Как усыновить ребенка без разрешения второго родителя, который уклоняется от алиментов и подал заявление в суд о признании его не дееспособным, также подача заявления на тест ДНК
Ответить
Мысль в правильном направлении: закон действительно допускает усыновление без согласия родителя в нескольких случаях, но сам долг по алиментам к ним не относится напрямую. Нужно либо отдельное доказанное основание по статье 130 Семейного кодекса, либо предварительная процедура лишения родительских прав.
Уклонение от уплаты алиментов, даже длительное, статья 130 СК самостоятельным основанием не называет. Пункт 4 этой статьи требует доказать сразу два факта: родитель больше шести месяцев не проживает с ребёнком совместно и уклоняется от воспитания, а не только от содержания. Долг по алиментам доказывает это лишь частично: суд потребует показать, что отец фактически не участвует в жизни ребёнка, не общается, не интересуется.
Более надёжный путь через лишение родительских прав. Злостное уклонение от уплаты алиментов само по себе основание по статье 69 СК, и доказать его проще: достаточно суммы задолженности и уклонения от исполнения решения суда или соглашения. После вступления решения о лишении прав в силу нужно подождать шесть месяцев, и тогда согласие на усыновление уже не требуется вовсе, пункт 3 статьи 130 СК.
Есть и третий, самый короткий путь. Если параллельное дело о признании второго родителя недееспособным закончится решением в вашу пользу, согласие тоже не требуется независимо от алиментов, пункт 2 той же статьи. Здесь нужно дождаться именно вступившего в силу решения, а не подачи заявления.
Спор о ДНК тоже способен изменить картину: если отцовство будет оспорено и запись в свидетельстве о рождении исправят по статье 52 СК, человек перестанет быть законным родителем ребёнка, и вопрос о его согласии отпадёт сам собой.
На какой стадии сейчас дело о недееспособности, есть ли уже вступившее в силу решение, и участвует ли отец в жизни ребёнка помимо денег: звонит, забирает на выходные, оплачивает что-то кроме алиментов? От этого зависит, какой из трёх путей короче именно в вашем случае.
Мне по всем разъяснениям положена компенсация за то что мой сосед припятствует пользоваться моей долей в общедолевой собственности в полном объёме. наш спор о делении общей долевой собственности и пользовании ею длится уже больше 5 лет. и до сих пор сосед оспаривает пользование пользоваться всей моей площадью по долевой собственностью. Я подаю в суд на принудительную выплату компенсации. С каких пор я могу затребовать компенсацию-с момента возникновения припятствия или с момента подачи спора в суд?
Ответить
Право на компенсацию вы определили верно: закон действительно даёт такую возможность. Ошибка в дате отсчёта: считать нужно не с подачи иска и не с общей даты начала спора, а по каждому периоду отдельно, с обычным трёхлетним сроком исковой давности.
Основание компенсации, пункт 2 статьи 247 ГК: если сособственник не может пользоваться частью имущества, приходящейся на его долю, он вправе требовать соответствующую компенсацию от того, кто эту часть занимает. Право требовать возникает с момента, когда препятствие фактически появилось, это отвечает на ваш вопрос напрямую. Но взыскать деньги можно не за весь период с этого момента, а в пределах срока исковой давности: три года по статье 196 ГК, и течёт он для каждого периода пользования отдельно, с момента, когда вы узнали или должны были узнать о нарушении, статья 200 ГК. Раз спор идёт больше пяти лет, за первые примерно два года требование, скорее всего, погашено давностью, если сосед заявит об этом в суде, статья 199 ГК: по своей инициативе суд давность не применяет. За три года перед подачей иска взыскать можно.
Есть более ранний вопрос, от которого зависит сама формулировка требования. Пункт 2 статьи 247 ГК работает, когда сосед сам занимает и использует часть, приходящуюся на вашу долю: живёт там, хранит вещи, сдаёт в аренду. Если он просто не пускает вас, а сам этим пространством тоже не пользуется, правильное требование другое: устранение препятствий в пользовании по статье 304 ГК, а не денежная компенсация вместо аренды.
Сосед фактически пользуется вашей частью площади или просто не даёт вам доступа, оставляя её пустой? От этого зависит, какое из двух требований указывать в иске.
Недавно подал на оформление патента не здал егзамен из но сопшений пришёл из DIT MMC MSK что заявлений на патент завершено вам необходимо прибыть в MMЦ в зон выдача патента
Ответить
Сообщение в целом означает, что рассмотрение Вашего заявления в ММЦ завершено и система направляет Вас именно в зону выдачи патента. Это хороший признак, но из одного такого сообщения нельзя сделать вывод, что требование об экзамене для Вас автоматически отменилось.
По ст. 13.3 и 15.1 Федерального закона № 115-ФЗ для получения патента иностранный гражданин по общему правилу должен подтвердить владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ. Обычно это подтверждается сертификатом после сдачи экзамена. Вместо сертификата могут подходить и некоторые документы об образовании, например полученные в СССР до 1 сентября 1991 года либо в России после прохождения государственной итоговой аттестации.
Поэтому здесь возможны две ситуации.
Вариант 1. В информационной системе уже имеется подходящий документ.
Например, Вы раньше сдавали экзамен и сертификат еще действует либо при оформлении были учтены сведения о подходящем документе об образовании. Тогда новый экзамен действительно может не потребоваться, а сообщение означает, что нужно приехать за патентом.
Вариант 2. Вы должны были сдавать экзамен именно сейчас и не сдали его.
Тогда само сообщение еще не подтверждает, что ММЦ решил выдать патент несмотря на несданный экзамен. Возможна ситуация, когда электронный этап обработки заявления завершен и Вам предложено прибыть в зону выдачи, но при окончательной проверке выяснится отсутствие необходимого подтверждения знаний. Закон не предусматривает общего правила, позволяющего получить обычный трудовой патент просто потому, что заявление прошло электронную обработку.
Поэтому считать, что сообщение само по себе заменило экзамен, было бы неправильно. Но и заранее считать, что в патенте Вам отказано, оснований нет: формулировка с приглашением именно в зону выдачи скорее свидетельствует о положительном статусе заявления.
Я бы на Вашем месте приехал в ММЦ с паспортом, миграционной картой и документами, которые выдавались при подаче заявления. На месте необходимо уточнить именно статус патента: оформлен ли он для выдачи и на основании какого документа в системе подтверждено знание русского языка.
Ключевой момент здесь один: был ли у Вас раньше сертификат о сдаче такого экзамена либо документ об образовании, который Вы представляли при оформлении. Именно это позволит понять, почему система направила Вас на выдачу несмотря на то, что нынешний экзамен Вы не сдали.
Добрый вечер! У дяди (собственник квартиры) есть 2 комнатная квартира. Ближайшие родственники-это племянницы, родители умерли. В этой квартире прописана его племянница. Квартира не приватизирована. Уйдет ли государству квартира и как можно ее оставить племяннице? Дядя погиб на СВО
Ответить
Если квартира действительно не приватизирована, государству она автоматически не «уйдет», но и наследовать ее как имущество дяди нельзя. Здесь главное противоречие в исходных данных: собственником неприватизированной квартиры дядя быть не мог. Скорее всего, квартира муниципальная, а дядя был нанимателем по договору социального найма.
Для племянницы ситуация вполне может быть благоприятной. Решающее значение имеет не родство и даже не сама регистрация, а то, на каком основании племянница была вселена и приобрела ли она право пользования квартирой как член семьи нанимателя.
Вариант 1. Племянница постоянно проживала с дядей как член его семьи.
По ст. 69 ЖК РФ члены семьи нанимателя имеют равные с ним права на жилое помещение. Другие родственники, в том числе племянница, могут быть членами семьи нанимателя, если были вселены именно в таком качестве и вели с ним общее хозяйство.
После смерти нанимателя договор социального найма не прекращается, если в квартире остался член его семьи. По ст. 82 ЖК РФ дееспособный член семьи умершего вправе потребовать признать его нанимателем вместо умершего.
То есть племяннице нужно переоформить договор социального найма на себя, а после этого она сможет решать вопрос о приватизации квартиры уже на свое имя.
Вариант 2. Племянница только зарегистрирована, но фактически там не проживала.
Тогда положение сложнее. Одна регистрация сама по себе еще не гарантирует сохранение квартиры. Муниципалитет может поставить вопрос о том, что племянница не была фактически вселена как член семьи либо давно выехала и утратила право пользования. В таком случае значение будут иметь фактическое проживание, оплата коммунальных услуг, личные вещи в квартире, получение корреспонденции, отношения с дядей и другие доказательства.
Вариант 3. Квартира все-таки была приватизирована.
Тогда это уже наследственное имущество. Если родитель племянницы являлся братом или сестрой погибшего дяди и умер раньше него, племянница при определенных условиях наследует по праву представления как наследник второй очереди. Но сначала необходимо проверить наличие наследников первой очереди и других наследников.
Отдельно сама гибель дяди на СВО не превращает муниципальную квартиру в наследственное имущество. Для семьи погибшего существуют специальные жилищные гарантии, в том числе недавно дополненные для отдельных случаев постановки семьи на учет нуждающихся, но они не заменяют правила социального найма конкретной квартиры.
Сейчас необходимо получить договор социального найма или иной документ, на основании которого дядя занимал квартиру, и посмотреть, указана ли там племянница членом его семьи. Именно этот документ и обстоятельства ее фактического проживания будут определять, можно ли без спора переоформить квартиру на племянницу либо право придется подтверждать в суде.
В судебных актах судов общей юрисдикции присуще было указывать разъяснения о порядке, сроках и праве дальнейшего обжалования и это было регламентировано ПП ВС РФ?
Ответить
Да, Ваша мысль в целом верна, но с важным уточнением: обязанность указывать порядок и срок обжалования существовала и существует прежде всего применительно к судебным актам суда первой инстанции. Это не просто сложившаяся традиция оформления.
По гражданским делам требование прямо закреплено в ГПК РФ. Часть 5 статьи 198 ГПК РФ предусматривает, что резолютивная часть решения суда должна содержать срок и порядок его обжалования. Для определений действует пункт 7 части 1 статьи 225 ГПК РФ: если определение подлежит самостоятельному обжалованию, в нем должны быть указаны порядок и срок обжалования.
И действительно, это отдельно разъяснялось Верховным Судом РФ.
Ранее пункт 4 Постановления Пленума ВС РФ от 19 июня 2012 года № 13 прямо указывал, что суды первой инстанции в целях реализации права на апелляционное обжалование должны указывать в резолютивной части решения или определения порядок и срок его обжалования.
Это постановление впоследствии утратило силу, но само правило никуда не исчезло. Сейчас аналогичное разъяснение содержится в пункте 13 Постановления Пленума ВС РФ от 22 июня 2021 года № 16. Верховный Суд снова прямо указал на обязанность судов первой инстанции указывать порядок и срок обжалования со ссылкой на часть 5 статьи 198 и пункт 7 части 1 статьи 225 ГПК РФ.
Поэтому версия о том, что такое указание было предусмотрено разъяснениями Пленума ВС РФ, правильная. Более того, первичным основанием является сам ГПК РФ, а Пленум эту обязанность разъясняет.
Если речь о решении или обжалуемом определении первой инстанции
Указание порядка и срока обжалования является обязательным элементом судебного акта. Его отсутствие означает несоблюдение требований к содержанию судебного постановления.
Если речь об апелляционном или кассационном определении
Здесь ситуация уже другая. Статьи 329 и 390.1 ГПК РФ, регулирующие содержание соответственно апелляционного определения и определения кассационного суда общей юрисдикции, не устанавливают такого же универсального требования обязательно прописывать дальнейший порядок и срок обжалования. Поэтому переносить правило статей 198 и 225 ГПК РФ на вообще любой судебный акт суда общей юрисдикции нельзя.
Само отсутствие разъяснения об обжаловании обычно также не отменяет установленного законом срока. Но если именно неправильное указание суда или отсутствие разъяснений привело к пропуску срока, это может иметь значение при решении вопроса о его восстановлении.
Таким образом, ключевое значение имеет вид судебного акта и инстанция, которая его вынесла. Для решения или обжалуемого определения первой инстанции требование однозначное, а для последующих инстанций содержание акта определяется уже другими нормами ГПК РФ.
Мой брат пропал без вести на СВО 15.05.2026 года (предположительно погиб, тело не могут вынести из серой зоны). Кроме меня есть еще 3 сестры. У брата был сын Степан, который погиб на СВО 27.06.2026. У Степана есть ребёнок, но он не участвовал в его воспитании. У брата была квартира, машина, денежные средства. Как будет распределять я наследство?
Ответить
Сочувствую вашей семье. По указанным Вами датам сейчас нельзя корректно сказать, что квартира, автомобиль и деньги точно перейдут ребенку Степана либо, наоборот, будут делиться между сестрами. Здесь есть одна определяющая переменная: какая дата будет юридически признана датой смерти брата и, соответственно, датой открытия его наследства.
Само исчезновение 15.05.2026 еще не означает, что наследство открылось именно 15 мая. Для участников СВО действует специальный порядок: если человек пропал при обстоятельствах, угрожавших смертью или позволяющих предполагать гибель, и сведений о нем нет шесть месяцев, заинтересованные лица вправе ставить вопрос об объявлении его умершим. В Вашем случае шестимесячный период истечет после 15.11.2026. Суд при наличии оснований может указать днем смерти день предполагаемой гибели.
Именно здесь возникают два совершенно разных наследственных механизма.
Если днем смерти брата будет установлена дата до 27.06.2026, например 15.05.2026, то Степан на момент открытия наследства был жив и являлся наследником первой очереди своего отца. Если кроме него у брата были супруга или живые родители, они также наследуют первую очередь.
Дальше важно установить, успел ли Степан принять наследство отца до своей гибели 27.06.2026. Причем для этого необязательно было получить свидетельство у нотариуса: наследство можно принять и фактическими действиями.
Если Степан наследство уже принял, причитавшееся ему имущество считается принадлежавшим ему и после его смерти войдет в наследственную массу самого Степана. Тогда оно распределяется уже между наследниками Степана.
Если же Степан умер, не успев ни подать заявление нотариусу, ни фактически принять наследство, возникает наследственная трансмиссия по ст. 1156 ГК РФ. И вот здесь есть существенная деталь: право Степана переходит не автоматически только его ребенку, а к наследникам самого Степана по закону, а при определенных условиях к наследникам по завещанию. Поэтому, если у Степана были, например, супруга, мать, другие дети либо завещание, они могут повлиять на конечное распределение.
То есть вывод "в любом случае все получит ребенок Степана" без сведений о семье и наследстве самого Степана преждевременный.
Совсем иначе будет, если юридической датой смерти брата окажется дата после 27.06.2026. Тогда Степан умер раньше отца и сам наследником уже стать не мог. В этой ситуации его ребенок наследует непосредственно после деда по праву представления, то есть получает ту долю, которая причиталась бы Степану, будь он жив. Если других наследников первой очереди у брата нет, эта доля действительно может составить все наследство. Если живы родители брата или была супруга, ребенок Степана будет делить наследство с ними. Правила о времени открытия наследства установлены ст. 1114 ГК РФ.
Есть и специальная оговорка, появившаяся для наследования после участников СВО. С 2025 года ст. 14 Федерального закона N 147-ФЗ предусматривает особое определение даты открытия наследства в случаях, когда в установленном документе дата смерти неизвестна либо оформление документов произошло значительно позднее. Поэтому в такой ситуации нельзя заранее механически считать 15.05.2026 датой открытия наследства только потому, что это дата исчезновения.
То обстоятельство, что Степан не участвовал в воспитании своего ребенка, само по себе наследственных прав ребенка не прекращает. Для этой ситуации принципиально другое: юридически установлено ли отцовство Степана.
Вы и три сестры брата относитесь ко второй очереди наследников. Поэтому вы сможете наследовать имущество брата только если не окажется наследников, имеющих преимущество перед вами, в том числе наследников первой очереди или потомка Степана, наследующего по праву представления.
Квартира, автомобиль и принадлежавшие брату денежные средства входят в наследственную массу. А вот специальные страховые и иные выплаты в связи с гибелью участника СВО нужно рассматривать отдельно: круг получателей таких выплат определяется специальным законодательством и не совпадает автоматически с кругом наследников квартиры и автомобиля.
Поэтому для расчета долей сейчас нужны не четыре фамилии сестер, а четыре обстоятельства: какая дата смерти брата будет установлена официально, были ли у брата супруга и живые родители, успел ли Степан принять наследство отца и кто является наследниками самого Степана. После этого распределение можно определить уже точно, а не предположительно.
Добрый день! У отца детей долг по алиментам. Проживает в квартире, находящейся в долевой собственности со мной. Доступ в квартиру я не имею. Оплату коммунальных услуг списывают по суду с моей карты. Если я подам исковое заявление в суд с вопросом о снятии с меня обязанностей по оплате коммунальных услуг до погашения его долга по алиментам-суд встанет на мою сторону?
Ответить
Нет, в такой постановке суд откажет. Долг по алиментам и плата за квартиру живут независимо друг от друга, зачесть одно против другого закон прямо не позволяет (ст. 411 ГК), а расходы на своё имущество собственник несёт в силу самого права собственности (ст. 210 ГК, ч. 3 ст. 30 ЖК).
Требование вы нащупали верное, только через ту норму, которая не работает. Работают два иска, и подавать их лучше вместе.
Первый: определение порядка и размера участия в оплате. Каждый сособственник платит соразмерно своей доле (ст. 249 ГК), а при недостижении соглашения размер участия определяет суд, после чего управляющая организация обязана выставлять вам отдельный платёжный документ (п. 27 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 № 22). Списывать с вас всю сумму после этого перестанут: вам будет начисляться только ваша часть.
Внутри начисления есть развилка, и она в вашу пользу. Плата за содержание жилья, взносы на капитальный ремонт и отопление привязаны к помещению и делятся строго по долям. Вода, водоотведение, газ и вывоз отходов считаются по фактическому потреблению или по числу проживающих, и это уже не ваша доля, а его расход. По этой части просить надо не деления пополам, а полного снятия начислений с вас, подтвердив, что в квартире вы не живёте.
Второй: возврат уже списанного. Всё, что взыскали с вас за его часть, он сберёг за ваш счёт, и это неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК) с процентами по ст. 395 ГК. Срок три года, по каждому списанию он течёт отдельно, поэтому ранние платежи выпадают помесячно, пока вы ждёте.
Доступ в квартиру тоже решается иском, а не переговорами: порядок пользования между сособственниками определяется соглашением или судом (ст. 247 ГК), препятствия устраняются по ст. 304 ГК. Это требование удобно заявить в том же процессе.
Алименты остаются отдельным треком у пристава. Инструмент там не отказ от коммуналки, а неустойка 0,1 процента за каждый день просрочки (п. 2 ст. 115 СК), которая на многолетнем долге догоняет сам долг, плюс ответственность по ст. 5.35.1 КоАП.
Способ возврата денег зависит от одной строки. В судебном акте, по которому идут списания, задолженность взыскана с вас одной или солидарно с вами обоими?
Добрый день, организация незаконно устроила меня на работу по совместительству, я случайно узнал об этом в электронной трудовой книжке. Я писал им неоднократно заявления на увольнения посредством заказного письма через Почту России и через электронную почту. Ответ не поступал. По юридическому адресу никого нету. Писал обращения в Прокуратуру, Трудовую Инспекцию и Социальный Фонд России, все ответили, что нужно обращаться в суд. Я обратился в суд, приложил ответы всех организаций, приложил распечатку электронной трудовой книги, исковое заявление оставили без движения, тк якобы данных недостаточно. Сказали, что я не могу подтвердить, что я действительно там работал, а как я это должен подтвердить, если я действительно там не работал и устроили меня незаконно? Пока я разбирался с этим, организацию уже ликвидировали. Подскажите пожалуйста, как мне быть?
Ответить
Иск оставили без движения по неверному основанию, и это определение стоит обжаловать отдельно. Вы предъявляете отрицательный факт, доказывать его вы не обязаны и физически не можете: записи о трудовой деятельности формирует работодатель (ст. 66.1 ТК), он их и подтверждает. Обращения в прокуратуру, инспекцию и фонд вы сделали правильно, они и должны были отправить вас в суд.
Дальше о том, где ваша конструкция расходится с процессом.
Спор вы построили как трудовой, в котором надо подтверждать работу. Требование у вас обратное: признать сведения о трудовой деятельности недостоверными и обязать их исключить. Трудовые отношения возникают из договора либо из фактического допуска к работе с ведома работодателя (ст. 16, ч. 2 ст. 67 ТК). Ни того, ни другого не было, значит нет и основания для записи. Заявления об увольнении, которые вы им слали, сейчас работают против вас: они читаются как признание того, что отношения существовали.
Про само определение об оставлении без движения. Перечень требований к форме иска и приложениям закрытый (ст. 131, 132 ГПК), достаточность доказательств в него не входит и оценивается при рассмотрении дела, а не при принятии. Срок частной жалобы 15 дней (ст. 332 ГПК). Формально названные недостатки при этом устраните параллельно, чтобы иск не вернули, пока жалоба идёт.
Всё остальное зависит от того, исключена ли организация из ЕГРЮЛ.
Если запись о прекращении уже внесена. Ответчика больше нет, правоспособность юридического лица прекращается (п. 3 ст. 49 ГК), производство по иску к нему суд прекратит (ст. 220 ГПК). Остаётся особое производство: заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение (ст. 264 ГПК). Перечень фактов в этой статье открытый, устанавливать вы будете факт отсутствия трудовых отношений с этой организацией. Спора о праве нет, спорить не с кем, и это ровно тот случай, ради которого особое производство существует.
Если организация ещё числится в реестре. Тогда успевайте с иском к ней и просите обеспечительную меру в виде запрета регистрирующему органу вносить запись о прекращении (ст. 139, 140 ГПК). Иначе процесс закончится ничем на середине.
Отдельно от суда работает фонд. Как застрахованное лицо вы вправе требовать исправления недостоверных сведений персонифицированного учёта (ст. 14 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ). Отказ обжалуется, и оппонентом в этом споре становится не исчезнувшая фирма, а действующий орган.
Что запросить до любого следующего шага: выписку из ЕГРЮЛ с датой и способом прекращения, сведения о состоянии индивидуального лицевого счёта и данные о доходах за спорный период. Если по вам сдавалась отчётность и удерживался налог, кто-то подписывал документы вашим именем, а это уже ст. 327 УК и заявление в полицию.
От одного факта зависит выбор между иском и особым производством. В ЕГРЮЛ уже стоит запись о прекращении, и если да, это добровольная ликвидация или исключение как недействующего юридического лица?
Юр лицо в течении лет ложно передавала в пенсионный фонд и в налоговую отчет, о сотруднике который работал в их организации. Но фактического выполнения работ не было. Гражданин узнал, что его не уволили и продолжали оплачивать ему зарплату на счет его, а также отправили в отпуск4 раза и выплатили ему компенсацию за отпуск, без каких либо заявлений и уведомлений, а после и вовсе уволили по заявлению, которое предоставили лишь в суде в одностороннем порядке. Гражданину оформили электронную трудовую без его ведома. Но при обращении к председателю правления ТСЖ, под видеозапись председатель подтвердил, что принимал гражданина на совершенно другую должность, и каким образом он стал оформлен по иной должности не известно. Куда обратиться для фиксации данного правонарушения?
Ответить
Адресатов здесь несколько, но выбирать их нужно после того, как определена цель. От неё зависит всё остальное, включая то, что писать в заявлениях.
Целей ровно две, и они противоположны.
Первая: гражданин не работал вообще, записи и начисления фиктивны, и он требует их аннулировать. Тогда речь идёт о недостоверных сведениях персонифицированного учёта и о поддельном заявлении об увольнении.
Вторая: он работал фактически, но по другой должности, что председатель ТСЖ и подтвердил на видео. Тогда требование обратное, признание трудовых отношений на условиях фактического допуска к работе (ст. 16 и ст. 67 ТК РФ) и исправление записи, а не её отмена.
Смешивать эти две линии нельзя: в одной он оспаривает существование отношений, в другой доказывает их. Заявление, написанное сразу про то и другое, разваливается в любом органе.
Куда обращаться:
1. Государственная инспекция труда через сайт онлайнинспекция.рф. Инспектор вправе запросить у ТСЖ кадровые документы, приказы, табели и заявление об увольнении. Именно инспекция быстрее всех вытащит на бумагу то, что сейчас существует только в чужих руках.
2. Социальный фонд России, заявление о недостоверности сведений индивидуального лицевого счёта. Организация обязана скорректировать переданные данные, а фонд вправе её к этому обязать. Пока сведения висят в ИЛС, они влияют на стаж и на будущие выплаты.
3. Налоговая инспекция, если по гражданину подавались справки о доходах. Недостоверные сведения о выплатах создают ему налоговые последствия, о которых он узнает последним.
4. Полиция или следственный комитет по признакам подделки документа: заявление об увольнении, которого он не писал, попадает под ст. 327 УК РФ. Если через его счёт проходили деньги ТСЖ, дополнительно проверяются признаки хищения. Заявление подавать письменно, с требованием провести проверку и вынести процессуальное решение, устное обращение следа не оставит.
5. Прокуратура и ревизионная комиссия ТСЖ. Товарищество подконтрольно собственникам, и внутренняя ревизия по такому эпизоду нередко даёт документы быстрее, чем переписка с самим правлением.
Отдельно про суд. Заявление об увольнении, представленное только в процессе, оспаривается ходатайством о подложности доказательства (ст. 186 ГПК РФ) с одновременным ходатайством о почерковедческой экспертизе. Само по себе заявление о фальсификации без ходатайства об экспертизе суд не убеждает.
Два предупреждения, которые лучше учесть заранее.
Деньги, поступившие на счёт гражданина как зарплата и отпускные, при аннулировании отношений с высокой вероятностью потребуют вернуть. Прежде чем идти по первому пути, стоит посчитать эту сумму.
Видеозапись с председателем нужно закрепить: письменно зафиксировать дату, место и обстоятельства съёмки, сохранить исходный файл с метаданными и продублировать содержание письменным обращением к председателю, на которое он ответит. Запись без такой обвязки суды принимают неохотно.
Сроки по трудовым спорам короткие: месяц на оспаривание увольнения со дня вручения приказа или трудовой книжки и три месяца по остальным требованиям (ст. 392 ТК РФ).
Гражданин фактически выполнял какую-либо работу в этом ТСЖ или не работал там вовсе? От этого зависит, аннулируем мы записи или, наоборот, устанавливаем трудовые отношения по реальной должности.
Добрый вечер. Числюсь у судебных приставов, муж хочет подарить часть своей доли в квартире, имеется не совершенно летние дети. Могут ли приставы арестовать часть подаренной доли?
Ответить
Да, могут. Как только доля будет зарегистрирована на вас, она станет вашим имуществом и войдёт в состав того, на что обращается взыскание по вашим долгам (ст. 69 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ). Дарение в этом смысле работает против вас: сейчас доля принадлежит мужу и по вашим обязательствам не отвечает, а после сделки будет отвечать.
Дальше всё зависит от того, есть ли у вас другое жильё.
Если эта квартира для вас единственная пригодная для проживания, продать долю с торгов приставы не смогут, здесь работает исполнительский иммунитет (ст. 446 ГПК РФ). Но арест в виде запрета распоряжаться накладывается и на единственное жильё, это допустимая обеспечительная мера (п. 43 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50). То есть жить вы будете, а продать, подарить или заложить не сможете до погашения долга.
Если же у вас есть в собственности другое жильё, подаренная доля становится дополнительным имуществом, иммунитет на неё не распространяется, и она может быть реализована в счёт долга.
Несовершеннолетние дети сами по себе от взыскания не защищают: их наличие не делает вашу собственность неприкосновенной и согласия опеки на дарение вам не требует.
Что имеет смысл сделать:
1. Прежде чем оформлять дарение, проверьте свои производства на сайте ФССП и сложите общую сумму долга. Если она сопоставима со стоимостью доли, смысл сделки исчезает: вы получаете имущество и почти сразу его теряете.
2. Рассмотрите вариант подарить долю не вам, а детям. Имущество детей по вашим долгам не отвечает, а доля остаётся в семье. Оформляется нотариально, дети до 14 лет действуют через законного представителя.
3. Если цель дарения в том, чтобы закрепить за вами жильё, помните про ст. 45 СК РФ: при недостаточности вашего личного имущества кредитор вправе требовать выдела вашей доли из общего имущества супругов. Совместно нажитое и так частично в зоне риска, дарение этого не меняет.
4. Долги удобнее закрывать по одному производству: частичное погашение прерывает сроки и позволяет просить пристава о снятии отдельных арестов, тогда как общий арест держится до полного расчёта.
Есть ли у вас в собственности другое жильё, кроме этой квартиры? От этого зависит, ограничатся приставы запретом на распоряжение или смогут обратить взыскание на саму долю.
Адвокат заявляет, что вернет часть денег только после подписи о том, что доверитель претензий не имеет. В противном случае отказывается возвращать деньги. Насколько это правомерно?
Ответить
Правомерно как предложение и неправомерно как условие. Обязанность вернуть неотработанный аванс возникает из закона, а не из вашей подписи, поэтому ставить сам возврат в зависимость от отказа от претензий адвокат не вправе.
Отношения с адвокатом строятся на соглашении об оказании юридической помощи (ст. 25 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ). Закон о защите прав потребителей здесь, как правило, не применяется: адвокатская деятельность не признаётся предпринимательской, и суды по этой причине потребительские нормы к ней не распространяют. Работают нормы ГК о возмездном оказании услуг: доверитель вправе отказаться от договора в любое время, оплатив фактически понесённые исполнителем расходы (ст. 782 ГК РФ), а полученное сверх реально оказанной помощи удерживается без основания и возвращается как неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК РФ) с процентами по ключевой ставке ЦБ (ст. 395 ГК РФ).
Теперь про саму подпись. Расписка об отсутствии претензий не запрещена, стороны вправе закончить спор компромиссом (ст. 421 ГК РФ), и права на обращение в суд она вас не лишает: отказ от этого права ничтожен (ч. 3 ст. 3 ГПК РФ). Ломает она другое, доказательственную позицию. Суд прочитает вашу подпись как подтверждение, что расчёт закрыт полностью, и взыскивать разницу после этого придётся против собственного документа.
Что делать:
1. Посчитайте, сколько адвокат реально отработал: какие документы составлены, в скольких заседаниях он был, по каким датам. Сравните с суммой, которую он предлагает вернуть.
2. Покрывает возвращаемая сумма неотработанное, подписывайте спокойно. Не покрывает, подписывайте с оговоркой: претензий не имею в части возвращённой суммы такой-то, требования по остальной части сохраняю. Без оговорки вы закрываете спорную разницу собственной рукой.
3. Направьте письменную претензию с расчётом заказным письмом с описью вложения. Она нужна и суду, и палате.
4. Жалоба в адвокатскую палату вашего региона. Удержание денег доверителя под условием отказа от претензий квалификационная комиссия разбирает как дисциплинарный вопрос, и часто этого хватает без суда.
5. Если не вернёт, иск о взыскании неосновательного обогащения. Давность три года (ст. 196 ГК РФ), но тянуть незачем: чем позже, тем труднее восстановить, что именно по делу было сделано.
Какую часть суммы он возвращает и что по соглашению уже считается выполненным? От этого зависит, закрывает подпись расчёт честно или закрывает как раз спорную разницу.
Получила в наследство частный дом. Земельный участок не оформлен в собственность. Границы земельного участка не установлены и он не поставлен на кадастровый учет. С чего начать, куда обращаться?
Ответить
Начинать нужно не с кадастрового инженера, а с выяснения того, на каком праве участок принадлежал прежнему владельцу дома. От этого зависит и маршрут, и стоимость, и то, достанется ли вам земля бесплатно.
Право на землю следует за домом: при переходе права собственности на здание к новому владельцу переходит и право пользования участком на тех же условиях (ст. 35 ЗК РФ). Дальше три развилки.
Если участок был предоставлен наследодателю до 30 октября 2001 года на праве постоянного пользования или пожизненного наследуемого владения, он оформляется в собственность бесплатно, в упрощённом порядке (п. 9.1 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ). Это самый частый и самый выгодный вариант.
Если наследодатель был собственником, но право в ЕГРН не зарегистрировано, участок входит в наследственную массу и оформляется через нотариуса по тому же наследственному делу, а при отказе нотариуса через суд.
Если правоустанавливающих документов на землю нет вообще, работает исключительное право собственника здания выкупить или получить в аренду участок под ним (ст. 39.20 ЗК РФ).
Порядок действий:
1. Закажите выписку из ЕГРН на дом и на участок по адресу, а также запросите в местной администрации и в государственном фонде данных землеустройства при Росреестре сведения о предоставлении участка. Именно здесь находятся старые свидетельства и постановления 1990-х годов. Пропустите этот шаг, и вы рискуете купить межевание и выкуп там, где земля полагалась вам бесплатно.
2. Поднимите наследственное дело у нотариуса. Если основание есть, просите включить участок в свидетельство о праве на наследство. Отказ берите письменно, он понадобится суду.
3. Только после этого кадастровый инженер и межевой план. Границы согласуются с соседями актом, и это же ваша защита: пока участок не отмежёван, соседи вправе установить свои границы без вас, и потом двигать их придётся через суд.
4. Постановка на кадастровый учёт и регистрация права подаются одним заявлением через МФЦ или Госуслуги.
5. Если администрация откажет, спор идёт в суд: о признании права собственности в порядке наследования либо об оспаривании отказа. Отказ нужен письменный, устный к иску не приложить.
Есть ли в бумагах на дом хоть какое-то упоминание участка: свидетельство старого образца, постановление о предоставлении, договор или запись в похозяйственной книге? От этого зависит, идёте вы по бесплатному упрощённому пути или по выкупу.
Имеет ли право жена на квартиру мужа, перешедшую по дарственной в течение брака?
Ответить
Нет, по общему правилу такая квартира при разделе не делится. Имущество, полученное одним из супругов в дар, остаётся его личной собственностью, даже если дарение состоялось в браке (ст. 36 СК РФ). В состав совместно нажитого оно не входит, согласие второго супруга на распоряжение им не требуется.
Исключение из этого правила одно, и оно работающее. Если в период брака за счёт общего имущества супругов или труда второго супруга в квартиру вложились так, что её стоимость значительно выросла, суд может признать её совместной (ст. 37 СК РФ). Речь идёт о капитальном ремонте, реконструкции, перепланировке с увеличением площади, а не о косметическом ремонте и новой мебели. Доказывать вложения обязана та сторона, которая на них ссылается, и делается это документами: договорами подряда, чеками на материалы, оценкой стоимости до и после.
Второй случай, где личный статус можно потерять, это продажа подаренной квартиры и покупка другой. Новое жильё сохранит личный характер, только если удастся проследить происхождение денег по банковским выпискам и датам сделок. Смешали с общими накоплениями, и суд посчитает долю каждого.
Что стоит сделать:
1. Сохраните договор дарения и выписку из ЕГРН с датой регистрации права. Спор о разделе начинается именно с этих двух бумаг.
2. Если в квартиру вкладывались общие деньги, соберите подтверждения сейчас, а не когда дойдёт до иска. Чеки на материалы и договоры с подрядчиками через год-два уже не восстановить, а без них ст. 37 СК РФ не применить.
3. Учитывайте отдельно вопрос проживания. Жена как член семьи собственника пользуется жильём наравне с ним, но при расторжении брака это право по общему правилу прекращается (ст. 31 ЖК РФ), причём суд вправе сохранить его на определённый срок, если у неё нет другого жилья.
Вкладывались ли в эту квартиру общие деньги на капитальный ремонт или перепланировку, и сохранились ли документы по ним? От этого зависит, остаётся квартира личной или превращается в предмет спора.
Я являюсь индивидуальным предпринимателем У нас нет света и уже 1.5 месяца и налоги я плачу так как положено услуги по свету и вывоз ТкО и т.д. И никакой помощи банально про то даже на топливо на генератор сколько денег уходит я не получаю все налоги зарплаты я плачу вовремя. Товар доставка почти не привозят. А социальные товары требуют И т.д
Ответить
Полтора месяца без электричества это не бытовое неудобство, а нарушение договора энергоснабжения, и предъявить по нему есть что. Сначала нужно понять причину: авария в сетях, введённое ограничение режима потребления или нехватка мощности. От причины зависит, кому вы адресуете требование и что именно требуете.
По договору энергоснабжения поставщик обязан подавать энергию бесперебойно и надлежащего качества (ст. 539, 542 ГК РФ). Допустимые перерывы ограничены категорией надёжности вашей точки: для третьей категории это не более 24 часов подряд и 72 часов суммарно за год (Правила недискриминационного доступа, утв. постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861). Категория указана в акте технологического присоединения. Полтора месяца выходят за пределы любой категории.
Отсюда два ваших требования: перерасчёт платы за период, когда энергии фактически не было, и возмещение убытков (ст. 15 и 393 ГК РФ). В убытки входит топливо для генератора, испорченный и списанный товар, недополученная выручка.
Порядок действий:
1. Соберите доказательства сегодня, а не потом. Чеки на топливо, акты списания товара, отчёты кассы за прошлый год и за эти полтора месяца, номера заявок в аварийную службу с датами. Без этих бумаг суд убытки не присудит, а восстановить их задним числом невозможно.
2. Письменная претензия гарантирующему поставщику и копия сетевой организации: требование восстановить подачу, указать причину и срок, сделать перерасчёт, возместить убытки с приложенным расчётом. Заказным письмом с описью вложения. С даты вручения начинает течь просрочка, поэтому дата важнее текста.
3. Жалоба в Ростехнадзор по надёжности энергоснабжения и в прокуратуру. Для отдалённой точки прокурорская проверка обычно даёт результат быстрее переписки с сетевой компанией.
4. Если у вас социально значимые товары и населённый пункт остался без магазина, подключайте администрацию письменно. Это не иск, но снабжение восстанавливают чаще именно после такого обращения.
5. Спор ИП с энергокомпанией идёт в арбитражный суд. Перед иском претензия обязательна, без неё заявление вернут.
Отдельно про налоги. Обязанность платить от отсутствия света не отпадает, но при существенном ущербе можно просить отсрочку или рассрочку по ст. 64 НК РФ. Основание там узкое, поэтому подтверждать придётся именно ущерб, а не тяжёлое положение вообще.
Из-за чего у вас нет электричества: авария, ограничение за задолженность или недостаток мощности в сети? От этого зависит, идёт речь о перерасчёте и убытках или о понуждении к технологическому присоединению.
У меня умерла мама и нам с сестрой оставила в наследство квартиру. Но на данное жильё я никаких прав не имею, и прописан там не был, к тому же у нас с мамой разные фамилии. Спустя много лет сестра требует от меня отказную. Что за отказная?
Ответить
Начну с того, что права на квартиру у вас, скорее всего, есть, и обе причины, по которым вы решили иначе, юридического значения не имеют. Дети наследуют в первую очередь независимо от того, где были прописаны (ст. 1142 ГК РФ), а разные фамилии на родство не влияют: оно подтверждается свидетельством о рождении, а при смене фамилии дополнительно свидетельством о браке или о перемене имени.
Отказная это отказ от наследства (ст. 1157 ГК РФ). Подаётся он нотариусу и только в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя (ст. 1154 ГК РФ). Отменить его нельзя ни при каких обстоятельствах, даже если вы передумаете на следующий день.
Отсюда простой вывод про требование сестры. Спустя много лет отказ нотариус уже не примет, срок для него прошёл. Значит, ей нужно от вас что-то другое: либо ваше согласие на оформление квартиры целиком на неё, либо документ, который закроет ваши притязания на будущее. Как бы такая бумага ни называлась, подписав её, долю вы потеряете окончательно.
Ваше положение сейчас зависит от одного обстоятельства: приняли вы наследство или нет. Принятием считается не только заявление нотариусу, но и фактические действия в течение тех же шести месяцев (п. 2 ст. 1153 ГК РФ): вы забрали вещи матери, оплачивали квартиру, пользовались ею, поддерживали её содержание. Если что-то из этого было, вы наследник, независимо от того, есть ли запись в реестре.
Что делать:
1. Ничего не подписывайте, пока не разберётесь. Отказ и подобные ему документы необратимы, а времени они не требуют, в отличие от обратного пути.
2. Узнайте у любого нотариуса по реестру наследственных дел, открывалось ли дело после смерти матери и кто в нём числится. Сведения о факте открытия дела общедоступны.
3. Закажите выписку из ЕГРН на квартиру и посмотрите, за кем и с какого числа зарегистрировано право. Это покажет, что сестра уже успела оформить.
4. Соберите доказательства фактического принятия за первые полгода после смерти: квитанции, чеки, переписку, фотографии, показания соседей. Через годы такие документы находятся тяжело, и чем позже вы начнёте, тем меньше их останется.
5. Если наследство вы не принимали, срок восстанавливается судом, но лишь при уважительных причинах и лишь в течение шести месяцев после того, как эти причины отпали (ст. 1155 ГК РФ). Этот срок восстановлению уже не подлежит, поэтому тянуть здесь опаснее всего.
Сколько лет прошло со дня смерти мамы и делали ли вы в первые полгода что-либо с её имуществом или квартирой? От этого зависит, идёт речь о вашей уже существующей доле или о восстановлении срока через суд.
Добрый день. Две недели назад мне поменяли счетчики воды. Организация "Ир-сервис" - меняю счетчики у них не первый раз. Но, при подаче сведений в Жилищник Хорошевского района - мне отказывают в регистрации счетчиков, мотивируя отсутствием у "Ир-сервис" лицензии на распломбирование старых счетчиков. Сказали, что 1 января этого года введен закон об обязательном лицензировании этого вида работ. Жилищник заявил, что я должна предъявить лицензию Ир-сервиса или меня оштрафуют за пользование услугами нелицензированной фирмы (незаконное распломбирование).
Ответить
Анна, здравствуйте.
Требование незаконно, и лицензию предъявлять вы не обязаны. Никакого закона об обязательном лицензировании замены или распломбирования счётчиков воды с 1 января не вводилось. Перечень лицензируемых видов деятельности закрытый, он установлен ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ, и таких работ в нём нет. Лицензируется управление многоквартирными домами, то есть деятельность самого Жилищника, а не установка приборов учёта.
Штрафа для потребителя за пользование услугами фирмы без лицензии тоже не существует ни в одной норме. Это не толкование закона, а способ не принимать у вас показания.
Что закон действительно требует от прибора учёта: он должен быть утверждённого типа и поверен (Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ). С сентября 2020 года юридически значимы не бумажные свидетельства, а сведения в государственном реестре ФГИС Аршин. Если ваш счётчик там есть, оснований не принимать его нет.
Порядок ввода прибора в эксплуатацию описан в Правилах предоставления коммунальных услуг, утверждённых постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354. Исполнитель обязан ввести прибор в эксплуатацию по вашей заявке, сделать это бесплатно, и отказ должен быть письменным и мотивированным ссылкой на норму. Устный отказ на приёме ничего не значит и обжаловать его нечем.
Теперь про реальный риск, он в этой истории один, и он не про лицензию. Если старую пломбу сняли, не уведомив исполнителя, Жилищник вправе составить акт о несанкционированном вмешательстве в работу прибора учёта и доначислить плату по нормативу с десятикратным повышающим коэффициентом (п. 62 тех же Правил). Оспаривается это тем, что искажения показаний не было, а прибор заменён на поверенный, но спорить придётся именно об этом, а не о лицензии подрядчика.
Что делать:
1. Подайте письменную заявку на ввод приборов в эксплуатацию через приёмную Жилищника, в двух экземплярах, на своём получите отметку с датой. Пока заявки нет на бумаге, нет и просрочки исполнителя.
2. Требуйте письменный мотивированный отказ со ссылкой на конкретный пункт нормативного акта. Ссылки не будет, потому что её не существует, и одного этого требования нередко достаточно.
3. Приложите к заявке акт замены счётчиков от Ир-сервиса с показаниями старого и нового приборов на дату замены, паспорта новых счётчиков и распечатку сведений о поверке из ФГИС Аршин. Показания старого прибора зафиксируйте обязательно, без них при споре о доначислении вам нечем закрыть период.
4. Дублируйте показания в адрес ресурсоснабжающей организации, чтобы период не ушёл в расчёт по нормативу, пока идёт спор.
5. Если откажут письменно, жалоба в Государственную жилищную инспекцию Москвы и параллельно в Роспотребнадзор. По московским Жилищникам жалоба в ГЖИ работает быстрее переписки с самой организацией.
Уведомляли ли вы Жилищник о предстоящей замене до того, как сняли старые пломбы, и остался ли у вас акт с показаниями старых счётчиков? От этого зависит, будет спор только о вводе приборов в эксплуатацию или ещё и о доначислении по нормативу.
Если жилой дом в долевой собственности у 24 хозяев. 6 из них вступили в ПКЖск как пайщики. При продаже своих долей, нужно ли согласие на покупку долей, от этих 6 собственников, или согласие от ПК Жск?
Ответить
Согласие не нужно ни от кого. Закон требует другого: письменно известить остальных участников долевой собственности о продаже с указанием цены и прочих условий, после чего у них есть месяц на реализацию преимущественного права покупки (ст. 250 ГК РФ). Молчание в течение месяца равнозначно отказу, и никакого документа о согласии собирать не требуется.
Вступление шестерых в потребительский кооператив само по себе состав участников долевой собственности не меняет. Пайщик ЖСК и собственник доли в праве это разные статусы, и второй не исчезает от появления первого. Извещать нужно тех, кто значится в ЕГРН правообладателем доли, независимо от их членства в кооперативе.
Кооператив попадает в этот круг только в одном случае: если он сам зарегистрирован в ЕГРН как собственник какой-либо доли в этом доме. Тогда извещение направляется и ему как обычному сособственнику. Если доли на кооператив не переоформлялись, преимущественного права у него нет, и его согласие юридически ничего не значит.
Как делать:
1. Закажите свежую выписку из ЕГРН на дом со списком всех правообладателей. Ориентироваться на то, кто где числится пайщиком, нельзя: значение имеет только запись в реестре.
2. Извещение направляйте каждому сособственнику, кроме покупателя, если покупатель сам является участником долевой собственности. При продаже другому дольщику извещать остальных не нужно вовсе.
3. Форма извещения принципиальна. Телефонный разговор и переписка в мессенджере доказательством не будут. Либо через нотариуса, либо заказным письмом с описью вложения по адресу из ЕГРН, и квитанции сохраняйте.
4. Сделка по отчуждению доли удостоверяется нотариально (ст. 42 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ). Нотариус проверяет соблюдение ст. 250 ГК РФ и может сам разослать извещения, это обычно быстрее и надёжнее самостоятельной рассылки.
5. Учитывайте цену последствия. При нарушении преимущественного права сделку не аннулируют, но любой сособственник в течение трёх месяцев вправе через суд перевести на себя права покупателя (п. 3 ст. 250 ГК РФ). То есть покупатель просто меняется, а деньги и время теряете вы.
Числится ли сам ПК ЖСК в выписке ЕГРН правообладателем доли в этом доме? От этого зависит, извещаете вы только физических лиц или кооператив тоже входит в круг обязательного извещения.
На кого можно оформить доверенность на подростка 16 лет, который поступил в колледж в другой город. Может ли доверенность быть подписана одним из родителей, может ли доверенным лицом быть родственник которому 21 год
Ответить
Родственник 21 года доверенным лицом быть может: полная дееспособность наступает в 18 лет (ст. 21 ГК РФ), и никаких дополнительных требований к возрасту представителя закон не предъявляет. А вот с подписью в вашем вопросе есть неточность, и она важная.
Доверенность от имени шестнадцатилетнего подписывает он сам. Родитель за него не расписывается. В возрасте от 14 до 18 лет несовершеннолетний совершает сделки самостоятельно, но с письменного согласия законного представителя (п. 1 ст. 26 ГК РФ), а доверенность как раз и есть сделка. Достаточно согласия одного родителя. Удостоверяется такая доверенность нотариально, и нотариус проверит и согласие, и объём полномочий.
Дальше принципиальное ограничение, о котором чаще всего узнают поздно. Доверенность передаёт полномочия представителя по сделкам, но не делает человека законным представителем ребёнка. Там, где закон требует согласия именно родителя или попечителя, доверенность не сработает.
Если нужны полномочия законного представителя, инструмент другой. Родители вправе подать в орган опеки заявление о назначении ребёнку попечителя на период, когда сами не могут исполнять обязанности, прямо указав конкретного человека (ст. 13 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ). Ваш родственник по возрасту подходит и на эту роль.
Про медицину тревога обычно лишняя: с пятнадцати лет несовершеннолетний сам даёт информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство (Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ). Согласия родителя или доверенного лица для обращения к врачу уже не требуется.
Что сделать:
1. Определитесь с перечнем полномочий и впишите их в доверенность конкретно: представлять в колледже, получать документы, заключать договор найма жилья, представлять в банке, в поликлинике, в полиции. Общая формулировка про представление интересов везде на практике не принимается, и человек упрётся в отказ в первом же учреждении.
2. К нотариусу идут вдвоём, подросток с паспортом и родитель с паспортом и свидетельством о рождении. Согласие родителя оформляется там же.
3. Отдельно передайте родственнику копии документов ребёнка и полис ОМС, это снимает половину бытовых вопросов без всяких полномочий.
4. Если предполагаются вопросы, требующие согласия законного представителя, подавайте заявление в опеку по месту жительства ребёнка заранее. Оформление занимает время, а нужным оно становится внезапно.
Для чего именно нужны полномочия: бытовые дела и колледж или ещё и решения, где требуется согласие законного представителя? От этого зависит, хватит доверенности или нужно назначение попечителя через опеку.
Эксперт по оценке назвал сумму ущерба 600т за залив, сосед насчитал 200000. Хочу подать в суд. Будет ли в суде сумма менее 200000? Нужно ли в итоге бороться?
Ответить
Ирина, здравствуйте.
Независимую оценку до суда вы заказали правильно, сейчас это единственный документ с обоснованной цифрой, а расчёт соседа документом не является вообще. Отвечаю по существу: усреднять 600 и 200 тысяч суд не станет, такой арифметики в процессе нет. Он положит в основу либо ваш отчёт, либо заключение судебной экспертизы, если её назначат по ходатайству ответчика.
Разрыв в четыреста тысяч почти всегда складывается из трёх вещей. Первая: износ отделки. Оценщик мог считать по стоимости новых материалов, а эксперт применит коэффициент износа, если ремонту много лет. Вторая: объём работ. В отчёте может стоять переклейка обоев во всей комнате, а в расчёте соседа только повреждённая стена, и суд здесь идёт за технологией ремонта, а не за геометрией пятна. Третья: мебель и техника. Их стоимость подтверждается чеками или заключением о непригодности, без этого позиция выпадает целиком.
Может ли получиться меньше двухсот тысяч? Может, если судебная экспертиза так посчитает. Но решает это не переговорная позиция соседа, а бумаги.
Ключевая из них не отчёт оценщика, а акт о заливе, который составляла управляющая компания. Судебный эксперт считает по зафиксированным повреждениям: всё, чего в акте нет, из суммы уходит, и добрать это позже нечем.
Что делать:
1. Поднимите акт о заливе и сверьте его с отчётом оценщика позиция за позицией. Нашли в отчёте то, чего нет в акте, готовьте дополнительные доказательства сразу: фото с датой, видео, показания свидетелей, осмотр с участием соседа.
2. Направьте соседу письменную претензию с расчётом и предложением возместить добровольно. Отказ или молчание пригодятся в суде, а сам разговор о мировом дешевле экспертизы для вас обоих.
3. Иск подавайте на сумму отчёта. Вред возмещается в полном объёме тем, кто его причинил, вина предполагается, и доказывать её отсутствие обязан сосед (ст. 1064 и ст. 15 ГК РФ).
4. Заранее готовьтесь к ходатайству о судебной экспертизе. Свои вопросы эксперту и свою кандидатуру экспертного учреждения подавайте письменно в том же заседании. Если вопросы сформулирует только ответчик, отвечать эксперт будет на них.
5. Считайте риск завышения. Госпошлина и судебные расходы распределяются пропорционально удовлетворённой части иска (ст. 98 ГПК РФ), поэтому непокрытая доказательствами часть требования вернётся к вам расходами.
Ещё одно, чтобы не было неожиданности: компенсацию морального вреда при заливе от соседа суды по общему правилу не присуждают, вред здесь имущественный (ст. 151 ГК РФ). Расходы на оценку взыскать можно.
Что перечислено в акте о заливе: только отделка или мебель и техника тоже? От этого зависит, спорите вы о методике расчёта или о самом объёме повреждений.
После истечения срока давности 4 года после совершения ребенка, есть ли смысл и шанс получить оставшийся долг по алиментам
Ответить
Смысл есть, и начать нужно с того, что четырёхлетнего срока давности по алиментному долгу не существует. На требования из семейных отношений исковая давность по общему правилу не распространяется (ст. 9 СК РФ). Обязанность платить алименты прекращается совершеннолетием ребёнка, но долг, накопленный до этой даты, совершеннолетием не списывается (ст. 120 СК РФ) и взыскивается до полного погашения.
Сроком ограничено другое, предъявление исполнительного листа к исполнению. По документам о периодических платежах лист предъявляется в течение всего срока, на который платежи присуждены, и ещё три года после его окончания (ч. 4 ст. 21 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ). Отсюда и появляется цифра, которую вам, видимо, назвали.
Но она работает только в одном случае: если исполнительное производство было окончено и лист лежит у вас на руках. Если производство не окончено, оно идёт дальше и никакие три или четыре года на него не влияют. Кроме того, срок прерывается частичным исполнением, то есть любым удержанием или добровольным платежом должника (ст. 22 того же закона), а пропущенный срок восстанавливается судом при уважительных причинах (ст. 23).
Что делать:
1. Запросите у судебного пристава справку о размере задолженности и постановление о её расчёте. Это первый документ, без него разговор беспредметный: вы не знаете ни точной суммы, ни того, в каком состоянии производство.
2. Производство идёт, подавайте заявление о принудительных мерах: ограничение выезда, ограничение специального права, розыск имущества, обращение взыскания на счета и имущество должника.
3. Производство окончено, предъявляйте лист заново. Пропустили трёхлетний срок, одновременно подавайте в суд заявление о его восстановлении и прикладывайте доказательства уважительности. Без такого заявления пристав просто вернёт документ, и время вы потеряете.
4. Отдельно взыщите неустойку за просрочку: 0,1 процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день (п. 2 ст. 115 СК РФ). По многолетнему долгу она нередко превышает основную сумму, и это самостоятельный иск.
5. Требовать долг вправе именно вы как взыскатель, а не выросший ребёнок: расходы на его содержание несли вы.
Исполнительное производство у вас окончено или всё ещё ведётся, и есть ли на руках постановление пристава о расчёте задолженности? От этого зависит, взыскиваем мы дальше по действующему производству или сначала восстанавливаем срок.
На основании прекращения исп.про-ва от 22.03.2022 г., согласно п.2ст.120 СК РФ расчет задолженности пришел на 08.11.2024 г. по ОКВ: 643- 0 рублей. Отец ребенка уклонялся от уплаты алиментов, было два суда.Первый о признании безвестно отсутствующим должника, был отказ, в связи со свидетельством пристава о его места нахождении.2 суд я лишила его род.прав на основании большого долга по алиментам.
Здравствуйте. Я работаю воспитателем в сельской местности. С нас хотят снять надбавка ща работу в сельской местности. Законно ли это?
Ответить
Просто так снять её нельзя. Условия оплаты труда, включая надбавки, входят в обязательные условия трудового договора (ст. 57 ТК РФ), а изменить их работодатель вправе либо по письменному соглашению с вами (ст. 72 ТК РФ), либо в одностороннем порядке по ст. 74 ТК РФ, и у второго пути жёсткие рамки.
По ст. 74 ТК РФ работодатель обязан доказать, что изменились организационные или технологические условия труда: перестроена структура, изменилась технология работы, пересмотрены нормы. Нехватка денег в бюджете учреждения к таким причинам не относится, суды это отклоняют прямо (п. 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2). Плюс предупредить вас обязаны письменно не позднее чем за два месяца, и нарушение этого срока само по себе основание для отмены.
Если же надбавка установлена региональным или муниципальным актом об оплате труда педагогов либо отраслевым соглашением, учреждение своим положением отменить её не может вообще: локальный акт, ухудшающий положение работника, не применяется (ст. 8 ТК РФ).
Что делать:
1. Поднимите трудовой договор и положение об оплате труда, найдите, где надбавка названа и со ссылкой на какой акт. Пока это неизвестно, спорить не с чем.
2. Письменно запросите основание снятия надбавки и копию документа, которым оно оформлено. Запрос в двух экземплярах, на своём просите отметку о приёме, срок выдачи три рабочих дня (ст. 62 ТК РФ).
3. Соглашение об изменении условий оплаты не подписывайте. Подпись превращает одностороннее снижение в добровольное, и после неё оспорить почти нечего.
4. Жалоба в трудовую инспекцию и прокуратуру. По зарплатным суммам срок обращения в суд год со дня, когда деньги должны были быть выплачены (ст. 392 ТК РФ), за задержку идёт компенсация не ниже 1/150 ключевой ставки ЦБ за каждый день (ст. 236 ТК РФ).
Коллективная жалоба здесь сильнее индивидуальной: вы пишете «с нас», значит снимают не у вас одной.
Чем у вас установлена надбавка: трудовым договором, положением об оплате труда учреждения или региональным актом? От этого зависит, оспаривается снятие как нарушение договора или как незаконный локальный акт.
Здравствуйте, ситуация такая, сожитель ушёл на сво, есть ребёнок не зарегистрирован на мужа.
Муж пропал без вести 8 месяц уже, подала на установление отцовства.
Почему суд не назначает днк ребёнку, если в соц. Защите есть днк мужа?
Ответить
Ирина, здравствуйте.
Восьмой месяц без вестей и нерешённый статус ребёнка это тяжёлая связка, и решается она не ожиданием, а конкретными ходатайствами. Отвечаю прямо: суд не назначает ДНК не из формальности, а потому что сравнивать не с чем. Экспертиза сопоставляет два образца, а образца предполагаемого отца в деле нет, сдать материал он не может.
Про базу, о которой вы говорите. Данные военнослужащих хранятся не в социальной защите, а в федеральной базе геномной информации, которую ведёт МВД по Закону о государственной геномной регистрации от 03.12.2008 № 242-ФЗ. Соцзащита к ней доступа не имеет и передать ничего не может. Запросить сведения оттуда вправе суд, но только если вы об этом попросите письменно и укажете, где именно материал находится.
Дальше многое зависит от юридического статуса отца, и здесь три разные дороги.
Если он числится пропавшим без вести и умершим не объявлен, ваш иск об установлении отцовства идёт по ст. 49 СК РФ. Суд принимает любые доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребёнка, и генетическая экспертиза среди них лишь одно из средств, а не обязательное условие.
Если он признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим, правильнее другое требование: установление факта признания отцовства (ст. 50 СК РФ). Это особое производство, и доказывается там не биология, а то, что при жизни он признавал ребёнка своим.
Если статус пока не оформлен вообще, начинать надо с него, иначе суд будет откладывать дело по кругу.
Экспертизу можно провести и без личного образца отца, вариантов два:
1. По генетическому профилю из федеральной базы. Ходатайство об истребовании доказательств подаётся по ст. 57 ГПК РФ, адресуется суду, а запрос уходит в воинскую часть, военкомат и экспертно-криминалистический центр МВД.
2. По образцам его близких родственников. Родители предполагаемого отца дают материал, и экспертиза устанавливает родство ребёнка с ними. Методика стандартная, суды её принимают. Согласие родственников добровольное, поэтому договариваться с ними лучше до подачи ходатайства.
Что делать сейчас:
1. Подайте письменное ходатайство о назначении генетической экспертизы, прямо указав источник материала для сравнения. Устная просьба в заседании не оставит следа в деле, и в апелляции сослаться будет не на что.
2. Одновременно подайте ходатайство об истребовании сведений о геномной регистрации и документов из воинской части: рапорты, заявления на выплаты, анкеты, где он указывал ребёнка.
3. Соберите доказательства признания отцовства при жизни: переписку, фотографии, переводы денег, показания его сослуживцев и родственников, любые документы, где он назвал ребёнка своим. По делам такой категории именно эта совокупность чаще всего и решает исход.
4. Если сторона уклоняется от экспертизы, просите суд применить ч. 3 ст. 79 ГПК РФ: суд вправе признать факт установленным против уклоняющегося.
5. Не откладывайте из-за ожидания сведений о судьбе отца. От решения по отцовству зависят и пенсия по потере кормильца, и статус ребёнка, и права на выплаты, а рассматриваются такие дела долго.
Какой статус у отца ребёнка сейчас по документам: числится пропавшим без вести, признан судом безвестно отсутствующим или объявлен умершим? От этого зависит, идёт ваше дело по ст. 49 СК РФ или по ст. 50 СК РФ, а это два разных процесса с разным предметом доказывания.
Подала заявление о предоставлении отпуска без содержания 01.06. 2026г. Через полтора месяца начальник меня потерял... Работал за меня супруг, как договаривались с начальником, его условие было таким:" мне пофиг, кто будет на смене, главное чтоб на посту был человек.
Мне аккуратно перечисляли з/п ( её я естественно передавала мужу (по этому вопросу у супруга претензий нет). 8.07 начальник звонит, говорит, что у меня прогулов дофига... 01.08 я приступила к работе. 20.08 берут с меня объяснение и☝️ предлагают уволиться по собственному желанию либо буду уволена по статье...
Могу я оспорить в случае издания приказа об увольнении действия работодателя в суде?
Ответить
Надя, здравствуйте.
Оспорить можно, и позиция у вас не слабая. Заявление вы подали письменно, и это сейчас главное, что играет за вас: спор пойдёт не о том, были ли вы на посту, а о том, как работодатель оформил ваше отсутствие.
Отпуск без сохранения зарплаты даётся по письменному заявлению работника и оформляется приказом (ст. 128 ТК РФ). Заявление от 01.06 у вас есть. Дальше всё упирается в то, что работодатель с ним сделал. Если приказ издавали, прогула нет вообще: вы отсутствовали на законном основании, и увольнение по подпункту «а» пункта 6 части 1 ст. 81 ТК РФ разваливается сразу. Если приказа нет, работодатель будет говорить, что отпуск он не согласовывал, а вы просто не выходили.
Но и во втором случае у вас остаются два довода.
Первый довод про деньги. Вам аккуратно перечисляли зарплату за июнь и июль. За прогулы работодатель не платит. Начисление означает, что в табеле учёта рабочего времени за эти месяцы стоят отработанные смены, а не неявки. Табель утверждён самим работодателем, и он же теперь утверждает обратное. Такое противоречие суд видит хорошо.
Второй довод про срок. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее месяца со дня обнаружения проступка (ст. 193 ТК РФ). Начальник знал о вашем отсутствии 08.07, он сам вам звонил. Работодатель будет считать месяц от 01.08, когда вы вышли, и по длящемуся отсутствию суды такую позицию иногда принимают. Заявлять довод про 08.07 всё равно нужно: он ставит под сомнение процедуру целиком.
Что делать сейчас:
1. Заявление по собственному желанию не подписывайте ни при каких уговорах. Уволенный по собственному желанию оспаривает увольнение почти никогда, и предлагают вам это именно поэтому.
2. Объяснение вы уже дали. Возьмите себе копию с отметкой о принятии. Без копии вы не докажете, что вообще ссылались на договорённость с начальником, а в дело работодатель положит свою версию.
3. Письменно запросите приказ о предоставлении отпуска без сохранения зарплаты, табели учёта рабочего времени за июнь и июль и расчётные листки. Запрос в двух экземплярах, на своём просите отметку о приёме. Срок выдачи три рабочих дня (ст. 62 ТК РФ). Не выдадут, это тоже в вашу пользу: документы истребует суд, а уклонение работодателя оценит.
4. Если приказ об увольнении издадут, на иск у вас один месяц со дня вручения приказа или трудовой книжки (ст. 392 ТК РФ). Срок короткий, восстанавливается тяжело, поэтому подавать лучше с минимальным комплектом и дополнять потом. Госпошлину работник не платит (ст. 393 ТК РФ).
5. Параллельно жалоба в ГИТ. Иск она не заменяет и срок не продлевает, но проверка часто заставляет работодателя передумать до суда.
Отдельно про мужа. То, что смены закрывал он, играет за вас слабо: работодатель развернёт это как передачу работы постороннему человеку. Опираться нужно не на присутствие человека на посту, а на то, что работодатель это принимал и оплачивал.
Что стоит в табеле за июнь и июль напротив ваших дней: рабочие часы или отметка о неявке? От этого зависит, спорим мы о законности приказа или о самом факте прогула.
Здравствуйте. Я военнослужащий по контракту (рядовой, стрелок, в/ч 31135). Прошу юристов и медицинских экспертов оценить законность заключения ВВК.В 2026 году комиссия в г. Северодонецке поставила мне категорию «Б» (годен с незначительными ограничениями) со следующим диагнозом:«Смешанная стойкая комбинированная контрактура локтевого сустава правого предплечья, нейропатия правого срединного нерва с разрывом и формированием невромы проксимального конца нерва с незначительными нарушениями функции конечности».Фактическое состояние здоровья на протяжении 2-х лет (после ранения в 2024 году):Срединный нерв полностью разорван и до сих пор не сшит.Полностью отсутствует чувствительность в трёх пальцах (большом, указательном, среднем).Развилась выраженная мышечная атрофия руки (окружность уменьшилась на 2 см по сравнению со здоровой).Рука физически не поворачивается ладонью вверх (полное отсутствие ротации предплечья).В лучевой кости стоит металлоконструкция после многооскольчатого перелома.Вопросы к юристам:Какую именно категорию годности («В» или «Д») мне обязаны были установить по Расписанию болезней (ст. 26, 27, 65 Постановления Правительства РФ № 565) с такими нарушениями?В чём конкретно заключается ключевое нарушение врачей Северодонецкой ВВК, которые квалифицировали полный разрыв крупного нерва, атрофию на 2 см и отсутствие ротации руки как «незначительное» нарушение функций?
Ответить
Андрей, здравствуйте.
Статьи расписания вы подобрали верно, и слабое место заключения нащупали тоже верно. Спор здесь идёт не о диагнозе: диагноз комиссия признала полностью. Спор о степени нарушения функций, и именно эта строка определяет категорию.
Как устроена логика Расписания болезней. По ст. 26 (болезни периферической нервной системы) и ст. 65 (последствия травм костно-мышечной системы) категория зависит не от названия болезни, а от градации нарушения функций: значительное, умеренное, незначительное либо объективные данные без нарушения функции. Значительное выводит на «Д», умеренное на «В», незначительное оставляет «Б». Весь ваш вопрос упирается в одно слово в заключении.
Что в вашем описании работает против формулировки «незначительное». Незначительным при поражении периферического нерва принято считать негрубые чувствительные расстройства без атрофий и без выпадения функции. У вас другая картина: анатомический перерыв нерва с формированием невромы, полное выпадение чувствительности трёх пальцев, атрофия мышц на 2 см и отсутствие ротации предплечья. Контрактура локтевого сустава с утратой ротации оценивается по ст. 65 самостоятельно, и растворять её в «незначительном нарушении» по нерву неправильно.
Отдельный момент, который часто упускают. Нерв не сшит два года. Освидетельствование при незавершённом лечении и невыполненной реконструктивной операции это самостоятельный дефект процедуры: сначала лечение и оценка его результата, потом категория годности.
Формулировать нарушение стоит тремя пунктами, а не одним:
1. Степень нарушения функции определена без опоры на объективные исследования либо вопреки им. ЭНМГ, гониометрия и динамометрия это ровно те документы, которые переводят «незначительное» в «умеренное».
2. В заключении не обоснован выбор конкретного пункта статьи. Заключение обязано содержать не только диагноз, но и мотив применения именно этого пункта, иначе его нечем проверить.
3. Не оценена совокупность. Поражение нерва и стойкая контрактура это две разные статьи расписания, а категория определяется по наиболее тяжёлому нарушению.
Порядок действий:
1. Получите на руки копию заключения ВВК и всю медицинскую документацию, включая протоколы исследований. Без них жалоба остаётся набором слов.
2. Подайте жалобу в вышестоящую военно-врачебную комиссию с требованием отменить заключение и провести очное переосвидетельствование. Это самый быстрый путь и он ничего не стоит.
3. Параллельно проходите независимую военно-врачебную экспертизу по Правилам, утверждённым постановлением Правительства РФ от 28.07.2008 № 574. Её заключение спорит с выводами ВВК на равных, и суд обязан дать ему оценку.
4. Одновременно добивайтесь направления на ЭНМГ и консультацию нейрохирурга по поводу шва нерва. Каждый месяц без операции работает против вас дважды: страдает рука и слабеет позиция, потому что атрофию потом спишут на давность травмы.
5. Не помогло, готовьте административный иск в гарнизонный военный суд. Срок по КАС три месяца со дня, когда вы узнали о нарушении своего права (ст. 219 КАС), и пропускают его чаще всего именно на переписке с комиссиями.
Есть ли у вас на руках свежая ЭНМГ и заключение нейрохирурга о состоянии нерва? Этот документ решает исход: он либо переводит вашу ситуацию в умеренное или значительное нарушение функций, либо его отсутствие оставляет комиссии свободу писать «незначительное».
Здравствуйте, если иск удовлетворен , но взыскано с соответчика. Как будут распределять судебные расходы и может ты ли истец потом взыскать расходы, понесённые другим соответчиком ?
Ответить
Расходы истца лягут на того соответчика, с которого взыскано: по ст. 98 ГПК они присуждаются со стороны, не в пользу которой состоялось решение. Соответчик, в иске к которому отказано, за них не отвечает.
Обратная сторона неприятнее. Тот соответчик, к которому в иске отказано, вправе требовать возмещения своих расходов, и требовать он будет с истца: в этой части решение состоялось не в его пользу.
Дальше развилка, которая и решает исход.
Истец сам предъявил требование ко второму соответчику. Тогда расходы этого лица взыскиваются с истца в общем порядке. Снизить сумму можно по критерию разумности (ст. 100 ГПК), полностью снять нельзя.
Соответчика привлёк суд по собственной инициативе, требований к нему истец не заявлял. Тогда истец не является лицом, чьё поведение вызвало необходимость защиты, и в возмещении расходов такому соответчику суды отказывают. Логика здесь из постановления Пленума ВС РФ от 21.01.2016 № 1, которое привязывает распределение издержек к тому, чьи действия породили спор.
Что сделать:
1. Поднимите определение о привлечении второго соответчика и посмотрите, по чьему ходатайству он вошёл в дело. Это опорный документ по всему вопросу.
2. Проверьте протоколы заседаний: возражал ли истец против привлечения и заявлял ли к этому лицу самостоятельные требования. Если возражал, а суд привлёк, это фиксируется именно в протоколе.
3. Заявление о взыскании расходов уже подано, стройте возражения по двум линиям сразу: отсутствие требований истца к этому лицу и чрезмерность суммы (ст. 100 ГПК). Одна линия может не пройти.
4. Держите в голове срок: заявление о судебных расходах подаётся в течение трёх месяцев со дня вступления в силу последнего судебного акта (ст. 103.1 ГПК). Восстанавливают его редко и неохотно.
По чьей инициативе второй соответчик появился в деле и заявлял ли истец к нему самостоятельное требование? От ответа зависит, придётся истцу оплачивать его расходы или суд в этом откажет.
Здравствуйте, такая ситуация бухгалтер не сохраняет прожиточный минимум, но потом докидывают излишне списанные деньги, я подала жалобу в трудовую инспекцию и транспортную прокуратуру, так как они конкретно курируют таможню, сегодня звонил наш непосредственной начальник и сказал что приедет поговорить, вопрос могут ли меня уволить за это, тем более у меня есть под опекой внук
Ответить
Уволить за обращение в трудовую инспекцию и прокуратуру нельзя: такого основания в законе просто нет. Перечень оснований увольнения по инициативе работодателя закрытый (ст. 81 ТК РФ), жалобы в надзорный орган в нём не значится, а преследование работника за защиту своих прав подпадает под запрет дискриминации (ст. 3 ТК РФ).
Риск у вас другой, и он реальнее. В таких ситуациях увольняют не «за жалобу», а подводят под дисциплинарку: внезапные докладные, требования объяснительных, невыполненное задание, а дальше п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК за неоднократное неисполнение обязанностей. Опасен не сам разговор с начальником, а то, что начнётся после него.
Отдельно по внуку. Часть 4 ст. 261 ТК запрещает увольнение по инициативе работодателя лица, воспитывающего ребёнка до 14 лет без матери, и единственного кормильца ребёнка-инвалида. Опекун относится к законным представителям ребёнка, поэтому здесь всё решает возраст внука и то, есть ли у него мать.
Что делать сейчас:
1. Разговор с начальником запишите на диктофон. Запись беседы, в которой вы сами участвуете, суды по трудовым спорам принимают.
2. Любые распоряжения принимайте письменно, под подпись и с датой. Устное требование просите продублировать по рабочей почте.
3. Сохраните копии жалоб в ГИТ и прокуратуру с отметками о приёме. Именно они свяжут ваше обращение с последующим давлением, если оно начнётся.
4. По удержаниям требуйте письменный ответ бухгалтерии. Право на сохранение прожиточного минимума закреплено в ст. 446 ГПК РФ и ст. 99 Закона об исполнительном производстве и реализуется по заявлению: приставу, если удержания идут по его постановлению, либо самому работодателю, если исполнительный документ поступил напрямую от взыскателя. Схема «сначала списали, потом докинули» это нарушение, а не исполнение нормы.
5. Появится приказ о взыскании, срок на обжалование в суд 3 месяца (ст. 392 ТК РФ). По увольнению срок всего месяц, его пропускают чаще всего.
Сколько лет внуку и вы его единственный опекун? От этого зависит, работает ли у вас прямой запрет на увольнение по ч. 4 ст. 261 ТК или защищаться придётся через дискриминацию по ст. 3 ТК.
Банк в уведомлении о привлечении иного лица согласно изменений 2021 года в закон №230-ФЗ (добавилось требование об информировании о праве на отказ от взаимодействия) не указал ссылку на право об отказ от взаимодействия. В связи с чем, считается ли данное уведомление законным и необходимо ли мне направлять в адрес банка заявление об отказе о привлечении иного лица? Или уведомление автоматически считается недействительным, и на него не нужно реагировать?
Ответить
Нет, автоматически недействительным такое уведомление не становится, и реагировать на него всё равно придётся.
В 230-ФЗ нет нормы, которая связывала бы дефект уведомления с его ничтожностью. Статья 9 обязывает кредитора уведомить о привлечении иного лица в течение тридцати рабочих дней и задаёт требования к содержанию уведомления. Нарушение этих требований влечёт ответственность кредитора, но не отменяет самого факта привлечения: это состав по ст. 14.57 КоАП, надзор за такими нарушениями у ФССП.
Второе важнее для вас. Отказ от взаимодействия по ст. 8 230-ФЗ работает только как ваше активное действие. Он возникает из вашего заявления, направленного одним из трёх способов: через нотариуса, заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением под расписку. Пока заявления нет, взаимодействие остаётся законным независимо от того, разъяснил вам банк это право или промолчал.
Отсюда вывод: заявление направлять нужно. Ждать, что дефектное уведомление само что-то отменит, значит терять время и продолжать законно принимать звонки.
Порядок:
1. Проверьте дату возникновения просрочки. Отказ от взаимодействия заявляется не ранее чем через четыре месяца с этого дня (ч. 6 ст. 8 230-ФЗ). Заявление, поданное раньше, применению не подлежит, и подавать его придётся заново.
2. Направьте заявление об отказе от взаимодействия заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения. Опись тут не формальность: она доказывает, что в конверте лежало именно заявление, а не пустой лист.
3. Отдельно подайте жалобу в территориальный орган ФССП на нарушение требований к содержанию уведомления. Предписание и штраф по ст. 14.57 КоАП действуют на банк заметно лучше переписки.
4. Сохраните само уведомление и конверт со штемпелем. Это доказательство и по жалобе, и на случай спора о датах.
Имейте в виду: отказ от взаимодействия долг не прекращает и не мешает кредитору идти в суд. Он снимает звонки, сообщения и личные встречи, не более того.
Сколько прошло с даты первой просрочки по вашему договору? Если меньше четырёх месяцев, заявление сейчас подавать бессмысленно, и порядок действий будет другим.
Здравствуйте. Мной с банком были заключены кредитные каникулы сроком на 4 месяца по причине снижения дохода на 30%.Скоро они завершаться. Подскажите, пожалуйста, могу ли я их продлить до максимальных 6 месяцев или это уже невозможно?
Ответить
Продлить уже идущий льготный период нельзя: такого механизма в законе нет. Предел в шесть месяцев относится к длительности, которую заёмщик сам указывает в требовании, вы указали четыре, и этот срок зафиксирован.
Что закон даёт и чего не даёт. Статья 6.1-2 Закона о потребительском кредите позволяет заёмщику определить длительность льготного периода в пределах шести месяцев и в любой момент прекратить его досрочно, направив уведомление. Обратной процедуры, то есть добавления месяцев к текущему периоду, там не предусмотрено. Банк откажет не из вредности, ему просто нечем это оформить.
Остаются два пути:
1. Реструктуризация по соглашению с банком. Это уже не ваше право, а его усмотрение: заявление, подтверждение снижения дохода, новый график. Соглашайтесь только на письменные условия и заранее посчитайте итоговую переплату. Банки обычно удлиняют срок и добирают процентами больше, чем вы выигрываете на паузе.
2. Новое требование о льготном периоде, если по вашему кредиту повторное обращение вообще допустимо. Тут всё зависит от вида кредита и основания: у ипотечных каникул (ст. 6.1-1) и у каникул по потребительскому кредиту (ст. 6.1-2) условия повторного обращения разные, а если каникулы дали по внутренней программе банка, а не по закону, правила диктует ваш договор.
Что сделать до окончания каникул:
1. Поднимите своё заявление и ответ банка. Там прямо указано, по какой норме или программе предоставлен льготный период, и это опорная бумага для любого следующего шага.
2. Обращайтесь минимум за две недели до окончания. После первой просрочки разговор идёт уже с неустойкой и записью в кредитной истории, а испорченная история сужает выбор на годы вперёд.
3. Подавайте заявление письменно: через отделение с отметкой о приёме или через личный кабинет со скриншотом. Устное обещание менеджера в спор не возьмёшь.
4. Если и после отсрочки платёж останется неподъёмным, считайте не новую паузу, а варианты списания долга. Отсрочка при падении дохода на треть часто просто отодвигает ту же проблему.
По какому основанию вам предоставили каникулы: по закону о потребительском кредите, по ипотечным каникулам или по собственной программе банка? От этого зависит, есть ли у вас право на повторное требование или остаётся только договариваться.
Здравствуйте. Гражданское дело. 80-летний инв. 2-й гр. доверенное лицо то же пенсионер уезжает по путевке на отдых. Он уже приобрел путевку. В следующим заседании будет назначена экспертиза. Если экспертиза будет назначена на то время когда доверенное лицо не сможет явиться, то это будет причиной назначить экспертизу по приезду доверенного лица? Или можно только попросить, но судья может и отказать?
Ответить
Отпуск представителя безусловным основанием не является, отказать судья вправе. Но задача решается по-другому, и шансы хорошие, если заявиться до заседания, а не после.
Сначала механика. Суд не назначает день проведения экспертизы. Он выносит определение (ст. 79, 80 ГПК), где указывает вопросы, экспертное учреждение и срок, не позднее которого заключение должно быть готово. Конкретную дату осмотра назначает уже эксперт. Поэтому просить «провести экспертизу после приезда» бесполезно, а вот просить указать в определении, что исследование проводится не ранее конкретного числа, вполне реально.
Второе. Право присутствовать при проведении экспертизы у вас есть: ч. 3 ст. 84 ГПК разрешает лицам, участвующим в деле, присутствовать при исследовании, кроме случаев, когда это помешает работе эксперта. На эту норму и опирайтесь в ходатайстве, иначе просьба выглядит как личное неудобство.
Что делать:
1. Подайте письменное ходатайство заранее, через канцелярию с отметкой о приёме. Устная просьба в заседании не оставит вам документа для апелляции.
2. Приложите копию путёвки и проездных документов с датами. Ссылка на отпуск без подтверждения не работает, подтверждённые даты работают.
3. Формулируйте конкретно: указать в определении срок проведения исследования не ранее такого-то числа и обязать экспертное учреждение известить стороны о дате осмотра.
4. Как только определение вынесут, свяжитесь с экспертным учреждением напрямую и согласуйте день. На практике это решается быстрее, чем через суд.
Отдельно о риске, который серьёзнее отпуска. Если для экспертизы нужно личное участие самого доверителя, а не представителя, уклонение от неё позволяет суду признать спорный факт установленным или опровергнутым (ч. 3 ст. 79 ГПК). Представитель на осмотре желателен, а вот сам участник процесса должен быть обязательно.
Какая именно экспертиза назначается и требуется ли для неё осмотр или личное участие? Если исследование идёт по документам дела, вопрос снимается сам собой: присутствовать там негде.
Добрый день! Интересует есть ли возможность подать в суд на больницу? 17 июня вечером сломала пятку, вызвала скорую, увезли в травму, там была большая очередь, поехали в другую травму, сделали рентген, врач сказал пятка вдребезги, нужно оперировать, отправили в больницу в санпропускник, к нам вышел дежурный врач сказал, что ничего страшного и «лучшая операция - обойтись без операции», ночью 18 июня наложили гипс и отпустили домой, эти сутки я еле пережила, боль была невыносимая, 19 июня пришла на прием амбулаторно, там другой доктор, спросил жалобы, попросил пошевелить пальцами, я не смогла этого сделать, врач сказал что не работает большеберцовый нерв и нужно оперировать перелом пятки со смещением отломков, в итоге он дал направление снова в тот же санпропускник, пришла туда, сняли гипс, посмотрели и надели новый гипс, сказали на выходных не оперируют приходить в понедельник на операцию, пришла 22 июня на госпитализацию, прооперировали только 27 июня, выполнена открытая репозиция перелома правой пяточной кости, блокированный остеосинтез пластиной LC-LCP Synthes, винтами, выписали 02 июля, записалась к платному неврологу, она направила на УЗИ нерва и на ЭНМГ, результаты узи - Признаки локальной невропатии малоберцового нерва в фибулярном канале, результаты ЭНМГ - по данным эмг регистрируются признаки аксонально-демиелинизирующей сенсорно-моторной нейропатии правого малоберцового нерва, с блоком проведения по двигательным и чувствительным волокнам и нарушением функции проведения импульса по волокнам (замедление на участке «головка малоберцовой кости-подколенная ямка»), невролог сказала, что нерв передавили гипсом, могу ли я подать в суд на врачей которые решили вместо операции наложить гипс и передавили нерв?
Ответить
Анна, здравствуйте.
Подать в суд вы можете, и по вашим документам это не пустая затея: УЗИ и ЭНМГ показали поражение в фибулярном канале, то есть ровно там, где нога была зажата гипсом.
Главное, что нужно знать про такие дела: доказывать невиновность будет больница, а не вы. Вина причинителя вреда предполагается (п. 2 ст. 1064 ГК), а Пленум ВС РФ в постановлении от 15.11.2022 № 33 возложил на медицинскую организацию обязанность доказать, что помощь оказана правильно. Там же сказано важное: дефекты оказания помощи дают право на компенсацию морального вреда даже тогда, когда прямая причинная связь с ухудшением здоровья не доказана. Дефектов в вашем описании видно минимум два: отказ от операции ночью 18 июня вопреки заключению врача, который смотрел рентген и сказал оперировать, и пять дней ожидания операции после госпитализации 22 июня.
Требовать можно расходы на платного невролога, УЗИ, ЭНМГ, лекарства и реабилитацию (ст. 1085 ГК), утраченный заработок за время нетрудоспособности, компенсацию морального вреда (ст. 151, 1101 ГК) и штраф 50% от присуждённого, если больница откажется платить добровольно (п. 6 ст. 13 ЗоЗПП; на помощь по ОМС этот закон распространяется, п. 9 постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 № 17).
По срокам можно выдохнуть: на требования о возмещении вреда здоровью исковая давность не распространяется (ст. 208 ГК). Деньги за прошлое время взыскивают максимум за три года, но само право не сгорает.
Что делать:
1. Прямо сейчас письменно запросите копии медицинской карты стационарного больного и амбулаторной карты целиком, вместе с дневниками наблюдения и информированными согласиями. Это ваше право по ст. 22 Закона № 323-ФЗ. Тянуть не стоит: чем позже запрос, тем выше шанс, что записи будут дооформлены.
2. Подайте в свою страховую компанию по полису ОМС заявление на экспертизу качества медицинской помощи (ст. 40 Закона № 326-ФЗ). Для вас она бесплатна, а её акт становится опорным доказательством дефектов.
3. Параллельно жалоба в территориальный орган Росздравнадзора и в областной минздрав. Их проверки дают документы, которые сами вы не получите.
4. Соберите все чеки: невролог, УЗИ, ЭНМГ, лекарства, дорога в больницу. Расход без чека в суде не существует.
5. Претензия главному врачу с конкретной суммой, затем иск в районный суд. Госпошлину по иску о возмещении вреда здоровью вы не платите (пп. 3 п. 1 ст. 333.36 НК). В суде назначат судебно-медицинскую экспертизу, вопросы для неё готовятся заранее.
Исход решит один вопрос экспертизы: невропатия малоберцового нерва вызвана сдавлением гипсом и отсрочкой операции или самой травмой пяточной кости. Ваша сильная позиция тут в записи от 19 июня, где зафиксировано, что пальцами вы уже не двигали. Это сутки после наложения гипса, и такая хронология работает на вас.
Подписывали ли вы 18 июня информированное согласие или отказ от оперативного лечения, и что в нём написано? Если в карте лежит ваш письменный отказ от операции, стратегия меняется полностью, и увидеть эту бумагу нужно первым делом.
Добрый день! Будьте добры объясните. Я сделал регистрацию иностранным гражданам в своей собственности с предоставлением жилья. Спустя месяц был вызван в мировой суд и осужден на штраф в 100 тысяч рублей. За 10 месяцев собрал документы и свой штраф судья отменила. Но при этом я остался уголовником в прошлом?
Ответить
Скорее всего нет, уголовником вы не остались. Десять месяцев ушло на документы, штраф судья сняла, а главный вопрос так и повис, поэтому разберу по вариантам: точный ответ зависит от того, каким документом закончилось дело.
Судимость возникает только с момента вступления обвинительного приговора в силу и держится до погашения (ст. 86 УК). Приговор отменён и дело прекращено, значит судимости не возникло вовсе: юридически осуждения не было. Суд освободил вас от наказания, результат тот же, ч. 2 ст. 86 УК прямо называет такое лицо несудимым. И только третий вариант, когда приговор устоял, а штраф вы исполнили, даёт судимость, и при штрафе она погашается через год после исполнения наказания (п. «б» ч. 3 ст. 86 УК).
Теперь то, о чём обычно узнают поздно. Даже при полном прекращении дела запись о факте уголовного преследования остаётся в информационном центре МВД, и в справке о наличии или отсутствии судимости она будет видна вместе с основанием прекращения. Убрать эту строку нельзя. Мешает она не везде, а там, где закон требует отсутствия самого факта уголовного преследования, например при работе с несовершеннолетними по ст. 351.1 ТК.
Что сделать:
1. Получите в суде копию итогового документа с отметкой о вступлении в силу. Смотрите не на слово «отменён», а на точную формулировку: прекращение дела, отмена приговора с прекращением, освобождение от наказания.
2. Найдите в нём основание прекращения. Реабилитирующее, то есть отсутствие события или состава, даёт вам право на реабилитацию по гл. 18 УПК: возмещение вреда, возврат уплаченного и официальное извинение прокурора.
3. Штраф уже уплачен, подавайте заявление о возврате. При реабилитирующем основании деньги возвращают в порядке ст. 135 УПК, само это не произойдёт.
4. Закажите справку о наличии или отсутствии судимости через Госуслуги. Увидеть её содержание самому дешевле, чем узнать о записи от кадровика при устройстве на работу.
Каким документом завершилось дело: постановлением о прекращении уголовного дела, апелляционным решением об отмене приговора или освобождением от наказания? По формулировке сразу станет видно, есть ли у вас право ещё и на возврат денег с компенсацией.
Решили сделать мужу (25 лет) загранпаспорт, подали заявление через госуслуги и получили приглашение на прием в МВД для подачи документов, в перечне документов указано, что нужен военный билет. Военный билет муж утерял, восстанавливать идти в военкомат в наше время считаем небезопасным. Возможно ли сделать загранпаспорт без военного билета? Муж служил в армии в 2020 году, не мобилизирован и не призван. Примут ли у него документы, есть ли смысл ехать?
Ответить
Загранпаспорт без военного билета оформить можно, но не в обход военкомата: закон допускает вместо билета справку военного комиссариата, а выдаёт её тот же комиссариат.
Как устроено требование. Для мужчин призывного возраста, а с 2024 года это от 18 до 30 лет, при подаче документов на загранпаспорт предъявляется военный билет либо справка военкомата о том, что заявитель призыву не подлежит. Мужу 25, служба по призыву пройдена в 2020 году, он в запасе, и такая справка для него формальность. Но без одной из этих бумаг подразделение по вопросам миграции вправе документы не принять, поэтому ехать на приём наудачу смысла немного.
Что важнее самого паспорта:
1. Утрата документа воинского учёта обязывает обратиться в военкомат в двухнедельный срок (ст. 10 Закона о воинской обязанности и военной службе), иначе появляется административный штраф по ст. 21.7 КоАП. Обращение за дубликатом это учётное действие, а не призывное мероприятие.
2. Проверьте статус мужа в Реестре повесток и в личном кабинете Госуслуг. Если повестка направлена, включаются временные меры, среди них запрет на выезд из страны, и тогда загранпаспорт задачу не решает вовсе. Выяснить это нужно до любой поездки в военкомат.
3. Мужчина, отслуживший по призыву, призыву больше не подлежит. Опасения касаются мобилизационных мероприятий, а не призыва, и запрос дубликата сам по себе их не приближает: на учёте он и так стоит, военкомат о нём знает.
Порядок действий:
1. Сначала Реестр повесток и уведомления на Госуслугах. Это первый шаг, а не последний.
2. Запись в военкомат по месту учёта за дубликатом военного билета. Нужны паспорт, заявление и фотографии, точный список уточните в своём комиссариате, он различается.
3. Там же запросите справку о пребывании в запасе. Её принимают вместо военного билета, и она решает вопрос с МВД.
4. Приглашение в МВД перенесите, а не пропускайте молча. Неявка даёт отказ в услуге, и заявление придётся подавать заново вместе с пошлиной.
Проверяли ли вы записи о повестках в Реестре воинского учёта на Госуслугах? От этого зависит всё остальное: без записей перед вами обычное восстановление документа, с записью порядок действий совсем другой.
Здравствуйте. Работаю методистом в центре дополнительного образования. Возник вопрос по занятиям с детьми инвалидами и ОВЗ. Обязаны ли их обучать индивидуально, если того хотят родители или можем сажать их в общую группу, сокращая численность детей в группе. Где это прописано?
Ответить
Индивидуальные занятия по одному лишь желанию родителей организовывать вы не обязаны. Обязанность рождается из документа, а не из просьбы.
Где это прописано. Статья 79 Закона об образовании (273-ФЗ) говорит прямо: образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Выбор формы остаётся за организацией, но связан с созданием специальных условий, а их содержание определяется заключением психолого-медико-педагогической комиссии, для детей-инвалидов дополнительно ИПРА. Для допобразования это дополняется ч. 3 ст. 75 273-ФЗ и Порядком организации деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (приказ Минпросвещения России от 27.07.2022 № 629), где для обучающихся с ОВЗ и инвалидов предусмотрены и уменьшенная наполняемость групп, и индивидуальные занятия, и увеличенные сроки освоения программы.
Рабочее правило получается такое:
1. В заключении ПМПК или в ИПРА написано про индивидуальные занятия либо обучение по индивидуальному учебному плану. Тогда вы обязаны это обеспечить, и отказ обернётся предписанием.
2. Указаны только специальные условия без формы обучения. Тогда вы вправе включить ребёнка в общую группу, сократив наполняемость. Это законная и самая распространённая модель.
3. Документов родители не представили вовсе, а просят индивидуально. Обязанности нет, организуете по своему учебному плану.
Что сделать, чтобы закрыть риск для центра:
1. Пропишите в локальном акте наполняемость групп при наличии обучающихся с ОВЗ и порядок организации таких занятий. Спор с родителями почти всегда упирается в отсутствие вашего локального акта, а не в закон.
2. Запрашивайте заключение ПМПК и ИПРА при зачислении письменно и фиксируйте, если родители их не представили.
3. Ответы родителям давайте письменно, со ссылкой на конкретный пункт заключения. Устный отказ становится жалобой в Рособрнадзор и прокуратуру, письменный со ссылкой на документ обычно нет.
4. Не обещайте условий, которых нет в программе. Адаптированную дополнительную общеразвивающую программу сначала разрабатывают и утверждают, иначе центр обязуется к тому, чего дать не может.
Что записано в заключении ПМПК у конкретного ребёнка и есть ли у него ИПРА? Именно формулировка в этих документах, а не позиция родителей, решает, вести индивидуально или сажать в группу.
Здравствуйте Уважаемые юристы! Вопрос такой хочу купить квартиру которая приобреталась в браке при оформлении договора купли продажи юрист пояснил что продавец более трех лет в разводе и согласия экс супруга не обязательно срок вышел для раздела имущества, я сомневаюсь что это так и сделка будет не законна
Ответить
Нюша, здравствуйте.
Сомневаетесь вы обоснованно. Формула «три года с развода прошли, значит согласие не нужно» неверна в главном: трёхлетний срок из ст. 38 СК не превращает общее имущество в личное.
Разберу по частям.
Нотариальное согласие супруга по ст. 35 СК требуется, только пока брак существует. После развода эта норма не работает, и Росреестр сделку зарегистрирует без всякого согласия. На это юрист продавца и опирается, и в этой части он прав.
Дальше начинается то, о чём он умалчивает. Развод сам по себе имущество не делит. Пока раздела не было, квартира остаётся в общей совместной собственности бывших супругов, и распоряжение ею идёт уже по ст. 253 ГК. Трёхлетний срок из п. 7 ст. 38 СК это срок исковой давности, и Пленум ВС РФ в постановлении от 05.11.1998 № 15 разъяснил: течёт он не с даты расторжения брака, а со дня, когда бывший супруг узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Человек, который десять лет квартирой не интересовался и узнал о продаже на прошлой неделе, в срок укладывается.
Чем это грозит вам. Бывший супруг вправе оспорить сделку по п. 3 ст. 253 ГК, доказывая, что вы знали или заведомо должны были знать об отсутствии его согласия. Вот здесь ваше слабое место: из правоустанавливающих документов продавца видно, что квартира куплена в браке, и довод «я не знала» уже не сработает. Итог проигрыша: у вас появляется сособственник на половину квартиры либо право требовать деньги с продавца, которых к тому моменту может не быть.
Что сделать до сделки:
1. Поднимите документ-основание продавца, то есть как именно он получил квартиру. Покупка в браке это общее имущество. Наследство, дарение и приватизация к общему не относятся (ст. 36 СК), и тогда вопрос снимается целиком.
2. Запросите свидетельство о расторжении брака плюс один из документов о судьбе имущества: соглашение о разделе, брачный договор, решение суда. Любой из трёх закрывает риск.
3. Ничего этого нет, добивайтесь нотариального согласия бывшего супруга либо его нотариального заявления об отсутствии притязаний. Продавец отказывается такую бумагу получать, вот вам и ответ по сделке.
4. Включите в договор заверение продавца по ст. 431.2 ГК: имущество общим не является, притязаний третьих лиц нет, при их появлении продавец возмещает убытки. От иска это не спасёт, но даст основание взыскать потери.
5. Посмотрите титульное страхование на три года. Относительно цены квартиры стоит немного, а покрывает ровно этот риск.
На каком основании продавец приобрёл квартиру и что стоит в документе-основании? Купля-продажа в период брака ведёт вас к пункту 3, наследство или дарение снимают все опасения одной бумагой.
Цепь ГРМ вышла из строя на 3,5 года эксплуатации новой машины купленной в салоне. В списке гарантийного обслуживания гарантийный срок 3 года установлены на детали: • ремень ГРМ, • ремень привода вспомогательных агрегатов, • натяжные устройства и ролики ремня ГРМ и ремня привода вспомогательных агрегатов, • глушитель гарантийный срок 5 года установлены на детали: • лакокрасочное покрытие, • турбонагнетатель, • блок цилиндров, головка блока цилиндров, клапанная крышка, масляный поддон, • коленчатый вал, распределительный вал, • маховик, шатуны, поршни, впускные и выпускные клапана, • шестерни, валы, корпус трансмиссий. Дилер отказывает в замене, ссылаясь на ремень ГРМ (3 года), хотя у меня цепь. Правомерно?
Ответить
Иван, здравствуйте.
Ваш довод верный. Ремень и цепь это разные узлы, и распространять на цепь срок, установленный для ремня ГРМ, дилер не вправе.
Почему так. Перечень деталей с сокращённым гарантийным сроком ограничивает ваши права по сравнению с общей гарантией на автомобиль, а такие условия толкуются буквально и в пользу потребителя: что прямо не названо в перечне, под сокращённый срок не попадает (п. 1 ст. 16 ЗоЗПП признаёт ничтожными условия, ущемляющие права потребителя). В вашем списке названы ремень ГРМ, ремень привода вспомогательных агрегатов, натяжные устройства и ролики ремня. Цепи там нет. По функции цепь и ремень взаимозаменяемы, но это разные детали с разным ресурсом, и укороченный срок производитель ставит именно на ремень как на расходник.
Дальше всё решают две цифры из вашей сервисной книжки: общий гарантийный срок на автомобиль и ограничение по пробегу.
Если общая гарантия на автомобиль ещё идёт. Цепь покрывается ею как обычная составная часть. Пункт 3 ст. 19 ЗоЗПП говорит прямо: если на комплектующее установлен гарантийный срок меньшей продолжительности, чем на основной товар, требования по недостатку комплектующего предъявляются в пределах гарантии на товар. Сокращённый срок на деталь общую гарантию не отменяет.
Если общая гарантия закончилась, а пятилетний перечень действует. Смотрите не только на саму цепь, но и на то, что пострадало следом. В пятилетнем списке у вас коленчатый и распределительный вал, клапаны, поршни, шестерни и валы. При растянутой или оборванной цепи почти всегда достаётся клапанам и постелям распредвала, а это уже прямо названные детали с пятилетним сроком. Требование по ним заявляется отдельно, и возражение про ремень к ним не относится никак.
Если гарантия истекла полностью. Остаётся п. 6 ст. 19 ЗоЗПП: при существенном недостатке производственного характера требование о безвозмездном устранении предъявляется изготовителю в течение срока службы, а если он не установлен, в течение десяти лет. Разрушение цепи на 3,5 годах на такой недостаток похоже, но доказывать придётся экспертизой, и это ваши расходы до момента, пока суд не взыщет их с ответчика.
Порядок действий:
1. Затребуйте письменный отказ с указанием конкретного пункта гарантийных условий. Устного отказа в споре не существует, дилер от него откажется.
2. Выпишите из сервисной книжки общий гарантийный срок на автомобиль и лимит пробега. Это опорные цифры всего спора.
3. Направьте дилеру и изготовителю письменную претензию с требованием безвозмездно устранить недостаток. Предельный срок устранения 45 дней (ст. 20 ЗоЗПП).
4. Требуйте проверку качества за счёт продавца (ст. 18 ЗоЗПП). Не согласны с её выводом, заказывайте независимую экспертизу причины разрушения цепи: производственный дефект или нарушение эксплуатации.
5. При отказе иск. Госпошлину потребитель не платит (ст. 17 ЗоЗПП), сверху штраф 50% от присуждённого (п. 6 ст. 13) и моральный вред (ст. 15).
Какой общий гарантийный срок на автомобиль записан в сервисной книжке и какой у вас пробег? От этого зависит, идёте вы коротким путём через п. 3 ст. 19 или через сопутствующие повреждения из пятилетнего перечня.
Требуется составить брачный договор на 2 квартиры для заверения в Консульстве РФ в Анталье. Нужен юрист по семейному праву
Ответить
Заверить брачный договор в консульстве РФ можно. Консульские должностные лица вправе удостоверять сделки (ст. 38 Основ законодательства о нотариате, ст. 26 Консульского устава РФ), а документ, удостоверенный консулом, действует в России без апостиля и легализации.
Тонкость, из-за которой чаще всего и отказывают: консулу запрещено удостоверять договоры об отчуждении недвижимости, находящейся в России. Брачный договор к ним не относится, он меняет режим собственности супругов, а не передаёт объект от одного лица другому. Толкование у разных консульств расходится, поэтому позицию генконсульства в Анталье лучше выяснить до записи, а не с готовым текстом на руках.
Что учесть:
1. Форма только нотариальная, иначе договор ничтожен (п. 2 ст. 41 СК). Ни простая письменная форма, ни турецкий нотариус её для российской недвижимости не заменяют.
2. Идти нужно вдвоём. Брачный договор считается сделкой, неразрывно связанной с личностью, и по доверенности его, как правило, не удостоверяют.
3. По каждой квартире в тексте должны стоять точные данные из ЕГРН: кадастровый номер, адрес, площадь, основание приобретения. Ошибка в кадастровом номере обернётся отказом Росреестра уже в России.
4. Если договор меняет режим собственности на уже оформленные квартиры, изменения вносятся в ЕГРН. Вот эти документы подать через представителя по доверенности можно.
5. Имеет смысл сразу закрыть и будущее имущество, и порядок несения расходов по квартирам. Второй раз ехать в консульство ради дополнения вы вряд ли захотите.
Обе квартиры находятся в России или одна из них в Турции? От этого зависит применимое право: российский брачный договор турецкую недвижимость охватывает ограниченно, там действует право страны, где расположен объект.
Подготовка самого текста под ваши объекты это отдельная работа, и закончить её нужно до записи в консульство.
Добрый день! Обе квартиры находятся в С-Пб, я единственный собственник. Гос регистрация на моё имя. Сейчас, для продажи одной из квартир, требуется оформление брачного договора. Иначе деньги от продажи будут зачислены на счёт C (тк квартира приобреталась в браке с гражданином Великобритании)
Да, логика банка понятна и укладывается в общую картину. Квартиры куплены в браке, значит по умолчанию это общая совместная собственность (ст. 34 СК), и для банка ваш муж как гражданин недружественного государства выступает совладельцем половины выручки, отсюда счёт «С» на его долю. Брачный договор, которым обе квартиры переводятся в вашу личную собственность, эту связь разрывает: муж перестаёт быть совладельцем, и деньги от продажи идут на обычный счёт. Ключевое условие: договор должен быть подписан и удостоверен до сделки купли-продажи, банк смотрит на дату. Само получение разрешения правительственной комиссии здесь не требуется, но формулировки в тексте должны быть однозначными, иначе банк или Росреестр всё равно запросят подтверждение режима собственности.
Проект договора под ваши два объекта я могу подготовить: пришлите в личные сообщения выписки ЕГРН по обеим квартирам и дату, к которой нужна продажа.
Здравствуйте, мне 20 лет, у меня в свидетельстве о рождении записан отец со слов матери (Шеин Евгений Анатольевич) в жизни он Локошко Евгений Анатольевич. У меня есть однородная сестра. Она официально папина дочь и у нее есть сестра записана на нашего папу, но мне не кровная. Папа с 18 июня 2026 года пропавший без вести в зоне боевых действий. Помогите пожалуйста составить иск, чтобы сейчас установить отцовство пока он бп
Ответить
Дарья, здравствуйте.
Спешите вы правильно. Пока отец числится пропавшим без вести и не объявлен умершим, дело идёт по исковому производству, и это для вас более короткий путь.
Сначала то, что снимает лишнюю работу. Запись об отце со слов матери юридически отцом его не делает: по п. 3 ст. 51 СК при неустановленном отцовстве фамилия отца пишется по фамилии матери, а имя и отчество по её указанию. Оспаривать такую запись по ст. 52 СК не нужно. Достаточно иска об установлении отцовства, изменение актовой записи суд укажет в решении.
Куда и к кому. Иск предъявляется к самому отцу, вы совершеннолетняя и подаёте его от своего имени (ст. 49 СК). Подать можно в районный суд по вашему месту жительства, закон это прямо разрешает (ч. 3 ст. 29 ГПК). Неизвестное место пребывания ответчика дело не останавливает: суд рассматривает его по последнему известному месту жительства и назначает отсутствующему ответчику адвоката (ст. 50 ГПК).
Дальше главное, доказательства. Статья 49 СК допускает любые доказательства происхождения, но на практике суд смотрит на генетику. Отца нет физически, поэтому работают обходные пути:
1. Экспертиза родства с сестрой, которая официально записана дочерью вашего отца. Вывод о неполнородном или полнородном родстве между вами двумя означает общего отца.
2. Экспертиза с родителями отца, если бабушка или дедушка живы и согласны. Родство по восходящей линии устанавливается не менее надёжно.
3. Ходатайство об истребовании образцов ДНК отца из воинской части и профильного учреждения Минобороны. У военнослужащих биоматериал для идентификации отбирается, и суд вправе его запросить, а вы сами нет.
4. Всё остальное в дело: фотографии, переписка, денежные переводы, показания родственников и соседей, любые документы, где он назван вашим отцом.
Почему тянуть нельзя. Если отца объявят умершим, путь меняется целиком: вместо иска будет особое производство об установлении факта признания отцовства (ст. 50 СК, ст. 264 ГПК), а там доказывают уже не биологическое родство, а то, что он при жизни признавал вас дочерью. Это заметно тяжелее, и от статуса зависят в том числе выплаты членам семьи военнослужащего.
Что делать сейчас:
1. Соберите документы: своё свидетельство о рождении, свидетельство о рождении сестры, справку военкомата или воинской части о признании отца пропавшим без вести, данные отца под настоящей фамилией.
2. Поговорите с сестрой и её матерью о ДНК-экспертизе до подачи иска. Их согласие или отказ определяет, чем вы будете доказывать родство.
3. Ходатайство о назначении генетической экспертизы подавайте вместе с иском, а не после первого заседания. Иначе это лишний месяц.
4. Отдельным ходатайством просите истребовать образцы и документы из воинской части.
Согласна ли сестра сдать анализ? От её ответа зависит вся конструкция дела: с её образцом всё сводится к одной экспертизе, без него придётся выстраивать родство через бабушку с дедушкой и косвенные доказательства.
Бывший муж мне должен по решению суда выплатить компенсацию 1/2 участка земли. (земля уже продана супругом). Исполнительный лист у судебных приставов, несколько платежей я получила (судебные приставы высчитывают 1/2 пенсии бывшего мужа. Устно мы решили, что бывший муж отдает мне долю в общей нашей квартире, а я забираю исполнительный лист. Как и кем оформляется такое соглашение?
Ответить
Анжелика, здравствуйте.
Устная договорённость здесь не работает вообще: доля в квартире переходит только через письменную сделку и запись в реестре, а исполнительный лист «забрать» в обмен на обещание нельзя. Оформить это можно двумя способами, и они не равноценны.
Первый: соглашение об отступном.
Обязательство прекращается предоставлением взамен исполнения другого имущества, и стороны сами договариваются о его размере и сроках (ст. 409 ГК). В соглашении обязательно указываются: реквизиты решения суда и исполнительного листа, точная сумма долга на дату подписания, какая именно доля передаётся, её согласованная стоимость и прямая фраза о том, что обязательство прекращается полностью. Без последнего пункта остаток долга повиснет, и потом придётся спорить, сколько ещё должен бывший муж.
Отчуждение доли в праве общей собственности удостоверяется нотариально (ст. 42 Закона № 218-ФЗ), это не выбор сторон, а условие действительности. Дальше переход права регистрируется в Росреестре, документы обычно подаёт сам нотариус.
Про соседей по квартире можно не волноваться: преимущественное право покупки (ст. 250 ГК) здесь не применяется, поскольку приобретатель Вы, а Вы уже сособственник.
Второй: мировое соглашение на стадии исполнения.
Оно заключается между взыскателем и должником и утверждается судом, выдавшим исполнительный лист (ст. 439 ГПК). После утверждения исполнительное производство прекращается (ст. 43 Закона № 229-ФЗ), а определение суда становится основанием для регистрации перехода доли. Этот путь дольше и требует заседания, зато условия проверяет суд, и оспорить такую конструкцию заметно труднее.
Теперь то, что важнее выбора формы.
Порядок действий менять нельзя. Сначала регистрация перехода доли на Вас, и только потом любое обращение к приставу. Если Вы сначала отзовёте исполнительный лист, а сделка сорвётся, Вы останетесь без доли и без взыскания: отозванный лист можно предъявить повторно, но время, что он пролежал у пристава, из трёхлетнего срока вычтется, а удержания из пенсии на этот период просто прекратятся.
Перед подписанием проверьте два обстоятельства, они решают судьбу всей затеи.
1. Нет ли на доле бывшего мужа запрета на регистрационные действия. Пристав по Вашему же производству мог его наложить, и Росреестр откажет в регистрации, пока запрет не снят. Снимается он по заявлению в рамках того же производства.
2. Нет ли у него других исполнительных производств или признаков банкротства. Если долги есть, передача недвижимости в счёт долга одному кредитору это первый кандидат на оспаривание: при банкротстве такие сделки разворачивают за трёхлетний период (ст. 61.2 Закона № 127-ФЗ), и Вы вернёте долю в конкурсную массу, а свой долг встанете получать в общую очередь.
Проверяется это бесплатно: банк данных исполнительных производств на сайте ФССП и картотека арбитражных дел по его фамилии.
Скажите, есть ли у бывшего мужа другие взыскания кроме Вашего? Если производство одно и запретов на доле нет, хватит нотариального отступного за один визит; если долгов несколько, разговор другой, и оформлять такое лучше только через суд.
Арбитражным судом принято исковое заявление в котором приложен договор с нечитаемым текстом. Из за сканирования размыты строчки и текст не возможно идентифицировать. Может ли судья отказать в таком иске и на каком основании? Так же договор состоит из 2-х страниц с печатью только на одном листе, второй лист без печати, может ли лист без печати являться доказательством?
Ответить
Мария, здравствуйте.
Раз заявление уже принято к производству, вопрос об отказе в принятии закрыт: эту стадию суд назад не отыгрывает. Осталось другое, отказ в иске по недоказанности, и вот здесь нечитаемый договор действительно работает, но не сам по себе.
В вопросе слились две разные вещи. Отказ в принятии (ст. 127.1 АПК) и возвращение заявления (ст. 129 АПК) касаются только формы обращения, качество приложений там не оценивается; максимум на входе это оставление без движения по ст. 128 АПК, чего судья не сделал. Отказ в иске по существу устроен иначе: суд исследует доказательства и решает, подтверждены ли условия договора, на которых построено требование. Нечитаемая копия здесь не недействительный документ, а документ с неустановленным содержанием.
Теперь норма, ради которой это разделение и нужно.
Письменное доказательство представляется в подлиннике или в надлежаще заверенной копии (ч. 8 ст. 75 АПК), подлинник суд вправе потребовать (ч. 9 ст. 75 АПК). Дальше включается правило, которое в таких спорах держат наготове: суд не может считать факт доказанным только копией, если подлинник утрачен или не передан в суд, копии сторон не тождественны, а подлинное содержание первоисточника иначе установить нельзя (ч. 6 ст. 71 АПК).
Отсюда определяющая переменная одна: существует ли подлинник и у кого он. Вашей стороны в деле из вопроса не видно, поэтому коротко про обе.
Если Вы на стороне истца.
1. Нести подлинник в заседание, не дожидаясь требования суда, и просить приобщить читаемую заверенную копию взамен той, что в деле.
2. Подлинника нет, восстанавливать содержание другим: платёжки с назначением платежа, акты, счета, спецификации, переписка, частичное исполнение.
3. Риск на этом пути прямой: если подлинника нет ни у кого и восстановить условия нечем, суд откажет не из-за плохого скана, а из-за недоказанности цены, срока или предмета.
Если Вы на стороне ответчика.
1. Ходатайство об истребовании подлинника (ст. 66 АПК) подавать письменно и просить отразить в протоколе, что копия в деле нечитаема. Устная реплика потом ничем не подтверждается.
2. Возражение строить не на плохом сканировании, а на недоказанности конкретных условий: предмет, цена, срок исполнения.
3. Есть сомнение в подписи или в том, что второй лист от этого же договора, работает ст. 161 АПК, заявление о фальсификации. Шаг тяжёлый: суд предупредит об уголовной ответственности и Вас, и сторону, представившую документ, а проверка обычно означает техническую экспертизу за счёт заявителя. На всякий случай его не заявляют.
4. Молчание работает против Вас: если нечитаемость не оспорена и подлинник не запрошен, суд вправе принять копию как достаточное доказательство, а в апелляции довод прозвучит поздно.
Про печать тревога обычно завышена. Обязательность печати для ООО и акционерных обществ отменена с 7 апреля 2015 года (Закон № 82-ФЗ), она нужна, только если предусмотрена уставом или законом. Отсутствие оттиска на одном листе доказательственной силы его не лишает: договор из двух страниц это единый документ, подпись на последнем листе распространяется на весь текст.
Риск лежит рядом. Если листы не прошиты и не пронумерованы, у другой стороны появляется довод о подмене страницы, и спор переезжает из плоскости печати в плоскость фальсификации, где решает экспертиза.
Подскажите, подлинник договора сохранился и у кого он? При живом подлиннике спор о читаемости снимается одним заседанием, при утраченном включается ч. 6 ст. 71 АПК, и тогда всё держится на том, чем ещё подтверждается содержание.
Здравствуйте!
Вопрос в сфере бьюти услуг.
Снимаю нежилое помещение для работы(маникюр),согласие арендодателя на субаренду есть,я самозанятая,могу ли я сдать рабочее место другому самозанятому мастеру?и платить так же налог с этого дополнительно?
Ещё знаю что можно оформить договор не аренды рабочего места ,а договор аренды оборудования,как будет правильнее?
Спасибо!
Ответить
Ирина, здравствуйте.
Сдать рабочее место другому самозанятому Вы вправе: согласие арендодателя есть, значит гражданско-правовое препятствие снято (п. 2 ст. 615 ГК). А вот Ваша догадка про договор аренды оборудования верна, только причина у неё не та, о которой обычно думают. Дело не в удобстве формулировки, а в налоге: от выбора конструкции зависит, останется этот доход в режиме самозанятости или уедет в НДФЛ.
Разберу по порядку.
Субаренда помещения или места в нём.
Это передача прав на недвижимость. По п. 3 ч. 2 ст. 6 Закона № 422-ФЗ доходы от передачи имущественных прав на недвижимое имущество объектом налога на профессиональный доход не признаются, и единственное исключение там сделано для аренды жилых помещений. Ваше помещение нежилое, значит доход от субаренды через приложение провести нельзя: это НДФЛ 13 процентов, декларация 3-НДФЛ до 30 апреля следующего года и уплата до 15 июля.
Плюс три гражданских ограничения, о которых вспоминают поздно:
1. Срок субаренды не может превышать срок Вашей аренды, а если Ваш договор прекратится досрочно, субаренда прекращается вместе с ним (ст. 618 ГК). Мастер съедет вместе с Вами и вправе будет предъявить Вам убытки.
2. Договор аренды или субаренды помещения на срок год и более подлежит государственной регистрации (ст. 651 ГК). Отсюда обычная практика заключать на 11 месяцев.
3. Объект аренды должен быть описан так, чтобы его можно было опознать (ст. 607 ГК). Абстрактное «рабочее место» этому не отвечает, и договор рискует остаться незаключённым.
Аренда оборудования.
Оборудование это движимое имущество, исключение из ст. 6 на него не распространяется. Такой доход спокойно проводится через самозанятость: 4 процента, если арендатор физическое лицо или самозанятый, и 6 процентов, если он ИП или организация (ст. 10 Закона № 422-ФЗ). Разница с первым вариантом больше чем втрое.
Условие одно, и оно жёсткое: договор должен быть про оборудование, а не про помещение в маскировке. В предмете перечисляются конкретные вещи с признаками, по которым их можно опознать: маникюрный стол, лампа, вытяжка, кресло, стерилизатор, с инвентарными или серийными номерами. Как только в тексте появляются площадь, «место у окна», график доступа в помещение или оплата за квадратные метры, налоговая читает договор как аренду недвижимости и доначисляет НДФЛ со всей суммы за весь период.
Второй риск лежит рядом и обходится дороже налога.
Если мастер работает по Вашему графику, Вашими материалами, принимает Ваших клиентов и деньги идут через Вас, это уже не аренда, а трудовые отношения, и признать их таковыми можно через ст. 19.1 ТК по заявлению самого мастера или по итогам проверки. Цена: НДФЛ и страховые взносы за весь период, пени и штраф. Чтобы этого не было, у арендатора должны быть свои расходники, своя запись клиентов, своя касса и фиксированная плата Вам, не зависящая от его выручки.
И отдельно про согласие. Для субаренды оно нужно письменно и лучше адресно, с указанием, кому и на что. Для аренды оборудования формально согласие арендодателя не требуется, но человек всё равно будет находиться в чужом помещении, поэтому пункт о допуске третьих лиц в Вашем договоре надо перечитать до подписания чего-либо с мастером.
Подскажите, на какой срок заключён Ваш договор аренды и есть ли в нём условие о допуске третьих лиц? От этого зависит и предельный срок для мастера, и то, хватит ли уже полученного согласия или его придётся переоформлять.
Да,,вы правы,трудовых отношений нет, и не нужно мне,мастера работают сами на себя,со своей клиентской базой,со своим графиком и своей личной оплатой.Согласие на доступ третьих лиц и на субаренду от арендодателя есть.Я и хотела узнать как правильнее все оформить,без ,,маскировок,,и т.д.чтобы было все правильно, спасибо вам большое! Теперь все более стало понятно.Единственный момент ,что оформить ИП в планах не было..т к.я сама самозанятая ..работаю потихоньку..ИП более глобальная вещь для меня. Правильно ли я поняла что могу тогда сама параллельно подавать НДФЛ?и жить спокойно,при оформлении правильного договора об аренде оборудования???и не оформлять ИП,или что-то не поняла, спасибо
Приходила проверка газоснабжающей организации в частный дом в котором не проживаем, раз в год они делают подобные обходы. Включили одну комфорку счётчик не крутит, все включили тоже самое. Все пломбы наклейки их на месте поверка только через 4 года. Паспорт счётчика все имеется. Сняв все на видео, сказали что начислят по потреблению в размере тыс 40 и рекомендовали побыстрее заменить данный счётчик. На мой вопрос в чем причина неиправности и что делать в момент их ухода рекомендовали ударить по нему сбоку я так и поступил и все заработало. Вопрос в следующем какой теперь порядок действий с моей стороны предпринимать имеет ли смысл писать какие либо претензии проводить независимую экспертизу счётчика и т.п.?
Ответить
Виктор, здравствуйте.
Одно Вы сделали правильно уже сейчас: у Вас целы пломбы и наклейки, есть паспорт прибора, а срок поверки истекает только через четыре года. Это три опоры, на которых держится вся Ваша позиция, и терять их нельзя.
А вот совет побыстрее заменить счётчик выполнять как раз не надо, и это главное в Вашей ситуации. Замена уничтожит единственный предмет спора. После неё проверить, был ли прибор исправен, станет физически нечем, и сумма начисления превратится в вопрос доверия к их видеозаписи против Вашего слова.
Теперь как устроено начисление, чтобы понимать, о чём вообще спор.
Показания прибора учёта применяются, пока он исправен, пломбы целы и срок поверки не истёк (Правила поставки газа для коммунально-бытовых нужд граждан, постановление Правительства РФ от 21.07.2008 № 549). Если прибор признан неисправным, объём считается по нормативу, но не за любой удобный поставщику период, а с момента, когда неисправность выявлена, и до дня замены или ремонта. Целые пломбы и действующая поверка это как раз то, что не даёт распространить норматив на прошлое. Доначисление за прошедшие месяцы возможно только там, где доказано вмешательство в прибор или несанкционированное подключение, а у Вас ни того ни другого не зафиксировано.
Отсюда порядок действий.
1. Письменно запросите копию акта проверки. Он обязан быть составлен, и любое начисление опирается именно на него. Смотрите, что там записано: неисправность прибора или самовольное вмешательство. Это разные основания с разными последствиями.
2. Если акт Вам давали подписать и Вы подписали без возражений, направьте письменные возражения отдельно, сегодняшним числом: что пломбы целы, поверка действует, прибор работает.
3. Своим письмом уведомите поставщика, что прибор учёта показания фиксирует, и потребуйте внеочередной поверки прибора в аккредитованной организации по Закону от 26.06.2008 № 102-ФЗ. Поверка это официальный документ о годности, независимая экспертиза в частном порядке весит меньше.
4. До получения результата прибор не снимайте и не меняйте, о чём поставщика тоже уведомьте письменно.
5. Придёт квитанция с нормативом, платите бесспорную часть по показаниям, а на спорную подавайте претензию. Молчаливая неоплата всей суммы даёт повод говорить о задолженности и грозить приостановлением подачи газа.
Про удар по корпусу скажу прямо, это слабое место. Прибор заработал, и для Вас это хорошо, но сами квалифицировать этот эпизод как воздействие на прибор в переписке не нужно: у механического воздействия на счётчик есть отдельное, куда более тяжёлое основание перерасчёта. Ваш тезис короткий: на такое-то число прибор работает и фиксирует потребление, что подтверждается контрольным снятием показаний.
Отдельно про сумму. Проверьте, из чего собраны эти 40 тысяч: в доме, где не проживают, норматив на отопление считается от площади дома, а не от числа жильцов, и разница между реальным потреблением и нормативом рождается обычно там. Ошибку в исходных данных оспорить проще, чем сам факт неисправности.
Если дойдёт до суда, Вы потребитель: госпошлина по искам до миллиона рублей не платится (ст. 17 Закона о защите прав потребителей), а при отказе поставщика удовлетворить требование добровольно суд взыскивает с него штраф в размере половины присуждённого (п. 6 ст. 13 того же закона).
Скажите, акт проверки Вам вручили и что в нём указано как основание, неисправность прибора или вмешательство? От одного этого слова зависит и период перерасчёта, и то, чем придётся защищаться.
Добрый день! Меня зовут Инна Игоревна, работаю заместителем директора ООО, так же у меня 2 группа инвалидности, В данный моменту меня на работе проблемы с работодателем. И так по порядку. Работаю в компании с февраля 2024 года. До мая 2025 г. я работала без официального оформления, зарплату получала в конверте. В мае 2025года в связи с проблемой с наличкой и трудностями с выплатой зарплаты наличными я была официально оформлена на должность заместителя директора. В трудовом договоре был прописан оклад 45 тысяч рублей, по факту ежемесячно на зарплатную карту я получала от 92 тысяч до 150 тысяч рублей. Никаких локальных актов о премировании и депремировнии я не подписывала, в трудовом договоре вопрос премий тоже не прописан. Все в было отлично. В конце апреля 2026г директор решил уволить часть сотрудников с высокой заработной платой, по его словам в связи с необходимостью снижения затрат. Под увольнение попало 3 сотрудников в том числе и я. Уточню, что претензий по работе ко не было. Нам было предложено написать заявление на расторжение трудового договора по соглашению сторон (без выплаты компенсации). Я сказала, что напишу после того как отгуляю отпуска за 2 года. Один за 24 год когда работала не официально и за 2025 год он подходил по графику отпусков. Директор согласился. Так же сказал мне собрать заявления на увольнение по соглашению сторон с двух других сотрудников. Однако одна из сотрудниц не стала писать заявление на расторжение труд договора без компенсации и ушла в отпуск. Я тоже сдала дела и находилась в первом отпуске, когда поступил звонок на мой личный телефон от директора с угрозами уволить меня за прогул (запись разговора есть). В результате этого разговора у меня поднялось давление и я ушла на больничный. По окончанию больничного 3 июля 2026 года я вышла на работу. Мое рабочее место было занято женой директора и к работе меня не допустили, на что я написала докладную. Дальше меня позвали в кабинет директора и в присутствии сотудников компании и двух посторонних сотрудников вручили пакет документов относительно вменяемого мне прогула. Все происходящее снималось на личные телефоны. Согласие на проведение съемки я не давала. Далее мной было написано объяснение по факту вменяемого мне прогула, требование удалить видеозапись (ссылкой на закон о персональных данных) и проект соглашения о расторжении трудового договора по соглашению сторон с компенсацией в размере 3 средних заработных плат (В договоре есть пунк 8.3. В случаии расторжения трудового договора по соглашению сторон выплачивается компенсация в размере согласованном сторонами). Все эти документы были отправлены в адрес работодателя заказным письмом. С 15 июня я ушла во второй отпуск. Выйдя на работу 15 июля по окончанию отпуска в компании произошла смена директор (новым директором стал родственник старого директор). Новый директор вручил мне уведомление о та что в соответствии с трудовым договором мой оклад составляет 45 тысяч, мое объяснение относительно прогула принято к сведению и в приложении к уведомлению акт об уничтожении видеозаписи. На это уведомления мною было написано письмо содержащее следующие сведения: 1) С Заработной платой в 45 тысяч рублей я не согласна, прошу подписать доп соглашение к трудовому договору с указанием реальной суммы оклада в размере 119 тысяч рублей (расчет на основе справки 2-НДФЛ) либо подписать соглашение о расторжении трудового договора по соглашению сторон с компенсацией; 2) Акт об уничтожении видеозаписи не содержит информации относительно устройств с которых удалена видиозапись, идентификаторов телефонов, а так же акт составлен (10 июня) до момента получения претензии (15 июня) об удалении видеозаписи и является фиктивным. 3) Я не ознакомлена с результатами расследования относительно вменяемого мне прогула и принятого решения. В ответ на это письмо я получила письменный ответ, что дисциплинарых взысканий по состоянию на август 2026года у меня нет, заверение в том что видеозапись удалена со всех носителей (без уточнения носителей) и в соответствии с тудовым договором мой оклад 45тысяч. Зарплату за июль месяц мне выплатили исходя из чистого оклада в 45 тысяч, что более чем в два раза ниже выплат за предыдущие месяцы. Посоветуйте пожалуйста, что делать дальше, стоит ли обращатся в Трудовую инспекцию, Роскомнадзор, Прокуратуру и в суд с жалобой и иском по факту нарушения моих прав в сфере персональных данных (незаконная видеосьемка, отсутствие доказательств об уничтожении видеозаписи), а так же нарушения трудовых прав (фальсификация прогула, принуждение к увольнению, уменьшение заработной платы более чем в два раза без причины)?
Ответить
Инна Игоревна, здравствуйте.
Вы уже сделали то, что в трудовых спорах делают единицы: перевели всё общение в письменную форму и шлёте заказными, объяснение по прогулу дали, недопуск к работе зафиксировали докладной. Держать Вашу позицию будут именно эти бумаги, а не запись разговора.
Начну с неприятного, потому что от этого зависит стратегия.
Пункт 8.3 договора Вас не спасает. Он отсылает к сумме, согласованной сторонами, то есть обязанности выплатить три средних заработка из него не следует. Соглашение сторон это сделка: нет подписи работодателя, нет обязательства.
Дальше зарплата. Разделю два требования, они живут по разным правилам.
Первое: оклад 45 тысяч против фактических выплат. Решает не сумма на карте, а то, чем эти деньги были оформлены. Возьмите расчётные листки за весь период (работодатель обязан их выдавать, ст. 136 ТК) и справки о доходах с кодами: код 2000 это оплата труда, код 2002 премия. Если основная часть шла кодом 2000 при окладе 45 тысяч, позиция сильная: фактически сложившийся размер оплаты труда (ст. 135 ТК) расходится с записанным в договоре, и доказывается он выписками, справками и штатным расписанием. Если же всё сверх оклада проводилось премией, а положения о премировании нет и в договоре премия не упомянута, взыскать её на будущее шансов мало: суд назовёт такую выплату правом работодателя, а не обязанностью. Это слабое место Вашей позиции, и знать о нём надо до подачи иска, а не после.
Второе: 3 июля Вас не допустили к работе. Это не прогул, это простой по вине работодателя, и оплачивается он не ниже двух третей средней заработной платы (ч. 1 ст. 157 ТК). Требование по нему заявляйте отдельно, не смешивая с зарплатным спором.
По прогулу можно выдохнуть. Взысканий нет, это подтверждено письменно, а наложить их можно не позднее месяца со дня обнаружения проступка, не считая болезни и отпуска (ст. 193 ТК). По июньскому эпизоду месяц прошёл.
Про видеозапись Вы сослались не на ту норму. Закон о персональных данных здесь слабее, чем ст. 152.1 ГК: использование изображения гражданина допускается только с его согласия, а кабинет директора к местам, открытым для свободного посещения, не относится. Нестыковку с датами (акт от 10 июня на претензию от 15 июня) зафиксируйте отдельным письмом.
Сроки сейчас важнее всего.
По невыплаченной зарплате у Вас год со дня, когда каждая сумма должна была быть выплачена (ч. 2 ст. 392 ТК), по остальным трудовым спорам три месяца. На всё задержанное работодатель обязан заплатить проценты не ниже 1/150 ключевой ставки ЦБ за каждый день, причём с 2024 года это правило распространяется и на суммы, которые он не начислил, хотя был должен (ст. 236 ТК).
Что делать сейчас.
1. Письменно запросить расчётные листки за весь период, штатное расписание и положение об оплате труда. Молчание или отказ работают на Вас.
2. Не подписывать соглашение об увольнении без прописанной суммы. Уволитесь, и рычаг в зарплатном споре исчезнет.
3. Жалоба в трудовую инспекцию и прокуратуру по недопуску к работе и по выплате июльской зарплаты.
4. Иск в суд: работник от госпошлины освобождён (ст. 393 ТК).
5. Проверьте продолжительность рабочей недели: при второй группе инвалидности она не более 35 часов с сохранением полной оплаты (ст. 92 ТК), и часы сверх этого оплачиваются как сверхурочные.
Скажите, каким кодом дохода проходили в справках суммы сверх 45 тысяч? Один этот ответ определяет, идти в суд за разницей или разворачивать всё в переговоры о компенсации при увольнении.
Если долг был оплачен напрямую банку. Возможно ли отменить испол сбор у пристава? 65 тыс. И отменяется ли сбор, если отменить судебный приказ?
Ответить
Оплата долга напрямую банку сама по себе сбор не снимает. А вот отмена судебного приказа снимает, и это ваш самый короткий путь.
По порядку. Исполнительский сбор начисляют не за долг, а за неисполнение требования в срок, отведённый на добровольное исполнение (ст. 112 Закона об исполнительном производстве). Поэтому погашение после этого срока, тем более мимо депозита пристава, основание для сбора не убирает.
С судебным приказом иначе. Часть 10 ст. 112 говорит прямо: при отмене судебного акта, на основании которого выдан исполнительный документ, исполнительский сбор возвращается должнику в полном объёме. Само производство при этом прекращается (п. 4 ч. 2 ст. 43). То есть отменённый приказ не просто убирает сбор, а даёт право вернуть уже удержанное.
Что работает, если приказ не отменить:
1. Вы не получали постановление о возбуждении производства. Пятидневный срок на добровольное исполнение считается со дня получения, и без надлежащего уведомления постановление о сборе незаконно. Проверьте трек заказного письма и уведомления в Госуслугах.
2. Вы заплатили в пределах этих пяти дней. Тогда сбор подлежит отмене, и часто это делает сам пристав.
3. Отсутствие вины. Суд вправе освободить от сбора (ч. 7 ст. 112 со ссылкой на правила ст. 401 ГК) либо уменьшить его, но не более чем на четверть.
Порядок действий:
1. Возьмите у пристава копии постановления о возбуждении и постановления о взыскании сбора. Дата получения первого это точка отсчёта во всём споре.
2. Подайте приставу заявление об отмене сбора с платёжными документами банка и справкой о закрытии долга.
3. Откажут, идите в суд. Постановление пристава оспаривается в течение десяти дней (ст. 122 закона), этот срок короткий и его легко пропустить. Заявление об освобождении от сбора подаётся в суд, выдавший исполнительный документ.
4. Параллельно подайте возражения на судебный приказ, если срок не истёк или его можно восстановить по уважительной причине. Отмена приказа закрывает вопрос целиком и с возвратом денег.
Получали ли вы постановление о возбуждении производства и какого числа? Дата вручения решает, отменять сбор полностью или просить суд только об уменьшении.
г. Димитровград. Здравствуйте, живу одна помочь некому, сильно протекает крыша вплоть до кухни течет. Нашла на Авито объявление созвонились ,он быстро приехал договорились, взял аванс на покупку стройматериалов. На следующий день приехали сняли старые листы нашли утечку как они сказали, замотали лентой, забрызгали герметиком запросили оставшуюся сумму с доплатой я отдала и стали ложить старые листы что были , на мой вопрос где новые листы ,сказали на новые не договаривались не нравится делайте дальше сами . В результате протечка не устранена звоню ему чтоб исправили или вернули часть денег. Обещает неделю ищет причины каждый раз меняет имена и меня заблокировал и получается за герметик и пленку с меня втянули что десять тысяч. Ходила в полицию они посмеялись говорят ничем помочь не можем. Подскажите что то можно сделать?
Ответить
Любовь, здравствуйте.
Ситуация неприятная, но не безнадежная: отсутствие расписки и отказ полиции не лишают вас права взыскать деньги через суд, доказательств у вас больше, чем кажется.
Устный договор на ремонт кровли все равно порождает обязательства подрядчика. Несоблюдение письменной формы сделки лишает вас права ссылаться на свидетельские показания, но не лишает права приводить другие доказательства: переписку с мастером, объявление на Авито (сохраните скриншот, пока оно не исчезло), детализацию звонков, фотографии крыши до и после работ. Этого достаточно, чтобы суд принял иск.
Здесь есть развилка, от которой зависит объем ваших требований.
Если мастер занимается такими подработками систематически, то есть находит клиентов через объявления и зарабатывает этим регулярно, по сути он ведет предпринимательскую деятельность. Отсутствие регистрации ИП его не спасает: Верховный Суд разъяснил, что к таким отношениям применяется закон о защите прав потребителей независимо от статуса исполнителя (п. 12 постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 № 17). Тогда работает статья 29 закона о защите прав потребителей: раз недостаток не устранен, протечка осталась, а листы просто положили обратно старые, вы вправе требовать полного возврата уплаченных 110 000 рублей. Если требование не удовлетворят добровольно, после десятидневного срока на ответ (статья 31) начисляется неустойка 3% от цены работы в день (статья 28), а при отказе платить добровольно суд взыщет еще и штраф 50% от присужденной суммы (статья 13).
Если же это была разовая помощь без признаков постоянной подработки, применяются общие нормы Гражданского кодекса о бытовом подряде: при недостатках работы вы вправе требовать безвозмездного устранения, соразмерного уменьшения цены или возмещения своих расходов на устранение, а если недостатки существенные и не устранены, отказаться от договора и вернуть деньги (статьи 723, 737 ГК РФ). Неустойки и штрафа в этом случае не будет, но право на возврат денег сохраняется в любом варианте.
Что делать сейчас:
1. Направьте мастеру письменную претензию тем способом связи, который у вас остался, с требованием устранить протечку в конкретный срок или вернуть 110 000 рублей. Сохраните скриншот отправки.
2. Соберите доказательства: скриншот объявления на Авито, переписку, фото крыши, данные о переводе денег.
3. Подайте письменное заявление в полицию, а не устное, и потребуйте зарегистрировать его с выдачей талона-уведомления. Устный отказ дежурного значения не имеет, вам нужен официальный ответ по существу, он тоже пригодится в суде.
4. Параллельно готовьте иск в суд по месту своего жительства. Если применяется закон о защите прав потребителей, госпошлина не платится (статья 17), и это не зависит от того, возбудят ли уголовное дело.
Обещания мастера подождать неделю и смена имен в переписке ничего не меняют. Отказ полиции тоже не блокирует гражданский иск, это два разных пути, они не мешают друг другу.
Он размещал такие объявления не первый раз, или это был единичный случай подработки? От этого зависит, войдут ли в сумму требований неустойка и штраф, или речь пойдет только о возврате денег.
С 2016 по 2026 работодатель не выдавал квитки не за один месяц. Можно ли после увольнения их затребовать за весь период. Позвонив в бухгалтерию образования. Нам ответили закажите справку два ндфл. Работодателю отправлялись квитки ежемесячно с бухгалтерии. Но нам не выдали
Ответить
Да, вправе затребовать расчетные листки за весь период, и то, что вы уже уволились (или планируете уволиться), на это право не влияет: статья 62 ТК РФ дает его именно по письменному заявлению работника, независимо от того, продолжаются трудовые отношения или нет.
То, что бухгалтерия получала расчетные квитки, но не выдавала их вам ежемесячно все эти годы, само по себе отдельное нарушение статьи 136 ТК РФ: работодатель обязан письменно извещать о составных частях зарплаты при каждой выплате, а не только по запросу. Справка 2-НДФЛ, которую вам предложили в бухгалтерии, расчетные листки не заменяет: там нет разбивки по месяцам, начислениям и удержаниям, только итоговая годовая сумма. Это два разных документа, и можно требовать оба.
Жалобы вы уже писали, это был правильный шаг, но раз результата нет, эффективнее не повторная жалоба, а следующие действия:
1. Если ещё не подавали работодателю именно письменное заявление по статье 62 ТК с требованием выдать заверенные копии расчетных листков за весь период, подайте его в двух экземплярах с отметкой о принятии или заказным письмом с описью вложения. С даты получения у работодателя три рабочих дня на ответ.
2. Если три дня прошли, а листков нет, обращайтесь в суд по месту своего жительства с требованием обязать работодателя выдать документы. Госпошлина не платится, работники по трудовым спорам от неё освобождены (статья 393 ТК РФ).
3. В этом же иске можно заявить компенсацию морального вреда за многолетнее систематическое нарушение обязанности выдавать расчетные листки (статья 237 ТК РФ), это основание отдельное от самого факта невыдачи сейчас.
4. Срок обращения в суд по такому требованию три месяца со дня, когда вы узнали о нарушении права (статья 392 ТК РФ), и считается он не от даты увольнения, а от отказа или молчания работодателя на ваше заявление.
Учтите: если по каким-то документам истек срок хранения, работодатель физически не сможет их предоставить, но документы по зарплате хранятся длительно, так что за 2016-2026 годы шансы получить всё хорошие.
Вы уже направляли работодателю именно письменное заявление с требованием выдать расчетные листки, или пока была только жалоба в трудовую инспекцию? От этого зависит, можно ли подавать в суд уже сейчас или сначала нужно оформить это требование напрямую.
Здравствуйте! Я работала на пункте выдачи вб не официально. Мне 17 лет. подписывала договор гпх о материальной ответственности. Родители ничего не подписывали. С меня неоднократно в течении полугода списывали штрафы размером стоимость товара, которую я приняла после примерки, не заметив брак. Правомерны ли действия работодателя?
Ответить
Ключевое здесь то, каким иском заявлять требование: как трудовой спор о переквалификации ГПХ, или как гражданский иск о неосновательном обогащении. От этого зависит и госпошлина, и срок на обращение в суд.
Договор ГПХ с ежемесячными списаниями за полгода без согласия родителей выглядит как прикрытие трудовых отношений, и суд вправе переквалифицировать его по ст. 19.1 ТК РФ. Тогда спор о невыплаченных суммах трудовой, срок обращения год со дня, когда вы узнали об очередном удержании (ч. 2 ст. 392 ТК РФ), и госпошлина не платится (ст. 393 ТК РФ). Без переквалификации это обычное неосновательное обогащение по ст. 1102 ГК РФ, с процентами по ст. 395 ГК за пользование деньгами, но уже с пошлиной по общим правилам.
Заявление в суд с 14 лет вы вправе подать лично, по ст. 37 ГПК РФ, хотя суд может привлечь родителей.
Какое требование заявляете, только о возврате денег или сразу о переквалификации договора?
Если речь только о возврате удержанных денег, это возможно. Причем в вашей ситуации есть достаточно серьезные основания требовать возврата.
В 17 лет договор о полной материальной ответственности с работником заключать нельзя. Кроме того, работодатель не вправе просто списывать с оплаты стоимость товара под видом «штрафа»: необходимо доказать сам ущерб, вашу вину и соблюсти установленный порядок его взыскания.
То, что отношения оформили как ГПХ, вопрос не закрывает. Если вы фактически полгода работали на ПВЗ по сменам, выполняли постоянные обязанности и подчинялись правилам работы пункта, отношения могут быть признаны трудовыми.
Поэтому я бы в первую очередь собирал расчет всех удержаний за полгода и доказательства фактической работы — после этого уже можно требовать возврата всей необоснованно удержанной суммы.
Подрядчик сделал некачественно монтаж обрешотки и профнастила. Акта приемки не было. Срок окончания, сроки не прописаны, только дата договора, деньги отдали в полном объёме. Устно договаривались проверить погодой, обнаружили непробитое железо, стыки не пробиты вовсе и местами в них попадает влага, железо местами волнами, а в местах крепежа вмятины. Подрядчик обещал два месяца приехать, затем перестал выходить на связь. Что сделать сначала написать претензию или сделать экспертизу уведомив подрядч ка о ней, и затем подать в суд Прошло три месяца.
Ответить
Решает то, кем был исполнитель: подрядчик-физлицо без статуса или ИП или организация, выполнявшая монтаж кровли для ваших личных нужд. От этого зависит, по каким срокам и правилам вы действуете.
Деньги переданы полностью, акта приёмки нет, подрядчик обещал приехать два месяца и перестал выходить на связь. Это похоже на бытовой подряд, а не просто подряд по главе 37 ГК. Тогда, помимо ст. 723 и 725 ГК, применяется Закон о защите прав потребителей: досудебная претензия не обязательна как условие для суда, срок предъявления требований к недостаткам работы не ограничен годом, а неустойка за просрочку устранения недостатков 3% цены работ за день (ст. 28, 30 ЗоЗПП), а не только соразмерное уменьшение цены по ГК.
Подрядчик работал как ИП, самозанятый, или как частное лицо по устной договорённости?
На руках акт от УК, отчет эксперта по заливу. Сосед, виновник, отказывается платить сумму и хочет высевать своего эксперта. Могу я не согласиться? Могу ли я направить досудебную претензию соседу, чтобы подтвердить несогласие письменно, обратиться с иском в суд и уже начать делать ремонт?
Ответить
Да, вы вправе не соглашаться с оценкой соседа и не обязаны принимать заключение выбранного им специалиста. Но запретить соседу заказать собственную оценку вы не можете. Если он хочет осмотреть повреждения до ремонта, разумнее предоставить ему такую возможность в заранее согласованное время, чтобы потом в суде он не ссылался на то, что вы лишили его возможности проверить размер ущерба.
По ст. 15 и 1064 ГК РФ причинитель вреда обязан возместить причинённый ущерб в полном объёме. При этом закон позволяет требовать не только уже понесённые расходы, но и расходы, которые потребуется произвести для восстановления имущества. Поэтому заканчивать ремонт за собственный счёт и только после этого обращаться в суд не требуется.
Ваш акт УК и имеющийся отчёт об оценке являются доказательствами. Если сосед представит другой отчёт с меньшей суммой, суд будет оценивать оба документа в совокупности с остальными доказательствами. При существенных противоречиях сторона вправе просить суд назначить судебную экспертизу по ст. 79 ГПК РФ. Именно судебная экспертиза в такой ситуации обычно и снимает спор о стоимости восстановительного ремонта.
Действовать лучше так:
1. Направьте соседу письменную претензию с суммой ущерба, приложив или указав реквизиты отчёта, и предложите добровольно возместить ущерб.
2. Одновременно письменно сообщите, что до определённой даты он может осмотреть повреждения со своим специалистом. Это не означает вашего согласия с его оценкой, зато лишает его сильного возражения о невозможности провести осмотр.
3. До ремонта подробно зафиксируйте последствия залива: фотографии, видео, акт УК, отчёт специалиста, перечень повреждённого имущества. Сохраните также подтверждение направления соседу претензии и приглашения на осмотр.
4. После фиксации повреждений и предоставления соседу разумной возможности их осмотреть ремонт можно начинать. Ждать окончания суда в повреждённой квартире вы не обязаны.
5. При отказе платить подавайте иск о взыскании ущерба и необходимых судебных расходов. Если сосед будет оспаривать размер ущерба, вопрос можно перенести уже в плоскость судебной экспертизы.
Ключевой момент здесь не сам факт наличия у вас отчёта, а его содержание: установлены ли в нём именно последствия этого залива, объём повреждений и стоимость восстановительного ремонта. От качества этого отчёта будет зависеть, насколько устойчивой окажется заявленная вами сумма, если сосед принесёт в суд свою оценку.
Если работодатель, в лице управляющего, сообщил:-"Завтра на работу не приходите, вас не пустят, вы больше не работаете у нас". Нужно ли человеку приходить утром к дверям работы, стучатся в двери, фиксировать факт недопуска, вызывать полицию и. т. д и т. п если имеется запись разговора в котором управляющий сообщает вышеизложенное:-"Завтра можете не приходить, вас не пустят, вы нас не устроили, трудовой договор заключать не будем и это был фриланс. При этом согласия на фриланс не было.
Ответить
Да, приходить и фиксировать недопуск нужно, и запись разговора вы сохранили правильно. Устное «завтра не приходите» увольнением не является: приказа нет, расчёта нет, значит трудовые отношения формально продолжаются, а недопуск к работе превращается в незаконное лишение возможности трудиться со взысканием среднего заработка за всё это время (ст. 234 ТК РФ).
Исход дела определяет факт допуска к работе, а не наличие подписанного договора. Если вас допустили к работе с ведома или по поручению работодателя, трудовой договор считается заключённым, даже когда он не оформлен на бумаге (ч. 2 ст. 67 ТК РФ). Слово «фриланс» здесь ничего не меняет: отношения квалифицируются по содержанию, а неустранимые сомнения суд толкует в пользу трудовых (ст. 19.1 ТК РФ). Оформить договор был обязан работодатель, поэтому отсутствие бумаги работает против него.
Что делать:
1. Приходите к началу смены в обычное время. Недопуск фиксируйте актом за подписью двух свидетелей, с датой, временем и указанием, кто именно не пустил.
2. Вызов полиции нужен ради даты: талон-уведомление о принятии заявления подтвердит, что вы были на месте. Отказ в возбуждении дела этому не мешает.
3. В тот же день отправьте работодателю заказное письмо с описью вложения: требование допустить к работе, оформить трудовой договор и выдать документы, связанные с работой (ст. 62 ТК РФ). И ответ, и молчание одинаково пригодятся в суде.
4. Соберите всё, что доказывает саму работу: пропуск, графики смен, переписку в рабочих чатах, переводы на карту, фото рабочего места, контакты коллег. Запись разговора приложите вместе с расшифровкой.
5. Жалоба в трудовую инспекцию и прокуратуру подаётся параллельно, но основной путь судебный: установление факта трудовых отношений плюс оплата за время недопуска.
Со сроками не тяните. Спор о признании отношений трудовыми укладывается в общий трёхмесячный срок (ст. 392 ТК РФ), а если работодатель задним числом оформит увольнение, срок сожмётся до одного месяца со дня вручения приказа.
Чем подтверждается сам допуск: вас ставили в график, выдавали пропуск, платили за смены? От этого зависит, идём мы на установление трудовых отношений целиком или только на взыскание платы за отработанное.
Здравствуйте. По договору подряда подрядчик нарушил сроки выполнения работ. Можно ли взыскать с него неустойку, если в договоре размер неустойки не прописан? Какие нормы ГК РФ в этом случае применяются?
Ответить
Да, неустойку взыскать можно и без её упоминания в договоре. Размер зависит от того, кем выступает заказчик.
Если работы заказаны для личных, семейных или бытовых нужд, это бытовой подряд, и поверх ГК действует Закон о защите прав потребителей. Там неустойка установлена самим законом: 3% цены работы за каждый день просрочки, а при сроке, согласованном в часах, за каждый час (п. 5 ст. 28 ЗоЗПП). Общая сумма ограничена ценой работы, а если стоимость отдельного этапа не выделена, то ценой заказа. Молчание договора здесь ничего не меняет: неустойка начисляется в силу закона, и отменить её соглашением сторон нельзя.
Если заказчиком выступает предприниматель или организация, законной неустойки в подряде нет. Тогда работают ст. 708 ГК РФ (ответственность за нарушение начального и конечного сроков), ст. 405 ГК РФ (просрочка должника и возмещение вызванных ею убытков), ст. 393 и 15 ГК РФ (взыскание убытков) и ст. 395 ГК РФ (проценты по ключевой ставке ЦБ на денежное требование, например на возвращаемый аванс). Отдельно стоит ст. 715 ГК РФ: при явном отставании от графика заказчик вправе отказаться от договора и потребовать убытки, не дожидаясь окончания работ.
Порядок действий:
1. Зафиксируйте просрочку письменной претензией: дата по договору, фактическое положение дел, конкретное требование. Отправляйте заказным письмом с описью вложения.
2. Посчитайте неустойку с первого дня после согласованного срока по день фактического исполнения.
3. Решите, сохраняете вы договор или отказываетесь от него. От этого зависит предмет требования: неустойка за просрочку либо возврат аванса плюс убытки.
4. Нет ответа в срок, идите в суд. Потребитель освобождён от госпошлины (ст. 17 ЗоЗПП) и дополнительно получает штраф 50% от присуждённой суммы (п. 6 ст. 13 ЗоЗПП) и компенсацию морального вреда (ст. 15 ЗоЗПП).
Для чьих нужд заказывались работы, личных бытовых или предпринимательских? От этого зависит и ставка (3% в день против процентов по ключевой ставке), и право на штраф 50%, и госпошлина.