Может ли на общем собрании ГСК представитель собственника по доверенности быть в составе счётной комиссии?
Ответить
Здравствуйте! Отвечаю по существу: прямого законодательного запрета на это нет, но есть важные нюансы. Деятельность гаражно-строительных кооперативов регулируется нормами Гражданского кодекса РФ о потребительских кооперативах, а порядок проведения общих собраний определяется самим Уставом кооператива, часто с применением по аналогии норм Жилищного кодекса РФ. Ни Гражданский, ни Жилищный кодексы не содержат прямого указания на то, что представитель собственника по доверенности не может быть избран в счётную комиссию, ведь на собрании доверенный обладает всеми правами самого пайщика. Однако ключевую роль здесь играет Устав вашего конкретного ГСК. Если в Уставе прописано жесткое требование, что членами счётной комиссии, председателем и секретарём могут быть избраны только лично присутствующие собственники, то включение представителя будет нарушением. Если же Устав этого не запрещает, общее собрание вправе проголосовать за кандидатуру доверенного, хотя на практике суды пристально следят за тем, чтобы члены счётной комиссии не имели личной заинтересованности и конфликта интересов, которые могли бы привести к фальсификации итогов голосования. Понимаю, что разборки на общих собраниях ГСК, где часто сталкиваются интересы разных групп пайщиков и нарушаются процедуры, вызывают огромный стресс и отнимают много сил, особенно когда вы пытаетесь отстоять свои права в непростой жизненной ситуации. Если у вас возникли сомнения в легитимности протокола, председатель или счётная комиссия действуют в обход Устава, и вам нужна помощь в грамотном составлении жалобы в прокуратуру или искового заявления в суд для оспаривания решения собрания, пишите в личные сообщения
Здравствуйте не подскажите если есть расписка в какой суд подавать в мировой или в районный? Сумма 120 тысяч рублей
Ответить
Добрый день! Вам необходимо подавать исковое заявление в районный суд. Согласно статье 23 Гражданского процессуального кодекса РФ, мировые судьи рассматривают имущественные споры только при цене иска, не превышающей 50 тысяч рублей. Поскольку сумма вашего долга по расписке составляет 120 тысяч рублей, что значительно превышает этот порог, дело подсудно именно районному суду в соответствии со статьей 24 ГПК РФ. Иск подается по месту жительства должника, и к нему обязательно нужно приложить оригинал расписки, расчет взыскиваемой суммы, квитанцию об оплате госпошлины и доказательства отправки копий документов ответчику. Понимаю, что в тяжелой финансовой ситуации, когда речь идет о важных для вас средствах, критически важно не допустить процессуальных ошибок на старте, чтобы суд не оставил иск без движения и не затянул процесс. Если вам понадобится профессиональная помощь в грамотном составлении искового заявления, правильном расчете госпошлины и процентов за пользование чужими денежными средствами, пишите в личные сообщения
Здравствуйте, скажите как перенести неиспользованную госпошлину суда в новое исковое заявление? Мною были оплачены госпошлины (встречный иск) как ответчик, но истец забрал свой иск и были встречные иски на сумму 7 т.р не были рассмотрены судом. Мне нужно подать новый иск, как перенести эти госпошлины (отдельным заявлением?) или в самом иске прописать и добавить квитанции? Через налоговую пробовала, пришел отказ якобы не хватает документов я им отправила квитанции, из суда определение что истец забрал свой иск, реквизиты к начислению обратно госпошлина, им ничего то не хватает.
Ответить
Здравствуйте! Понимаю, как утомительно сталкиваться с бюрократическими отказами, когда вы и так потратили много сил на прошлые суды. Отвечая на ваш вопрос: налоговая отказала вам не просто так, скорее всего, им не хватило главного документа — официальной справки из суда. Согласно пункту 4 статьи 333.40 Налогового кодекса РФ, для зачета или возврата госпошлины вы должны доказать, что судебная услуга не была оказана, то есть иск не был рассмотрен по существу. Одного определения о том, что истец забрал свой иск, для налоговой недостаточно. Вам необходимо подать в суд, который рассматривал прошлое дело, заявление о выдаче справки о том, что ваш встречный иск не был рассмотрен по существу. Получив эту справку, у вас есть два пути. Первый — повторно подать ее вместе с заявлением о зачете в налоговую, а уже решение налоговой приложить к новому иску. Второй, более быстрый путь, который часто принимают суды в гражданском процессе: приложить к новому исковому заявлению оригинал старой квитанции, определение суда об оставлении встречного иска без рассмотрения и полученную справку, написав при этом ходатайство о зачете ранее уплаченной госпошлины в счет нового иска, со ссылкой на разъяснения Пленума Верховного Суда РФ. Суды обладают полномочиями самостоятельно принимать такие документы к производству, если видят, что услуга ранее не была оказана. Понимаю, что в тяжелой жизненной ситуации такие судебные и налоговые круги отнимают огромное количество времени и нервов. Если вам понадобится помощь в грамотном составлении заявления на выдачу справки, ходатайства о зачете пошлины или самого нового искового заявления, чтобы суд точно принял документы с первого раза, пишите в личные сообщения
Могу ли я пройти ежегодную мед комиссию платно в другом медучреждении, минуя ту с которой организация заключила договор? Спасибо.
Ответить
Здравствуйте! Отвечаю по существу: да, по закону вы не привязаны к одной конкретной клинике. Согласно приказу Минздрава РФ от 28.01.2021 № 29н, обязательный медицинский осмотр может проводиться в любой медицинской организации, имеющей соответствующую лицензию на этот вид деятельности. Но здесь есть два очень важных подводных камня, о которых вам нужно знать, чтобы не потерять деньги и работу. Во-первых, по статьям 219 и 220 Трудового кодекса РФ, периодические медосмотры проводятся исключительно за счет средств работодателя. Если вы пройдете комиссию платно за свой счет, вам придется потом требовать от компании компенсации этих расходов, а работодатели часто этому сопротивляются. Во-вторых, по правилам того же приказа № 29н, выбранная вами клиника обязана будет направить заключительный акт по установленной форме непосредственно вашему работодателю в строгие сроки. Если клиника этого не сделает или нарушит процедуру оформления, вас просто не допустят к работе, что повлечет серьезные проблемы. Понимаю, что в сложной жизненной ситуации, когда нужно сохранить доход и не столкнуться с несправедливостью, такие бюрократические барьеры и давление со стороны начальства вызывают огромное раздражение и стресс. Если работодатель будет чинить препятствия, откажется возмещать ваши траты или угрожать увольнением, это прямое нарушение ваших прав. Если вам понадобится помощь в составлении грамотной претензии работодателю о возмещении расходов или профессиональная защита ваших трудовых интересов, пишите в личные сообщения
Допускается ли законами РФ размещать в СНТ Бетонный завод и точку продажи тут же?
Ответить
Здравствуйте! Отвечаю прямо: нет, размещение бетонного завода и торговой точки на территории садового некоммерческого товарищества категорически не допускается и является грубейшим нарушением закона. Согласно Федеральному закону № 217-ФЗ «О ведении садоводства и огородничества…», а также статьям 7 и 78 Земельного кодекса РФ, земли в СНТ имеют строго определенное целевое назначение — это выращивание сельскохозяйственных культур, садоводство и отдых граждан. Бетонный завод относится к промышленному производству, для которого предусмотрены совершенно другие категории земель — земли промышленности и иного специального назначения. Использование участка не по целевому назначению является административным правонарушением по статье 8.8 КоАП РФ. Более того, с точки зрения санитарных правил и норм (СанПиН), любое производство бетона сопровождается вредными выбросами, шумом и пылью, поэтому для таких объектов обязательна санитарно-защитная зона, которая категорически несовместима с жилыми и дачными зонами.
Здравствуйте, скажите пожалуйста! Сын взял кредит 92 000 р в банке, в 2017 году, выплатил несвоевременно последний платеж сделал в 2025 году и у приставов не было больше вопросов к нему Но теперь получили исковое заявлении от другой фирмы, которая согласно договора цессия (самого договора мы не видели) требует с него 111 000 р в виде процентов за пользование чужими деньгами Могут ли проценты быть больше первоначального займа? И что можно сделать в данной ситуации?
Ответить
Здравствуйте! Понимаю, как тревожно получить исковое заявление после того, как казалось, что вопрос с долгом и приставами уже окончательно закрыт. Отвечая на ваш первый вопрос: да, по закону начисленные проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ) и договорные проценты (ст. 809 ГК РФ) за такой длительный период — с 2017 по 2025 год — математически могут превысить сумму первоначального займа. Однако взыскать их в полном объеме банк или коллекторы не имеют права, так как согласно ст. 333 ГК РФ суд обязан снизить несоразмерные проценты и неустойки по вашему ходатайству. В вашей ситуации есть несколько мощных правовых рычагов для защиты. Во-первых, если ранее по этому кредиту уже было вынесено решение суда, а приставы окончили производство (например, в связи с отсутствием имущества по п. 4 ч. 1 ст. 47 ФЗ № 229 «Об исполнительном производстве»), то подача нового иска на ту же сумму является грубым нарушением п. 2 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ, и такой иск должен быть оставлен без рассмотрения. Во-вторых, согласно ст. 385 ГК РФ, новый кредитор обязан предоставить суду оригинал договора цессии и доказать, что должника уведомили о переходе прав; если доказательств уведомления нет, суд не должен принимать их требования. В-третьих, сам факт оплаты в 2025 году требует тщательного анализа, так как он мог повлиять на срок исковой давности (ст. 203 ГК РФ), но мы сможем оспорить саму методику расчета новых процентов. Игнорировать этот процесс категорически нельзя, иначе суд заочно взыщет с сына все запрошенные 111 тысяч рублей. Вам необходимо срочно подать в суд мотивированное возражение на исковое заявление, заявить о пропуске срока исковой давности, потребовать снижения процентов и проверки законности уступки права требования. Понимаю, что в тяжелой жизненной ситуации столкнуться с такой юридической агрессией со стороны финансовых компаний невероятно тяжело и стрессово. Если вам нужна профессиональная помощь в составлении грамотного отзыва на иск, истребовании у истца всех скрытых документов и защите интересов сына в суде, чтобы максимально снизить сумму или полностью отказать истцам, пишите в личные сообщения
Здравствуйте. Год назад прошла процедуру банкротства через МФЦ, но сегодня увидела на Госуслугах сообщения о необходимости оплатить исполнительский сбор от 2022 года, объясните пожалуйста как мне быть
Ответить
Здравствуйте! Понимаю, как неприятно столкнуться с неожиданными требованиями об оплате уже после прохождения процедуры банкротства, особенно когда кажется, что все долги окончательно списаны. Спешу вас успокоить: платить этот сбор вы не обязаны, и закон здесь полностью на вашей стороне. Дело в том, что исполнительский сбор является мерой принуждения, сопутствующей основному долгу. Согласно устоявшейся правовой позиции Верховного Суда РФ, изложенной в Определении от 16.06.2022 № 309-ЭС22-5986, если основной долг списан в процедуре банкротства, взыскание сопутствующего ему исполнительского сбора с гражданина невозможно. При внесудебном банкротстве через МФЦ, в силу п. 3 ст. 223.8 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», после завершения процедуры гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов. Следовательно, пристав обязан был прекратить исполнительное производство по взысканию сбора на основании п. 6 ч. 1 ст. 47 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Уведомление на Госуслугах появилось, скорее всего, из-за технической накладки, когда базы данных казначейства или ФССП не получили корректного обновления о закрытии производства. Вам необходимо направить судебному приставу-исполнителю заявление о прекращении исполнительного производства и отмене сбора, приложив справку из МФЦ о завершении процедуры внесудебного банкротства. Понимаю, что в тяжелой жизненной ситуации, когда вы уже прошли непростой путь финансового оздоровления, такая бюрократическая ошибка вызывает сильный стресс и отнимает время. Если вам понадобится помощь в грамотном составлении заявления приставу, чтобы они оперативно закрыли этот вопрос и удалили задолженность из базы, пишите в личные сообщения
Подал уведомление о прибытии иностранного гражданина. Человек прибыл 27.05.2026, уведомление отправил через портал госуслуг 04.06.2026, в этот же день оплатил госпошлину. 05.06.2026 получил отказ, комментарий сотрудника: "Иностранный гражданин в течение 7-ми дней должен встать на миграционный учет. Вам необходимо оплатить административный штраф". Правомерны ли действия сотрудника, учитывая что уведомление отправлено на 7-й рабочий день после прибытия иностранца?
Ответить
Здравствуйте! Действия сотрудника миграционного подразделения в вашей ситуации неправомерны, и требовать оплаты штрафа он не имел права. Согласно ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», принимающая сторона обязана уведомить МВД о прибытии иностранца в течение семи именно рабочих дней со дня въезда, если для вашего случая не установлен сокращенный срок (например, при проживании в гостинице). Поскольку вы направили уведомление через портал Госуслуг 4 июня, уложившись в установленный законом лимит в семь рабочих дней после въезда 27 мая, вы строго соблюдали сроки. Это означает, что в ваших действиях полностью отсутствует состав административного правонарушения по ст. 18.8 КоАП РФ, а отказ в приеме уведомления по причине якобы пропущенного срока незаконен. Вам необходимо направить письменную жалобу на неправомерные действия сотрудника в порядке подчиненности начальнику территориального органа МВД, приложив скриншот из личного кабинета Госуслуг с точной датой и временем отправки, который является неопровержимым доказательством соблюдения вами сроков. Понимаю, что столкновение с подобными бюрократическими ошибками и необоснованными требованиями штрафов в сложной жизненной ситуации вызывает огромный стресс и отнимает драгоценное время. Если вам понадобится профессиональная помощь в составлении грамотной жалобы на действия сотрудника МВД, чтобы отменить незаконный отказ и защитить себя от надуманных санкций, пишите в личные сообщения
Были прения, но последнего слова не было так как судья дежурит и не может отправиться в совещательную комнату. На последнее слово отложились отдельно. На заседании по последнему слову еще можно подавать какие-либо ходатайства? Или только во время прений, а перед последним словом уже поздно?
Ответить
Здравствуйте! Понимаю, что судебные процессы, которые растягиваются из-за загруженности суда, вызывают колоссальный стресс, но давайте сразу проясним процессуальные рамки. Термин «последнее слово» используется в уголовном процессе, и по общему правилу подавать новые ходатайства на этом этапе уже поздно. Согласно части 2 статьи 271 Уголовно-процессуального кодекса РФ, ходатайства об исследовании доказательств заявляются строго по окончании судебного следствия. К моменту, когда начинаются прения сторон и последнее слово подсудимого (статья 292 УПК РФ), исследование доказательств судом уже закрыто, поэтому судья отклонит любые новые просьбы о приобщении справок или вызове свидетелей. Единственное процессуальное исключение: если у вас появились абсолютно новые и критически важные доказательства, вы можете заявить ходатайство о возобновлении судебного следствия на основании статьи 273 УПК РФ до того, как суд удалится в совещательную комнату, однако суды идут на этот шаг крайне неохотно. Важно также помнить, что во время самого последнего слова подсудимого прерывать его или как-либо реагировать на его слова запрещено законом. Понимаю, что находиться в такой неопределенности и сталкиваться с бюрократическими задержками в тяжелый для семьи период невероятно тяжело. Чтобы не упустить ни одного процессуального шанса и грамотно оформить любые документы для защиты ваших интересов, пишите в личные сообщения
Здравствуйте. Допустимо ли, что бы в гражданском процессе у ответчика и третьего лица, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика, был один представитель от двух лиц?
Ответить
Здравствуйте! Да, такое вполне допустимо, при одном важном условии — если интересы ответчика и третьего лица не противоречат друг другу. В гражданском процессе прямого запрета на то, чтобы один представитель вел дела сразу нескольких лиц на одной стороне, нет. Согласно статьям 48 и 53 Гражданского процессуального кодекса РФ, представители осуществляют свои полномочия на основании выданной им доверенности. Если и ответчик, и третье лицо оформят доверенности на одного и того же человека, и их правовая позиция по спору совпадает, суд без проблем примет такое представительство. Единственное строгое ограничение — это отсутствие конфликта интересов между представляемыми. Если же в ходе разбирательства выяснится, что их цели расходятся, такое двойное представительство станет недопустимым. Понимаю, что судебные тяжбы — это всегда сильный стресс и лишние траты, поэтому объединение усилий для выработки единой линии защиты часто становится настоящим спасением для граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Если вам потребуется помощь в грамотном составлении доверенностей, формировании единой правовой позиции или профессиональном представительстве в суде, чтобы защитить ваши интересы без процессуальных ошибок, пишите в личные сообщения
Здравствуйте, мы многодетная семья с пятью детьми, проживаем в Костромской области, имеют ли право нам начислять пени за просроченные платежи по ЖКХ? Спасибо
Ответить
Здравствуйте! Понимаю, что в многодетной семье с пятью детьми финансовая нагрузка колоссальная, и любые лишние начисления вызывают справедливое возмущение. К сожалению, по общему правилу, начисление пеней за просрочку платежей по ЖКХ для многодетных семей не отменено. Согласно ч. 14 ст. 155 Жилищного кодекса РФ, пени являются законной санкцией за несвоевременную оплату, и федеральное законодательство не содержит прямого запрета на их начисление для льготных категорий граждан. В Костромской области многодетным семьям предоставляется мера социальной поддержки в виде компенсации части платы за жилье и коммунальные услуги, однако эта льгота распространяется только на саму стоимость услуг, но не на штрафные санкции, так как пени не являются коммунальной услугой. Тем не менее, закон защищает вас от несоразмерных долгов. Если сумма пеней кажется вам чрезмерной, вы вправе требовать ее уменьшения на основании ст. 333 Гражданского кодекса РФ, а также ходатайствовать перед управляющей компанией о предоставлении рассрочки по платежам в связи с тяжелым материальным положением и большим количеством иждивенцев. Если вам нужно грамотно составить заявление на рассрочку, оспорить неправомерно начисленные суммы или подготовить документы для снижения финансовой нагрузки, пишите в личные сообщения
Добрый день. Мы обратились в суд по оспариванию действия/бездействия судебных приставов. Оплатили пошлину 3 тыс. Бланк для оплаты распечатали с официально сайта суда. Судья оставила иск без движения и заявила, что в бланке для оплаты должно быть указано не только наименование суда, ФИО Истца, но и по какому конкретно вопросу обращается Истец, чтобы идентифицировать конкретно данный иск. Где найти такой бланк или как это делается. Ведь бланк выдает сам официальный сайт суда?
Ответить
Здравствуйте! Ситуация с оставлением иска без движения из-за госпошлины очень распространенная, но решается она довольно просто, и вам не нужно искать какой-то специальный бланк. Судья имеет в виду, что в стандартной квитанции, которую вы скачали на сайте суда, есть поле «Назначение платежа», и именно в нем нужно четко прописать, за что именно вы платите, чтобы казначейство и суд могли идентифицировать поступление. Вам нужно было вручную вписать туда текст вроде: «Госпошлина по административному исковому заявлению об оспаривании действий судебного пристава-исполнителя по исполнительному производству №…». Поскольку вы уже оплатили квитанцию без этих уточнений, вам необходимо подать в суд заявление об уточнении реквизитов уплаты государственной пошлины в соответствии с пунктом 1 статьи 333.40 Налогового кодекса РФ, приложив к нему оригинал оплаченной квитанции. На практике многие суды принимают и более простой вариант: вы просто приносите оригинал квитанции вместе с сопроводительным письмом, в котором подробно указываете, что данная сумма уплачена именно по вашему конкретному иску. И вот еще один крайне важный нюанс, который часто упускают: как физическое лицо, при обращении в суд с иском к приставам вы обязаны были уплатить госпошлину в размере всего 300 рублей согласно пункту 4 части 1 статьи 333.19 Налогового кодекса РФ, а не 3000 рублей, которые платят юридические лица. Вы переплатили, и эту сумму можно официально вернуть или зачесть. Понимаю, что в сложной жизненной ситуации, когда вы боретесь с бездействием приставов, такие бюрократические препоны со стороны суда вызывают огромное раздражение и отнимают драгоценное время. Если вам нужна помощь в грамотном составлении заявления об уточнении реквизитов, возврате переплаты или профессиональном сопровождении самого спора с приставами, пишите в личные сообщения
Если подано уже возражение на восстановление пропущенного срока для обжалования решения суда (отсутствие уважительных причин и действия незаконны) и оно ещё не ушло в суд для апелляции, есть возможность принести и приобщить к нему ещё документы или уже нет?.
Ответить
Здравствуйте! Да, возможность подать и приобщить дополнительные документы к вашему возражению у вас сохраняется. Согласно общим правилам процессуального законодательства (в частности, ч. 2 ст. 57 ГПК РФ и ч. 1 ст. 66 АПК РФ), стороны вправе представлять доказательства до окончания рассмотрения дела судом. Поскольку суд еще не вынес итоговое определение по вопросу восстановления пропущенного апелляционного срока, процессуальная возможность дополнить свою позицию не утрачена. Для этого вам необходимо направить в суд дополнительное возражение либо отдельное ходатайство о приобщении новых доказательств, в котором нужно четко указать, какие именно факты подтверждают эти документы и почему они важны для оценки уважительности пропуска срока. Обязательно приложите документы, подтверждающие отправку копий новых бумаг противоположной стороне, и подайте их в суд до того, как судья вынесет решение по этому предварительному вопросу. Понимаю, что в тяжелой жизненной ситуации и при нехватке времени разобраться в процессуальных тонкостях бывает крайне сложно, поэтому, если вам понадобится профессиональная помощь в составлении ходатайства о приобщении доказательств и правильном оформлении документов, чтобы суд их корректно принял, пишите в личные сообщения
Здравствуйте. У нас с сестрой умерла мама, папа живой. От мамы осталась дача. Папа хотел написать заявление о вступления наследства, ему сказал натартус, ваши дети должны сначала написать заявления об отказе на наследство (дачи мамы). Вопрос разве не папа первый наследник? Подскажите пожалуйста, как разобраться в нашей ситуации
Ответить
Здравствуйте! Ситуация понятная, давайте разберёмся по порядку. Вы абсолютно правы в том, что супруг является наследником первой очереди, но здесь есть важный нюанс, который часто вызывает путаницу. Согласно ст. 1142 Гражданского кодекса РФ, к наследникам первой очереди по закону наряду с супругом умершего призываются также его дети и родители. Все они, в силу ст. 1141 ГК РФ, наследуют в равных долях — то есть в вашей ситуации наследниками первой очереди после мамы являются трое: ваш отец, вы и ваша сестра. Именно поэтому нотариус прав: если ваш папа хочет получить дачу целиком, а не одну треть, вы с сестрой должны написать у нотариуса заявление об отказе от наследства в его пользу, что прямо предусмотрено ст. 1157 ГК РФ. Если же вы напишете просто отказ без указания лица, в пользу которого отказываетесь, ваша доля распределится между всеми оставшимися наследниками первой очереди пропорционально. Если вам потребуется помощь в правильном оформлении отказа от наследства, чтобы избежать в будущем споров и оспаривания сделки, пишите в личные сообщения
Здравствуйте! Я как 2 года уже банкрот, но судебный пристав после признания банкротом почему оставил исполнительный сбор по 4 исполнительным документам. Скрин прилагаю. Подскажите пожалуйста по каким статья он это нарушает.
Ответить
Здравствуйте! Ситуация действительно распространённая, давайте разберёмся по существу.
После завершения процедуры реализации имущества гражданина и вынесения судом определения о завершении процедуры в отношении вас, судебный пристав-исполнитель обязан был прекратить исполнительное производство. Это прямо следует из п. 6 ч. 1 ст. 47 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» — производство оканчивается в связи принятием судом акта, которым утверждаются результаты продажи имущества должника или завершается процедура банкротства. Аналогичное правило закреплено в ч. 3 ст. 213.28 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» — после завершения расчётов с кредиторами гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе тех, которые не были рассмотрены в деле о банкротстве.
Что касается именно исполнительского сбора: согласно правовой позиции, изложенной в Определении Верховного Суда РФ от 16.06.2022 № 309-ЭС22-5986 и более ранних разъяснениях, исполнительский сбор является мерой принуждения, сопутствующей основному требованию, и при списании основного долга в процедуре банкротства он также не может взыскиваться с гражданина, поскольку исполнение по исполнительному документу прекращено.
Таким образом, действия пристава нарушают п. 6 ч. 1 ст. 47 Закона № 229-ФЗ, ч. 3 ст. 213.28 Закона о банкротстве, а также ст. 213.29 Закона о банкротстве, запрещающую дальнейшее исполнение требований после завершения процедуры. Вы вправе подать жалобу старшему судебному приставу в порядке подчинённости (ст. 122–128 Закона № 229-ФЗ) либо обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании действий пристава незаконными.
Если понадобится помощь с составлением жалобы или заявления в суд — пишите в личные сообщения.
Добрый день! Скажите, а что сейчас можно ходатайствовать перед судом о направлении ИЛ по месту истребования? В ФССП или по прямому истребования
Ответить
Добрый день! Да, такое ходатайство подать можно, и закон это прямо предусматривает.
В соответствии с ч. 8 ст. 428 ГПК РФ (а в арбитражном процессе — ч. 6 ст. 324 АПК РФ) взыскатель вправе подать в суд заявление о направлении исполнительного листа непосредственно по месту исполнения — работодателю должника, в банк или иную организацию, удерживающую денежные средства должника. Суд рассматривает такое заявление и выносит определение о направлении листа напрямую, минуя процедуру передачи через ФССП.
Кроме того, согласно ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», взыскатель самостоятельно выбирает способ обращения взыскания: либо подать исполнительный документ в службу судебных приставов, либо направить его напрямую — работодателю (ст. 9 Закона № 229-ФЗ, ст. 138 ТК РФ) или в банк (ст. 8 Закона № 229-ФЗ).
Таким образом, вы можете как ходатайствовать перед судом о направлении ИЛ по месту истребования, так и после получения листа на руки самостоятельно направить его по нужному адресу. Если потребуется помощь с составлением ходатайства или заявления — пишите в личные сообщения
Добрый день, жена хочет подарить мужу автомобиль, купленный в браке. Подлежит ли такая сделка налогообложению?
Ответить
Добрый день! Отвечаю на ваш вопрос: нет, такая сделка налогообложению не подлежит. Согласно п. 18.1 ст. 217 Налогового кодекса РФ, доходы, полученные в порядке дарения от членов семьи и близких родственников, полностью освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц. Поскольку супруги признаются членами семьи в соответствии со ст. 14 Семейного кодекса РФ, передача автомобиля от жены мужу не влечет за собой никаких налоговых последствий, вам не придется платить 13% от стоимости машины и подавать декларацию 3-НДФЛ. Стоит также отметить, что хотя автомобиль, приобретенный в браке, по закону и так является совместной собственностью супругов, оформление договора дарения — это абсолютно законный и грамотный способ выделить его в личную собственность одного из супругов, избежав возможных споров в будущем. Если вам потребуется помощь в правильном составлении договора дарения, чтобы он был безупречен с юридической точки зрения и корректно прошел процедуру регистрации в ГИБДД, пишите в личные сообщения
При подсчёте среднедушевого дохода семьи для новой ежегодной налоговой выплаты, правомерно учитывать в доход ежемесячную выплату из материнского капитала?
Ответить
Здравствуйте! Сразу отвечу по существу вашего вопроса: нет, учитывать ежемесячные выплаты из материнского капитала при расчете среднедушевого дохода семьи для назначения социальных выплат (в том числе единого пособия, которое многие по привычке называют налоговым) неправомерно. Это прямо следует из положений Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и Правил исчисления среднедушевого дохода семьи, утвержденных Постановлением Правительства РФ. В действующем перечне видов доходов, которые не подлежат учету при назначении мер социальной поддержки, ежемесячные выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала выделены отдельным пунктом. Законодатель намеренно исключил эти суммы из общего дохода семьи, чтобы поддержать родителей и не лишить их права на другие виды финансовой помощи, что особенно важно в сложных жизненных ситуациях. Если при оформлении выплаты вам неправомерно отказали из-за того, что Социальный фонд или орган соцзащиты ошибочно включили эти суммы в ваш доход, такое решение обязательно нужно обжаловать. Если вам понадобится помощь в составлении грамотной жалобы на неправомерный отказ или заявления на перерасчет, пишите в личные сообщения
Добрый день. Всем Юристам подскажите пожалуйста, вопрос такой я щяс многодетный отец, жена беременная уже на сроке вот-вот рожать, у меня 4-детей 2 года 4 года и по 10 лет и 14 лет
От первой жены есть дети, есть долг по алиментам примерно 300-400 тыс. Скажите что могут применить на меня посадить могут или нет?
Ответить
Привлечь вас к уголовной ответственности и лишить свободы могут только в одном случае: если будет доказано злостное уклонение от уплаты по статье 157 Уголовного кодекса РФ. Однако для этого обязательно должна быть соблюдена так называемая двухступенчатая система: сначала судебный пристав должен был привлечь вас к административной ответственности по статье 5.35.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и только если вы и после этого продолжали уклоняться от выплат без уважительных причин, наступает уголовная ответственность. Если же долг просто копился из-за отсутствия официальной работы или индексации, тюрьма вам не грозит. Из реальных мер принуждения приставы могут применить запрет на выезд за границу (статья 67 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»), ограничение права на управление автомобилем (статья 67.1 того же Закона) и арест банковских счетов. Понимаю, что с появлением на свет пятого ребенка и беременностью жены финансовая нагрузка многократно возрастает, и закон в данном случае на вашей стороне. В связи с рождением нового ребенка и существенным изменением материального положения вы имеете полное право подать иск в суд о снижении размера алиментных платежей на детей от первого брака (статья 119 Семейного кодекса РФ) и ходатайствовать о предоставлении рассрочки исполнения решения суда по уже накопленному долгу (статья 324 Гражданского процессуального кодекса РФ). Суды, как правило, лояльно относятся к многодетным отцам, которые не скрываются, а честно объясняют свое тяжелое финансовое положение. Чтобы грамотно снизить долговую нагрузку, защитить себя от возможных претензий со стороны приставов и правильно оформить все процессуальные документы, пишите в личные сообщения
Добрый день, пришло ИП от пристава, было отослано заявление в первые 5 дней о банкротстве, но пристав возбудил ароизводство, что им надо еще написать?
Ответить
Здравствуйте! Ситуация действительно неприятная, но давайте сразу проясним правовой момент. Сам по себе факт отправки заявления о банкротстве еще не является основанием для автоматической остановки работы пристава. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 27 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», исполнительное производство прекращается только в случае принятия судом заявления о признании гражданина банкротом, а при внесудебном банкротстве через МФЦ — с даты подачи туда заявления. Иными словами, пристав возбудил производство по инерции, так как на момент возбуждения у него просто не было документов, подтверждающих старт вашей процедуры банкротства, и он действовал в рамках своих полномочий. Теперь вам необходимо получить документ, фиксирующий начало процедуры: определение арбитражного суда о принятии заявления или справку из МФЦ, и незамедлительно направить приставу ходатайство о прекращении исполнительного производства со ссылкой на указанную норму закона. Как только пристав получит эти бумаги, он обязан будет закрыть производство и снять все наложенные ограничения. Понимаю, что в тяжелой финансовой ситуации разбираться с бюрократией и общением с приставами бывает крайне тяжело и стрессово. Если вам понадобится помощь в грамотном составлении ходатайства или профессиональное сопровождение всей процедуры банкротства, чтобы избежать ошибок и лишних нервов, пишите в личные сообщения
Здравствуйте, меня попросили узнать). Подскажите пожалуйста, девушке 18 лет учится очно на платной основе, в браке не состоит, встала на учёт по беременности до 12 недель, одобрят ли ей выплату по беремености в 100% от прожиточного минимума или нет?
Ответить
Здравствуйте. В выплате единого пособия ей, с высокой долей вероятности, откажут.
Право на единое пособие для беременных женщин напрямую зависит от уровня дохода и наличия имущества у заявительницы и членов её семьи (мужа и несовершеннолетних детей). Согласно правилам назначения выплаты (Постановление Правительства РФ № 2330-р), главным критерием является нуждаемость. Если доход семьи превышает региональный прожиточный минимум на душу населения или есть превышение по имущественным критериям, в пособии будет отказано.
Тот факт, что девушка учится очно и не состоит в браке, не даёт ей автоматического права на выплату. Более того, если она сама или её родители (с которыми она может быть признана совместно проживающей) имеют доход выше установленного порога, то основания для назначения пособия отсутствуют.
Однако постановка на учёт до 12 недель беременности даёт ей право на другую, единовременную федеральную выплату. Это базовая мера поддержки, которая не зависит от нуждаемости. Её размер индексируется ежегодно и выплачивается вместе с пособием по беременности и родам (декретными).
Если она работает — через работодателя.
Если не работает (или студентка) — напрямую из Социального фонда России (СФР).
Для получения точной информации о праве на единую выплату ей необходимо подать заявление через портал «Госуслуги», где система автоматически оценит все критерии нуждаемости её семьи.
Мой отец является без вести пропавшем, официальное решение суда есть. Мне 19 лет но я обучаюсь на очной форме. На какие льготы, выплаты и тп я могу претендовать
Ответить
Здравствуйте. Официальное решение суда о признании вашего отца безвестно отсутствующим действительно даёт вам право на получение пенсии по случаю потери кормильца, несмотря на то, что вам уже 19 лет.
Это право закреплено в Федеральном законе № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». Согласно этому закону, дети, братья, сёстры и внуки умершего (или признанного безвестно отсутствующим) кормильца имеют право на пенсию до окончания ими очного обучения, но не дольше чем до достижения возраста 23 лет.Поскольку вы обучаетесь на очной форме, вы полностью подходите под эти критерии. Для назначения выплаты вам необходимо обратиться в Социальный фонд России (СФР). Размер пенсии будет зависеть от страхового стажа и заработной платы вашего отца.
Помимо этого, статус семьи, потерявшей кормильца, может давать дополнительные льготы:
Налоговые: вычет по НДФЛ (стандартный налоговый вычет).
Образовательные: при поступлении в вуз на бюджетные места для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выделяется квота (хотя ваш случай требует отдельного уточнения, так как отец жив, но отсутствует).
Трудовые: если бы вы работали, вас нельзя было бы уволить при сокращении штата, а также полагались бы другие гарантии.
Для оформления пенсии и других льгот потребуется собрать пакет документов, включая решение суда. Чтобы избежать ошибок и ускорить процесс получения выплат, целесообразно проконсультироваться со специалистом в личных сообщениях для помощи в подготовке заявления.
В продолжительность периода работы для начисления страховой пенсии по старости не вошёл стаж работы фельдшером на 1 ставку, в течении 1 года 7 месяцев а также период работы фельдшером в течение 2,5 лет на 0,75 и одновременно медицинской сестрой по физиотерапии на 0,25 во врачебной здравпункте, организация не медицинская, лицензия на данные виды услуг имелась. Также не вошёл год работы на 0,5 ставки палатной сестрой в стационаре и одновременно на 0,5 ставки фельдшера в раннее упомянутой организации. В СФР сказали в 60 лет получите пенсию не раньше.
Ответить
Здравствуйте. Ситуация, с которой вы столкнулись, к сожалению, очень распространена и требует немедленных действий, так как Социальный фонд России (СФР) допустил ошибку в подсчёте вашего льготного стажа.
Ваш стаж работы на должностях фельдшера и медицинской сестры должен был засчитываться в выслугу лет для досрочного назначения страховой пенсии по старости. Согласно подпункту 20 пункта 1 статьи 30 Федерального закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», лица, осуществлявшие лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения не менее 25 лет в сельской местности и поселках городского типа, имеют право на досрочную пенсию.
Ключевой момент здесь — это ваша работа во врачебном здравпункте при непрофильной организации. Тот факт, что у организации была медицинская лицензия и вы занимали штатные должности медицинского персонала, является достаточным основанием для включения этого периода в специальный стаж. Работа по совместительству (на 0,75 или 0,5 ставки) также суммируется для выработки требуемого стажа (Постановление Правительства РФ от 29.10.2002 № 781). Отказ СФР учитывать эти периоды неправомерен.
Вам необходимо немедленно обжаловать решение СФР. Первый шаг — подать письменное заявление в территориальное отделение СФР с требованием предоставить расчёт своего пенсионного капитала и разъяснить причины исключения указанных периодов. Получив официальный отказ, его следует обжаловать в вышестоящий орган СФР, а затем подавать исковое заявление в суд. В суде главным доказательством будут ваши трудовая книжка, должностная инструкция и документы, подтверждающие медицинскую лицензию работодателя. Для составления грамотной претензии и иска настоятельно рекомендуется обратиться за помощью к юристу в личные сообщения.
Должна за газ 1980 руб пришли и перекрыли газ в дом через трубу, является ли такая неуплата причиной отключения газа и что если сорвана при этом пломба на кране трубы ведущей в дом
Ответить
Здравствуйте. Действия газовой службы в вашем случае являются грубейшим нарушением законодательства, и задолженность в 1980 рублей не является законным основанием для отключения.
Согласно пункту 43 Правил предоставления коммунальных услуг (утв. Постановлением Правительства РФ № 354), приостановка подачи газа потребителю за неуплату допускается только в том случае, если его задолженность превышает сумму двух месячных размеров платы, рассчитанных по нормативу потребления. Сумма долга должна быть подтверждена вступившим в силу решением суда или иным установленным порядком. Долг менее чем за два месяца не может служить причиной для отключения.
Что касается пломбы на кране: самовольно срывать пломбу на газовом оборудовании категорически запрещено. Это рассматривается как несанкционированное вмешательство в работу газовых сетей, что создаёт угрозу безопасности и может привести к прекращению газоснабжения всего дома до проведения проверки. Однако действия газовщиков можно и нужно оспаривать.
Вам необходимо немедленно:
Подать письменную жалобу руководству этой газовой организации с требованием возобновить подачу газа и произвести перерасчёт за период незаконного отключения.
Параллельно направить жалобы в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) и Прокуратуру.
Оплатить долг (или договориться о рассрочке), чтобы устранить формальную причину, но обязательно указать в платёжном поручении, что оплата производится под принуждением при незаконном отключении.
Поскольку ситуация связана с безопасностью и требует грамотного документооборота, рекомендую обратиться к юристам для составления официальных претензий и жалоб, чтобы ускорить процесс восстановления услуги.
Работника уволили по п.3 ч.1 ст.77 ТК РФ, работник обратился в суд о признании увольнения незаконным по п.3 ч.1 ст.77 ТК РФ, изменении формулировки основания увольнения на п.2 ч.1 ст.278 ТК РФ и даты увольнения - день вынесения решения. Может ли в данном случае работник добавить требование о взыскании среднего заработка за вынужденный прогул с даты увольнения по дату вынесения решения
Ответить
Здравствуйте. Да, работник не только может, но и должен добавить это требование в исковое заявление.
Это право прямо предусмотрено статьей 394 Трудового кодекса РФ. Если суд признает увольнение незаконным, он по своему усмотрению или по требованию работника выносит решение о выплате среднего заработка за всё время вынужденного прогула.
Более того, формулировка вашего вопроса показывает, что вы уже понимаете цель: изменение даты увольнения на день вынесения решения суда. Именно для того, чтобы период с фактической даты увольнения до новой (судебной) даты был оплачен как вынужденный прогул, и необходимо заявлять это денежное требование одновременно с требованием об изменении формулировки основания и даты увольнения.
Суд не сможет взыскать деньги за этот период, если вы его об этом не попросите в рамках этого же дела. Поэтому обязательно включайте в просительную часть иска пункт о взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула со дня увольнения по день вступления решения суда в законную силу.
Я работающий пенсионер. Увольнялся несколько раз по собственному желанию. Записи в трудовой книжке о том, что увольнялся по причине выхода а на пенсию - нет. Могу ли я, увольняясь в очередной раз, указав причину – выход на пенсию – требовать от работодателя расчет в день написания заявления?
Ответить
Здравствуйте. К сожалению, в вашей ситуации воспользоваться льготой о «расчёте в день увольнения» не получится.
Ключевым фактором здесь является не ваше текущее желание, а фактическая запись в трудовой книжке и то, как это регулируется законом. Согласно части 3 статьи 80 Трудового кодекса РФ, право уволиться без отработки (в срок, указанный в заявлении) и, соответственно, получить расчёт в тот же день, есть у работника только в случаях, когда заявление об увольнении по собственному желанию обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в вуз, выход на пенсию и т.д.).
Поскольку вы уже увольнялись ранее после выхода на пенсию, закон рассматривает этот факт как реализованное право. Работодатель правомерно полагает, что льгота использована. Тот факт, что в предыдущих заявлениях вы не указывали причину «выход на пенсию», лишает вас возможности доказать обратное сейчас. Судебная практика исходит из того, что если при предыдущем увольнении после достижения пенсионного возраста вы не воспользовались правом уволиться «в связи с выходом на пенсию», то при повторном приёме на работу и последующем увольнении это право не возобновляется.
Таким образом, работодатель имеет полное право требовать от вас стандартной двухнедельной отработки и произвести окончательный расчёт в последний день этого срока (ст. 140 ТК РФ). Если вам необходимо уволиться именно в день подачи заявления, стоит обсудить с работодателем возможность увольнения по соглашению сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ), где дату можно установить любую, удобную для обеих сторон. Для грамотного составления такого соглашения или оценки других вариантов вы всегда можете обратиться за консультацией к юристу в личные сообщения, чтобы защитить свои интересы наиболее эффективно.
Моего родственника признали недееспособным и назначили ему Опекуна. До этого он подавал жалобу в апелляционный суд, который оставил в силе решение суда 1 инстанции, сейчас он хочет подать жалобу в 8 кассационный суд. Можно ли вначале подать краткую жалобу, чтобы не пропустить срок, а через некоторое время подать основную жалобу? Подскажите, пожалуйста, адрес 8 кассационного суда, кто может подать жалобу-он сам лично или его Опекун и кто подписывает жалобу-он сам или его Опекун? Очень нуждаюсь в ваших ответах и заранее благодарен всем, кто поможет разобраться в данном вопросе.
Ответить
Здравствуйте. Ситуация требует срочных и точных действий, так как пропуск срока обжалования может стать непоправимым.
Да, ваша стратегия абсолютно верна: чтобы не пропустить срок на кассационное обжалование (согласно ст. 376.1 ГПК РФ), необходимо незамедлительно подать предварительную (краткую) кассационную жалобу. Её содержание должно соответствовать требованиям закона (ст. 378 ГПК РФ), далее подавайте уточнения после регистрации жалобы. Суд обязан принять такую жалобу и зарегистрировать её, что остановит течение срока.
Теперь по вашим вопросам:
Кто подаёт и подписывает: Поскольку ваш родственник признан недееспособным, он не может самостоятельно осуществлять процессуальные права. От его имени действует законный представитель — назначенный судом опекун. Жалобу подаёт и подписывает именно Опекун. К жалобе обязательно нужно приложить копию решения суда о признании гражданина недееспособным и назначении опекуна.
Адрес Восьмого кассационного суда: Жалоба подаётся непосредственно в суд кассационной инстанции.
Адрес для почтовых отправлений: 443030, г. Самара, ул. Урицкого, д. 19.
Для подачи через электронные системы (например, «Мой арбитр» или «Правосудие») используются их официальные интерфейсы.
У меня, как у педагога, отпуск должен быть 42 календарных дня. Летом 2025 года я была в отпуске четыре недели, затем взяла неделю отпуска в начале декабря. Таким образом, за 2025 год у меня осталась неделя отпуска. Заведующая мне сказала, что в 2026 году летом не может мне дать полный отпуск, а только его половину, т.е. 21 день. Объясняет она это тем, что я в декабре брала неделю отпуска за 2025 год. Считает таким образом: полный отпуск – 42 дня. Делим его на 12 месяцев. Получаем 3,5. Затем 3,5 умножаем на 6, т.к. я брала неделю отпуска в декабре. Получаем 21 день отпуска и плюс к этому она мне отдаёт неделю отпуска за 2025 год. Таким образом, я в общей сложности, летом буду в отпуске 4 недели и не более. Я считаю, что по закону, мне должны дать летом большую часть отпуска, т.е. 4 недели и плюс к этому вернуть мне неделю отпуска за 2025 год. Помогите, пожалуйста разобраться, кто из нас прав.
Ответить
Здравствуйте. В этом споре вы правы, а логика заведующей ошибочна и противоречит Трудовому кодексу.
Ваше право на отпуск регулируется статьёй 334 ТК РФ и Постановлением Правительства РФ № 724, которые устанавливают для педагогов удлинённый основной отпуск — не менее 42 календарных дней. Ключевой момент здесь в том, что этот отпуск предоставляется за рабочий год, а не за календарный (с января по декабрь).
Расчёт вашей заведующей неверен. Она пытается применить правила о компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении к действующему сотруднику. Метод «делим на 12 месяцев» здесь абсолютно незаконен. Вы отработали свой рабочий год (например, с сентября 2025 по август 2026) и заработали полный отпуск за этот период — полные 42 дня. Тот факт, что часть отпуска за прошлый рабочий год вы перенесли на следующий, не лишает вас права на полный новый отпуск. По закону (и сложившейся практике в образовании), большая часть этого отпуска должна быть предоставлена подряд в летний каникулярный период для детей.
Таким образом, летом 2026 года вам обязаны предоставить большую часть нового отпуска (стандартно это как раз около 4 недель или более, чтобы суммарно с перенесённой неделей получилось разумное количество дней отдыха), а оставшуюся часть можно присоединить к ней или взять отдельно. Чтобы защитить свои права и получить точный расчёт графика, рекомендую обратиться за помощью в составлении заявления или жалобы, если администрация будет настаивать на своём.
Добрый день. Скажите пожалуйста, у вас можно получить консультацию по трудовому кодексу. А именно уволили по статье прогул в 21 году, был на рабочем месте 1 день, а в трудовой книжке стоит 9 мес работы в их организации. Зп за все получал 1650 (посмотрели через сайт налогоплательщика) На контакт не идут, ссылаясь что не могут исправить запись так как все данные уже отправила в фнс. Реально ли через суд что то решить?
Ответить
Здравствуйте. Да, через суд это не просто реально, а является единственным законным способом восстановить справедливость и защитить свои права.
Ситуация, когда работодатель искажает фактический период вашей работы в трудовой книжке, квалифицируется как нарушение трудового законодательства. Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, и вносить сведения, соответствующие действительности (статьи 66 и 84.1 Трудового кодекса РФ). Их ссылка на невозможность исправления данных из-за отправки отчётов в ФНС — несостоятельна, так как налоговая служба получает данные о начислениях, а запись в трудовой книжке — это ваша гарантия стажа, которую они обязаны привести в соответствие с реальностью по решению суда.
Вы можете подать иск к работодателю с двумя основными требованиями:
Обязать работодателя внести изменения в трудовую книжку, указав фактический период работы (один день) и верную формулировку увольнения.
Взыскать компенсацию морального вреда за незаконные действия работодателя, которые причинили вам нравственные страдания и создали проблемы для будущего трудоустройства (статья 237 ТК РФ).
Кроме того, вы имеете право потребовать от них выдачи всех необходимых справок (например, о доходах физлица или по форме СТД-Р), отражающих реальный срок работы. Судебный процесс потребует подготовки грамотного искового заявления и сбора доказательств (выписки из личного кабинета налогоплательщика, расчётные листки), поэтому для составления документов и представления ваших интересов лучше обратиться к специалисту.
Пока я переписывалась и бегала к приставам с заявлением о приостановке, с моего банка пришло уведомление, что деньги уже списаны приставу(((((( я могу написать ходатайство в суд о возврате? Или как мне теперь поступить
Ответить
Здравствуйте! Понимаю вашу ситуацию — это действительно стресс, но не отчаивайтесь, закон на вашей стороне. Да, вы можете и должны требовать возврата средств. Но начинать нужно не с суда, а с заявления в отдел судебных приставов (ФССП). Напишите заявление на имя старшего судебного пристава того отдела, где ведётся ваше исполнительное производство.
Да, я подала заявление о приостановке, и пристав установил срок пока до 17 июня. Документ называется "Постановление СПИ об отложении ИП", в котором отложил исполнительные действия. И рассылает этот документ банку, нотариусу, ФНП и мне, посредством Госуслуг. Теперь мне нужно ждать даты судебного заседания.
Собираюсь подать кассацию по кас на вступившее в силу аппеляционное определение, нужно ли указывать решение суда первой инстанции и просить его отменить тоже если не устроивает
Ответить
Здравствуйте. Да, в кассационной жалобе обязательно нужно указывать решение суда первой инстанции и просить его отменить.
Это не просто формальность, а требование закона и логика процесса.
Почему это необходимо:
1. Цепочка решений Кассационный суд проверяет законность всей цепочки судебных актов, которые привели к нарушению ваших прав. Он не может отменить только апелляцию, оставив в силе решение первой инстанции, если именно в этом решении была заложена ошибка.
2. Требование закона.Согласно ст. 379.2 ГПК РФ, основаниями для отмены судебных постановлений в кассационном порядке являются существенные нарушения норм материального или процессуального права. Эти нарушения могли быть допущены как судом первой, так и судом апелляционной инстанции.
3. Как это формулировать. В просительной части жалобы (в самом конце) вы пишете:
* «Прошу отменить решение [Название суда] от [Дата] № [Номер дела]».
* «Прошу отменить апелляционное определение [Название суда] от [Дата] № [Номер дела]».
* «И направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции» (или принять новое решение, в зависимости от ситуации).
Не указав решение первой инстанции, вы рискуете получить отказ в рассмотрении жалобы по существу, так как суд не увидит полной картины нарушения. Указывайте оба решения и просите отменить их оба.
Здравствуйте, у меня есть кредитка на т банке и из за того что кредитов и микрокредитов много накопилось я решил пройти процедуру банкротство, сейчас илет сборка документов далее уже юристы скажут что делать, но недавно т банк в 12-тый день просрочки начали звонить родителям и начали через них давить на меня, это продолжается до сих пор, 15.04 был совершен первый звонок и 16.04 я составил жалобу в цб и в фссп, за нарушение 230 ФЗ, и за раскрытие тайны между мною и банком, а еще потребовали с них вернуть долг за меня, 19.04 числа начали отцу звонить, я составил второе обращение (как дополнение к первому), начал звонить банку и спросил на каком основании давят через родителей называют сумму долга сумму накопленной просрочки и требуют с них внести платёж, ни я ни мои родители не давали согласия на подобных звонков, но т банк игнорировал просьбы не звонить и дальше продолжили, тем самым разрушив мои отношения с родителями, живу я с ними и каждый день бывают споры на эту тему, за столом утром каждый божий день. В основном звонили отцу так как он является клиентом т банка и через его карту проходят деньги его бизнеса. Я думаю что они используют контакты третьих лиц для взыскания задолженности. Главный вопрос, могу ли потребовать компенсацию за моральный ущерб нанесенный т банком? Доказательств нету, так как семейные спросы никак не зафиксировать.
Ответить
Здравствуйте. Да, вы имеете полное право требовать компенсацию морального вреда. Действия банка незаконны и грубо нарушают ваши права.
Вот правовая основа для ваших требований:
1. Нарушение банковской тайны и закона о взыскании.
* Согласно ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», банк гарантирует тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов.
* Согласно п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, кредитору запрещено взаимодействовать с членами семьи должника без их письменного согласия.
* Звонки отцу с требованием заплатить за вас и разглашение суммы долга — это прямое нарушение этих норм.
2. Основание для морального вреда.
* Согласно ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права (в данном случае — право на неприкосновенность частной жизни и тайну), суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации.
3. Доказывание в суде.
* Отсутствие аудиозаписей звонков не является препятствием для суда. Вы можете использовать косвенные доказательства:
* Ваши письменные жалобы в ЦБ и ФССП (вы их уже написали, это главное).
* Показания отца в суде (он может подтвердить факт звонков и давления).
* Выписка из детализации звонков отца (можно запросить у оператора, чтобы подтвердить факт вызовов с номеров банка в указанные даты).
Включите требование о компенсации морального вреда в исковое заявление, которое вы будете подавать к банку (либо самостоятельно, либо через юристов в рамках дела о защите прав потребителей). Сумму компенсации определите сами (например, 50-100 тысяч рублей), суд в итоге сам решит, какую сумму взыскать, но обычно она сопоставима с заявленной.
Занимаются ли судьи вышестоящих судов при обжаловании решений, определений, прослушиванием аудиопротоколов? Юристы, адвокаты как считаете? Или они на это время не тратят как правило, а письменно листают дело, печатанные протоколы просматривают? А то я недавно узнала что протоколы на бумаге и аудио имеют разночтение.
Ответить
Да, судьи вышестоящих инстанций обязаны проверять аудиопротоколы, и вот почему.
Согласно ст. 330 ГПК РФ (для гражданских дел) и ст. 327 ГПК РФ (в апелляции), одним из безусловных оснований для отмены решения суда первой инстанции является несоответствие решения суда обстоятельствам дела и нарушение норм процессуального права.
Если в деле есть аудиопротокол и он не соответствует бумажному протоколу, это является грубейшим нарушением. Аудиопротокол — это объективная фиксация процесса, а бумажный протокол — это лишь интерпретация секретаря или судьи.
Как это происходит на практике:
Ходатайство — ключ к успеху. Судьи апелляции или кассации не обязаны слушать все часы записей подряд. Они работают с томами дела. Поэтому, если вы (или ваш юрист) обнаружили разночтения, необходимо подать письменное ходатайство об исследовании (прослушивании) аудиопротокола судебного заседания.
Обязанность суда. Если такое ходатайство заявлено и в нем указано на конкретные противоречия (например, «в бумаге написано "согласен", а на аудио я говорю "возражаю"»), суд обязан удовлетворить его и прослушать фрагмент записи.
Результат. Если суд подтвердит, что бумажный протокол искажает действительность, он обязан принять это как доказательство нарушения. Это прямой путь к отмене решения.
Вывод:Судьи вышестоящих судов слушают аудио только тогда, когда на это есть веская причина, заявленная стороной. Они не будут слушать всё подряд.
Если вы знаете о разночтениях, ваш юрист должен четко указать на них в жалобе и заявить ходатайство о прослушивании. В этом случае суд будет вынужден сверить запись с бумагой. Если разночтения подтвердятся, это станет железным основанием для отмены несправедливого решения.
Кассационный суд вернул на пересмотр граждан@кое дело в апелляционный суд. Что я могу или должен представить на заседание по пересмотру? Подскажите пожалуйста.
Ответить
Здравствуйте. Возврат дела кассацией — это не повторное слушание, а новый шанс исправить ошибки, на которые указал вышестоящий суд. Теперь апелляция обязана рассмотреть дело с учетом указаний кассации.
Вот что вам нужно сделать и что вы можете представить:
1. Внимательно изучите определение кассационного суда
Это ваш главный документ. В нем четко написано, какие нормы права суд нарушил и что именно нужно исправить. Судья апелляции не имеет права игнорировать эти указания (согласно ст. 390.14 ГПК РФ).
2. Подготовьте письменные дополнения к жалобе
Вам нужно составить документ, который называется «Письменные пояснения (или дополнения) к апелляционной жалобе».
Здравствуйте! У нас частный дом на двоих с соседями и у них стоит сарай вплотную к забору, весь снег, вода, стекают на наш участок. Долго пытались договориться, вызывали комиссию с администрации, которая сделала предписание соседям повесить лотки, что вода не стекала к нам, но соседи выполнять это предписание не собираются. Надоело ругаться, решили обратиться с иском в суд о сносе постройки. Подскажите нужна ли экспертиза!? Сарай стоит не на фундаменте.
Ответить
Здравствуйте. Да, в вашем случае судебная экспертиза не просто нужна, она обязательна для победы в суде.
Простого факта, что вода течет на ваш участок, недостаточно для сноса постройки. Суду нужны технические доказательства, что именно сарай является причиной нарушения ваших прав.
Почему это необходимо:Согласно ст. 304 ГК РФ, собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения. Однако вы должны доказать, что нарушение действительно есть и вызвано действиями соседа.
Экспертиза (обычно это строительно-техническая или землеустроительная) ответит на главные вопросы суда:
Нарушает ли постройка соседа строительные, пожарные и санитарные нормы (отступы от забора и т.д.).
Является ли именно этот сарай причиной скопления воды и нарушения стока на вашем участке (учитывая рельеф местности и наличие/отсутствие фундамента).
Каков технически возможный способ устранения проблемы (снос, перенос, установка водостоков).
Тот факт, что сарай «стоит не на фундаменте», может быть как минусом для соседа (капитальная/некапитальная постройка), так и плюсом (легче снести), но это должен установить эксперт.
Здравствуйте. У меня ситуация следующая. Воспитытываю ребенка одна, с отцом ребенка давно разошлись, жили в гражданском браке, отец признал ребенкк, записали в свидетельстве о рождении, но на данный момент никакой связи нет. Я планирую вылететь в США и забрать с собой ребенка, что в этом случае делать, если связи с отцом нету и невозможно. Можно ли без его согласия что либо сделать самой чтоб вывести ребенка за границу?
Ответить
Согласно ст. 20 и 21 Федерального закона № 114-ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», для выезда ребенка с одним из родителей согласие второго родителя по общему правилу не требуется. Однако на практике пограничная служба ФСБ может потребовать согласие, чтобы предотвратить незаконный вывоз ребенка.
Как решить проблему отсутствия отца:Поскольку связи с отцом нет, вам необходимо действовать через суд. Есть два основных пути:
Признать отца безвестно отсутствующим.
Основание: ст. 42 Гражданского кодекса РФ.
Если в течение одного года в месте жительства гражданина нет сведений о месте его пребывания, суд может признать его безвестно отсутствующим.
Важный нюанс: Если отец признан безвестно отсутствующим, вы получаете статус одинокой матери (для целей соцзащиты и пересечения границы), и его согласие не требуется.
Лишить отца родительских прав.
Основание: ст. 69 Семейного кодекса РФ.
Злостное уклонение от уплаты алиментов (а также отсутствие интереса к жизни ребенка) является основанием для лишения родительских прав.
После лишения прав юридически отец перестает быть родителем, и его согласие на выезд не требуется.
Получить разрешение от органов опеки (временная мера).
Если вам нужно выехать срочно, а суд — это долго, вы можете обратиться в органы опеки и попечительства по месту жительства.
Они могут дать разрешение на временный выезд, если докажете, что отец не участвует в воспитании и местонахождение его неизвестно.
12 лет на пенсии. По двум исполнительным листам взыскивали 70% от пенсии, сейчас 50%. От пенсии сейчас остается 10.000,-рублей, что ниже прожиточного минимума пенсионера в Омске 14.170-руб с 1 января 2026 г пост. №535-п от 30.10.2025. Вопрос? Куда подавать ходатайство, в ФССП или Суд. На какой федеральный закон (акт) ссылаться
Ответить
Здравствуйте. Вам необходимо подавать ходатайство в Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
Именно пристав-исполнитель, который ведет ваше дело, обязан обеспечить сохранение за вами прожиточного минимума. Суд в данном случае — это уже следующая инстанция, если пристав откажет.
На какой закон ссылаться:
Федеральный закон № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (статья 99 и статья 446 ГПК РФ).
Конституционный Суд РФ: Ссылайтесь на правовую позицию Конституционного Суда РФ (Постановление № 10-П от 12.07.2007 и последующие определения), которая гарантирует должнику-гражданину сохранение денежных средств в размере прожиточного минимума.
Как действовать:
Напишите заявление (ходатайство) на имя пристава-исполнителя, который ведет ваше производство.
В тексте укажите: «В соответствии со ст. 446 ГПК РФ и позицией КС РФ, прошу при удержании средств из моей пенсии сохранять мне денежные средства в размере прожиточного минимума для пенсионера, установленного в Омской области».
Приложите к заявлению реквизиты вашего пенсионного счета (или карты «Мир», на которую приходит пенсия).
По закону РФ взносы на капремонт должны оплачиваться или это волонтёрство?
Ответить
Здравствуйте. Взносы на капитальный ремонт — это обязательный платеж, а не добровольное пожертвование или «волонтерство».
Это закреплено в статье 169 Жилищного кодекса РФ. Согласно закону, собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт.
Уволился 30 марта 2026 года. Первый больничный с 1-14 оплатили, второй с 22-2 мая СФР сказали что не будут оплачивать так как это не "продление первого". По закону вижу: закон №255-ФЗ от 29 декабря 2006 г. , речь о 30 днях календарных, а не количестве открытых. Обязаны СФР заплатить же?
Ответить
Да, СФР обязан оплатить второй больничный.
Обоснование:Согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», уволенный работник имеет право на оплату больничного листка, если он выдан в течение 30 календарных дней со дня увольнения.
Ключевые слова здесь — «30 календарных дней», а не «30 дней одной непрерывной болезни» или «в течение 30 дней с даты первого больничного».
Закон связывает право на выплату с датой открытия листка нетрудоспособности, а не с тем, является ли он продолжением предыдущего.
Вы уволены 30 марта.
Срок в 30 календарных дней истекает 29 апреля.
Ваш второй больничный открыт 22 апреля (и закрыт 2 мая).
Поскольку дата открытия (22 апреля) попадает в установленный законом 30-дневный срок после увольнения, этот больничный подлежит оплате в размере 60% от среднего заработка, независимо от того, что он не является «продолжением» первого.
Что делать:Вам необходимо подать письменное заявление в СФР с требованием произвести выплату, ссылаясь на п. 2 ст. 7 Закона № 255-ФЗ. К заявлению приложите копию второго больничного и копию трудовой книжки с записью об увольнении.
Если откажут — подавайте жалобу через Госуслуги или иск в суд. Закон на вашей стороне.
Добрый день. Подскажите пожалуйста ребенку исполнилось 14 лет получил гражданство и паспорт РФ.Был прописан с матерью в квартире ДНР г. Артемовск на данный момент временная регистрация Смоленск обратились в МВД написали заявление-запрос, о том что ребенок прописан с матерью. Пришел ответ данных о регистрации ребенка нет. Ознакомиться с ответом не дают. Как можно доказать обратное если на руках есть документы собственника квартиры двое старших детей прописаны тоже по этому адресу, что и мать. Есть документ-удостоверение многодетных датированный 2012. Но документ о том, что ребенок прописан со мной остался в городе Артемовск.
Ответить
Здравствуйте. Ситуация, когда архивы утеряны, к сожалению, не редкость для новых регионов. Однако, отсутствие бумажного документа в архиве МВД не означает отсутствие факта регистрации. Закон позволяет доказывать этот факт через косвенные доказательства.
Вот как нужно действовать, опираясь на ст. 264 ГПК РФ (Доказательства и доказывание):
Соберите косвенные доказательства. У вас уже есть мощная база:
Свидетельство о праве собственности на квартиру.
Документы о регистрации по этому адресу старших детей.
Удостоверение многодетной семьи, датированное 2012 годом.
Получите письменные подтверждения.
Запросите в управляющей компании (или ТСЖ) справку о составе семьи (архивную выписку из домовой книги) за тот период. Даже если там нет записи о младшем ребенке, там будет запись о матери и старших детях.
Найдите свидетелей (соседей, родственников), которые подтвердят в суде, что ребенок проживал с вами по этому адресу с рождения. Их показания будут весомым доказательством.
Подавайте заявление в суд.Вам необходимо подавать иск не о «признании регистрации» (это административный акт), а об «установлении факта, имеющего юридическое значение» (ст. 264 ГПК РФ).
В суде вы будете доказывать, что факт постоянного проживания ребенка с матерью по данному адресу в ДНР является фактом, от которого зависит реализация его прав (получение паспорта, гражданства и т.д.).
Важный момент:Суд будет оценивать всю совокупность доказательств. Тот факт, что двое детей прописаны там же и вы являетесь многодетной семьей, является презумпцией, что и младший ребенок был зарегистрирован там же, если не доказано иное. Отсутствие записи в базе МВД — это техническая ошибка или утеря архива, а не отсутствие факта жизни ребенка по адресу.
Добрый день! Мой совершеннолетний сын купил себе автомобиль, подержанный, не новый. Сейчас живет с девушкой которой 17 лет. Хочет подарить ей это авто и переоформить на неё. Возможно ли это сделать, так как она несовершеннолетняя, и что для этого нужно?
Ответить
Здравствуйте. Да, ваш сын может подарить автомобиль своей девушке, несмотря на то, что ей 17 лет.
Согласно ст. 26 Гражданского кодекса РФ, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, без согласия родителей или попечителей, распоряжаться своим заработком, стипендией и осуществлять права автора. Но, что самое важное для вашего случая, они также вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки.
Сделка по принятию подарка (автомобиля) не требует распоряжения имуществом несовершеннолетнего, а является приобретением права собственности. Закон не устанавливает минимальный возраст для получения имущества в дар.
Что для этого нужно:
Договор дарения. Составляется в простой письменной форме (нотариус не обязателен, но возможен по желанию).
Подпись на договоре. Девушка (17 лет) должна лично подписать договор дарения.
Регистрация в ГИБДД. С этим договором и паспортом девушка сама (или с помощью вашего сына) идет в ГИБДД и переоформляет автомобиль на себя.
Важный нюанс:Поскольку автомобиль — это дорогостоящее имущество, формально это не «мелкая бытовая сделка». Однако, так как она не тратит свои деньги, а получает имущество в собственность, органы опеки и попечительства вмешиваться не будут. Для регистрации права собственности в ГИБДД её личного присутствия и подписи достаточно.
Здравствуйте. У нас муниципальная квартира. Внезапно перестали работать все розетки в квартире. Вопрос такой, должны ли мы оплачивать услуги электрика в муниципальной квартире?
Ответить
Здравствуйте. В вашей ситуации оплачивать услуги электрика и ремонт электропроводки должен наймодатель (муниципалитет), а не вы.
Это следует из статьи 65 Жилищного кодекса РФ и статьи 676 Гражданского кодекса РФ.
Согласно этим нормам, собственник жилого помещения (в данном случае — город или район в лице администрации) обязан осуществлять надлежащую эксплуатацию жилого дома и обеспечивать предоставление коммунальных услуг, а также проводить капитальный ремонт.
Разграничение ответственности:
Муниципалитет (Наймодатель): Отвечает за общее имущество дома и инженерные системы, проходящие через вашу квартиру до точки подключения ваших электроприборов. Сюда входит вводной кабель, стояки и распределительные коробки. Если проблема в этих узлах — ремонт за их счет.
Вы (Наниматель): Отвечаете только за мелкий текущий ремонт (например, замена перегоревшей лампочки, замена розеток и выключателей, если они вышли из строя по вашей вине или от износа).
Что делать:Вам необходимо подать письменное заявление в вашу управляющую компанию (или ТСЖ) или напрямую в администрацию муниципалитета с требованием устранить неисправность. Заявление подавайте в двух экземплярах, чтобы на вашем поставили отметку о принятии.
Если они откажут или проигнорируют — требуйте письменный отказ, который станет основанием для жалобы в Государственную жилищную инспекцию или прокуратуру.
Здравствуйте. Кратко. С учётом того, что мои старое водительское удостоверение заканчивается, решил изготовить новое заранее. Сдал документы и оплатил пошлину в мфц. Но мне срочно на долгое время пришлось уехать в другой регион РФ. В 30 ть дней я не смог получить ВУ (нужно было расписаться и тд). Мфц их отправил обратно в ГАИ. В госуслугах данные на новые ВУ изменились, и получается так, что фактически новые ВУ есть, но физически я их не получал. На запрос в ГАИ прислать мне их в ГАИ по моему месту жительства для получения был отказ на основании - в соответствии с абзацем «г» пункта 23 (3) постановление правительства РФ от 24.10.14 номер 1097 (ред. 14.11.24). Скриншот ответа приложил. Покапался в постановлении и не нашел по представленным данным на что ссылается ГАИ, основания отказа отправить в мое ГАИ... Входе разговора, мол лишенным права отправить можно, но изготовленные, но не полученные отправить нельзя по закону. Мол нужно где-то расписываться в реестре и самих правах при получении и потом при них они ламинируют и тд. В местном ГАИ просят снова пошлину оплатить за выпуск дубликата и старые в розыск подадут. В чем проблема и прошу подсказать. Почему просто не переслать документы от ГАИ в ГАИ где я могу расписаться и тд и получить. Закон на какой либо запрет я не нашел. Спасибо.
Ответить
Здравствуйте. Ситуация, в которой вы оказались, к сожалению, является распространенной и неприятной, но закон здесь на стороне логики и здравого смысла, а не бюрократических процедур.
Да, вы имеете право получить удостоверение, и требование платить пошлину заново — незаконно.
Разбор ситуации и ссылки на закон:
1. Основание для выдачи: Ваше право на получение ВУ возникло на основании сданных экзаменов и поданного заявления. Государственная пошлина была вами уплачена в полном объеме. Это подтверждается данными из базы ГИБДД.
2. Причина проблемы: Срок хранения невостребованных водительских удостоверений в подразделении ГИБДД составляет 3 года. По истечении этого срока (или при возврате документов из МФЦ, как в вашем случае) они подлежат уничтожению. Вы не успели получить документ по уважительной причине.
3. Ссылка на закон: Ссылка сотрудников ГИБДД на Постановление Правительства РФ № 1097 (в частности, пункт о невозможности пересылки) в данном случае трактуется неверно. Этот пункт регулирует порядок выдачи, но не отменяет ваше право на получение документа, за который уплачена пошлина.
4. Решение проблемы: Требовать «дубликат» и платить снова — это нарушение ваших прав.
Что делать: Вам необходимо подать заявление в то подразделение ГИБДД, где вы сдавали документы (или где они были изготовлены), с требованием выдать ВУ в связи с тем, что оно не было получено по уважительной причине, а пошлина уплачена.
Если вам откажут письменно (что маловероятно), этот отказ станет основанием для подачи жалобы в прокуратуру или искового заявления в суд с требованием признать действия ГИБДД незаконными и обязать их выдать документ.
Резюме:Платить заново не нужно. Требуйте выдать вам ВУ на основании ранее уплаченной пошлины. Если местное ГИБДД отказывает, требуйте письменный отказ и обращайтесь с жалобой к их руководству или в прокуратуру.
Здравствуйте можете пожалуйста как быть в моей ситуации. Я жена военнослужащего не могу оформить детское пособие на 2 х детей из за мужа так как он находится в статусе самовольно оставившиеся часть хотя находится в розыске и полиция ищет как без вести пропавшего. С ним уже нет связи 7 месяцев и до этого с ним не проживали ходила в суд подать на развод на что ответили что толку мы приостановили дело. На данный момент не знаю его местоположение и нет с ним связи. Пенсионный мне говорит для оформления пособий надо уважительная причина а это не уважительная будет отказ справку о статусе не военкомат не часть уже 3 месяца жду ответ не дают. Как мне быть в этой ситуации что я даже на развод не могу подать и не могу работать так как у меня младшему сыну год и садик у нас 1,6
Ответить
Здравствуйте. Ситуация, в которой вы оказались, требует решительных юридических действий. Отсутствие связи с супругом и его статус «самовольное оставление части» (СОЧ) действительно блокируют получение пособий, но закон на вашей стороне.
Вот пошаговый план действий:
1. Получение справки о неполучении алиментов (Ключевой момент)
Пенсионный фонд требует «уважительную причину» отсутствия сведений о доходе супруга. Статус СОЧ и розыск — это и есть та самая причина.
* Что делать: Обратитесь в Службу судебных приставов (ФССП) по месту вашей регистрации.
* Основание: Согласно Федеральному закону № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», вы имеете право подать заявление о расчете задолженности по алиментам. Даже если исполнительный лист еще не выдан, приставы обязаны принять у вас заявление о взыскании алиментов и выдать справку о том, что алименты не поступают.
* Результат: Эта справка из ФССП является для Социального фонда (СФР) основанием для назначения пособий без справок о доходах мужа.
2. Расторжение брака (Развод)
Тот факт, что суд приостановил дело, не означает, что развод невозможен.
* Что делать: Вам необходимо подавать исковое заявление о расторжении брака по другому основанию — в связи с признанием супруга безвестно отсутствующим.
* Основание: Согласно ст. 42 Гражданского кодекса РФ, гражданин может быть признан судом безвестно отсутствующим, если в течение одного года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания.
* Важно: Поскольку полиция ищет его как без вести пропавшего, и прошло уже 7 месяцев, вам нужно дождаться истечения года с момента подачи заявления в полицию (или даты последнего известия), а затем подавать иск в суд. Это самый быстрый и законный способ развестись в вашей ситуации.
3. Получение статуса одинокой матери (для пособий до 1.5 лет)
Пока идет розыск и суд, вы можете претендовать на статус одинокой матери для получения максимального пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.
* Основание: Статья 16 Федерального закона № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Если отец ребенка отсутствует (а у вас есть справка из полиции о розыске), мать признается одинокой.
Резюме:
1. Немедленно идите к судебным приставам за справкой об отсутствии алиментов.
2. Ждите год с момента исчезновения мужа для подачи иска о признании его безвестно отсутствующим (это даст право на развод и пенсию по потере кормильца).
3. Требуйте от Социального фонда назначения пособий на основании справки от приставов.
Супруги с двумя детьми разводятся (один ребенок общий, второй от первого брака жены). Имеется квартира с материнским капиталом (ипотека погашена), которая оформлена только мужа, доли жене и детям не выделены. Часть стоимости муж оплатил за счет средств от продажи своей недвижимости, купленной до брака. Муж утверждает, что вся квартира только его, а пасынок вообще не имеет прав на какую либо долю. Как будет делиться эта недвижимость?
Ответить
Здравствуйте. Ситуация, в которой вы оказались, действительно непростая, но закон защищает интересы всех членов семьи, особенно детей. Давайте разберёмся по порядку.
1. Права детей и материнский капитал
Согласно ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», жилое помещение, приобретённое с использованием средств материнского капитала, оформляется в общую собственность родителей и всех детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению.
Даже если доли не были выделены сразу (что является нарушением), это не лишает детей права на долю. Суд при разделе имущества обязан учесть, что часть стоимости квартиры оплачена за счёт материнского капитала, и выделить доли всем детям, включая вашего пасынка.
2. Личные средства мужа (добрачное имущество)
Часть квартиры, оплаченная за счёт средств от продажи недвижимости, приобретённой мужем до брака, действительно является его личной собственностью (ст. 36 Семейного кодекса РФ). Эта доля не подлежит разделу.
3. Как будет делиться квартира?
Суд, скорее всего, произведёт следующий расчёт:
Доля мужа:будет состоять из части, оплаченной его личными средствами (добрачное имущество), и части, пропорциональной его вкладу в период брака (если использовался общий доход).
Доля жены:будет определена пропорционально её вкладу в период брака.
Доли детей:будут выделены за счёт средств материнского капитала. Эти доли будут вычтены из общего объёма имущества, подлежащего разделу между супругами.
Квартира не будет признана исключительно собственностью мужа. Суд выделит доли всем детям (включая пасынка) за счёт материнского капитала. Оставшаяся часть будет делиться между супругами с учётом того, что часть средств — это добрачное имущество мужа.
Рекомендую не откладывать вопрос с выделением долей детям, так как использование маткапитала без этого является нарушением закона. Для точного расчёта долей и защиты ваших интересов рекомендую обратиться к юристу для подготовки искового заявления в суд.
Наехал на искусвеннуюя яму, сделанную после снятия проб асфальта. Две покрышки пришли в негодность. Вызвал Дпс, дали определение. Страховая по каско возместить отказалась. Как можно возместить стоимость покрышек и с кого?
Ответить
Здравствуйте.
В вашей ситуации ущерб можно взыскать с организации, ответственной за содержание данного участка дороги. Согласно статье 1064 Гражданского кодекса РФ, вред, причинённый имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред. В данном случае ответственность несёт организация, на балансе которой находится дорога (обычно это местная администрация или дорожная служба).
Для взыскания ущерба вам необходимо:
1. Зафиксировать факт повреждения (у вас есть определение ГИБДД — это уже хорошо).
2. Оценить стоимость ремонта (экспертиза).
3. Направить претензию виновнику с требованием возместить ущерб.
4. При отказе — обратиться в суд.
В суде вы вправе требовать не только стоимость шин, но и расходы на экспертизу, услуги юриста и другие сопутствующие траты (ст. 15 ГК РФ).
Здравствуйте, заказал обьем шлакоблока на заводе, отгрузили и привезли половину на объект. Оплачен весь обьем. Вопрос: могу ли вернуть деньги за оставшуюся половину, которую еще не привезли?
Ответить
Здравствуйте.
Да, вы вправе требовать возврата денег за непоставленную часть товара. Согласно статье 487 Гражданского кодекса РФ, если продавец, получивший предоплату, не исполнил обязанность по передаче товара в установленный срок, покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты. Также вы можете требовать неустойку за просрочку (ст. 330 ГК РФ).
Рекомендую направить продавцу письменную претензию с требованием вернуть деньги за непоставленный шлакоблок в течение 7 дней. Если ответа не будет или откажут — обращайтесь в суд.
Добрый день! Подскажите пожалуйста если восстановительный ремонт авто оказался дороже судебной экспертизы по методике минюста можно ли с виновника дтп возместить разницу?
Ответить
Здравствуйте. Да, вы имеете полное право взыскать эту разницу.
Согласно статье 1064 Гражданского кодекса РФ, вред, причиненный имуществу, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Принцип полного возмещения убытков (ст. 15 ГК РФ) означает, что вы должны быть поставлены в то положение, в котором находились бы, если бы аварии не произошло.
Судебная экспертиза по методике Минюста часто не отражает реальную рыночную стоимость ремонта. Если фактические затраты на восстановление автомобиля (подтвержденные заказ-нарядом, чеками, квитанциями) превышают сумму, рассчитанную экспертом, вы вправе требовать с виновника именно ту сумму, которую фактически потратили на ремонт.
Для этого в суде необходимо будет доказать:
1. Факт и размер произведенных расходов (договоры со СТО, акты выполненных работ, платежные документы).
2. Необходимость этих расходов для восстановления автомобиля.
Здравствуйте. Если по статья 158 часть 2 был осужден на два года в спец училище. И после суда прошло более 20 лет. Считается ли судимость снятой по истечению срока давности? Заранее спасибо за ответ!
Ответить
Здравствуйте. Да, в вашей ситуации судимость считается погашенной.
Согласно статье 86 Уголовного кодекса РФ (пункт «б» части 3), для лиц, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте, судимость погашается по истечении трёх лет после отбытия или исполнения наказания.
Поскольку с момента вашего осуждения прошло более 20 лет, все правовые последствия, связанные с судимостью, аннулированы. С точки зрения закона вы считаетесь лицом, не имеющим судимости.
Добрый день, проживая в сьемной квартире с мужем и общим ребенком 4 месяца и есть ребенок от другого брака. У мужа регистрации нет никакой. Хочу развестись с мужем и подать на алименты, могу я сделать это в другом городе, где планирую жить с детьми и есть временная регистрация?
Ответить
Здравствуйте! Вы можете подать на развод и алименты в другом городе, где у вас есть временная регистрация, особенно если с вами проживает несовершеннолетний ребенок. Согласно статье 29 ГПК РФ, вы имеете право подать исковое заявление по своему месту жительства, если у вас есть уважительные причины, такие как воспитание ребенка.
Для развода вам нужно будет собрать необходимые документы, включая свидетельство о браке, паспорта, и документы, касающиеся детей. Если у вас есть согласие мужа на развод, это упростит процесс. В случае, если он не согласен, вам придется обращаться в суд.
Что касается алиментов, вы можете подать заявление на их взыскание одновременно с иском о разводе. Убедитесь, что у вас есть все необходимые документы для подтверждения ваших требований.