Добрый вечер! Какие действия надо предпринять чтобы выделить участок в натуре из долевой собственности? Можно ли обойтись без суда? Спасибо!
Ответить
Здравствуйте, Елена. Существует два юридических механизма выделения доли из земельного участка: добровольный и принудительный.
Добровольный порядок предполагает достижение консенсуса между всеми владельцами. Процедура включает подготовку межевого плана кадастровым инженером, нотариальное удостоверение соглашения (в ряде случаев это требование закона) и последующую регистрацию прав в Росреестре.
Судебный порядок применяется, когда сособственники не могут прийти к единому мнению. Истцу необходимо доказать факт попытки досудебного урегулирования, подготовить схему раздела и обратиться в суд. В ходе процесса часто назначается землеустроительная экспертиза, которая определяет техническую возможность выдела. Итоговое решение суда является основанием для регистрации права собственности.
Выдел в натуре допустим лишь тогда, когда участок соответствует нормам минимальной площади и его можно физически разделить. В противном случае закон предусматривает только выплату денежной компенсации за долю.
Добрый вечер. Было вынесено заочное решение, ни о суде ни о решении я не был уведомлён. Судебный пристав возбудил ИП на основании судебного приказа (которого нет), был суд о возмещении ущерба причиненного дорожно-транспортным происшествием, а пристав возбуждает ИП на основании судебного приказа по кредитной задолженности, арестовали все счета, сняли все деньги, несмотря на то что я единственный кормилец в семье и есть несовершеннолетний ребёнок на еждевении. Имел ли право судебный пристав так поступать?
Ответить
Здравствуйте, Василий. Если вас не известили о суде и вы не знали о вынесенном решении, это прямое нарушение ст. 167 ГПК РФ. Вы вправе добиться отмены заочного решения (ст. 237 ГПК РФ). Срок на подачу заявления — 7 дней с момента, когда вы фактически получили копию документа. В заявлении важно сделать акцент на том, что вы не получали повесток и не были осведомлены о процессе. Если вы пропустили этот срок, его можно восстановить, предоставив доказательства уважительности причин.
Ситуация, когда пристав открыл производство по кредитному долгу на основании документа о ДТП, недопустима. Это указывает либо на техническую ошибку, либо на подделку исполнительного листа. Вы можете обжаловать действия пристава (ст. 121 ФЗ «Об исполнительном производстве»), подав жалобу его руководству или в суд. Если судебный приказ, на который ссылается пристав, не выдавался, он не имеет юридической силы.
Пристав не имеет права лишать вас и вашу семью средств к жизни. Согласно ст. 446 ГПК РФ и ст. 99 ФЗ № 229, взыскание не может затрагивать сумму в размере прожиточного минимума. Как единственный кормилец с ребенком, вы имеете законное право требовать сохранения этих средств. Пристав обязан был оценить ваше материальное положение перед тем, как блокировать счета.
Рекомендую Вам
Срочно направить в суд, вынесший заочное решение, заявление о его отмене. Приложите любые документы, подтверждающие, что вы не получали уведомлений (например, справку с почты или подтверждение смены места жительства).
Подать жалобу старшему судебному приставу или в суд. Укажите на несоответствие исполнительного документа сути дела и нарушение ваших прав на сохранение прожиточного минимума.
Подать ходатайство о приостановлении исполнительного производства (ст. 39 ФЗ «Об исполнительном производстве») на время, пока рассматриваются ваши жалобы.
Направить жалобу в прокуратуру на незаконные действия пристава — это поможет ускорить проверку законности возбужденного производства.
Здравствуйте я работаю по договору газ на вб и получаю пособия до 1,5 дет на ребенка, если я устроюсь допом на склад озон как самозанятый не будет проблем с пособиями?
Ответить
Здравствуйте, Максим. Согласно ФЗ № 81, право на получение пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет имеют только те, кто фактически занимается его воспитанием, находясь в соответствующем отпуске. Трудовое законодательство разрешает совмещать уход за ребенком с работой на дому или на условиях неполного дня, сохраняя при этом выплаты. Однако статус самозанятого приравнивается к предпринимательской деятельности, а не к работе по найму.
Появление дохода от самозанятости расценивается как факт трудовой деятельности, что влечёт за собой прекращение выплат — как в случае с пособиями от работодателя, так и с выплатами через соцзащиту. Поскольку правила могут варьироваться в зависимости от региона, перед регистрацией в качестве самозанятого настоятельно рекомендуется уточнить информацию в СФР или органах соцзащиты по месту жительства.
Здравствуйте. Такая проблема. Линия лэп проходит по моему участку двору т.е хочу построить но не могу рэсовци говорят охранная зона 10 туда 10 сюда метров а это весь мой двор. В егрн о запретах нет и слова как быть что делать. Хочу построить хоз постройки а не могу. Страшно ставить песочницу и бассейн
Ответить
Здравствуйте, Дмитрий. Нахождение объекта электросетевого хозяйства на земельном участке накладывает ограничения на его использование в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 160. Ширина охранной зоны варьируется в зависимости от класса напряжения (от 2 до 15 и более метров).
Следует учитывать, что правовой режим охранной зоны возникает в силу закона, независимо от наличия сведений в ЕГРН. Тем не менее, отсутствие регистрации в реестре недвижимости является основанием для правового оспаривания границ зоны.
Что нужно сделать в данной ситуации.
Истребовать в сетевой организации актуальную схему охранной зоны и сведения о её регистрации в ЕГРН.
При отсутствии записи в ЕГРН рассмотреть возможность оспаривания границ, что может привести к переносу линии или выплате компенсации.
Учитывать запрет на возведение капитальных объектов в охранной зоне. Размещение некапитальных сооружений рекомендуется согласовывать с сетевой организацией в письменном виде.
Линия была там до постройки при покупки дома на провода никто и не смотрел скажем честно.дом построили я его купил о том сто охранная зона и слова никле небыло ни в егрн ни от юриста который сопровождал мою покупку дома.может быть выход из этой ситуации .по соседскому двору так же проходит эта же лэп
Мне пришло уведомление,что организация микрозайм подает на меня в суд,как на должника,который не платит микрозайм.Я никогда не брала микрозаймы,когда я позвонила в эту организацию ,они подтвердили,что я брала у них деньги в сумме 20000,и должна выплатить 46000,с процентами по просрочки., подскажите,что мне делать, и как доказать,что я не брала деньги не в онлайне,не в офисе
Ответить
Здравствуйте. Для защиты интересов в суде по факту неправомерного оформления микрозайма рекомендую следующий порядок действий:
Недопустимо игнорировать судебные извещения. Необходимо своевременно подавать письменные возражения, чтобы избежать вынесения заочного решения.
Формирование доказательной базы:
Истребовать у истца копию договора для проверки подлинности подписи.
Подтвердить отсутствие факта получения денежных средств справками из банков.
Запросить отчет из БКИ для проверки наличия записи о кредите.
Зафиксировать все коммуникации с кредитной организацией.
При подозрении на мошенничество необходимо инициировать проверку правоохранительными органами, подав заявление о неправомерном использовании персональных данных.
Сегодня было судебное заседание по разделу совместно нажитого имущества. Я истец делим авто, дачу и гараж. В иске заявлено что авто остается у мужа, он собственник. А дача и гараж мне. Авто 1200000, дача 400000, гараж 300000., согласно данным с сайта Авито, приложены к иску. Получается у мужа 1200000 а у меня 700000, я попросила доплатить мне разницу 500000р. Муж не согласен со стоимость, считает что дача 700000 и гараж 700000. Судья предложила мне подготовить ходатайство о проведении независимой экспертизы и оплатить ее мне. Почему я должна оплачивать, ведь муж не согласен со стоимостью заявленной мной? Смогу ли я потом взыскать с мужа расходы по плате экспертизы?
Ответить
Здравствуйте, Ольга. Судья рекомендовала вам ходатайствовать о проведении независимой экспертизы, так как бремя доказывания рыночной стоимости имущества лежит на истце. Поскольку ответчик не согласен с вашей оценкой, суд требует объективного подтверждения.
Почему платите вы: Согласно ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона обязана доказать свои доводы. Поскольку вы настаиваете на определенной стоимости, вы должны подтвердить её экспертным заключением.
Возврат средств: Расходы на экспертизу относятся к судебным издержкам. Если решение будет вынесено в вашу пользу, вы имеете право взыскать эти затраты с ответчика (ст. 98 ГПК РФ).
Рекомендация: При подаче ходатайства попросите суд возложить расходы на ответчика или разделить их поровну. Обязательно сохраняйте все платежные документы для последующего взыскания.
Здравствуйте, купила два месяца назад пол дома, все было хорошо, но под линолеумом провалился пол я оторвала ленолиум а там гнилой пол могу ли я расторгнуть договор?
Ответить
Здравствуйте, Анастасия. В соответствии со ст. 475 ГК РФ, при обнаружении существенных скрытых дефектов недвижимости, о которых продавец не уведомил заранее, покупатель имеет право требовать аннулирования сделки. Существенным признается такой недостаток, который делает невозможной эксплуатацию объекта или требует чрезмерных затрат на ремонт. Гнилое перекрытие, приведшее к провалу пола, квалифицируется как скрытый дефект, возникший до перехода права собственности. Тот факт, что прошло два месяца, не лишает вас права на иск, если будет доказано, что повреждения существовали на момент передачи дома.
Что нужно сделать.
Организовать независимую строительно-техническую экспертизу для подтверждения природы и времени возникновения дефекта.
Предъявить продавцу досудебную претензию с требованием расторгнуть договор и вернуть денежные средства.
При отсутствии конструктивного ответа — обратиться в суд.
Суд может отказать в расторжении, если сочтёт дефект несущественным. В качестве альтернативы вы вправе требовать снижения стоимости дома или оплаты ремонта продавцом.
Здравствуйте. Был приобретен диван. Данная модель в магазине отсутствовала, поэтому выбор сделали, исходя из образца в каталоге. Согласовали отдельные моменты (цвет, деревянные ножки и длину). Заключили договор. Спустя 2 месяца диван доставили. Цвет не тот, ножки металлические, длина другая. В договоре цвет и деревянные ножки прописаны, нет длины, не обратила внимание, что ее не внесли в спецификацию. Но она указана в переписке с администратором, когда она связывалась для уточнения деталей. Магазин на контакт не идет, заявили, что товар индивидуальный, хотя по факту доставили диван стандартной комплектации. Тем более условия договора они нарушили. И в договоре пишут, что обмен и возврат невозможны. Но мебель надлежащего качества, не гарнитур, просто но не то, что было заказано. Дело в суде, на собеседование и заседание представители магазина не пришли, а следующее заседание через 2 месяца. Подскажите, можно ли на данном этапе еще написать в РПН? Не для привлечения их в качестве третьей стороны в суде, а просто чтобы они тоже провели проверку?
Ответить
Здравствуйте. Обращение в Роспотребнадзор — верное решение, которое стоит реализовать параллельно с судебным разбирательством.
Не нужно просить их стать третьей стороной в суде (это делается через ходатайство по ст. 47 ГПК РФ). Ваша цель — инициировать внеплановую проверку магазина.
Вы опираетесь на закон «О защите прав потребителей». Основные претензии: несоответствие товара договору (цвет, комплектация), необоснованное признание товара «индивидуальным» (если это стандартные модули) и ненадлежащее информирование покупателя (подтверждается перепиской).
Подайте жалобу в территориальное управление ведомства, приложив договор, переписку и акт о несоответствии. Если нарушения подтвердятся, магазин получит предписание и штраф.
Результаты проверки станут весомым доказательством. Суд обязан рассмотреть выводы Роспотребнадзора, и они значительно усилят вашу позицию.
Убедитесь, что вы уже направили магазину официальную досудебную претензию.
Соберите полный пакет документов (договор, спецификации, скриншоты переписки).
Подайте в суд ходатайство о привлечении Роспотребнадзора для дачи заключения по делу.
Добрый вечер. Вопрос: женщина с 2-мя детьми учавствует в программе Бонкротства. У неё есть жилье-малосемейка, купленная за счёт мат. капитала. Доля в этой малосемейке была выставлена банком на торги за 110 000 руб. Через определённый период цена на долю на торгах снижается до 10 000 руб., и появляется человек, который готов купить за эти деньги. При этом владельца этой доли (ранее указанная как женщина) не уведомляют о снижении цены и возможности иметь право преимущественной покупки это доли (выкупить), теперь купить за эту цену не дают возможности. Имеет ли в данной ситуации женщина право преимущества выкупата доли по текущей установленной цене 10 000 руб.? Могут ли продать долю через аукцион не извещая при этом владельца? 1/3 этой малосемейки принадлежит несовершеннолетнему сыну, 1/3 принадлежит совершеннолетнему сыну, он имеет прово преимущества покупки? Правомерно ли в данном случае одобрение продажи органами опеки?
Ответить
Здравствуйте, Екатерина. Согласно ст. 250 ГК РФ и позиции Конституционного Суда РФ (Постановление № 23-П от 16.05.2023), сособственники обладают преимущественным правом выкупа доли должника. Финансовый управляющий обязан предлагать им выкуп по цене, сформированной в ходе торгов (или по начальной цене, если торги не состоялись).
Если управляющий не уведомил сособственников о продаже или не предложил им выкупить долю по актуальной цене (включая этапы снижения стоимости), это является нарушением закона. В таком случае сособственник вправе в течение трех месяцев с момента обнаружения нарушения подать иск о переводе прав покупателя на себя. Для этого необходимо подтвердить право собственности и внести на депозит суда сумму сделки.
Совершеннолетие не лишает сына статуса сособственника, поэтому он обладает аналогичным преимущественным правом выкупа.
Опека не санкционирует продажу доли банкрота, а лишь контролирует соблюдение имущественных прав несовершеннолетнего. Если опека дала согласие без обеспечения интересов ребенка (например, без зачисления средств на счет или предоставления равноценного жилья), такое решение можно оспорить.
Соберите документальные подтверждения того, что финансовый управляющий не направлял уведомления о возможности выкупа доли по текущей цене.
В случае недостижения согласия путем переговоров, вы вправе обратиться в суд с исковым заявлением о переводе прав и обязанностей покупателя. Срок исковой давности по данной категории дел составляет три месяца со дня, когда вам стало известно о нарушении ваших прав.
Также необходимо уделить особое внимание взаимодействию с органами опеки и попечительства. При совершении сделок, затрагивающих интересы несовершеннолетних, требуется строгое соблюдение законодательства для исключения фактов ущемления их имущественных прав.
Здравствуйте. Покупаю квартиру, часть денег вношу сам, часть через ипотеку. Платеж будет состоять из 2 частей, по настоянию продавца, т к что то не подходит по срокам, вроде бы в собственности квартира менее 5 лет. Сбер подготовил договор купли-продажи, но там указана только часть суммы (один платеж), как якобы полная стоимость квартиры. Боюсь, что в случае каких то споров (непредвиденных) и получения налогового вычета невозможно будет доказать, что была потрачена на покупку гораздо большая сумма. Как можно по другому составить договор купли-продажи, чтобы и двумя платежами прошло и для получения вычета и других каких то, не дай бог, ситуаций можно было предьявить документ с полной суммой. Спасибо
Ответить
Здравствуйте. Предложение продавца указать в договоре заниженную стоимость квартиры — это попытка уйти от уплаты НДФЛ, которая создает серьезные риски для покупателя. Если реальная цена не зафиксирована в документах, вы не сможете получить полный налоговый вычет и будете беззащитны в случае судебных разбирательств.
Требуйте отражения полной суммы. В договоре купли-продажи должна стоять реальная цена. Разные источники оплаты (ипотека и личные средства) не являются поводом для дробления суммы в договоре.
Оформляйте расписки. Если продавец настаивает на «серой» схеме, обязательно берите расписки на всю сумму, включая «неофициальную» часть.
Используйте дополнительные документы. Предварительный договор или допсоглашения могут частично обезопасить сделку, но они менее надежны, чем основной договор с полной ценой.
Привлеките нотариуса. Это повысит юридическую чистоту сделки, хотя и не отменит риски занижения.
Согласуйте с банком. Если покупка идет в ипотеку, банк, как правило, настаивает на указании полной стоимости, так как это влияет на оценку залога. Уточните требования вашего кредитора.
Ваша главная задача — зафиксировать в договоре фактическую стоимость жилья, иначе вы рискуете деньгами и правом на налоговый вычет.
Здравствуйте! Нотариус говорит, что для оформления договора дарения дома мне нужно принести справку из паспортного стола о том, что там никто не зарегистрирован. Вопрос: Правомерно ли это?
Ответить
Здравствуйте, Михаил. Запрос нотариусом сведений о зарегистрированных в доме лицах при оформлении дарения является обоснованным, хотя и не является строго обязательным требованием закона. Данная мера направлена на соблюдение ст. 292 ГК РФ и минимизацию рисков оспаривания сделки из-за нарушения прав третьих лиц.
Хотя законодательство не устанавливает жесткого перечня документов для дарения (основными являются паспорта, выписка из ЕГРН и согласие супруга), нотариус вправе запрашивать дополнительные бумаги для проверки чистоты сделки. Если вы полагаете, что требование справки избыточно, вы вправе выбрать другого нотариуса для удостоверения договора.
Хочу проверить компанию, правда ли она оказывает помощь людям, пострадавшим от финансового мошенничества: например, тем, кого обманули брокеры, инвестиционные платформы. Компания с названием Sozeri Law. Нашли они меня сами, где то на торговой площадке по криптовалюте, где решила заработать деньги и мне мои деньги не вернули, да еще и требуют пополнить кошелек на транс валете.
Ответить
Здравствуйте, Наталья Александровна. Если эта компания вышла на вас после потери криптовалюты, будьте крайне осторожны. Чтобы обезопасить себя, выполните следующие действия:
Убедитесь, что фирма официально зарегистрирована. Российские адвокаты должны состоять в реестре ФПА РФ, иностранные — в профильных государственных базах (например, State Bar в США).
Ищите отзывы на независимых ресурсах. Если о компании нет информации или все отзывы подозрительно восторженные — это тревожный сигнал.
Юридические фирмы не ищут клиентов на криптобиржах. Если они сами связались с вами — это классическая схема мошенников.
Категорически запрещено вносить предоплату за «услуги». Требование аванса — главный признак аферы.
Обращайтесь только в правоохранительные органы (отдел по борьбе с киберпреступностью) или регуляторы (ФинЦЕРТ Банка России).
Рекомендую не переводите деньги и не передавайте свои персональные данные представителям Sozeri Law.
При составлении заявления в фссп о прекращении ип ,в котором я взыскатель ,что лучше указать в причине:взыскатель отказалася или мировое соглашение?Что сыграет роль в случае нарушении ответчиком договоренностей?
Ответить
Здравствуйте, Екатерина. Согласно ст. 43 ФЗ «Об исполнительном производстве», прекращение исполнительного производства возможно как в связи с утверждением мирового соглашения, так и в связи с отказом взыскателя от взыскания. Однако правовые последствия этих действий существенно различаются.
Отказ от взыскания (п. 1 ч. 2 ст. 43) влечет окончательное прекращение права на принудительное исполнение по данному исполнительному документу (ч. 5 ст. 46). Напротив, мировое соглашение (п. 3 ч. 2 ст. 43) является судебным актом, неисполнение которого дает взыскателю право на получение исполнительного листа для принудительного взыскания.
Таким образом, для обеспечения защиты имущественных интересов взыскателя при достижении договоренностей с должником следует отдавать предпочтение процедуре утверждения мирового соглашения, так как она сохраняет возможность возобновления принудительного исполнения в случае нарушения должником принятых на себя обязательств.
Здравствуйте. У меня есть сестра, которую сдали в дом малютки в раннем возрасте. Она воспитывалась в чужой семье, в деревне. Потом ей дали квартиру в городе как сироте (но она не сирота). Первый вопрос: у нее там есть прописка или нет? Или прописка в доме, где она жила до того, как её приняла приёмная семья (в нашем доме)? В нашей квартире, в которой сестра жила до чужой семьи, живут бабушка, мама и я. Бабушка написала на меня дарственную и завещание на квартиру. Я считаюсь собственником этой квартиры. Бабушка говорит, что сестра не числится в домовой книге, но при этом говорит, что нужно ей выписать сестру из квартиры (хотя раньше она говорила, что сестра не числится, потому что выписана). Я в шоке, я не хочу жить в такой тесноте, здесь ещё будет жить мой муж, наши животные, а сестра беременна сейчас. Имею ли я право отказать ей в совместном проживании в моей квартире?
Ответить
Здравствуйте, Анастасия. Обстоятельства дела усложняются тем, что ваша сестра, будучи воспитанницей приемной семьи, получила государственное жилье как лицо из числа детей-сирот, несмотря на наличие биологических родственников. Тем не менее, как законный собственник квартиры (на основании дарственной и завещания), вы обладаете исключительным правом распоряжаться своим имуществом, включая право определять круг лиц, допущенных к проживанию (ст. 30 ЖК РФ). Поскольку сестра не является членом вашей семьи и не владеет долей в праве собственности, у вас нет юридических обязательств по предоставлению ей жилья.
Если сестра до сих пор зарегистрирована в вашей квартире, вам необходимо добиться её снятия с учета. В случае отказа — через суд, подав иск о признании её утратившей право пользования жилым помещением. Тот факт, что она уже обеспечена собственным жильем от государства, станет весомым аргументом в вашу пользу. Если же регистрации в квартире нет, то законных оснований для её проживания у неё не имеется
Если было ранение мягких тканей но была пластика?
Ответить
Здравствуйте, Николай. При оценке расходов на пластическую операцию после травмы мягких тканей ключевое значение имеет её правовая квалификация. Если вмешательство носит реконструктивный характер (направлено на устранение функциональных нарушений или деформаций, вызванных травмой), оно признается частью материального ущерба. В этом случае потерпевший имеет право на полное возмещение затрат на лечение, реабилитацию и медикаменты.
В то же время, если операция носит исключительно эстетический характер и не продиктована медицинскими показаниями, суд может отказать в компенсации расходов, так как они не являются необходимыми. Тем не менее, наличие эстетического дефекта может стать основанием для увеличения суммы компенсации морального вреда. Сам факт проведения операции не исключает права на такую компенсацию; напротив, необходимость хирургического вмешательства часто рассматривается как фактор, усиливающий страдания потерпевшего. Для успешного взыскания средств необходимо документально подтвердить, что операция была назначена врачом именно в связи с полученной травмой.
Меня побили в клубе отобрали телефон и не хотели отдавать пока не приехала моя мама и не забрала его наподавшая пыталась у моего мужа узнать пароль от моего телефона но муж наврал ей что не знает есть ли тут уголовная статья, участковый сказал что нет тут только побои а хищение с применением насилия нету
Ответить
Здравствуйте, Лилия. Участковый формально прав: в УК РФ нет статьи с названием «хищение с насилием», однако это не означает отсутствия состава преступления. Квалификация зависит от степени тяжести примененного насилия:
Грабёж (ч. 2 ст. 161 УК РФ): если насилие не угрожало жизни и здоровью (удержание, побои).
Разбой (ст. 162 УК РФ): если насилие представляло реальную опасность для жизни или здоровья.
Побои сами по себе могут квалифицироваться по ст. 116 УК РФ (если есть хулиганский мотив) или по ст. 6.1.1 КоАП РФ (административная ответственность). Попытки узнать пароль подтверждают корыстный умысел и могут рассматриваться в контексте нарушения неприкосновенности частной жизни (ст. 272 УК РФ), хотя чаще это идет «прицепом» к основному обвинению в хищении.
Не полагайтесь на слова участкового. Подавайте официальное заявление с подробным описанием событий, приложением медсправок и доказательств. Следствие обязано провести проверку и назначить экспертизы для верной квалификации дела. Что касается отказа мужа назвать пароль — это его законное право не свидетельствовать против себя и близких, что не является преступлением.
Добрый вечер, Что делать если работодатель отказывается индексировать зп?
Ответить
Здравствуйте, Ксения. Согласно ст. 134 ТК РФ, работодатель обязан компенсировать инфляцию, повышая реальный доход сотрудников. Однако закон дает компаниям свободу в выборе способа реализации этой обязанности.
Изучите внутренние документы (положение об оплате труда, коллективный договор). В них должен быть прописан механизм индексации: периодичность, коэффициенты и порядок перерасчета.
Индексация — это не всегда «чистая» прибавка. Если компания регулярно повышает оклады или вводит надбавки, и это закреплено в документах, обязанность считается выполненной.
Если документов нет: Это нарушение. В таком случае суд может обязать работодателя провести индексацию, опираясь на официальные данные Росстата об инфляции.
Направьте работодателю письменное заявление со ссылкой на ст. 134 ТК РФ. Укажите период без индексации и приложите данные об инфляции. Обязательно сохраните копию с отметкой о вручении. Если вам повышали оклад, но общая сумма выплат не выросла — это повод требовать пересмотра базовой части зарплаты.
Если диалог не помог, обратитесь в ГИТ (можно через «Онлайнинспекция.рф») или прокуратуру. Приложите трудовой договор, расчетные листки и копию вашего обращения к руководству.
Попросите инспектора не разглашать ваши данные работодателю (ст. 358 ТК РФ). За невыполнение требований закона компании грозит штраф по ст. 5.27 КоАП РФ.
В суде можно потребовать выплату недополученных средств, компенсацию за задержку (ст. 236 ТК РФ) и возмещение морального вреда. Срок исковой давности составляет 1 год, но для работающих сотрудников нарушение часто признается длящимся.
Переплата денежного довольствия сотруднику в погонах (Министерство Юстиции). Здравствуйте. Уволена в сентябре 2025 года, но по настоящее время ежемесячно 20 числа приходит выплата денежного довольствия, сегодня позвонили с прошлого места работы, сказали что ошибочно начислялось денежное довольствие, в связи с тем что по какой-то ошибке не провелось увольнение, требуют вернуть всю сумму с сентября 2025 года, насколько это правомерно и какие перспективы в суде?
Ответить
Здравствуйте, Дмитрий. Работодатель не может просто так потребовать вернуть переплату. В соответствии с ст. 137 ТК РФ и пп.3 ст. 1109 ГК РФ защищает работника, если он не совершал недобросовестных действий.
Вернуть деньги можно только при «счётной» ошибке (арифметической). Если же произошёл технический сбой (например, программа не «увидела» увольнение или бухгалтер неверно применил правила), то вины работника в этом нет, и суд, скорее всего, встанет на его сторону.
Что делать в данной ситуации:
Потребуйте от работодателя письменное объяснение: в чем именно была ошибка (арифметика или сбой в системе).
Не соглашайтесь на возврат сразу.
В МФЦ отказали оформить доступ к электронной медкарте мамы по доверенности, сославшись на некий законон, устно на ресепшн. Маме 80 лет. Правомерны ли действия сотрудника МФЦ?
Ответить
Здравствуйте, Елена Игоревна. Сотрудник МФЦ неправ. МФЦ здесь — просто «почтальон», который передаёт ваше заявление в больницу. По закону (ст. 13 ФЗ № 323) вы имеете право получить доступ к медкарте мамы, если у вас есть от неё нотариальная доверенность. То, что маме 80 лет, ничего не меняет: если она в здравом уме, её доверенность абсолютно законна.
Скорее всего, сотрудник просто перестраховался или не знает правил. Попробуйте спросить его: «На основании какого именно закона вы мне отказываете?». Обычно после этого они начинают перепроверять регламенты и признают ошибку. Если не помогло — пишите жалобу на имя начальника МФЦ. А ещё проще — попробуйте решить вопрос напрямую через регистратуру поликлиники, где лечится мама: там часто оформляют доступ быстрее, чем через МФЦ.
В личном кабинете кредитора сумма долга не соответствует сумме по решению суда, как быть и стоит ли оплачивать в личном кабинете, исполнительный лист пока не передали в ФССП?
Ответить
Здравствуйте, Елена .Если сумма долга в личном кабинете кредитора отличается от суммы, указанной в решении суда, это может вызывать беспокойство. Особенно, если исполнительный лист еще не передан в Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
Существует несколько причин, по которым сумма долга в личном кабинете может отличаться от суммы по решению суда:
Начисление пени и штрафов, расходы по совершению исполнительных действий: Судебный пристав-исполнитель может взыскать дополнительные суммы, связанные с совершением исполнительных действий .
Технические задержки в обновлении данных:
Ошибки при выставлении суммы долга: Возможно, произошла ошибка при формировании суммы долга в личном кабинете кредитора или при передаче данных .
Новые начисления или удержания: Могут появляться новые начисления или производиться удержания, которые не были учтены в первоначальном решении суда .
Стоит ли оплачивать в личном кабинете, если суммы не совпадают?
Оплачивать долг в личном кабинете, когда сумма расходится с решением суда, следует с осторожностью. Если вы оплатите сумму, указанную в личном кабинете, которая больше суммы по решению суда, есть риск, что вам придется доказывать, что вы переплатили, и требовать возврата разницы .
Как установить точную сумму задолженности и что делать?
1. Запросите детализацию у кредитора: Обратитесь к кредитору с письменным заявлением о предоставлении полной детализации начислений, которые привели к текущей сумме долга в личном кабинете. Это поможет понять, какие именно суммы (пени, штрафы, расходы) были добавлены .
2. Обратитесь в ФССП: Поскольку исполнительный лист еще не передан в ФССП, вы можете попытаться выяснить ситуацию до официального возбуждения исполнительного производства. Если лист уже в работе, то следует обратиться к судебному приставу-исполнителю с заявлением о проверке правильности выставления суммы долга и о корректировке информации .
3. Сверьте с решением суда: Внимательно изучите решение суда. Там должна быть указана точная сумма долга, а также условия начисления пени и других платежей, если они предусмотрены .
4. Сохраняйте все документы: Сохраняйте все квитанции об оплате, переписку с кредитором, а также копии судебных решений и заявлений .
5. Рассмотрите обращение в суд: Если после запросов и уточнений вы не можете добиться ясности, возможно, потребуется обратиться в суд, который вынес первоначальное решение, с запросом на установление точной суммы долга.
Добрый день! 11 месяцев назад сдал в аренду офис. Договор на 11 месяцев - до 08.07.2026. При сдаче офиса, как указано в передаточном акте, "стены помещений окрашены водоэмульсионной краской TIKKURILA (Финляндия)". В каком состоянии передавались стены, какой краской были окрашены, - в акте указано не было. Фото-и видеофиксация не производились. По факту - стены были окрашены в белый цвет и передавались без повреждений. В процессе эксплуатации, арендатор сверлил отверстия в стенах под рекламные плаката, о чем со мной согласовано не было. В настоящее время арендатор снял рекламные плакаты, вытащил саморезы и дюбеля из стен, а образовавшиеся отверстия замазал серой штукатуркой размером примерно со спичечный коробок и это бросается в глаза - серые пятна на белом цвете. В некоторых местах - на стенах - прямоугольники по 2х2 м. и 1,5х1 м., после снятия которые обнаружено, что стены за ними окрашены другой краской. Некоторые участки испачканы следами двухстороннего скотча, полноценно очистить стену шпателем не получилось, нужна зачистка шлифмашинкой и покраска. Передачи помещения не было, передаточный акт не составлялся, показания приборов учёта не списывались. Сегодня арендатор позвонил и попросил встретиться для передачи помещения. Есть ли у меня основания просить арендатора покрасить стены офиса в один цвет? Что мне сделать до подписания передаточного акта? Надо ли мне уведомить арендатора о дате и времени приёмка-сдачи помещения? С уважением, Игорь
Ответить
Здравствуйте, Игорь. Вы имеете полное право настаивать на приведении стен в исходное состояние, включая их перекраску в единый цвет. Имеющиеся дефекты (отверстия, следы скотча, локальные перекрашивания) не относятся к естественному износу и возникли по вине арендатора. Согласно ст. 622 ГК РФ, объект должен быть возвращен в состоянии, зафиксированном в акте приема-передачи на момент начала аренды (белые стены, краска Tikkurila, без повреждений).
За 2–3 дня направьте арендатору письменное приглашение на осмотр.
Проведите его с фото- и видеофиксацией. Привлеките свидетеля. Если арендатор не явится, составьте акт в одностороннем порядке.
Вручите арендатору требование об устранении повреждений в установленный срок (например, 10 дней).
Не подписывайте акт возврата помещения до завершения малярных работ. В случае отказа арендатора вы вправе не принимать объект и требовать компенсации затрат на ремонт через суд.
Доброго времени суток, хирург от военного сво требует взятку благодарность за операция пупочной грыжи но военный пришёл на операцию с перегаром он затребовал ещё сумму денег хирург. И сказал если ты не заплатишь я тебя выпишу не сделала операцию скажите как и куда обратиться если хирург потребовал деньги за операцию которую должен проводить бесплатно ему оплачивает государство
Ответить
Здравствуйте , Татьяна .Если хирург требует взятку за бесплатную операцию, вы можете обратиться в следующие инстанции:
Полиция: Необходимо подать заявление о вымогательстве. Врач, требующий взятку, может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 290 УК РФ "Получение взятки".
Следственный комитет: В случаях, когда речь идет о вымогательстве или получении взятки должностным лицом, СК проводит расследование .
В прокуратуру. Так как, прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов и может возбудить уголовное дело, если факт вымогательства подтвердится .
Также Вы можете подать жалобу на действия врача в региональное управление Министерства здравоохранения или в Росздравнадзор. Эти органы контролируют соблюдение прав пациентов и качество медицинской помощи. Жалобы в различные инстанции могут помочь решить проблему.
Можно обратиться к главному врачу с письменной жалобой.
Что делать, если списали больше средств при погашении задолженности на Мегафоне? Это типа их проценты были что ли?
Ответить
Здравствуйте. Если с вас списали больше средств, чем вы ожидали при погашении задолженности на Мегафоне, это может быть связано с несколькими причинами, включая комиссии, пени или некорректное зачисление платежа.
Сотовые операторы могут начислять комиссии за определенные услуги или пени за просрочку платежа. В вашем случае, если возникла задолженность, могли быть начислены дополнительные суммы, которые были списаны вместе с основным.
Здравствуйте. Я - тот час самый глупец, который наступил на те же грабли, купился на обещания. Попал под влияние мошенников
Ответить
Здравствуйте, Григорий . Первым делом свяжитесь с вашим банком: Если вы перевели деньги или предоставили данные банковской карты, немедленно свяжитесь с вашим банком, чтобы заблокировать карту или счет . Банк может иметь возможность остановить транзакцию, если она еще не завершена .
Если мошенники получили доступ к вашим учетным записям (электронная почта, социальные сети, онлайн-банкинг), немедленно смените пароли. Используйте сложные и уникальные пароли для каждой учетной записи .
Соберите всю возможную информацию о мошенничестве: скриншоты переписки, записи телефонных разговоров (если есть), номера телефонов, адреса электронной почты, ссылки на сайты, на которых вы оставляли данные .
Подайте заявление в полицию.Независимо от суммы ущерба, обязательно обратитесь в ближайшее отделение полиции с заявлением о мошенничестве . Предоставьте все собранные доказательства.
В зависимости от типа мошенничества, может быть полезно сообщить о нем в соответствующие органы. Например, если речь идет о мошенничестве с государственными услугами, можно обратиться в соответствующие ведомства .
Шансы на возмещение ущерба зависят от многих факторов, включая скорость ваших действий и обстоятельства мошенничества . В некоторых случаях банки могут отказать в компенсации, если не смогут доказать свою вину . Однако, подача заявления в полицию и возбуждение уголовного дела являются важными шагами для возможного возврата средств .
Здравствуйте у меня такой вопрос я попала в ДТП на Каршеринг Ситидрайв мне выставили штраф 140 000 руб. мне сказали что у них фиксированный штраф независимости от ущерба я не согласна с тем штрафом который мне выставили потому что сумма ущерба не составляет столько сколько мне выставили. Они мне сказали что сумма штрафа основывается на таких критериях как совершенное ДТП срочный выезд сотрудника на осмотр транспортного средства простой автомобиля и ремонт транспортного средства хотела бы узнать что мне делать такое ситуации?
Ответить
Здравствуйте , Екатерина .Штрафы, налагаемые каршеринговыми компаниями, по своей сути являются договорной неустойкой, основания для начисления которой содержатся в правилах пользования сервисом . Если вы не согласны с размером штрафа, выставленного "Ситидрайв", вы можете попытаться его оспорить.
Согласно статье 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку . Вы можете подать ходатайство в суд с просьбой уменьшить размер штрафа, если считаете, что он значительно превышает реальный ущерб или тяжесть нарушения.
Соберите все возможные доказательства, подтверждающие вашу позицию. Это может включать фотографии повреждений автомобиля сразу после ДТП, акт осмотра транспортного средства, заключение независимой экспертизы о реальной стоимости ущерба, а также любые документы, касающиеся самого ДТП (справка о ДТП, протокол ГИБДД, если он составлялся).
Согласно общим правилам, при любом ДТП на арендованном автомобиле необходимо незамедлительно оповестить каршеринговую компанию . Уточните в вашем договоре, какие сроки и способы уведомления предусмотрены.
Направьте официальное письмо в "Ситидрайв" с требованием пересмотреть сумму штрафа, приложив собранные доказательства. Опишите обстоятельства ДТП и почему вы не согласны с выставленной суммой.
Если досудебное урегулирование не принесло результата, вы имеете право обратиться в суд с исковым заявлением о признании штрафа незаконным и/или его уменьшении на основании статьи 333 ГК РФ .
Работодатель (ТСЖ) год платит должностной оклад, который меньше МРОТ (но более половины МРОТ), ссылаясь на то, что должностной оклад установлен решением собрания членов ТСЖ. Имеет ли смысл обращаться в прокуратуру или поможет только суд (если попытка досудебного урегулирования не увенчалась успехом)?
Ответить
Здравствуйте, Александр. Работодатель обязан платить вам не меньше МРОТ (ст. 133 ТК РФ). Даже если собрание ТСЖ решило иначе, это решение незаконно, так как оно не может ухудшать ваши права по сравнению с законом.
Что делать в данной ситуации.
Направьте официальное письмо с требованием доплатить разницу до МРОТ.
Обратитесь в прокуратуру или ГИТ. Прокуратура может провести проверку и вынести предписание об устранении нарушений, а также привлечь работодателя к административной ответственности (ст. 5.27 КоАП РФ).
Если жалобы не помогли, подавайте иск о взыскании недоплаченной зарплаты и компенсации морального вреда. Важно успеть сделать это в течение года (ст. 392 ТК РФ).
Лучше всего начать с жалобы в прокуратуру или трудовую инспекцию — часто этого достаточно, чтобы работодатель пошел на попятную. Если же конфликт затянется, последней инстанцией станет суд.
Добрый день. Могут ли мобилизовать человека если он не служил в армии по состоянию здоровья. Категория запаса 2
Ответить
Мне сказали написать по собственному на увольнение. Я являлась предпенсионером и до пенсии оставалось 7 мес. Сейчас прошло 8 месяцев, могу я подать в суд за принуждение к увольнению в предпенсионном возрасте и получить зарплату за 7 месяцев? После увольнения стояла безработной на бирже труда.
Ответить
Здравствуйте .Если вы считаете, что вас принудили к написанию заявления по собственному желанию, вам необходимо доказать факт такого давления.
Для защиты своих прав вам следует обратиться в суд с исковым заявлением о признании увольнения незаконным и взыскании заработной платы за период вынужденного прогула.
Здравствуйте, я в разводе и прописана у бывшего мужа с детьми (3 детей) , двое старших 20 и 17 лет не его, младший ребёнок 1 год его, мы стоим в администрации города на жильё и нам осталось ждать 1 год, алименты ребёнку он не платит, материально не помогает, угрожает письменно и голосовое и при встрече физической расправой нам. Хочет нас выписать из квартиры, прописываться нам не где. Вопрос, имеет ли право он как собственник выписать нас из квартиры и лишить меня родительских прав. Официально мы снимаем по договору квартиру и ребёнок проживает со мной и содержу его я.
Ответить
Здравствуйте, Светлана .Собственник жилья имеет право выписать бывшую жену и детей из квартиры, однако это зависит от ряда условий, таких как форма собственности на жилье и наличие соглашений. Что касается лишения родительских прав, то факт того, что мать снимает жилье и одна содержит ребенка, сам по себе не является основанием для лишения её родительских прав .Если брак расторгнут, бывший супруг, как правило, теряет право пользования жилым помещением собственника . Однако существуют исключения, когда право пользования может быть сохранено:
По соглашению между собственником и бывшим членом семьи .
По решению суда .
Если бывший член семьи имел равные права пользования квартирой на момент ее приватизации .
Если таких обстоятельств нет, собственник может инициировать процедуру выписки. Обычно это начинается с вручения бывшей жене уведомления о необходимости освободить квартиру и добровольно сняться с регистрационного учета . Если добровольное снятие с учета невозможно, потребуется обращение в суд .
Если квартира муниципальная, ситуация усложняется, так как наниматель и члены его семьи имеют равные права пользования жильем по договору социального найма . Выписка в таком случае требует учета интересов всех проживающих .
Если квартира принадлежит одному из супругов, бывший супруг, не являющийся собственником, может быть выписан .
Для выписки ребенка, особенно если он прописан вместе с родителем, который также зарегистрирован в квартире, потребуется одновременное снятие с учета обоих . Несовершеннолетние до 14 лет, как правило, должны проживать (быть зарегистрированы) по адресу родителей или опекунов .
Снять несовершеннолетнего с регистрационного учета можно через МФЦ или чез Госуслуги . Для этого потребуются паспорта родителей, свидетельство о рождении ребенка и заявление . В случае отказа одного из родителей или при возникновении споров, необходимо обращаться в суд . Суд будет принимать решение, учитывая фактическое место проживания ребенка .
Лишение родительских прав — это крайняя мера, которая применяется только при наличии оснований, предусмотренных СК РФ. Основные из них включают:
Уклонение от выполнения обязанностей по воспитанию ребенка .
Жестокое обращение с ребенком .
Злоупотребление родительскими правами .
Хронический алкоголизм или наркомания родителей .
Совершение родителями умышленного преступления против жизни или здоровья ребенка либо другого родителя .
Тот факт, что мать снимает жилье и одна содержит ребенка, сам по себе не является основанием для лишения ее родительских прав . Наоборот, это может свидетельствовать о ее добросовестном исполнении родительских обязанностей. Для лишения родительских прав необходимо доказать, что мать не выполняет свои обязанности должным образом, что ставит под угрозу благополучие ребенка. Решение о лишении родительских прав принимается исключительно судом .
Здравствуйте. Идет процедура банкротства, по решению суда процесс с 27.11.2025г по 25.05.2026г. управляющий отчет предоставил, но пока суда еще не было. Списания (удержание) с карты будет до вынесения судом решения об окончании процесса или до 25 мая как было в решении суда о признании гражданина банкротом? В выписке из банка сумма лежит не списанная
Ответить
Списания (удержания) с карты будут продолжаться до вынесения судом решения об окончании процедуры банкротства. Решение суда о признании гражданина банкротом не прекращает автоматически исполнительные действия по взысканию, пока не будет принято решение о завершении процедуры.
Согласно Федеральному закону "О несостоятельности (банкротстве)" № 127-ФЗ, введение процедуры банкротства физического лица влечет за собой определенные последствия для исполнительного производства. После принятия судом заявления о признании гражданина банкротом и введения соответствующей процедуры, все исполнительные производства, возбужденные в отношении должника, подлежат приостановлению . Однако, это не означает немедленного прекращения всех списаний.
Пока идет процедура банкротства, банк обязан наложить ограничения на счета и карты должника . Это означает, что дальнейшее распоряжение денежными средствами может быть ограничено. Для получения доступа к деньгам или осуществления переводов во время процедуры банкротства, как правило, требуется письменное согласие финансового управляющего .
Списание долгов происходит по решению суда об окончании процедуры банкротства . До момента вынесения такого решения, если исполнительное производство не было полностью остановлено или если управляющий не выдал специального разрешения, списания с карты могут продолжаться . Дата окончания процедуры, установленная судом (25.05.2026 в вашем случае), является ориентиром, но окончательное прекращение всех взысканий происходит только после вынесения соответствующего судебного акта о завершении банкротства.
Поскольку управляющий уже предоставил отчет, но суд еще не вынес решения об окончании процедуры, списания могут продолжаться. Важно получить разъяснения у вашего финансового управляющего относительно возможности получения разрешения на доступ к средствам или полной остановки списаний до вынесения окончательного решения судом.
Добрый день! Подскажите что нужно подали заявление нотариусу заплатили 2500 р за услугу в г. Новосибирск и отправили нотариусу по месту жительства в р. П Чистоозерное и говорят что нужно еще оплатить какие то средства, никакой вам скидки не будет т.к он СВО но погиб на полигоне? Чем мать может опилировать чтобы лишние деньги
Ответить
В этой ситуации вам необходимо запросить у нотариуса в Чистоозерном письменное разъяснение, на основании каких законов или тарифов требуются дополнительные средства, если уже была произведена оплата в Новосибирске.
Сохранить все квитанции об оплате нотариальных услуг, а также документы, подтверждающие гибель участника СВО и его статус .
Если есть основания полагать, что нотариус необоснованно требует дополнительные средства или отказывает в возврате неоплаченной услуги, можно подать жалобу в районный суд по месту нахождения нотариуса . Также можно запросить выписку из реестра регистрации нотариальных действий, чтобы проверить обоснованность уплаченных сумм .
Добрый день, 3 года назад был заменён счётчик электроэнергии от мосблрц. Электрик в акте указал что надо платить по т1. В течении 3 лет платили, передавали показания. В итоге спустя 3 года приходит долг, в 19т рублей
Ответить
Здравствуйте .По общему правилу, расчет платы за электроэнергию производится на основании показаний приборов учета . Если электрик в акте указал, что необходимо платить по тарифу Т1, это могло означать, что прибор учета был признан неисправным или вышел из строя, и начисления производились по нормативу или среднему потреблению до момента его замены или восстановления .
Если счетчик не проходил поверку в установленные сроки, он мог быть признан вышедшим из строя. В таком случае, до его замены или поверки, начисления могли производиться по другим правилам .
Некорректные показания или отсутствие передачи показаний: Несмотря на то, что вы передавали показания, возможно, они были учтены некорректно, или возникла ошибка в системе Мосблрц, которая привела к накоплению долга .
Если после замены счетчика были применены новые тарифы или нормативы, и это не было должным образом учтено в предыдущих платежах, мог образоваться перерасчет .
Не исключена и простая ошибка в расчетах со стороны поставщика электроэнергии или Мосблрц .
Согласно Постановлению Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354, прибор учета считается вышедшим из строя, в том числе, в случае истечения межповерочного интервала поверки . Однако, если прибор учета впоследствии был признан исправным, это подтверждает достоверность его показаний за весь период после истечения срока поверки, что может служить основанием для перерасчета .
1. Запросите детальный расчет долга: Обратитесь в Мосблрц (или к вашему поставщику электроэнергии, если договор заключен напрямую с ним) и запросите подробный расчет начислений, объясняющий, как сформировался долг в 19 000 рублей. Уточните, на основании каких документов и каких периодов были произведены эти начисления .
Если у вас сохранился акт, составленный электриком при замене счетчика, где указано о необходимости оплаты по Т1, предоставьте его в энергосбытовую компанию. Также запросите документы, подтверждающие, что счетчик был исправен после замены и что вы добросовестно передавали показания .
Если вы считаете начисления необоснованными, подайте письменное заявление о перерасчете или оспаривании долга. В заявлении укажите все обстоятельства дела, приложите копии документов (акта замены счетчика, квитанций об оплате, показаний счетчика, если они сохранились) и сошлитесь на нормы законодательства, в частности, на Постановление Правительства РФ № 354 и Обзор судебной практики Верховного Суда РФ .
Если после обращения в энергосбытовую компанию вопрос не решается, вы можете обратиться в Государственную жилищную инспекцию вашего региона или в прокуратуру .
1. Является ли зарплата супругов личными средствами; 2. Живем с супругом 5 лет в разных комнатах одной квартиры, сексуальных отношений не имеем, общий бюджет не ведем, заботу друг о друге не проявляем, как доказать что мы не состоим в брачных отношениях, и что ку купленная недвижимость в этот период является личной собственностью.
Ответить
Здравствуйте, Ольга по общему правилу, зарплата одного супруга не становится автоматически общей собственностью другого .
Верховный Суд РФ в своей практике указывает, что любое имущество, нажитое супругами в период брака, может быть признано их совместной собственностью, если оно может быть объектом гражданских прав . Также есть случаи, когда суды ориентируются на доказательства фактического использования зарплаты для погашения долгов, а не только на формальный статус супруга .
Если вы проживаете с супругом раздельно, не ведете общий бюджет, не имеете сексуальных отношений и не проявляете заботу друг о друге, это может свидетельствовать о фактическом прекращении семейных отношений . Имущество, приобретенное после фактического прекращения семейных отношений, как правило, разделу не подлежит и считается личной собственностью того супруга, на чье имя оно было приобретено .
Для доказательства отсутствия брачных отношений и, как следствие, для подтверждения, что купленная недвижимость является личной собственностью, вам может потребоваться представить суду следующие доказательства:
Доказательством может служить факт проживания в разных комнатах одной квартиры, что может быть подтверждено свидетельскими показаниями или другими документами.
Отсутствие общего бюджета: Предоставление выписок с банковских счетов, показывающих раздельное ведение финансов, а также чеков на личные покупки.
Отсутствие семейных отношений: Свидетельские показания друзей, родственников, соседей, которые могут подтвердить отсутствие совместного быта, заботы друг о друге и брачных отношений.
Документы, подтверждающие приобретение недвижимости: Договоры купли-продажи, свидетельства о праве собственности, оформленные на одного из супругов в период раздельного проживания.
Суд наделен правом устанавливать факт состояния в брачных отношениях, поскольку от этого могут зависеть возникновение, изменение или прекращение правоотношений . Важно собрать как можно больше доказательств, подтверждающих раздельное проживание и отсутствие ведения общего хозяйства, так как это является ключевым фактором для признания имущества, приобретенного в этот период, личной собственностью .
Добрый день! По Семейной ипотеке был оформлен Договор подряда на ИЖС и ДКП, где Продавец фигурирует, как ИП, но реквизиты счета указаны как физического лица. ДКП в Росреестре зарегистрирован, но банк не перечисляет средства Продавцу, ссылаясь на то, что если Продавец указан как ИП, то и счет должен быть ИП, а не физического лица. Прав ли банк?
Ответить
Я являюсь законным представителем ребенка (родная мать) ребенку 17 лет, на сво погиб мой бывший муж (отец ребёнка) ребенку на сберегательный счёт пришла выплата президентская, теперь чтоб нам их снять, в опеки не дают разрешение пока мы не предоставим договор купли (предварительный), выписку ЕГРП, и после того когда мы приобретём сказали так же отчитаться нужно, законно ли это?
Ответить
Здравствуйте, Анна. Опека не может требовать документы для снятия денег до определения цели расхода.
Органы опеки не имеют права требовать от вас предоставления документов, таких как предварительный договор купли-продажи или выписка из ЕГРН, до того, как вы четко заявите, на что именно планируете потратить средства.
Когда вы обращаетесь в опеку с просьбой разрешить снять деньги со счета подопечного, вы обязаны указать конкретную цель расходования. Это может быть покупка жилья для ребенка, оплата его лечения или образования.
К вашему заявлению о разрешении на снятие средств необходимо приложить документы, подтверждающие саму возможность и целесообразность такой траты. Это могут быть чеки, счета, проект договора, выписка, демонстрирующая стоимость объекта.
Таким образом, опека запрашивает эти бумаги не произвольно, а в качестве обоснования заявленной вами цели. Если вы, например, захотите снять деньги для помещения их на депозит с целью получения процентов, опека вправе отказать, поскольку это не отвечает интересам ребенка (деньги могут обесцениться). Однако, если цель благородная (приобретение жилья, ), то документы нужны для проверки и подтверждения.
Если опека выдала разрешение на снятие средств под конкретную цель (например, "на приобретение доли в квартире для ребенка"), то после совершения сделки вы обязаны предоставить отчет. Это означает, что вам нужно будет принести в опеку документы, подтверждающие, что деньги были потрачены именно на указанную цель (например, выписку из ЕГРН, подтверждающую наличие доли у ребенка, и платежные документы). Это требование вытекает из обязанности распоряжаться средствами исключительно в интересах подопечного (согласно ст. 37 ГК РФ) и положений Федерального закона "Об опеке и попечительстве". Опека осуществляет контроль, чтобы имущество ребенка не уменьшалось и не использовалось не по назначению.
Что предпринять в вашей ситуации:
Обсудите ситуацию с сотрудником опеки. Попросите их письменно обосновать, на основании какой нормы закона они требуют именно такой пакет документов до подачи заявления на разрешение. Часто такой разговор и ссылка на законодательство помогают скорректировать их подход.
Четко формулируйте цель. При подаче заявления сразу же обозначьте, на что именно вам нужны деньги, и подготовьте подтверждающие документы, соответствующие этой цели.
Если вы считаете отказ необоснованным, его можно оспорить.
По закону, отказ должен быть мотивированным. В случае несогласия вы имеете право обратиться с жалобой в вышестоящий орган или в суд.
Главное – помните:
Опека действует в интересах ребенка. Поэтому конструктивный диалог и предоставление четких обоснований обычно помогают найти взаимоприемлемое решение.
Здравствуйте! В 2024 г.умер муж. 8 лет был на пенсии. В 2025г. я вышла на пенсию, а в мае 2026 лишилась работы и не могу никуда устроиться. Могу ли я рассчитывать на пенсию по потере кормильца? Если да, то за какой промежуток времени ее оформят? Будут ли платить, если я устроюсь на работу?
Ответить
Здравствуйте, Татьяна Васильевна. Вы имеете право на получение страховой пенсии по СПК как супруга умершего, достигшая установленного пенсионного возраста. В соответствии с ч. 2 ст. 10 ФЗ № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», супруг, являющийся пенсионером по старости или инвалидности, считается нетрудоспособным членом семьи и может получать СПК независимо от того, находился ли он на иждивении умершего и сколько времени прошло после его смерти. Поскольку вы вышли на пенсию в 2025 году, вы соответствуете этому требованию.
Основные условия для назначения пенсии:
Вы не должны вступать в новый брак.
Наличие работы не лишает вас права на СПК, однако может повлиять на её размер, так как при официальном трудоустройстве пенсия выплачивается без индексации.
Для оформления пенсии необходимо подать заявление в Социальный фонд России лично, через МФЦ либо через «Госуслуги».
К заявлению приложите следующие документы:
паспорт, свидетельство о смерти мужа, подтверждение вашего пенсионного статуса (пенсионное удостоверение или справка), а также документы, подтверждающие родство (свидетельство о браке).
Если вы обратитесь за пенсией позднее чем через 12 месяцев после смерти кормильца, пенсия будет назначена с даты подачи заявления (п. 4 ст. 10 закона № 400-ФЗ). Поскольку ваш муж скончался в 2024 году, рекомендуется обратиться как можно скорее — выплаты начнутся с месяца обращения.
Вы вправе получать только одну из пенсий: либо собственную страховую пенсию по старости, либо СПК (по вашему выбору). Рекомендую выбрать ту, сумма которой выше. В случае трудоустройства обе пенсии сохраняются, но страховая пенсия по старости выплачивается в полном размере без индексации, а СПК — без ограничений. Однако закон не допускает одновременного получения двух пенсий (за исключением некоторых категорий граждан). Поэтому до начала работы вы можете оформить СПК, если она более выгодна, а при возобновлении трудовой деятельности — вернуться к получению своей пенсии, подав новое заявление.
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, сын на СВО контрактник, после ранения признали не годным по состоянию здоровья "в Россию ещё не вернули". Может ли он отказаться от операции в госпитале и сделать операцию за свой счёт в платной клинике. Ранение не несёт угрозу жизни.
Ответить
Здравствуйте, Александр. В соответствии с Федеральным законом № 323-ФЗ, ст. 20 которого закрепляет право граждан на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от него, военнослужащие также обладают этим правом. Ваш сын, являясь контрактником, участвующим в СВО, и признанный негодным к военной службе по состоянию здоровья (согласно Положению о военно-врачебной экспертизе, утвержденному Постановлением Правительства РФ № 565), может отказаться от операции в госпитале и провести ее в коммерческой клинике.
Для реализации этого права необходимо:
1) оформить письменный отказ от медицинского вмешательства;
2) получить согласие командования, учитывая возможные ограничения в условиях СВО;
3) понимать, что госпиталь может отказать в выдаче документов для перевода при наличии угрозы жизни, чего в вашем случае нет.
Практические последствия отказа могут включать дисциплинарное разбирательство, однако, при условии признания негодным к службе, последующее увольнение прекратит военные правоотношения.
Добрый день. Подача на алименты в суд было 4 мая 2026 года. 13 мая2026 документы были переданы приставам. Уже 6 июля и денег нет. В госах написано задолженностей 0. Объясните пожалуйста когда вообще должны начисляться алименты после подачи в суд. Может просто я что-то не понимаю.
Ответить
Здравствуйте, Яна. Согласно ст. 107 СК РФ, алименты начинают начисляться с момента, когда вы официально обратились в суд с соответствующим заявлением. Это означает, что если вы подали иск, например, 4 мая 2026 года, то и расчёт алиментов должен начинаться именно с этой даты, независимо от того, когда суд вынесет свое решение. Однако, фактическое получение денежных средств зависит от хода исполнительного производства.
После того, как суд вынесет решение, вам будет выдан исполнительный лист. Если вы передали этот документ судебным приставам 13 мая 2026 года, то они обязаны открыть исполнительное производство в течение трёх дней (согласно ст. 30 ФЗ "Об исполнительном производстве"). На исполнение решения у них есть два месяца (статья 36), хотя этот срок может быть продлен. На практике, процесс может затягиваться из-за большой загруженности приставов или отсутствия информации о месте нахождения должника.
Что означает "задолженностей 0" в личном кабинете Госуслуг?
Скорее всего, это означает, что исполнительное производство еще не начато, или же начисление задолженности еще не произошло. "Ноль" может указывать на то, что производство ещё не открыто (например, приставы ещё не получили или не обработали необходимые документы). Другой вариант – должник начал производить платежи, и пока они поступают вовремя, задолженность не накапливается. Однако, если вы утверждаете, что денег не поступает, то более вероятен первый сценарий.
Что делать, если вы не видите начислений?
Проверьте статус исполнительного производства: Это можно сделать на официальном сайте ФССП или через Госуслуги.
Обратитесь к приставу: Если номер вашего исполнительного производства ещё не отображается, свяжитесь с вашим судебным приставом лично или через приёмную.
Уточните информацию о месте работы должника: Важно выяснить, был ли направлен запрос по месту официальной работы должника. Если должник трудоустроен, пристав обязан отправить исполнительный лист его работодателю для удержания алиментов из заработной платы.
Подайте жалобу при бездействии: Если исполнительное производство уже открыто, но выплаты не поступают, вы имеете право подать жалобу на бездействие пристава вышестоящему руководству ФССП или обратиться с жалобой в суд.
Сохраняйте документы: Обязательно сохраните квитанцию или расписку о передаче документов судебным приставам (если таковая имеется).
Алименты должны начисляться с 4 мая 2026 года, то есть с даты подачи вашего иска. Вероятнее всего, задержка с выплатами связана с работой судебных приставов. Настоятельно рекомендуется немедленно связаться с вашим приставом и потребовать открытия или активизации исполнительного производства.
Здравствуйте, подскажите как быть, сыну 16 лет, он ещал на мопеде как выехала машина дпс, его сбила машина ДПС, вернее создала аварийную ситуацию виля я по дороге, сын выехал на их полосу и они его ударили специально приняв в его сторону прижать к обочине хотели. По итогу мопед упал в кювет и сын винсте с ним. Ребёнок был в шлеме, ударился головой, убегал терял сознание.. На следующий день на меня и сына вышел водитель машины ДПС по телефону. Предлагал сделать ремонт машины ему и запугивал штрафами, видео не показал, сославшись что сдал при оформлении дтп.. Обратились в больницу с ребенком, сотрясение.. Хотят сделать что виноват сын, так и говорят он выскочил на машины когда она остановилась через три секунды!
Ответить
Здравствуйте, Виктория. Согласно Правилам дорожного движения, сотрудник ДПС, управляющий служебным автомобилем, обязан соблюдать все установленные нормы. Если его действия привели к созданию аварийной ситуации, ответственность может лежать на нем. Хотя ваш сын выехал на встречную полосу, что является нарушением, это могло быть вынужденным маневром, спровоцированным действиями сотрудника ДПС. Окончательное определение виновника произошедшего будет установлено в ходе экспертизы.
Ответственность несовершеннолетнего: Вашему сыну 16 лет, что означает его частичную дееспособность. Родители могут быть привлечены к ответственности за возмещение вреда здоровью, причиненного сыну. В то же время, сам несовершеннолетний может быть привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД (например, в виде штрафа). Однако суд обязательно учтет его возраст и конкретные обстоятельства происшествия.
О недопустимости давления: Угрозы и предложения "договориться" со стороны сотрудника ДПС могут быть расценены как злоупотребление служебным положением или даже вымогательство. Настоятельно рекомендуется зафиксировать все подобные контакты (например, с помощью аудиозаписи или привлечения свидетелей).
Получите справку о сотрясении мозга и другие медицинские заключения, подтверждающие травмы сына.
Сделайте фотографии места происшествия, зафиксируйте схему ДТП.
Свидетельские показания: Постарайтесь найти и опросить очевидцев аварии.
Ищите записи с камер видеонаблюдения или видеорегистраторов других транспортных средств.
Автомобили ДПС оснащены видеорегистраторами. Водитель служебного автомобиля обязан предоставить вам запись с него. Отказ в предоставлении записи является основанием для подачи жалобы.
Ни в коем случае не подписывайте документы, в которых признается вина вашего сына. В своих объяснениях указывайте, что ДТП произошло по вине сотрудника ДПС.
Подайте заявление в прокуратуру или Следственный комитет, информируя их о неправомерных действиях сотрудников ДПС.
Подайте иск о возмещении вреда, причиненного здоровью вашего сына. Потеря сознания и сотрясение мозга являются достаточными основаниями для взыскания компенсации морального и материального ущерба.
Несмотря на возможное нарушение ПДД с его стороны, ваш сын является потерпевшим в данной ситуации. Действуйте исключительно официально: подавайте жалобы на действия сотрудника ДПС, требуйте предоставления видеозаписи, обращайтесь в медицинские учреждения. Не полагайтесь на устные договоренности.
Я на восьмом десятке лет совсем запутался в законах. Прошу пояснить: Можноно ли теперь избежать уголовного преследования если называть СВО войной? Можно ли называть хлопки взрывом? Можно ли называть отрицательный рост провалом? Можно ли называть инфляцию 5% ложью?
Ответить
Ваш вопрос касается юридических последствий за высказывания, которые могут быть истолкованы как подрыв авторитета Вооруженных Сил РФ или распространение недостоверной информации. В настоящее время в России действуют следующие основные законодательные нормы:
Статья 207.3 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о действиях Вооруженных Сил РФ. Наказание может варьироваться от крупного штрафа (до 1,5 миллиона рублей) до лишения свободы на срок до 3 лет. В случаях, когда ложная информация распространяется с использованием служебного положения или путем фальсификации доказательств, срок лишения свободы может достигать 10 лет.
Статья 280.3 Уголовного кодекса РФ устанавливает ответственность за публичные действия, направленные на подрыв доверия к использованию Вооруженных Сил РФ. За такие действия предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей или обязательные работы продолжительностью до 240 часов.
Статья 20.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ касается пропаганды нацистской символики и не имеет прямого отношения к вашему вопросу.
Теперь рассмотрим конкретные примеры:
Называть "СВО" войной: Использование слова "война" вместо официального термина "специальная военная операция" может быть расценено как дискредитация или распространение ложной информации, особенно если это противоречит официальной позиции. Однако, как правило, единичные личные высказывания, не имеющие публичного характера, не влекут за собой юридической ответственности.
"Хлопки взрывом": Замена официального термина "хлопки" (который используется для обозначения взрывов в ходе учений или чрезвычайных ситуаций) на слово "взрыв" может быть связана с дезинформацией. Тем не менее, если такое описание соответствует реальным событиям (например, произошел фактический взрыв), то привлечение к ответственности маловероятно.
"Отрицательный рост провалом": Данное выражение является скорее экономической метафорой и не относится к военной тематике. За подобные высказывания уголовное преследование не предусмотрено.
"Инфляция 5% ложью": Если вы просто выражаете свое мнение о несоответствии официальной статистики реальному положению дел, это не является преступлением. Однако, если вы утверждаете, что правительство намеренно вводит в заблуждение, и это расходится с официальными данными, возможно обвинение в дискредитации власти (по статье 280.4 УК РФ, которая применяется редко).
Работала с11.1974 года, в 2007 году получила 3 группу инвалидности, но продолжала работать и делать отчисления и в налоговую и в пенсионный фонд, в 2012 году по возрасту начислили пенсию, но в целом работала до 06.2015 года. Обратилась 2017 году, чтобы пересчитали пенсию т,к, я работала оплачивала страховые взносы, но пенсию пересчитать отказались, хотя ч.1ст11ФЗот 28.12.2013года N400-ФЗ О страховых пенсиях пишут, что должны считать! В этом году обратилась снова, попросила, чтобы дали мне начисление страховых взносов по годам с 2002-2012 год, мне отказали в прямом смысле слова, проверила стаж тоже идут небольшие изменения, а мой мой стаж посчитан с 1974 по 2001, и страховые по 2006 год, а куда ушли страховые по 2012 год?
Ответить
Здравствуйте, Валентина Викторовна. Вы абсолютно правы: ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» действительно устанавливает, что в страховой стаж включаются периоды работы, за которые были начислены и уплачены страховые взносы. Иными словами, закон защищает вашу позицию — если взносы уплачивались, этот период должен учитываться.
Сам факт уплаты страховых взносов работодателем не гарантирует их автоматическое отражение при расчёте пенсии. Социальный фонд использует данные из вашего индивидуального лицевого счёта (ИЛС), и если по каким-то причинам информация за отдельные годы (например, 2012-й) в ИЛС оказалась неполной, с ошибками или вовсе отсутствует, то фонд при расчёте пенсии эти периоды не учитывает. Отсюда и возникает ситуация, когда взносы платились, а в пенсионном деле они не отражены.
Что касается отказа в перерасчёте: формально вы имеете право на учёт ранее неучтённых взносов (ст. 18 того же закона 400-ФЗ предусматривает перерасчёт при увеличении индивидуального пенсионного коэффициента из-за обнаруженных взносов). Но часто фонд отказывает, поскольку сначала необходимо выяснить причины отсутствия данных — это уже вопрос сверки, а не просто автоматического перерасчёта.
Почему могут отказать в выдаче выписки по годам? Здесь тоже есть нюанс. Социальный фонд не всегда предоставляет подробную выписку «по годам» при первом обращении, если в базе обнаружены расхождения. Сначала сотрудники фонда должны провести внутреннюю проверку: сверить отчёты работодателей с данными, отражёнными в ИЛС. Если в ходе сверки выяснится, что работодатель не предоставил отчёт за какой-то год или сделал ошибку, появится основание для внесения корректировок и выдачи уточнённой выписки.
Запросите актуальную выписку из ИЛС — это основной документ, в котором будет видно, за какие годы данные есть, а где отсутствуют. Сравните её с вашими трудовыми договорами и справками о зарплате за 2002–2012 годы.
Далее направьте официальное обращение в Социальный фонд с просьбой провести сверку сведений индивидуального (персонифицированного) учёта за период 2002–2012 годов и устранить расхождения между информацией работодателей и вашим ИЛС. К обращению приложите копии документов, подтверждающих вашу работу и доход в «проблемные» годы. Попросите предоставить письменный ответ с результатами проверки.
Если в ответе СФР будет отказ, можете подать иск в суд. Практика показывает, что суды часто становятся на сторону гражданина, если доказано, что взносы действительно уплачивались, но фонд их не учёл.
У вас есть законное право на учёт всех уплаченных страховых взносов. Главное — собрать необходимые доказательства и пройти процедуру официальной сверки с Социальным фондом.
Здравствуйте. Работодатель отстранил от работы, т.к. Не пройден медицинский осмотр. Есть ли какие то сроки для отстранения, или пока я не пройду медкомиссию-меня не уволят (при нахождении на больничном)?
Ответить
Здравствуйте, Егор Николаевич. ТК РФ не устанавливает жестких временных рамок для отстранения сотрудника, не прошедшего обязательный медосмотр. Вы будете отстранены от работы до тех пор, пока не пройдете обследование и не предоставите работодателю соответствующее медицинское заключение. Иными словами, срок отстранения равен времени, необходимому вам для прохождения медицинской комиссии.
То, что вы были на больничном защищает вас от увольнения по причине отстранения из-за медосмотра. Пока действует больничный лист, вы сохраняете статус сотрудника, и увольнение по этому основанию невозможно. Отстранение фактически вступит в силу после вашего выхода с больничного, если к тому моменту медосмотр все еще не будет пройден.
Как правило, за период отстранения заработная плата не начисляется. Однако, если вы не прошли медосмотр не по своей вине (например, работодатель не обеспечил условия для его прохождения), этот период должен быть оплачен как простой, в размере не менее двух третей вашей тарифной ставки или оклада.
Увольнение по ст. 81 ТК РФ (за неоднократное неисполнение обязанностей) возможно только в том случае, если у вас уже есть действующее дисциплинарное взыскание, и вы повторно не прошли медосмотр без уважительной причины. Однократное отстранение не является достаточным основанием для увольнения.
Для ясности и защиты ваших интересов, советую обсудить с работодателем конкретные сроки прохождения медосмотра и попросить указать их в приказе об отстранении. Если вы считаете, что работодатель не создал необходимых условий для прохождения медосмотра, обязательно зафиксируйте это, чтобы иметь право на оплату периода отстранения как простоя.
Здравствуй. Купила дом 2 года назад переоформили на себя газ, воду и ремондис, свет все никак не могу, то работа, то забота. Световики мне нравятся отключить полность от питания электроэнергии. Я уже собрала нужные документы и подаю на переоформление. Могут ли они мне отрезать свет? Объясняя это тем что собственник, другой. Это я . Плачу все исправно. У меня 4 детей. Спасибо большое за ответы♥️
Ответить
Здравствуйте, Татьяна. Вас не могут лишить электроснабжения только потому, что договор еще не переоформлен на вас, а числится за прежним собственником. Ваша своевременная оплата услуг, даже если в платежных документах указано старое имя, является достаточным основанием для продолжения подачи ресурса. Поставщик не вправе произвольно прекращать подачу, поскольку ваша оплата свидетельствует о выполнении финансовых обязательств, а смена владельца не порождает задолженности. Если вам угрожают отключением из-за долгов предыдущего владельца, помните: вы не несете ответственности за его обязательства. Настаивайте на разделении счетов или открытии нового лицевого счета на ваше имя. В случае незаконного отключения электроэнергии вы имеете право обратиться с жалобой в Государственную жилищную инспекцию или прокуратуру, а также подать иск в суд для восстановления подачи и возможного взыскания компенсации. Наличие несовершеннолетних детей, хотя и не является абсолютным препятствием для отключения при наличии задолженности и соблюдении всех процедур, может быть весомым аргументом в вашу пользу при переговорах о рассрочке или в судебном разбирательстве, так как создает угрозу для здоровья и благополучия детей. Для предотвращения конфликтов, сохраняйте все платежные документы и направьте в ресурсоснабжающую организацию официальное письмо с уведомлением о смене собственника и подтверждением оплаты. Пока вы добросовестно оплачиваете услуги, ваше электроснабжение находится под защитой.
У соседей сверху очень шумная ванна, установленная у стены, смежной с комнатой. В результате у меня шум от воды, и это создаёт дискомфорт. Если я напишу заявление участковому с просьбой провести беседу с целью того, чтобы жильцы не включали воду в ванную. Имеется в виду время, когда установлен режим тишины-это дневное время и ночное. Участковый будет проводить такую беседу или вообще откажется от этого, потому что вроде как формально шум от воды не подпадает под закон о тишине?
Ответить
Здравствуйте, Митрофей. Участковый может провести профилактическую беседу с соседями. Помимо реагирования на прямые нарушения общественного порядка и проверки поступивших заявлений, в его компетенцию входит проведение профилактических бесед с жильцами. Даже если шум от соседей формально не подпадает под действие регионального закона о тишине, сотрудник полиции имеет право инициировать диалог с целью мирного урегулирования конфликта. Поэтому не стесняйтесь указывать в своем заявлении просьбу о такой беседе – это стандартная и эффективная практика.
Единого федерального закона, регулирующего уровень шума, не существует. Правила устанавливаются на уровне каждого отдельного региона. Как правило, в местных законах перечислены конкретные действия, запрещенные в установленные "тихие" часы: например, громкая музыка, проведение ремонтных работ или крики. Однако, шум, связанный с использованием воды (наполнение ванны, слив), зачастую не упоминается напрямую в этих перечнях. Это означает, что с точки зрения буквы регионального закона, такие действия могут и не считаться нарушением.
Несмотря на отсутствие прямого упоминания в региональных законах, основой для оценки уровня шума служат санитарные нормы, закрепленные в ФЗ № 52 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и соответствующих СанПиН. Эти нормы устанавливают допустимые пределы шума: днем – до 55 децибел (дБ), а ночью – до 45 дБ. Если из-за недостаточной звукоизоляции шум от воды регулярно превышает эти показатели в "тихие" часы, это уже является достаточным основанием для предъявления претензий, даже если вода как источник шума не указана в местном законодательстве.
Чтобы ваше заявление было максимально убедительным, избегайте общих фраз вроде "соседи шумят водой". Вместо этого, максимально подробно опишите ситуацию:
Время и периодичность: Укажите, в какое время суток и как часто возникает шум.
Интенсивность шума: Постарайтесь дать примерную оценку уровня шума, сравнив его с чем-то понятным (например, громкий разговор или работа бытовой техники).
Доказательства: Если есть возможность, приложите к заявлению аудио- или видеозаписи, на которых зафиксированы дата и время шума. Также могут быть полезны показания других соседей, страдающих от той же проблемы.
Предоставленная вами информация позволит участковому оценить, насколько шум соответствует санитарным нормам, и построить дальнейший разговор с соседями на основе объективных данных.
Пишите заявление участковому: Если личный разговор не принес результата, подайте заявление. Даже если формального нарушения закона нет, профилактическая беседа с участием полицейского может оказаться действенной.
Возможность замеров: Если участковый усмотрит систематическое превышение допустимых санитарных норм, он может инициировать передачу материалов в Роспотребнадзор для проведения официальных замеров уровня шума.
Подача заявления участковому – это разумный шаг. Хотя это не гарантирует немедленного наложения штрафа, это может стать эффективным инструментом для мирного разрешения конфликтной ситуации.
Имеет ли право правление тсж заказать и оплатить услуги независимой экспертизы по технической возможности установки отдельных счетчиков тепла для коммерческих помещений без общего собрания собственников многоквартирного дома?
Ответить
Здравствуйте .
Правление ТСЖ не имеет права самостоятельно заказывать и оплачивать услуги независимой экспертизы по технической возможности установки индивидуальных счетчиков тепла для коммерческих помещений без решения общего собрания собственников многоквартирного дома. Такие решения, как правило, требуют одобрения всех собственников.
Права и обязанности товарищества собственников жилья ТСЖ определяются его уставом и законодательством РФ . По общему правилу, вопросы, связанные с управлением общим имуществом многоквартирного дома, в том числе принятие решений о расходовании средств, которые могут касаться всех собственников, выносятся на общее собрание собственников помещений . Установка ИПУ является обязанностью собственников помещений, и расходы на их установку, как правило, ложатся на них .
Основанием для отказа от установки приборов учета (как индивидуальных, так и общедомовых) является отсутствие технической возможности их монтажа . Подтверждение этого факта требует проведения обследования дома или помещения . Если речь идёт об индивидуальных счетчиках тепла, то инициатива по их установке и, соответственно, по доказыванию отсутствия технической возможности, чаще всего исходит от самих собственников помещений .
В соответствии с ФЗ № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности", собственники помещений в многоквартирных домах обязаны оснащать помещения приборами учета энергоресурсов . Если у собственника нет возможности сразу оплатить установку прибора учета, поставщик обязан предоставить рассрочку до 5 лет . В случае, если вопрос касается установки ОДПУ, то управляющая организация или ТСЖ обязаны обеспечить возможность их установки .
Для решения вопроса о заказе независимой экспертизы правлению ТСЖ следует обратиться к уставу товарищества и, при необходимости, инициировать проведение общего собрания собственников многоквартирного дома для принятия соответствующего решения. Это позволит избежать возможных споров и обеспечить законность действий правления.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, кто грамотно сможет составить договор услуги хранения для самозанятого, у меня есть мои помещения, и хочу оказывать услуги хранения как самозанятый. Составить договор, чтобы был максимально простой и надёжный для хранителя. Более подробно расскажу в личной переписке
Ответить
Здравствуйте, Алексей.
Основной задачей договора хранения является обязательство одной стороны (хранителя) обеспечить сохранность имущества другой стороны (поклажедателя) . Оказание услуг хранения не является арендой недвижимости и допустимо для самозанятых, если это не запрещено Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ . К запрещенным видам деятельности для самозанятых относятся, например, перепродажа товаров, добыча полезных ископаемых, а также работа по договорам поручения, комиссии и агентским договорам .
Договор хранения составляется таким образом:
Преамбула: Указываются наименования сторон (например, "Самозанятый [Ваше ФИО]" и "Поклажедатель [Наименование организации или ФИО физического лица]"), а также дата заключения договора.
Предмет договора: Здесь необходимо четко определить, какое именно имущество передается на хранение, его описание (количество, характеристики, возможные дефекты на момент передачи). Важно указать, что договор является договором оказания услуг хранения .
Обязанности хранителя:
Обеспечение сохранности переданного имущества .
Принятие мер по предотвращению утраты, недостачи или повреждения имущества.
Возврат имущества поклажедателю в целости и сохранности .
Обязанности поклажедателя:
Оплата услуг хранения в установленном размере и порядке .
Своевременная передача имущества на хранение.
Предоставление необходимой информации об особенностях хранения имущества (например, требования к температуре, влажности и т.д.).
Срок хранения: Может быть определен как конкретный период или до востребования
Цена договора и порядок расчетов: Определение стоимости услуг хранения и сроков оплаты. Как самозанятый, вы можете получать оплату на свой банковский счет.
Ответственность сторон:
Ответственность хранителя: В случае утраты, недостачи или повреждения имущества хранитель несет ответственность в соответствии с со ст 902 ГК РФ. Размер ответственности может быть ограничен договором, если иное не предусмотрено законом .
Ответственность поклажедателя: За нарушение условий договора, например, за несвоевременную оплату услуг.
Форс-мажор: Обстоятельства непреодолимой силы, освобождающие стороны от ответственности.
Порядок разрешения споров: Указывается, что споры решаются путем переговоров, а при недостижении согласия – в суде.
Заключительные положения: Указывается, что договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, и вступает в силу с момента его подписания и фактической передачи имущества.
Договору хранения регулируется главой 47 "Хранение" (статьи
Договор хранения должен быть заключен в письменной форме .
Акт приема-передачи: Рекомендуется составлять акт приема-передачи имущества, где подробно описывается состояние имущества на момент передачи. Это поможет избежать споров о повреждениях, возникших до начала хранения.
Чем точнее будут описаны предмет хранения, сроки, стоимость и обязанности сторон, тем надежнее будет договор.
ООО имела единственного участника и он же был гендиректор. В апреле 2026 года умер. В ЕГРЮЛ есть запись что по ООО возбуждено производство о несостоятельности (банкротстве). Наследник хочет чтобы нотариус учредил доверительное управление где ДУ третье лицо. Возможно ли это в настоящий момент? Спасибо
Ответить
Здравствуйте, Зоя Александровна. Да, такое бывает. То, что в ЕГРЮЛ появилась запись о том, что ООО находится в процессе банкротства, не означает, что наследник не может попросить нотариуса организовать доверительное управление долей умершего. Объясню, как это работает по закону.
В соответствии со ст 1173 ГК РФ если в наследстве есть что-то, что нужно не просто сохранить, но и активно управлять (а доля в ООО – это как раз такое имущество), то нотариус должен назначить доверительное управление. Он делает это по прямому указанию закона (это также прописано в статье 1026 ГК РФ).
Начать этот процесс может сам наследник. Но также с такой просьбой могут обратиться и другие люди, которым важно, чтобы наследственное имущество не пострадало – например, кредиторы или работники ООО.
И еще важный момент: доверительным управляющим может быть не только сам наследник. Ст. 1015 ГК РФ разрешает назначать управляющим кого угодно, кто соответствует требованиям: это может быть ИП, любая коммерческая компания (кроме унитарных предприятий), обычный человек (не предприниматель) или даже некоммерческая организация (кроме учреждений).
Нотариус сначала убедится, что имущество действительно нуждается в присмотре, и что наследник пока не может сам им управлять.
Перед тем, как подписать договор, независимый оценщик определит, сколько стоит доля, которую передают в управление. Эти деньги на оценку считаются расходами на сохранение наследства.
Нотариус, который организует управление, будет контролировать работу управляющего. Он должен проверять, как тот справляется со своими обязанностями (минимум раз в два месяца). Если что-то пойдет не так, нотариус может расторгнуть договор и найти другого управляющего.
Даже если ООО находится в процедуре банкротства, управление долей все равно нужно до тех пор, пока наследник не оформит свои права. Управляющий поможет наследнику участвовать в жизни компании (например, голосовать на собраниях, принимать важные решения), пока идет банкротство и пока наследник не получит документы о наследстве.
Для того, чтобы решить этот вопрос нужно:
Наследнику необходимо обратиться к нотариусу, который ведет наследственное дело. В заявлении он должен попросить принять меры по управлению наследственным имуществом (долей в ООО) и предложить своего кандидата в доверительные управляющие, или согласиться с тем, кого предложит нотариус.
Если возникнут сложности, например, другие заинтересованные стороны будут против предложенного управляющего, спор можно будет решить через суд.
Таким образом, даже если в ЕГРЮЛ есть запись о банкротстве, это не помешает установить доверительное управление. Закон предусматривает, как защитить интересы наследника в такой ситуации.
Теплоснабжающая организация заставляет сделать "шайбирование" теплоузла, который находиться в гостиницу. Объясняя это: Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, Федеральный закон от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»,Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. При отказе обязуются не заключать договор с данной гостиницей на отопительный сезон. На сколько правомерно их требование?
Ответить
Здравствуйте, Елена Владимировна. Требование само по себе не является безусловно законным, а угроза расторгнуть договор — тем более. Давайте разберёмся подробнее, ссылаясь на нормативные акты.
«Шайбирование» действительно применяется для регулирования гидравлического режима — распределения расхода теплоносителя, чтобы избежать избыточного напора или его дефицита. В нормативных документах (например, в п. 9.1.17 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых приказом Минэнерго № 115) действительно указано, что при необходимости поглощения избыточного напора следует устанавливать регуляторы давления или дроссельные диафрагмы. Аналогичные положения содержатся и в Правилах (приказ Минэнерго № 511 от 14.05.2025). Кроме того, ФЗ № 190-ФЗ «О теплоснабжении» определяет общие правовые основы в этой сфере.
Однако важный момент: закон не наделяет теплоснабжающую организацию правом в одностороннем порядке навязывать потребителю конкретные технические решения для его внутреннего теплового узла. Нормативные акты устанавливают требования к безопасности и надёжности, но не предписывают универсальные решения для каждого здания.
Такое требование имеет смысл, только если есть конкретная техническая причина. Например, если при обследовании установлено, что без шайбы в системе гостиницы возникает избыточный напор, приводящий к разгерметизации, гидроударам или неравномерному отоплению. Или если проектные параметры подключения здания к сети не совпадают с фактическими, и шайба необходима для соответствия расхода договорным величинам. В таких случаях организация должна не просто потребовать установку, а предоставить техническое обоснование (расчёты, акт обследования), подтверждающее, что без этого элемента безопасная и корректная работа невозможна.
Теплоснабжающая организация не вправе использовать отказ от технического решения (особенно если оно не доказано) как основание для отказа в подписании договора на отопительный сезон. Договор теплоснабжения — это двустороннее соглашение, его заключение зависит от наличия технологического подключения и выполнения сторонами своих обязательств, а не от выполнения разового технического предписания, особенно если оно не обосновано. Если организация откажет в заключении договора по такому мотиву, это можно оспорить — например, в антимонопольном органе (если есть признаки злоупотребления доминирующим положением) или в суде.
Как поступить в данной ситуации.
Вам нужно запросить у вашей теплоснабжающей организации официальное письменное объяснение. Попросите предоставить расчет или акт, который наглядно продемонстрирует, что без установки шайбы параметры выйдут за установленные нормы, что повлечет за собой риск аварии или невыполнения условий договора.
Также рекомендую привлечь независимого эксперта в области теплоснабжения. Специалист сможет объективно оценить, является ли установка шайбы технически оправданной для вашего узла, или же это излишняя мера.
Итог: Требование может считаться обоснованным только при наличии убедительных технических причин. Угрозы расторжения договора в данном случае являются необоснованными.
Здравствуйте. Можно ли переоформить ипотеку на поручителя. Банк втб
Ответить
Здравствуйте, Неля. Да, с технической стороны это возможно, однако главное условие — получение согласия банка ВТБ.
С юридической точки зрения такая операция представляет собой перевод долга. В соответствии
со ст 391 ГК РФ, перевод долга на другое лицо допускается только при наличии согласия кредитора, то есть банка. Без этого согласия сделка будет признана недействительной. Если же банк дал предварительное согласие, сам факт перевода считается состоявшимся с момента получения банком уведомления от участников сделки.
Что касается практики ВТБ, банк не исключает возможность проведения такой процедуры, но рассматривает каждый случай отдельно. Чаще всего переоформление ипотеки на поручителя одобряется в определённых ситуациях, например, когда поручитель и заёмщик — супруги, и происходит развод. В таком случае можно оформить раздел имущества и обязательств, и банк с большей вероятностью согласится на замену. В иных случаях банк потребует серьёзные основания, например, значительное ухудшение финансового положения заёмщика.
Новый заёмщик (бывший поручитель) должен пройти проверку банка. Кредитор оценит его доход, занятость, кредитную историю, возраст и в целом риск-профиль, как при стандартной заявке.
По общему правилу, при переводе долга поручительство прекращается, если новый должник (бывший поручитель) не согласен нести ответственность в новом статусе. В соглашении необходимо отдельно указать, сохраняется ли какое-либо обеспечение или ответственность прежнего заёмщика, если это предусмотрено договором.
Потребуется собрать пакет документов: заявления от всех участников, паспорта, подтверждающие основания для замены документы (например, свидетельство о разводе), документы о доходах нового заёмщика, кредитный договор, договор поручительства. Банк может запросить дополнительные документы.
После одобрения банк и стороны подписывают дополнительные соглашения к кредитному договору и договору поручительства.
Мой совет: не начинайте собирать документы до того, как обсудите ситуацию с менеджером ВТБ. Расскажите о вашем случае, выясните, какие аргументы будут для банка убедительными, и получите точный перечень требований к новому заёмщику. Это поможет оценить реальные шансы и избежать лишней траты времени.
Районный суд оставил решение мирового суда без изменений по АП. Планируем идти дальше с жалобой в городской Суд. Районный суд постановил штраф оплатить за АП. 1. Если штраф оплачен физ лицом, подтверждает это то, что обвиняемый согласен с АП? 2. Если физ лицо планирует обжаловать - обязан он оплачивать штраф сейчас? 3. В течении какого срока после решения Районного суда нужно оплатить штраф? 4. Начинается отсчет (для повторного, если происходит в перспективе) по АП с момента оплаты штрафа или решения Районного суда? 5. Гос пошлину так же не нужно платить для подачи жалобы на районный суд при подаче жалобы в городской?
Ответить
Здравствуйте, Марина.
При обжаловании административного штрафа важно учитывать сроки оплаты и правила исчисления повторности правонарушений, а также госпошлину при подаче жалобы.
Общий срок для добровольной уплаты административного штрафа составляет 60 дней с момента вступления постановления в законную силу . Этот срок может быть продлен судом или иным органом, рассматривающим жалобу, в случае отсрочки или рассрочки .
Несвоевременная уплата административного штрафа влечет ответственность по ст. 20.25 КоАП РФ .
При выявлении пропуска срока для оплаты материалы дела могут быть переданы судебным приставам .
Привлечь к ответственности за неуплату штрафа можно в течение трех месяцев с даты окончания срока для оплаты.
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное должностным лицом, рассматривается начальником данного органа или районным судом .
Должностное лицо или ведомство должны рассмотреть жалобу в течение 10 дней .
Сроки оплаты штрафа после решения районного суда зависят от того, вступило ли решение в законную силу и какие сроки были установлены судом. Если обжалование не привело к отмене штрафа, то сроки оплаты начинают исчисляться с момента вступления решения в законную силу.
Повторное совершение однородного административного правонарушения является обстоятельством, отягчающим административную ответственность .
Лицо считается подвергнутым административному наказанию в течение одного года со дня окончания исполнения административного наказания . Именно в этот период совершение однородного правонарушения будет считаться повторным .
За подачу жалобы на решение по делу об административном правонарушении госпошлина не уплачивается ст 32.2 КоАП РФ.
Законодательство РФ: КоАП РФ, в частности статьи 4.3; 4.5; 3.1; 32.2, 20.25 .