Правовые последствия взыскания дебиторской задолженности руководителем унитарного предприятия с учредителя, за оказанные услуги в рамках муниципального контракта.
Ответить
Здравствуйте. Руководитель муниципального унитарного предприятия вправе взыскивать задолженность по исполненному муниципальному контракту даже тогда, когда должник связан с учредителем предприятия. Юридически это не является взысканием «с учредителя» только потому, что учредителем МУП выступает то же муниципальное образование. Определяющим будет то, кто указан заказчиком и должником в самом контракте.
Если муниципальный контракт заключен от имени муниципального образования уполномоченным муниципальным заказчиком, то обязанность оплатить надлежаще оказанные и принятые услуги является договорным обязательством. По ст. 309 ГК РФ www.consultant.ru оно должно исполняться надлежащим образом. По Закону № 44-ФЗ муниципальный контракт заключается муниципальным заказчиком от имени муниципального образования. Минтруд России1
Для руководителя МУП ситуация даже обратная. Необоснованный отказ от взыскания реальной и подтвержденной дебиторской задолженности способен создать риск претензий к нему. По ст. 25 Федерального закона № 161-ФЗ www.consultant.ru руководитель обязан действовать в интересах предприятия добросовестно и разумно и отвечает за причиненные предприятию виновными действиями или бездействием убытки. Поэтому при наличии исполненного контракта, подписанных документов приемки и наступившего срока оплаты взыскание задолженности соответствует интересам предприятия.
При этом предприятие и муниципальное образование юридически не сливаются в одно лицо. Ст. 113 ГК РФ www.consultant.ru прямо разграничивает обязательства унитарного предприятия и собственника его имущества. Поэтому подотчетность директора учредителю не означает, что предприятие должно отказаться от собственного денежного требования.
Основной практический риск для директора не связан с законностью иска. Собственник назначает руководителя МУП, а трудовой договор с руководителем может быть прекращен по решению уполномоченного собственником органа по п. 2 ч. 1 ст. 278 ТК РФ www.consultant.ru. Такое решение может приниматься без доказывания виновного нарушения руководителя. При отсутствии виновных действий действует гарантия компенсации по ст. 279 ТК РФ не ниже трех среднемесячных заработков. Верховный Суд также подтверждает возможность прекращения договора по этому основанию без указания мотивов.
Поэтому для точного вывода нужно установить два обстоятельства. Кто непосредственно указан заказчиком в муниципальном контракте: администрация муниципального образования, конкретное казенное учреждение либо другой субъект? И подписаны ли акты приемки услуг без замечаний? От этого зависит надлежащий ответчик, источник взыскания и порядок исполнения судебного решения. Если пришлете контракт и документы приемки в личный чат, кнопка «Общаться в чате» справа, я смогу проверить именно риски для руководителя и определить, с кого юридически должна взыскиваться задолженность.
Собираю документы на субсидию в Агентство жилищных программ в г. Ростов на Дону. (Как мед работник). В собственности ничего нет Муж прописан в н. Москва, собственности тоже нет, только прописка. В указанных к сбору документах есть раздел - копии правоустанавливающих документов по месту прописки. Если муж толь прописан, то какие это документы? Дл чего такая информация нужна в ажп? Муж не понимает, почему он должен тревожить собственника, и брать документы на чужое жилье
Ответить
Здравствуйте. Если муж только зарегистрирован в московской квартире и собственником не является, под «правоустанавливающими документами по месту жительства» АЖП имеет в виду документы, на основании которых существует право на саму квартиру, например договор купли-продажи, дарения, приватизации, свидетельство о наследстве. Формально такое требование действительно содержится в п. 2.7 Положения, утвержденного постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 831 azhp.ru: представляются правоустанавливающие документы на жилые помещения по месту жительства заявителя и членов его семьи.
При этом с июня 2025 года есть существенное изменение. При определении нуждаемости учитываются жилые помещения на территории Ростовской области, принадлежащие заявителю и членам семьи на праве собственности либо занимаемые ими по социальному найму. Московская квартира, в которой муж лишь зарегистрирован, в эту обеспеченность жильем не включается. Это прямо следует из действующей редакции того же Положения. АЖП также самостоятельно запрашивает сведения ЕГРН о наличии или отсутствии недвижимости у заявителя и членов семьи.
Поэтому требование документов на московскую квартиру связано не с тем, что АЖП считает ее собственностью мужа, а с проверкой основания его проживания и жилищного статуса. Но если собственник посторонний человек и муж не располагает его договором, получать у собственника полный правоустанавливающий документ без предварительного уточнения АЖП не стоит. Разумно сначала письменно или на консультации АЖП уточнить, какой именно документ они примут в ситуации, когда член семьи лишь зарегистрирован в чужой квартире и никаких прав на нее не имеет. Возможно, будет достаточно выписки ЕГРН на квартиру и документа о регистрации мужа.
Если пришлете сам перечень документов АЖП, который Вам выдали, в личный чат, кнопка «Общаться в чате» справа, я смогу проверить конкретно этот пункт и сказать, что именно нужно представить вместо документов собственника.
Добрый день. У меня такая ситуация. Умерла моя мама, у нее был долг у судебных приставов по долгу физ лицу. Наследников двое я и моя сестра. Прошел суд и правоприемниками долга признали нас обеих т.к. наследство мы тоже делим пополам. В итоге исполнительное производство завели только на меня и весь долг теперь на мне. Хотя должны были поделить поровну на двоих. Объясняют это тем что не могут завести два ИП. Говорят я должна договариваться с сестрой чтоб она мне половину отдала. Или я должна подать в суд на разделение долга. Правомерно ли это? И имеет ли право сестра на наследство если не оплачивает долг, а плачу только я. Получается что кто то получает наследство а кто-то платит долги.
Ответить
Здравствуйте. Если в определении суда Вы и сестра указаны именно как солидарные должники, то взыскание всего долга с Вас не означает, что пристав обязан делить его пополам. По п. 1 ст. 1175 ГК РФ www.consultant.ru наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно, но каждый только в пределах стоимости полученного им наследственного имущества. При солидарной ответственности кредитор вправе взыскать долг полностью с одного из должников, а не обязательно по 1/2 с каждого. Это следует из ст. 323 ГК РФ www.consultant.ru. Поэтому объяснение приставов про то, что «нельзя завести два исполнительных производства», сформулировано неверно. Закон прямо предусматривает исполнительные производства в отношении нескольких солидарных должников, которые могут объединяться в сводное производство. Но это не дает Вам права требовать от пристава взыскивать строго по половине с каждой. Если Вы погасите больше своей внутренней доли, возникает право взыскать соответствующую часть с сестры в порядке регресса по ст. 325 ГК РФ www.consultant.ru. Лишить сестру наследства из-за того, что фактически долг взыскивают только с Вас, нельзя. Ее право на принятое наследство от этого не прекращается. Но прежде чем обращаться с отдельным иском к сестре, нужно посмотреть резолютивную часть определения суда о правопреемстве и исполнительный документ. Если суд взыскал с каждой именно по 1/2, а пристав взыскивает с Вас весь долг, ситуация уже другая и действия пристава могут быть незаконными. Если пришлете определение суда и постановление о возбуждении исполнительного производства в личный чат, кнопка «Общаться в чате» справа, я смогу проверить, как именно суд определил Вашу ответственность и есть ли основания обжаловать действия пристава.
Здравствуйте. Уведомление о сокращении подписано в период нахождения меня в отпуске по просьбе директора. Это правомерно или я могу попросить работодателя переделать датой выхода из отпуска?
Ответить
Здравствуйте. Сам факт вручения и подписания уведомления о сокращении во время отпуска не делает его незаконным. Требовать заменить дату на день выхода из отпуска оснований нет. Статья 180 ТК РФ www.consultant.ru требует персонально предупредить работника под роспись не менее чем за два месяца до увольнения, но не запрещает вручать такое уведомление во время отпуска. Запрет касается именно увольнения по инициативе работодателя в период отпуска, а не предупреждения о будущем увольнении. Это следует из статьи 81 ТК РФ www.consultant.ru. Поэтому двухмесячный срок будет исчисляться с фактического уведомления, а переносить дату документа на дату выхода из отпуска работодатель не обязан. Более того, ставить в документе иную дату вместо фактической даты ознакомления неправильно. Проверить нужно другое: какая дата увольнения указана в уведомлении, предложены ли имеющиеся вакансии и нет ли у Вас специальных гарантий от сокращения. Если пришлете уведомление в личный чат, кнопка «Общаться в чате» справа, я смогу проверить соблюдение процедуры сокращения.
Добрый день! Являюсь территориальным управляющим крупной алкогольной сети. На моей вверенной мне ТТ была большая недостача, соответственно сотрудники подписали согласие, меня устно отстранили и уволили. Я не являюсь материально-ответственным лицом, за 3,5 года у меня нет ни выговоров ли дисциплинарных взысканий. На данный момент я на больничном с гипертоническим кризом. Мне хотят вменить статью «утрата доверия». Есть ли на это законные основания и как мне действовать дальше после больничного? Я вышла с соглашением сторон на переговоры, где на меня оказывали психологическое давление со стороны HR,имеется запись на диктофон. Так же,06.09 HR писал закрыть больничный лист, но он продлен до 11.09. 07.09 выпускается приказ о проведении служебного расследования, где ссылаясь на главу 39 ТК требуют перераспределение недостачи, в том числе и на ТУ. Однако, сотрудники ТТ уволены по собственному желанию в этот же день 07.09 и при этом от них есть письменное соглашение на удержание недостачи. Мной подписан только договор о полной индивидуальной ответственности без перечня принятого мной ТМЦ. Согласно их логике, теперь ТУ должен платить все недостачи со всех ТТ? Законно ли это служебное расследование? Какие риски для меня? Возможно ли отправить досудебную претензию с описью? И как поступать дальше? В ГИТ ответили, что спокойно выхожу и работаю и все манипуляции со стороны компании незаконны.
Ответить
Здравствуйте. По описанным обстоятельствам увольнение именно по «утрате доверия» сейчас выглядит спорным, а возложить на Вас всю недостачу только потому, что Вы территориальный управляющий и подписали договор о полной материальной ответственности, работодатель не вправе. Но окончательный вывод зависит от Вашего трудового договора, должностной инструкции, договора о материальной ответственности, документов инвентаризации и приказа о расследовании.
Пункт 7 части 1 статьи 81 ТК РФ www.consultant.ru позволяет увольнение за утрату доверия только работника, который непосредственно обслуживает денежные или товарные ценности, причем должны быть установлены именно его виновные действия, дающие основание для утраты доверия. Верховный Суд отдельно разъясняет, что недостаточно руководящей должности или общего контроля. Нужны непосредственная работа с ценностями и доказанные виновные действия. Верховный Суд Российской Федерации1
Поэтому сам факт недостачи на подконтрольной Вам торговой точке еще не доказывает Вашу вину. Нужно установить, какие конкретно ТМЦ были вверены лично Вам, когда и по каким документам, какие обязанности Вы нарушили и каким образом именно Ваши действия или бездействие привели к недостаче.
При этом фраза о том, что Вы «не материально ответственное лицо», требует корректировки. Вы указываете, что подписали договор о полной индивидуальной материальной ответственности. Такой договор юридически значим, но не решает вопрос автоматически. По статье 244 ТК РФ www.consultant.ru он допустим для работников, непосредственно обслуживающих или использующих денежные, товарные ценности либо иное имущество. С 1 сентября 2025 года действует новый перечень должностей и работ, утвержденный приказом Минтруда России № 251н publication.pravo.gov.ru. Нужно сопоставлять с перечнем не название «территориальный управляющий» как таковое, а Вашу должность и фактически выполняемые работы. Публикации Право2
Отсутствие в самом договоре перечня переданных Вам ТМЦ также не означает автоматически, что договор недействителен. Но работодателю все равно придется доказать факт вверения конкретного имущества именно Вам. По статье 243 ТК РФ www.consultant.ru полная ответственность за недостачу связана с недостачей ценностей, вверенных работнику по специальному письменному договору либо полученных по разовому документу.
Служебное расследование проводить работодатель вправе. Сам приказ от 07.09 незаконным только потому, что Вы на больничном, не становится. Более того, по статье 247 ТК РФ www.consultant.ru до взыскания ущерба работодатель обязан установить размер ущерба и причины его возникновения, запросить письменные объяснения работника. Вы вправе знакомиться со всеми материалами проверки и обжаловать ее результаты. Работодатель должен доказать ущерб, Вашу вину, противоправность поведения и причинную связь.
То, что работники торговой точки уволились 07.09 и подписали документы о возмещении недостачи, тоже важно. Работодатель не может произвольно перераспределить оставшуюся сумму на территориального управляющего только потому, что с сотрудников взыскать ее стало неудобно. Основания ответственности каждого работника устанавливаются отдельно.
Пока больничный действует, уволить Вас по инициативе работодателя по пункту 7 статьи 81 ТК РФ нельзя. Прямой запрет установлен той же статьей 81 ТК РФ www.consultant.ru. Сообщение HR от 06.09 с требованием «закрыть больничный», при том что врач продлил его до 11.09, нужно сохранить.
После выхода на работу рекомендую не подписывать соглашение сторон, заявление по собственному желанию, признание вины, согласие на удержание недостачи или обязательство ее выплатить, если Вы не приняли осознанного решения уйти именно на таких условиях. Если затребуют объяснение, его лучше дать письменно и предметно, а не отказываться от объяснений. По статье 193 ТК РФ www.consultant.ru до дисциплинарного взыскания работодатель обязан затребовать письменное объяснение.
Сейчас вместо абстрактной «досудебной претензии» целесообразнее направить работодателю письменные возражения и требование предоставить материалы расследования. Направить можно заказным или ценным письмом с описью вложения и подтверждением вручения, а также продублировать корпоративной почтой. В письме нужно зафиксировать отсутствие признания вины, потребовать копии приказа о расследовании, инвентаризационных документов, расчета недостачи, документов о передаче ТМЦ лично Вам, Вашей должностной инструкции, документов о распределении ответственности и материалов, которыми работодатель обосновывает утрату доверия.
Аудиозапись переговоров с HR не удаляйте и не редактируйте исходный файл. Она может иметь доказательственное значение, особенно если на записи есть требования закрыть больничный, написать заявление, признать ущерб либо иное давление.
Главные риски сейчас два. Первый заключается в попытке оформить после больничного увольнение по пункту 7 части 1 статьи 81 ТК РФ. Второй состоит в предъявлении требования о возмещении недостачи. Обе позиции можно оспаривать, но лучше сформировать письменную доказательственную позицию до подписания каких-либо документов работодателя.
Если все же будет издан приказ об увольнении, затягивать нельзя. По статье 392 ТК РФ www.consultant.ru срок обращения в суд по спору об увольнении составляет один месяц со дня вручения копии приказа, выдачи трудовой книжки либо предоставления сведений о трудовой деятельности.
Если пришлете трудовой договор, должностную инструкцию, договор о полной материальной ответственности и приказ от 07.09 о служебном расследовании в личный чат, кнопка «Общаться в чате» справа, я смогу проверить, применима ли к Вашей должности полная материальная ответственность, есть ли реальные основания для «утраты доверия» и подготовить письменные возражения работодателю.
Муниципальному району ежегодно Министерством сельского хозяйства края предоставляется субвенция на выполнение полномочий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального района. Муниципальный район в свою очередь передал эти полномочия Казенному учреждению, в котором муниципальный район является учредителем. Из-за недостаточности выделяемых минсельхозом средств, казенное учреждение перестало выполнять полномочия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального района. На средства, выделенные минсельхозом, администрация района объявляет аукционы на выполнение этих полномочий. Ни одна организация на аукцион заявки не подает. Администрация обращалась в минсельхоз с письмами о выделении дополнительного финансирования. Но минсельхоз оставил эти письма без ответа, так как бюджетная заявка подана не по установленной форме. Прокурор обратился в районный суд с требованием к Администрации и казенному учреждению приобрести вольеры, видеокамеры и специализированный автомобиль, а министерству сельского хозяйства профинансировать данные мероприятия. Министерство сельского хозяйства края пояснило, что полномочия по созданию приюта муниципальному району не передавались, следовательно финансирование средствами на содержание приютов у министерства отсутствуют. При этом объем финансирования на полномочия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на текущий год рассчитывается исходя из количества отловленных животных 120 особей. Администрация отловила только половину этого количества, поэтому минсельхоз отказался финансировать муниципальный район. Администрация района обращалась в министерство с просьбами об увеличении стоимости содержания на одного животного. Министерство оставило без ответа эти просьбы. Ранее за счет выделения все тех же субвенций края на выполнение полномочий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального района были выделены средства на создание места содержания бездомных животных, включая изготовление клеток и других сооружений. Статус «приюта» официально это место не имеет. Правомерны ли требования прокурора к муниципальному району о приобретении автомобиля, видеокамеры и вольеров, если официально полномочия по строительству приюта от края муниципальному району не передавались, а полномочия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального района переданы с финансированием, рассчитанным исходя из содержания на 1 животного? Должно ли министерство сельского хозяйства профинансировать приобретение автомобиля, видеокамеры и вольеров?
Ответить
По федеральному регулированию требование прокурора именно о приобретении муниципальным районом автомобиля, видеокамер и вольеров нельзя признать обоснованным только из того, что району передано полномочие по обращению с животными без владельцев. Нужно смотреть закон конкретного края о передаче полномочий, региональный порядок обращения с животными и методику расчета субвенции. Без них окончательный вывод по делу будет преждевременным.
Статья 7 Федерального закона № 498-ФЗ www.consultant.ru относит организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев к полномочиям субъекта РФ. Субъект вправе передавать отдельные полномочия органам местного самоуправления. При этом создание приютов выделено законом отдельно. Органы государственной власти субъекта вправе создавать приюты и обеспечивать их функционирование. Поэтому передача району полномочия по организации мероприятий с животными без владельцев не означает автоматически передачу самостоятельного полномочия по созданию муниципального приюта.
Но аргумент администрации только о том, что «полномочие по строительству приюта не передавалось», недостаточен. Статья 18 Федерального закона № 498-ФЗ www.consultant.ru регулирует именно мероприятия по обращению с животными без владельцев. В действующей модели сюда входят отлов, транспортировка и последующие действия с животными. Конституционный Суд также указывал, что универсальное содержание этой деятельности включает отлов, транспортировку, передачу в приют, необходимые ветеринарные мероприятия, возврат или содержание животных. Поэтому суд будет выяснять не название объекта как «приюта», а назначение спорного имущества и необходимость его для исполнения конкретно переданного полномочия.
Отсюда следует разграничение.
Специализированный автомобиль. Если региональный порядок возлагает на муниципальный район организацию отлова и транспортировки животных, автомобиль может рассматриваться как материальный ресурс, необходимый для выполнения переданного государственного полномочия. Однако из этого еще не следует обязанность именно приобрести автомобиль в муниципальную собственность. Полномочие может исполняться через закупку услуг у специализированной организации, аренду транспорта и иным допустимым способом. То, что аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок, само по себе не превращает обязанность организовать деятельность в обязанность купить конкретный автомобиль.
Вольеры. Здесь позиция администрации сильнее, если прокурор фактически требует создать инфраструктуру постоянного приюта, а такое полномочие району не передано. Но если имеющееся место содержания предусмотрено региональным законодательством как элемент выполнения переданного полномочия и вольеры необходимы именно для содержания отловленных животных в рамках этого режима, спор уже нельзя свести к отсутствию полномочия «строить приют». Дополнительно существенно, что ранее край уже финансировал создание этого места содержания и клеток из той же субвенции. Это может использоваться прокурором как доказательство того, что сам субъект ранее относил подобные расходы к переданному полномочию. Для администрации это неблагоприятное обстоятельство, хотя оно еще не доказывает обязанность приобрести новые вольеры сейчас.
Видеокамеры. Нужно установить источник обязанности вести видеонаблюдение именно в данном объекте. Если это требование установлено федеральными или региональными правилами для приютов, а спорное место юридически приютом не является, нельзя автоматически распространить требования к приюту на иной объект. Если же региональный акт прямо требует видеонаблюдения в используемом районе месте содержания животных, ситуация меняется.
По финансированию позиция министерства также не выглядит достаточной. Статья 33 Федерального закона № 33-ФЗ www.consultant.ru предусматривает передачу таких полномочий при передаче необходимых материальных ресурсов и финансовых средств. Ответственность муниципалитета за выполнение переданных полномочий ограничена пределами предоставленных субвенций. А статья 140 БК РФ www.consultant.ru требует рассчитывать субвенции по установленной субъектом методике с учетом нормативов расходов и объективных условий, влияющих на стоимость выполнения полномочий.
Особенно значимо Постановление Конституционного Суда РФ от 17.07.2025 № 29-П www.consultant.ru. Конституционный Суд указал, что органы местного самоуправления отвечают за осуществление переданных полномочий в пределах предоставленных субвенций, а использование собственных средств муниципалитета сверх субвенции является правом, а не обязанностью. Недостаточность субвенции может быть обусловлена в том числе неправильной методикой либо необоснованным занижением ее размера. Причем обязанность субъекта обеспечить финансирование не ставится исключительно в зависимость от того, направил ли муниципалитет заявку в требуемой форме.
Поэтому довод министерства «район отловил только 60 из предусмотренных расчетом 120 животных, значит дополнительное финансирование не положено» требует проверки самой региональной методики. Если субвенция рассчитывается как нормативная стоимость мероприятий на планируемое число животных, нельзя без текста методики сделать вывод, что неосвоение расчетного количества автоматически освобождает край от финансирования расходов, необходимых для возможности отловить и содержать остальных животных. Здесь может возникать замкнутая ситуация, когда муниципалитет не отлавливает 120 животных именно потому, что выделенного норматива недостаточно для организации отлова и содержания.
В то же время требование прокурора к министерству профинансировать именно автомобиль, камеры и вольеры также требует отдельного правового основания. Субъект обязан финансово обеспечить переданное полномочие, но это не означает безусловную обязанность профинансировать любой предложенный муниципалитетом способ его исполнения. Необходимо доказать три обстоятельства. Спорные расходы входят в состав переданного полномочия, имущество объективно необходимо для его исполнения, а действующая методика субвенции не обеспечивает соответствующие затраты либо должна их учитывать.
Поэтому для позиции администрации я бы строил возражения не на одном тезисе об отсутствии переданного полномочия по созданию приюта, а на более узкой конструкции. Прокурор должен обосновать, из какой конкретно нормы следует обязанность муниципального района приобрести каждый из трех объектов имущества, а не просто обеспечить выполнение переданного полномочия. Если таких норм нет, суд не должен подменять муниципальный орган в выборе конкретного способа исполнения полномочия. При установленной недостаточности субвенции расходы по переданному государственному полномочию нельзя без специального основания переложить на местный бюджет.
Но одновременно имеет смысл заявлять требование и возражения к министерству о недостаточности финансового обеспечения. Ссылка министерства только на отсутствие правильно оформленной бюджетной заявки после позиции КС РФ № 29-П выглядит слабой, если недостаточность финансирования объективно подтверждается расчетами, несостоявшимися закупками и фактической стоимостью мероприятий.
Для точного ответа по перспективе дела нужны два документа: какой именно это край и реквизиты закона края, которым району переданы полномочия, а также региональная методика расчета субвенции и порядок обращения с животными без владельцев. Именно из них станет понятно, входят ли транспорт, места содержания и видеонаблюдение в переданный объем полномочий и какие расходы край обязан учитывать при финансировании.
Инвалид II группы. Сегодня подал заявление через ПФ об отказе от получения набора социальных услуг на 2027 год. Можно ли вернуть всё назад как было не дожидаясь следующего года?
Ответить
Можно. Если заявление об отказе от НСУ на 2027 год подано сегодня, 8 сентября 2026 года, его можно отозвать до 1 октября 2026 года. Тогда с 1 января 2027 года сохранится прежний порядок получения набора социальных услуг.
Это прямо предусмотрено действующим порядком предоставления НСУ. Гражданин вправе до 1 октября отозвать поданное в текущем году заявление об отказе от НСУ. СФР также отдельно разъясняет возможность такого отзыва.
Подать отзыв можно через Госуслуги, клиентскую службу СФР либо МФЦ. Не нужно ждать следующего года и затем подавать заявление о возобновлении. Лучше отозвать сегодняшнее заявление сейчас и сохранить подтверждение регистрации отзыва.
Правило об отказе и возобновлении НСУ установлено статьей 6.3 Федерального закона № 178-ФЗ www.consultant.ru.
Здравствуйте, я сняла квартиру и заключила договор, заплатила за первый месяц и залог, через пару дней в квартире появился запах с мусоропровода прямо в квартире пахло помойкой, просто невозможно было находиться, можно ли расторгнуть договор рантше и вернуть залог, если в договоре есть пометка о том, что если я съезжаю раньше 11 месяцев то залог не вернут, но меня не предупредили, что в квартире может быть запах и это ухудшение жилищных условий. Так как при просмотре квартиры, окно были открыты и везде были диффузоры и сильно пахло ими, запаха мусоропровода не было, а когда запах всех этих штук ушёл, то в квартире появился запах мусоропровода вплоть то тошноты.
Ответить
Здравствуйте. Расторгнуть договор досрочно можно, но возврат залога будет зависеть от формулировки договора и от того, сможете ли Вы подтвердить существенный недостаток квартиры. Наймодатель обязан передать жилье в состоянии, пригодном для проживания, что прямо предусмотрено ст. 676 ГК РФ www.consultant.ru. Кроме того, наниматель вправе прекратить договор, предупредив наймодателя, по правилам ст. 687 ГК РФ www.consultant.ru. При этом сам факт досрочного выезда еще не означает, что собственник вправе автоматически оставить себе залог. Нужно смотреть, что это за платеж по договору, какие именно обязательства он обеспечивает и как сформулировано условие о невозврате. Закон допускает обеспечительный платеж и устанавливает правила его возврата в ст.
Здравствуйте. Я участник СВО, имеющий орден, получил участок в собственность от государства на территории Краснодарского края. Через сколько времени могу его продать?
Ответить
Здравствуйте. Если участок уже предоставлен Вам в собственность и право зарегистрировано в ЕГРН, ждать несколько лет для его продажи не требуется. Статья 209 ГК РФ www.consultant.ru позволяет собственнику распоряжаться своим имуществом, а статья 52 ЗК РФ www.consultant.ru предусматривает отчуждение земельного участка собственником. Статья 14 Закона Краснодарского края № 532-КЗ voen-pravo.ru устанавливает право участника СВО на бесплатное получение участка в собственность, но срока, в течение которого после получения его запрещено продавать, не устанавливает. Поэтому продать участок можно после регистрации права, если в ЕГРН отсутствуют ограничения или запреты на отчуждение. Отдельно нужно учитывать налог. По статье
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, отец моего несовершеннолетнего ребёнка, пропал без вести на СВО еще в 2024 году, я его признала погибшим по суду в июле этого года. Обратилась в военкомат за выплатами, а далее за региональной в соц защиту, ответ пока не дали, но я узнала, что у погибшего нет прописки, его выписали, а так же позвонили с соц защиты его матери и сказали, что нужен оригинал решения суда о лишении прав отца военнослужащего, мы предоставили только копию, в военкомате ничего не сказали, а в соц защите сказали, что запрос они сделать не смогут, так как прав лишили в Узбекистане, мать его оригинал не найдёт, что мне делать, если ребенку откажут в выплате региональной или выплатят не всю сумму?
Ответить
Здравствуйте. Если речь именно о региональной выплате, отсутствие регистрации у погибшего и отсутствие оригинала решения суда о лишении его отца родительских прав еще не означают, что ребенку правомерно откажут или уменьшат выплату. Но оценить законность отказа можно только по правилам конкретного региона. У субъектов РФ отличаются условия выплаты, в том числе требования к месту жительства, регистрации, месту заключения контракта и кругу членов семьи. По федеральным выплатам несовершеннолетний ребенок относится к членам семьи погибшего военнослужащего. Это прямо предусмотрено ч. 11 ст. 3 Федерального закона № 306-ФЗ www.consultant.ru. Поэтому сейчас не нужно ограничиваться устными объяснениями соцзащиты. Дождитесь письменного решения. Если будет отказ либо ребенку назначат меньшую долю из-за того, что отца погибшего включили в число получателей, нужно получить решение с указанием конкретной нормы регионального акта и оснований расчета. Отсутствующий оригинал решения суда Узбекистана также не следует автоматически приравнивать к отсутствию самого факта лишения родительских прав. Нужно смотреть, какими документами этот факт допускается подтверждать по региональному порядку и возможно ли представить заверенную копию, повторное решение или документ из суда/архива. Если соцзащита вынесет незаконный отказ, его можно обжаловать, в том числе в суд. Общий срок для оспаривания решения публичного органа составляет три месяца со дня, когда стало известно о нарушении права, согласно ст. 219 КАС РФ www.consultant.ru. Напишите, пожалуйста, какой это регион и где погибший заключал контракт или был мобилизован. Тогда можно проверить конкретную региональную выплату, имеет ли значение отсутствие прописки и вправе ли отец погибшего претендовать на долю при лишении его родительских прав.
Добрый день! По контракту Подрядчик должен выполнить ряд работ по ремонту помещений. Но, в процессе начала ремонта и более точного изучения сметной документации обнаружилось, что некоторые подготовительные работы по ремонту стен и потолка отсутствуют в смете. Подрядчик сообщает об этом Заказчику и говорит о приостановке работ до выяснения необходимости данных работ и оформления дополнительного соглашения. На что Заказчик отвечает, что: "полы вы же можете сейчас ремонтировать, там же все в порядке со сметой". Может ли Подрядчик ссылаться на полную приостановку работ и не начинать работы по ремонту пола до полного выяснения со сметой?
Ответить
Добрый день! Полностью приостанавливать все работы только потому, что в смете отсутствуют отдельные подготовительные работы по стенам и потолку, рискованно. По п. 3 ст. 743 ГК РФ www.consultant.ru при выявлении неучтенных дополнительных работ подрядчик уведомляет заказчика и при отсутствии решения приостанавливает соответствующие работы, то есть связанные с выявленной проблемой. Поэтому, если ремонт пола предусмотрен сметой и технически может выполняться независимо от стен и потолка, отказ приступать к нему заказчик может расценить как нарушение сроков. Полная приостановка будет обоснованнее, если подрядчик сможет подтвердить, что выполнение пола до устранения недостатков документации невозможно, нарушает технологическую последовательность, создает риск повреждения уже выполненного пола либо препятствует надлежащему выполнению работ в целом. Такие обстоятельства необходимо письменно зафиксировать в уведомлении заказчику. Статья 716 ГК РФ www.consultant.ru также обязывает подрядчика предупредить заказчика и приостановить работу при выявлении недостатков технической документации или иных обстоятельств, угрожающих качеству результата либо сроку выполнения. Поэтому решающее значение будут иметь условия самого договора, график и технологическая последовательность работ. Если пришлете договор, смету, техническое задание и переписку с заказчиком в личный чат, кнопка «Общаться в чате» справа, я смогу проверить, есть ли основания именно для полной приостановки и как правильно оформить уведомление.
Управляющая компания отказала в замене конвекторов в квартире многоквартирного дома на трубчатые радиаторы. Правомерно ли это?
Ответить
Здравствуйте. Отказ управляющей компании нельзя оценивать только по тому основанию, что собственник хочет заменить конвекторы на трубчатые радиаторы. Такая замена не является безусловным правом собственника, но и сам факт установки радиатора другого типа не дает УК права произвольно запретить работы. Нужно установить, как устроена система отопления конкретного дома, кому принадлежит отопительный прибор и соответствуют ли новые радиаторы проектным параметрам.
Согласно п. 6 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 491 www.consultant.ru, в состав общего имущества входит внутридомовая система отопления, состоящая в том числе из стояков, обогревающих элементов и другого оборудования, расположенного на этих сетях. Вместе с тем вопрос о принадлежности конкретного отопительного прибора к общему имуществу зависит от его технического подключения и назначения. Верховный Суд РФ при рассмотрении вопросов состава общего имущества исходит из того, что определяющим является не место нахождения оборудования внутри квартиры, а то, предназначено ли оно для обслуживания одного либо нескольких помещений.
При этом собственник не вправе самостоятельно менять систему отопления без учета проектных характеристик дома. Пункт 35 Правил предоставления коммунальных услуг № 354 www.consultant.ru прямо запрещает самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные проектной или технической документацией дома, а также самовольно увеличивать поверхность нагрева отопительных приборов сверх проектных параметров. Верховный Суд РФ подтверждал законность такого ограничения.
Поэтому если трубчатые радиаторы имеют другую мощность, гидравлическое сопротивление, площадь нагрева, способ подключения либо их установка способна изменить работу общей системы отопления, УК вправе требовать технического обоснования и не обязана согласовывать замену только по желанию собственника.
Другая ситуация возникает, если предлагается заменить прибор на технически эквивалентный, без изменения стояков, схемы подключения и расчетной тепловой мощности. В таком случае одного указания УК на то, что «по проекту стоят конвекторы, поэтому радиаторы запрещены», может быть недостаточно. УК должна обосновать, какое именно требование проекта или технической документации нарушается и почему предлагаемая замена способна повлиять на общедомовую систему.
Следует учитывать и правила о переустройстве. По ст. 25 ЖК РФ www.consultant.ru замена инженерных сетей или оборудования относится к переустройству, если такая замена требует внесения изменений в технический паспорт помещения. Если конкретные работы отвечают этим признакам, применяется порядок согласования, предусмотренный ст. 26 ЖК РФ www.consultant.ru. Решение в таком случае принимает не управляющая компания по своему усмотрению, а уполномоченный орган местного самоуправления на основании проекта и предусмотренных законом документов.
Таким образом, отказ УК будет обоснован, если замена нарушает проект системы отопления, изменяет ее расчетные характеристики, затрагивает общее имущество либо требует согласованного переустройства, которое собственником не оформлено. Если же предлагаемые радиаторы технически соответствуют проектным параметрам и замена не изменяет общедомовую систему, отказ необходимо оценивать по конкретной мотивировке УК.
Практически следует запросить у УК письменный отказ с указанием конкретных норм и технических причин, а также сведения из проектной документации дома о системе отопления и характеристиках предусмотренных приборов. После этого можно определить, действительно ли установка трубчатых радиаторов недопустима либо отказ можно обжаловать в жилищную инспекцию или суд.
Как я могу доказать свое отсутствие на даче в зимний период, чтоб получить перерасчет по ТБО.
Ответить
Здравствуйте. Для перерасчета платы за ТКО нужно подтвердить не то, что дачей «не пользовались», а конкретный период Вашего временного отсутствия более 5 полных календарных дней подряд. Такое право предусмотрено п. 861, 91–93 Правил № 354 www.consultant.ru.
Подойдут документы, из которых видно, где Вы находились зимой и в какой период. Например, временная регистрация по другому адресу, документы о проживании в другом месте, билеты, командировочные документы, справка о лечении, документы о нахождении за границей. Перечень не закрытый. Пункт 93 Правил № 354 позволяет представить и иные документы, подтверждающие факт и продолжительность отсутствия.
Если специальных документов нет, можно собрать совокупность доказательств. Например, показания счетчиков электроэнергии с отсутствием либо минимальным потреблением за весь зимний период, справку СНТ, сведения об охране объекта, документы, подтверждающие нахождение по другому адресу. Но одни нулевые показания электричества могут не доказать отсутствие человека за весь заявленный период.
Заявление подается исполнителю услуги по ТКО. Если обращаетесь после возвращения, его нужно подать не позднее 30 дней после окончания периода отсутствия.
Есть существенный нюанс. Если дача фактически не используется годами, а Вы постоянно живете в другом месте, оператор может возражать, что это не «временное отсутствие». Такая позиция встречается и в судебной практике.
Если напишете, за какой именно зимний период нужен перерасчет и какие документы у Вас есть на проживание по другому адресу, можно определить, чем лучше подтвердить отсутствие и есть ли смысл подавать заявление сейчас.
Добрый день. Женщина работала на подземных работах, для выхода на пенсию в 45 лет нужно 7,5 лет подземного стажа и 15 лет общего. В 45 лет не хватало поземного стажа, чтоб выйти на пенсию. Но по закону, если есть 7 лет подземного стажа, то можно выйти в 45 лет 8 месяцев. Скажите, имеет ли значение 6 месяцев на размер пенсионных выплат, если полные 7,5 лет подземного стажа (то есть доработать 6 месяцев)? Есть возможность выйти на пенсию сейчас, но с 7 годами подземного стажа. Или лучше доработать пол года подземным работником, и подать заявление когда будут полные 7,5 лет?
Ответить
Здравствуйте. Если речь именно о льготе по Списку № 1, то в вопросе есть существенная ошибка. При 7 годах такого стажа женщина не получает право на пенсию в 45 лет 8 месяцев. По п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 400-ФЗ www.consultant.ru для выхода в 45 лет требуется не менее 7 лет 6 месяцев такого стажа и не менее 15 лет страхового стажа. Если специального стажа меньше, но имеется не менее его половины, пенсионный возраст уменьшается на один год за каждый полный год такой работы. Поэтому при 7 полных годах возраст снижается на 7 лет от прежнего общеустановленного возраста 55 лет, то есть право возникает в 48 лет, а не в 45 лет 8 месяцев.
Поэтому, если женщине сейчас около 45 лет и есть возможность доработать недостающие 6 месяцев на работе, которая засчитывается в Список № 1, доработать до 7 лет 6 месяцев принципиально важно. Эти полгода меняют не столько размер пенсии, сколько само основание для ее получения с 45 лет. После достижения 7 лет 6 месяцев специального стажа при наличии остальных условий право на досрочную пенсию возникает по полной льготе. Эти требования подтверждает и Социальный фонд России sfr.gov.ru.
На размер пенсии сами по себе дополнительные 6 месяцев именно как «подземный стаж» отдельной надбавки не дают. Размер страховой пенсии определяется прежде всего накопленным ИПК и стоимостью пенсионного коэффициента, а за дополнительные полгода работы могут начислиться дополнительные пенсионные коэффициенты. Это следует из ст. 15 Федерального закона № 400-ФЗ www.consultant.ru. То есть сумма пенсии может немного увеличиться за счет дополнительных страховых взносов, но главное значение этих шести месяцев здесь состоит в возможности получить пенсию примерно на 2,5 года раньше, чем при наличии только 7 полных лет льготного стажа.
Перед увольнением или продолжением работы желательно получить выписку из индивидуального лицевого счета СФР и проверить, сколько специального стажа СФР уже учитывает и каким кодом работодатель передает эти периоды. Если пришлете возраст женщины, точную продолжительность льготного стажа по выписке СФР и название профессии, я смогу точно определить дату возникновения права на пенсию.
Здравствуйте, нужен был недорогой прицеп на легковой автомобиль, нашли на Авито рядом, оказался вторым хозяином, в ПТС не вписывался, договор купли-продажи прицепа утерян т.к. долгое время не пользовался, в итоге в ПТС только первый хозяин, как быть?
Ответить
Здравствуйте. Если продавец действительно приобрел прицеп у первого собственника, но не ставил его на учет, отсутствие его записи в ПТС еще не означает, что он не стал собственником. Регистрация транспортного средства имеет учетный характер, а право собственности по общему правилу возникает при передаче вещи по договору. Это следует из п. 1 ст. 223 ГК РФ www.consultant.ru и подтверждается Верховным Судом.
Для регистрации прицепа на Вас потребуется документ, подтверждающий именно Ваше право собственности. Такое требование установлено ч. 2 ст. 15 Федерального закона № 283-ФЗ www.consultant.ru. Поэтому практический вариант такой. Заключаете с нынешним продавцом письменный договор купли-продажи и обращаетесь с ним, ПТС и прицепом в Госавтоинспекцию. Однако из-за того, что продавец в ПТС и регистрационных данных отсутствует, может возникнуть вопрос, на каком основании он получил право собственности. Если сохранившихся сведений недостаточно, наиболее надежно восстановить утраченный договор между первым и вторым собственниками, например получить второй экземпляр у первого собственника. Составлять задним числом фиктивный договор не нужно.
Если Госавтоинспекция откажет именно из-за отсутствия продавца в ПТС, нужен письменный отказ. Тогда уже можно оценить его законность и способ обжалования. Действующие Правила регистрации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 1764 www.consultant.ru, требуют документ о праве собственности, но запись продавца в ПТС сама по себе не является условием возникновения этого права.
Здравствуйте! Я живу в частном доме. Около 5 лет назад соседи снесли наш общий забор и переместили его на мою территорию без замеров. При этом они уничтожили мои грядки и посадки на них. Я обратилась к кадастровому инженеру, он провел замеры и установил, что забор находится на моей территории. Я наняла юриста и пошла в суд. Соседи подали встречный иск с требованием снести постройку на моей территории, потому что они считают ее аварийной и беспокоятся за свою безопасность. После этого они предложили мировое соглашение: я сношу постройку, они относят забор на прежнее место. Я не увидела выгоды в этом предложении, так как итак хотела снести эту постройку. Поэтому я просто снесла ее и не стала подписывать мировое соглашение. Потому что хочу возмещение расходов на юриста, на кадастрового инженера, а еще я хочу чтобы они возместили пользование моей землей в течение пяти лет. Подскажите, возможно ли это? Мой юрист говорит, что я не имеем права требовать возмещения этих расходов. Но у меня есть подозрение, что он просто хочет от меня побыстрее отделаться: он затянул дело на два года, не являлся в суд несколько раз и не охотно идет на контакт, а еще я узнала, что у него нет профильного образования. Поэтому я бы хотела узнать у независимой стороны, возможно ли возмещение перечисленных расходов?
Ответить
Здравствуйте. Ваш юрист слишком категоричен. Требовать возмещения расходов на представителя и при определенных условиях расходов на кадастрового инженера можно. Требование о компенсации за пользование частью вашего участка также возможно, но оно требует отдельного расчета и доказательств.
Расходы на юриста относятся к судебным издержкам. Если решение по вашему иску будет принято в вашу пользу, суд по письменному заявлению вправе взыскать их с соседей. Расходы на представителя взыскиваются в разумных пределах. Это прямо предусмотрено статьями 98 и 100 ГПК РФ.
С расходами на кадастрового инженера ситуация также не выглядит безнадежной. Статья 94 ГПК РФ допускает взыскание не только прямо перечисленных издержек, но и других необходимых расходов. Верховный Суд отдельно разъяснил, что расходы на собирание доказательств до подачи иска могут быть признаны судебными издержками, если они были необходимы для обращения в суд, а полученные доказательства относятся к делу. Поэтому если замеры кадастрового инженера были нужны именно для установления факта нахождения забора внутри вашего участка и затем использовались в деле, есть основания заявлять эти расходы к взысканию.
Компенсацию за пользование вашей землей также можно рассматривать. По пункту 2 статьи 1105 ГК РФ лицо, которое без основания временно пользовалось чужим имуществом, должно возместить собственнику то, что оно сберегло вследствие такого пользования. Но одного факта неправильного расположения забора для определения суммы недостаточно. Нужно установить площадь захваченной части участка, период фактического пользования соседями и стоимость такого пользования. В зависимости от обстоятельств расчет может потребовать оценки рыночной стоимости пользования соответствующей частью земли.
При этом есть существенный риск по сроку. Денежные требования по общему правилу имеют трехлетний срок исковой давности. Он исчисляется со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении и надлежащем ответчике. Поэтому взыскание именно за все пять лет может встретить заявление соседей о пропуске срока давности. Это нужно считать по конкретным датам и учитывать, когда был подан иск и когда вы узнали о фактическом прохождении границы. При этом требование устранить продолжающееся нарушение права собственника, например убрать забор с вашего участка, имеет другой режим. На такое требование исковая давность не распространяется.
То, что вы самостоятельно снесли постройку, не лишает вас автоматически права требовать судебные расходы по вашему первоначальному иску. Но распределение расходов будет зависеть от того, чем закончится рассмотрение первоначального и встречного исков, какие требования удовлетворит суд и не изменились ли требования сторон после сноса постройки.
Отдельно по вашему представителю. Отсутствие высшего юридического образования не означает, что он вообще не мог представлять вас. По статье 49 ГПК РФ требование о высшем юридическом образовании не распространяется на дела, рассматриваемые мировыми судьями и районными судами. Для представительства в вышестоящих судах действуют другие требования.
Поэтому сейчас имеет смысл проверить исковое заявление, встречный иск, определение о принятии встречного иска, кадастровые материалы и договор с вашим юристом. По ним можно определить, какие расходы уже можно заявить в этом деле, нужно ли дополнять требования компенсацией за пользование землей и не потеряна ли часть периода из-за исковой давности.
Если пришлете эти документы в личный чат, кнопка «Общаться в чате» справа, я смогу проверить позицию вашего юриста и определить, какие именно требования еще можно заявить в суде.
Добрый день Уважаемые юристы! Бывший муж недавно получил административку за задолженность по алиментам и в тот же день оплатил её в полном объёме, а теперь ссылаясь на это направил возражение против решения суда об административной ответственности. Подскажите пожалуйста стоит ли мне направлять возражение на его возражение 😄 и могут ли ему отменить административную ответственность, если я попрошу суд не менять решение о 30ч отработки. Спасибо за ответы!
Ответить
Здравствуйте! Направить письменные возражения на жалобу бывшего мужа имеет смысл. По тем доводам, которые видны в жалобе, одного факта последующего полного погашения задолженности недостаточно для отмены постановления. Часть 1 ст.
Отменить постановление районный суд все же вправе, например, если установит отсутствие состава или события правонарушения, уважительные причины неуплаты, существенное процессуальное нарушение либо действительно применит ст. 2.9 КоАП РФ www.consultant.ru о малозначительности. Ваше несогласие с отменой постановления для суда не является обязательным, но его следует заявить и обосновать. В возражениях стоит отдельно указать, что задолженность существовала более двух месяцев, ее погашение произошло уже после формирования состава правонарушения, а доводы о ребенке во втором браке, трудоустройстве и последующей выплате задолженности не опровергают факт допущенной неуплаты. Назначенные 30 часов находятся практически у нижней границы обязательных работ, поскольку ст. 3.13 КоАП РФ www.consultant.ru устанавливает общий минимум в 20 часов.
Если хотите, можно подготовить короткие письменные возражения на его жалобу именно по тем доводам, которые он изложил на приложенных страницах.
"Добрый день. Меня зовут Марат. Я профессионально занимаюсь музыкой: записываю треки, занимаюсь их обработкой — трекингом, мастерингом, сведением, аранжировкой и т. д. За время работы у меня накопилось большое количество треков, которые я записывал для души, но которые в итоге не пошли в работу. Для меня важно, чтобы мою музыку и песни исполняли от души, а не исключительно из коммерческого интереса. В связи с последними событиями, связанными с Российским авторским обществом (РАО), а также с ситуациями, когда РАО предъявляет требования к предпринимателям — владельцам салонов красоты, парикмахерских, станций технического обслуживания и других заведений — за простое прослушивание музыки по радио в процессе работы, я хотел бы предложить альтернативный вариант. Я планирую собрать свои невостребованные треки в альбом и предоставить предпринимателям возможность приобрести их за символическую сумму. Таким образом, предприниматели смогут использовать мою музыку на законных основаниях, напрямую договорившись с автором и правообладателем. Мне кажется, это может быть интересным решением как для предпринимателей, которые хотят спокойно использовать музыку в своей работе, так и для меня как автора, поскольку мои ранее невостребованные композиции получат возможность звучать и приносить пользу людям."
Ответить
Здравствуйте, Марат. Идея реализуема, но одной продажи альбома предпринимателю недостаточно. Нужно юридически оформить право именно на публичное исполнение музыки в салонах, магазинах, кафе и других заведениях. Такое использование относится к публичному исполнению по ст. 1270 ГК РФ www.consultant.ru, а объем разрешенного использования необходимо закрепить в лицензионном договоре по ст. 1235 ГК РФ www.consultant.ru.
Есть важный нюанс с РАО. Аккредитованная организация вправе управлять определенными авторскими правами даже без заключенного с автором договора. Поэтому для полноценной схемы необходимо правильно вывести соответствующие произведения из коллективного управления. Такой отказ предусмотрен п. 4 ст. 1244 ГК РФ www.consultant.ru, причем последствия наступают через три месяца после получения уведомления.
Отдельно нужно проверить смежные права на исполнение и фонограмму. Если фонограммы опубликованы в коммерческих целях, действует специальное правило ст. 1326 ГК РФ www.consultant.ru, и одной лицензией на авторское произведение вопрос не закрывается.
Поэтому проект можно выстроить, но сначала нужно проверить по каждому треку, кто является автором музыки и текста, исполнителем и изготовителем фонограммы, передавались ли кому-либо права и выпускались ли треки ранее через музыкальные площадки или лейблы. После этого можно подготовить лицензионную модель, при которой предприниматель получает понятный документ, подтверждающий законность использования конкретного каталога. Можете написать мне в личный чат, кнопка «Общаться в чате» справа. Я смогу посмотреть структуру прав на треки и предложить безопасную схему договора и работы с РАО/смежными правами.
Здравствуйте, как происходит расторжении договора купли продажи дома под материнский капитал если сделка ни состоялась так как дом ни подошёл под критерий покупки материнского капитала, сделка будет расторгатся по обоюдному согласию сторон
Ответить
Здравствуйте. Если продавец и покупатель согласны прекратить сделку, обращаться в суд для этого не требуется. Договор купли-продажи можно расторгнуть по соглашению сторон на основании ст. 450 ГК РФ www.consultant.ru. Соглашение оформляется в той же форме, что и договор, что следует из ст. 452 ГК РФ www.consultant.ru. Но порядок дальнейших действий зависит от того, зарегистрирован ли уже переход права собственности на дом и земельный участок в Росреестре и передавались ли продавцу какие-либо деньги. Если хотите, пришлите договор купли-продажи и выписку ЕГРН в личный чат, кнопка «Общаться в чате» справа. Я смогу проверить документы и определить, как правильно оформить прекращение сделки и регистрацию в Росреестре.
Добрый день. В нашем МКД капремонт по инженерным сетям начат 2022г и по сегодняшний день не окончен. Ежегодно заходят новые подрядчики, меняют стояки в 5,6 квартирах и исчезают. Люди за свой счет меняли стояки, так как чугунные ржавые протекали. В этом году зашли 5е.Заявляют нам, что приступят к работам, если 100%собственников будут заново менять все стояки. В противном случае уйдут и Фонд капремонта, он заказчик, составят акт о недопуске к работам и к нам больше в течении 30 лет не зайдут подрядчики. Правомерно это? Если стояки по стояку все 5этажей поменяны, люди сделали ремонт, опять все ломать?
Ответить
Здравствуйте. Требование повторно заменить все уже замененные стояки только потому, что подрядчику нужен «100% объем», из федеральных норм не следует. Внутридомовые инженерные системы относятся к работам по капремонту, а региональный оператор обязан организовать работы в предусмотренном объеме и контролировать их качество и сроки.
Недопуск действительно может иметь последствия. Если собственники не дают доступ в помещения, необходимый для выполнения работ, это может быть оформлено как воспрепятствование капремонту и стать основанием для переноса соответствующих работ. Но факт воспрепятствования устанавливается в порядке, утвержденном вашим субъектом РФ, а федеральный закон не содержит правила «нет 100% повторной замены стояков, значит дом исключается из ремонта на 30 лет».
Если конкретный стояк уже заменен на всех пяти этажах, подрядчик и Фонд должны прежде всего проверить его состояние и соответствие технической документации. Статья 168 ЖК РФ www.consultant.ru прямо предусматривает возможность не проводить повторно ранее выполненные работы, если в установленном порядке определено, что повторный ремонт не требуется.
Поэтому сейчас не нужно соглашаться на демонтаж ремонта и повторную замену только со слов подрядчика. Потребуйте у Фонда письменно предоставить проект или техническое задание на ваш дом, перечень и объем работ, обоснование необходимости повторной замены уже новых стояков и указать конкретную норму, на основании которой они угрожают переносом ремонта на 30 лет. Также желательно получить копии актов и сведений о том, какие работы фактически выполнены с 2022 года.
Если напишете регион и пришлете уведомление нынешнего подрядчика или Фонда, можно проверить конкретный региональный порядок оформления недопуска и подготовить жалобу в Фонд и жилищную инспекцию.
Мой родственник уехал на СВО, ему прислали отношение, где было указано, что его рассматривают на должность водителя в тылу. Он является инвалидом 3 группы, полгода назад у него была операция по эндопротезированию обеих коленных суставов.После прохождения ВВК, его признали годным с категорией "А", и после этого его направили в учебку в мотострелковую роту на должность снайпера. Вопрос: возможно ли оспорить заключение ВВК о годности к военной службе по категории "А"? Как добиться того, чтобы его направили в часть и определили на ту должность, которая указана в соглашении?Уважаемые право защитники,подскажите, пожалуйста, как нужно действовать в данной ситуации? очень нуждаюсь в вашей помощи. Заранее благодарен всем, кто поможет мне разобраться в данном вопросе.
Ответить
Здравствуйте. Оспаривать категорию «А» здесь есть серьезные основания. Если медицинскими документами подтверждено эндопротезирование обоих коленных суставов, действующая статья 65 Расписания болезней к Положению о военно-врачебной экспертизе www.consultant.ru прямо относит искусственный сустав к заболеваниям пункта «а». Для военнослужащего по контракту при хорошей функциональной компенсации предусмотрено освидетельствование по пункту «б». По этой статье пункт «б» соответствует категории «В», а не «А». Поэтому необходимо получить копию заключения ВВК и документов медицинского освидетельствования и подать жалобу в вышестоящую ВВК с требованием контрольного обследования и повторного освидетельствования. Такое право прямо предусмотрено пунктом 8 Положения о военно-врачебной экспертизе www.consultant.ru. Заключение ВВК также можно оспаривать в военном суде. До разрешения вопроса целесообразно отдельно подать командованию рапорт с приложением выписок об операциях, документов об инвалидности и требованием учесть состояние здоровья при определении воинской специальности.
С направлением именно водителем ситуация зависит от содержания документа. Если имеется только «отношение» из конкретной части, оно еще не означает гарантированного назначения на указанную должность. Назначение производится соответствующим приказом. При этом по статье 11 Положения о порядке прохождения военной службы www.consultant.ru при назначении должны учитываться состояние здоровья, профессиональная подготовка и военно-учетная специальность. Поэтому сейчас сильнее ставить вопрос не только о выполнении отношения, но и о недопустимости использования его снайпером без надлежащей оценки годности к этой военно-учетной специальности.
Нужно посмотреть два документа. Само отношение, где указан водитель, и заключение ВВК с медицинскими документами об эндопротезировании. Если пришлете их в личный чат, кнопка «Общаться в чате» справа, я смогу проверить основания категории «А» и подготовить жалобу в вышестоящую ВВК и рапорт командованию.
Здравствуйте, меня зовут Анастасия такая ситуация хотела купить дом под материнский капитал, оформили документы на дом и землю но сделка ни состоялась так как дом ни подошёл под критерии покупки материнского капитала прошел год после сделки могу ли я расторгнуть договор купли продажи
Ответить
Здравствуйте, Анастасия. Прошедший год не исключает возможность расторгнуть договор, но сначала нужно установить, была ли сделка фактически завершена. По ст. 450 ГК РФ www.consultant.ru договор можно расторгнуть по соглашению сторон, а при отсутствии согласия продавца через суд только при наличии предусмотренных законом или договором оснований. Если право собственности на дом и землю уже зарегистрировано на Вас, одного отказа в использовании материнского капитала недостаточно, чтобы автоматически отменить куплю-продажу. При расторжении нужно также решать вопрос о возврате недвижимости продавцу и обратной регистрации права, поскольку последствия расторжения регулируются ст. 453 ГК РФ www.consultant.ru. Уточните, пожалуйста: право собственности на дом и землю сейчас зарегистрировано в ЕГРН на Вас? Продавец получил от Вас какие-либо деньги или расчет вообще не производился? От этого зависит, можно ли оформить расторжение соглашением либо потребуется обращаться в суд.
Добрый день! ТСН (товарищество собственников недвижимости) подало на меня в суд за неуплату членских взносов за период его образования - с 27.10.2017 года. Платить я начал с 13.09.2021 до 31.12 2025 года. Но платил нестабильно, не каждый месяц вносил платежи. В ТСН не состою, но знаю, что платить все равно обязан. Слышал о применение срока исковой давности - 3 года. Как в моем случае он применяется. С какого времени взыскивается согласно этому правилу и какая статья закона здесь применима
Ответить
Здравствуйте. Трехлетний срок исковой давности здесь считается отдельно по каждому ежемесячному платежу, а не один раз со дня образования ТСН. Общий срок составляет три года по ст. 196 ГК РФ ст. 196 ГК РФ www.consultant.ru, а по обязательству с установленным сроком оплаты он начинает течь после наступления срока соответствующего платежа по ст. 200 ГК РФ ст. 200 ГК РФ www.consultant.ru. Верховный Суд прямо разъяснил, что по периодическим платежам давность определяется отдельно по каждому просроченному платежу. Верховный Суд Российской Федерации1 Поэтому для точного расчета нужна дата обращения ТСН в суд. Например, если иск подан 1 сентября 2026 года, то платежи, срок оплаты которых истек ранее 1 сентября 2023 года, могут быть отклонены по давности. Но суд применит давность только если вы сами об этом заявите до вынесения решения согласно ст. 199 ГК РФ ст. 199 ГК РФ www.consultant.ru. Ваши платежи с 2021 года требуют отдельной проверки. Частичная оплата одного периодического платежа не означает признание всей задолженности, Верховный Суд это специально разъясняет. Верховный Суд Российской Федерации1 Но если при оплате вы не указывали конкретный месяц, необходимо проверить, за какие периоды ТСН засчитывало деньги, поскольку применяться может ст.
Эрик Эуардович, спасибо за подробный ответ. Иска у меня нет, я его не получил. Поэтому предмет (сумма, период, и прочее) мне неизвестны. Хочу заявить ходатайство в суде об отложении заседания до ознакомления с материалами дела. Но председатель нашего ТСН говорит, что будет взыскивать ВСЮ образовавшуюся задолженность. плюс пени плюс проценты за пользование чужими ден.ср-ми. Знаю, что если не состою в СНТ, то пени насчитать не вправе.
Ходатайство об отложении заявить стоит. Вы вправе ознакомиться с материалами дела и снять копии по ст. 35 ГПК РФ www.consultant.ru. Если иск и расчет задолженности вам не вручались и без них невозможно подготовить возражения, это нормальное основание просить суд предоставить время для ознакомления и подготовки позиции. Вопрос об отложении решает суд по ст. 169 ГПК РФ www.consultant.ru.
При этом утверждение, что нечлену СНТ или ТСН пени начислять нельзя, требует уточнения и в таком виде неверно. Если речь именно о садоводческом товариществе, не являющийся членом собственник в предусмотренных ст. 5 Федерального закона № 217-ФЗ www.consultant.ru случаях обязан вносить плату за содержание общего имущества и услуги товарищества в порядке, установленном для взносов членов. Закон устанавливает равенство ежегодного размера такой платы суммарному размеру членских и целевых взносов. Вопрос о пенях для нечлена нужно проверять по уставу, решениям общего собрания, характеру предъявленного требования и судебной практике по конкретной конструкции. Нельзя заранее исходить из того, что пени исключены только из-за отсутствия членства.
По давности позиция председателя о взыскании «всей задолженности» также не означает, что суд ее взыщет. Исковую давность суд применяет только по вашему заявлению согласно ст. 199 ГК РФ www.consultant.ru. По периодическим платежам срок считается отдельно по каждому платежу. Аналогично отдельно считается давность по пеням и процентам по ст. 395 ГК РФ. Это прямо указано в п. 24 и 25 Постановления Пленума ВС РФ от 29.09.2015 № 43 www.vsrf.ru.
Поэтому на заседании сейчас лучше не признавать размер долга и не обсуждать его по существу без документов. Просите ознакомить вас с иском, расчетом, уставом, решениями собраний об установлении взносов и пеней, доказательствами направления вам иска, после чего дать срок на письменные возражения и заявление о применении исковой давности. После получения материалов уже можно будет определить, какие суммы подлежат исключению по давности и есть ли основание для пеней и процентов.
Продавец после расчётов по аккредитиву отказывается снимать залог (обременение) с квартиры? Что делать?
Ответить
Здравствуйте. Если деньги по аккредитиву полностью поступили продавцу, а обременение зарегистрировано именно как залог квартиры в обеспечение оплаты по договору купли-продажи, оснований сохранять залог после расчета нет. По п. 1 ст. 352 ГК РФ www.consultant.ru залог прекращается с прекращением обеспеченного обязательства, а залогодержатель обязан совершить необходимые действия для внесения записи о прекращении залога. Если это ипотека в силу закона в пользу продавца, возникшая из-за отсроченной оплаты, ее основание связано с п. 5 ст. 488 ГК РФ www.consultant.ru. Для снятия записи продавец может самостоятельно подать заявление либо подается совместное заявление сторон. При отказе продавца запись может быть погашена на основании решения суда о прекращении ипотеки, что прямо предусмотрено ст. 25 Федерального закона № 102-ФЗ www.consultant.ru. Сейчас нужно зафиксировать получение продавцом всей суммы, направить ему письменное требование о снятии обременения, а при отказе обращаться в суд. Для точной конструкции иска нужно посмотреть договор купли-продажи, выписку ЕГРН с записью об обременении и документы банка об исполнении аккредитива.
В 2025 году как Индивидуальный предприниматель проиграл по суду дело другому юридическому лицу. Истец подал в ФССП исполнительный лист, все счета арестовали. Так как денег не было, списать не смогли ничего. Есть ли какие то сроки по делопроизводству, так чтоб оно закрылось по сроку давности например или из за невозможности списания средств? И второй вопрос, если истец - Юр. лицо ликвидируется, закроют ли приставы исполнительное производство?
Ответить
Здравствуйте. Исполнительное производство не прекращается автоматически только потому, что у Вас нет денег на счетах или прошло два месяца. Но если взыскатель как юридическое лицо будет исключен из ЕГРЮЛ, пристав обязан прекратить исполнительное производство. При этом есть нюанс с возможным переходом требования к другому лицу.
По первому вопросу. Для исполнения требований установлен двухмесячный срок, но статья 36 Закона № 229-ФЗ www.consultant.ru прямо предусматривает, что истечение этого срока не является основанием для прекращения или окончания исполнительного производства.
Если пристав проверит счета, имущество и иные активы и установит, что взыскать фактически нечего, производство может быть окончено в связи с невозможностью взыскания по статье 46 Закона № 229-ФЗ www.consultant.ru. Но долг при этом не списывается. Взыскатель вправе вновь предъявить исполнительный лист. Для исполнительного листа общий срок предъявления составляет три года, причем предъявление листа приставам прерывает течение этого срока, а после окончания производства по невозможности взыскания срок начинает исчисляться заново. Это следует из статей 21 и 22 Закона № 229-ФЗ www.consultant.ru и статьи 22 www.consultant.ru. Поэтому рассчитывать на то, что исполнительное производство просто «сгорит» через три года с момента решения суда, нельзя.
По второму вопросу ситуация для Вас существенно интереснее. Согласно п. 7 ч. 2 ст. 43 Закона № 229-ФЗ www.consultant.ru пристав прекращает исполнительное производство при внесении в ЕГРЮЛ записи об исключении юридического лица, являющегося взыскателем.
Но важно различать ликвидацию в процессе и уже состоявшееся исключение из ЕГРЮЛ. Пока организация только находится в стадии ликвидации, производство автоматически не прекращается. Кроме того, до ликвидации право требования могут уступить другому лицу либо оно может перейти правопреемнику в предусмотренных законом случаях. Тогда взыскатель может быть заменен по ст. 52 Закона № 229-ФЗ www.consultant.ru.
Есть еще одна оговорка. Даже после ликвидации требование организации к Вам может рассматриваться как обнаруженное имущество ликвидированного юридического лица. П. 5.2 ст. 64 ГК РФ www.consultant.ru допускает специальную процедуру распределения такого имущества в течение пяти лет после исключения организации из ЕГРЮЛ. Поэтому прекращение конкретного исполнительного производства из-за ликвидации взыскателя еще не всегда означает окончательное исчезновение самого долга.
Если пришлете номер исполнительного производства и ИНН или ОГРН взыскателя в личный чат, кнопка «Общаться в чате» справа, я смогу проверить, на какой стадии производство и ликвидация организации, и есть ли сейчас основание требовать прекращения либо окончания исполнительного производства.
Здравствуйте! Такой вопрос. Есть долг по алиментам. И вот такая ситуация. На работу пришел исполнительный лист, задолженность 170 тысяч. За 2 месяца с работы перечислили тысяч сто в счет уплаты долга. Но одновременно на госуслугах появляется еще долг в размере 28 тысяч за алименты из которых тысяч 7 исполнительный сбор. И так длится уже два месяца. То есть долг появляется на госуслугах. После того как работа перечислит, он пропадает, потом снова появляется примерно на такую же сумму и опять исполнительный сбор. Почему они начисляют снова исполнительный сбор? Как получить расчет начисленного долга по алиментам?
Ответить
Здравствуйте! Повторное появление исполнительского сбора по алиментам не обязательно означает ошибку пристава. Алименты являются периодическими платежами, и ч. 5 ст. 102 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» www.consultant.ru прямо предусматривает, что исполнительский сбор за неуплату алиментов исчисляется с суммы каждой задолженности отдельно. Поэтому при образовании новой задолженности за очередной период может появляться новый сбор.
Но по указанным цифрам нельзя определить, действительно ли пристав начисляет сбор на новую задолженность, либо повторно начисляет его на уже учтенную сумму. Если первоначальная задолженность составляла 170 тыс. руб. и работодатель регулярно перечисляет удержания, нужно проверить, какие именно периоды пристав каждый раз считает неоплаченными и куда зачисляются поступившие деньги.
Размер задолженности должен быть оформлен отдельным постановлением пристава о расчете и взыскании задолженности. Это прямо предусмотрено ч. 2 ст. 102 Закона № 229-ФЗ www.consultant.ru. Вы также вправе знакомиться со всеми материалами исполнительного производства и снимать с них копии на основании ст. 50 Закона № 229-ФЗ www.consultant.ru.
Приставу нужно направить заявление и потребовать предоставить постановление о расчете задолженности по алиментам с помесячным расчетом, сведения обо всех поступлениях от работодателя и их распределении, а также копии всех постановлений о взыскании исполнительского сбора с указанием задолженности и периода, с которых каждый сбор рассчитан. После этого уже можно проверить, нет ли двойного начисления.
Если выяснится, что исполнительский сбор повторно начислен на одну и ту же уже учтенную задолженность либо пристав не зачел поступившие от работодателя суммы, такое постановление можно обжаловать. Сейчас ключевое не ориентироваться на сумму в Госуслугах, а получить именно постановления пристава и расчет движения задолженности.
Здравствуйте. Подскажите, что можно предпринять в этой ситуации ещё. Была приобретена квартира на херсонской сертификат с небольшой перепланировкой за 2 месяца до окончания программы. Несущие стены и инженерные точки затронуты не были, мокрые зоны за счёт комнаты расширены не были. На Снесли перегородку в санузле и коридор уменьшился на 0,8 м кв.1 этаж. Во время иска покупали поставили своими силами, так как сами строители всё согласно егрн. Так как комиссия сослалась на различие между планом в техпаспорте и в натуральном виде. При визуальном осмотре применили ст 15 и 16 ЖК РФ.Никаких предписаний собственнику не вынесла чтобы устранил угрожающую жизни соседей и целосности дома перепланировку, нарушении конструкции дома и не вызвали техническую комиссию. Тем временем на нас перешло право собственности и мы как добросовестные граждане устранили неузаконеную перепланировку. Суд запросил ещё одну комиссию с администрации и суд строй экспертизы. Их характеристика дома была удовлетворительной, никаких проседаний потолков и трещин по стенам и потолкам не обнаружено. Суд первой инстанции удовлетворил иск, но жил политика подала апелляцию с просьбой не обращать внимание на мнение эксперта. Апелляционная комиссия нашла, что перепланировка на момент обследования, коридор был по величине меньше на 0,8 кв.м. Подали кассационную жалобу, они тоже стали на сторону Министерства жил политики. Решение ещё не на руках. Туалет расширили в сторону коридора, не жилых комнат и это 1 этаж. Какие можно применить аргументы, так как всё своими привели в соответствующее состояние. Отказ в проплате по сертификату, право на господдержку в переселении с зоны боевых действий, вернул нас в зону на линию разграничения. Это вообще не соизмеримо в сравнении. И почему ст 15 и 16 ЖК РФ просят применить игнорируя эксперта, если бы было нарушение конструкции, то при обследовании было видно
Ответить
Здравствуйте. По описанным обстоятельствам спор еще имеет смысл продолжать. Ключевой довод нужно строить не на том, что перепланировка была «незначительной», а на том, что сам факт несоответствия планировки техническому паспорту не равен несоответствию квартиры требованиям статей 15 и 16 ЖК РФ. Статья 15 ЖК РФ www.consultant.ru требует пригодности помещения для постоянного проживания, а статья 16 ЖК РФ www.consultant.ru определяет виды жилых помещений и признаки квартиры. Ни одна из этих норм не устанавливает, что любое неузаконенное изменение перегородки автоматически делает квартиру непригодной для проживания.
Для Республики Крым это особенно важно, поскольку пункт 2 Порядка, утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым № 909, действительно требует, чтобы приобретаемое по сертификату помещение соответствовало статьям 15 и 16 ЖК РФ и было благоустроенным. Однако из этого требования еще нужно установить конкретное несоответствие санитарным или техническим требованиям, а не только расхождение между планом и фактической планировкой.
В вашем случае существенными являются следующие обстоятельства. Несущие конструкции и инженерные сети, по вашим словам, не затронуты. Санузел расширялся за счет коридора, а не жилой комнаты. Квартира расположена на первом этаже. Более того, впоследствии помещение приведено в состояние, соответствующее документам. Статья 29 ЖК РФ www.consultant.ru прямо предусматривает приведение самовольно перепланированного помещения в прежнее состояние как предусмотренное законом последствие. Поэтому после фактического устранения перепланировки необходимо отдельно объяснить, почему прежнее нарушение продолжает лишать вас социальной выплаты.
Есть и очень близкая судебная практика именно по херсонским сертификатам в Крыму. В деле № 8Г-14600/2026 Четвертый кассационный суд рассматривал отказ Министерства из-за неузаконенного изменения планировки. Суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что незначительная перепланировка не означает утрату квартирой признаков жилого помещения по статьям 15 и 16 ЖК РФ. Четвертый кассационный суд, однако, счел их выводы преждевременными и потребовал более полно исследовать соблюдение требований программы. То есть аргумент юридически рабочий, но одной ссылки на отсутствие угрозы конструкции недостаточно. Нужно показать соответствие всем конкретным требованиям, которыми комиссия обосновала отказ.
Отдельно следует использовать судебную экспертизу. Суд вправе с ней не согласиться, поскольку экспертное заключение не имеет заранее установленной силы. Но по статье 86 ГПК РФ www.consultant.ru несогласие с заключением эксперта должно быть мотивировано. По статье 67 ГПК РФ www.consultant.ru суд обязан объяснить, почему одним доказательствам он отдал предпочтение перед другими. Поэтому формулировка Министерства «не принимать во внимание мнение эксперта» правового значения не имеет. Важно, какими доказательствами апелляция и кассация опровергли технические выводы эксперта об отсутствии угрозы, повреждений и нарушений конструкций.
После получения кассационного определения нужно проверить возможность обращения в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда РФ. Такое обращение предусмотрено статьей
Аргумент о несоразмерности последствий тоже можно использовать, но как дополнительный, а не основной. Суду нужно показать не просто тяжелые последствия отказа, а то, что предусмотренная государством цель переселения фактически не достигается из-за устранимого нарушения, которое уже устранено и которое не сделало помещение опасным или непригодным.
Когда получите кассационное определение, пришлите его вместе с апелляционным определением и заключением судебной экспертизы. По этим трем документам можно проверить конкретные ошибки кассации и сформировать основания для жалобы в Верховный Суд.
Помогите пожалуйста! Врач терапевт при прохождении медицинского освидетельствования заполняет карту по форме 8 от военкомата для вич положительного гражданина пребывающего в запасе старше 45 лет и в графе 5 в ходе осмотра выявляются особенности здоровья (в том числе ВИЧ-статус), врач фиксирует это в карте (в пункте 5, где каждый специалист пишет свой диагноз, статью из «Расписания болезней» и своё заключение о категории годности).
Ответить
Здравствуйте. В целом логика верная, но есть важное уточнение. В пункте 5 формы № 8 каждый врач указывает только заболевания, относящиеся к его профилю. Это прямо установлено пунктом 36 Правил заполнения формы № 8, утвержденных приказом Министра обороны РФ от 18.01.2021 № 21 www.consultant.ru. Поэтому утверждать, что именно терапевт обязан внести ВИЧ-инфекцию, нельзя. Если заболевание оценивается другим врачом-специалистом, запись должна быть сделана им в соответствующей строке, в форме предусмотрена и строка «Врачи других специальностей». В своей записи врач указывает диагноз без сокращений, статью и пункт статьи, соответствующую графу Расписания болезней и заключение о категории годности. Судакт1
ВИЧ-инфекция предусмотрена статьей 5 Расписания болезней www.consultant.ru. Но категория зависит не от того, что гражданину больше 45 лет, а от применимой графы Расписания болезней и стадии заболевания. Например, по II графе по пунктам «а» и «б» статьи 5 предусмотрена категория «Д». По III графе при стадиях 1, 2А, 2Б, 3 предусмотрено «Б В-ИНД». Норматив2
И еще одно существенное уточнение. Итоговую категорию годности устанавливает не терапевт. Врачи-специалисты оформляют свои заключения в пункте 5 формы № 8, а итоговое заключение ВВК заносится в пункт 6 на основании этих заключений. Судакт1
Поэтому формулировку «терапевт выявляет ВИЧ и ставит статью 5 и категорию» без дополнительных обстоятельств считать полностью правильной нельзя. Правильно говорить, что подтвержденная ВИЧ-инфекция должна быть учтена при медицинском освидетельствовании и квалифицирована по статье 5 Расписания болезней соответствующим врачом-специалистом, после чего ВВК выносит итоговое заключение.
Здравствуйте. Было ДТП 6 августа. Виновник был без страховки и пьяный. У меня было КАСКО от бесполисных. Мне сделали выплату 340 тысяч, хотя на самом деле ущерб был оценен независимым экспертом в 700 тысяч. Когда я обратился в фирму оценочную, то они сами отправили телеграммы через телеграф онлайн (но почему-то без уведомления о вручении) водителю и хозяину газели (было это 29 августа). Осмотр машины был 4 сентября, они на него не явились. Может ли суд в дальнейшим оспорить, из-за того, что у меня нет на руках справок о вручении или не вручении телеграмм? Как быть в такой ситуации
Ответить
Здравствуйте. Нет, отсутствие уведомления о вручении телеграмм не лишает Вас возможности взыскать ущерб и не делает независимую оценку недопустимой автоматически. Суд оценивает отчет вместе с другими доказательствами по правилам ст. 67 ГПК РФ kodeks.karelia.ru, при этом ни одно доказательство заранее установленной силы не имеет. Кодекс1
Проблема может возникнуть в другом. Водитель и собственник Газели вправе заявить, что об осмотре не знали и поэтому не могли участвовать, фиксировать повреждения и задавать вопросы оценщику. Это может снизить доказательственную силу Вашего отчета, особенно если автомобиль уже отремонтирован и повторно осмотреть его невозможно. Но сам факт проведения осмотра без второй стороны не означает, что отчет должен быть исключен. В судебной практике такие отчеты принимаются, если их содержание подтверждается фотографиями, материалами ДТП и иными доказательствами. Судакт2 Если возникнет спор о размере ущерба, суд вправе назначить судебную экспертизу по ст. 79 ГПК РФ xn--80aej6addhfr1b.xn--p1ai. Юридический Центр3
Сейчас запросите у сервиса «Телеграф Онлайн» и у оценочной компании все подтверждения отправки. Нужны тексты обеих телеграмм, квитанции или чеки, номера отправлений, сведения о дате и времени отправки, адресах получателей, статусах доставки и любые документы оператора о результате доставки. Даже если подтверждения именно вручения нет, доказательство того, что телеграмма была отправлена заблаговременно по правильному адресу, для Вашей позиции существенно лучше, чем отсутствие документов вообще. Между 29 августа и осмотром 4 сентября было несколько дней, поэтому дату направления также нужно подтверждать.
Есть еще существенный момент по сумме требования. Если реальный ущерб составляет 700 000 руб., а по КАСКО Вам выплатили 340 000 руб., нельзя просто взыскивать с виновника еще 700 000 руб. По ст. 965 ГК РФ sudact.ru в пределах выплаченных 340 000 руб. право требования к ответственному лицу, как правило, переходит страховщику. Судакт4 Поэтому Ваше собственное требование предварительно составляет непокрытую часть ущерба, то есть около 360 000 руб., плюс подтвержденные сопутствующие убытки. Точную сумму нужно считать по условиям КАСКО и отчету оценщика. Вред имуществу подлежит возмещению в полном объеме по ст. 1064 ГК РФ www.consultant.ru.
Также нужно отдельно установить, к кому предъявлять иск. То, что Газель принадлежит одному лицу, а управлял ею другой человек, еще не означает автоматически солидарную ответственность обоих. Нужно понять, на каком основании водитель управлял Газелью и в каких отношениях состоял с собственником.
Если пришлете отчет независимой оценки, документы о выплате 340 000 руб., материалы ДТП и все, что осталось от отправки телеграмм, в личный чат, кнопка «Общаться в чате» справа, я смогу проверить доказательства уведомления, определить надлежащих ответчиков и рассчитать, какую сумму правильно заявлять в иске.
Значить ситуация следующая. Работодатель удерживает с меня 60% на алименты и задолженность по ним. Приставы открыли новое ИП по госпошлину и выдали постановление на ещё 50% удержания с зарплаты. На сколько я понимаю госпошлина это треть очередь задолженности и ее погасить пока есть долг по алиментам не получится? И как отменить постановление на арест зп по госпошлине? Работодатель уже очень негодует.
Ответить
Здравствуйте. Если новое исполнительное производство возбуждено именно о взыскании госпошлины в доход бюджета, то Вы понимаете очередность верно. Алименты относятся к первой очереди, обязательные платежи в бюджет относятся к третьей. Требования последующей очереди исполняются только после полного удовлетворения предыдущей очереди. Это установлено ст. 111 Федерального закона № 229-ФЗ.
При этом два постановления нельзя механически складывать как 60% + 50%. При наличии исполнительных документов по алиментам общий предел удержаний из заработной платы может достигать 70%, а не 110%. Это следует из ст. 99 Закона № 229-ФЗ.
Если задолженность по алиментам сохраняется, есть основания требовать от пристава привести новое постановление об обращении взыскания на зарплату в соответствие с очередностью взысканий. Само исполнительное производство по госпошлине из-за наличия алиментного долга не прекращается, поэтому ставить вопрос именно об «отмене ИП» неправильно. Нужно проверять постановление пристава и требовать отменить либо изменить меру взыскания с заработной платы в той части, в которой она нарушает установленную очередность и предел удержаний.
Постановление пристава можно обжаловать вышестоящему должностному лицу ФССП или в суд. Жалоба в порядке подчиненности подается в течение 10 дней со дня вынесения постановления, а если о нем своевременно не знали, со дня, когда узнали или должны были узнать.
Пришлите в личный чат постановление по алиментам, постановление по новому ИП о госпошлине и, если есть, постановление, направленное работодателю. Кнопка «Общаться в чате» справа. Я смогу проверить, действительно ли пристав нарушил очередность, и подготовить заявление приставу либо жалобу на постановление.
Здравствуйте. Только открыл ИП, еще месяца не прошло, соответственно доходов еще не было. Система УСН (Доходы-Расходы). Появился заказчик, помогите, не могу разобраться с НДС, нужно его указывать или не нужно, если нужно то в каком размере. Перечитал кучу всего, вроде не нужно, но заказчик уверяет, что нужно, из-за этого не могу оформить договор.
Ответить
Здравствуйте. Если ИП зарегистрировано в 2026 году и Вы применяете УСН «доходы минус расходы», то с даты регистрации Вы автоматически освобождены от исчисления и уплаты НДС, пока доход с начала 2026 года не превысит 20 млн рублей. Это следует из ст. 145 НК РФ www.consultant.ru и разъяснений ФНС. Для вновь зарегистрированных ИП на УСН отдельное уведомление об освобождении подавать не требуется. Поэтому сейчас добавлять к цене НДС 5%, 7% или 22% не нужно. В договоре можно указать, что стоимость составляет определенную сумму без НДС в связи с освобождением от исполнения обязанностей по исчислению и уплате НДС на основании ст. 145 НК РФ. Если заказчик требует обязательно выделить НДС, делать это без проверки договора не следует. При выставлении счета-фактуры с выделенной суммой НДС эту сумму придется уплатить в бюджет.
Если пришлете проект договора или пункт заказчика об НДС в личный чат, кнопка «Общаться в чате» справа, я смогу проверить формулировку и написать, как правильно оформить цену и условие об НДС именно в Вашем договоре.
В квартире три собственника, я, брат и мама. Площадь квартиры 51,8 кв м, у всех 1/3 доля Брат хочет подарить свою долю трём своим знакомым, возможно ли как-то этому помешать?
Ответить
Здравствуйте. Если брат действительно хочет безвозмездно подарить свою 1/3 долю трем знакомым, запретить это только из-за Вашего или маминого несогласия нельзя. Площадь квартиры 51,8 кв. м на это право не влияет.
Нужно ли Ваше согласие
Не нужно. По ст. 246 ГК РФ www.consultant.ru участник долевой собственности вправе по своему усмотрению подарить принадлежащую ему долю.
Брат может распределить свою 1/3 между тремя лицами. Например, каждому может перейти по 1/9 доле в праве собственности на всю квартиру, если именно такое распределение будет указано в договорах.
Преимущественного права у Вас нет
Ст. 250 ГК РФ www.consultant.ru дает другим собственникам преимущественное право при продаже доли постороннему лицу. На настоящее дарение это правило не распространяется. Поэтому брат не обязан сначала предлагать долю Вам или маме.
Сделка по отчуждению доли в такой квартире должна пройти нотариальное удостоверение в соответствии со ст. 42 Федерального закона № 218-ФЗ www.consultant.ru, после чего переход права регистрируется в ЕГРН.
Когда дарению можно помешать
Основания появляются, если дарение только оформляется как дарение, а фактически долю продают за деньги, чтобы обойти Ваше преимущественное право покупки. Такая сделка может оцениваться как притворная по ст. 170 ГК РФ www.consultant.ru.
Но одного подозрения недостаточно. Нужны доказательства оплаты, передачи денег, переписки о цене, долговых расчетов либо иных обстоятельств, показывающих, что фактически стороны договорились о продаже.
Вывод
Если дарение реальное и безвозмездное, юридического способа запретить брату подарить свою 1/3 трем знакомым только на основании Вашего несогласия нет. Если же он использует дарение для обхода преимущественного права при фактической продаже, такую схему уже имеет смысл отдельно анализировать и при наличии доказательств оспаривать.
Что изменится после дарения
Если брат подарит свою 1/3 трем знакомым поровну, собственников станет пять. У Вас и мамы останется по 1/3, у каждого из новых собственников будет по 1/9.
При этом 1/9 доли не означает конкретную комнату или конкретное количество квадратных метров. Каждый приобретет долю в праве собственности на всю квартиру. Вопрос пользования квартирой определяется соглашением всех собственников, а при споре может решаться судом.
Можно ли не пускать новых собственников в квартиру
Только потому, что Вы против дарения, не получится. После регистрации права новые собственники получат право владеть и пользоваться квартирой соразмерно своим долям. При конфликте вопрос порядка пользования придется решать отдельно.
Можно ли признать такие доли незначительными
То, что после дарения каждому достанется по 1/9, еще не означает, что их можно автоматически лишить собственности или обязать продать Вам доли. Механизм принудительной выплаты компенсации за незначительную долю существует, но применяется при наличии совокупности условий и зависит от обстоятельств конкретного спора. Поэтому рассчитывать на него как на способ заранее остановить дарение нельзя.
На что стоит обратить внимание сейчас
Если есть основания полагать, что брат не дарит доли знакомым безвозмездно, а получает от них деньги, необходимо сохранять доказательства еще до оформления сделки. Имеют значение переписка о цене, сообщения о продаже, объявления, переводы денег, расписки, аудиозаписи и другие доказательства фактических расчетов.
Статья 170 ГК РФ www.consultant.ru прямо предусматривает, что притворная сделка, которой прикрывается другая сделка, ничтожна. Если под видом дарения фактически осуществляется продажа, применяться должны правила той сделки, которую стороны действительно совершили.
При продаже доли постороннему лицу статья 250 ГК РФ www.consultant.ru дает Вам и маме преимущественное право покупки. Если продажа проведена с нарушением этого права, закон предусматривает возможность требовать в суде перевода прав и обязанностей покупателя.
Что реально можно сделать
До сделки имеет смысл установить, почему брат выбрал именно трех посторонних лиц и предполагается ли передача ему денег или иного встречного предоставления. Если это настоящее дарение, оснований блокировать сделку из изложенных обстоятельств нет. Если фактически речь идет о продаже под видом трех дарений, правовая ситуация другая и такую схему можно оспаривать при наличии доказательств.
Здравствуйте! Вопрос касается моей родственницы. Летом она подавала заявление на продление единого пособия на детей. Детей двое, младшему ребёнку исполнилось 2 года. Она в официальном браке, не работает. Ей приходит отказ из-за того, что у неё нет дохода конечно же. Она как-то в нынешние изменения условий не вникала. У мужа официальная работа и со слов родственницы он оформлял пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет. Муж платит алименты на ребёнка от предыдущего брака, если это важно. Это действительно так, что ей нужен доход для назначения пособия, даже если ребенку нет 3 лет?
Ответить
Нужен ли ей доход
Здравствуйте! Отказ только из-за отсутствия заработка у матери требует проверки. Если младшему ребёнку ещё нет 3 лет, уход за ребёнком до достижения им трёх лет прямо относится к уважительным причинам отсутствия дохода при назначении единого пособия. Это предусмотрено действующими Правилами назначения пособия, утверждёнными Постановлением Правительства РФ № 2330. СФР также прямо указывает уход за ребёнком до 3 лет в перечне оснований для применения «правила нулевого дохода». МФЦ Ульяновской области1
Что изменилось в 2026 году
С 1 января 2026 года требование к минимальному доходу стало строже. Для каждого трудоспособного члена семьи учитывается доход не менее 8 МРОТ за расчётный период, в 2026 году это 216 744 руб. Но это требование не применяется в полном объёме, если отсутствие дохода объясняется предусмотренной правилами уважительной причиной. Если такая причина охватывает не менее 10 месяцев расчётного периода, нулевой доход не должен приводить к отказу по этому основанию. Социальный фонд России2
В вашей ситуации
Если мать фактически осуществляла уход за младшим ребёнком, которому сейчас 2 года, от неё нельзя требовать трудоустройства только потому, что она не работает. Нужно смотреть точную формулировку решения СФР и расчётный период. То обстоятельство, что пособие по уходу до 1,5 лет ранее оформлял работающий отец, не означает автоматически, что мать лишается возможности учитывать уход за ребёнком до 3 лет как уважительную причину отсутствия дохода для единого пособия. Это разные выплаты и разные критерии.
Алименты мужа
Алименты, которые муж платит ребёнку от предыдущего брака, могут иметь значение при расчёте дохода семьи, но они не устраняют правило об уважительной причине отсутствия заработка у матери. С 1 марта 2026 года правила учёта алиментов при едином пособии также изменились. Социальный фонд России3
Что сделать сейчас
Нужно посмотреть само решение об отказе СФР, особенно указанное основание и расчётный период. Если там отказ именно из-за отсутствия дохода матери при наличии ребёнка младше 3 лет, есть основания проверять правильность решения и при ошибке требовать его пересмотра.
Если пришлете скрин или текст отказа СФР в личный чат, кнопка «Общаться в чате» справа, я смогу проверить конкретное основание отказа и сказать, правомерно ли оно.
Спасибо за ответ! В СФР ей так и сказали, что у неё нет дохода, поэтому отказ.
Наличие у заявителя и
(или) трудоспособных
членов его семьи (за
исключением детей в
возрасте до 18 лет)
доходов от трудовой,
предпринимательской
или интеллектуальной
деятельности, пенсий,
стипендий, денежного
довольствия
военнослужащих и
приравненных к ним
категорий, ежемесячного
пожизненного
содержания, вышедших в
отставку судей, доходов,
полученных за рубежом,
в размере менее 8 МРОТ
за расчетный период
Формулировка.
По указанному основанию СФР отказал из-за того, что доход одного из трудоспособных членов семьи оказался меньше 8 МРОТ за расчётный период. Но для матери ребёнка до 3 лет уход за ним может учитываться как уважительная причина отсутствия дохода. Поэтому одного факта, что она не работает, недостаточно для вывода о правомерности отказа. Нужно проверить расчётный период и учёл ли СФР период ухода за младшим ребёнком. Если ребёнку в расчётном периоде ещё не было 3 лет и мать осуществляла уход, отказ можно оспаривать. То, что пособие по уходу до 1,5 лет оформлял отец, отдельно нужно учитывать, но это не означает автоматически, что у матери уважительной причины не было.
Здравствуйте. Хочу снять машину с учета, перегнать в Республику Беларусь и там продать. Что для этого нужно? Благодарю.
Ответить
Здравствуйте. Если Вы хотите сначала перегнать автомобиль в Беларусь, оставаясь его собственником, а уже там найти покупателя, заранее снимать машину с российского учета как проданную иностранцу не нужно. По ст. 19 Федерального закона № 283-ФЗ www.consultant.ru снятие с учета в связи с вывозом для отчуждения предусмотрено, когда право собственности переходит иностранному физическому или юридическому лицу.
Если автомобиль нужно именно вывезти из РФ для последующей продажи за границей, правила допускают обратиться в ГИБДД за оформлением регистрационного документа для перегона автомобиля за пределы РФ и получить номера «ТРАНЗИТ». По п. 75 Правил регистрации, утв. Постановлением Правительства РФ № 1764 www.consultant.ru транзитные номера выдаются на 30 дней по заявлению владельца. Для регистрационного действия потребуются заявление, паспорт владельца, документы на автомобиль и документ об уплате госпошлины. Перечень предусмотрен ст. 15 Федерального закона № 283-ФЗ www.consultant.ru.
Если же покупатель в Беларуси уже найден, можно заключить с ним договор купли-продажи, после чего автомобиль снимается с российского учета для вывоза. ГИБДД выдает СТС с отметкой о снятии с учета и номера «ТРАНЗИТ» сроком на 30 дней. Это прямо предусмотрено п. 70 Правил регистрации.
Поэтому порядок зависит от одного обстоятельства. Вы хотите продать автомобиль конкретному гражданину Беларуси еще в России или сначала перегнать автомобиль в Беларусь на свое имя и искать покупателя уже там? От этого будет отличаться оформление в ГИБДД и комплект документов для последующей регистрации в Беларуси.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.Если брат не хочет вступать в наследство военнослужащего,который погиб.То что будет с наследством?Какие последствия могут случиться?А другой брат будет вступать в наследство.
Ответить
Здравствуйте. Если один брат откажется от наследства, его доля не пропадет, но кому именно она перейдет, зависит от состава наследников и наличия завещания. При наследовании по закону братья относятся ко второй очереди и наследуют только при отсутствии наследников первой очереди. Если брат подаст нотариусу отказ без указания конкретного лица, его доля распределяется между наследниками, которые призваны к наследованию, пропорционально их долям. Поэтому второй брат получит всю долю отказавшегося только если других призванных наследников нет. Возможен и отказ в пользу другого наследника, в том числе другого брата, если для этого нет установленных законом ограничений. Важно, что оформленный отказ нельзя затем изменить или забрать обратно. Принявший наследство брат принимает не только имущество, но и ответственность по долгам погибшего в пределах стоимости полученного наследства. Отдельно нужно учитывать, что выплаты семье в связи с гибелью военнослужащего не обязательно являются наследством. Для них круг получателей определяется специальными правилами, поэтому отказ от наследства не следует автоматически считать отказом от таких выплат.
Чтобы точно сказать, достанется ли все второму брату, нужно уточнить два момента. Есть ли у погибшего супруга, дети или живые родители? Есть ли завещание?
Я заключал контракт до предельного возраста ещё по старым срокам, контракт заканчивается через 8 месяцев, и планирую уволиться соответственно с сохранением основания по возрасту, выслуги более 20 лет, других оснований для увольнения не имею. Теперь вопрос могу ли я взять отпуск по личным обстоятельствам 30 суток если я подполковник и мне сейчас 44 года, а в новом законодательстве предельный возраст у подполковника 50 лет? . Спасибо
Ответить
Здравствуйте. Если Ваш контракт действительно относится к контрактам, заключенным до 30 сентября 2014 года и подпадает под переходное правило ст. 2 Федерального закона № 64-ФЗ www.consultant.ru, то для увольнения по возрасту за Вами сохраняется прежний предельный возраст 45 лет. Нынешние 50 лет для подполковника этому не препятствуют.
При общей продолжительности военной службы 20 лет и более Вы вправе один раз за службу получить 30 суток отпуска по личным обстоятельствам в один из трех лет до достижения применимого к Вам предельного возраста. Это прямо предусмотрено п. 10 ст. 11 Федерального закона № 76-ФЗ www.consultant.ru. Аналогичное правило содержится в п. 12 ст. 31 Положения о порядке прохождения военной службы.
Поэтому при Ваших вводных в 44 года право на этот 30-суточный отпуск уже есть, если ранее Вы его не использовали. То, что действующая ст. 49 Федерального закона № 53-ФЗ www.consultant.ru устанавливает для подполковника предел 50 лет, не отменяет специального переходного права уволиться в 45 лет для соответствующих старых контрактов. Суды также рассматривают ст. 2 № 64-ФЗ именно как исключение, сохраняющее для таких военнослужащих право на увольнение по прежнему пределу в 45 лет.
Есть один существенный момент. Нужно проверить дату и вид именно того контракта, на основании которого Вы рассчитываете на увольнение в 45 лет. Если после 30 сентября 2014 года Вы заключали новый контракт, конструкция может измениться. Отдельно Федеральный закон № 269-ФЗ устанавливает повышенный предел в период мобилизации для контрактов, заключенных с 24 июня 2023 года, поэтому к Вашему старому контракту эта норма напрямую не относится.
Если напишете дату заключения нынешнего контракта и дату, когда Вам исполняется 45 лет, можно точно проверить право и на увольнение по возрасту, и на эти 30 суток отпуска.
Здравствуйте, один нюанс. Ни кто не оспаривает основание уволиться по возрасту в моем случае в звании подполковника в 45 лет.
Можно ли подробно пояснить основания, которые указывают на право воспользоваться отпуском по личным обстоятельствам? Дело в том что он предоставляется в совокупности условий, только одно условие, что мне 44 года а предельный в моем воинском звании 55 (где указан этот переходной период и его связь с отпуском?). Спасибо.
В Вашей логике есть один важный момент. Для подполковника по действующей ст. 49 Федерального закона № 53-ФЗ www.consultant.ru общий предельный возраст сейчас 50 лет, а не 55 лет. 55 лет установлен для полковника и капитана 1 ранга.
Что касается 30 суток, основание содержится в п. 10 ст. 11 Федерального закона № 76-ФЗ www.consultant.ru и практически дословно продублировано в п. 12 ст. 31 Положения о порядке прохождения военной службы www.consultant.ru. Условия такие: общая продолжительность военной службы не менее 20 лет, отпуск ранее не использовался, военнослужащий находится в одном из трех лет до достижения предельного возраста пребывания на военной службе. Отпуск предоставляется по желанию военнослужащего.
Проблема действительно заключается в том, какой именно предельный возраст использовать для этой нормы. Статья 2 Федерального закона № 64-ФЗ www.consultant.ru прямо не говорит: «для целей предоставления отпуска считать предельным возрастом прежний возраст». Она устанавливает другое. Для военнослужащих, заключивших определенные контракты до вступления закона в силу, сохраняется право уволиться по возрасту при достижении предельного возраста, установленного прежней редакцией ст. 49 Закона № 53-ФЗ.
То есть связь с отпуском приходится выводить из совокупности норм. Если для конкретного военнослужащего законодатель продолжает признавать достижение прежнего возраста юридическим основанием увольнения по достижении предельного возраста, есть аргумент, что именно этот возраст должен применяться и при определении трехлетнего периода по п. 10 ст. 11 Закона № 76-ФЗ.
Такой подход подтверждается тем, что военные суды применяют переходное положение № 64-ФЗ именно как сохранение прежнего предельного возраста применительно к прохождению и увольнению с военной службы. Например, 109-й гарнизонный военный суд по делу № 2а-45/2018 признал, что военнослужащий, подпадающий под п. 2 ст. 2 № 64-ФЗ, достигает применимого к нему предельного возраста по старой редакции закона, несмотря на то что общая ст. 49 к этому времени уже была изменена. Судакт4
Но здесь есть существенный риск. Прямой нормы, автоматически распространяющей старый возраст из № 64-ФЗ на 30-суточный отпуск, нет. Более того, в судебной практике уже возникал именно такой спор. В апелляционном определении Южного окружного военного суда от 29.04.2022 по делу № 33а-431/2022 военнослужащий ссылался именно на то, что контракт был заключен до изменения законодательства, его прежний предельный возраст составлял 45 лет и поэтому он находился в трехлетнем периоде для получения 30 суток. Суд рассматривал этот довод применительно к п. 10 ст. 11 Закона № 76-ФЗ. В том конкретном деле в отпуске отказали, поскольку военнослужащий был уволен за невыполнение условий контракта, а не по одному из предусмотренных законом льготных оснований. Поэтому это решение нельзя читать как общий запрет учитывать переходный возраст 45 лет.
В Вашей ситуации позиция существенно сильнее, поскольку Вы указываете, что увольняетесь именно по достижении сохраненного для Вас предельного возраста 45 лет и это основание увольнения не оспаривается. Тогда логическая конструкция следующая. Закон № 64-ФЗ сохраняет для Вас прежний предельный возраст 45 лет именно как юридический предельный возраст, дающий право на увольнение по возрасту. Пункт 10 ст. 11 Закона № 76-ФЗ связывает отпуск не с «возрастом, указанным в действующей редакции ст. 49», а с «достижением предельного возраста пребывания на военной службе». Поэтому есть серьезные основания считать, что для военнослужащего, подпадающего под переходное положение, таким возрастом для этой гарантии также является 45 лет.
Следовательно, при возрасте 44 года, выслуге более 20 лет и неиспользованном ранее отпуске основания требовать 30 суток есть. Но я бы не называл вопрос полностью бесспорным именно из-за отсутствия в № 64-ФЗ прямой оговорки об отпуске. Если командование откажет со ссылкой на нынешние 50 лет, такой отказ имеет основания для обжалования с построением позиции на совокупности п. 2 ст. 2 № 64-ФЗ, п. 10 ст. 11 № 76-ФЗ и п. 12 ст. 31 Положения о порядке прохождения военной службы. Судакт6
По решению общедомового собрания я являюсь старшей по дому и фигурирую в качестве заказчика в общедомовых документах, в том числе проекте благоустройства придомовой территории и договора аренды под благоустройство. Возникла ситуация. Срок договора аренды под благоустройство истек, но поскольку нами были установлены парковщики на муниципальной земле, нам необходимо продлить срок действия документации иначе их могут демонтировать. В управлении архитектуры города сообщили что мы можем получить разрешение на пользование участка на основании имеющегося плана, необходимо только обновить некоторые печати и подписи, по причине смены руководства. Пошли в управлении ЖКХ нам сказали что в начале мы должны пойти в КУМИ, получить разрешение на пользование участком и только потом оформлять новый проект от 2026г. и соответственно новый договор аренды. Подскажите можно ли на основании имеющегося плана все оформить, есть ли срок действия плана, как часто его нужно обновлять или действительно нужен новый план. Если я не хочу больше быть старшей по дому, можно ли сделать так чтобы ответственность несли собственники всех 15ти квартир, а не только я. Ведь при согласовании проекта приходилось писать разные расписки, где также стоит моя подпись. Можно ли оформить документ что я лишь заказчик, но в случае чего ответственны все жильцы, а не одна я. Проходит газовый трубопровод, водопровод, интернет, все под землей, где посажены растения.
Ответить
Здравствуйте. Обязанности оформлять новый план только потому, что наступил 2026 год, из федерального законодательства не следует. Но подтвердить, можно ли использовать именно ваш старый план, можно только после проверки муниципального порядка вашего города и самого документа.
Если участок действительно муниципальный и не входит в состав общего имущества МКД, решение общего собрания собственников не дает жильцам самостоятельного права занимать эту землю. Для ее использования требуется правовое основание со стороны муниципалитета. Земельное законодательство предусматривает в определенных случаях использование муниципальной земли без предоставления участка, а порядок зависит от вида размещенных объектов и местного регулирования. Это следует из ст. 39.33 ЗК РФ и специального регулирования размещения отдельных объектов без предоставления земельного участка. Поэтому требование сначала обратиться в КУМИ может быть правильным, но утверждать это применительно к вашему городу без муниципального акта нельзя.
Единого федерального срока действия «плана благоустройства» нет. Значение имеет, что это за документ: проект благоустройства, схема, согласованный план, топографическая основа, приложение к прежнему договору аренды или иной документ. Смена руководителей администрации сама по себе не делает ранее согласованный документ недействительным. Но повторное согласование может потребоваться по муниципальному регламенту, из-за истечения срока отдельных согласований либо изменения расположения инженерных сетей. Поэтому вариант архитектуры «оставить старый план и обновить согласования» юридически возможен. Требование ЖКХ сделать полностью новый проект тоже возможно, но оно должно иметь конкретное нормативное основание.
По вашей ответственности ситуация важнее. Статус «старшая по дому» сам по себе не означает, что вы лично отвечаете за все решения собственников. Общее собрание может определить лицо, которое действует от имени собственников, а сделка представителя в пределах полномочий создает права и обязанности для представляемых. Это следует из ст. 182 ГК РФ. ЖК РФ также предусматривает возможность наделять представителей собственников определенными полномочиями. Но здесь критично, как вы указаны в конкретном договоре и расписках. Если написано, что вы действуете от имени собственников на основании протокола собрания, это одна конструкция. Если договор заключен лично с вами как с заказчиком или пользователем участка, внутреннее решение жильцов не позволит автоматически перенести вашу ответственность на остальные 15 квартир.
Если вы больше не хотите выполнять эти функции, нужно провести новое общее собрание, прекратить ваши полномочия и определить нового представителя либо порядок совместных действий собственников. Можно прямо закрепить, что представитель только подает документы и подписывает их от имени собственников, а расходы и обязательства принимаются собственниками в установленном решением порядке. Однако такое решение не освободит вас задним числом от ответственности по документам, которые ранее были подписаны вами лично.
Отдельно нужно проверить газопровод, водопровод и линии связи. Наличие подземных коммуникаций может существенно ограничивать посадки, земляные работы и размещение элементов благоустройства. Старые согласования здесь особенно важно не переносить автоматически на 2026 год.
Нужны два уточнения: какой город и как точно называется ваш старый план или проект? Если пришлете сам план, прежний договор аренды, протокол общего собрания и расписки в личный чат, кнопка «Общаться в чате» справа, я смогу проверить, нужен ли новый проект и есть ли в подписанных документах ваша личная ответственность.
Здравствуйте, у меня умерла мама 2 сентября, осталась квартира которая была куплена до брака которая оформлена на меня часть и на маму, имеет ее муж на долю квартиры?
Ответить
Здравствуйте. Если на день смерти мама состояла с ним в зарегистрированном браке, ее муж имеет право наследовать долю мамы в квартире наряду с другими наследниками первой очереди. То, что квартира была приобретена мамой до брака, означает, что у мужа нет автоматически «супружеской половины» в маминой доле. Имущество, принадлежавшее супругу до брака, является его личной собственностью по ст. 36 СК РФ www.consultant.ru. Но как супруг он является наследником первой очереди по ст. 1142 ГК РФ www.consultant.ru вместе с детьми и родителями мамы. Ваша доля квартиры в наследство не входит и муж мамы на нее претендовать как наследник не может. Делится только мамина доля. Например, если маме принадлежала 1/2 квартиры и наследников первой очереди двое, вы и ее муж, при отсутствии завещания каждый наследует по 1/4 квартиры. Исключение возможно, в частности, если в браке за счет общих средств были произведены существенные вложения, значительно увеличившие стоимость квартиры. Такой вопрос может решаться по ст. 37 СК РФ www.consultant.ru.
Чтобы точно определить доли, нужно знать какая доля квартиры была оформлена на маму и есть ли еще дети либо живые родители мамы.
Добрый день, мой обидчик был привлечён по статье 6.1.1 КоАП РФ. Хочу познать исковое заявление по размещению морального вреда. Знаю что по уголовной в статье в иске ссылаются на статью 136 и 44 УПК РФ, а на что ссылаться при административном правонарушении? Прошу сослаться на статьи кодекса
Ответить
Здравствуйте. В вашей ситуации иск о компенсации морального вреда подается не в рамках дела об административном правонарушении, а отдельно в порядке гражданского судопроизводства. Поэтому на ст. 44 и 136 УПК РФ ссылаться не нужно. Материальное основание требования это ст. 151 ГК РФ www.consultant.ru, которая допускает денежную компенсацию физических и нравственных страданий, причиненных посягательством на нематериальные блага. Дополнительно применяются ст. 1099 ГК РФ www.consultant.ru и ст. 1101 ГК РФ www.consultant.ru. Последняя устанавливает, что компенсация взыскивается в денежной форме, а ее размер определяется судом с учетом характера физических и нравственных страданий, обстоятельств произошедшего и требований разумности и справедливости. Само исковое заявление оформляется по ст. 131 ГПК РФ www.consultant.ru, а перечень прилагаемых документов определяется ст. 132 ГПК РФ www.consultant.ru. К иску имеет смысл приложить вступившее в силу постановление по ст.
Участник, имеющий долю в уставном капитале общества, хочет передать свою долю второму участнику общества. Это только нотариальная сделка либо есть другие варианты?
Ответить
Здравствуйте. Если один участник ООО хочет напрямую передать свою долю другому участнику по договору купли-продажи, дарения или иной сделке отчуждения, нотариальная форма обязательна. Это следует из п. 11 ст. 21 Закона об ООО. Несоблюдение нотариальной формы влечет недействительность сделки. Исключения существуют, но это уже другие конструкции. Например, доля сначала может перейти к самому обществу в предусмотренном законом случае, а затем принадлежащая обществу доля может быть распределена или продана участнику по ст. 24 Закона об ООО без нотариального удостоверения договора. Однако искусственно использовать эту схему вместо обычной передачи нельзя без проверки оснований перехода доли к обществу. В частности, выход участника возможен только при наличии соответствующего права по уставу, а заявление о выходе также удостоверяется нотариально. Кроме того, нужно проверить устав ООО на ограничения и необходимость согласия других участников или общества. Если пришлете устав ООО и укажете, передача предполагается за деньги или безвозмездно, в личный чат, кнопка «Общаться в чате» справа, я смогу подобрать наиболее простой и менее затратный вариант оформления.
Добрый день. Должна ли быть оформлена ЭТрН, и должен ли ее подписывать Поставщик, если он как агент по поручению, в интересах и за счет Покупателя организовывает доставку Товара до Покупателя? В договоре есть ссылка на агентскую схему. Вознаграждение уже вкл в стоимость товара, а Покупатель возместит транспортные расходы Поставщику. В УПД это будет проходить как самовывоз, в заявке на перевозку укажем, что заказчик мы, но перевозка заказана по поручению Покупателя? У нас сейчас нет тех. возможности оформлять ЭТрН, а не у всех покупателей есть желание вывозить товар самостоятельно. Может быть Вы сможете подсказать сработает ли представленная схема или может быть ест какая-то другая возможность избежать оформления ЭТрн и пока обойтись ТН на бумаге?
Ответить
Добрый день. Предложенная схема с указанием «самовывоз» в УПД не освобождает от ЭТрН, если фактически поставщик по поручению покупателя привлекает стороннего перевозчика для доставки товара. С 1 сентября 2026 года статья 8 Федерального закона № 259-ФЗ www.consultant.ru требует формировать транспортную накладную в электронной форме, если заключается договор перевозки груза. Минтранс прямо подтверждает этот подход.
Здесь нужно различать две конструкции.
1. Поставщик заключает договор с перевозчиком от своего имени, хотя действует за счет покупателя. Тогда агентская формулировка проблему ЭТрН не решает. Более того, такая деятельность может попасть под транспортную экспедицию. Минтранс отдельно разъясняет, что продавец, организующий стороннюю перевозку уже принадлежащего покупателю груза, может квалифицироваться как экспедитор. В таком случае возникают дополнительные требования по Федеральному закону № 87-ФЗ, включая экспедиторские документы и вопрос включения в реестр.2. Поставщик действует не от своего имени, а исключительно от имени покупателя по надлежаще оформленным полномочиям. Тогда договор перевозки заключается покупателем через представителя. Именно это существенно безопаснее для вашей цели. Формулировки «по поручению, в интересах и за счет Покупателя» недостаточно. В договоре желательно прямо закрепить, что Поставщик действует от имени Покупателя при заключении договора перевозки. Представителю для подписания электронных перевозочных документов потребуются подтвержденные полномочия, при электронном подписании применяется в том числе МЧД.
Но даже во втором варианте ЭТрН никуда не исчезает. Меняется только то, кто является стороной перевозки и кто организует ее оформление. Электронная ТН должна быть сформирована, поскольку сторонний перевозчик осуществляет перевозку по договору. Файл грузоотправителя может подписать грузоотправитель, его уполномоченное лицо либо лицо, осуществляющее погрузку. Поэтому утверждение, что Поставщик «никогда не подписывает ЭТрН», будет слишком широким. Это зависит от того, кем он указан в перевозочных документах и кто фактически оформляет передачу груза.
Бумажную ТН использовать просто потому, что у вас пока нет технической возможности работать с ЭТрН, нельзя. Приказ Минтранса России от 01.06.2026 № 262 www.consultant.ru содержит закрытые специальные случаи бумажного оформления. Обычное отсутствие внедренного ЭДО в компании туда не входит. Техническое исключение предусмотрено при специальном зафиксированном сбое информационной инфраструктуры либо отсутствии доступа к интернету.
Практически вижу два рабочих варианта, если сейчас не хотите самостоятельно вести ЭТрН:
* настоящий самовывоз, когда покупатель забирает товар своим транспортом. Договора перевозки со сторонним перевозчиком тогда нет, поэтому ЭТрН по статье 8 № 259-ФЗ не возникает;* покупатель самостоятельно заключает договор со сторонним перевозчиком и берет на себя организацию ЭТрН. Поставщик только передает товар в месте отгрузки. Здесь важно правильно построить договор и фактический документооборот, чтобы Поставщик не оказался фактическим заказчиком перевозки.
Вариант «мы в заявке перевозчику указаны заказчиком, но пишем, что действуем по поручению Покупателя» я бы не использовал как способ уйти от ЭТрН. Для контролирующего органа и суда будет иметь значение реальная конструкция отношений, а не запись «самовывоз» в УПД. Более того, такая заявка сама подтверждает активное участие Поставщика в организации перевозки.
Если пришлете пункт договора об агентской схеме и условие о доставке, я смогу сказать, как его лучше перестроить так, чтобы обязанность по работе с ЭТрН по возможности лежала на Покупателе, а у Поставщика не возникал дополнительно статус экспедитора.
Штраф за нарушение правил перевозки грузов для лёгкого коммерческого транспорта составляет сейчас 500 руб. На данный моментвсе участники грузоперевозок перешли на электронный документооборот, где где в транспортном документе указывается вес перевозимого груза и грузоподъемность самого транспортного средства. Каким образом со стороны государства будет осуществляться контроль по данному нарушению? Ждать ли штрафов в ближайшем будущем?
Ответить
Здравствуйте. На сегодня оснований ожидать автоматические штрафы по 500 руб. только из-за того, что в ЭТрН указан вес груза, превышающий паспортную грузоподъемность автомобиля, я не вижу. Но электронный документооборот существенно упрощает выявление таких перевозок, поэтому риск контроля возрастает.
По п. 23.1 ПДД РФ www.consultant.ru масса перевозимого груза и распределение нагрузки по осям не должны превышать величин, установленных изготовителем транспортного средства. Нарушение этих правил, если оно не образует более специальный состав, подпадает под ч. 1 ст. 12.21 КоАП РФ www.consultant.ru, где предусмотрено предупреждение или штраф 500 руб.
С 1 сентября 2026 года транспортные накладные по общему правилу оформляются электронно и передаются через ГИС ЭПД. Доступ к содержащимся там сведениям имеют, в частности, МВД и Ространснадзор. Министерство транспорта России2 Поэтому технически государство получает возможность сопоставлять сведения о грузе и автомобиле и использовать выявленное несоответствие как основание для проверки.
Но ЭТрН пока не заменяет доказательство фактической перегрузки автомобиля. Для ответственности необходимо установить событие нарушения. Запись о массе груза в документе может быть доказательством, но из нее еще нужно установить применимую для конкретного автомобиля допустимую нагрузку и фактические параметры перевозки. Более того, для тяжеловесных транспортных средств действует уже специальная ст.
Поэтому ближайший практический сценарий выглядит так. ГИС ЭПД может использоваться для аналитического отбора подозрительных перевозок, после чего нарушение подтверждается при дорожном контроле, проверке документов либо иными допустимыми доказательствами. Нормы, по которой программа просто сопоставляет два поля ЭТрН и автоматически формирует постановление по ст. 12.21 КоАП РФ на 500 руб., в действующем регулировании я не нашел.
При этом направление развития очевидно. Минтранс прямо указывает, что ГИС ЭПД формирует цифровой след перевозки и делает сведения доступными государственным органам для анализа. Министерство транспорта России4 Поэтому рассчитывать, что превышение паспортной грузоподъемности легкого коммерческого автомобиля останется незаметным из-за небольшого штрафа, уже не стоит. Сначала вероятнее усиление выборочного контроля по данным ЭТрН, а полноценная автоматическая рассылка штрафов потребует отдельного нормативного и технического механизма фиксации.
Отдельно важно не путать этот штраф с ответственностью за превышение допустимой массы или нагрузки на ось тяжеловесного транспортного средства. Там суммы уже достигают сотен тысяч рублей.
Я поставщик и монтажник. В договоре поставки и монтажа оборудование в условиях оплаты - платеж в размере 20% от Цены, указанной в п. 5.5. Договора, что составляет 100 рублей, оплачивается в течение 30 (тридцати) календарных Дней с даты подписания Акта о готовности указанной Инженерной системы к монтажу. 1. Если площадка объективно не готова (например, не хватает места для размещения всего оборудования), могу ли я отказаться от подписания акта и приостановить работы? Какими статьями ГК РФ это регулируется и какие уведомления я должен направить контрагенту 2. Каково точное юридическое значение этого акта в рамках российского гражданского права? Является ли он документом-фактом, двусторонней сделкой, или условием для возникновения обязательств? Как его подписание влияет на распределение ответственности сторон в случае последующих задержек или недостатков?
Ответить
Здравствуйте. Если площадка фактически не готова и это препятствует монтажу либо создает риск нарушения сроков или качества, подписывать акт о готовности без оговорок не следует. Работы в такой ситуации можно, а по ст. 716 ГК РФ при наличии соответствующих обстоятельств нужно приостановить после надлежащего уведомления заказчика. Но окончательный вывод зависит от того, как именно договор определяет критерии «готовности площадки», кто обязан ее обеспечить и кто подписывает этот акт.
1. Приостановление работ. По ст. 716 ГК РФтекст статьи 716 ГК РФ www.consultant.ru подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения указаний приостановить работу, если обнаружены не зависящие от подрядчика обстоятельства, которые создают невозможность завершения работы в срок либо угрожают годности результата. Если подготовка площадки является обязанностью заказчика, дополнительно применяется ст. 719 ГК РФтекст статьи 719 ГК РФ www.consultant.ru. Она позволяет не приступать к работе или приостановить ее, когда нарушение заказчиком встречной обязанности препятствует выполнению договора. Общая основа этого механизма содержится также в ст. 328 ГК РФтекст статьи 328 ГК РФ www.consultant.ru
Если договор прямо обязывает заказчика обеспечить площадку, доступ, необходимые площади, коммуникации и иное содействие, имеет значение и ст. 718 ГК РФтекст статьи 718 ГК РФ www.consultant.ru. При нарушении предусмотренной договором обязанности содействовать подрядчик может ставить вопрос о переносе сроков и возмещении дополнительных расходов, в том числе расходов из-за простоя.
Направлять нужно не просто письмо «акт не подпишем», а уведомление о выявленных препятствиях и приостановлении монтажных работ. В нем нужно указать договор и объект, конкретные признаки неготовности, например фактическую площадь и требуемую площадь, невозможность размещения конкретных единиц оборудования, требования проекта или технической документации, последствия продолжения работ, дату приостановления и перечень действий, которые должен выполнить заказчик. Нужны фото, замеры, схема размещения, переписка, по возможности совместный акт осмотра. Способ направления сначала берется из раздела договора об уведомлениях. Для доказательности имеет смысл продублировать по ЭДО либо заказным письмом и согласованной договором электронной почте.
Это существенно потому, что подрядчик, который обнаружил препятствие, но продолжил работу без надлежащего предупреждения, по п. 2 ст. 716 ГК РФ может потерять возможность ссылаться на это обстоятельство в последующем споре.
2. Юридическое значение акта о готовности. У такого акта нет единой установленной ГК РФ правовой природы. Ее нужно определять по содержанию договора и самого акта. По ст. 431 ГК РФтекст статьи 431 ГК РФ www.consultant.ru значение договорного условия определяется прежде всего его буквальным содержанием и взаимосвязью с остальными условиями договора.
В вашей конструкции акт выполняет как минимум две функции.
Первая функция доказательственная. Подписями стороны фиксируют, что на определенную дату инженерная система или площадка признана готовой к монтажу. Поэтому после подписания поставщику будет значительно сложнее утверждать, что на эту же дату имелись очевидные препятствия, которые он мог выявить при осмотре.
Вторая функция обязательственная. По приведенному вами п. 5.5 именно дата подписания акта запускает 30-дневный срок оплаты 20% цены. Такой механизм допускается ст. 314 ГК РФтекст статьи 314 ГК РФ www.consultant.ru и ст.
Поэтому называть этот акт просто двусторонней сделкой было бы неточно. Согласно ст. 153 ГК РФтекст статьи 153 ГК РФ www.consultant.ru сделкой является волеизъявление, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Если акт лишь фиксирует объективное состояние площадки, это прежде всего документ, удостоверяющий юридически значимый факт. Если же в нем дополнительно содержатся соглашения сторон, например изменение сроков, признание отсутствия претензий или освобождение от определенных обязанностей, соответствующая часть документа уже может иметь признаки сделки. Название документа этого не решает.
При этом нельзя необоснованно отказываться от подписания акта, когда условия готовности фактически выполнены, только чтобы не запустить платежный срок. Пленум ВС РФ разъясняет, что если сторона недобросовестно препятствует наступлению обстоятельства, с которым договор связывает начало срока исполнения обязательства, это обстоятельство при определенных условиях может быть признано наступившим.
По ответственности акт имеет прежде всего доказательственное значение, а не автоматически «перекладывает всю ответственность» на поставщика. Если вы подписали без замечаний, заказчик сможет ссылаться на акт как на подтверждение готовности площадки и возражать против ваших последующих ссылок на очевидные недостатки, существовавшие на момент осмотра. Если же задержка возникла из-за последующих действий заказчика либо из-за скрытого препятствия, которое нельзя было выявить при подписании, сам факт подписи не исключает соответствующих возражений. Вопрос ответственности дальше оценивается с учетом причин нарушения, положений договора и правил ст. 401 ГК РФтекст статьи 401 ГК РФ www.consultant.ru, а при вине или содействии заказчика возникновению нарушения также ст. 404 ГК РФтекст статьи 404 ГК РФ www.consultant.ru.
Практически для вас безопасная схема такая: не подписывать акт о полной готовности при объективно подтверждаемом несоответствии, в тот же день оформить фиксацию препятствий, направить уведомление по ст. 716 и 719 ГК РФ, прямо указать, что монтаж приостановлен до устранения перечисленных препятствий, и предложить повторный совместный осмотр после их устранения. Если заказчик должен был подготовить площадку, его бездействие при определенных условиях может квалифицироваться и как просрочка кредитора по ст. 406 ГК РФтекст статьи 406 ГК РФ www.consultant.ru
Для точного вывода по вашему договору нужно увидеть еще два блока. Условия о подготовке и готовности площадки и раздел об уведомлениях, сроках монтажа и ответственности. По одному п. 5.5 нельзя установить, является ли подписание акта обязанностью сторон при наличии формальных критериев или результатом их совместного усмотрения.
Здравствуйте, хотела узнать, в оренбургской области действовала региональная выплата за погибшего участника сво 1000000 руб до 3 июля 2026. После ее отменили, но участник Сво погиб в январе 2026 года имеют ли родственники право на эту выплату?
Ответить
Здравствуйте. Если участник СВО погиб в январе 2026 года, основания требовать региональную выплату в 1 000 000 руб. есть, поскольку на дату гибели действовал порядок, установленный постановлением Правительства Оренбургской области № 555-п https://www.orenb-gov.ru/doc/66107, и право на выплату было предусмотрено именно для членов семьи погибшего участника СВО. Важное уточнение. Выплата была отменена не с 3 июля, а с 1 июля 2026 года постановлением Правительства Оренбургской области от 30.06.2026 № 509-п. Оно исключило пункт 20 и раздел XIII, устанавливавшие эту выплату. До отмены размер составлял 1 000 000 руб., а обратиться можно было не позднее 12 месяцев со дня выдачи документа, подтверждающего гибель. Судакт2 Поэтому если гибель наступила в январе 2026 года, позиция о возникновении права до отмены выплаты юридически обоснована. Однако постановление № 509-п не содержит специального переходного положения о заявлениях, поданных уже после 1 июля, поэтому ЦСПН может отказать, и такой отказ придется обжаловать. Для точного вывода нужны два обстоятельства. Обращались ли родственники за выплатой до 1 июля 2026 года и когда выдан документ, подтверждающий гибель?
Когда человек с подтверждённым диагнозом ВИЧ встаёт на учёт в специализированном центре (в региональном центре профилактики и борьбы со СПИДом), его медицинские данные автоматически или по запросу передаются в военкомат? Основанием для этого служит Федеральный закон №38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)». И как узнать СПИД центр отправил данные в военкомат по месту регистрации согласно закону? И как узнать военкомат по месту регистрации принял данные из СПИД центра?
Ответить
Нет, из одного факта постановки на диспансерное наблюдение в СПИД-центре не следует, что центр обязан немедленно и напрямую направить сведения о ВИЧ в военкомат по месту регистрации. Федеральный закон № 38-ФЗ сам по себе такого механизма автоматической передачи в военкомат не устанавливает.
Правовая схема сейчас иная. Сведения о диагнозе относятся к врачебной тайне. Однако п. 6 ч. 4 ст. 13 Федерального закона № 323-ФЗ www.consultant.ru разрешает передавать их без согласия гражданина по запросу военного комиссариата для проведения военно-врачебной экспертизы.
Кроме того, действующее Положение о военно-врачебной экспертизе www.consultant.ru прямо предусматривает, что медицинские организации по запросу военкомата обязаны предоставить сведения о гражданах, состоящих на учете по поводу ВИЧ-инфицирования, с указанием диагноза и даты постановки на учет. Срок исполнения такого запроса составляет две недели.
Для призывников с 2026 года предусмотрен еще один механизм. Военкомат прежде всего получает сведения о состоянии здоровья из государственного информационного ресурса. В перечне прямо названы сведения об инфицировании ВИЧ, диагнозе и дате постановки на учет. Если технически получить эти сведения из ресурса невозможно либо их там нет, военкомат запрашивает их у медицинской организации.
Поэтому узнать, состоялась ли передача именно ваших данных, можно двумя встречными запросами.
В СПИД-центр нужно подать письменный запрос примерно такого содержания:
Прошу сообщить, передавались ли сведения о состоянии моего здоровья, в том числе сведения о диагнозе ВИЧ-инфекции и постановке на диспансерное наблюдение, в военный комиссариат указать район либо в государственный информационный ресурс, используемый органами воинского учета. Если сведения передавались, прошу указать дату передачи, получателя, основание передачи, реквизиты запроса военного комиссариата при его наличии, способ передачи и исходящий номер документа.
Дополнительно можно сослаться на ст. 14 Федерального закона № 152-ФЗ www.consultant.ru. Она дает субъекту персональных данных право получить сведения об обработке его данных, правовых основаниях обработки, источнике их получения и лицах, которым данные доступны или могут быть раскрыты на основании закона. По такому запросу информация предоставляется в течение 10 рабочих дней, с возможным продлением максимум на 5 рабочих дней при мотивированном уведомлении.
Отдельно в военкомат следует направить запрос:
Прошу сообщить, имеются ли в моем личном деле, учетных данных воинского учета либо полученных военным комиссариатом информационных ресурсах сведения о наличии у меня ВИЧ-инфекции и постановке на диспансерное наблюдение. Прошу сообщить источник получения этих сведений, дату их получения, а при поступлении непосредственно из медицинской организации также входящий номер и дату документа.
Если цель именно доказать цепочку «СПИД-центр отправил → военкомат получил», наиболее надежны не устные ответы, а два письменных документа. Из СПИД-центра нужен исходящий номер, дата и адресат. Из военкомата нужен входящий номер, дата получения либо письменное подтверждение, что сведения уже содержатся в их информационной системе.
Если речь о вашей прежней ситуации, где 45 лет, категория «В» и вы уже пребываете в запасе, это имеет значение. Для такой ситуации нельзя механически применять порядок, установленный только для призывников. Основная проверяемая ветвь здесь будет через запрос военкомата и правила военно-врачебной экспертизы, а не через процедуру призыва.
Уважаемые юристы здравствуйте С 1 августа статьи расходов, как «содержание общего имущества» и «текущий ремонт», нельзя смешивать — они должны фигурировать в квитанции как отдельные позиции. УК ответила что что такого закона нет и все будет идти как и раньше одной строкой. Спасибо всем
Ответить
Здравствуйте. УК права только в той части, что отдельного федерального закона, который именно с 1 августа 2026 года ввел обязательное разделение этих двух строк во всех квитанциях, я не нашел. Сообщения о таком нововведении с 1 августа распространялись в СМИ, но в федеральном законодательстве соответствующей новой нормы на эту дату нет. При этом по существу «содержание общего имущества» и «текущий ремонт» действительно являются разными составляющими платы. Статья 154 ЖК РФ www.consultant.ru включает содержание и текущий ремонт общего имущества в состав платы за содержание жилого помещения, а Минстрой в разъяснении от 12.05.2026 прямо разграничивает эти виды расходов. Действующая примерная форма платежного документа утверждена приказом Минстроя России от 26.01.2018 № 43/пр www.consultant.ru, и нового обязательного федерального формата с 1 августа 2026 года, который требовал бы именно две отдельные строки, не введено. Поэтому требовать от УК разделить строки только со ссылкой на «закон с 1 августа» оснований нет. Другой вопрос, соответствует ли конкретная квитанция обязательному составу информации, решению общего собрания и договору управления. Для этого нужно увидеть саму квитанцию и утвержденный размер платы.
Добрый день! Приобрели авто на авторынке через рассрочку на месте (без банка). Птс нам не выдали, сказав, что отдадут когда погасим рассрочку. Хотелось бы узнать, возможно ли в таком случае поставить авто на учет и можно ли на нем ездить?
Ответить
Здравствуйте! Поставить автомобиль на учет можно без бумажного ПТС только в том случае, если на него оформлен электронный ПТС. Если у автомобиля действует именно бумажный ПТС и продавец его удерживает, с регистрацией могут возникнуть проблемы. По ст. 15 Федерального закона № 283-ФЗ www.consultant.ru бумажный ПТС не требуется, когда на автомобиль оформлен ЭПТС. Для автомобиля без ЭПТС действующий регламент МВД предусматривает представление бумажного ПТС.
Проверить нужно прежде всего, какой ПТС у вашего автомобиля. Если ЭПТС есть, попросите у продавца его номер или выписку и можете обращаться в ГИБДД с договором купли-продажи. Если ПТС только бумажный, требование продавца оставить его у себя до полного расчета фактически может препятствовать вашей обязанности зарегистрировать автомобиль. Новый владелец обязан обратиться за регистрацией в течение 10 дней со дня приобретения автомобиля по ст. 8 Федерального закона № 283-ФЗ www.consultant.ru.
Ездить на незарегистрированном автомобиле допустимо в пределах этих 10 дней после приобретения, если право собственности действительно перешло к вам и есть подтверждающий договор. После истечения срока управление незарегистрированным автомобилем влечет ответственность по ст. 12.1 КоАП РФ www.consultant.ru со штрафом 500–800 рублей, при повторном нарушении штраф 5 000 рублей либо лишение права управления на срок от одного до трех месяцев. При этом для эксплуатации автомобиля необходимо оформить ОСАГО. С 1 марта 2025 года полис для самой регистрации в ГИБДД не предъявляется, но запрет эксплуатации автомобиля без ОСАГО сохранен.
Если пришлете договор купли-продажи/рассрочки и скажете, бумажный ПТС или ЭПТС у автомобиля, в личный чат, кнопка «Общаться в чате» справа, я смогу проверить, вправе ли продавец удерживать ПТС и не препятствует ли договор постановке автомобиля на учет.
Купили в рассрочку машину, через компанию на авторынке, при оформлении птс осталась у у компании, сказали что получим птс после того как выплатим рассрочку. Законно ли это? В договоре это не указано что пос остается у них.
Ответить
Здравствуйте. Если речь о бумажном ПТС и в договоре нет условия, что его оригинал хранится у продавца до полной оплаты, оснований удерживать ПТС только из-за рассрочки не видно. По п. 2 ст. 456 ГК РФ продавец вместе с автомобилем должен передать относящиеся к нему документы, если договором не предусмотрено иное. При рассрочке автомобиль действительно по закону находится в залоге у продавца до оплаты, если договором не установлено другое, но это следует из п. 5 ст. 488 и п. 3 ст. 489 ГК РФ и не означает автоматического права удерживать ПТС.
Если ПТС бумажный, можно письменно потребовать его передачу. Статья 464 ГК РФ позволяет установить продавцу разумный срок для передачи документов. Если же на автомобиль оформлен электронный ПТС, бумажного оригинала вообще может не быть. Для регистрации при наличии ЭПТС бумажный ПТС представлять не требуется.
Нужно посмотреть договор купли-продажи/рассрочки и акт передачи автомобиля, поскольку условие об удержании ПТС может находиться не в основном тексте, а в приложении или отдельном соглашении. Если пришлете договор в личный чат, кнопка «Общаться в чате» справа, я смогу проверить, законно ли компания оставила ПТС и как его потребовать.
Ситуация: При производстве по уголовному делу у мирового судьи подсудимый заявил ходатайство о допуске наряду с адвокатом родственника подсудимого (имеющего среднее юридическое образование и неоконченное высшее юридическое образование). Однако, мировой судья отказал в допуске в качестве защитника родственника подсудимого, мотивируя свой отказ отсутствием у родственника подсудимого высшего юридического образования (сославшись на позицию Конституционного Суда РФ б/д и б/н). Как следует из ч.2 ст.49 УПК РФ, по определению или постановлению суда в качестве защитника могут быть допущены наряду с адвокатом один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. При производстве у мирового судьи указанное лицо допускается и вместо адвоката. Вопрос: Мировой судья отказал подсудимому в ходатайстве о допуске родственника в качестве защитника законно (или нет) ?
Ответить
Отказ только по мотиву отсутствия у родственника высшего юридического образования нельзя признать соответствующим ч. 2 ст. 49 УПК РФ. Закон такого обязательного квалификационного требования к близкому родственнику или иному лицу не устанавливает. Однако из этого не следует, что суд обязан удовлетворить любое такое ходатайство.
По ч. 2 ст. 49 УПК РФ www.consultant.ru суд вправе допустить близкого родственника или иное лицо в качестве защитника. При рассмотрении дела мировым судьей такое лицо может быть допущено даже вместо адвоката. В норме нет условия о наличии высшего юридического образования.
Но допуск производится именно по постановлению суда, поэтому это не безусловное право подсудимого на участие выбранного родственника. Пункт 11 Постановления Пленума ВС РФ от 30.06.2015 № 29 www.consultant.ru требует при рассмотрении такого ходатайства проверить не только основания отвода по ст. 72 УПК РФ, но также характер и особенности обвинения, согласие лица и его возможность осуществлять защиту и оказывать юридическую помощь.
Именно здесь важна позиция Конституционного Суда РФ. В Определении КС РФ от 26.11.2018 № 2810-О normativ.kontur.ru КС указал, что отказ допустим лишь при наличии существенных оснований. Одним из них может быть неспособность предполагаемого защитника оказывать юридическую помощь. При этом суд не вправе произвольно отклонять ходатайство, не учитывая обстоятельства дела и особенности конкретного лица. Норматив3
Поэтому нужно разделять две ситуации.
1. [b]Суд написал только: «в допуске отказать, поскольку у родственника отсутствует высшее юридическое образование». Такая мотивировка уязвима. Часть 2 ст. 49 УПК РФ такого требования не содержит. КС РФ также не установил универсального правила, по которому «иной защитник» обязан иметь высшее юридическое образование.2. Суд установил, что конкретное лицо не способно оказывать необходимую юридическую помощь, и отсутствие законченного юридического образования использовано лишь как один из аргументов наряду со сложностью дела, отсутствием необходимых знаний, невозможностью полноценно выполнять функции защитника и другими обстоятельствами. Такой отказ уже может быть признан законным. В старой практике встречались случаи, когда вышестоящие суды соглашались с отказом лицам без достаточной юридической подготовки. Но это оценка способности конкретного лица, а не формальный образовательный ценз. [/b]
Дополнительно показательно Постановление КС РФ от 16.07.2020 № 37-П www.consultant.ru. Конституционный Суд, сравнивая требования к представителям в разных видах судопроизводства, прямо сослался на ч. 2 ст. 49 УПК РФ как на возможность допуска наряду с адвокатом близкого родственника или иного лица. Отдельного требования о высшем юридическом образовании такого лица КС здесь также не сформулировал.
Итог: если в постановлении мирового судьи единственным фактическим и правовым основанием отказа названо отсутствие у родственника диплома о высшем юридическом образовании, есть серьезные основания ставить вопрос о незаконности и недостаточной мотивированности отказа. Тем более в описанной ситуации родственник имеет среднее юридическое и получает высшее юридическое образование. Суд должен был оценить его реальную способность осуществлять защиту, обстоятельства дела и наличие препятствий по ст. 72 УПК РФ, а не вводить отсутствующий в законе формальный образовательный ценз.
Для окончательной оценки нужно видеть текст постановления мирового судьи и указанную им ссылку на КС РФ. Формулировка «позиция Конституционного Суда РФ б/д и б/н» недостаточна, поскольку у КС есть несколько решений по ч. 2 ст. 49 УПК РФ и их смысл существенно отличается. Политика проекта также требует проверять конкретный судебный акт, на который опирается вывод.
Добрый день, подскажите у меня есть статус ИП, можно ли при оформлении полиса осаго указать что договор заключен с ИП, то есть ип и собственник и страхователь, просто в стс прописан я как физ лицо - собственник фл. Не будет ли проблем с выплатами потом если произойдет вдруг дтп
Ответить
Здравствуйте. Оформлять ОСАГО лучше на Вас как на физическое лицо, а не указывать ИП отдельным собственником. Индивидуальный предприниматель не является отдельным от гражданина юридическим лицом. По ст. 23 ГК РФ www.consultant.ru предпринимательская деятельность осуществляется гражданином без образования юридического лица. В действующей форме заявления по ОСАГО страхователь и собственник указываются именно как физическое либо юридическое лицо, отдельной категории «ИП» там нет. Это следует из Положения Банка России № 837-П, приложение 2 www.consultant.ru. Поэтому если в СТС собственником указаны Вы как гражданин, в полисе собственником также должны быть указаны Ваши ФИО. Наличие у Вас статуса ИП этому не препятствует и основанием для отказа в страховом возмещении при ДТП не является. Если автомобиль используется в предпринимательской деятельности, при оформлении нужно корректно указать фактический вид использования автомобиля, если страховщик запрашивает эти сведения. Не стоит ради оформления «на ИП» менять тип страхователя на юридическое лицо или указывать сведения, расходящиеся с СТС.