приказа я не получала, о его вынесении своевременно не знала, поэтому не имела возможности представить возражения в установленный срок. О наличии судебного приказа узнала только ___». Если действительно были болезнь, командировка, отпуск, переезд либо нарушения доставки почты, это нужно дополнительно указать. Именно такие обстоятельства прямо названы Верховным Судом как возможные основания и должны подтверждаться документами. Пункты 33–34 Постановления Пленума ВС РФ № 62 www.consultant.ru.
Важно выяснить, что находится в материалах суда по почтовому отправлению. Если письмо возвращалось за истечением срока хранения, одного утверждения «не получала» может не хватить, поскольку суд проверяет, зависело ли неполучение от должника.
Здравствуйте. Подскажите у мужа погиб сын и ему выдали удостоверение, по этому удостоверению для дочери будет какая-то льгота в колледже?
Ответить
Добрый вечер. Если погибший сын мужа не является отцом вашей дочери, то удостоверение, выданное мужу как члену семьи погибшего, само по себе льготу дочери при поступлении в колледж не дает.
Для колледжей льготы установлены непосредственно для самого поступающего. В частности, преимущественное или первоочередное зачисление предусмотрено для детей определенных категорий военнослужащих и участников СВО. Это следует из части 4 статьи 68 Федерального закона № 273-ФЗ www.consultant.ru и связанных с ней категорий статьи 71.
То есть статус отца как родителя погибшего военнослужащего автоматически на его дочь не распространяется. Отдельная льгота может быть предусмотрена региональным законодательством или самим субъектом РФ, поэтому здесь имеет значение регион и конкретный колледж.
Нужно посмотреть, какое именно удостоверение выдали мужу и в каком регионе дочь поступает или уже учится в колледже. По этим данным можно точно проверить, есть ли региональная льгота на обучение, питание, общежитие или иные меры поддержки.
Добрый день! В разводе с супругом с июня 2025 г. 4 детей. На алименты до сих пор не подавала, переводил мне "по любовно". Но решила подать на алименты. У бывшего супруга ИП на патенте, без книги учета доходов и расходов. Вопрос: 1. Если ИП на патента, то как будут считать доход, от какого дохода, от предпологаемого дохода по патенту или от поступлений на карту? 2. С какого момента буду получать алименты, могу с момента подачи на алименты получать, а не с даты развода?
Ответить
Добрый вечер. По патенту алименты считают не с потенциального дохода, указанного для расчета стоимости патента, а с фактического дохода от предпринимательской деятельности. Для четырех детей при взыскании в долях исходный размер составляет половину заработка и иного дохода родителя. Статья 81 СК РФ www.consultant.ru.
Доход ИП для алиментов определяется за вычетом подтвержденных расходов, связанных с предпринимательской деятельностью, и после уплаты соответствующих налогов. Поэтому это не просто все поступления на банковскую карту. Отсутствие у ИП надлежащего учета не означает, что расчет автоматически сделают по потенциальному доходу патента. Расходы должен подтвердить сам ИП. Постановление Правительства РФ от 02.11.2021 № 1908 www.consultant.ru.
Если реальные доходы бывшего мужа трудно установить либо они существенно меняются, можно ставить вопрос не только о доле от дохода, но и об алиментах в твердой денежной сумме либо одновременно в долях и твердой сумме. Статья 83 СК РФ www.consultant.ru.
Алименты присуждаются с даты обращения в суд, а не с даты развода. За период до обращения их можно требовать в пределах трех лет только при доказательствах, что вы пытались получить содержание, а отец уклонялся. С учетом того, что он добровольно переводил деньги, взыскание за прошлый период будет зависеть от размера и регулярности этих переводов и имеющихся доказательств. Статья 107 СК РФ www.consultant.ru.
Сосед сверху, без разрешения УК, пробил перекрытие сверху и заменил стояк горячей воды. УК дала ему предписание, но он его не выполнил. В УК сказали, что будут писать ещё один акт о невыполнение их предписания. Скоро зима, соединение труб, что он делал, не проверены и не испытаны. Речь идёт о том, какую ответственность должна нести УК при порче общедомового имущества. С ущербом, который он нанёс нам, всё понятно: суд и. д. А если потечёт место соединения стояка? Должна ли УК подать на него в суд или опять всё должен делать я?
Ответить
Добрый вечер.
В вашей ситуации УК не вправе ограничиться только составлением повторных актов и предписаний соседу. Если сосед самовольно вмешался именно в стояк горячего водоснабжения, речь идет об общем имуществе дома. Стояки входят в состав общего имущества по п. 5 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 491. Полный текст Правил www.consultant.ru.
За исправное и безопасное состояние общего имущества отвечает управляющая организация. По ч. 1 ст. 161 ЖК РФ управление домом должно обеспечивать надлежащее содержание общего имущества и готовность внутридомовых инженерных систем. Поэтому после того, как УК уже выявила самовольную переделку стояка, ей необходимо не просто зафиксировать нарушение, а определить техническое состояние переделанного участка и принять необходимые меры для безопасной эксплуатации системы. Статья 161 ЖК РФ www.consultant.ru.
Кроме того, аварийно-диспетчерская служба должна контролировать состояние внутридомовых инженерных систем и принимать оперативные меры не только после аварии, но и при угрозе ее возникновения. Если соединения после самовольной замены стояка не обследованы и существует реальный риск протечки, УК должна отреагировать на эту информацию. Раздел IV Правил управления МКД № 416 www.consultant.ru.
При этом прямой нормы, по которой после неисполнения предписания УК обязана именно подать иск к соседу, нет. Но если без действий собственника невозможно обследовать, восстановить или безопасно эксплуатировать общее имущество, УК должна использовать реальные способы устранения нарушения. В том числе управляющие организации вправе обращаться в суд с требованием предоставить доступ к общедомовым коммуникациям для обследования и ремонта.
Поэтому вам не нужно брать на себя обязанность УК и самому судиться с соседом ради обеспечения исправности общедомового стояка. Сейчас имеет смысл письменно потребовать от УК провести обследование переделанного участка, проверить соединения, установить возможность безопасной эксплуатации и принять меры к устранению нарушения. Если сосед не допускает специалистов или отказывается восстанавливать стояк, попросите письменно сообщить, какие меры УК намерена принять, включая судебное обращение.
Если впоследствии произойдет протечка, ответственность не обязательно будет лежать только на соседе. Будут выясняться причина аварии и действия каждого участника. Для УК существенно то, что она уже знает о самовольном вмешательстве, сама выдала предписание и знает о его неисполнении. Если при этом она не принимает необходимых мер по содержанию общего имущества, ее бездействие также может иметь значение при решении вопроса о возмещении ущерба. Поэтому сейчас желательно все обращения в УК делать письменно и сохранять их вместе с актами и предписаниями.
Бывший муж мне должен по решению суда выплатить компенсацию 1/2 участка земли. (земля уже продана супругом). Исполнительный лист у судебных приставов, несколько платежей я получила (судебные приставы высчитывают 1/2 пенсии бывшего мужа. Устно мы решили, что бывший муж отдает мне долю в общей нашей квартире, а я забираю исполнительный лист. Как и кем оформляется такое соглашение?
Ответить
Добрый вечер. В вашей ситуации я бы не советовал просто забирать исполнительный лист в обмен на устное обещание бывшего мужа передать долю квартиры. Безопаснее оформить передачу доли и прекращение денежного взыскания как юридически связанные действия. Основной вариант здесь это мировое соглашение на стадии исполнительного производства с последующим утверждением судом.
Почему простого «забрать исполнительный лист» недостаточно
Сейчас у вас есть вступившее в силу решение суда о взыскании денежной компенсации и возбужденное исполнительное производство. Пока оно действует, пристав продолжает взыскивать деньги с бывшего мужа.
Закон прямо разрешает взыскателю и должнику до окончания исполнительного производства заключить мировое соглашение, которое утверждается судом. Это предусмотрено ст. 50 Федерального закона «Об исполнительном производстве» www.consultant.ru.
Кроме того, ст. 153.8 ГПК РФ www.consultant.ru прямо допускает заключение мирового соглашения при исполнении судебного акта. Такое соглашение обязательно утверждается судом.
Поэтому схема «он обещает долю, вы забираете исполнительный лист» для вас значительно хуже, чем официальное оформление. Если сначала прекратить взыскание, а потом возникнут проблемы с квартирой, обременениями, регистрацией или отказом бывшего мужа подписывать документы, придется разбираться уже с новой проблемой.
Как лучше оформить ваши договоренности
Наиболее защищенный вариант состоит в том, чтобы письменно зафиксировать, что определенная доля квартиры передается вам в счет исполнения оставшейся задолженности по конкретному решению суда.
В мировом соглашении необходимо указать как минимум:
1. Какое именно судебное решение исполняется.
Нужно указать суд, дело, решение, исполнительный лист и исполнительное производство.
2. Какова оставшаяся задолженность.
Поскольку несколько платежей вы уже получили, в соглашении нельзя брать первоначальную сумму компенсации. Нужно установить остаток на дату заключения соглашения.
3. Какую именно недвижимость передает бывший муж.
Нужны точные сведения из ЕГРН: адрес квартиры, кадастровый номер, площадь, вид права и размер доли.
Формулировки типа «отдает свою долю в нашей квартире» недостаточно. Должен быть юридически определенный объект.
4. В счет чего передается доля.
Следует прямо написать, что передача указанной доли осуществляется в счет полного либо частичного исполнения задолженности по решению суда.
5. Как оценивается передаваемая доля.
Это особенно важно. Например, если остаток задолженности составляет 2 млн рублей, а передаваемую долю стороны оценивают в 2 млн рублей, нужно прямо зафиксировать, что после перехода права обязательство по выплате компенсации считается исполненным полностью.
Если стоимость доли меньше остатка задолженности, необходимо определить, какая сумма продолжает подлежать взысканию.
Если стоимость доли превышает задолженность, также нужно решить, является ли превышение частью раздела имущества, возникает ли обязанность доплаты и на каком основании.
Статья 153.9 ГПК РФ www.consultant.ru требует, чтобы в мировом соглашении были согласованы условия, размер и сроки исполнения обязательств. Она также допускает включение иных условий, связанных с заявленными требованиями и не противоречащих закону.
Куда подавать мировое соглашение
Поскольку решение уже находится на исполнении, мировое соглашение представляется в тот суд, который рассматривал первоначальное дело в качестве суда первой инстанции.
Это прямо предусмотрено ст. 153.10 ГПК РФ www.consultant.ru. Суд рассматривает вопрос об утверждении мирового соглашения и выносит определение.
После утверждения мирового соглашения судом исполнение первоначального судебного решения прекращается в согласованной части. Пристав прекращает исполнительное производство на основании утвержденного судом мирового соглашения. Такое основание прямо предусмотрено ст. 43 Федерального закона «Об исполнительном производстве» www.consultant.ru.
При прекращении исполнительного производства исполнительный документ остается в материалах производства и повторно предъявить его к исполнению уже нельзя. Это предусмотрено ст. 44 того же закона www.consultant.ru.
Именно поэтому содержание мирового соглашения нужно проверять особенно внимательно. После его исполнения вернуться к первоначальному варианту взыскания денег может быть невозможно.
Нужен ли нотариус
Здесь все зависит от того, как сейчас оформлена квартира в ЕГРН.
Если квартира до сих пор находится в общей совместной собственности бывших супругов и доли не определены, раздел такого имущества по соглашению супругов или бывших супругов требует нотариального удостоверения. Это прямо установлено п. 2 ст. 38 СК РФ www.consultant.ru.
То есть если в ЕГРН сейчас нет записи, например, «мужу принадлежит 1/2, вам принадлежит 1/2», а квартира зарегистрирована как совместная собственность, сначала необходимо юридически определить, какую именно долю получает каждый.
Если же в ЕГРН уже установлена долевая собственность и, например, бывшему мужу принадлежит конкретная 1/2 доля, применяется режим сделок с долями недвижимости. По общему правилу сделки по отчуждению долей в праве общей собственности требуют нотариального удостоверения, за исключением прямо предусмотренных законом случаев. Это следует из ч. 1.1 ст. 42 Федерального закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» www.consultant.ru.
Поэтому до выбора конкретной конструкции необходимо получить свежую выписку ЕГРН. По ней будет видно, является собственность совместной или долевой, кому принадлежит квартира, имеются ли зарегистрированные ограничения и обременения.
Можно ли просто оформить дарение доли
Я бы этого не рекомендовал.
Дарение предполагает безвозмездность. В вашей ситуации доля передается не просто так, а в обмен на прекращение денежного взыскания по решению суда. Экономически и юридически это не безвозмездная передача.
Если составить договор дарения, а отдельно написать, что вы отказываетесь от взыскания долга, появятся две формально самостоятельные конструкции, которые не отражают реальную договоренность сторон.
Гораздо правильнее прямо указать, что передача доли производится в счет исполнения конкретного денежного обязательства.
Нужно ли сначала отзывать исполнительный лист
Нет. Я бы не советовал делать это первым действием.
Сначала необходимо проверить квартиру и документы, определить юридическую конструкцию, подписать необходимые документы и обеспечить государственную регистрацию перехода права либо утвердить мировое соглашение с четким порядком такой регистрации.
Только после того, как механизм передачи квартиры юридически закреплен, решается вопрос с исполнительным производством.
Особенно важно не путать возвращение исполнительного документа и прекращение исполнительного производства по мировому соглашению. Это разные юридические последствия.
По действующей редакции ст. 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве» www.consultant.ru возвращение исполнительного документа в предусмотренных законом случаях не тождественно прекращению самого материального обязательства и при установленных законом условиях допускает повторное предъявление документа.
При утверждении судом мирового соглашения ситуация иная. Стороны окончательно изменяют порядок исполнения вступившего в силу решения суда, а исполнительное производство прекращается на основании этого соглашения.
Что должно быть написано в соглашении о прекращении долга
Особенно внимательно нужно прописать момент, когда денежное обязательство считается исполненным.
Для вас безопаснее условие примерно по смыслу такое:
денежная задолженность бывшего мужа по решению суда считается погашенной не с момента подписания соглашения, а после государственной регистрации перехода согласованной доли квартиры в вашу собственность.
Это принципиально.
Не стоит соглашаться на формулировку:
«С момента подписания мирового соглашения взыскатель отказывается от всей задолженности».
При такой редакции долг уже прекращается, а регистрация недвижимости еще может не состояться.
Нужно связать события последовательно:
сначала возникновение или переход права собственности на долю к вам, затем прекращение соответствующей денежной задолженности.
Что делать с уже полученными от пристава деньгами
Их необходимо обязательно учесть.
Допустим, первоначально по решению суда бывший муж должен был выплатить 3 млн рублей. Пристав уже удержал и перечислил вам 400 тыс. рублей. Тогда мировое соглашение должно исходить не из 3 млн рублей, а из оставшегося долга с учетом произведенных платежей.
Полезно получить у пристава постановления и сведения о фактически перечисленных вам суммах либо сверить их с банковскими поступлениями.
В соглашении желательно указать конкретный остаток задолженности на определенную дату.
Что проверить по квартире до подписания документов
До прекращения взыскания я бы проверил минимум следующее:
кто зарегистрирован собственником квартиры;
вид собственности, совместная или долевая;
точный размер доли бывшего мужа;
нет ли ипотеки, ареста, запрета регистрационных действий и других обременений;
не принадлежит ли часть квартиры третьим лицам или детям;
не зарегистрированы ли права, которые могут препятствовать передаче;
соответствует ли рыночная стоимость передаваемой доли размеру оставшегося долга;
нет ли в отношении бывшего мужа процедур банкротства или иных обстоятельств, способных повлиять на сделку.
Последний пункт особенно важен, если стоимость имущества значительная.
Если в квартире уже имеются определенные доли
Например, если по ЕГРН вам принадлежит 1/2 квартиры, бывшему мужу 1/2 квартиры и он хочет передать вам свою 1/2, ситуация технически проще.
После государственной регистрации перехода его 1/2 доли вы становитесь собственником всей квартиры.
Но даже здесь не нужно ограничиваться заявлением приставу и обычной распиской. Необходимо документально связать переход доли с исполнением задолженности.
Если квартира еще является совместной собственностью
Тогда ситуация сложнее.
Сначала необходимо определить, какую часть квартиры бывший муж вправе передать. Для раздела общего имущества бывших супругов закон предусматривает нотариально удостоверенное соглашение. Пункт 2 ст. 38 СК РФ www.consultant.ru прямо устанавливает нотариальную форму такого соглашения.
В этом случае я бы не рекомендовал самостоятельно составлять один простой документ с формулировкой «муж отдает квартиру вместо долга». Нужно согласовать нотариальное оформление раздела квартиры и мировое соглашение по исполнительному производству так, чтобы одно действие не уничтожило вашу защиту до совершения другого.
Государственная регистрация обязательна
Одной подписи бывшего мужа под соглашением недостаточно. Право на недвижимость должно быть зарегистрировано в ЕГРН.
Утвержденное судом мировое соглашение может использоваться в качестве основания для государственной регистрации в предусмотренном законом порядке, но содержание судебного акта должно позволять определить объект, долю и возникающее право. Права на недвижимость на основании судебного акта регистрируются по правилам ст. 58 Федерального закона № 218-ФЗ www.consultant.ru.
Поэтому в мировом соглашении нельзя оставлять неопределенные формулировки. Должны быть указаны квартира, кадастровый номер, размер передаваемой доли, зарегистрированный правообладатель и порядок государственной регистрации.
Какую последовательность я считаю наиболее безопасной
Первое. Получить свежую выписку ЕГРН на квартиру.
Второе. Получить у пристава точные сведения об остатке задолженности с учетом уже перечисленных вам денежных средств.
Третье. Сопоставить остаток долга со стоимостью передаваемой доли.
Четвертое. Определить по ЕГРН, какая собственность зарегистрирована сейчас, совместная или долевая.
Пятое. Подготовить юридически согласованные документы. Если требуется раздел совместной собственности, оформить его в надлежащей нотариальной форме. Если задолженность заменяется передачей доли, прямо связать передачу доли с исполнением судебного решения.
Шестое. Подать мировое соглашение на утверждение в суд, рассматривавший дело в первой инстанции.
Седьмое. Обеспечить государственную регистрацию перехода права на долю квартиры.
Восьмое. Только после выполнения предусмотренных соглашением условий прекращать денежное взыскание в соответствующей части.
Главный риск для вас
Самая опасная последовательность выглядит так:
вы сначала отзываетe исполнительный лист или отказываетесь от взыскания, пристав прекращает удерживать половину пенсии, а затем бывший муж не оформляет долю.
Не нужно ставить себя в такое положение.
С учетом того, что у вас уже имеется действующий исполнительный документ и идет реальное взыскание, у вас сейчас достаточно сильная позиция. Не следует отказываться от существующего механизма взыскания раньше, чем передача квартиры будет надежно оформлена.
Что я бы рекомендовал конкретно в вашей ситуации
Если бывший муж действительно согласен передать принадлежащую ему долю квартиры окончательно и вы хотите принять ее вместо оставшейся денежной компенсации, правильная конструкция должна быть оформлена через нотариуса и/или мировое соглашение, утверждаемое судом, в зависимости от того, как квартира зарегистрирована сейчас.
Просто «забрать исполнительный лист у приставов» и подписать между собой бумагу я бы не советовал.
Первое, что необходимо посмотреть, это свежая выписка ЕГРН на квартиру и решение суда, по которому сейчас производится взыскание. По этим двум документам можно определить, какой вариант вам подходит: нотариальное соглашение о разделе имущества с последующим урегулированием исполнительного производства либо мировое соглашение на стадии исполнения с передачей конкретной доли в счет оставшейся задолженности.
Особое внимание нужно уделить формулировке о том, в какой момент ваш денежный долг считается погашенным. В ваших интересах связывать его прекращение с фактической государственной регистрацией права на долю за вами, а не просто с подписанием документов.
Если квартира уже оформлена по 1/2 на каждого, конструкция будет одна. Если она до сих пор находится в совместной собственности супругов без определения долей, оформление будет другим. Поэтому для окончательной схемы достаточно посмотреть выписку ЕГРН на квартиру и резолютивную часть решения суда.
2.1. Арендодатель подтверждает, что он получил согласие всех совершеннолетних лиц, зарегистрированных по данному адресу, или владеющих совместно с ним данной жилплощадью, на сдачу данной квартиры в аренду. 2.2. Арендодатель подтверждает, что на момент подписания настоящего Договора аренды данная квартира не продана, не подарена, не является предметом судебного спора, не находится под залогом, арестом, не сдана внаем. Дом на период аренды квартиры не подлежит сносу или капитальному ремонту с отселением. 2.3. Арендодатель имеет право посещать Арендатора только с предварительным уведомлением.
2.1. Арендодатель подтверждает, что он получил согласие всех совершеннолетних лиц, зарегистрированных по данному адресу, или владеющих совместно с ним данной жилплощадью, на сдачу данной квартиры в аренду. 2.2. Арендодатель подтверждает, что на момент подписания настоящего Договора аренды данная квартира не продана, не подарена, не является предметом судебного спора, не находится под залогом, арестом, не сдана внаем. Дом на период аренды квартиры не подлежит сносу или капитальному ремонту с отселением. 2.3. Арендодатель имеет право посещать Арендатора только с предварительным уведомлением.
2.1. Арендодатель подтверждает, что он получил согласие всех совершеннолетних лиц, зарегистрированных по данному адресу, или владеющих совместно с ним данной жилплощадью, на сдачу данной квартиры в аренду. 2.2. Арендодатель подтверждает, что на момент подписания настоящего Договора аренды данная квартира не продана, не подарена, не является предметом судебного спора, не находится под залогом, арестом, не сдана внаем. Дом на период аренды квартиры не подлежит сносу или капитальному ремонту с отселением. 2.3. Арендодатель имеет право посещать Арендатора только с предварительным уведомлением.
Ответить
Добрый вечер. Условия в целом рабочие, но их лучше немного уточнить. Если квартира передается гражданину для проживания, юридически корректнее использовать «Наймодатель», «Наниматель» и «договор найма жилого помещения», а не аренды.
По ст. 671 ГК РФ pravo.gov.ru собственник передает жилое помещение гражданину именно по договору найма. Поэтому в п. 2.1 лучше указать согласие других собственников, когда оно требуется, а не всех совершеннолетних зарегистрированных лиц. Одна регистрация человека в квартире еще не означает, что от него требуется согласие на ее сдачу.
В п. 2.2 лучше отдельно закрепить отсутствие ареста, судебного спора и передачи квартиры другому нанимателю, а наличие залога или иных обременений обязать собственника раскрыть до подписания договора. Пункт о сносе и капитальном ремонте разумнее сформулировать как подтверждение того, что Наймодателю на дату подписания не известно о соответствующем решении.
Пункт о посещении квартиры также стоит уточнить. Прописать предварительное согласование даты и времени с Нанимателем и сделать исключение для аварийных и чрезвычайных ситуаций. Так формулировка будет значительно яснее и снизит риск споров при исполнении договора.
Арбитражным судом принято исковое заявление в котором приложен договор с нечитаемым текстом. Из за сканирования размыты строчки и текст не возможно идентифицировать. Может ли судья отказать в таком иске и на каком основании? Так же договор состоит из 2-х страниц с печатью только на одном листе, второй лист без печати, может ли лист без печати являться доказательством?
Ответить
Добрый вечер. Если иск уже принят к производству, суд не откажет в нем только потому, что приложенный скан договора плохо читается. Но если содержание договора невозможно установить, истец рискует не доказать обстоятельства, на которых основаны требования.
По ст. 71 АПК РФ www.consultant.ru суд оценивает достоверность и достаточность доказательств, а по ст. 75 АПК РФ www.consultant.ru письменные доказательства представляются в подлиннике или надлежащим образом заверенной копии. Если существенные условия договора на скане нельзя прочитать, можно заявить возражения и просить представить оригинал либо читаемую копию. Если истец не подтвердит содержание договора другими доказательствами, это уже может повлечь отказ в иске по существу из-за недоказанности требований.
Отсутствие печати на одном из листов договора не делает этот лист недопустимым доказательством. Закон требует прежде всего возможности установить содержание документа и подписи сторон. Подписание каждой страницы или проставление печати на каждом листе общим правилом не предусмотрено. Это следует из ст. 160 ГК РФ www.consultant.ru и ст. 434 ГК РФ www.consultant.ru.
Риск для истца возникает, если вы оспариваете, что неподписанный или неидентифицируемый лист относится именно к представленному договору. Тогда имеет смысл прямо заявить об этом суду, потребовать оригинал и указать, какие конкретно пункты на скане невозможно прочитать. В представленном файле значительная часть мелкого текста первой страницы действительно читается затруднительно.
Здравствуйте!
Вопрос в сфере бьюти услуг.
Снимаю нежилое помещение для работы(маникюр),согласие арендодателя на субаренду есть,я самозанятая,могу ли я сдать рабочее место другому самозанятому мастеру?и платить так же налог с этого дополнительно?
Ещё знаю что можно оформить договор не аренды рабочего места ,а договор аренды оборудования,как будет правильнее?
Спасибо!
Ответить
Добрый вечер. Сдать рабочее место другому мастеру вы можете, если ваше согласие арендодателя действительно разрешает передачу помещения или его части в субаренду. Такое право арендатора предусмотрено п. 2 ст. 615 ГК РФ www.consultant.ru.
Но здесь важен налоговый нюанс. Если фактически вы передаете другому мастеру часть нежилого помещения для самостоятельной работы, плата за это является доходом от передачи имущественных прав на недвижимость. Такой доход нельзя облагать НПД. Исключение сделано только для аренды жилых помещений. Это прямо следует из п. 3 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 422-ФЗ www.consultant.ru. ФНС также отдельно разъясняет, что НПД к аренде коммерческой недвижимости не применяется.
Договор аренды оборудования возможен, если вы действительно передаете мастеру конкретное движимое имущество, например маникюрный стол, аппарат, лампу, кресло. Доход от аренды движимого имущества может подпадать под НПД, поскольку запрет в ст. 6 Закона № 422-ФЗ касается именно недвижимого имущества. Ставка составляет 4% при получении дохода от физического лица и 6% от ИП или организации согласно ст. 10 Закона № 422-ФЗ www.consultant.ru.
Оформлять всю плату как «аренду оборудования», если фактически мастер получает постоянное рабочее место в вашем помещении, я бы не рекомендовал. Название договора не меняет его реального содержания. Практически безопаснее разделить отношения. Если мастер платит именно за возможность занимать определенное место в салоне, это субаренда части нежилого помещения и этот доход под НПД не подпадает. Если отдельно передается ваше оборудование, на него можно заключить отдельный договор аренды и учитывать соответствующую плату в рамках НПД. Для регулярной сдачи рабочих мест стоит рассмотреть регистрацию ИП и подходящий налоговый режим, чтобы не маскировать субаренду договором на оборудование.
Главный нюанс касается НПД. Полученную плату за субаренду рабочего места в нежилом помещении проводить через приложение «Мой налог» нельзя. Пункт 3 части 2 статьи 6 Федерального закона № 422-ФЗ www.consultant.ru исключает из НПД доходы от передачи имущественных прав на недвижимое имущество, кроме аренды жилых помещений. ФНС также прямо указывает, что НПД не применяется к сдаче коммерческой и иной нежилой недвижимости.
То есть ваш доход от маникюрных услуг может продолжать облагаться НПД, но плату именно за предоставление части нежилого помещения нельзя просто включать в доход самозанятой и платить с нее 4% или 6%. Если сдача рабочего места приобретает регулярный предпринимательский характер, отдельно возникает вопрос о регистрации ИП и выборе подходящего налогового режима. ФНС в актуальных разъяснениях также исходит из того, что коммерческую недвижимость для систематического извлечения дохода следует сдавать в рамках предпринимательской деятельности.
Договор аренды оборудования здесь действительно может быть вариантом, но только если мастер фактически арендует оборудование. Например, вы передаете ему маникюрный стол, кресло, аппарат, лампу и другое движимое имущество. ФНС допускает применение НПД к доходам от сдачи в аренду автомобилей и другого движимого имущества. Поэтому плату именно за пользование вашим оборудованием можно учитывать в рамках НПД при соблюдении остальных условий этого режима.
Но нельзя назвать договор «арендой оборудования», если фактически за эти деньги мастер получает постоянное место для работы в вашем помещении. Если существенная часть отношений состоит в том, что ему предоставлена определенная зона салона, доступ к помещению и возможность вести там собственную деятельность, налоговая может оценивать реальные отношения, а не только название документа. Поэтому искусственно заменять субаренду договором аренды стола или лампы я бы не советовал.
Можно использовать и смешанную конструкцию, если она соответствует действительности. Например, отдельно определить предоставление части помещения и отдельно аренду конкретного оборудования с самостоятельной стоимостью каждого элемента. Тогда будет понятно, за что именно мастер платит. Но ту часть платежа, которая относится к пользованию нежилым помещением, проводить как доход по НПД нельзя.
Еще один момент. Срок субаренды необходимо увязать со сроком вашего основного договора аренды. Если основной договор аренды досрочно прекратится, по общему правилу прекращается и заключенный на его основании договор субаренды. Это предусмотрено ст. 618 ГК РФ www.consultant.ru. Поэтому в договоре с мастером лучше прямо предусмотреть такое основание прекращения отношений.
Если другой мастер получает именно свое постоянное рабочее место в вашем нежилом помещении, юридически безопаснее оформлять реальные отношения как субаренду, а не маскировать их арендой оборудования. Если передается только оборудование, можно оформить аренду движимого имущества и применять НПД к этому доходу. Если передается и место, и оборудование, разумнее разделить эти отношения и платежи. Перед заключением договора желательно посмотреть ваш основной договор аренды и текст согласия собственника, поскольку именно из них будет видно, разрешена ли такая схема и в каких пределах.
Да,,вы правы,трудовых отношений нет, и не нужно мне,мастера работают сами на себя,со своей клиентской базой,со своим графиком и своей личной оплатой.Согласие на доступ третьих лиц и на субаренду от арендодателя есть.Я и хотела узнать как правильнее все оформить,без ,,маскировок,,и т.д.чтобы было все правильно, спасибо вам большое! Теперь все более стало понятно.Единственный момент ,что оформить ИП в планах не было..т к.я сама самозанятая ..работаю потихоньку..ИП более глобальная вещь для меня. Правильно ли я поняла что могу тогда сама параллельно подавать НДФЛ?и жить спокойно,при оформлении правильного договора об аренде оборудования???и не оформлять ИП,или что-то не поняла, спасибо
Почти правильно. НПД и НДФЛ по разным доходам могут существовать параллельно, но договор аренды оборудования здесь ничего не нужно «переводить» на НДФЛ, если вы действительно сдаете только движимое оборудование. НДФЛ возникает по доходам, которые не подпадают под НПД. Это следует и из разъяснений ФНС о режиме НПД https://www.nalog.gov.ru/rn77/npd/.
Если мастер платит вам за стол, кресло, лампу, аппарат и другое оборудование, такой доход можно проводить через «Мой налог». Но если он фактически платит еще и за право постоянно пользоваться частью нежилого помещения, эта часть платежа под НПД уже не подпадает в силу п. 3 ч. 2 ст. 6 Закона № 422-ФЗ www.consultant.ru.
Просто платить НДФЛ с регулярной субаренды и считать вопрос с ИП полностью закрытым я бы не советовал. ФНС отдельно указывает, что систематическое извлечение дохода от предоставления нежилой недвижимости может рассматриваться как предпринимательская деятельность, а НПД для такой недвижимости применять нельзя.
Поэтому для вас безопасная схема такая. Если реально сдаете только оборудование, оставляете самозанятость и платите НПД. Если фактически предоставляете мастеру и постоянное рабочее место в помещении, договор лучше оформлять по реальному содержанию отношений, а вопрос необходимости ИП решать отдельно.
Добрый день! Поступаю в магистратуру, у меня прошёл экзамен, по результатам экзамена прохожу на бюджет, на следующий день после экзамена была резервная дата сдачи, на которую никто не явился, конкурсный список не изменился. Сейчас приемная комиссия обзванивает всех кто не явился на экзамен и предлагает пройти экзамен дистанционно (мы проходили очно), хотя согласно приказу Минобрнауки в резервный день можно сдавать при наличии уважительной причины и подтверждающих документов вроде медицинских справок, а не просто по желанию. Теперь мои шансы на попадание в бюджет зависят от того как люди сдадут в этот "резервный" день. На сайте вуза также информация об этой "резервной" дате отсутствует. Подскажите пожалуйста законны ли вообще действия ВУЗа?
Ответить
Добрый день. По описанной ситуации основания считать действия вуза неправомерными действительно есть. Причем вопрос не в том, что другим абитуриентам вообще предоставили дополнительную возможность сдать экзамен. Закон допускает резервный день. Проблема в другом. Резервный день предназначен не для любого неявившегося поступающего и не для тех, кто просто решил воспользоваться второй возможностью после того, как основной экзамен уже состоялся.
Что прямо установлено действующим порядком приема
На приемную кампанию 2026 года распространяется Порядок приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 27.11.2024 № 821. Сейчас действует редакция с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 26.11.2025 № 905. Сам приказ № 821 официально опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации: publication.pravo.gov.ru publication.pravo.gov.ru, изменения 2025 года опубликованы здесь: publication.pravo.gov.ru publication.pravo.gov.ru.
Для магистратуры прием проводится именно по результатам внутренних вступительных испытаний. Пункт 43 этого Порядка разрешает вузу проводить внутренние вступительные испытания очно и (или) с использованием дистанционных технологий при условии идентификации поступающего. Поэтому дистанционная форма экзамена как таковая законом не запрещена. Полный текст действующей редакции Порядка normativ.kontur.ru.
Но дальше находятся принципиальные для вашей ситуации пункты 48 и 49. Согласно пункту 48, к сдаче вступительного испытания в другой группе либо в резервный день допускаются лица, которые не прошли испытание по уважительной причине, причем болезнь или иные обстоятельства должны быть подтверждены документально. Пункт 49 обязывает вуз предусматривать в расписании один или несколько резервных дней именно для таких лиц. Действующая редакция приказа № 821, пункты 48 и 49 normativ.kontur.ru.
Таким образом, федеральный Порядок не предусматривает правила «не пришел на основной экзамен, поэтому можно просто пересдать в резервный день по желанию». У поступающего должны одновременно присутствовать два обстоятельства. Он не прошел экзамен в установленную дату по уважительной причине и эта причина подтверждена документами.
Поэтому сам обзвон еще не доказывает нарушение
Здесь нужно разделить два возможных варианта.
Если приемная комиссия обзванивает неявившихся и говорит примерно следующее: «Если у вас была уважительная причина неявки и имеются подтверждающие документы, представьте их, после проверки сможете пройти испытание в резервный день», такое действие может соответствовать Порядку.
Но если вуз действительно приглашает всех неявившихся независимо от причины, не требует подтверждения уважительной причины либо допускает их к экзамену просто потому, что они не пришли в первоначальную дату, это уже противоречит пунктам 48 и 49 приказа № 821.
То есть юридически важен не факт телефонного звонка, а на каком основании конкретного поступающего допускают к резервному испытанию.
Если человек просто пропустил экзамен, забыл о нем, передумал, не захотел приехать или решил воспользоваться возможностью позднее, федеральный Порядок права на резервный день ему не дает.
Отсутствие резервного дня на сайте вуза тоже имеет значение
Это второй серьезный момент в вашей ситуации.
Пункт 49 приказа № 821 говорит, что резервный день входит в расписание внутренних вступительных испытаний. При этом пункт 126 Порядка обязывает вуз разместить на официальном сайте расписание вступительных испытаний не позднее 1 июня года приема. Пункт 127 требует сохранять информацию о приеме доступной на официальном сайте до завершения приема. Действующая редакция приказа № 821 normativ.kontur.ru.
Поэтому, если в официально опубликованном расписании на 2026 год действительно отсутствовал резервный день, а после проведения основного экзамена вуз фактически организует еще одну дату, это существенный аргумент в пользу нарушения установленного порядка приема.
Здесь важно сохранить доказательства именно в том виде, в котором информация была опубликована до возникновения спора. Сделайте скриншоты страницы расписания, страницы правил приема и программы вступительного испытания. Желательно сохранить сами PDF-файлы и веб-страницы, поскольку после обращения вуз может изменить информацию на сайте.
Если резервный день был предусмотрен в отдельном документе, приложении или программе вступительного испытания, которого вы просто не увидели, ситуация в этой части будет иной. Поэтому необходимо проверить весь комплект документов приемной кампании конкретного вуза.
Отдельный вопрос возникает из-за дистанционной формы
Сам приказ № 821 разрешает дистанционные вступительные испытания. Но вуз не может менять условия проведения экзамена произвольно уже в ходе конкурса.
Пункт 126 Порядка требует не позднее 20 января года приема разместить на официальном сайте перечень вступительных испытаний и указать по каждому внутреннему испытанию, в частности, его форму, программу и информацию о проведении очно и (или) с использованием дистанционных технологий. Действующая редакция приказа № 821 normativ.kontur.ru.
Следовательно, нужно открыть правила приема именно вашего вуза на 2026/2027 учебный год и посмотреть, что там было установлено.
Если вуз заранее предусмотрел, что соответствующее вступительное испытание может проходить и очно, и дистанционно, сам факт того, что первая группа писала его очно, а резервная сдает дистанционно, не позволяет автоматически признать результаты резервного экзамена незаконными.
Если же вуз официально установил только очную форму, а после проведения вашего экзамена внезапно разрешил части поступающих сдавать его дистанционно, это уже дополнительное основание ставить вопрос о соблюдении опубликованных правил приема.
Особенно важно выяснить, одинаковы ли программа, продолжительность, критерии оценивания, идентификация поступающих и условия контроля. При различии условий может возникнуть вопрос уже не только о формальном нарушении локального расписания, но и о равенстве конкурсных условий.
Почему это непосредственно затрагивает ваши права
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» устанавливает принцип равных условий приема для всех поступающих. Прием на бюджетные места по программам высшего образования проводится на конкурсной основе, а условия приема должны обеспечивать зачисление наиболее способных и подготовленных поступающих. Это предусмотрено частями 1, 4 и 6 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Полный текст статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ www.consultant.ru.
Поэтому нельзя рассматривать ситуацию только как внутреннее решение приемной комиссии, которое вас формально не касается. Если поступающий не имел права на резервный экзамен, но его допустили, выставили ему баллы и включили эти баллы в конкурсный список, такой результат непосредственно меняет ваше положение в конкурсе на бюджетное место.
Иными словами, ваш юридический интерес возникает не из желания не допустить конкурентов к экзамену, а из требования, чтобы одинаковые федеральные правила приема применялись ко всем участникам конкурса.
Может ли вуз сослаться на свои собственные правила
Свои правила приема у вуза действительно есть. Но они не могут отменять требования приказа Минобрнауки.
Часть 9 статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ позволяет образовательной организации самостоятельно устанавливать правила приема только в части, которая не урегулирована законодательством об образовании. Статья 55 Федерального закона № 273-ФЗ www.consultant.ru.
А вопрос допуска в резервный день федеральным Порядком как раз урегулирован. Указано конкретное основание, уважительная причина, и конкретное условие, ее документальное подтверждение.
Поэтому локальный акт вуза не может установить, что любой неявившийся вправе сдавать экзамен в резервный день независимо от причин. Если такое положение действительно содержится в правилах конкретного вуза, оно само требует проверки на соответствие приказу № 821.
Что особенно важно выяснить сейчас
В вашем случае я бы не ограничивался устным разговором с приемной комиссией. Необходимо получить документальный ответ на несколько конкретных вопросов.
Первое. Был ли резервный день предусмотрен официальным расписанием вступительных испытаний, опубликованным не позднее 1 июня 2026 года.
Второе. Какими правилами или локальным актом установлен дистанционный формат именно этого вступительного испытания.
Третье. На основании какого положения поступающие, не явившиеся в первоначальную дату, сейчас допускаются к экзамену.
Четвертое. Проверяет ли приемная комиссия наличие уважительных причин и подтверждающих документов в отношении каждого такого поступающего.
Пятое. Принималось ли отдельное решение приемной комиссии о допуске этих лиц и каким документом оно оформлено.
При этом требовать от вуза копии чужих медицинских справок не нужно и, с учетом персональных данных и сведений о здоровье, получить их вы не должны. Для защиты ваших прав достаточно потребовать разъяснить правовое основание допуска, наличие подтверждающих документов и реквизиты решения приемной комиссии без раскрытия медицинских данных конкретного человека.
Что я рекомендовал бы сделать до проведения дополнительного экзамена или сразу после него
Подайте письменное обращение на имя ректора и председателя приемной комиссии. Лучше направить одновременно через официальную электронную приемную, электронную почту приемной комиссии и, если есть возможность, зарегистрировать бумажный экземпляр.
В обращении укажите, что вы прошли вступительное испытание в установленную дату, участвуете в конкурсе на бюджетные места и после проведения экзамена получили информацию о том, что лицам, не явившимся на него, предлагается пройти испытание позднее дистанционно.
Далее сослаться нужно на пункты 48 и 49 приказа Минобрнауки № 821 и попросить:
1. сообщить дату и реквизиты официально утвержденного расписания вступительных испытаний;
2. указать, где и когда был опубликован резервный день;
3. указать положения правил приема, предусматривающие дистанционное проведение данного вступительного испытания;
4. сообщить, допускаются ли к резервному испытанию лица, не представившие документы, подтверждающие уважительную причину неявки;
5. обеспечить допуск к резервному испытанию исключительно тех поступающих, которые отвечают требованиям пункта 48 Порядка;
6. до завершения проверки не учитывать результаты испытаний лиц, допущенных с нарушением установленного порядка, если такие лица имеются;
7. предоставить письменный ответ до завершения конкурсных процедур, поскольку позднее восстановление конкурсного положения может существенно осложниться.
Последний момент особенно важен. Сейчас спор имеет практический смысл, пока еще формируется итоговый конкурсный список. После издания приказов о зачислении спор становится значительно сложнее.
Что означает ваша нынешняя позиция в конкурсном списке
То, что после вашего экзамена вы находились в числе проходящих на бюджет и на следующий день список не изменился, еще не создает безусловного права на зачисление именно на том месте, которое вы занимали в тот момент.
Конкурсный список формируется и обновляется по мере изменения результатов и иных юридически значимых обстоятельств. Пункт 86 приказа № 821 прямо предусматривает формирование конкурсных списков по результатам приема документов и проведения внутренних вступительных испытаний и их регулярное обновление до издания приказа о зачислении. Действующая редакция приказа № 821 normativ.kontur.ru.
Поэтому аргумент «на следующий день я уже проходил на бюджет» сам по себе недостаточен для требования оставить список неизменным.
Ваш значительно более сильный аргумент другой. Если новые результаты появляются вследствие экзамена, к которому поступающих допустили с нарушением пунктов 48 и 49 Порядка, такие результаты могут неправомерно повлиять на итог конкурса.
Могут ли люди, которые не пришли на первый экзамен, законно оказаться выше вас
Могут, если каждый из них имел уважительную документально подтвержденную причину неявки, был правомерно допущен к резервному экзамену и получил более высокий балл.
Сам факт того, что после резервного экзамена ваша позиция снизится, нарушения не образует.
Но если человек не явился без уважительной причины и приемная комиссия просто дала ему еще одну возможность сдать экзамен, положение меняется. Пункт 48 такого основания не предусматривает.
Поэтому ваша задача не доказывать, что никто не должен сдавать позже вас, а добиться проверки законности допуска каждого из поступающих к резервному испытанию.
Особенно настораживает формулировка «обзванивают всех, кто не явился»
Если это действительно именно так сформулировано сотрудниками приемной комиссии, обстоятельство стоит зафиксировать.
Полезны электронные письма вуза, сообщения в личном кабинете, объявления в мессенджерах, опубликованные изменения расписания. Если информация сообщалась только по телефону, можно письменно обратиться в приемную комиссию и нейтрально подтвердить содержание разговора, например: «Сегодня сотрудник приемной комиссии сообщил, что всем поступающим, не явившимся на вступительное испытание, предоставляется возможность пройти его дистанционно… Прошу подтвердить данную информацию и сообщить правовое основание».
Так вуз будет вынужден либо письменно подтвердить эту практику, либо пояснить, что речь идет только о лицах с уважительными причинами.
Что делать, если вуз ответит, что «это решение приемной комиссии»
Такого объяснения недостаточно.
Приемная комиссия действует не вместо федерального Порядка, а в его рамках. Наличие решения комиссии не устраняет необходимости соблюдать пункты 48 и 49 приказа № 821.
Если вуз укажет, что у него есть собственное положение о вступительных испытаниях, необходимо проверить этот документ. В нем может быть установлен порядок подачи заявления о переносе, перечень подтверждающих документов, сроки их представления, порядок принятия решения и организация дистанционного испытания. Эти правила могут конкретизировать федеральный Порядок, но не должны устранять требование об уважительной документально подтвержденной причине.
Что делать, если резервная дата действительно не была опубликована
Попросите вуз предоставить первоначальную версию расписания, утвержденную до 1 июня 2026 года, а также сведения о дате публикации.
Это важно потому, что пункт 49 требует включать резервные дни именно в расписание, а пункт 126 требует разместить расписание на официальном сайте не позднее 1 июня. Кроме того, пункт 127 требует сохранять эту информацию доступной до окончания приема. Действующая редакция приказа № 821 normativ.kontur.ru.
Если вуз сейчас задним числом разместит новый PDF или изменит страницу, сохраненные вами скриншоты и файлы приобретут особое значение.
Полезно сохранить также сведения о свойствах скачанного PDF, дату файла, адрес страницы и дату доступа. Если страница сохранилась в интернет-архиве или поисковом кэше, это может быть дополнительным доказательством, но основными доказательствами я бы все равно делал официальные документы вуза и письменный ответ приемной комиссии.
Можно ли требовать аннулировать результаты резервного экзамена
Не всех участников автоматически.
Если резервный экзамен проводится правомерно, например для заболевших поступающих, требование отменить его результаты только потому, что экзамен состоялся позднее вашего, правового основания не имеет.
Требование должно быть точнее. Необходимо поставить вопрос об исключении из конкурсных результатов тех результатов вступительных испытаний, которые получены лицами, не имевшими предусмотренного пунктом 48 основания для допуска.
Это значительно более устойчивая позиция.
Куда обращаться, если вуз не реагирует
Первый адресат это сам вуз. Председатель приемной комиссии, ответственный секретарь приемной комиссии и ректор.
Если вопрос не разрешается, можно обращаться в орган, осуществляющий федеральный государственный контроль в сфере образования. Соблюдение вузами требований Порядка № 821 входит в предмет контрольных мероприятий Рособрнадзора. В действующих проверочных листах Рособрнадзора прямо проверяется соблюдение требований о форме внутренних вступительных испытаний, резервных днях и размещении расписания на официальном сайте.
Если вуз подведомствен Минобрнауки России, параллельно имеет смысл направить обращение учредителю. Для иного государственного вуза нужно определить его фактического учредителя.
При явном нарушении законодательства об образовании возможно также обращение в прокуратуру. Но в вашей ситуации я бы ставил на первое место оперативное письменное обращение в вуз и Рособрнадзор, поскольку спор нужно разрешить до окончательного зачисления, а не спустя несколько месяцев.
Стоит ли сейчас писать жалобу, если окончательный список еще не сформирован
Стоит.
Не нужно ждать, пока вас фактически вытеснят с бюджетного места. Сейчас уже существует потенциально оспариваемое действие приемной комиссии, допуск других поступающих к дополнительному вступительному испытанию. Если этот допуск осуществляется с нарушением федерального Порядка, логичнее поставить вопрос до того, как по его результатам будут приняты окончательные решения о зачислении.
При этом в обращении не надо писать, что вуз обязан зачислить именно вас. Пока конкурс не завершен, это преждевременно.
Правильная формулировка другая. Вы просите обеспечить проведение конкурса в соответствии с установленными правилами и не учитывать результаты лиц, допущенных к резервному испытанию без предусмотренных законом оснований.
Что может оказаться слабым местом вашей позиции
Главный риск заключается в том, что из телефонного сообщения пока неизвестно, на каких условиях фактически допускают неявившихся.
Возможно, сотрудники действительно звонят всем, но после звонка требуют представить документы и допускают только тех, кто подтвердил уважительную причину. Тогда по пунктам 48 и 49 нарушения может не оказаться.
Второй возможный риск состоит в том, что резервная дата существует в утвержденном расписании или отдельном приложении, хотя вы ее не нашли на странице, которую смотрели.
Третий риск связан с дистанционной формой. Если правила приема и информация, опубликованная до 20 января 2026 года, прямо предусматривают для этого экзамена проведение очно и (или) дистанционно, оспаривать резервный экзамен только из-за дистанционного формата оснований будет значительно меньше.
Именно поэтому перед жестким выводом нужно сопоставить опубликованные вузом правила приема, программу вступительного испытания и расписание.
По тем обстоятельствам, которые вы описали, если вуз действительно допускает к резервному экзамену всех неявившихся независимо от наличия уважительной документально подтвержденной причины, это не соответствует пунктам 48 и 49 действующего Порядка приема, утвержденного приказом Минобрнауки России № 821.
Отдельный возможный дефект имеется, если резервный день не входил в официальное расписание вступительных испытаний, которое вуз обязан был опубликовать на сайте не позднее 1 июня 2026 года.
Дистанционное проведение резервного экзамена незаконным автоматически не является, поскольку пункт 43 приказа № 821 допускает использование дистанционных технологий. Но возможность дистанционного проведения конкретного экзамена должна соответствовать правилам и информации, заранее опубликованным самим вузом.
Поэтому я бы сейчас сохранил все страницы сайта и конкурсный список, подал письменное обращение председателю приемной комиссии и ректору с требованием разъяснить основания допуска неявившихся и предоставить реквизиты утвержденного расписания, а при подтверждении допуска без уважительных документально подтвержденных причин одновременно направил жалобу в Рособрнадзор. Если вы пришлете название вуза или ссылку на его правила приема и расписание магистратуры на 2026 год, можно проверить уже не предположительно, а по конкретным локальным документам, действительно ли приемная комиссия нарушила порядок и какие именно требования стоит включить в жалобу.
miigaik.ru расписание
miigaik.ru правила приема
Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК)
1. Что прямо говорит федеральный Порядок приема
На прием 2026 года действует Порядок приема, утвержденный приказом Минобрнауки России от 27.11.2024 № 821 в редакции от 26.11.2025. Его действующий полный текст доступен здесь: normativ.kontur.ru.
Для вашей ситуации имеют значение сразу несколько положений.
Пункт 43 допускает проведение внутренних вступительных испытаний очно и (или) с использованием дистанционных технологий при условии идентификации поступающих. Поэтому дистанционный формат резервного экзамена не является нарушением только потому, что вы сдавали очно. Пункт 43 Порядка приема normativ.kontur.ru.
Пункт 45 устанавливает, что каждое внутреннее вступительное испытание поступающий сдает однократно. Это важно, поскольку резервный день не является второй попыткой после неудачной сдачи и не предназначен для улучшения результата. Пункт 45 Порядка приема normativ.kontur.ru.
Пункт 47 позволяет проводить одно и то же внутреннее вступительное испытание в различные сроки для различных групп поступающих. Следовательно, то обстоятельство, что кто-то сдаст экзамен позже вашей группы, также не является нарушением. Пункт 47 Порядка приема normativ.kontur.ru.
Но пункт 48 содержит ключевое ограничение. Лица, которые не прошли внутреннее вступительное испытание по уважительной причине, причем болезнь или иные обстоятельства должны быть подтверждены документально, допускаются к сдаче в другой группе или в резервный день. Пункт 48 Порядка приема normativ.kontur.ru.
Пункт 49 соответственно предусматривает, что резервные дни устанавливаются именно для лиц, которые не прошли вступительное испытание по уважительной причине. Пункт 49 Порядка приема normativ.kontur.ru.
Из сочетания этих пунктов следует достаточно четкий вывод. Резервная дата законна. Проведение экзамена позднее вашей даты законно. Дистанционная форма при соблюдении установленных вузом правил также может быть законной. Но допуск к резервному экзамену человека, который просто не явился на основной экзамен и не подтвердил уважительную причину, федеральным Порядком не предусмотрен.
2. Что обнаружилось непосредственно по МИИГАиК
На указанной вами странице расписания МИИГАиК сейчас индексируется формулировка:
«Расписание вступительных испытаний резервных дней в магистратуру МИИГАиК при приеме в 2026 г.».
Страница находится здесь: www.miigaik.ru.
В поисковой выдаче по этой странице отображается, в частности, дата 18 августа 2026 года и указание на экзамен по направлению «Геодезия и дистанционное зондирование».
Поэтому я бы не писал в жалобе категорично, что резервного дня на сайте нет. На сегодняшний день это утверждение уже может быть опровергнуто самим вузом ссылкой на эту страницу.
Но здесь появляется другой важный вопрос. Когда этот раздел был опубликован или изменен.
Если до проведения вашего основного экзамена на странице действительно отсутствовало расписание резервных дней, а сведения появились только после того, как приемная комиссия решила обзванивать неявившихся, это может иметь самостоятельное значение.
Поэтому сейчас очень важно не ограничиваться просмотром текущей версии страницы.
Сохраните:
1. текущую страницу расписания полностью;
2. PDF или иные документы, которые на ней размещены;
3. дату сохранения;
4. имеющиеся у вас старые скриншоты страницы;
5. сообщения приемной комиссии;
6. сведения о первоначально объявленной дате вашего экзамена;
7. конкурсный список до проведения резервного экзамена;
8. конкурсный список после резервного экзамена.
Если у вас есть скриншот, сделанный до появления информации о резервной дате, это будет намного ценнее простого утверждения, что раньше такой информации не было.
3. Правила самого МИИГАиК фактически повторяют федеральное ограничение
На странице правил приема МИИГАиК размещены локальные правила университета: miigaik.ru.
В опубликованном тексте правил МИИГАиК также закреплено, что поступающий, не прошедший вступительное испытание по уважительной причине, подтвержденной документально, допускается к сдаче в другой группе или в резервный день.
То есть здесь у приемной комиссии практически нет пространства для аргумента о том, что университет установил свой более широкий порядок.
Федеральный Порядок говорит об уважительной документально подтвержденной причине.
Правила самого МИИГАиК также связывают резервный день с уважительной причиной.
Следовательно, если сотрудники действительно обзванивают всех неявившихся и допускают любого желающего без проверки уважительной причины и подтверждающих документов, проблема уже выглядит значительно серьезнее.
Это будет не просто спор о трактовке приказа Минобрнауки. Это будет возможное нарушение одновременно федерального Порядка и собственных правил приема МИИГАиК.
4. Что означает фраза «обзванивают всех»
Здесь важно не сделать вывод раньше, чем будут установлены факты.
Сам обзвон всех неявившихся еще не доказывает нарушение.
Вуз может позвонить каждому отсутствовавшему и выяснить причину неявки. Затем человек может представить больничный, медицинскую справку либо иной документ, подтверждающий обстоятельства, которые приемная комиссия признает уважительными.
Такой порядок сам по себе не противоречит пункту 48.
Нарушение возникает, если происходит следующее:
человеку звонят;
спрашивают, хочет ли он еще сдать экзамен;
он отвечает положительно;
никаких документов об уважительной причине не представляет;
его включают в резервную группу;
он сдает экзамен;
полученный результат учитывается при формировании конкурсного списка.
Вот такая схема уже прямо расходится с условием пункта 48 Порядка.
Поэтому я бы сейчас сосредоточился именно на получении письменного подтверждения порядка допуска.
5. Вуз не может превратить резервный день во «второй поток для опоздавших»
Пункт 47 действительно позволяет проводить вступительное испытание в разные сроки для разных групп. Это потенциальный аргумент МИИГАиК. Университет может заявить, что речь идет не о резервном дне, а о другой группе поступающих.
Но этот аргумент необходимо проверять по фактическим обстоятельствам.
Если эти абитуриенты своевременно подали заявления и изначально были распределены в другую экзаменационную группу, проведение экзамена позднее может быть законным в силу пункта 47. Пункт 47 Порядка приема normativ.kontur.ru.
Совершенно иная ситуация возникает, если они были включены в ту же основную дату, не явились, после этого вуз персонально начал их обзванивать и предлагать прийти или подключиться дистанционно позднее.
Тогда применим уже не общий механизм разных групп, а специальное правило пункта 48 о неявке на испытание. И для такого допуска нужна уважительная документально подтвержденная причина. Пункт 48 Порядка приема normativ.kontur.ru.
Именно этот вопрос я считаю центральным.
6. Дистанционный формат отдельно оспаривать я бы пока не стал
Первоначально он выглядел подозрительно, поскольку вы сдавали очно, а неявившимся предлагают дистанционную сдачу.
После проверки федерального Порядка основание здесь слабее.
Пункт 43 прямо разрешает вузу проводить внутренние вступительные испытания очно и (или) дистанционно при условии идентификации поступающих. Пункт 43 Порядка приема normativ.kontur.ru.
На сайте МИИГАиК также существует отдельная страница «Информация о проведении вступительных испытаний» для магистратуры: www.miigaik.ru.
Поэтому утверждать, что резервный экзамен незаконен только из-за дистанционного формата, я бы не рекомендовал.
Но дистанционный формат становится дополнительным аргументом, если выяснится, что для конкретного экзамена университет заранее установил только очную форму либо если условия двух групп существенно различались таким образом, что это могло повлиять на объективность результата.
Например, значение могут иметь разные задания, различный контроль, отсутствие надлежащей идентификации, различная продолжительность испытания или иные существенно разные условия.
Но для этого нужны документы или иные подтверждения. Предположение о том, что дистанционно сдавать легче, юридическим доказательством нарушения не будет.
7. Самый сильный вопрос приемной комиссии
Я бы письменно задал МИИГАиК очень простой вопрос:
«Допускаются ли к резервному вступительному испытанию 2026 года лица, не явившиеся в основную дату и не представившие документов, подтверждающих уважительную причину неявки?»
Именно на этот вопрос вузу будет сложно дать двусмысленный ответ.
Если ответят «нет», то дальше нужно смотреть, соблюдается ли это фактически.
Если ответят «да», у вас появляется письменное подтверждение практики, которая расходится с пунктом 48 приказа № 821 и опубликованными правилами самого МИИГАиК.
Если вообще не ответят по существу, это также можно приложить к дальнейшему обращению в надзорный орган.
8. Что еще стоит запросить
Я бы одновременно попросил сообщить:
1. на основании какого пункта Правил приема МИИГАиК производится допуск неявившихся к резервному испытанию;
2. требуется ли документальное подтверждение уважительной причины;
3. каким органом или должностным лицом принимается решение о признании причины уважительной;
4. оформляется ли допуск конкретного поступающего решением приемной комиссии;
5. когда утверждено расписание резервных дней;
6. когда оно было опубликовано на официальном сайте;
7. проводилось ли изменение расписания после первоначального размещения;
8. каким локальным актом предусмотрен дистанционный формат резервного испытания;
9. обеспечиваются ли одинаковые критерии оценивания основной и резервной групп;
10. учитываются ли результаты резервного испытания в том же конкурсе на бюджетные места.
Не нужно требовать фамилии поступающих или копии их медицинских документов. Это создаст лишний спор о персональных данных и уводит от главного вопроса.
Вам достаточно подтверждения, что каждого допускают только после документального подтверждения уважительной причины.
9. Почему это непосредственно затрагивает интерес поступающего, который уже находится в проходной зоне
Ваш аргумент состоит не в том, что другие абитуриенты не могут получить более высокий результат.
Если человек законно допущен к резервному экзамену и получает больше баллов, он вправе занять более высокую позицию.
Ваш интерес состоит в другом.
В конкурс не должны включаться результаты испытания, полученные с нарушением установленного порядка допуска.
Пункт 86 Порядка предусматривает формирование конкурсных списков по результатам приема заявлений и проведения вступительных испытаний. Списки могут изменяться до зачисления. Поэтому текущее нахождение на бюджетном месте еще не означает приобретенного права на зачисление именно на этом месте. Пункт 86 Порядка приема normativ.kontur.ru.
Но изменение вашего положения вследствие правомерного резервного экзамена и изменение вследствие допуска к экзамену человека, которому федеральный Порядок такого права не предоставляет, юридически разные ситуации.
Именно вторую ситуацию можно оспаривать.
10. Есть еще один важный аргумент, который я бы добавил
Пункт 45 Порядка устанавливает однократность внутреннего вступительного испытания. Пункт 45 Порядка приема normativ.kontur.ru.
Поэтому нужно проверить, не допускается ли кто-либо из приглашенных к экзамену повторно после того, как уже начал или прошел испытание.
Если человек вообще не явился по уважительной причине, это одна ситуация.
Если человек сдавал, получил неудовлетворительный или просто не устраивающий его балл, а затем получил предложение пройти резервный экзамен еще раз, это уже существенно более очевидное нарушение.
Резервный день не является пересдачей или возможностью улучшить результат.
11. Что происходит с утверждением клиента о том, что «никто не явился на резервную дату»
После просмотра страницы МИИГАиК здесь тоже нужна осторожность.
Если первоначально был назначен резервный день, на который никто не пришел, а после окончания этого уже назначенного резервного дня университет начал обзванивать остальных неявившихся и назначил им еще одну дату, необходимо установить:
когда была первая резервная дата;
была ли предусмотрена еще одна резервная дата;
была ли она включена в опубликованное расписание;
на каком основании она назначена;
какие лица к ней допускаются.
Федеральный Порядок позволяет установить один или несколько резервных дней, поэтому сам по себе второй резервный день не запрещен. Пункт 49 Порядка приема normativ.kontur.ru.
Но он все равно предназначен для лиц с уважительной причиной.
То есть количество резервных дней не является главным вопросом. Главный вопрос остается прежним. Основание допуска конкретных абитуриентов.
12. Можно ли уже говорить, что действия МИИГАиК незаконны
Пока я бы сформулировал вывод так.
Если МИИГАиК допускает к резервному вступительному испытанию всех неявившихся без проверки уважительной причины и без подтверждающих документов, такая практика не соответствует пунктам 48 и 49 Порядка приема, утвержденного приказом Минобрнауки России № 821, и противоречит опубликованному самим университетом правилу о допуске к резервному испытанию по уважительной документально подтвержденной причине.
Это сильный юридический вывод.
Но утверждать сейчас, что нарушение уже доказано, нельзя, поскольку мы пока имеем информацию клиента об обзвоне, а не решение приемной комиссии или письменное подтверждение того, что документы об уважительности причин действительно не требуют.
13. Аргумент об отсутствии резервной даты я бы из жалобы пока убрал
Это важно.
На текущей странице МИИГАиК резервные дни уже отображаются: www.miigaik.ru.
Поэтому фраза:
«На сайте МИИГАиК резервная дата отсутствует»
сейчас юридически уязвима.
Гораздо лучше написать:
«На момент прохождения мной вступительного испытания информация о соответствующей дополнительной дате в доступном мне опубликованном расписании отсутствовала. Прошу сообщить дату утверждения и дату первоначального размещения расписания резервных дней, а также представить реквизиты документа, которым оно утверждено».
Так вы не утверждаете неподтвержденный факт, но заставляете университет раскрыть хронологию публикации.
Если выяснится, что резервное расписание было опубликовано заранее, этот аргумент отпадет без ущерба основной позиции.
Если выяснится, что дату действительно добавили позднее, появляется дополнительное основание для проверки соблюдения порядка приема.
14. Сейчас я бы действовал до появления новых результатов в конкурсном списке
Не ждал бы окончания приемной кампании.
Письменное обращение следует направить председателю приемной комиссии и ректору МИИГАиК.
Суть обращения должна быть не «не допускайте моих конкурентов», а:
«Прошу обеспечить соблюдение пунктов 48 и 49 Порядка приема и Правил приема МИИГАиК и не допускать к резервному вступительному испытанию лиц, не представивших документы, подтверждающие уважительную причину неявки в первоначально установленную дату».
Дополнительно:
«Прошу сообщить, допускаются ли к резервному испытанию лица, не представившие таких документов, и на каком правовом основании».
И отдельно:
«Прошу сообщить дату утверждения и первоначального опубликования расписания резервных дней вступительных испытаний в магистратуру в 2026 году».
Такая формулировка гораздо сильнее первоначального тезиса о том, что резервного дня якобы вообще не существует.
15. Если МИИГАиК подтвердит допуск без документов
Тогда основания для жалобы уже будут предметными.
В жалобе можно будет показать последовательность:
федеральный Порядок требует уважительную причину;
причина должна быть подтверждена документально;
собственные правила МИИГАиК устанавливают аналогичное условие;
несмотря на это, университет допускает неявившихся без такого подтверждения;
результаты этих лиц влияют на единый конкурс на бюджетные места;
следовательно, нарушение порядка проведения приемной кампании затрагивает права остальных поступающих.
Это уже намного сильнее общей жалобы на «несправедливость».
16. Итоговая оценка
После проверки именно МИИГАиК мой вывод следующий.
Первое. Резервные дни для магистратуры в МИИГАиК на 2026 год на сайте сейчас предусмотрены, поэтому сам факт проведения резервного экзамена оспаривать не нужно.
Второе. Федеральный Порядок прямо ограничивает резервный день случаями уважительной причины, подтвержденной документально. МИИГАиК не вправе предоставить резервную дату человеку просто потому, что он пропустил основной экзамен и теперь хочет его сдать. Пункты 48 и 49 приказа Минобрнауки № 821 normativ.kontur.ru.
Третье. Дистанционный формат сам по себе допустим. Для признания нарушения в этой части нужно установить несоответствие заранее установленным правилам конкретного экзамена либо существенное различие условий проведения. Пункт 43 приказа Минобрнауки № 821 normativ.kontur.ru.
Четвертое. Самая сильная линия сейчас заключается в проверке оснований допуска каждого неявившегося, а не в оспаривании существования резервного дня.
Пятое. Если приемная комиссия действительно приглашает всех неявившихся без документов об уважительной причине, я считаю, что у поступающего есть серьезные основания требовать проверки законности таких допусков и неучета результатов, полученных лицами, допущенными с нарушением установленного порядка.
Сейчас оптимально сначала письменно зафиксировать позицию самого МИИГАиК. Нужен короткий запрос приемной комиссии с прямым вопросом, допускают ли они к резервному экзамену без документально подтвержденной уважительной причины. После их ответа уже можно составлять предметную жалобу в Рособрнадзор не на предположениях, а на конкретном нарушении.
Спасибо!
Единственное, уточню что дата самого экзамена "Геодезия и Дистанционное зондирование (геодезия) назначена на 12.08.26, дата резервного дня назначена на 13.08.26, на сайте есть эти данные.
А то что приемная комиссия собирается проводить сейчас, это будет 19.08.26 и на сайте об этом информация отсутствует, на 19.08.26 назначена резервная дата экзамена на другое направление.
С учетом вашего уточнения основания для жалобы есть. По опубликованному расписанию экзамен «Геодезия и дистанционное зондирование (Геодезия)» проводился 12 августа, резервная дата была 13 августа, а сдача этого же экзамена 19 августа в расписании не указана.
Кроме того, п. 48 Порядка приема, утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.11.2024 № 821, допускает пропустившего вступительное испытание в другую группу или резервный день только при уважительной причине, подтвержденной документально. Пункт 49 требует установить расписание вступительных испытаний, включая резервные дни. Пункты 48–49 Порядка приема normativ.kontur.ru\&moduleId=1.
Поэтому, если МИИГАиК 19 августа собирается дополнительно принимать именно этот экзамен у ранее не явившихся, при том что эта дата для него не опубликована, а поступающие допускаются без подтвержденной уважительной причины, это дает веские основания ставить вопрос о нарушении порядка приема. Наличие 19 августа резервного дня по другому направлению автоматически не делает эту дату резервной для «Геодезии».
Сохраните скриншоты расписания и письменно обратитесь к ректору и председателю приемной комиссии с требованием сообщить, каким документом назначен экзамен на 19 августа и на каком основании допускаются неявившиеся. Если подтвердится допуск без уважительных причин либо проведение испытания вне установленного расписания, эти материалы можно использовать для обращения в Рособрнадзор.
Я прохожу службу на СВО, получил травму (разрыв ахилла, подтверждено мрт). Травма эта считается тяжёлым увечьем. Попал на оперативное лечение в госпиталь, была назначена операция. По своей глупости был выписан за нарушение режима (алкогольное опьянение). На данный момент нахожусь в части, здешняя медсанчасть говорит, что надо выписываться и приучаться ходить без трости. Но всё-таки добился того чтобы отсюда отправили к травматологу, подозреваю будет поедвзято. Возможно ли возобновление лечения (операция)? Какой порядок действий?
Ответить
Добрый день. Возобновить лечение и повторно решить вопрос об операции возможно. Выписка из госпиталя за нарушение режима не означает, что разрыв ахиллова сухожилия теперь можно оставить без лечения. Закон сохраняет за военнослужащим право на медицинскую помощь, а необходимость операции определяется врачом травматологом-ортопедом по вашему текущему состоянию. Статья 16 Федерального закона № 76-ФЗ www.consultant.ru предусматривает бесплатную медицинскую помощь военнослужащим, в том числе возможность ее получения в государственных и муниципальных учреждениях при отсутствии нужного специалиста, отделения или оборудования в военной медицине.
Само нарушение режима отделяйте от вопроса лечения. Находясь в госпитале, вы действительно были обязаны соблюдать режим лечения по ч. 3 ст. 27 Федерального закона № 323-ФЗ www.consultant.ru. Но из этой нормы не следует, что после выписки человек лишается права на дальнейшее лечение. Более того, разрыв ахиллова сухожилия прямо включен в перечень тяжелых увечий в Постановлении Правительства РФ от 29.07.1998 № 855 www.consultant.ru. Важно только понимать, что эта классификация используется прежде всего для страховых выплат и сама по себе не обязывает врача назначить именно операцию.
Сейчас я бы действовал письменно. Подайте командиру рапорт с просьбой направить вас на обследование к травматологу-ортопеду и при наличии медицинских показаний на специализированное лечение в военно-медицинскую организацию. Приложите заключение МРТ, выписку из госпиталя и документы, где была назначена операция. Приказ Минобороны России от 28.08.2023 № 553 предусматривает направление военнослужащего для специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в военно-медицинские организации. Текст приказа № 553 www.consultant.ru.
На приеме у травматолога важно получить не устное «приучайтесь ходить», а медицинскую запись. В ней должны быть отражены результаты осмотра, состояние сухожилия, имеющиеся функциональные нарушения, выбранная тактика лечения и вопрос о показаниях либо противопоказаниях к операции. Если вам отказывают в операции из-за позднего срока после травмы или по иной медицинской причине, причина должна быть медицинской. Предыдущая выписка за алкогольное опьянение не заменяет оценку текущего состояния ноги.
Если травматолог подтвердит необходимость операции, добивайтесь направления в профильный госпиталь. Если нужного специалиста или возможности лечения в ведомственной системе по месту службы нет, право на медицинскую помощь в иной государственной или муниципальной медицинской организации предусмотрено также ч. 3 ст. 25 Федерального закона № 323-ФЗ www.consultant.ru.
Отдельный вопрос касается ВВК и освобождения от исполнения обязанностей. По пп. 60–64 Положения о военно-врачебной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 565 www.consultant.ru, ВВК решает вопрос о временной негодности, отпуске по болезни или освобождении. Для военнослужащего по контракту в период мобилизации при увечье, полученном при участии в боевых действиях, предусмотрено заключение об отпуске по болезни от 30 до 90 суток с возможностью продления в установленных пределах. После окончания стационарного лечения военнослужащего, получившего увечье при исполнении обязанностей военной службы или в ходе вооруженного конфликта, проводится освидетельствование для решения вопроса о годности.
Поэтому сейчас главная задача не спорить с медсанчастью о категории годности, а зафиксировать медицинское состояние и получить решение профильного травматолога. Если заключение будет явно расходиться с МРТ, прежним назначением операции и фактическим нарушением функции ноги, нужно получить его копию и обжаловать медицинское решение по подчиненности, одновременно подав письменный рапорт командиру. Устные указания «выписывайтесь и ходите без трости» юридически и доказательственно почти бесполезны.
Если пришлете заключение МРТ, выписной эпикриз из госпиталя и документ, в котором была назначена операция, можно проверить, что именно сейчас требовать в рапорте и есть ли уже основания ставить вопрос о повторной госпитализации и ВВК.
Должны ли отдел кадров в школе принимать заявления на бесплатное питание многодетных семей учеников? Объясняю ситуацию, в прошлом году и позапрошлом, у меня недавно детишки перешли в пятый и шестой класс, погодки, писали заявление на бесплатное питание многодетных семей у секретаря, везде были разложены бланки, каждый подходил брал бланк и писал, проблем никаких не было. Но в этом году, не знаю по какой причине, сказали что писать такие заявления надо в отделе кадров. Я в июле хотела уточнить какие документы надо, послали меня к ним, сказали теперь отдел кадров этим заниматься будет. В кабинет меня не пустили сказали ждите, ждала очень долго, прошло полчаса точно, решила пока походить по школе, потом вернулась и дверь была закрыта, а женщина которая мимо проходила сказала они там, стучите. Начала стучать дверь немного приоткрылась, спросили Что Вы хотели, вот в августе и придёте на счёт документов. Сегодня с утра я приехала в школу, детей с собой взяла чтоб в магазин потом с ними пойти, и тут выяснилось что всем надо сидеть родителям на первом этаже возле вахтёра пускают только по одному родителю, очень долго ожидать надо было. Гоыорила с директором школы она сказала что теперь этим занимается не секретарь а специалист отдела кадров. Но я смотрела закон, отдел кадров в школе занимается только п
Ответить
Кто должен принимать заявление на бесплатное питание
Добрый день. Требования, чтобы заявление на бесплатное питание обязательно принимал секретарь школы и не мог принимать специалист отдела кадров, в федеральном законодательстве нет. Поэтому одна лишь передача этой работы сотруднику отдела кадров нарушением не является.
По статье 37 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» www.consultant.ru организация питания обучающихся возложена на образовательную организацию. При этом для учащихся 1–4 классов бесплатное горячее питание гарантировано непосредственно федеральным законом, а питание других категорий за счет регионального или местного бюджета предоставляется в случаях и порядке, установленных соответственно субъектом РФ или муниципалитетом.
Ваши дети перешли в 5-й и 6-й классы, поэтому здесь нужно смотреть именно правила вашего региона и муниципалитета о бесплатном питании детей из многодетных семей. Федеральный закон не устанавливает единого для всей России порядка, по которому такие заявления должны приниматься именно секретарем школы.
Может ли этим заниматься кадровик
Может, если директор школы возложил на этого сотрудника соответствующие обязанности. Название должности «специалист отдела кадров» еще не означает, что сотрудник вправе заниматься исключительно трудовыми книжками, приемом и увольнением работников.
Школа обладает организационной и административной самостоятельностью. Это прямо следует из статьи 28 Закона № 273-ФЗ www.consultant.ru. Школа также вправе принимать в пределах своей компетенции локальные акты, регулирующие организационные вопросы, что предусмотрено статьей 30 Закона № 273-ФЗ www.consultant.ru.
Поэтому директор может определить ответственного за оформление льготного питания и поручить эту работу конкретному сотруднику, в том числе кадровику. Изменение по сравнению с предыдущими годами, когда заявления принимал секретарь, также не свидетельствует о нарушении.
Что в описанной ситуации вызывает вопросы
Проблема здесь не столько в том, кто сидит за дверью кабинета, сколько в том, насколько школа реально организовала прием заявлений.
Если родителям говорят, что заявление принимает только один конкретный сотрудник, но при этом:
- нет понятного графика приема;
- невозможно заранее узнать перечень документов;
- родителей заставляют длительное время ждать без возможности передать заявление иным способом;
- информация о порядке оформления льготного питания нигде не опубликована;
- из-за такой организации родитель рискует не оформить питание ребенку к началу учебного года,
тогда уже имеются основания ставить перед директором вопрос о ненадлежащей организации процедуры.
Согласно статье 29 Закона № 273-ФЗ www.consultant.ru, образовательная организация обязана обеспечивать информационную открытость своей деятельности, а информацию и документы о деятельности школы в предусмотренных законом случаях можно запрашивать у руководителя образовательной организации.
Должны ли родителей обязательно пускать в кабинет
То, что родителей пропускают в школу по одному и просят ждать на первом этаже, еще не означает нарушения. В школе может действовать пропускной и внутриобъектовый режим.
Но такой режим не должен фактически лишать родителей возможности своевременно подать необходимые документы. Если посещение кадрового кабинета ограничено, школа должна организовать понятный способ приема заявлений. Например, установить часы приема, организовать прием через ответственное лицо либо предусмотреть иной способ, предусмотренный действующим в вашем регионе порядком.
То есть требовать свободного прохода родителей по зданию школы оснований может не быть. Требовать нормального и доступного порядка оформления предусмотренной льготы основания есть.
Что я бы рекомендовал сделать
В первую очередь не спорить с директором о том, «имеет ли кадровик право заниматься питанием». Такая претензия юридически слабая.
Лучше письменно обратиться к директору и попросить сообщить:
1. Каким нормативным актом установлено право ваших детей как членов многодетной семьи на бесплатное питание в 5-м и 6-м классах.
2. Какой перечень документов необходимо представить.
3. В какой срок и каким способом подается заявление.
4. Каким приказом или локальным актом школы определен сотрудник, ответственный за прием документов на льготное питание.
5. Каким способом можно передать заявление, если попасть к ответственному сотруднику в часы его работы невозможно.
Если право на питание предусмотрено региональным или муниципальным актом, школа не вправе фактически препятствовать его реализации только потому, что директор изменил внутреннее распределение обязанностей между сотрудниками.
При этом я бы подавал заявление так, чтобы осталось подтверждение его передачи школе. Если принимают лично, подготовить второй экземпляр и попросить поставить на нем дату и отметку о приеме. Если предусмотрена электронная подача, сохранить подтверждение отправки.
Есть ли сейчас нарушение ваших прав
По тем обстоятельствам, которые вы описали, утверждать, что уже произошло нарушение именно права детей на бесплатное питание, пока рано. Вам не отказали в питании и не отказались принимать заявление. Изменился сотрудник, который занимается документами, а посещение школы организовано менее удобно.
Но если из-за этого порядка заявление невозможно своевременно подать либо школа отказывает в приеме документов без законного основания, ситуация будет другой. Тогда имеет смысл требовать письменного объяснения директора и при необходимости обращаться к учредителю школы или в муниципальный орган управления образованием.
Для окончательного ответа нужно знать субъект РФ и муниципальное образование, где находится школа. Для учащихся 5–6 классов из многодетных семей именно региональные и местные нормы определяют право на бесплатное питание, перечень документов и порядок его оформления.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста стою в ЦЗН, сделала бизнес план на субсидию 100000 по открытию своего дела как самозанятый, защита 2 сентября. Сейчас мне говорят, что меня снимают с учёта, а завтра утром я должна отправить заявление обратно на регистрацию на учет в ЦЗН, на выплаты сказали это не влияет. Потом прохожу тестирование и 2 сентября после защиты меня снимают с учёта и открывают самозанятость, а 20 сентября поступление денежных средств по субсидии. В октябре я хочу защищать другой бизнес план на другое оборудование на 350 000 и брать на обучение 30000, в соцзащите сказали, что доход будут учитывать за июнь, июль, август. Встала я на учёт в ЦЗН 03.07., с мая по июнь у меня был больничный оплаченный работодателем, увольнение в мае. Скажите есть ли в этой ситуации нарушение моих прав и в чем если оно есть, какие подводные камни?
Ответить
Добрый день.
Есть ли нарушение со стороны ЦЗН
По вашему описанию явного нарушения при снятии с учета после защиты бизнес-плана и регистрации самозанятости не видно. После регистрации в качестве плательщика налога на профессиональный доход гражданин уже не может сохранять статус безработного. Основания снятия безработного с регистрационного учета установлены ст. 25 Федерального закона № 565-ФЗ www.consultant.ru.
Но вызывает вопрос другое снятие с учета, которое ЦЗН хочет провести сейчас, с предложением уже на следующий день снова подать заявление. Причину такого снятия вы не указали. ЦЗН должен иметь конкретное предусмотренное законом основание, а не просто провести эту процедуру технически. Кроме того, по ряду оснований снятие с учета влечет прекращение выплаты пособия со дня снятия. Это прямо предусмотрено ст. 49 Федерального закона № 565-ФЗ www.consultant.ru.
Поэтому фразу сотрудника «на выплаты это не повлияет» лучше не оставлять только в устной форме. Посмотрите в личном кабинете «Работа России», какое именно основание указано для снятия с учета и с какой даты. Если решения еще нет, попросите ЦЗН письменно разъяснить причину снятия и подтвердить, сохранится ли назначенное пособие после повторной регистрации.
Что будет 2 сентября после защиты
Если 2 сентября бизнес-план будет одобрен и после этого вы зарегистрируетесь как самозанятая, последующее снятие с учета в качестве безработной закономерно. Федеральный закон предусматривает государственные меры поддержки безработных, в том числе связанные с началом предпринимательской деятельности, если соответствующая мера включена в индивидуальный план содействия занятости. Это следует из ст. 28 Федерального закона № 565-ФЗ www.consultant.ru.
Поэтому открывать самозанятость раньше срока, который обозначил ЦЗН, я бы не советовал. Сначала должна пройти предусмотренная вашим региональным порядком процедура согласования бизнес-плана и финансовой помощи, затем регистрация НПД. Иначе может возникнуть спор о том, соответствовали ли вы условиям программы на момент принятия решения.
Может ли субсидия 100 000 рублей поступить после снятия с учета
Да, перечисление денег после регистрации самозанятости и прекращения статуса безработной само по себе не выглядит нарушением. Здесь имеет значение не только день перечисления денег, но и то, выполнили ли вы условия предоставления финансовой помощи до регистрации НПД.
При этом размер 100 000 рублей, сроки перечисления, перечень допустимых расходов, отчетность и основания возврата средств определяются не только федеральным законодательством, но и региональными правилами. Поэтому без указания региона нельзя подтвердить, что именно дата 20 сентября соответствует вашему региональному порядку.
Обязательно сохраните решение комиссии, утвержденный бизнес-план, смету, соглашение с ЦЗН и документы о приобретении оборудования. Именно эти документы потом подтверждают целевое расходование субсидии.
Как будут считать доход для социального контракта в октябре
Если заявление на социальный контракт вы подадите в октябре 2026 года, расчетный период действительно составят июнь, июль и август 2026 года.
По ст. 4 Федерального закона № 44-ФЗ www.consultant.ru среднедушевой доход рассчитывается за три последних календарных месяца, предшествующих одному календарному месяцу перед месяцем подачи заявления.
То есть при обращении в октябре сентябрь пропускается, а учитываются июнь, июль и август. Поэтому доход от самозанятости, полученный уже в сентябре, в этот расчетный период не входит.
Что будет с выплатой 100 000 рублей в сентябре
Если субсидия ЦЗН фактически поступит 20 сентября, она также находится за пределами расчетного периода июнь, июль и август для заявления, поданного в октябре.
Но скрывать получение этой меры поддержки при обращении в соцзащиту не нужно. Соцзащита вправе проверять сведения межведомственно, а кроме уровня дохода оцениваются и другие условия предоставления социального контракта.
Повлияет ли июньский больничный
Этот момент нужно считать отдельно. Июнь входит в ваш расчетный период, поэтому выплаты, полученные или учитываемые за этот месяц в соответствии с правилами расчета дохода, могут повлиять на среднедушевой доход.
Сам факт того, что трудовой договор прекращен в мае, еще не означает, что июньская выплата не будет учтена. Здесь важны вид выплаты, сумма и период, за который она начислена. Перечень доходов, учитываемых при предоставлении государственной социальной помощи, установлен Постановлением Правительства РФ № 512 www.consultant.ru.
Поэтому перед подачей заявления желательно самостоятельно сложить все учитываемые доходы семьи за июнь, июль и август и разделить их в установленном порядке на количество членов семьи и количество месяцев. Тогда заранее станет понятно, проходите ли вы по критерию нуждаемости.
Можно ли после 100 000 рублей получить еще 350 000 рублей по соцконтракту
Прямого федерального запрета только из-за того, что ранее вы получили поддержку от ЦЗН, нет. Это разные меры поддержки, предоставляемые по разным основаниям.
Социальный контракт действительно может предусматривать единовременную выплату на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности до 350 000 рублей. Возможность такой помощи предусмотрена правилами государственной социальной помощи и разъясняется Минтрудом. Общие положения о социальном контракте содержатся в ст. 8.1 Федерального закона № 178-ФЗ www.consultant.ru.
Но 350 000 рублей являются максимальным размером. Сам факт подготовки второго бизнес-плана не означает, что именно эта сумма будет предоставлена. Соцзащита будет оценивать ваш бизнес-план, смету, необходимость расходов, доход семьи и другие установленные условия.
Главный риск с двумя бизнес-планами
Самый важный подводный камень заключается в недопустимости финансирования одного и того же расхода дважды.
Если за счет 100 000 рублей ЦЗН вы приобретаете определенное оборудование, в бизнес-плане на социальный контракт нельзя снова заявлять оплату того же оборудования за государственные средства.
Во втором бизнес-плане лучше четко разделить расходы. Указать, какое оборудование уже приобретено или будет приобретено за субсидию ЦЗН, а какие дополнительные позиции необходимы для дальнейшего развития деятельности и запрашиваются по социальному контракту.
Если вторые 350 000 рублей нужны именно на другое оборудование, это нужно прямо показать в бизнес-плане и смете. Скрывать первую субсидию или пытаться провести одинаковые позиции по двум программам не стоит, поскольку позднее это может привести к требованию вернуть средства как использованные не по установленным условиям.
Что с 30 000 рублей на обучение
Финансирование обучения в рамках социального контракта возможно отдельно от основной выплаты на предпринимательскую деятельность, если обучение предусмотрено программой социальной адаптации и необходимо для реализации проекта.
Но эти 30 000 рублей нельзя рассматривать как свободную дополнительную выплату. Они предназначены именно для оплаты обучения или повышения квалификации в пределах установленных правил и должны быть подтверждены соответствующими документами.
На что обратить внимание сейчас
До снятия с учета в ЦЗН получите или сохраните документ, где указано основание первого снятия с учета. Это сейчас самый спорный момент вашей ситуации. Если вас снимают не из-за регистрации самозанятости, а затем требуют сразу регистрироваться заново, основание такой процедуры нужно проверить отдельно.
До 2 сентября не регистрируйтесь как самозанятая раньше момента, согласованного с ЦЗН. После защиты сохраните решение комиссии и условия выплаты 100 000 рублей.
Для соцконтракта заранее подготовьте сведения обо всех доходах семьи за июнь, июль и август. Особое внимание нужно уделить больничному и пособию по безработице.
Во втором бизнес-плане на 350 000 рублей отделите новые расходы от тех, которые уже финансируются ЦЗН. Лучше прямо показать, что первый этап бизнеса профинансирован за счет 100 000 рублей, а социальный контракт требуется для дальнейшего оснащения или расширения деятельности.
Итог
По описанной вами схеме получение сначала 100 000 рублей через ЦЗН, затем регистрация самозанятости и последующее обращение в октябре за социальным контрактом на предпринимательскую деятельность не запрещены только из-за последовательного получения двух мер поддержки.
Расчетный период для октябрьского обращения действительно составят июнь, июль и август. Основные вопросы, которые нужно проверить до совершения действий, это основание нынешнего снятия с учета в ЦЗН, влияние этого снятия на пособие, региональные условия выплаты 100 000 рублей и отсутствие совпадающих расходов в двух бизнес-планах.
Есть ли практика по снижению пени, назначенных по долгам в банке за кредит? Была кредитная карта в банке Открытие, далее ВТБ выкупил открытие, долг перешел к нему. Из-за финансовых трудностей не платила. При изначальной сумме основного долга в 149 тыс, проценты составили 53 тыс и пени 21900. Последний раз 14.11.25 года что-то вносила, но приставам так и не передали, % и пени начисляли. Другие банки передали приставам и исполнительные производства по ним сейчас закрыты. Половина самого кредита сверху еще, как то не очень. Возможно ли списать часть пени и штрафа з просрочку?
Ответить
Добрый день. Практика по снижению банковской неустойки есть, но в вашей ситуации важно разделить 53 тыс. процентов и 21 900 руб. пени. По статье 333 ГК РФ можно снижать именно неустойку при ее явной несоразмерности последствиям нарушения. Договорные проценты за пользование кредитом по этому основанию не уменьшаются.
По потребительскому кредиту размер неустойки дополнительно ограничен законом. Если банк продолжает начислять проценты за пользование кредитом в период просрочки, неустойка не может превышать 20% годовых от суммы просроченной задолженности. Если проценты за этот период не начисляются, предел составляет 0,1% за каждый день просрочки. Поэтому сначала нужно проверить расчет ВТБ по месяцам, ставку и сумму, на которую начислялись пени.
Сумма пени 21 900 руб. при основном долге 149 тыс. руб. не выглядит настолько большой, чтобы можно было заранее рассчитывать на существенное снижение только по статье 333 ГК РФ. Финансовые трудности сами по себе также не являются основанием для списания. Но если ВТБ обратится в суд, можно заявить о снижении неустойки и привести обстоятельства, подтверждающие ее несоразмерность. Верховный Суд прямо допускает применение статьи 333 ГК РФ к гражданину-заемщику. При этом отдельный иск заемщика только о снижении начисленной банком неустойки до предъявления банком требования о ее взыскании Верховный Суд признавал ненадлежащим способом защиты.
Пока ВТБ в суд не обратился, имеет смысл направить банку заявление о перерасчете и добровольном списании всей либо части пени. Закон прямо разрешает кредитору уменьшить или полностью отменить неустойку. Одновременно запросите подробную выписку расчета 149 тыс. основного долга, 53 тыс. процентов и 21 900 руб. пени. По этому расчету уже можно определить, есть ли не только основание просить о снижении, но и ошибка в начислениях. Сам факт того, что ВТБ не передавал долг приставам, начисление процентов и предусмотренной законом неустойки не прекращает.
Здравствуйте, подскажите. Квартира менее трёх лет в собственности, 6 собственников. Квартира стоит 5 миллионов. Если мы пойдём на сделку в МФЦ по одному договору то с 4 млн заплатим налог. А если мы сделаем сделку отдельными договорами через нотариуса, у каждого будет в договоре менее миллиона, будем ли мы платить налог?
Ответить
Добрый день. Если все 6 собственников продают квартиру за 5 млн рублей одним договором как единый объект, имущественный вычет 1 млн рублей предоставляется на всю квартиру и распределяется между продавцами. Поэтому при отсутствии подтвержденных расходов налоговая база действительно может составить 4 млн рублей. ФНС прямо разъясняет такой порядок.
Если же каждый собственник продает принадлежащую ему долю отдельным договором, то каждый продавец вправе применить свой имущественный вычет до 1 млн рублей. Это соответствует подп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ и позиции ФНС. Поэтому, если каждому из шести собственников по его отдельному договору действительно приходится менее 1 млн рублей дохода, налоговая база у каждого может быть равна нулю. Статья 220 НК РФ www.consultant.ru
Но цену в договоре нужно сопоставить с кадастровой стоимостью. Если договорная цена ниже установленного налоговым законодательством кадастрового минимума, доход для НДФЛ могут определить исходя из кадастровой стоимости с применением соответствующего коэффициента. Сейчас базовый коэффициент составляет 0,7, причем субъект РФ вправе увеличить его до 1. Поэтому одного расчета «5 млн / 6 = 833 тыс.» недостаточно. Статья 214.10 НК РФ www.consultant.ru
При отдельных договорах продажи долей потребуется учитывать и нотариальное оформление. По общему правилу сделки по отчуждению отдельных долей подлежат нотариальному удостоверению. Исключение предусмотрено, когда все участники долевой собственности отчуждают свои доли по одной сделке, но именно этот вариант для налогового вычета дает один общий миллион. Если напишете кадастровую стоимость квартиры, регион и размеры долей каждого из шести собственников, можно точно посчитать, будет ли при шести отдельных договорах НДФЛ равен нулю.
Мне построили здание из сендвич панелей по договору. Разбито на 4 этапа. Каждый этап должен был приниматься акт приема передачи. По смете сроки до 31.07.2026 каждый этап с большими косяками, последний 4ый этап на 18.08 не сдан. Мне подсовывают акты приема передачи сразу за все 4 этапа с датой 31.07 как мне сейчас их правильно подписать чтобы они доделали работы по последнему этапу и при это я с них потом взыскал за косяки? (неправильная разуклонка пола, испорченные сендвич панели, испорченные фасонные элементы)
Ответить
Добрый день. Акты за все четыре этапа в предложенном виде и с датой 31.07.2026 подписывать не стоит. Если четвертый этап на 18.08.2026 фактически не завершен, акт о его полной приемке подписывать нельзя. По первым трем этапам акты можно подписать только с подробными оговорками о недостатках и с фактической датой подписания.
При приемке явные недостатки нужно прямо зафиксировать. По п. 2 ст. 720 ГК РФ заказчик после приемки вправе ссылаться на обнаруженные недостатки, если они были оговорены в акте либо в нем была сохранена возможность последующего предъявления требований об их устранении. Если принять работу без таких оговорок, по явным недостаткам возникает серьезный доказательственный риск. Статья 720 ГК РФ www.consultant.ru
Поэтому по этапам 1–3 я бы написал непосредственно перед подписью примерно так: «Работы приняты с замечаниями. Выявлены недостатки, перечисленные в Акте выявленных недостатков от 18.08.2026, являющемся приложением к настоящему акту. Подписание настоящего акта не подтверждает надлежащее качество работ и не означает отказ Заказчика от требований об устранении недостатков, уменьшении цены, возмещении убытков и иных требований, предусмотренных договором и законом. Фактическая дата подписания акта 18.08.2026». После этого перечислить дефекты максимально предметно: место неправильной разуклонки пола, площадь или участок, конкретные поврежденные сэндвич-панели, количество и расположение поврежденных фасонных элементов, фотографии с нумерацией.
Отдельно составьте акт выявленных недостатков. Не ограничивайтесь формулировкой «имеются косяки». Для каждого недостатка желательно указать место, характер дефекта, объем, ссылку на проект, смету или техническое задание, если несоответствие видно именно из них, и приложить фото и видео. При строительном подряде подрядчик должен выполнять работы в соответствии с технической документацией и сметой. Статья 743 ГК РФ www.consultant.ru
По четвертому этапу позиция должна быть другой. Если предусмотренный договором объем не выполнен, пишите: «Этап № 4 по состоянию на 18.08.2026 не завершен, результат этапа Заказчику не сдан и Заказчиком не принят. Акт приемки этапа № 4 не подписывается в связи с невыполнением предусмотренного договором объема работ». Не следует одновременно писать, что четвертый этап принят, и требовать его «доделать». Это создает подрядчику аргумент, что результат этапа был сдан полностью. При строительном подряде сдача и приемка оформляются актом, а выполненный этап принимается после сообщения о его готовности. Статья 753 ГК РФ www.consultant.ru
Дату 31.07.2026 задним числом принимать также не рекомендую. Если фактически документы переданы вам 18.08.2026, фиксируйте именно эту дату. Иначе подрядчик впоследствии сможет ссылаться на подписанные вами документы как на доказательство того, что все четыре этапа были сданы еще 31 июля. Это особенно важно для просрочки, поскольку подрядчик отвечает за нарушение конечного срока и согласованных промежуточных сроков, если договором не предусмотрено иное. Статья 708 ГК РФ www.consultant.ru
После фиксации недостатков письменно предъявите требование об их устранении с конкретным разумным сроком. При ненадлежащем качестве заказчик вправе требовать безвозмездного устранения недостатков либо соразмерного уменьшения цены. Возмещение собственных расходов на устранение недостатков по общему правилу возможно, когда право заказчика устранять их предусмотрено договором. Если недостатки в установленный срок не устранены либо являются существенными и неустранимыми, закон предусматривает дополнительные последствия. Статья 723 ГК РФ www.consultant.ru
Практически я бы сейчас оформил пакет так: акты по этапам 1–3 с оговоркой и фактической датой 18.08.2026, отдельный подробный акт недостатков с фото, письменное требование об устранении каждого дефекта, а по этапу 4 мотивированный отказ от приемки как незавершенного. Предложенные подрядчиком акты от 31.07.2026 без замечаний не подписывать.
Чтобы определить, какую именно формулировку безопаснее поставить на ваших актах и что затем можно взыскать помимо стоимости исправления недостатков, нужно посмотреть договор, смету и сами четыре акта. Особенно важны условия о порядке приемки, сроках этапов, неустойке, гарантии и праве заказчика устранять недостатки за счет подрядчика.
Мы с мужем воспитываем 5 детей. Находимся в браке. У супруга 2 детей от первого брака (супруга умерла) ,моя дочь я была матерью одиночкой до 2022 года, в судебном порядке признали отцовство (местонахождение отца не известно) и 2 совместных детей. Получается у него 4 детей, у меня 3.Муж получил статус многодетного отца при рождении у нас 1 совместного ребёнка в 2021 году. В удостоверение вписаны он,2 старших его детей и наш 1 общий. В 2026 году я родила 2 совместного ребёнка, соответсвенно это 3 мой ребенок и я стала многодетной. При подаче заявления мне отказано в получении статуса многодетной, мужу младшего совместного ребёнка вписали в удостоверение. Получается я и моя дочь в состав многодетной семьи не входим, соц.зашита аргументирует тем, что отец моей дочери жив и не лишен родительских прав и чтобы получить статус я с мужем должна развестись, но тогда он потеряет статус многодетного. Проживаем и зарегистрированы все по одному адресу. Получается мой ребёнок навсегда лишен права входить в состав многодетной семьи, пока я нахожусь в браке, считаю это нарушение прав несовершеннолетнего. И почему я не могу входить в состав многодетной семьи родив и воспитывая 3 детей? В официальном ответе отказ указан в связи с получение удостоверения в другом субъекте РФ,хотя в другом субъекте мы ничего не оформляли. Правомерен ли отказ в нашем случае?
Ответить
Добрый день.
По изложенным обстоятельствам отказ выглядит спорным и требует обжалования. Особенно если в официальном решении указано, что основанием является «получение удостоверения в другом субъекте РФ», хотя такого удостоверения вы не получали. Это означает, что письменный отказ основан на обстоятельстве, которое, по вашим словам, фактически отсутствует.
При этом окончательно признать отказ незаконным только по вашему описанию нельзя. Порядок включения конкретных родителей и детей в состав многодетной семьи устанавливается с учетом законодательства того субъекта РФ, где оформляется статус. Поэтому для окончательного вывода необходимо знать регион проживания и увидеть полный письменный отказ.
Но уже сейчас есть несколько серьезных оснований не соглашаться с позицией соцзащиты.
1. Федеральное законодательство говорит о статусе многодетной семьи, а не отдельно «многодетного отца» и «многодетной матери»
С 23 января 2024 года на федеральном уровне установлено единое базовое понятие. В соответствии с пунктом 1 Указа Президента РФ от 23.01.2024 № 63 многодетной является семья, имеющая трех и более детей, причем статус такой семьи устанавливается бессрочно. Указ Президента РФ от 23.01.2024 № 63 www.consultant.ru
Это существенно для вашей ситуации. По вашему описанию фактически существует одна семья. Вы состоите в зарегистрированном браке, проживаете и зарегистрированы вместе, совместно воспитываете пятерых детей. Двое детей являются детьми мужа от первого брака, один ребенок является вашей дочерью, еще двое детей являются вашими общими детьми.
Поэтому конструкция, при которой муж вместе с четырьмя детьми признается многодетной семьей, а проживающая вместе с ним супруга и еще один несовершеннолетний ребенок из этой же семьи полностью исключаются из ее состава, нуждается в конкретном нормативном обосновании. Одной устной ссылки работника соцзащиты на то, что у вашей дочери существует биологический отец, для этого недостаточно.
2. Наличие живого биологического отца вашей дочери еще не означает, что ребенок должен быть исключен из многодетной семьи
Это, на мой взгляд, наиболее существенный момент.
После установления отцовства в 2022 году биологический отец вашей дочери действительно юридически является ее отцом. Само отсутствие сведений о его местонахождении не прекращает родительские права и обязанности. Но из этого еще не следует обратный вывод, что дочь автоматически перестает быть членом семьи, в которой она фактически проживает вместе с матерью, отчимом, братьями и сестрами.
Более того, официальные разъяснения Минтруда по применению Указа № 63 устанавливают специальные случаи, когда дети не учитываются в составе многодетной семьи. Не учитываются дети, в отношении которых оба родителя либо единственный родитель лишены родительских прав, а также дети, приобретшие полную дееспособность вследствие эмансипации или вступления в брак. Основания «у ребенка имеется другой живой родитель, который не лишен родительских прав» в этом перечне нет. Приказ Минтруда России от 02.04.2024 № 164н и официальные разъяснения www.consultant.ru
Поэтому формулировка соцзащиты в изложенном вами виде вызывает вопросы. Если вам говорят именно так: «вашу дочь нельзя учитывать, потому что ее отец жив и не лишен родительских прав», орган должен показать конкретную норму регионального законодательства, из которой следует именно такое последствие.
3. Требование развестись с мужем также требует правового основания
Совет соцзащиты «для получения статуса нужно развестись» сам по себе юридическим основанием не является.
Орган должен рассматривать существующее семейное положение, а не предлагать заявителю расторгнуть действующий брак, чтобы формально попасть под другую категорию получателей социальной поддержки.
Более того, по вашему описанию возникает довольно странный результат. Пока вы состоите в браке, соцзащита не учитывает вашу дочь, поскольку ее отцом является другой мужчина. Если же брак расторгнуть, по версии соцзащиты, ребенок может быть учтен в составе вашей отдельной семьи. Такое различие должно прямо следовать из регионального нормативного акта и иметь объективное основание.
Конституция РФ гарантирует равенство перед законом и государственную защиту семьи, материнства и детства. Поэтому произвольное различие в положении детей и родителей без нормативного основания может быть предметом проверки при обжаловании. Статья 19 Конституции РФ www.consultant.ru Статья 38 Конституции РФ www.consultant.ru
При этом я бы пока не строил жалобу главным образом на «дискриминации». Сильнее сначала проверить конкретную региональную норму и показать, что орган либо неправильно ее применил, либо вообще сослался на несуществующее обстоятельство.
4. Вы действительно родили и воспитываете троих детей, но юридически вопрос несколько сложнее
У вас трое детей, в отношении которых вы являетесь матерью. Это ваша старшая дочь и двое совместных детей от нынешнего брака.
Но федеральный Указ № 63 устанавливает прежде всего статус многодетной семьи. Поэтому формула «я родила троих детей, значит мне обязательно должны выдать отдельный статус многодетной матери» не совсем точна. Нужно установить, как законодательство вашего региона определяет состав многодетной семьи и порядок внесения родителей и детей в удостоверение.
Однако и противоположная позиция соцзащиты не может строиться исключительно на том, что у одного из ваших детей другой отец.
Единый образец удостоверения прямо предусматривает сведения о членах многодетной семьи, отдельно о родителях и отдельно о детях. То есть удостоверение по своей конструкции подтверждает именно состав многодетной семьи. Распоряжение Правительства РФ от 29.06.2024 № 1725-р www.consultant.ru
5. Особенно серьезная проблема есть в письменном основании отказа
Вы пишете, что устно вам объяснили одно, а в официальном отказе указали совсем другое. В письменном решении причиной названо получение удостоверения в другом субъекте РФ.
Если вы и супруг действительно никогда не получали удостоверение многодетной семьи в другом субъекте РФ и статус там не оформляли, это обстоятельство необходимо прямо оспаривать.
Здесь возможны как минимум два варианта.
Первый. В информационной системе ошибочно числится удостоверение или статус, установленный в другом регионе.
Второй. Орган использовал шаблонное либо ошибочное основание отказа, которое вообще не относится к вашей семье.
В обоих случаях нужно потребовать сообщить, в каком именно субъекте РФ якобы было выдано удостоверение, его номер, дату выдачи, орган, которым оно выдано, и источник сведений, на основании которых принято решение.
Если таких сведений нет, основание письменного отказа становится серьезно уязвимым.
6. Устное объяснение сотрудника не может заменить официальное основание отказа
При обжаловании исходить нужно прежде всего из письменного решения.
Если в нем написано «удостоверение получено в другом субъекте», а после подачи жалобы соцзащита начнет объяснять отказ уже тем, что биологический отец вашей дочери не лишен родительских прав, нужно отдельно поставить вопрос, почему это основание отсутствовало в первоначальном решении.
Органу придется подтвердить как фактическое основание решения, так и правовую норму, позволяющую применить его именно к вашей семье.
7. Нужно ли лишать биологического отца вашей дочери родительских прав
Только ради оформления статуса многодетной семьи инициировать лишение родительских прав я бы не рекомендовал.
Лишение родительских прав является самостоятельной семейно-правовой мерой и применяется при наличии предусмотренных законом оснований. Отсутствие сведений о месте нахождения отца еще не означает автоматически наличие оснований для лишения родительских прав.
Кроме того, из федеральных правил о многодетных семьях не следует, что родитель обязан предварительно лишить другого родителя родительских прав, чтобы ребенок мог учитываться в многодетной семье.
Поэтому сначала нужно проверить правомерность действий самой соцзащиты, а не менять семейно-правовой статус ребенка ради получения удостоверения.
8. Нужно ли разводиться с супругом
Нет оснований расторгать брак только потому, что сотрудник социальной защиты устно предлагает такой способ оформления статуса.
Развод имеет самостоятельные юридические последствия для супругов и детей и не должен использоваться как технический способ обхода решения соцзащиты, пока не установлено, что решение соответствует закону.
Тем более, как вы указываете, это может создать вопрос уже относительно статуса мужа и состава его многодетной семьи.
Сначала необходимо добиться от органа точного ответа, какая норма закона препятствует включению вас и вашей дочери в существующую многодетную семью.
9. Что делать сейчас
Я бы действовал в следующем порядке.
1. Сохранить письменный отказ и заявление, которое вы подавали.
2. Письменно обратиться в орган социальной защиты или в вышестоящее региональное министерство с жалобой на отказ.
3. В жалобе указать, что удостоверение многодетной семьи в другом субъекте РФ вами и супругом не получалось, и потребовать указать сведения об удостоверении, на которое ссылается орган.
4. Потребовать указать конкретный нормативный акт, статью или пункт, согласно которому ваша дочь не может быть включена в состав многодетной семьи исключительно потому, что ее биологический отец жив и не лишен родительских прав.
5. Потребовать проверить состав семьи с учетом совместной регистрации и проживания всех членов семьи, зарегистрированного брака, свидетельств о рождении всех детей, свидетельства о браке, установленного отцовства в отношении старшей дочери и уже выданного супругу удостоверения.
6. Просить отменить отказ и повторно рассмотреть заявление с учетом фактического состава семьи.
К жалобе имеет смысл приложить копии паспортов родителей, свидетельства о браке, свидетельств о рождении всех пятерых детей, документов о регистрации по месту жительства, действующего удостоверения мужа, письменного отказа, а также решения суда об установлении отцовства, если оно имеет значение для сведений, находящихся у органа.
10. Если вышестоящий орган отказ не отменит
Решение государственного органа можно оспаривать в суде по правилам главы 22 КАС РФ. Гражданин вправе требовать признания незаконным решения публичного органа, если оно нарушает его права или создает препятствия для их реализации. Статья 218 КАС РФ www.consultant.ru
Общий срок обращения с таким административным иском составляет три месяца со дня, когда гражданину стало известно о нарушении его прав. Поэтому переписка с соцзащитой не должна привести к пропуску судебного срока. Статья 219 КАС РФ www.consultant.ru
В административном иске можно ставить вопрос о признании отказа незаконным и возложении на орган обязанности повторно рассмотреть заявление с соблюдением требований закона. Требовать от суда сразу «присвоить статус» нужно осторожно, поскольку содержание требования зависит от того, оставлено ли органу какое-либо административное усмотрение и установлены ли все необходимые обстоятельства.
11. Аргумент о нарушении прав вашей дочери имеет смысл, но его нужно сформулировать точнее
Я бы не писал, что ребенок «навсегда лишен права быть членом многодетной семьи». Это пока не установленный факт и слишком категоричная формулировка.
Сильнее написать иначе.
Ваша дочь постоянно проживает с матерью, отчимом и четырьмя другими детьми по одному адресу. При этом орган признал многодетной семью, в которую включил супруга и часть проживающих в семье детей, но исключил из нее мать и ее несовершеннолетнюю дочь. Орган должен показать конкретное законное основание такой дифференциации.
Отдельно следует указать, что наличие у ребенка второго биологического родителя не названо в федеральных официальных разъяснениях самостоятельным основанием для исключения ребенка из состава многодетной семьи. Официальные разъяснения, утвержденные приказом Минтруда России от 02.04.2024 № 164н www.consultant.ru
И именно на этом основании логично требовать от регионального органа сослаться на конкретную специальную норму, если он считает иначе.
12. Что в вашей ситуации выглядит наиболее сильным основанием для обжалования
Сейчас я вижу три отдельных аргумента.
Первый и наиболее очевидный. В письменном отказе указано получение удостоверения в другом субъекте РФ, тогда как вы утверждаете, что такого факта не было. Если это подтвердится, отказ опирается на неверные сведения.
Второй. Устное основание о том, что вашу дочь нельзя учитывать из-за наличия биологического отца, напрямую из федерального Указа № 63 и официальных разъяснений Минтруда не следует. Орган должен показать специальную региональную норму.
Третий. Необходимо проверить, почему в уже существующем удостоверении семьи указан супруг и его дети, но не указаны вы как супруга и мать двух детей, уже включенных в эту семью. Единая федеральная форма удостоверения предусматривает сведения как о матери, так и об отце, а статус относится к многодетной семье. Распоряжение Правительства РФ от 29.06.2024 № 1725-р www.consultant.ru
Итог
Я бы пока не соглашался с отказом, не разводился и не предпринимал действий по лишению биологического отца вашей дочери родительских прав только ради удостоверения.
Сначала нужно обжаловать именно принятое решение. Особенно важно потребовать объяснить, откуда взялась информация о якобы оформленном удостоверении в другом субъекте РФ, и назвать конкретную региональную норму, по которой ваша дочь исключается из состава семьи из-за наличия другого биологического отца.
Для окончательной оценки правомерности отказа нужен один решающий факт: в каком субъекте Российской Федерации вы зарегистрированы и подавали заявление на установление статуса многодетной семьи. Если также имеется письменный отказ, его лучше изучить полностью. Тогда можно проверить региональный порядок буквально по пунктам и определить, есть ли основания требовать отмены отказа в административном порядке или через суд.
Соцзащита официально отказала не из-за наличия у вашей дочери другого отца. Единственное указанное основание здесь другое: «повторное обращение: выдача одному из родителей удостоверения многодетной семьи в другом субъекте РФ».
Это существенно меняет акцент. Указ Президента РФ № 63 устанавливает единый статус многодетной семьи, а Правительство утвердило единый образец удостоверения. Выдача при этом организуется субъектами РФ, а сведения о многодетных семьях учитываются в единой цифровой системе. Поэтому технически регион действительно может проверять, не установлен ли уже этой семье статус в другом субъекте. Но отказ должен опираться на реальные сведения, а не просто на код причины в информационной системе.
Если, как вы ранее указали, ни вы, ни супруг удостоверение в другом субъекте РФ не получали, сейчас главный аргумент для жалобы именно фактический. Нужно требовать указать, какой субъект РФ, какой орган, когда и на чье имя якобы выдал удостоверение, а также на основании каких сведений орган пришел к этому выводу. Сам текст отказа этих данных вообще не содержит.
При этом важно проверить удостоверение мужа. Федеральное регулирование касается статуса семьи, а не двух самостоятельных статусов каждого супруга. В отдельных регионах удостоверение действительно выдается одному из родителей, а другому оформляется подтверждающий документ либо сведения о нем включаются в удостоверение. Например, именно такой порядок прямо установлен в Смоленской области. Поэтому необходимо отделить две ситуации. Если соцзащита считает ваше заявление повторным лишь потому, что у вашего мужа уже есть удостоверение этой же семьи в вашем же регионе, формулировка об «удостоверении в другом субъекте РФ» выглядит ошибочной. Если же в федеральной информационной системе действительно обнаружена запись из другого региона, сначала нужно выяснить происхождение этой записи.
Еще один важный момент. Снимок не подтверждает устную позицию работников соцзащиты, что препятствием является живой и не лишенный родительских прав отец вашей старшей дочери. В письменном решении такого основания нет вообще. Поэтому при обжаловании я бы не позволял органу смешивать эти две причины. Сначала он должен защитить законность того основания, которое реально положил в решение.
Сейчас оптимальная позиция в жалобе примерно такая: решение содержит недостоверное фактическое основание, поскольку удостоверение многодетной семьи в ином субъекте РФ супругам не выдавалось; отказ не позволяет установить, на основании каких данных орган сделал противоположный вывод; просите провести проверку сведений в информационной системе, сообщить субъект РФ, дату, номер и орган выдачи предполагаемого удостоверения и после устранения ошибочных данных повторно рассмотреть заявление.
Для проверки второго вопроса, то есть должны ли именно вас и вашу дочь включить в состав этой многодетной семьи, по-прежнему нужен регион. Федеральный Указ устанавливает общий статус, но конкретный порядок установления состава семьи и выдачи удостоверений реализуют субъекты РФ.
Напишите, пожалуйста, в каком субъекте РФ вы сейчас зарегистрированы и подавали это заявление, и в каком регионе муж получил свое удостоверение в 2021 году. Это две вещи, которые сейчас решают вопрос о законности именно этого отказа.
В вашем случае есть два разных вопроса, и их важно не смешивать. Первый касается самого письменного отказа от 17.07.2026. Второй касается того, вправе ли ХМАО не включать вашу дочь в уже существующую многодетную семью мужа.
1. Основание, указанное в письменном отказе, по вашим сведениям не соответствует действительности
В решении КУ «Агентство социального благополучия населения Югры» прямо указано единственное основание отказа:
> «8 — повторное обращение: выдача одному из родителей удостоверения многодетной семьи в другом субъекте РФ».
При этом вы пояснили, что зарегистрированы в ХМАО, заявление подавали в ХМАО и супруг также получил удостоверение именно в ХМАО.
Если это так, указанное в решении основание фактически неверно. Удостоверение супругу выдавалось не «в другом субъекте РФ», а в том же Ханты-Мансийском автономном округе.
Это дает самостоятельное основание для обжалования решения. Орган должен принимать решение исходя из действительных обстоятельств и применимого регионального порядка, а не ссылаться на событие, которого не было.
Тем более в самом отказе отсутствуют сведения о том, какой именно другой субъект РФ якобы выдал удостоверение, когда оно было выдано и кому.
2. Но после проверки законодательства ХМАО обнаружился важный момент относительно вашей старшей дочери
Здесь я должен скорректировать часть предыдущего ответа.
В ХМАО действует специальное региональное регулирование, которое прямо касается детей от предыдущих браков. Основной порядок установлен постановлением Правительства ХМАО — Югры от 24.05.2024 № 198-п «О мерах социальной поддержки, предоставляемых многодетным семьям в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре». Постановление Правительства ХМАО — Югры от 24.05.2024 № 198-п docs.cntd.ru
В ноябре 2025 года в него специально внесли правило о пасынках и падчерицах. Оно предусматривает включение детей от предыдущих браков в удостоверение в том числе при условии, что второй родитель такого ребенка лишен родительских прав либо умер. Также предусмотрен отдельный случай, когда в нынешнем браке имеется три и более совместных детей. Эти изменения были внесены постановлением Правительства ХМАО — Югры от 25.11.2025 № 465-п.
То есть устное объяснение соцзащиты о значении того обстоятельства, что отец вашей дочери жив и не лишен родительских прав, не было полностью выдумано сотрудниками. Такое ограничение действительно присутствует в региональном порядке.
3. Для вашей семьи это имеет конкретное последствие
У вашего мужа четверо собственных детей. Двое от первого брака и двое ваших совместных. Поэтому его статус многодетного родителя объясним.
Ваша старшая дочь является для него падчерицей. Ее биологический отец установлен судом, жив и, по вашим сведениям, родительских прав не лишен.
Кроме того, у вас с нынешним супругом два совместных ребенка, а не три.
Поэтому основание, позволяющее включить вашу старшую дочь именно в состав многодетной семьи мужа как падчерицу, по изложенным фактам действительно может отсутствовать в региональном порядке ХМАО.
Именно эта часть позиции соцзащиты имеет нормативную основу.
4. Но это еще не разрешает ваш главный вопрос
Проблема в другом.
Для вас старшая дочь не является падчерицей. Она ваш ребенок. У вас имеется трое собственных детей:
1. старшая дочь;
2. первый совместный ребенок с нынешним супругом;
3. второй совместный ребенок с нынешним супругом.
Поэтому необходимо отдельно ответить на вопрос, почему региональный орган не рассматривает вас как родителя трех детей.
Нельзя механически переносить правило о падчерице вашего мужа на ваши отношения с собственной дочерью.
И вот здесь письменный отказ особенно слаб. В нем вообще не сказано, что вам отказано потому, что старшая дочь не может учитываться. Не указано, что вы не соответствуете критериям многодетного родителя. Не приведено региональное правило о составе семьи. Вместо этого написано совершенно другое: удостоверение якобы выдано одному из родителей «в другом субъекте РФ».
5. Почему мог возникнуть такой результат
Вероятная логика информационной системы следующая.
Супруг уже зарегистрирован как родитель многодетной семьи. Двое ваших общих детей уже входят в эту семью мужа.
Вы теперь пытаетесь установить статус исходя из трех своих детей, в число которых входят те же двое совместных детей.
Система может воспринимать заявление как попытку сформировать вторую многодетную семью с частично совпадающим составом детей.
Но это пока только объяснение возможной причины. В самом решении этого нет. Поэтому ссылаться на такую версию как на установленный факт нельзя.
Орган обязан указать конкретное правовое основание, почему супруги, каждый из которых имеет не менее трех детей, не могут оба быть указаны родителями одной многодетной семьи либо почему один из родителей исключается из ее состава.
6. Особенно важно, что в июле 2026 года правила ХМАО снова менялись
13 июля 2026 года Правительство ХМАО приняло постановление № 235-п, которым как раз изменило правила определения места жительства детей, порядок включения в удостоверение детей от предыдущих браков и перечень оснований для отказа. Постановление Правительства ХМАО — Югры от 13.07.2026 № 235-п docs.cntd.ru
Официально этот акт опубликован 17 июля 2026 года.
Ваше заявление датировано 13.07.2026, а решение об отказе вынесено 17.07.2026.
Поэтому при обжаловании нужно отдельно проверить, какая именно редакция порядка применялась к вашему заявлению на дату принятия решения. Это важно, поскольку изменение касается как раз оснований отказа и учета детей от предыдущих браков.
7. Можно ли утверждать, что вся позиция соцзащиты незаконна
Пока нет.
После проверки регионального законодательства я бы разделил вывод следующим образом.
В части старшей дочери как падчерицы вашего мужа позиция соцзащиты имеет правовое основание. При живом отце, который не лишен родительских прав, и при наличии только двух совместных детей в нынешнем браке региональное регулирование действительно может препятствовать включению вашей дочери в удостоверение мужа.
Но из этого не следует автоматически, что вы не можете иметь статус родителя многодетной семьи, поскольку лично у вас трое детей.
И тем более это не подтверждает законность конкретного решения от 17.07.2026, поскольку в нем указано другое основание, которое, исходя из представленных вами сведений, неверно.
8. Нужно ли лишать отца старшей дочери родительских прав
Нет, только ради получения статуса этого делать не следует.
Лишение родительских прав допускается лишь по предусмотренным семейным законодательством основаниям и рассматривается судом исходя из поведения родителя и интересов ребенка.
То, что местонахождение отца неизвестно, еще не означает автоматически наличие оснований для лишения его родительских прав.
Региональное правило действительно связывает учет падчерицы у вашего мужа со статусом второго родителя, но это не означает, что семья должна искусственно создавать такое основание.
9. Совет развестись выглядит еще более сомнительно
Теперь понятно, откуда могло появиться это предложение.
Вероятно, сотрудник исходил из того, что после расторжения брака вы сможете рассматриваться отдельно как мать трех собственных детей, а ваш нынешний супруг перестанет учитываться в одной семье с вами.
Но законодательного требования расторгнуть брак для получения социальной гарантии из представленного отказа не следует.
Более того, такая рекомендация фактически означает, что один и тот же состав отношений дает более благоприятный результат после формального прекращения брака, чем во время брака. Если региональный порядок действительно приводит именно к такому результату, это уже отдельный вопрос о соответствии такой модели федеральному принципу единого статуса многодетной семьи и конституционным гарантиям семьи.
10. Что я рекомендую обжаловать сейчас
Жалобу лучше строить не на общем утверждении «мои права нарушены», а на конкретных противоречиях.
Во-первых, указать, что основание решения фактически неверно. Ни заявитель, ни супруг не получали удостоверение в другом субъекте РФ. Удостоверение супруга выдано в ХМАО.
Во-вторых, потребовать сообщить, какой именно субъект РФ, какое удостоверение, какой номер и какая дата выдачи послужили основанием для применения пункта «8».
В-третьих, указать, что заявитель является матерью троих детей, включая старшую дочь и двух детей, рожденных в действующем браке, и потребовать дать мотивированную правовую оценку именно этому обстоятельству.
В-четвертых, потребовать указать конкретную норму, согласно которой мать трех собственных детей не может быть включена в состав многодетной семьи либо получить подтверждение статуса потому, что супруг уже получил удостоверение.
В-пятых, отдельно попросить объяснить, каким образом в вашей ситуации применяется правило о детях от предыдущих браков. Для вас старшая дочь является родной дочерью, а не падчерицей.
В-шестых, потребовать повторно рассмотреть заявление и принять решение с указанием фактических обстоятельств и конкретных положений действующего порядка ХМАО.
11. Куда жаловаться
Из решения видно, что его принял отдел социального обеспечения и опеки по г. Нефтеюганску и Нефтеюганскому району КУ «Агентство социального благополучия населения Югры».
Сам документ прямо предусматривает возможность досудебного обжалования в уполномоченный орган.
Поэтому первым шагом я бы направил письменную жалобу в вышестоящий орган социальной защиты ХМАО с приложением:
- решения от 17.07.2026 № МСП-415/2026-47191;
- удостоверения многодетной семьи мужа;
- документа, из которого видно, что удостоверение выдано именно в ХМАО;
- свидетельства о браке;
- свидетельств о рождении трех ваших детей;
- документов о регистрации всех членов семьи по одному адресу;
- решения суда об установлении отцовства старшей дочери.
12. Есть ли смысл идти в суд
Если вышестоящий орган оставит отказ без изменения и подтвердит, что проблема именно в региональном порядке формирования состава многодетной семьи, судебное обжалование имеет смысл рассматривать.
По статье 218 КАС РФ решение государственного органа можно оспорить, если оно нарушает права гражданина. Статья 218 КАС РФ www.consultant.ru
Срок обращения по общему правилу составляет три месяца со дня, когда стало известно о нарушении права. Статья 219 КАС РФ www.consultant.ru
Но в вашем деле я бы сначала получил ответ на досудебную жалобу. Нам нужно заставить орган четко выбрать правовую позицию. Сейчас письменный отказ говорит об «ином субъекте РФ», а устные объяснения касаются совершенно другого вопроса.
Итог
После проверки именно законодательства ХМАО картина стала точнее.
Соцзащита не полностью ошибается в отношении вашей старшей дочери как падчерицы мужа. В ХМАО действительно действуют специальные условия учета детей от предыдущих браков, и наличие живого отца, не лишенного родительских прав, имеет юридическое значение.
Но это не объясняет отказ вам как матери трех собственных детей, а главное, вообще не соответствует тому основанию, которое официально указано в решении.
Поэтому данный отказ я бы обжаловал. Основная линия сейчас не «у меня пять детей в семье, поэтому обязаны выдать удостоверение», а более точная: орган сослался на несуществующую выдачу удостоверения в другом субъекте РФ и не дал правовой оценки тому, что заявитель лично является матерью троих детей.
Следующий практический шаг здесь уже вполне конкретный: подготовить досудебную жалобу на решение от 17.07.2026 № МСП-415/2026-47191 с требованием отменить отказ и повторно рассмотреть заявление с применением правильной редакции регионального порядка.
Приходила проверка газоснабжающей организации в частный дом в котором не проживаем, раз в год они делают подобные обходы. Включили одну комфорку счётчик не крутит, все включили тоже самое. Все пломбы наклейки их на месте поверка только через 4 года. Паспорт счётчика все имеется. Сняв все на видео, сказали что начислят по потреблению в размере тыс 40 и рекомендовали побыстрее заменить данный счётчик. На мой вопрос в чем причина неиправности и что делать в момент их ухода рекомендовали ударить по нему сбоку я так и поступил и все заработало. Вопрос в следующем какой теперь порядок действий с моей стороны предпринимать имеет ли смысл писать какие либо претензии проводить независимую экспертизу счётчика и т.п.?
Ответить
Добрый день. Сейчас я бы не спешил менять счетчик и тем более выбрасывать старый прибор. В вашей ситуации основной спор будет не о том, что срок поверки еще не истек и пломбы целы, а о том, доказана ли неисправность счетчика, когда она возникла и за какой период газоснабжающая организация вправе сделать расчет по нормативу.
По действующим Правилам поставки газа показания счетчика принимаются только при одновременном соблюдении нескольких условий. Прибор должен быть допущенного типа, пломбы должны быть целыми, срок очередной поверки не должен истечь и сам прибор должен находиться в исправном состоянии. Поэтому наличие паспорта, действующей поверки еще четыре года и неповрежденных пломб является важным доказательством отсутствия вмешательства в счетчик, но не исключает возможность признания самого счетного механизма неисправным. Это следует из пунктов 24–25 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 549.
В вашем случае сотрудники фактически зафиксировали, что при подаче газа сначала через одну конфорку, затем через несколько приборов счетный механизм не изменял показания. Если это отражено в акте и на их видеозаписи, у поставщика появляется основание утверждать, что при проверке обнаружена неисправность прибора. То обстоятельство, что после механического воздействия счетчик снова заработал, не отменяет автоматически первоначальный результат проверки. Напротив, это может подтверждать периодическое заклинивание счетного механизма. Поэтому строить позицию только на том, что «сейчас счетчик снова крутится», рискованно.
Самая неприятная часть находится в пункте 28 этих Правил. Если неисправность обнаружил сам потребитель и в день обнаружения уведомил поставщика, расчет по нормативу производится начиная со дня уведомления. Но если неисправность выявлена именно во время проверки поставщика газа, норматив применяется со дня предыдущей проверки поставщика до восстановления учета, при этом период перерасчета ограничен шестью месяцами.
Поэтому озвученные вам «около 40 тысяч рублей» еще нельзя считать правильной суммой. Сначала нужно установить дату предыдущей проверки. Например, если предыдущая проверка была два месяца назад, расчет по этому основанию должен начинаться с той проверки, а не за шесть месяцев. Если проверка была год назад, применить могут не более шести месяцев. Кроме того, поставщик обязан показать сам расчет, примененные нормативы, площадь помещений, количество проживающих и виды установленного газового оборудования. Норматив для приготовления пищи и нагрева воды связан с количеством проживающих, а норматив при использовании газа для отопления рассчитывается исходя из площади отапливаемых помещений. Если газ используется для нескольких целей, объемы складываются.
То, что в доме фактически никто не проживает, обязательно нужно заявить и подтвердить документами, но рассчитывать только на этот довод не стоит. При отоплении норматив определяется исходя из площади помещения, поэтому отсутствие жильцов не означает автоматически нулевое начисление за отопление. Иная ситуация может быть, если конкретные газовые приборы фактически отключены, соответствующий вид потребления отсутствует либо сведения поставщика о площади, количестве проживающих или составе оборудования неверны. Это нужно проверять по акту и будущему расчету.
Я бы сейчас действовал следующим образом.
1. Получите экземпляр акта проверки. Если вам его не выдали, письменно потребуйте копию. В акте нужно проверить дату, время, показания счетчика, номер прибора, сведения о пломбах, сроке поверки, установленном газовом оборудовании, конкретное описание неисправности, каким способом ее выявляли и что именно показала проверка.
2. Если в акте стоит просто формулировка «счетчик неисправен» без описания проверки и без указания характера неисправности, это нужно отдельно зафиксировать в письменных возражениях. Также следует указать, что пломбы завода, поверителя и поставщика находились в сохранности, следов вмешательства не обнаружено, межповерочный интервал не истек, после действий, рекомендованных сотрудниками проверяющей организации, счетный механизм начал фиксировать расход газа. Последнее обстоятельство лучше излагать именно фактически, без самостоятельной технической квалификации причины неисправности.
3. Направьте поставщику письменное заявление. В нем потребуйте предоставить копию акта проверки, материалы фото и видеофиксации, сведения о предыдущей проверке счетчика, техническое основание вывода о неисправности, расчет предполагаемого доначисления с указанием периода, нормативов, площади, количества проживающих и видов потребления газа. Одновременно сообщите, что с начислением до получения этих документов и проверки технического состояния прибора вы не согласны.
4. До выяснения ситуации больше не воздействуйте на счетчик механически. То, что вам устно посоветовал сотрудник, впоследствии будет значительно сложнее доказать, чем сам факт физического воздействия на прибор. Если имеется ваша запись разговора, где представитель газовой организации сам рекомендует ударить по счетчику, обязательно сохраните оригинал файла без обработки.
5. Самостоятельно снимать счетчик сейчас не следует. Правила предусматривают, что демонтаж прибора для поверки или ремонта производится специализированной организацией, причем поставщик газа присутствует при демонтаже, снимает показания и проверяет сохранность пломб. Это особенно важно для вашего спора. Иначе впоследствии может возникнуть уже отдельный вопрос о состоянии пломб и прибора после вмешательства.
6. Если счетчик будут менять, потребуйте подробный акт демонтажа. В нем желательно зафиксировать заводской номер, показания, целостность всех пломб и наклеек, отсутствие внешних повреждений и следов вмешательства. Старый прибор нельзя терять до окончания спора. Именно он может стать главным вещественным доказательством.
Независимая проверка в вашей ситуации имеет смысл, особенно если поставщик действительно выставит около 40 000 рублей. Но важно правильно выбрать исследование. Простая поверка способна показать, соответствует ли прибор метрологическим требованиям на момент проведения поверки. Поверку средств измерений проводят аккредитованные организации, а ее результат фиксируется в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений. Однако если счетчик периодически заклинивает, а после воздействия снова начинает работать, положительная поверка не обязательно докажет, что во время проверки газовиков он был исправен.
Поэтому более сильным вариантом может быть не только поверка, но и техническое исследование прибора с вопросами о том, имеется ли неисправность счетного механизма, носит ли она постоянный или периодический характер, могла ли возникнуть без вмешательства абонента, имеются ли следы внешнего вмешательства и возможно ли по состоянию прибора определить причины остановки счетного механизма. Организацию для такого исследования лучше выбирать до демонтажа счетчика, чтобы заранее согласовать порядок упаковки и передачи прибора и не уничтожить доказательства.
Отдельно обратите внимание на фразу работников о необходимости «побыстрее заменить счетчик». Быстрая замена действительно прекращает дальнейшее начисление по нормативу, но если просто заменить прибор и избавиться от старого, оспаривать уже произведенное доначисление будет значительно труднее. Поэтому правильная последовательность здесь другая. Сначала фиксируется состояние прибора и пломб, получается акт проверки, заявляются письменные возражения, определяется способ исследования старого счетчика, затем производится официальный демонтаж и замена.
После ремонта или замены нужно также добиться восстановления официального учета. Правила связывают учет по показаниям прибора с исправностью прибора и пломбированием места его присоединения. Поставщик по заявке абонента обязан установить соответствующую пломбу, а при восстановлении прибора после ремонта последующая пломбировка может осуществляться за счет абонента. Пока вопрос с неисправностью документально не закрыт, рассчитывать на то, что газоснабжающая организация просто продолжит принимать показания старого счетчика после того, как он снова заработал, не следует.
Если начисление уже появится в квитанции, тогда имеет смысл направить полноценную претензию о перерасчете. В ней нужно проверять не только доказанность неисправности, но и четыре отдельных элемента: дату предыдущей проверки, начало и окончание периода начисления, примененные нормативы и исходные сведения для расчета. Ошибка хотя бы в одном из них может существенно уменьшить сумму или дать основание оспаривать начисление полностью.
Таким образом, я бы сейчас не начинал с требования «отменить 40 тысяч», поскольку пока даже неизвестен официальный расчет. Первый шаг состоит в фиксации доказательств и получении документов. Старый счетчик желательно сохранить для исследования. После получения акта проверки и расчета уже можно будет определить, есть ли основания оспаривать сам факт неисправности либо правильнее признать техническую неисправность, но спорить с периодом и размером начисления.
Особенно важны сейчас два документа. Сам акт сегодняшней проверки и акт либо иные сведения о предыдущей проверке поставщика. Именно по ним можно будет понять, насколько обоснован период доначисления и стоит ли тратиться на независимую экспертизу.
Добрый день! Меня зовут Инна Игоревна, работаю заместителем директора ООО, так же у меня 2 группа инвалидности, В данный моменту меня на работе проблемы с работодателем. И так по порядку. Работаю в компании с февраля 2024 года. До мая 2025 г. я работала без официального оформления, зарплату получала в конверте. В мае 2025года в связи с проблемой с наличкой и трудностями с выплатой зарплаты наличными я была официально оформлена на должность заместителя директора. В трудовом договоре был прописан оклад 45 тысяч рублей, по факту ежемесячно на зарплатную карту я получала от 92 тысяч до 150 тысяч рублей. Никаких локальных актов о премировании и депремировнии я не подписывала, в трудовом договоре вопрос премий тоже не прописан. Все в было отлично. В конце апреля 2026г директор решил уволить часть сотрудников с высокой заработной платой, по его словам в связи с необходимостью снижения затрат. Под увольнение попало 3 сотрудников в том числе и я. Уточню, что претензий по работе ко не было. Нам было предложено написать заявление на расторжение трудового договора по соглашению сторон (без выплаты компенсации). Я сказала, что напишу после того как отгуляю отпуска за 2 года. Один за 24 год когда работала не официально и за 2025 год он подходил по графику отпусков. Директор согласился. Так же сказал мне собрать заявления на увольнение по соглашению сторон с двух других сотрудников. Однако одна из сотрудниц не стала писать заявление на расторжение труд договора без компенсации и ушла в отпуск. Я тоже сдала дела и находилась в первом отпуске, когда поступил звонок на мой личный телефон от директора с угрозами уволить меня за прогул (запись разговора есть). В результате этого разговора у меня поднялось давление и я ушла на больничный. По окончанию больничного 3 июля 2026 года я вышла на работу. Мое рабочее место было занято женой директора и к работе меня не допустили, на что я написала докладную. Дальше меня позвали в кабинет директора и в присутствии сотудников компании и двух посторонних сотрудников вручили пакет документов относительно вменяемого мне прогула. Все происходящее снималось на личные телефоны. Согласие на проведение съемки я не давала. Далее мной было написано объяснение по факту вменяемого мне прогула, требование удалить видеозапись (ссылкой на закон о персональных данных) и проект соглашения о расторжении трудового договора по соглашению сторон с компенсацией в размере 3 средних заработных плат (В договоре есть пунк 8.3. В случаии расторжения трудового договора по соглашению сторон выплачивается компенсация в размере согласованном сторонами). Все эти документы были отправлены в адрес работодателя заказным письмом. С 15 июня я ушла во второй отпуск. Выйдя на работу 15 июля по окончанию отпуска в компании произошла смена директор (новым директором стал родственник старого директор). Новый директор вручил мне уведомление о та что в соответствии с трудовым договором мой оклад составляет 45 тысяч, мое объяснение относительно прогула принято к сведению и в приложении к уведомлению акт об уничтожении видеозаписи. На это уведомления мною было написано письмо содержащее следующие сведения: 1) С Заработной платой в 45 тысяч рублей я не согласна, прошу подписать доп соглашение к трудовому договору с указанием реальной суммы оклада в размере 119 тысяч рублей (расчет на основе справки 2-НДФЛ) либо подписать соглашение о расторжении трудового договора по соглашению сторон с компенсацией; 2) Акт об уничтожении видеозаписи не содержит информации относительно устройств с которых удалена видиозапись, идентификаторов телефонов, а так же акт составлен (10 июня) до момента получения претензии (15 июня) об удалении видеозаписи и является фиктивным. 3) Я не ознакомлена с результатами расследования относительно вменяемого мне прогула и принятого решения. В ответ на это письмо я получила письменный ответ, что дисциплинарых взысканий по состоянию на август 2026года у меня нет, заверение в том что видеозапись удалена со всех носителей (без уточнения носителей) и в соответствии с тудовым договором мой оклад 45тысяч. Зарплату за июль месяц мне выплатили исходя из чистого оклада в 45 тысяч, что более чем в два раза ниже выплат за предыдущие месяцы. Посоветуйте пожалуйста, что делать дальше, стоит ли обращатся в Трудовую инспекцию, Роскомнадзор, Прокуратуру и в суд с жалобой и иском по факту нарушения моих прав в сфере персональных данных (незаконная видеосьемка, отсутствие доказательств об уничтожении видеозаписи), а так же нарушения трудовых прав (фальсификация прогула, принуждение к увольнению, уменьшение заработной платы более чем в два раза без причины)?
Ответить
Добрый день.Обращаться имеет смысл, но я бы разделил ситуацию на трудовой спор и вопрос видеозаписи. Основной практический приоритет сейчас это трудовая инспекция и подготовка позиции для суда по заработной плате. Роскомнадзор можно подключать отдельно. Прокуратуру я бы не делал первым и главным адресатом.
Самая сильная часть вашей позиции связана не с тем, что в справке 2-НДФЛ средний доход составляет 119 000 рублей, а с тем, что работодатель длительное время ежемесячно выплачивал вам от 92 000 до 150 000 рублей, а затем резко оставил только оклад 45 000 рублей. При этом справка 2-НДФЛ сама по себе не доказывает, что ваш именно должностной оклад составлял 119 000 рублей. В эти суммы могли входить премии, стимулирующие и иные выплаты. Поэтому требование обязать работодателя изменить трудовой договор и установить оклад 119 000 рублей пока выглядит слабее, чем требование установить, из каких частей фактически состояла ваша зарплата и на каком основании работодатель прекратил выплачивать ее переменную часть.
По статье 135 ТК РФ заработная плата устанавливается трудовым договором в соответствии с действующей у работодателя системой оплаты труда. Система премирования должна определять виды премий, размеры, сроки, основания и условия их выплаты. Если премии составляли значительную и регулярно выплачиваемую часть вашего заработка, работодатель должен иметь правовое основание для их начисления и неначисления. Кроме того, при приеме на работу работодатель обязан был ознакомить вас под подпись с локальными актами, непосредственно связанными с вашей работой.
Поэтому первое, что я рекомендую сделать сейчас, это письменно потребовать у работодателя копии положения об оплате труда, положения о премировании, иных локальных актов, которыми определялись выплаты вам, документов о начислении заработной платы за весь период официальной работы и расчетных листков. По письменному заявлению копии связанных с работой документов должны быть выданы не позднее трех рабочих дней. При каждой выплате зарплаты работодатель также обязан сообщать работнику ее составные части, начисленные суммы, удержания и итог к выплате.
Это позволит выяснить главное. Если, например, ежемесячно начислялись оклад 45 000 рублей и премия 70 000–100 000 рублей по определенной системе премирования, спор пойдет о законности неначисления этой премии. Если же никакого положения о премировании нет, критерии выплат отсутствуют, а деньги на протяжении длительного времени начислялись как часть заработной платы, позиция работодателя становится значительно сложнее.
Есть еще важное изменение законодательства. С 1 сентября 2025 года статья 135 ТК РФ прямо регулирует уменьшение премии в связи с дисциплинарным взысканием. Такое снижение может касаться премии за период, в котором применено взыскание, и не должно уменьшать месячную зарплату более чем на 20 процентов. Но в вашем случае работодатель письменно сообщил, что дисциплинарных взысканий у вас нет. Поэтому объяснить снижение июльской выплаты именно «депремированием за прогул» при таких обстоятельствах ему будет проблематично. Вместе с тем правило о 20 процентах нельзя механически применять к любому уменьшению заработка. Сначала необходимо установить природу прежних выплат.
Именно поэтому я бы не формулировал спор как уже доказанное «незаконное снижение оклада со 119 000 до 45 000 рублей». По трудовому договору оклад, насколько следует из вашего описания, так и остался 45 000 рублей. Спор идет о второй части заработка. Это важное различие. Если заявить иск неправильно, работодатель просто предъявит трудовой договор с окладом 45 000 рублей и будет утверждать, что никаких условий договора он не менял.
Что касается предполагаемого прогула, здесь ваша ситуация сейчас лучше, чем была бы при уже изданном приказе. Работодатель письменно подтвердил отсутствие дисциплинарных взысканий. Значит, на сегодняшний день увольнения за прогул, замечания или выговора, насколько следует из вашего сообщения, нет. Требование объяснений само по себе еще не означает наличие взыскания. До применения взыскания работодатель действительно обязан затребовать объяснение, а само взыскание ограничено установленными сроками.
Но здесь есть существенный доказательственный вопрос. Нужно установить, за какие конкретно даты вам вменяли прогул и каким документом был оформлен ваш отпуск на эти даты. Если отпуск был предусмотрен графиком, имелось заявление, приказ, переписка с директором либо иное подтверждение согласования отсутствия, обвинение в прогуле можно оспаривать значительно увереннее. Если отпуск был согласован только устно, доказательственная ситуация сложнее.
Отдельно обращаю внимание на отпуск за период, когда вы работали неофициально. Период с февраля 2024 года до мая 2025 года нельзя автоматически считать стажем для ежегодного оплачиваемого отпуска только потому, что фактически вы работали. Для получения трудовых гарантий за этот период может потребоваться установление факта трудовых отношений с февраля 2024 года. Поэтому согласие директора «дать отпуск за 2024 год» и юридическое право на ежегодный отпуск за этот период не следует смешивать.
Сам факт предложения вам расторгнуть договор по соглашению сторон без компенсации нарушением не является. Соглашение сторон предполагает добровольное согласие обеих сторон. Вы вправе были отказаться. Угрозы увольнением, телефонная запись разговора, последовательность событий, освобождение вашего рабочего места и попытка привлечь вас за прогул могут использоваться как доказательства давления, если впоследствии возникнет спор об увольнении или иных неблагоприятных действиях работодателя. Но отдельный иск только о «принуждении к увольнению», когда увольнение не состоялось и соглашение вами не подписано, сейчас вряд ли будет наиболее эффективным способом защиты.
Факт недопуска к рабочему месту 3 июля также стоит фиксировать отдельно. Если работодатель действительно не позволял вам выполнять трудовые обязанности, хотя вы прибыли на работу и были готовы работать, это может иметь самостоятельное значение. ТК РФ предусматривает возмещение неполученного заработка при незаконном лишении работника возможности трудиться. Поэтому сохраните докладную, отметки о ее принятии, переписку, пропускные данные, свидетельские сведения и иные подтверждения вашего появления на работе.
По видеосъемке я бы, напротив, несколько скорректировал вашу позицию. Отсутствие вашего согласия на съемку еще не означает автоматически, что сам факт включения телефона и записи видео незаконен. Статья 152.1 ГК РФ прежде всего регулирует обнародование и дальнейшее использование изображения человека. Закон о персональных данных также не устанавливает правило, согласно которому любое получение видеоизображения возможно исключительно с согласия. Статья 6 Закона № 152-ФЗ предусматривает несколько самостоятельных оснований обработки данных.
Биометрическими такие данные становятся при наличии дополнительного признака. Видео или иные сведения должны использоваться оператором именно для установления личности человека. Для такой обработки действует специальное регулирование статьи 11 Закона о персональных данных. Поэтому формула «меня сняли без согласия, значит нарушен Закон о персональных данных» для суда недостаточна.
С другой стороны, если видеозапись делалась по распоряжению руководителя для фиксации дисциплинарного разбирательства, затем сохранялась, передавалась другим лицам, использовалась работодателем либо распространялась, вопрос уже значительно серьезнее. Работодатель обязан соблюдать специальные требования при обработке персональных данных работников, в том числе обеспечить защиту от неправомерного использования и ознакомить работников с установленным у него порядком обработки таких данных. При распространении изображения без вашего согласия дополнительно возникает вопрос применения статьи 152.1 ГК РФ.
Поэтому жалобу в Роскомнадзор подать можно, но я бы строил ее не на утверждении, что видеозапись непременно является биометрическими персональными данными. Лучше поставить перед Роскомнадзором конкретные вопросы. На каком основании работодатель организовал съемку работника, кем она проводилась, для какой цели, где запись хранилась, кому передавалась, кто имел к ней доступ, являлись ли снимавшие сотрудники представителями работодателя, каким локальным актом предусмотрена такая обработка и каким образом фактически произведено уничтожение записи.
Акт уничтожения от 10 июня при том, что требование об удалении, по вашим словам, работодатель получил только 15 июня, действительно заслуживает проверки. Но я бы пока не называл этот документ «фиктивным». Несовпадение дат вызывает вопрос о достоверности документа, однако само по себе еще не доказывает его подложность. Аналогично отсутствие в акте IMEI телефонов либо иных идентификаторов устройств не доказывает, что запись сохранилась. Здесь нужны дополнительные доказательства.
По трудовой части я считаю обращение в Государственную инспекцию труда оправданным уже сейчас. В жалобе имеет смысл просить проверить систему оплаты труда, основания резкого прекращения прежних регулярных выплат, ознакомление вас с положением об оплате труда и премировании, выдачу расчетных листков, обстоятельства попытки привлечения к дисциплинарной ответственности и недопуска к работе. Закон прямо предусматривает возможность обжаловать дисциплинарное взыскание в ГИТ, если оно будет применено.
Но рассчитывать только на инспекцию я бы не стал. Денежный спор о размере причитающейся заработной платы и взыскании недоплаченной суммы надежнее готовить для суда. Для требований о неполной выплате заработной платы ТК РФ устанавливает срок обращения в суд один год со дня установленного срока соответствующей выплаты. По иным индивидуальным трудовым спорам действует трехмесячный срок, а если впоследствии состоится увольнение, спор об увольнении имеет специальный месячный срок. Поэтому после возможного увольнения ждать результатов длительной переписки с инспекциями нельзя.
В суде после изучения документов можно ставить вопрос о взыскании недоплаченной части заработной платы, компенсации за нарушение трудовых прав и других зависимых требований. Моральный вред, причиненный неправомерными действиями работодателя, также может быть взыскан судом. Но состав требований нужно определять после получения документов по системе оплаты труда, иначе есть риск заявить «оклад 119 000 рублей», тогда как бухгалтерские документы покажут совсем другую структуру заработка.
В прокуратуру обратиться тоже можно, особенно если нарушения окажутся системными либо будут признаки фальсификации документов. Но на данном этапе прокуратура не дает вам преимуществ перед ГИТ и судом. Для восстановления конкретного имущественного права на заработную плату ключевым механизмом остается суд, а для контрольной проверки работодателя наиболее профильным органом является трудовая инспекция.
Я бы сейчас действовал так. Письменно запросил у работодателя все документы по оплате труда и начислениям с мая 2025 года, положение об оплате труда и премировании, расчетные листки, документы по предполагаемому прогулу, акты и иные материалы проверки, документы по вашему отпуску. Одновременно сохранил бы банковские выписки, справки о доходах, переписку, запись разговора с прежним директором, вашу докладную о недопуске, почтовые квитанции и ответы работодателя. После этого подал бы мотивированную жалобу в ГИТ. В Роскомнадзор направил бы отдельное обращение именно по обстоятельствам получения, хранения, использования и уничтожения видеозаписи. Иск по заработной плате готовил бы параллельно, не ожидая окончания всех проверок, если документы подтвердят отсутствие законного основания для резкого прекращения прежних выплат.
И еще один момент. Пока вы продолжаете работать, я бы не подписывал соглашение об увольнении, заявление «по собственному» либо документы, с содержанием которых вы не согласны. При получении спорного документа лучше поставить дату получения и написать, что с содержанием не согласны, после чего забрать копию.
Для окончательной оценки мне нужны два блока документов. Первый это расчетные листки или иные документы, из которых видно, как именно работодателем назывались выплаты сверх 45 000 рублей. Второй это документы по отпуску и те конкретные даты отсутствия, которые работодатель пытался квалифицировать как прогул. Именно от них зависит, насколько сильны требования по заработной плате и насколько реально было основание для дисциплинарного производства.
Ситуация: Суд, рассмотрев иск работника о восстановлении на работе, своим заочным решением иск работника удовлетворил. После чего, работодатель отменил приказ об увольнении работника и восстановил его на работе. Однако, работодатель с заочным решением суда не согласился, и обратился в суд первой инстанции с заявлением об отмене заочного решения суда. Суд первой инстанции, рассмотрев заявление об отмене заочного решения суда, вынес определение об отмене заочного решения суда и о возобновлении рассмотрения дела по существу. Вопрос: Может ли работодатель прекратить трудовой договор с ранее восстановленным на работе работником с момента получения определения суда первой инстанции, которое отменяет заочное решение о восстановлении?
Ответить
Может ли работодатель прекратить трудовой договор с ранее восстановленным на работе работником с момента получения определения суда первой инстанции, которое отменяет заочное решение о восстановлении?
Может. Отмена заочного решения о восстановлении на работе является самостоятельным основанием для прекращения трудового договора по пункту 11 части 1 статьи 83 ТК РФ. Закон не ставит такое увольнение в зависимость от того, чем закончится повторное рассмотрение и будет ли впоследствии вынесено решение об отказе работнику в иске. Статья 83 ТК РФ www.consultant.ru прямо предусматривает прекращение трудового договора в связи с отменой решения суда о восстановлении работника. Это подтверждается и судебной практикой, где отмечено, что достаточно факта отмены решения о восстановлении, независимо от основания его отмены.
В описанной ситуации заочное решение отменено именно тем процессуальным способом, который предусмотрен статьёй 241 ГПК РФ www.consultant.ru. После вынесения такого определения прежнее заочное решение больше не существует как действующий судебный акт, а рассмотрение дела начинается заново. Ждать нового решения по существу для применения пункта 11 части 1 статьи 83 ТК РФ не требуется.
При этом я бы не формулировал вывод как прекращение договора «с момента получения определения». Трудовые отношения автоматически в этот момент не прекращаются. Работодатель должен оформить отдельное прекращение трудового договора по пункту 11 части 1 статьи 83 ТК РФ. Закон специального срока для такого увольнения не устанавливает. Практически приказ может быть издан после получения работодателем определения суда, подтверждающего отмену заочного решения. Кадровые разъяснения также рекомендуют оформлять увольнение в день получения соответствующего судебного акта.
Есть еще важный момент. Определение об отмене заочного решения и возобновлении рассмотрения дела отдельно частной жалобой не обжалуется, поскольку ГПК РФ такой возможности не предусматривает и оно не препятствует дальнейшему движению дела. Это следует из статьи 331 ГПК РФ www.consultant.ru и подтверждается практикой. Поэтому применительно к вашему случаю основание для увольнения возникает уже вследствие состоявшейся отмены заочного решения, а не после окончания повторного рассмотрения дела.
Итог такой. Работодатель вправе вновь прекратить трудовой договор, но не посредством «возвращения в силу» первоначального приказа об увольнении и не задним числом. Требуется новый приказ с основанием «пункт 11 части первой статьи 83 ТК РФ, отмена решения суда о восстановлении работника на работе». Если при повторном рассмотрении иск работника снова будет удовлетворён, новое решение о восстановлении опять будет подлежать немедленному исполнению по статье 396 ТК РФ www.consultant.ru.
По описанной ситуации у вас есть основания одновременно защищать трудовые права и отдельно ставить вопрос о законности обработки видеозаписи. При этом я бы не объединял все претензии в одну жалобу. Основное направление сейчас это заработная плата, документы по предполагаемому прогулу и фиксация давления со стороны работодателя. Жалобу по видеозаписи лучше направлять отдельно в Роскомнадзор.
По заработной плате есть важный момент. То, что по трудовому договору указан оклад 45 000 рублей, еще не означает, что работодатель вправе без объяснений ограничить всю вашу зарплату этой суммой после того, как длительное время ежемесячно начислял и перечислял существенно больше. Но и обратный вывод делать нельзя. Справка 2-НДФЛ со средним доходом около 119 000 рублей не доказывает, что именно должностной оклад составлял 119 000 рублей. Сначала необходимо установить структуру прежних выплат.
По статье 135 ТК РФ www.consultant.ru заработная плата устанавливается трудовым договором в соответствии с действующей у работодателя системой оплаты труда. Система оплаты включает не только оклад, но также компенсационные и стимулирующие выплаты. С 1 сентября 2025 года закон прямо требует, чтобы в системе премирования были определены виды премий, их размеры, сроки, основания и условия выплаты.
Поэтому юридически спор сейчас лучше формулировать не как «работодатель незаконно снизил мой оклад со 119 000 до 45 000 рублей». Из имеющихся сведений следует, что договорный оклад 45 000 рублей формально не менялся. Нужно установить, за счет каких выплат вы каждый месяц получали от 92 000 до 150 000 рублей и имел ли работодатель право прекратить именно эти выплаты.
Это особенно важно с учетом свежей позиции Конституционного Суда РФ. В Постановлении от 17 марта 2026 года № 15-П Конституционный Суд указал, что работодатель не вправе произвольно прекращать или существенно уменьшать регулярные стимулирующие надбавки, входящие в заработную плату, только из-за нарушения дисциплины, если такое уменьшение не связано с объективными критериями и условиями соответствующей выплаты. Полный текст Постановления КС РФ от 17.03.2026 № 15-П www.consultant.ru. Для вашей ситуации это может иметь существенное значение после того, как будет установлено, чем именно являлись выплаты сверх оклада.
Кроме того, с 1 сентября 2025 года статья 135 ТК РФ www.consultant.ru допускает уменьшение премии в связи с дисциплинарным взысканием только при соблюдении установленных условий. В частности, такое уменьшение касается премий за период, в котором применено взыскание, и не должно приводить к уменьшению месячной заработной платы более чем на 20 процентов. В вашем случае работодатель письменно сообщил, что дисциплинарных взысканий у вас нет. Поэтому объяснить уменьшение выплат именно наказанием за прогул ему будет существенно сложнее. Но правило о 20 процентах нельзя автоматически применять ко всем выплатам сверх оклада, пока мы не знаем их юридическую природу.
Сейчас я бы в первую очередь письменно запросил у работодателя документы по оплате труда. По статье 62 ТК РФ www.consultant.ru по письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее трех рабочих дней выдать копии документов, связанных с работой. Запросите положение об оплате труда, положение о премировании, иные локальные акты, регулирующие выплаты по вашей должности, справки о начисленной зарплате помесячно с мая 2025 года, приказы и иные документы, на основании которых начислялись премии и надбавки, а также документы об изменении или прекращении этих выплат.
Отдельно запросите расчетные листки. По статье 136 ТК РФ www.consultant.ru работодатель обязан письменно сообщать работнику составные части заработной платы, начисленные суммы, удержания и сумму к выплате. По этим документам будет видно, что именно вам начисляли в прежние месяцы и что исчезло из начислений в июле.
Если выяснится, что, например, ежемесячно начислялся оклад 45 000 рублей и регулярная премия либо надбавка 70 000–100 000 рублей, дальше нужно проверять условия ее выплаты и законность прекращения. Если локального акта нет, критерии премирования отсутствуют, работников с ними не знакомили, а выплаты фактически являлись постоянной частью заработка, это будет серьезным аргументом против работодателя. Если же документы предусматривают переменную премию, зависящую от конкретных показателей, придется проверять, выполнены ли эти показатели за спорный месяц.
Если суд установит, что часть зарплаты вам действительно была недоплачена, можно ставить вопрос не только о взыскании основной задолженности, но и о денежной компенсации за задержку. Статья 236 ТК РФ www.consultant.ru предусматривает проценты за каждый день задержки, в том числе применительно к суммам, которые своевременно не были начислены, если право работника на них впоследствии установлено вступившим в силу решением суда.
Что касается предполагаемого прогула, на сегодняшний день, исходя из вашего сообщения, дисциплинарное взыскание вам не объявлено. Работодатель это письменно подтвердил. Само требование дать объяснение еще не является взысканием. По статье 193 ТК РФ www.consultant.ru до применения взыскания работодатель обязан затребовать письменное объяснение. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, причем время болезни и отпуска работника в этот срок не включается. Общий предельный срок по таким основаниям составляет шесть месяцев со дня совершения проступка.
Поэтому пока я бы не писал в жалобах о «сфальсифицированном дисциплинарном взыскании», поскольку самого взыскания, судя по ответу работодателя, нет. Корректнее указывать, что работодатель предпринимал действия по оформлению предполагаемого прогула, вы дали объяснения, однако затем работодатель письменно подтвердил отсутствие дисциплинарного взыскания.
Для оценки законности самого обвинения в прогуле критичны даты, за которые вам вменяли отсутствие, и документы об отпуске. Если на соответствующие дни имелся приказ об отпуске, утвержденный график, заявление с согласованием работодателя, переписка либо иные подтверждения разрешенного отсутствия, увольнение за прогул по этим дням оспаривалось бы значительно увереннее.
У вас в изложении есть одна хронологическая несостыковка, которую обязательно нужно исправить перед обращением в ГИТ, прокуратуру или суд. Вы пишете, что после больничного вышли на работу 3 июля 2026 года, а затем указываете, что «с 15 июня ушли во второй отпуск» и вышли из него 15 июля. Эти даты в такой последовательности одновременно существовать не могут. В официальных обращениях даты должны точно совпадать с больничным, приказами об отпуске и табелем.
Отдельный вопрос это недопуск вас к работе 3 июля. Если вы прибыли на рабочее место после окончания больничного, были готовы исполнять обязанности, но работодатель фактически не позволил вам работать, это нужно доказывать отдельно. По статье 234 ТК РФ www.consultant.ru работодатель обязан возместить неполученный заработок при незаконном лишении работника возможности трудиться. Поэтому сохраните вашу докладную, подтверждение ее вручения, пропускные данные, переписку, записи камер, свидетельские показания сотрудников и любые документы, подтверждающие, что вы пришли на работу и были готовы работать.
По поводу требования уволиться по соглашению сторон. Предложить такое увольнение работодатель вправе. Работник не обязан соглашаться. Само предложение написать заявление по соглашению сторон без компенсации еще не является нарушением. Но угрозы «уволить за прогул», последовательное давление, занятие вашего рабочего места другим лицом, попытки оформить отсутствие и резкое уменьшение выплат могут оцениваться уже в совокупности, особенно если впоследствии работодатель попытается добиться вашего увольнения.
Телефонную запись разговора с директором обязательно сохраните в первоначальном виде. Не обрезайте ее и не редактируйте. Сохраните исходный файл, дату создания, резервную копию и, по возможности, сделайте дословную расшифровку. Она может иметь значение как доказательство содержания разговора и давления.
Ваш проект соглашения с компенсацией в размере трех средних заработков работодатель подписывать не обязан. Указанный вами пункт 8.3 договора предусматривает выплату компенсации в размере, согласованном сторонами, то есть конкретный размер еще должен быть согласован обеими сторонами. Поэтому требовать именно три средних заработка как уже существующий долг, исходя только из этого пункта, оснований пока нет. Но использовать такую сумму как условие переговоров о расторжении договора вы вправе.
Период работы с февраля 2024 года по май 2025 года без оформления тоже нельзя оставлять без внимания. Отсутствие письменного договора не означает автоматически отсутствие трудовых отношений. По статье 67 ТК РФ www.consultant.ru трудовой договор считается заключенным, если работник фактически приступил к работе с ведома или по поручению работодателя либо его уполномоченного представителя. Аналогичное основание возникновения трудовых отношений закреплено в статье 16 ТК РФ www.consultant.ru. Верховный Суд также подтверждает, что отсутствие письменного договора не исключает признания фактически сложившихся отношений трудовыми. Обзор практики Верховного Суда РФ от 27.04.2022 www.consultant.ru.
Но отпуск за 2024 год нельзя просто считать существующим на основании того, что директор согласился его предоставить. Если официально трудовые отношения начались только в мае 2025 года, для получения трудовых гарантий за период до оформления может потребоваться признание трудовых отношений с февраля 2024 года. Здесь пригодятся переписка, документы, рабочая почта, поручения директора, банковские операции, сведения сотрудников, документы с вашей подписью как работника, пропуска, графики и любые материалы, подтверждающие постоянное выполнение трудовой функции.
Отдельно обращаю внимание на вашу инвалидность II группы. Для работников с инвалидностью I или II группы статья 92 ТК РФ www.consultant.ru устанавливает сокращенную продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю. Продолжительность ежедневной работы инвалида должна соответствовать медицинскому заключению согласно статье 94 ТК РФ www.consultant.ru. Если работодатель устанавливал вам обычную 40-часовую неделю либо режим, противоречащий медицинским ограничениям, это самостоятельный вопрос для проверки ГИТ.
Работа ночью и сверх установленной продолжительности для работника с инвалидностью также регулируется отдельно. Ночная работа допускается только с письменного согласия и при отсутствии медицинского запрета по статье 96 ТК РФ www.consultant.ru, сверхурочная работа требует соблюдения аналогичных гарантий по статье 99 ТК РФ www.consultant.ru, а работа в выходные и праздники регулируется статьей 113 ТК РФ www.consultant.ru. Если такие случаи были, их тоже стоит включить в проверку.
При этом наличие II группы инвалидности не означает запрета работодателю расторгать трудовой договор по предусмотренному законом основанию. Но дискриминация при реализации трудовых прав запрещена статьей 3 ТК РФ www.consultant.ru. Поэтому если появятся доказательства, что стремление избавиться от вас связано именно с инвалидностью, а не с заявленным сокращением затрат, это может стать самостоятельным основанием требований. По вашему нынешнему описанию такой связи пока недостаточно, поэтому я бы ее без доказательств не утверждал.
По видеозаписи ваша позиция требует более аккуратной формулировки. Сам факт съемки человека без отдельного согласия еще не означает автоматически нарушение законодательства о персональных данных. Важно выяснить, кто именно снимал, по чьему распоряжению, с какой целью, где запись хранилась, кому передавалась, была ли она приобщена к материалам дисциплинарной проверки и использовалась ли работодателем.
Если видеосъемка велась представителями работодателя в рамках трудовых отношений и запись использовалась работодателем, применяются специальные правила защиты персональных данных работников. Статья 86 ТК РФ www.consultant.ru требует, чтобы обработка данных работника имела предусмотренную законом цель, чтобы работодатель обеспечивал защиту данных от неправомерного использования и чтобы работники были ознакомлены под подпись с документами работодателя, определяющими порядок обработки персональных данных.
При передаче персональных данных действуют дополнительные требования статьи 88 ТК РФ www.consultant.ru. В частности, работодатель не должен сообщать персональные данные третьим лицам без предусмотренного законом основания, а доступ внутри организации должен предоставляться только уполномоченным лицам в пределах необходимых им данных. Поэтому особенно важно, что при вручении документов присутствовали посторонние сотрудники и неизвестные вам лица. Нужно установить, получили ли они доступ именно к сведениям о вашем трудовом споре, состоянии здоровья, дисциплинарной проверке или другим персональным данным.
По акту об уничтожении видеозаписи я бы не писал категорично, что он «фиктивный». То, что документ датирован 10 июня, а ваше требование об удалении записи было получено работодателем, как вы указываете, 15 июня, действительно вызывает серьезный вопрос о том, когда, почему и на основании чего запись уничтожалась. Но противоречие дат еще не доказывает подложность документа. В жалобе лучше просить проверить достоверность обстоятельств его составления и сведения о фактическом уничтожении записи.
Также отсутствие IMEI телефонов и полного перечня носителей в акте не доказывает, что запись сохранилась. Поэтому предмет жалобы в Роскомнадзор лучше сформулировать шире. Просить проверить основание получения и обработки видеозаписи, цель съемки, круг лиц, имевших доступ, факты передачи или копирования, сроки хранения, порядок уничтожения и соответствие действий работодателя требованиям законодательства о персональных данных.
Жалобу в Государственную инспекцию труда я считаю обоснованной уже сейчас. В ней стоит просить провести проверку по следующим обстоятельствам. Система оплаты труда и основания выплаты вам сумм сверх 45 000 рублей. Причины прекращения этих выплат. Наличие и содержание положения об оплате труда и премировании. Ознакомление вас с этими документами. Выдача расчетных листков. Действия по оформлению предполагаемого прогула. Документы по отпускам. Недопуск к работе. Соблюдение гарантий работнику с инвалидностью II группы. Если появится дисциплинарное взыскание, его можно обжаловать в ГИТ и в суд, что прямо предусмотрено статьей 193 ТК РФ www.consultant.ru.
Роскомнадзор я бы подключал отдельно по видеозаписи и обработке персональных данных. В прокуратуру обратиться также можно, особенно если появятся признаки подделки документов, системного нарушения трудовых прав либо давления на нескольких работников. Но прокуратура не заменяет суд по вопросу взыскания конкретной суммы заработной платы и не заменяет Роскомнадзор по специальной проверке обработки персональных данных.
Судебную защиту я бы готовил параллельно и не ставил в зависимость от того, когда ГИТ, прокуратура или Роскомнадзор закончат проверки. По статье 392 ТК РФ www.consultant.ru по требованиям о невыплаченной или неполностью выплаченной заработной плате действует годичный срок со дня установленного срока соответствующей выплаты. По большинству иных индивидуальных трудовых споров действует трехмесячный срок, а по спору об увольнении один месяц со дня вручения копии приказа об увольнении либо предоставления сведений о трудовой деятельности в связи с увольнением.
Поэтому если работодатель все же уволит вас, ждать несколько месяцев ответов из государственных органов нельзя. Нужно сразу получать копию приказа, документы, связанные с увольнением, фиксировать дату их получения и готовить иск в пределах специального срока.
Если подтвердится нарушение трудовых прав, вместе с основными требованиями можно заявлять компенсацию морального вреда. По статье 237 ТК РФ www.consultant.ru размер такой компенсации при споре определяет суд. Она может заявляться, в частности, при незаконном увольнении, незаконном взыскании, неполной выплате зарплаты и других неправомерных действиях работодателя.
То, что после разговора с директором у вас поднялось давление и вы были на больничном, обязательно сохраните как часть доказательственной картины. Но причинную связь между угрозами работодателя, ухудшением здоровья и конкретными последствиями нельзя считать установленной только по последовательности событий. Для суда значение будут иметь медицинские документы, даты обращения за медицинской помощью и содержание записи разговора.
Сейчас я бы рекомендовал ничего не подписывать задним числом и не подписывать заявление по собственному желанию либо соглашение сторон, если условия вас не устраивают. При вручении спорных документов можно поставить дату фактического получения, расписаться только за получение и написать, что с содержанием не согласны. Копию каждого документа лучше сразу оставлять себе.
Также не удаляйте переписку и сообщения. Сохраните банковские выписки по всем выплатам с мая 2025 года, справки о доходах, трудовой договор, должностную инструкцию, графики отпусков, приказы об отпусках, больничные, вашу докладную о недопуске, объяснение по предполагаемому прогулу, требования работодателю, почтовые квитанции и описи вложения, ответы работодателя, запись телефонного разговора, акт об уничтожении видео и все документы, которые вручались при дисциплинарной проверке.
После получения документов от работодателя можно будет определить точный состав судебных требований. В зависимости от того, что подтвердится, это могут быть взыскание недоплаченной заработной платы, компенсация за задержку выплаты, признание незаконными отдельных действий работодателя, взыскание заработка за период незаконного недопуска к работе, компенсация морального вреда, а при последующем незаконном увольнении восстановление на работе и связанные с этим выплаты. Заявлять все перечисленное заранее без проверки документов не следует.
Поэтому последовательность действий я бы выстроил так. Сначала направить работодателю отдельное письменное требование о выдаче документов по оплате труда, отпускам и дисциплинарной проверке. Затем подать подробную жалобу в Государственную инспекцию труда. Отдельную жалобу направить в Роскомнадзор по видеозаписи. Параллельно собрать доказательства и подготовить расчет недоплаты. После получения документов определить предмет иска и не пропустить сроки обращения в суд.
Главное сейчас не соглашаться с формулировкой работодателя, что раз в договоре написано 45 000 рублей, то этим вопрос заработной платы исчерпан. Но столь же важно не строить иск только на утверждении, что ваш «реальный оклад» составлял 119 000 рублей. Сильная позиция должна исходить из того, как фактически была организована система оплаты труда, какие выплаты входили в ваш заработок, почему они регулярно начислялись ранее и на каком правовом основании работодатель прекратил их начисление именно после конфликта вокруг увольнения.
Добрый день! Прохожу процедуру банкротства, юрист поставила работу по моему делу, на паузу, так как не оплатила долг 68850₽. Вчера вечером оплатила 30 т.р. вот что прислала юрист. Здравствуйте! Оплату зафиксировала остаток по договору 38 850 ссылку на оплату на 10 000 сейчас скину. ДС на паузу прекращаем. Работа продолжилась сразу, как вы внесли оплату по договору. Такой вопрос родители выкупают 1/4 долю мою, то в течение скольки времени пришлют договор купли продажи. И как его пришлют по почте России или по Эл почте?
Ответить
Доброе утро. Из сообщения юриста следует, что работу по вашему делу уже возобновили. Но срок, когда именно родителям направят договор купли-продажи 1/4 доли, из этого сообщения определить нельзя.
Если родители являются сособственниками имущества и реализуют преимущественное право на вашу долю, финансовый управляющий направляет им предложение о покупке, а при их согласии заключается договор. Именно такой порядок установлен Постановлением Конституционного Суда РФ от 16.05.2023 № 23-П, но конкретный срок в несколько дней для направления готового договора после согласия там не установлен. Постановление КС РФ № 23-П www.consultant.ru. Общий порядок реализации имущества банкрота регулируется ст. 213.26 Закона о банкротстве www.consultant.ru.
По почте России или электронной почте придет договор, зависит от порядка продажи и того, как финансовый управляющий ведет документооборот. Закон не устанавливает для такой ситуации единственный обязательный способ направления договора, поэтому это лучше уточнить непосредственно у юриста или финансового управляющего.
Здравствуйте. В 1995 году было проведено межевание земельного участка. В 2012 году сосед захватил некоторое количество земли и провел межевание на своем участке. Теперь утверждает, что этот захваченный участок земли принадлежит ему по закону, так как его межевание проводилось в более поздние сроки и оно более новое. Законно ли это и что делать в такой ситуации. Спасибо.
Ответить
Доброе утро. Более позднее межевание соседа не имеет приоритета только потому, что оно проведено в 2012 году. Если при нем граница была перенесена на ранее принадлежавшую вам территорию, такую границу можно оспаривать.
Сведения ЕГРН должны соответствовать действительному местоположению границ. Ошибка, перенесенная в ЕГРН из межевого плана или иных документов, может быть исправлена, в том числе по решению суда. Это предусмотрено ст. 61 Федерального закона № 218-ФЗ www.consultant.ru. При самовольном занятии части участка нарушенное право подлежит восстановлению по ст. 60 ЗК РФ www.consultant.ru.
Риск в том, что одного факта межевания в 1995 году недостаточно, если неизвестно, какими документами были закреплены границы и перенесены ли они впоследствии в кадастр. Поэтому спор решается не сравнением дат двух межеваний, а сопоставлением правоустанавливающих документов, прежних планов, фактических границ и сведений ЕГРН.
Ближайший шаг: получите выписки ЕГРН на оба участка и поднимите документы межевания 1995 и 2012 годов. После их сопоставления кадастровым инженером можно определить, требуется ли исправление реестровой ошибки либо иск об установлении правильной границы и устранении нарушения вашего права.
На протяжении 12 лет переодически со стороны бывшего мужа была агрессия и применение травм в отношении жены и детей, заявлений в полицию не было и актов смэ о травмах тоже, из-за страха перед ним, по последним эпизодам уже были заявления и смэ, подпись свидетелей по последнему эпизоду и в этот период лечение в наркологии анонимно договор есть. Привзыскнии моральной компенсации нужно указывать все факты истязаний (переломы пальцев и ребер ребенку, актов смэ и полиции нет) или только последние?
Ответить
Доброе утро. В иске лучше указывать не только последние случаи, а всю историю насилия за 12 лет. Это позволит показать суду длительность и систематичность причинения физических и нравственных страданий.
При этом старые эпизоды, по которым нет обращений в полицию и заключений СМЭ, нужно подтверждать другими доказательствами. Подойдут медицинские документы, снимки, фотографии, переписка и показания свидетелей. По правилам ст. 56 ГПК РФ www.consultant.ru сторона должна доказать обстоятельства, на которых основывает свои требования.
Основной упор лучше сделать на последние эпизоды, где уже имеются заявления, СМЭ и свидетели. Старые случаи переломов и других травм также можно описать, но если документов по ним нет, суд будет оценивать их с учетом остальных доказательств. Требование о компенсации морального вреда вследствие нарушения личных неимущественных прав не исключается только потому, что часть эпизодов произошла много лет назад. Это следует из п. 11 Постановления Пленума ВС РФ от 15.11.2022 № 33 www.consultant.ru и ст. 208 ГК РФ www.consultant.ru.
Я бы выстроил иск по хронологии и отдельно указал, чем подтверждается каждый эпизод. По жене и каждому ребенку причиненный моральный вред также нужно обосновывать отдельно. Договор с наркологией можно приложить, но его значение зависит от того, кто именно проходил лечение и в связи с какими обстоятельствами.
Добрый день! Прохожу процедуру банкротства, идёт реализация имущества, фин.управляющему оплатила 25 т.р. Вот что прислала, мне юрист. В связи с тем, что длительный период не осуществляются платежи по договору, мы вынуждены временно приостановить работу по вашему делу. После поступления оплаты мы готовы возобновить деятельность и продолжить содействие. Осталось оплатить 68850р, вчера внесла оплату в размере 30 т.р. Если вчера внесла платеж то возобновится работа по моему делу, если вчера внесла и внесу следующий платеж с 20 по 25 число этого месяца 10 т.р и оставшиеся 28850 т.р внесу в следующем месяце. То возобновят мое дело. Так как пишет, что после поступления оплаты готовы возобновить деятельность и продолжить работу, если 30 т.р внесла, напишу, что с 20 по 25 число ещё внесу платеж
Ответить
Доброе утро. Внесение 30 000 руб. не означает автоматически, что юрист уже возобновил работу. Это зависит от условий вашего договора с юридической компанией и от того, что именно они понимают под словами «после поступления оплаты». По договору услуги оплачиваются в сроки и порядке, которые в нем установлены.
При этом нужно разделять работу вашего юриста и саму процедуру банкротства. Если суд уже ввел реализацию имущества и утвердил финансового управляющего, приостановка услуг юридической компанией не приостанавливает дело о банкротстве. Участие финансового управляющего в процедуре обязательно, его полномочия продолжаются до завершения процедуры либо до его освобождения или отстранения судом. Уплаченные вами 25 000 руб., если речь именно о вознаграждении финансового управляющего, соответствуют установленной сейчас фиксированной сумме за одну процедуру.
Поэтому из сообщения юриста нельзя уверенно сделать вывод, что после частичной оплаты 30 000 руб. они уже обязаны возобновить сопровождение. Формулировка «после поступления оплаты» действительно позволяет так ее понять, но лучше получить письменное подтверждение, поскольку долг полностью не погашен.
Напишите им примерно так: «Вчера мной внесено 30 000 руб. В период с 20 по 25 августа внесу еще 10 000 руб., оставшиеся 28 850 руб. оплачу в следующем месяце. Подтвердите, пожалуйста, что после внесенных 30 000 руб. работа по моему делу возобновлена и указанный график дальнейшей оплаты вас устраивает». Это снимет неопределенность и зафиксирует их ответ письменно.
Здравствуйте. Сдаём комнату по договору найма в секционном общежитии. Наниматели повредили проводку, где-то произошло замыкание и не работает свет во всей комнате. Также в комнате накурено, и запах не выветривается. Как привлечь к ответственности нанимателя, когда он отказывается выполнять ремонт проводки, ссылаясь на ее износ и неисправную розетку до их вселения. И второй вопрос. Приглашали электрика из ДОМУПРКОМП он нашел проблеме в кабеле, который идёт от общего щитка непосредственно в нашу комнату. Возможно ли провести новый кабель в комнату через ДОМУПРКОМП бесплатно?
Ответить
Доброе утро. Взыскать с нанимателей стоимость ремонта можно, только если подтвердить, что неисправность возникла по их вине, а не из-за прежнего износа проводки или неисправной розетки. Одного факта, что замыкание произошло во время их проживания, для этого недостаточно.
Наниматель обязан обеспечивать сохранность комнаты и поддерживать ее в надлежащем состоянии по ст. 678 ГК РФ www.consultant.ru, а текущий ремонт по общему правилу возлагается на него по ст. 681 ГК РФ www.consultant.ru. Если электрик письменно установит именно повреждение по действиям нанимателей, расходы на восстановление можно предъявить им как убытки по ст. 393 ГК РФ www.consultant.ru. Запах табака тоже лучше зафиксировать актом и фотографиями состояния комнаты, а расходы на специальную уборку или обработку подтвердить документами.
С кабелем ситуация зависит от того, где проходит граница общего имущества. По п. 7 Правил содержания общего имущества в состав общедомовой системы входят этажные щитки и кабели до индивидуального прибора учета электроэнергии Постановление Правительства РФ № 491 government.ru. Поэтому если поврежденный участок относится к этой части сети, его ремонт должна организовать управляющая организация за счет содержания общего имущества. Если кабель находится уже после индивидуального счетчика и обслуживает только вашу комнату, бесплатная замена за счет управляющей организации из этой нормы не следует.
Сейчас я бы попросил ДОМУПРКОМП выдать письменный акт электрика с точным местом повреждения, причиной неисправности и указанием, относится ли этот участок кабеля к общему имуществу. От этого документа будет зависеть и требование к нанимателям, и возможность требовать от управляющей организации замену кабеля без отдельной оплаты.
Добрый день. Подскажиье пожалуйста направила заявление на отмену судебного приказа почтой, в почтовое отделение оно доставлено, но уже третий день никто не получает. А что делать если из за этого будет пропущен срок?
Ответить
Доброе утро. Если возражения на судебный приказ вы сдали на почту в пределах установленного срока, задержка получения письма судом не означает пропуск срока.
По ч. 3 ст. 108 ГПК РФ www.consultant.ru документы, сданные в организацию почтовой связи до 24 часов последнего дня срока, считаются поданными своевременно. На возражения относительно судебного приказа дается десять дней со дня получения его копии по ст. 128 ГПК РФ www.consultant.ru.
Поэтому сейчас сохраните почтовую квитанцию, трек-номер и опись вложения, если она оформлялась. Именно дата принятия отправления почтой подтверждает соблюдение срока, а не дата, когда сотрудник суда заберет письмо.
Следите за трекингом и сохраните его скриншот после вручения. Если суд всё же посчитает возражения просроченными, доказательства своевременной отправки позволят подтвердить, что срок вами не пропущен.
Добрый день! Истец обратился в суд по месту прописки ответчика в городе, на раздел совместно нажитого имущества после развода, который произошел 2020г. (земельный участок). На сегодняшний день идёт судебный процесс. За это время ответчик сменил прописку и вписался в дом на земельном участке по которому идёт раздел в поселке. В браке была построена коробка дома без коммуникаций. Дом ответчик достроил и зарегистрировал в 2023г. Сейчас истец снова подал иск по разделу уже дома в другой суд где находится дом. Правомерны ли такие действия?
Ответить
Добрый день. Подать отдельный иск о разделе дома истец вправе, если в первом деле предметом раздела является только земельный участок, а требования о правах на дом там не заявлены. Сам факт того, что между теми же бывшими супругами уже идет другое дело, второй иск не исключает.
Иск о разделе дома как спор о праве на недвижимость предъявляется по месту нахождения дома по правилам исключительной подсудности. Это прямо следует из ст. 30 ГПК РФ. При этом смена регистрации ответчика после принятия первого дела подсудность уже принятого дела не меняет, если первоначально оно было принято с соблюдением правил подсудности.
Но здесь есть важный момент. Если первый иск о разделе земельного участка действительно был предъявлен не по месту нахождения участка, а только по тогдашней регистрации ответчика, необходимо проверить, почему городской суд принял его. Для спора о правах на земельный участок также действует исключительная подсудность по месту нахождения участка. Если нарушение подсудности обнаружено уже после принятия иска, закон предусматривает передачу дела надлежащему суду.
Отдельно нужно посмотреть оба иска. Если в первом деле уже фактически разрешается вопрос о правах на построенный в браке объект либо результат первого дела имеет решающее значение для второго, раздельное рассмотрение может создать процессуальную проблему. Для точного вывода нужны просительные части первого и второго исков и сведения, где территориально находится участок относительно первого суда.
Месяц назад с женой договорились разводиться (по её инициативе). Изначальная причина, на мой взгляд, преувеличена. Всё же у всех бывают недопонимания, ссоры - это всё обсуждаемо. Я не изменял, не бил, не пил, налево не ходил, деньги приносил. Сама жена уверяет, что у неё никого нет (могу поверить). Причина по её мнению в том, что я строг с детьми и иногда выясняю отношения с женой при детях. До сих пор она заявление в суд почему-то не подала. Я пока пока не собираюсь. При этом устную дележку имущества сделали. Из совместно нажитого имеется: Деньги на вкладе, 3-комнатная квартира (не полностью выплачена беспроцентная ссуда на моей работе (банк не задействован), плюс часть денег было у меня до брака, списки по счету имеются), машина (частично деньги до брака), а также ещё оформленные на жену дача и машина, которые формально куплены на деньги родителей жены, но перед покупкой было много перемещений денег, что, наверно, будет сложно доказать, чьи именно это были деньги. Никаких дарительных не было. Учитывая, что я все 9 лет брака работал на двух работах, а жена даже года не работает (с двумя детьми долго сидела), то попросил оставить мне квартиру, а ей готов отдать машину (сейчас продаю) и деньги, при этом я не буду претендовать на дачу с машиной, купленные на родительские деньги. Обоих это устроило и мы вроде готовы заключить соглашение о разделе имущества. Однако учитывая, что у жены нет собственности (есть только у мамы 2-комнатная квартира около школы с садиком, живёт одна), то жена решила снять квартиру рядом с мамой и школой соответственно. Через день у жены начинается аренда жилья, куда она собирается съехать с детьми. При этом сняла 3комнатную (!) квартиру. Теперь что касается алиментов. Здесь основной вопрос. По закону я должен платить 1/3. При этом как я понял, что раз жилья у жены формально нет, она может требовать с меня частичную оплату аренды. Также она хочет, чтобы я обеим дочерям оплачивал кружки (не носят обязательный характер. Но с другой стороны, дети на них ходили до лета). Учитывая, что кружки, на мой взгляд, дорогие, то мне кажется такой спрос с меня великоват. Когда на эмоциях я отказывался от оплаты аренды и кружков, ссылаясь на немаленькие алименты (около 70к), жена сказала, что тогда я буду платить 1/3 не от официального дохода, а ещё и от дополнительного заработка, который сопоставим с официальным (это никак не оыормленный фриланс, но поступления денег были регулярными). Если так будет, то я буду вынужден продолжать работать на 2х работах, чтобы как-то держаться на плаву и иметь возможность обеспечивать возможную будущую семью. Но мне бы не хотелось так много работать с 7 до 22 часов 5 дней в неделю, особенно с учётом того, что год назад у меня выявили аритмию и рекомендовали (пока что устно) снизить нагрузку (правда я продолжаю подрабатывать). Таким образом, я надеюсь, что смогу взять справку, что мне не рекомендованна нагрузка свыше 8 часов в день. Таким образом, планирую заключить соглашение об алиментах, чтобы потом в суде не было сюрпризов, но не знаю свои сильные и слабые стороны в этой ситуации. Прошу описать, на что жена сможет претендовать и сможет ли она заставить меня обеспечивать "прежний уровень комфорта", при условии, что уже наверно не смогу работать на 2х работах. Предварительно считаю разумным зафиксировать за собой выплату 1/3 от официально дохода, а также ТДС в размере около 20 тысяч (половина стоимости кружков). При этом за аренду не хочу платить в обмен на аргумент наличия квартиры у тёщи и что с передаваемых мною денег можно получать проценты ежемесячно около 50 тысяч, в то время как я лишаюсь данного источника дохода. Чтобы жена не заявляла о неофициальных доходах, я отказываюсь от претендования на дачу и вторую машину, купленные формально на деньги её родителей.
Ответить
Ваша исходная позиция в части алиментов требует корректировки. 1/3 только от официальной зарплаты при сохранении регулярного фриланса закреплять рискованно. На двух детей базовый размер составляет одну треть заработка и иного дохода, а не только дохода по трудовому договору. Это следует из ст. 81 СК РФ www.consultant.ru.
1. Неофициальный фриланс
Если поступления за фриланс регулярные и можно установить, что это оплата работ или услуг, жена вправе ссылаться на них как на ваш дополнительный доход. Перечень доходов для удержания алиментов включает, в частности, доходы по гражданско-правовым договорам, связанные с трудовой и экономической деятельностью. Полный перечень установлен Постановлением Правительства РФ от 02.11.2021 № 1908 www.consultant.ru.
Поэтому регулярные банковские поступления здесь представляют для вас реальный доказательственный риск. Если официальный доход постоянный, а дополнительный доход меняется или его размер трудно определить, возможен иск не только о 1/3, но и о взыскании алиментов одновременно в долях и твердой денежной сумме по ст. 83 СК РФ www.consultant.ru. Верховный Суд прямо отмечал такие ситуации, в том числе когда у плательщика имелись официальная зарплата и существенный дополнительный доход.
Причем именно здесь появляется упомянутый вами «прежний уровень». Закон говорит не об обязанности сохранить прежний комфорт бывшей жене, а о максимально возможном сохранении детям прежнего уровня обеспечения при определении твердой суммы. Верховный Суд отдельно учитывал ранее оплачиваемые спорт, музыку, танцы и иные занятия детей.
2. Кружки
Отдельной безусловной обязанности после уплаты 1/3 оплачивать половину любых выбранных женой кружков закон не устанавливает.
Но считать кружки юридически безразличными тоже нельзя. Если дети постоянно посещали их в период совместной жизни и расходы были частью их прежнего уровня обеспечения, жена может использовать стоимость занятий как аргумент при определении твердой или смешанной формы алиментов по ст. 83 СК РФ www.consultant.ru. Верховный Суд прямо указывает на учет оплачиваемых учреждений дополнительного развития.
Поэтому добровольные 20 000 рублей на кружки могут быть разумным элементом соглашения, но лучше установить закрытый порядок. Какие именно занятия оплачиваются, максимальная сумма в месяц, нужны ли подтверждающие документы и требуется ли согласование новых дорогих кружков.
3. Аренда квартиры
Жена не получает автоматически право взыскать с вас половину аренды потому, что собственного жилья у нее нет.
Статья 86 СК РФ www.consultant.ru действительно позволяет взыскать дополнительные расходы при исключительных обстоятельствах, среди которых прямо указано отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения. Размер определяется с учетом материального и семейного положения обоих родителей и иных заслуживающих внимания обстоятельств. Суд может учитывать и уже понесенные, и будущие расходы.
Но ее выбор именно трехкомнатной квартиры еще не означает, что соответствующая стоимость должна быть возложена на вас. Нужно обосновать необходимость расходов именно для детей, отсутствие иного пригодного варианта, разумность размера аренды и ваши финансовые возможности.
Ссылка на квартиру тещи сама по себе слабая. Собственность бабушки не становится жильем детей только из-за родства. Аргумент станет сильнее, если реально имеется возможность постоянно проживать там с детьми, помещение пригодно, бабушка согласна на такое проживание и этот вариант не является формальным.
4. Справка о здоровье и отказ от второй работы
Медицинские документы вам полезны, но не в качестве способа исключить уже существующий доход.
Если врач документально установит медицинские ограничения, вы действительно прекратите или существенно уменьшите вторую работу и вследствие этого реальный доход снизится, это обстоятельство может учитываться при определении размера алиментов. Статья 81 СК РФ www.consultant.ru позволяет учитывать материальное и семейное положение и другие заслуживающие внимания обстоятельства.
Но если фактически продолжать работать с 7 до 22 часов и получать те же поступления, справка о рекомендуемом восьмичасовом режиме не позволит просто исключить этот заработок из расчета. Значение будут иметь реальное состояние здоровья, медицинские назначения и фактическое изменение дохода.
Возможная будущая семья сейчас сильным аргументом не является. Когда появятся новые юридические обязанности по содержанию членов семьи, это уже может учитываться как изменение семейного положения.
5. Алиментное соглашение
Здесь ваша идея правильная, но формулу я бы изменил.
Соглашение об уплате алиментов заключается нотариально и имеет силу исполнительного документа. Формы выплаты стороны могут определить сами, включая доли от дохода, твердую сумму и их сочетание. Это предусмотрено ст. 100 СК РФ www.consultant.ru и ст. 104 СК РФ www.consultant.ru.
Но соглашение на несовершеннолетних детей не может предусматривать размер ниже того, который дети могли бы получить через суд. Это прямо установлено ст. 103 СК РФ www.consultant.ru. Поэтому конструкция «1/3 официального дохода + 20 000 рублей, а фриланс никогда не учитывается» уязвима, особенно если дополнительный доход сопоставим с зарплатой.
Для вас безопаснее обсуждать предсказуемую общую сумму, рассчитанную с учетом реального среднего дохода, плюс четко оговоренный порядок оплаты кружков. Аренду можно не включать либо прямо определить, что вопрос расходов на жилье решается отдельно по соглашению сторон или по основаниям закона.
6. Раздел имущества и «обмен» на фриланс
Вот эту часть я бы категорически не связывал в формуле «я не претендую на дачу и машину, а жена не заявляет о моих неофициальных доходах».
Имущество супругов и алименты детям имеют разную правовую природу. Родители не могут распоряжаться правом детей на содержание как частью имущественного торга. Если размер алиментов существенно нарушает интересы детей, соглашение может быть оспорено. Правило предусмотрено ст. 102 СК РФ www.consultant.ru.
Раздел имущества лучше оформить отдельным нотариальным соглашением. Такая форма прямо предусмотрена ст. 38 СК РФ www.consultant.ru. При судебном разделе исходное правило состоит в равенстве долей по ст. 39 СК РФ www.consultant.ru.
То, что жена девять лет почти не работала из-за ухода за двумя детьми, не дает вам права требовать большую долю только потому, что вы зарабатывали больше. Доходы, полученные во время брака, относятся к общему имуществу, а супруг, занимавшийся детьми и домашним хозяйством, сохраняет право на общее имущество. Это следует из ст. 34 СК РФ www.consultant.ru.
Зато ваши деньги, имевшиеся до брака, имеют значение. Добрачное имущество является личным по ст. 36 СК РФ www.consultant.ru. Поэтому выписки, позволяющие проследить конкретные добрачные деньги до оплаты квартиры или автомобиля, являются вашей сильной доказательственной позицией.
С дачей и второй машиной зеркальная ситуация. Если они приобретены в браке и оформлены на жену, исходная презумпция работает в пользу совместной собственности. Ей придется доказывать, что использовались именно подаренные лично ей родителями деньги. Отсутствие договора дарения не делает такое доказывание невозможным, но цепочка переводов, назначение платежей, документы родителей и связь конкретных денег с покупкой будут иметь значение.
Что получается по вашей переговорной позиции
Ваши сильные стороны состоят в возможности документально подтвердить добрачные вложения, спорить с необходимостью и размером трехкомнатной аренды, ограничить договором перечень и стоимость кружков, а при реальном медицинском ограничении нагрузки подтвердить объективное снижение дохода.
Слабое место гораздо существеннее. Регулярный фриланс, сопоставимый с официальной зарплатой, плохо совместим с попыткой закрепить алименты исключительно как 1/3 официального заработка. Именно банковские поступления могут дать жене основание добиваться смешанной формы алиментов. При этом ранее оплачиваемые кружки могут использоваться для подтверждения прежнего уровня содержания детей.
Если исходить из ваших целей, конструкция «отдельное нотариальное соглашение о разделе имущества + отдельное нотариальное соглашение об алиментах с заранее определенной общей финансовой нагрузкой» выглядит значительно устойчивее, чем обмен отказа от имущества на обещание не поднимать вопрос о фрилансе. В алиментном соглашении имеет смысл отдельно урегулировать основной платеж, кружки, индексацию, документы о расходах и порядок пересмотра суммы при документально подтвержденном существенном изменении здоровья или дохода.
Как оспорить результаты судебной экспертизы по ДТП и изменить сумму выплаты?
Ответить
Оспорить судебную экспертизу можно. Простого несогласия с суммой недостаточно. Нужно показать конкретные недостатки заключения, которые могли привести к неверному размеру ущерба.
Если дело еще рассматривается, имеет смысл письменно представить возражения на заключение и указать, например, какие повреждения эксперт не учел, какие детали или ремонтные операции исключил, откуда взял стоимость запчастей и работ, соответствует ли расчет применимой методике, исследовались ли материалы ДТП и сам автомобиль. Судебное заключение не имеет заранее установленной силы и оценивается судом вместе с другими доказательствами.
Дальше можно ходатайствовать о вызове эксперта в заседание и поставить ему конкретные вопросы по спорным расчетам. Если заключение неполное или неясное, возможна дополнительная экспертиза. Если имеются сомнения в правильности или обоснованности выводов либо противоречия между заключениями экспертов, можно просить повторную экспертизу у другого эксперта.
Для усиления ходатайства полезно получить рецензию специалиста на судебную экспертизу или иной технически обоснованный расчет. В рецензии нужны не общие слова о неправильной сумме, а конкретные ошибки методики, исходных данных и расчета. Если спор связан с ОСАГО, размер восстановительного ремонта определяется с учетом специальных правил независимой технической экспертизы, поэтому нужно отдельно проверить соблюдение применимой методики расчета.
Если решение суда уже вынесено на основании этой экспертизы, вопрос решается через обжалование решения. Тогда нужно показать не только ошибку эксперта, но и почему суд неправильно оценил заключение, отклонил ваши возражения или необоснованно отказал в повторной экспертизе. Если речь именно о взыскании со страховой по ОСАГО, порядок дополнительно зависит от того, проходили ли вы обязательную процедуру урегулирования спора со страховщиком и финансовым уполномоченным.
Чтобы определить, как именно добиваться увеличения суммы, нужны два документа: само заключение судебной экспертизы и определение суда о ее назначении с вопросами эксперту. Если решение уже вынесено, нужно также само решение суда.
Как вы считаете, мне могут ответить из администрации президента или моё обращение не корректно? Текст обращения: Повторно обращаюсь к президенту Российской Федерации так как являюсь настоящим гражданином Российской Федерации, который голосовал за В.В.Путина и так, как избиратель имею право требовать от президента выполнять неукоснительно все обязанности президента согласно Конституции РФ,ст. 80, 81, 82,83. Гарант Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Повторное обращение связано с тем, что ответ получен не был получен. (личные данные) Работая на (данные организации), получил травму, в следствии чего стал инвалидом 1 группы. Трудовая инспекция провела проверку и выявила причину, это несоблюдение ТБ со стороны ООО (название организации), суд на этом основании постановил возместить ущерб по травме от ООО (название организации). Приставы на протяжении нескольких лет не выявили имущества и счетом и закрыли дело. ООО (название организации) была создана исключительно для заключения контрактов, такие организации не контролируются никакими структурами. На основании судебного решения по делу № (данные скрыты) в мою пользу Советским районным судом принято решение о взыскании с ООО (название организации) денежных средств в счет возмещения вреда здоровью, компенсации морального вреда и утраченного заработка за период с 28.09.2014 года по 07.11.2018 года на общую сумму 1 741 271, 55 рублей, а также обязать ООО (название организации) выплачивать мне с 08.11.2018 года ежемесячно в счёт возмещения утраченного заработка сумму в размере 13.744 рубля пожизненно. До настоящего времени задолженность со стороны ООО (название организации) не погашена. Ситуация, в которой пострадавший не может получить компенсацию из-за отсутствия имущества у юридического лица ООО (название организации), ставит под сомнение эффективность правосудия и затрагивает фундаментальные права человека. Хотя формально закон соблюден, возникает коллизия между принципом ограниченной ответственности учредителей и обязанностью государства обеспечить реальную защиту прав потерпевшего. Если суд вынес решение, но оно фактически не исполняется по причине финансовой несостоятельности ответчика, право на судебную защиту становится иллюзорным. Статья 45 Конституции РФ гарантирует защиту прав и свобод человека. Это предполагает, что законы и механизмы должны реально защищать нарушенные права, а не только декларировать возможность. Статья 46 Конституции РФ гарантирует право на судебную защиту прав и свобод, требуя исполнения судебных решений. Неисполнение акта из-за отсутствия средств у должника без альтернативных способов взыскания нарушает это право, обесценивая саму идею правосудие. Статья 52 Конституции РФ устанавливает обязанность государства обеспечивать условия и гарантии для компенсации ущерба, причиненного преступлением или правонарушением. Государство, создавая правовую систему, должно предусмотреть инструменты, позволяющие взыскать ущерб даже тогда, когда юридическое лицо-должник пусто. Таким образом, формальное соблюдение норм Гражданского кодекса и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» вступает в противоречие с духом и буквой Конституции, которая требует реальной, а не номинальной защиты прав. Стандартная процедура банкротства юридического лица ООО (название организации) и последующее привлечение к субсидиарной ответственности директора или учредителя — это сложный, дорогостоящий и не всегда гарантированный путь. Для определённой категории граждан (это пенсионеры, инвалиды) данный механизм не доступен в силу его финансовой нагрузки, что так же нарушает Конституцию РФ. В связи с этими доводами обращаюсь к президенту РФ, принять непосредственно участие в данном деле, так как я являюсь ещё и ипотечникам и большая часть пенсии уходит на оплату и на проживание остаётся немного, что так же нарушает действующую Конституцию РФ. Сообщаю, что ранее я уже обращался к Вам по указанной проблеме. При этом полученный ответ о том, что в отношении меня отсутствуют исполнительные производства, не соответствует сути моего обращения. Уважаемый Владимир Владимирович, ваш ответ будет свидетельствовать о вашем отношении к Конституции Российской Федерации, законодательству Российской Федерации и гражданам Российской Федерации.
Ответить
Ответ из Администрации Президента получить могут, но личный ответ Президента ожидать не стоит. Электронные обращения, адресованные Президенту, поступают в Администрацию Президента и рассматриваются Управлением по работе с обращениями граждан и организаций. Если вопрос относится к компетенции другого органа, обращение могут туда направить.
В тексте есть юридически слабые места. Я бы убрал фразы про то, что заявитель «голосовал за В.В. Путина», поэтому «как избиратель имеет право требовать». Право на обращение не зависит от того, за кого гражданин голосовал. Также не нужны статьи 81, 82 и 83 Конституции. Для сути обращения они практически ничего не добавляют. Статья 80 уместнее, поскольку закрепляет статус Президента как гаранта Конституции, прав и свобод человека и гражданина.
Есть более существенная неточность со статьёй 52 Конституции. Она говорит о правах потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью. Из приведённого текста пока следует производственная травма и гражданско-правовое взыскание с работодателя. Если причинение вреда не было связано с преступлением или злоупотреблением властью, ссылку на статью 52 лучше убрать. Статьи 45 и 46 использовать можно, но из них нельзя делать вывод, что государство обязано погасить долг ООО вместо самого ООО.
Фразу «приставы закрыли дело» тоже лучше заменить формулировкой из постановления пристава. Если производство было окончено из-за отсутствия имущества должника, это не означает исчезновения долга. Закон предусматривает возможность повторного предъявления исполнительного документа при соблюдении установленных условий. Поэтому для обращения особенно важны номер исполнительного производства, дата и основание его окончания, какие меры принимались приставом и предъявлялся ли исполнительный документ повторно.
Самая неудачная просьба сейчас это «принять непосредственно участие в данном деле». Президент не должен подменять суд или судебного пристава в конкретном исполнительном производстве. Просительную часть лучше направить на то, что Администрация реально может сделать. Попросить проверить доводы обращения, организовать рассмотрение вопроса компетентными органами, дать оценку многолетнему неисполнению решения суда, проверить полноту действий ФССП и отдельно рассмотреть системную проблему исполнения решений о возмещении вреда здоровью, когда организация-должник фактически не имеет активов.
Последнюю фразу «ваш ответ будет свидетельствовать о вашем отношении к Конституции...» я бы тоже убрал. Она звучит как давление на адресата и юридически ничего не усиливает. Гораздо эффективнее написать, что предыдущее обращение фактически не было рассмотрено по существу, поскольку ответ об отсутствии действующего исполнительного производства не отвечал на поставленный вопрос о длительном неисполнении вступившего в силу судебного решения.
То есть обращение не является некорректным настолько, чтобы его нельзя было направлять, но сейчас оно перегружено политическими и конституционными формулировками, часть которых юридически спорна. Основная фактура у заявителя, напротив, сильная: инвалидность I группы после производственной травмы, вступившее в силу решение суда, конкретная взысканная сумма, пожизненные ежемесячные выплаты и многолетнее неисполнение. Именно вокруг этого я бы построил обращение.
Приостановка ИП при возбуждении внесудебного банкротства, снимают ли кресты со счета или это будет реализовано только при окончании процедуры?
Ответить
Аресты со счетов должны сниматься не после окончания внесудебного банкротства, а уже при приостановлении исполнительного производства. Это прямо предусмотрено ч. 2 ст. 69.1 Закона № 229-ФЗ. Пристав при приостановлении ИП снимает аресты с имущества должника и иные ограничения распоряжения им.
Основанием служит включение сведений о возбуждении внесудебного банкротства в ЕФРСБ. Исполнение имущественных требований, подпадающих под процедуру, приостанавливается.
Но есть исключение. Если по должнику имеются требования, исполнение которых не приостанавливается, пристав вправе сохранить арест имущества в размере, необходимом для исполнения именно этих требований. Это также прямо следует из ч. 2 ст. 69.1 Закона № 229-ФЗ.
То есть ждать завершения шестимесячной процедуры для снятия обычного ареста со счета не требуется. Если ИП уже приостановлено, а арест в банке остался, нужно смотреть постановление пристава и основание конкретного взыскания.
Добрый день. В тесте на отцовство в протоколе забора биоматериала указано что у участника один и два был взят образец букккального эпителия а в заключение эксперта говориться что тест проводился по ногтевым пластинам одного из участников и буквальной ипетелии другого участника. Можно ли признать такой тест не действительным и несет ли какую-нибудь ответственность эксперт составивший данное заключение.
Ответить
Доброе утро. Такое расхождение является существенным основанием поставить достоверность исследования под сомнение, но автоматически «недействительным» заключение не становится. Нужно выяснить, какой материал фактически исследовали и почему он не совпадает с протоколом забора.
Если речь о судебной экспертизе по гражданскому делу, заключение должно содержать описание проведенного исследования, а суд оценивает его вместе с другими доказательствами. При сомнениях в правильности или обоснованности заключения суд вправе назначить повторную экспертизу другому эксперту по ст. 86 ГПК РФ www.consultant.ru и ст. 87 ГПК РФ www.consultant.ru. Несовпадение «буккальный эпителий» и «ногтевые пластины» позволяет ставить вопрос как минимум об идентификации исследованных образцов и соблюдении процедуры их передачи эксперту.
Ответственность эксперта возникает не из-за любой ошибки в заключении. Уголовная ответственность по ст. 307 УК РФ www.consultant.ru предусмотрена именно за заведомо ложное заключение эксперта в суде либо в ходе досудебного производства, то есть необходимо устанавливать, что эксперт понимал ложность сведений. Описка, техническая ошибка или небрежность сами по себе этого состава не подтверждают.
Ближайший шаг заключается в сопоставлении протокола забора, акта передачи образцов, самого заключения и сведений о полученных лабораторией объектах. Если пришлете протокол забора и заключение эксперта целиком, можно определить, является ли это обычной опиской или противоречием, на котором обоснованно требовать повторную экспертизу.
Добрый день! Могу ли я региональный материнский капитал, выданный в Республике Мордовия потратить на погашение ипотеки, если дом куплен в Чувашской Республике?
Ответить
Нет. Республиканский материнский капитал Мордовии на погашение ипотеки по дому, расположенному в Чувашской Республике, использовать нельзя.
Это прямо предусмотрено статьей 9 Закона Республики Мордовия от 18.10.2011 № 66-З. Жилое помещение, приобретаемое с использованием средств республиканского материнского капитала, должно находиться на территории Республики Мордовия. Это требование содержится в действующем тексте закона на официальном портале правовой информации.
При этом средства капитала действительно можно направлять на погашение основного долга и процентов по ипотечному кредиту, но территориальное условие для жилья сохраняется. Порядок распоряжения средствами установлен постановлением Правительства Республики Мордовия от 02.04.2012 № 106.
Поэтому в описанной ситуации основанием для отказа будет именно нахождение дома в Чувашии, а не то, что ипотека оформлена в другом регионе или банке.
Добрый день, я участник СВО в составе группы ВАГНЕР в 2023 году был тяжело ранен имею государственную награду медаль за отвагу имею ли я право получить выплаты за эту награду из-за тяжёлого ранения
Ответить
Доброе утро. Право на выплаты нужно разделять. Государственная медаль «За отвагу» и тяжелое ранение являются разными основаниями, и одна медаль не дает автоматически выплату за ранение.
Единовременное поощрение за медаль «За отвагу» в размере пяти окладов предусмотрено Указом Президента РФ № 765 для перечисленных в нем лиц, проходящих или проходивших федеральную государственную службу, включая военнослужащих. На участника группы «Вагнер», который не имел такого статуса, эта выплата автоматически не распространяется. При этом участники организаций, содействовавших выполнению задач ВС РФ в СВО, прямо отнесены к ветеранам боевых действий статьей 3 Федерального закона «О ветеранах».
По тяжелому ранению ситуация отдельная. Федеральная выплата за ранение по Указу Президента № 98 первоначально установлена для военнослужащих и прямо названных в нем категорий, поэтому участие в «Вагнере» в 2023 году еще не означает автоматического права именно на эту выплату. Но могут применяться региональные выплаты, а при установлении инвалидности вследствие этого ранения возникают дополнительные основания социальной поддержки.
Чтобы определить, какие деньги сейчас можно требовать, нужны два уточнения. В каком регионе вы зарегистрированы и установлена ли вам инвалидность вследствие ранения? Также важно, что на удостоверении к медали указано именно «государственная награда Российской Федерации», а не награда группы «Вагнер».
Здравствуйте! Как снять с регистрационного учёта по старому месту жительства и зарегистрировать по новому месту жительства человека находящегося в ИК? Мой сын находится в местах лишения свободы. Зарегистрирован в жилом помещении его тёти (моей сестры). Она планирует продать квартиру и нам требуется снять его с регистрационного учёта по прежнему адресу и зарегистрировать по адресу проживания его семьи (жена и дети). Семья согласна. Я получила доверенность от сына заверенную начальником ИК. Достаточно ли жене обратиться в мфц, в присутствии меня с доверенностью, с заявлением о регистрации по новому месту проживания или только в суд, ведь паспорта сына у нас нет?
Ответить
Доброе утро. В суд обращаться не требуется, если сын согласен на смену регистрации и собственник жилья по новому адресу согласен его зарегистрировать. Действующие правила прямо позволяют действовать через представителя по доверенности.
По п. 16 Правил регистрации документы на регистрацию по месту жительства, включая паспорт, заявление и документ о праве вселения, могут быть представлены представителем по доверенности. При регистрации по новому адресу прежняя регистрация снимается на основании заявления о регистрации по новому месту жительства, отдельный иск для этого не нужен. Пункты 16 и 31 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ № 713 www.consultant.ru Доверенность сына, удостоверенная начальником ИК, приравнивается к нотариальной по пп. 3 п. 2 ст. 185.1 ГК РФ. Статья 185.1 ГК РФ www.consultant.ru
Проблема именно в паспорте. Для регистрации по месту жительства документ, удостоверяющий личность, должен быть представлен, а паспорт осужденного находится в ИК. Поэтому одной доверенности и присутствия жены в МФЦ без паспорта сына недостаточно.
Сначала обратитесь в спецотдел ИК и уточните возможность передачи паспорта для регистрационного действия в подразделение МВД. После этого вы сможете подать документы как представитель, а собственнику нового жилья нужно оформить предусмотренное правилами основание для вселения. Суд потребуется лишь при споре о праве сына пользоваться прежней квартирой, а не для добровольной смены регистрации.
Выписка недееспособного из подаренной квартиры: может ли суд отказать из-за ст. 20 ГК РФ и выписки «в никуда»? Суть дела: 1. Собственность: Получил квартиру по нотариальному договору дарения от деда (сделка 26.12.2025, переход права 29.12.2025). 2. Происхождение жилья: Дед стал собственником через полную выплату пая в ЖСК (приватизации не было). 3. ЕГРН: Обременений и заявленных прав третьих лиц нет. 4. Ответчик: Сын дарителя (мой дядя), зарегистрирован в квартире. Фактически не проживает. 5. Статус Ответчика: На момент сделки дарения (дек. 2025): Был юридически дееспособен, но физически находился в стационаре психиатрической клиники. Сейчас (2026 г.): Решением суда признан недееспособным (уже после сделки) и помещен в ПНИ. Опекун — администрация ПНИ. Квартиру буду продавать. Но администрация интерната отказывается добровольно снять подопечного с регистрации в квартире. Как я понимаю, на основании ст. 20 ГК РФ ПНИ является лишь местом пребывания, а не постоянным местом жительства, а значит, оформить туда постоянную регистрацию невозможно. В связи с этим вопрос: может ли суд отказать в удовлетворении моего иска о снятии с учета на том основании, что дядя окажется выписан «в никуда», и есть ли в судебной практике подобные прецеденты отказа собственнику в такой ситуации?
Ответить
Добрый вечер. Суд может отказать, но ключевой риск здесь не ст. 20 ГК РФ и не «выписка в никуда». Главный вопрос в том, какое право пользования квартирой имел дядя на дату полной выплаты дедом пая ЖСК.
С 1 сентября 2025 года действует новая редакция ст. 19 Федерального закона № 189-ФЗ. За бывшим членом семьи собственника кооперативной квартиры может сохраняться право пользования, если на дату полной выплаты пая он был указан членом семьи пайщика в ордере или решении общего собрания ЖСК либо был вселен решением собрания или суда и имел равное право пользования квартирой. Эта норма прямо распространяется на квартиры ЖСК. Поэтому утверждение «приватизации не было, значит специальных пожизненных прав быть не может» сейчас неверно.
Если дядя под эти условия ст. 19 не подпадает и иного самостоятельного основания проживания у него нет, позиция собственника существенно сильнее. По п. 2 ст. 292 ГК РФ переход квартиры к другому собственнику является основанием прекращения права пользования членами семьи прежнего собственника. Отсутствие у ответчика другого жилья как таковое не блокирует защиту нового собственника. В судебных материалах прямо встречается вывод, что отсутствие иного жилья не препятствует прекращению права пользования при переходе собственности.
Ст. 20 ГК РФ этого правила не отменяет. Она определяет место жительства гражданина под опекой через место жительства его законного представителя, но не создает право пользования конкретной чужой квартирой. При помещении недееспособного под надзор в организацию социального обслуживания обязанности опекуна исполняет эта организация. Поэтому довод администрации ПНИ о необходимости обязательно сохранить регистрацию именно в вашей квартире нельзя считать самостоятельным основанием для сохранения жилищного права.
При этом практика отказов действительно существует. Например, в решении от 7 октября 2024 года суд восстановил регистрацию недееспособного, поскольку его сняли с учета действиями опекуна, фактического изменения места жительства не произошло и тем самым были нарушены сохранявшиеся жилищные права. В другом деле 2025 года суд отказал собственнику в снятии пожилой женщины с учета, поскольку признал ее членом его семьи, установил вынужденность выезда в учреждение и отсутствие добровольного отказа от квартиры. Эти дела показывают риск, но их фактический состав отличается от вашего случая.
Отсутствие сведений о праве дяди в ЕГРН вам полезно, но я бы не считал это окончательным доказательством отсутствия права. Новая редакция ст. 19 предусматривает внесение таких сведений в ЕГРН, в том числе применительно к членам семьи пайщика ЖСК. Однако решающим остается историческое основание пользования квартирой.
Поэтому до подачи иска и тем более до продажи нужно поднять ордер ЖСК, решение о предоставлении квартиры, документы о составе семьи на момент вселения и документ с датой полной выплаты пая. Если дядя в этих документах не фигурирует и не было решения ЖСК или суда о его вселении с равными правами, оснований для отказа только потому, что после решения суда он останется без постоянной регистрации, я не вижу. Если же он был указан в ордере или приобрел равное право пользования до полной выплаты пая, дело становится принципиально сложнее и иск по одной ст. 292 ГК РФ может не сработать.