Задано вопросов 2, из них VIP - 1
Москва, 14.06.2012, 13:43

Вопрос: Возможно ли оспорить договор пожизненного содержания с иждивением?

В 2005 году мой отец в возрасте 80 лет, проживая один в однокомнатной квартире и являясь её собственником с 1998 года заключил с МУП Социальная гарантия договор пожизненного содержания с иждивением и котором мы узнали случайно, отцу на данный момент 87 лет.

Что в таком случае можно предпринять?

Ответить

Добрый день, Михаил!

В силу нормы пункта 1 статьи 601 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору пожизненного содержания с иждивением получатель ренты - гражданин передает принадлежащую ему квартиру в собственность плательщика ренты, который обязуется осуществлять пожизненное содержание с иждивением гражданина и (или) указанного им третьего лица (лиц).

По данному договору собственником квартиры становиться плательщик ренты (МУП Социальная гарантия), а получатель ренты вправе от него требовать выплаты рентных платежей и предоставление содержания.

На основании статьи 585 ГК РФ передача квартиры осуществляется за плату (выкупную стоимость) или бесплатно.

В соответствии с нормой статьи 584 ГК РФ данный договор подлежит наториальному удостоверению, а также государственной регистрации.

Согласно нормам частей 1 и 2 статьи 165 ГК РФ несоблюдение нотариальной формы и (или) государственной регистрации нашего договора влечет его недействительность. Однако если одна из сторон полностью или частично исполнила договор, а другая сторона уклоняется от такого нотариального удостоверения договора, суд вправе по требованию исполнившей сделку стороны признать сделку действительной.

Договор заключенный гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент его заключения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признан судом недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения (часть 1 статьи 177 ГК РФ).

На основании нормы пункта 2 статьи 605 ГК РФ при существенном нарушении плательщиком ренты своих обязательств получатель ренты вправе потребовать возврата квартиры, переданной в обеспечение пожизненного содержания. При этом плательщик ренты не вправе требовать компенсацию расходов, понесенных в связи с содержанием получателя ренты.

Названные нормы при наличае необходимых жизненных обстоятельств позволяют признать договор недействительным либо расторгнуть его, в связи с чем квартира будет возвращена Вашему отцу.

Признание договора недействительным возможно в случае несоблюдения его нотариальной формы либо требования о государственной регистрации. А также если Ваш отец на день заключения будет признан экспертом психиатором (психологом) лицом не понимающим значение своих действий и не способным руководить ими.

Расторгнуть договор можно если в течение длительного времени плательщик ренты не выплачивает рентные платежи, выкупную стоимость или не обеспечивает содержанием в соответстии с условиями договора, а также иначе грубо нарушает условия договора.

Если будет нужна помощь при подготовке искового заявления или представительству в суде звоните по номеру 8-926-565-3794.

С уважением,

Эмиль Арифович

14.06.2012, 14:20

Есть некоторое уточнение к вышеизложенному вопросу.

Отец скрыл, что квартиру передал в собственность юридическому лицу, расторгать договор не желает, на учете в ПНД не состоит. Узнав о его намерениях на данный момент, перестал со мной общаться, что дескать квартиру оставляет городу. Повлиять на рассторжение договора я не могу. Уточнение вопроса, могу ли я после смерти отца подать иск в суд о признании данного договора недействительным?

14.06.2012, 14:59
Задано вопросов 7, из них VIP - 0
Москва, 13.06.2012, 22:49

Мой зять осужден по УК РФ, присуждены иски. Он прописан в моей собственной квартире вместе с моей дочерью и внучкой. Как можно переписать все движимое имущество в квартире на мою внучку? (ей 22 года) Какой можно оформить документ? У нас нет предметов роскоши. Есть холодильник, телевизор, компьютер... Не хотим остаться в голой квартире, пока идут судебные разбирательства. Пожалуйста, спасибо за ответ.

Ответить

Добрый день, Юля!

Насколько я понимаю Ваша дочь с зятем проживали в Вашей квартире.

Следовательно, нужно определить какое имущество принадлежит им и нажито в период брака, а какое Вам либо дочере, поскольку имелось у нее до брака.

В подтверждение понадобиться найти товарные и кассовые чеки и соотнести даты покупки с датой регистрации брака. Если они утеряны или имеются не на все вещи, будем исходить, как и в будующем приставы, из того, что имущество без чеков принадлежит Вашему зятю.

В силу нормы части 2 статьи 38 Семейного кодекса Российской Федерации (далее -СК РФ) общее имущество супругов может быть разделено между супругами по их соглашению.

Вашей дочере необходимо описать все имущество и заключить с зятем соглашение, по которому он передает данное имущество Вашей дочере.

Если будет нужна помощь в составлении проекта соглашения звоните по телефону 8-926-565-3794.

С уважением,

Эмиль Арифович.

14.06.2012, 14:46
Оценка автора вопроса:
Эмиль Арифович, большое спасибо за ответ. Дочь в браке 24 года, поэтому определить где чье имущество не возможно. Поэтому я и хочу каким-то образом переписать все на внучку...
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Москва, 13.06.2012, 13:54

Куда можно обратится для обжалования решения суда 1 ой инстанции 2011 г. и определения кассационной инстанции 2012 г. Я подавала кассационную (надзорную) жалобу в президиум Мособл суда, мне отказано в передаче на рассмотрение. Скажите, следующая инстанция по гражданским делам ВС РФ? Судебная коллегия далее президиум и конечный этап председатель ВС? Каковы перспективы приёма ВСудом моей жалобы по новому ГПК 2012 года? С уважением. Жалоба в Верховный Суд РФ.

Ответить

Добрый день, Ирина!

В силу нормы пункта 3 части 1 статьи 377 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) Вы вправе обжаловать вступившее в законную силу решение суда и кассационное определение Московского обласного суда в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации (далее - ВС РФ) в кассационном порядке.

Жалобу советую назвать "кассационная (надзорная)".

Согласно норме части 3 статьи 381 ГПК РФ Председатель ВС РФ, его заместитель вправе не согласиться с определением судьи ВС РФ об отказе в передаче кассационных жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции и вынести определение о его отмене и передаче кассационных жалобы с делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.

Это означает, что в случае отказа в удовлетворении жалобы судьей Вы вправе обратиться с соответствующей жалобой к Председателю или его Заместителю.

Если будет нужна помощь в подготовке кассационной (надзорной) жалобы звоните по телефону 8-926-565-3794.

С уважением,

Эмиль Арифович

14.06.2012, 15:48
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 08.06.2012, 15:16

На данный момент у меня белорусское гражданство. Родилась в МО, Рузском районе, городе Тучково. Не успела попасть на упрощенку по 4-стороннему соглашению между странами. Папа умер, у него всю жизнь было гражданство рф, мама - белорусска, мой брат, россиянин, ФМСу, естественно, не интересен. Остается последний вариант, предложенный ФМСом - доказать проживание в РФ на 6 февраля 1992 года. В Тучково взяла справку в поликлинике, что наблюдалась у детского врача с 89 по 95 год (сама я 88 года). Надо выписка из домовой книги (жили в частном доме). Книга была утеряна уже давно, сам дом также не в моей собственности. Всякого рода архивы меня посылают туда-сюда: из Рузы в Тучково и обратно. Вот может ли быть так, что люди жили 7 лет, а про их существование никто не знает? Мне говорят, что данных нет, все в домовых книгах, но это же бред? Или нет? Домовые книги можно потерять, подделать, да что угодно сделать с ними, должен быть какой-то гос. Архив, который эти домовые книги дублирует. В итоге для суда по установлению факта проживания сведений не хватает. Письменный отказ в выдаче справки требовать не от кого, т.к. в Рузе отправляют в Тучково, а в Тучково говорят, что по частным домам все в Рузе. Обращалась уже просто во все органы управления, советы депутатов местные, бти и архивы. Везде отправляют подальше, что якобы такие данные не у них. Причем в миграционке в Минске знают, что мама перевезла меня туда в 1995 году, а в России, получается, никто не знает, что я, где жила и когда. Хотя в свидетельстве о рождении четко написано: мос. обл, Рузский район, г. Тучково, улица Дубровка. Да, конечно, модно годами сидеть, делать вид на жительство, потом 3 года ждать, но ведь хочется все сделать проще. Есть много свидетелей, которые знали меня, маму и папу, что мы там жили с семьей, есть фотографии, но это не доказательства. Как вы считает, что можно сделать с этой справкой по регистрации на 92 год? Паспорт белорусский у меня РР серии, регистрация через ФМС сделана.

Ответить

Добрый день, Сабина!

На основании части 1 статьи 13 Закона Российской Федерации от 28 ноября 1991 года № 1948-1 "О гражданстве Российской Федерации" гражданами Российской Федерации признаются все граждане бывшего СССР, постоянно проживающие на территории Российской Федерации на 6 февраля 1992 года, если в течение одного года после этого дня они не заявят о своем нежелании состоять в гражданстве Российской Федерации.

В силу нормы статьи 265 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) при невозможности получения документов, удостоверяющих факт постоянного проживания на териитории Российской Федерации по состоянию на 6 февраля 1992 года Вы вправе обратиться в суд с заявлением об установлении такого факта.

Согласно статье 266 ГПК РФ в заявлении должно быть указано для какой цели заявителю необходимо установить данный факт, а также должны быть приведены доказательства, подтверждающие невозможность получения заявителем необходимых документов.

Таким образом, целью подачи заявления для Вас является желание оформить гражданство Российской Федерации, а названными доказательствами ответы из архивных отделов (управлений).

В своем вопросе Вы указываете, что имеются свидетели готовые подтвердить факт Вашего постоянного проживания на территории Российской Федерации, справка из поликлиники, а также Вы родились в городе Тучково. Возможно собственники дома в котором Вы проживали подтвердят, что вы в нем проживали до 1995 года. Если у заинтересованного лица (ОУФМС) не будет принципиальных возражений относительно удовлетворения Вашего заявления, то полагаю, что этих доказательств достаточно.

Если будет нужна помощб при составлении заявления или представительству в суде звоните по номеру 8-926-565-3794.

С уважением,

Эмиль Арифович

08.06.2012, 16:06
Москва, 06.06.2012, 09:41

Моя племянница (ребенок 9 лет) проживает с мамой (моя сестра) в отдельной квартире. Племянница имеет 1/3 долю в квартире, где я (собственник 2/3 данной квартиры) проживаю со своей семьёй. Сестра прописана в моей квартире, племянница прописана по месту проживания в квартире отца. Могу ли я выкупить долю племянницы? Они нуждаются в деньгах, возможно заключить договор по которому я в течение времени выкупала бы эту долю (ежемесячный платеж) ? Спасибо.

Ответить

Добрый день, Марина!

При согласии Вашей сестры продать 1/3 доли в праве собственности на квартиру Вы можете заключить с ней договор купли-продажи. При этом необходимо учитывать следующее.

В силу нормы пункта 1 статьи 28 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) за несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), сделки могут совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны.

В соответствии с пунктом 2 статьи 37 ГК РФ для заклюяения договора купли-продажи Вашей сестре нужно получить согласие (разрешение) на это у органов опеки и попечительства.

Согласно нормам статьи 550 и пункта 2 статьи 558 ГК РФ договор купли-продажи квартиры (доли) заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации. Это означает, что договор можно не заверять у нотариуса.

После подписания договора Вам и Вашей сестре нужно будет обратиться в отдел Росреестра с совместным заявлением о регистрации договора купли-продажи и перехода права сосбвтенности на квартиру, либо выдать доверенность иному лицу, уполномочив его совершить необходимые действия для государственной регистрации. Официальный сайт Управления Росреестра по городу Москве вы найдете по ссылке - http://www.to77.rosreestr.ru/

Договор купли-продажи может предусматривать условие об оплате 1/3 доли в праве собственнности на квартиру в рассрочку, например в течении 12 месяцев ежемесячно равными платежами в размере .... рублей путем передачи наличных денежных средств продавцу под расписку об их получении.

В случае если будет необходима помощь при составлении договора купли-продажи и/или его регистрации звоните по номеру 8-926-565-3794

С уважением,

Эмиль Арифович

06.06.2012, 10:25
Санкт-Петербург, 14.05.2012, 09:10

Можно ли мне в апелляции брата заявлять представителем ходатайством или нет, только чтобы точно его допустили и где это разрешено? Или обязательно нотариальную доверенность?

Большое спасибо!

Ответить

Добрый день, Александр!

В силу нормы части 6 статьи 53 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) полномочия представителя могут быть определены в устном заявлении, занесенном в протокол судебного заседания, или письменном заявлении доверителя в суде.

Данное правило действует и в суде апелляционной инстанции.

Если будет нужна юридическая помощь звоните по номеру 8-926-565-3794

Эмиль Арифович

14.05.2012, 13:39
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 14.05.2012, 09:27

Я приобрел квартиру по договору об инвестиционной деятельности. Дом сдали в эксплуатацию. Строительная организация отказывается оформить акт приема-передачи квартиры. Я хочу обратиться в суд с просьбой разобраться и обязать строительную организацию подписать акт. В какой суд мне надо обратиться: по местонахождению квартиры или застройщика? Какую пошлину мне надо заплатить?

Ответить

Добрый день, Александр!

Полагаю, что по договору об инвестиционной деятельности бы выплатили взнос/взнасы, а стрительная компания обязалась передать Вам в собственность квартиру, что в настоящее время не делает.

Вы вправе предъявить в суд иск об обязании строительной компании подписать с Вами передаточный акт квартиры или передать Вам квартиру. Однако, нужно учитывать, что соответствующее судебное решение может быть фактически неисполнимым, поскольку в случае отказа должника подписать предаточный акт судебный пристав-исполнитель сможет взыскать с него исполнительный сбор, а также должник может быть привлечен к административной ответственности в виде денежного штрафа. Вместе с тем, должник может просто не платить штраф, ссылаясь на отсутствие у него денежных средств, в связи с чем Вы не достигните нужного результата.

Для сведения.

В силу части 2 статьи 105 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (далее - Закон "Об исполнительном производстве" в случае неисполнения должником требований, содержащихся в исполнительном документе, в срок, установленный для добровольного исполнения, судебный пристав-исполнитель выносит постановление о взыскании исполнительского сбора и устанавливает должнику новый срок для исполнения.

2. При неисполнении должником требований, содержащихся в исполнительном документе, без уважительных причин во вновь установленный срок судебный пристав-исполнитель составляет в отношении должника протокол об административном правонарушении и устанавливает новый срок для исполнения.

Ответственность строительной компании в этом случае предусмотрена стаьей 17.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КРФоАП)

1. Неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера в срок, установленный судебным приставом-исполнителем после вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора, -

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

2. Неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера в срок, вновь установленный судебным приставом-исполнителем после наложения административного штрафа, -

влечет наложение административного штрафа

на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей.

Если решите пойти по этому пути. Иск в соответвии с нормой статьи 28 Гражданского процеесуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) нужно предъявить в районный суд общей юрисдикции по месту нахождения (государственной регистрации, юридическому адресу) организации.

Поскольку, Ваше требование неимущественного характера, постольку размер государственной пошлины, в соответсвии с нормой пункта 3 части 1 статьи 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ), составит 200 рублей.

Вместе с тем, советую предъявить к строительной компании иск о признании за Вами права собственности на квартиру. Это поможет без труда зарегистрировать Ваше право собственности в Росреестре.

В таком случае в силу нормы части 1 статьи 30 ГПК РФ иск нужно предъявить в районный суд общей юрисдикции по месту нахождения квартиры.

С государственной пошлиной вопрос не однозначный.

Правильно нужно ее оплачивать в соответствии с нормой пункта 1 части 1 стаьти 333.19 НК РФ исходя из стоимости крартиры (цены иска):

до 20 000 рублей - 4 процента цены иска, но не менее 400 рублей;

от 20 001 рубля до 100 000 рублей - 800 рублей плюс 3 процента суммы, превышающей 20 000 рублей;

от 100 001 рубля до 200 000 рублей - 3 200 рублей плюс 2 процента суммы, превышающей 100 000 рублей;

от 200 001 рубля до 1 000 000 рублей - 5 200 рублей плюс 1 процент суммы, превышающей 200 000 рублей;

свыше 1 000 000 рублей - 13 200 рублей плюс 0,5 процента суммы, превышающей 1 000 000 рублей, но не более 60 000 рублей.

Однако, в настоящее время многи суды принимают исковые с оплаченной госпошлиной в размере 200 рублей, как для тредования неимущественного характера (пункт 3 части 1 статьи 333.19 НК РФ).

Поэтому рекомендую оплатить 200 рублей, а если суд оставит исковое заявление без движения и потребует доплатить пошлину, то доплатить.

Если будет необходима юридическая помощь при составлении искового заявления или представительству в суде звоните по номеру 8-926-565-3794

Эмиль Арифович

14.05.2012, 12:17
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 11.05.2012, 21:35

В 1993 году мною был взят кредит в банке на 1 000 долларов. В те годы кредит давали под продажу квартиры. Я составляла договор купли — продажи квартиры с банком. Мне сказали, что с квартирой ничего не случится, так как никто договор продажи за 1 000 тысячу долларов не оформит. С банком я рассчиталась, и мне сказали, что все нормально и документы аннулированы. В 2012 году мне нужна была справка, что я собственник квартиры, но мне ее не дали и сказали, что собственник квартиры тот человек, на которого я оформляла договор продажи. Прошло 19 лет, никаких прав на мою квартиру этим человеком предъявлено не было. В 1995 году я прописывала свою мать в квартиру, в 1999 году прописывала внука, если он «собственник», то как без его ведома были прописаны мои родственники. Квартплату оплачивала только я (квартира кооперативная). Подскажите, что нужно сделать, чтобы аннулировать этого «собственника»?

Ответить

Добрый день, Людмила!

Если справку Вам выдали в Росреестре или Департаменте жилищной политики города Москвы, то собственником квартиры является указанное в ней лицо.

Чтобы востановить Ваше право собственности нужно предъявить иск к данному лицу о признании права сосбтвенности на квартиру в суд по месту нахождения квартиры.

Однако, перед подаче искового заявления в суд нужно все продумать, поскольку прошло 19 лет и нужно установить все обстоятельства дела.

Если будет нужна юридическая помощь звоните по номеру 8-926-565-3794

Эмиль Арифович

12.05.2012, 15:56
Задано вопросов 7, из них VIP - 0
Москва, 11.05.2012, 19:25

Муж индивидуальный предприниматель, у него свой кондитерский цех. Во время брака покупал для цеха производственные машины и другое оборудование. Опасаясь, что муж перед разводом оформит это оборудование на другого, хочу подать заявление в суд о наложении ареста на это имущество. Но я не знаю точно, что он покупал и за сколько. Как быть? Можно ли с такими знаниями идти подавать заявление о наложении ареста? Всё оформлял на свое имя.

Ответить

Добрый день, Ирина.

В силу норм статьи 139 и пункта 1 части 1 статьи 140 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) по заявлению лиц, участвующих в деле, судья или суд может принять меры по обеспечению иска. Обеспечение иска допускается во всяком положении дела, если непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда. Мерой по обеспечению иска может быть наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или других лиц.

Это означает, что до предъявлени иска о расторженни брака и разделе совместно нажитого имущества подать заявление о применении мер по обеспечению иска нельзя.

Вместе с тем, согласно норме статьи 131 ГПК РФ в исковом заявлении могут быть изложены ходатайства истца, в том числе и об аресте имущества ответчика.

Вопроса о приминении мер по обеспечению иска должен быть решен судов в ходе подготовки к судебному заседанию (пункт 12 части 1 статьи 150 ГПК РФ) на которую вызывается и ответчик.

Поэтому до рассмотрения вопроса об аресте имущества ответчика он будет иметь теоретическую возможность продать имущество.

В заявлении конечно нужно указать какое имущество Вы хотите арестовать. Поэтому желательно собрать документы подтверждающие покупку, а именно договор купли-продажи, а также квитанции, чеки и иные платежные документы. Если оборудование оплачивалось с использованием расчетного счета можно попробывать сделать следующее.

Попросить суд арестовать все пренадлежащее ответчику имущество (такие заявления в моей практике удовлетворялись) и одновременно направить запрос в банк о получении выписки по расчетному счету. В счете может быть указано основание платежа, а именно - за станок фрезерный и т. д.

Если будет необходима юридическая помощь по составлению искового заявления, заявления о применении мер по обеспечению иска и/или представительству в суде звоните по номеру 8-926-565-3794.

Эмиль Арифович.

12.05.2012, 16:21
Задано вопросов 9, из них VIP - 0
Москва, 11.05.2012, 13:10

Если жена гражданка Украины (и живет там с несовершеннолетним ребенком) могу ли я подать иск в суд в РФ (по месту моего жительства и месту регистрации нашего брака), а от нее принести в суд согласие на развод и ходатайство о рассмотрении дела в ее отсутствие (мне смогут передать их в ближайшее время ее родственники).

Ответить

Добрый день, Сергей Александрович.

В силу норм части 2 и пункта 8 части 3 статьи 402 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерациипо (далее - ГПК РФ) суды в Российской Федерации рассматривают дела с участием иностранных лиц, если гражданин-ответчик имеет место жительства в Российской Федерации. Суды в Российской Федерации вправе также рассматривать дела с участием иностранных лиц в случае, если по делу о расторжении брака истец имеет место жительства в Российской Федерации или хотя бы один из супругов является российским гражданином.

Таким образом, если Вы являетесь гражданином Российской Федерации и/или имеется место жительство на территории Российской Федерации, то дело может быть рассмотрено российским судом. На практике место жительство устанавливается согласно штампу в паспорте о регистрации по месту жительства.

В соответвии с нормой части 4 статьи 29 ГПК РФ иски о расторжении брака могут предъявляться также в суд по месту жительства истца в случаях, если при нем находится несовершеннолетний или по состоянию здоровья выезд истца к месту жительства ответчика представляется для него затруднительным.

При этом нужно учитывать, что для дел с участием иностранцев иски на основании названной нормы могут быть предъявлены по месту жительства истца и в случае, если: несовершеннолетний ребенок находится у ответчика за границе, а истец полностью здоров.

Однако, чтобы в суде не было проблем желательно представить медицинские документы, подтверждающие невозможность выезда истца к месту жительства ответчика по состоянию здоровья.

Дополнительно сообщаю, что в силу нормы пункта 2 части 1 статьи 23 ГПК РФ дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях, рассматриваются мировым судьей.

Если будет нужна юридическая помощь, звоните по телефону 8-926-565-3794.

Эмиль Арифович

11.05.2012, 15:04
Задано вопросов 7, из них VIP - 0
Москва, 10.05.2012, 14:56

На момент приватизации квартиры в 1992 году мне было 9 лет я не была включена в число собственников квартиры, в которой я зарегистрирована по настоящее время. На данный момент я имею в собственности 1/3 часть квартиры, приобретенные на собственные средства.

Ответить

Добрый день, Екатерина!

Всилу нормы статьи 11 Закона РФ от 04.07.1991 N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" каждый гражданин имеет право на приобретение в собственность бесплатно, в порядке приватизации, жилого помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде социального использования один раз.

Кроме того, необходимо учитывать разъяснение Пленума Верховного Суда Российской Федерации содержащееся в пункте 7 Постановления от 24.08.1993 N 8 "О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" в соответвии с которым поскольку несовершеннолетние лица, проживающие совместно с нанимателем и являющиеся членами его семьи либо бывшими членами семьи, согласно ст. 53 Жилищного кодекса РСФСР (статье 69 Жилищного кодекса Российской Федерации) имеют равные права, вытекающие из договора найма, они в случае бесплатной приватизации занимаемого помещения наравне с совершеннолетними пользователями вправе стать участниками общей собственности на это помещение.

Это означает, что при приватизации Вас незаконно не включили в состав собственников.

Чтобы защитить Выши права нужно предъявить иск ко всем собственникам квартиры о признании за Вами права собственности на 1/количество собственников + Вы долю в праве собственности на квартиру в районный суд по месту нахождения квартиры.

Наличае в Вашей собственности 1/3 доли в праве собственности на другую квартиру не имеет для дела правового значения.

Если Вам будет необходима юридическая помощь при составлении искового заявления и/или для представительства в суде, звоните по телефону 8-926-565-3794.

Эмиль Арифович

10.05.2012, 16:55
Задано вопросов 9, из них VIP - 2
Москва, 09.05.2012, 13:31

Наша организация сдавала помещение в аренду, в договоре было указанно что мы имеем право поднять аренду в одностороннем порядке, договор был заключен на один месяц, арендатор прислал письмо что это не законно, но аренду оплатил, в дальнейшем был заключен новый договор на три месяца но арендатор оказался оплачивать аренду и мы подписали соглашение о расторжении, в акте приема - передачи мы прописали, что арендатор должен арендный платёж за один месяц, арендодатель отказывается его подписывать и предлагает, подписать что стороны претензий не имеют. Вопрос: 1.может ли арендатор подать на нас в суд из за незаконной по его мнению повышения аренды (в выверке взаимо расчетов никаких претензий не было) , кроме того арендатор проиграл в суде много исков (лично просмотрел арбитражную практику) и его счет (по его словам) арестован.

2.если подпишем акт, что стороны не имеют претензий к друг другу сможет ли он подать в суд и потеряем ли мы право подачи в суд на арендатора.

3. если мы отклонимся от подписания акта и у нас останется долг а арендатора, то на всякий случай это будет основанием подачи иска против его требований по поводу незаконного повышения?

Заранее, Спасибо. Буду очень благодарен за развернутый ответ.

Ответить

Добрый день, Роман!

Насколько я Вас понял по договору аренды сроком на один месяц Ваша организация передала во временное пользование нежилое помещение и получила за это оплату в сумме, которую в последующем установила.

Если договором предусмотрена возможность односторонннего увеличения арендной платы, то формально с Вашей стороны условия договора и нормы закона не нарушены, даже если в последующем арендатор направил Вам письмо о незаконности такого действия. Поскольку в силу нормы статьи 310 Гражданского кодекса Россиийской Федерации (далее - ГК РФ) односторонней отказ от исполнения и изменениие его условий не допускается.

Между тем, при рассмотрении дела судом этот вопрос может возникнуть, Ответчик видимо будет ссылаться на то, что увеличение размера платы ничем необосновано. С одной стороны это верно, с другой должен действовать принцип свободы договора (статья 421 ГК РФ), по которому если стороны заключили договор на таких условиях, то должные его исполнять.

В связи с чем, все будет зависить от убедительности сторон и в конечном итоге усмотрения суда. Полагаю, что если Вы действовали строго в сооответвии с условиями договора, суд примет Ваши позицию.

Кроме того, у Вас имеется акт сверки взаимных расчетов.

Односительно договора, заключенного на три месяца. Нужно исходить из того, пользовался ли арендатор помещением по этому договору или нет. Если да, то обязан выплатить арендную плату в соответвии с условиями договора.

В настоящее время Вам предложен зачет оплаты по первому договору в счет оплаты по второму договору. Вы с этим не согласны. Следовательно, будучи уверенными, что договор Вы не нарушали придерживайтесь своей позиции и требуйте оплаты.

Арендатор может предъявить к Вашей организациииск о взыскании излишне уплаченной арендной платы по первому договору. Однако, исходя изв ышеизложенного права у него на это видимо нет.

Предъявление такого иска по первому договору не лишит Вас права предъявить иск о взыскании платы по второму договору.

В случае предъявления двух названных исков они могут быть рассмотренны одновременно при объединении их в одно производство. Об этом нужно заявить в суде дополнительное ходатайство.

Подписания документа об отсутствии финансовых претензий фактически лишит Вас права на предъявление иска о взыскании арендной платы по второму договору.

Поэтому, акт об отсутствии претензий советую не подписывать, при предъявлении иска арендатором предъявите встречный иск о взыскании арендной платы по второму договору, или сделайте это в не зависимости от предъявления иска арендатором.

В любом случае нужно обратить особое внимание на условие первого договора аренды о возможности одностороннего увеличения Вашей организацией арендной платы.

Если будет необходима юридическая помощьзвоните потномеру 8-926-565-3794

Эмиль Арифович

09.05.2012, 14:49
Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Москва, 08.05.2012, 16:39

22.04.2012, в 5 30 утра двигался по ленинградке в средней полосе в область, разметка отсутсвовала, метров за 50 заметил, что крайней левой полосе притормаживает авто, инстинктивно тоже начал сбрасывать скорость и вглядываться, когда понял что причина тормозящего авто человек, оставалось совсем немного, дал по тормозам, человек упал мне на полосу, я вывернул руль влево к отбойнику, человек в этот момент попятился назад, я сбил его правым крылом. В итоге это оказалась сильно пьяная женщина которая пыталась перейти ленинградское шоссе, перелезла через отбойник и пошуровала слева направо, где я ее и задел. У нее открытый перелом ноги и закрытая чмт, была и сейчас находится в сознании, у меня разбито лобовое, фара, зеркало и мятый капот.

Дознователи гаи говорят, что я грубо нарушил ПДД, нельзя было совершать маневр влево, то есть надо было ее давить (скорость была 80). Женщина пока мириться не хочет, да говорит, во всем сама виновата, но лечить меня будешь ты.

Имею ли я право зафотографировать материалы дела, так как дал плохое объяснение на месте ДТП и уже не помню чего наговорил, был в шоке, за 16 лет вождения-это первый случай.?

На что вообще можно расчитывать в данной ситуации? У меня 2 детей, машина стоит без ремонта до конца следствия, основной заработок был на ней, с работы пришлось увольняться?

Ответить

Добрый день, Денис.

К сожалению при данных обстоятельствах имеются основания для воздуждения уголовного дела по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) (далее - УК РФ) согласно норме которой нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, -

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет или без такового.

При этом нарушение правил дорожного движения женщиной не освобождает Вас от ответственности если Вы их сами нарушили. В этом и заключается основной вопрос - было ли нарушение с Вашей стороны.

Если нарушение было, то, пока предположительно, от уголовной ответственности Вас могут освободить два обстоятельства.

1) Согласно заключению автотехнической экспертизы будет устанолвено, что вы двигались с разрешенной и соответствующей условиям безопасности скоростью и у Вас не имелось технической возможности предотвратить дорожно-транспортное происшествие. Сответсвующие разъяснения дал Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлениии от 09.12.2008 № 25 "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения"

Подробнее.

6. Решая вопрос о виновности либо невиновности водителя в совершении дорожно-транспортного происшествия вследствие превышения скорости движения транспортного средства, следует исходить из требований пункта 10.1 Правил, в соответствии с которыми водитель должен вести его со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения.

Исходя из этого при возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства. Уголовная ответственность по статье 264 УК РФ наступает, если у водителя имелась техническая возможность избежать дорожно-транспортного происшествия и между его действиями и наступившими последствиями установлена причинная связь.

7. При решении вопроса о технической возможности предотвращения дорожно-транспортного происшествия судам следует исходить из того, что момент возникновения опасности для движения определяется в каждом конкретном случае с учетом дорожной обстановки, предшествующей дорожно-транспортному происшествию. Опасность для движения следует считать возникшей в тот момент, когда водитель имел объективную возможность ее обнаружить.

При анализе доказательств наличия либо отсутствия у водителя технической возможности предотвратить дорожно-транспортное происшествие в условиях темного времени суток или недостаточной видимости следует исходить из того, что водитель в соответствии с пунктом 10.1 Правил должен выбрать скорость движения, обеспечивающую ему возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.

Таким образом, следует настаивать на проведении автотехнической экспертизы.

2) На основании нормы статьи 76 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.

На практике возможно прекращении уголовного дела в суде.

Если будет необходима юридическая помощь, звоните по телефону 8-926-565-3794

Эмиль Арифович

08.05.2012, 17:21
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 08.05.2012, 16:05

Я состою в браке со своим мужем больше 10 лет, у нас 2 несоверш. Детей. По молодости у моего мужа были отношения с женщиной, которая, чтобы связать его узами брака забеременела. Этим она его не удержала, он с ней расстался, но ребёнка родила, как говорится для себя. В свидетельстве о рождении указан отцом мой супруг, со слов матери.

Ребёнка мой муж не признавал, и не хотел признавать по многим причинам. Накаких претензий и обязательств она не предьявляла. В данный момент у этой женщины проблемы со здоровьем, врачи говорят родственикам, что ей осталось жить 2-3 месяца. Она была в браке, у неё есть ещё ребенок, рожденный в браке. Но узнав о своей тяжелой болезни, она через некоторое время развелась со своим супругом. Сейчас она живет со своими детьми, первый, как она утверждает от моего мужа, второй от своего бывшего мужа.

Вопрос в следующем, после её смерти (конечно, не дай бог) в кем останутся её дети.? Второй понятно, останется с родным отцом, а вот первый, если фактически у неё отец написан со слов матери? Будет ли суд назначать генетич. Экстертизу, и искать биологического отца, чтобы он воспитывал ребёнка до совершеннолетия? Сечас ребёнку 15 лет. Может ли отчим или родственники этого ребёнка претендовать на опеку?

Ответить

Добрый день, Марина!

В силу нормы статьи 49 Семейного кодекса Российской Федерации (далее - СК РФ) в случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке между собой, и при отсутствии соответвующего совместного заявления родителей, поданного в органы ЗАГС происхождение ребенка от конкретного лица (отцовство) устанавливается в судебном порядке по заявлению одного из родителей, опекуна (попечителя) ребенка или по заявлению лица, на иждивении которого находится ребенок, а также по заявлению самого ребенка по достижении им совершеннолетия. При этом суд принимает во внимание любые доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица.

В связи с чем, если ребенок не усыновлен ему будет назначен попечитель, которым вправе обратиться в суд с иском о признании отцовства, а после достижения ребенком 18-ти лет только сам ребенок. В ходе рассмотрения данного иска суд, с целью установления отцовства, может назначить экспертизу. В случае отказа Вашего мужа от участия в ее проведении, она не проводится, а вопрос о том, кто отец ребенка будет решаться на основании иных доказательтств.

Предваряя Ваши дополнительные вопросы сообщаю.

Если отцовство будет установлено, то в силу норм Статей 80, 81, 83 СК РФ с даты вступления соответствующего решения суда в законную силу до достижения ребенком 18-ти лет с отца могут быть взысканы алименты, которые уплачиваются ежемесячно в размере 25% от заработной платы и иного дохода отца либо, при отсутствии регулярного заработка, в твердой денежной сумме.

Кроме того, установление отцовства повлечет приобретение ребенком права унаследовать имущества отца после смерти последнего, наравне с родителями, супругой и детьми умершего. Данное положение вещем возможно изменить только путем составления завещания.

Если будет необходима юридическая помощь, звоните по телефону 8-926-565-3794.

Эмиль Арифович

08.05.2012, 16:27
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 08.05.2012, 12:46

Я давал в долг деньги оформил договор займа и договор залога на его квартиру. Должник не может со мной расчитатьс. Сейчас просит снять обременение с квартиры чтобы заложить её в банк, и потом получив кредит со мной расчитаться. Но я боюсь что сняв обременение я останусь без страховки. Какой договор можно оформить между нами чтоб остался страховочный вариант. Благодарю за ответ.

Ответить

Добрый день, Вадим!

Насколько я понимаю, когда Вы говорите о страховке, то имеете в виду обеспечение исполнения должником обязательства по возврату суммы займа.

В силу номы пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойка это штраф, который должник должен выплатить в случае неисполнения обязательства.

Залог дает право требовать продажи заложенного имущества должника и получения денежных средств за счет его стоимости.

Удержание возможно если у Вас имеется имущество должника и предполагает его непередачу должнику до момента исполнения обязательства.

На основании договора поручительства Вы в случае неисполнения обязательства должником вправе предъявить требования о возврате суммы займа к поручителю.

Банковская гарантия предполагает оплату банком, иным кредитным учреждением или страховой компании Вам долга.

Задаток дается при заключении договора и в настоящее время использован Вами быть не может.

С практической точки зрения получить банковскую гарантию должнику будет достаточно сложно, неустойка не сможет обеспечить исполнение обязательства должника, поскольку у него отсутствуют денежные средства.

Поэтому Вы можете заключить с должником договор залога иного имущества либо с лицом, которое готово поручиться за должника и имеет возможность оплатить долг договор поручительства.

Также возможно прекратить обязательство должника предоставлением отступного, в силу чего должник передаст Вам не денежные средства, а иное имущества или заключение соглашения о новации, по которому должник вместо денежных средств Выполнит для Вас определенную работу или окажет услуги. Однако в случае новации опять встанет вопрос об обеспечении исполнения должником принятого на себя обязательства.

Имеется еще один вариант решения Вашей проблемы. Вы можете уступить (продать) свое право на получения суммы займа иному лицу. Эти отношения регулируется нормами статей 382-390 и параграфа первого главы 30 ГК РФ.

Если названные варианты Вам не подходят, то следует предъявить в районный (городской) суд общей юрисдикции по месту жительства должника иск о взыскании денежных средств, процентов за пользование денежными средствами и обращении взыскания на квартиру должника.

По подачи искового заявления Вы можете направить должнику соответвующую претензию и если она не даст результатов обратиться в суд.

Полагаю, что предъявления иска стимулирует должника к скорейшей уплате долга.

В ходе рассмотрения дела по существу, при условии, что должник будет возвращать денежные средства, Вы можете корректировать свою позицию и заключить с ним мировое соглашения.

Если будет необходима юридическая помощь, звоните по телефону 8-926-565-3794

Эмиль Арифович.

08.05.2012, 14:08
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 08.05.2012, 10:11

В связи с неявкой частного обвинителя в судебное заседание, производство по уголовному делу было прекращено. Обвиняемый, получив копию решения мирового судьи, внес ходатайство о возмещении ему в порядке института реабилитации: расходов на адвоката; утраченного заработка за все дни явки к мировому судье; расходов на про-езд к месту судебного заседания; расходов на ксерокопирование процессуальных доку-ментов дела; компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей. В обоснование названных расходов были представлены расчеты и квитанции.

Оцените обоснованность внесенного ходатайства; виды возможных решений судьи; порядок и размер (возможной) реабилитации.

Ответить

Добрый день, Марина!

В силу части 3 статьи 249 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ) по уголовным делам частного обвинения неявка потерпевшего без уважительных причин влечет за собой прекращение уголовного дела по основанию, предусмотренному пунктом 2 части первой статьи 24 настоящего УПК РФ (отсутствие в деянии состава преступления).

Согласно норме пункта 3 части 2 статьи 133 УПК РФ право на реабилитацию имеет обвиняемый, уголовное преследование в отношении которого прекращено по основаниям, предусмотренным пунктом 2 части первой статьи 24 УПК РФ.

Однако, необходимо учитывать следующее.

Согласно разъяснениям пункта 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2011 года №17 "О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве" если уголовное преследование по уголовным делам частного обвинения возбуждается частным обвинителем (не руководителем следственного, органа, следователем или дознавателем, а также не в отношении члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, депутата заканадательного органа субъекта РФ, судьи Конституционного Суда, Председателя Счетной Палата, Уполномоченного по правам человека, прокурора, следователя, адвоката, члена избирательной комиссии, зарегистрированного кандидата в депутаты) то прекращение дела судом первой инстанции не является следствием незаконных действий со стороны государства и правила о реабилитации на лиц, в отношении которых вынесено такое постановление, не распространяется.

При таких обстоятельствах, у указанного Вами обвиняемого права на реабилитацию нет.

Между тем, в силу названного пункта 8 когда обвинительный приговор по делу частного обвинения отменен и уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления в апелляционном, кассационном, надзорном порядке, тогда обвиняемый имеет право на реабилитацию.

В таком случае.

На основании части 1 статьи 135 УПК РФ требование о взыскании заработной платы, которой обвиняемый лишился в результате уголовного преследования, сумм, выплаченных им за оказание юридической помощи и иных расходов обосновано. Реабилитированный вправе обратиться с соответвующим заявлением в суд, прекративший производство по делу, а также в суд по месту своего жительства (часть 2 статьи 135 УПК РФ).

В соответствии с нормами статьи 136 УПК РФ реабилитированный также вправе требовать компенсации морального вреда в порядке гражданского судопроизводства.

В случае представления реабилитированным справки 2-НДФЛ и верного расчета утраченного заработка, соглашения об оказании юридической помощи с адвокатом и квитанции об ее оплате, иных платежных документов, медицинских документов свидетельствующих о причинении морального вреда (желательно) суды должны удовлетворить требования реабилитированного. Размер возмещения будет зависить от наличия доказательств и усмотрения суда.

Если будет необходима юридическая помощь, звоните по телефону 8-926-565-3794.

Эмиль Арифович.

08.05.2012, 15:09
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 07.05.2012, 16:16

Хочу дать в долг определенную сумму. Все прочла о договоре займа. При какой сумме нужно согласие супруга заемщика? А заменит ли договор займа перевод суммы с моего банковского счета на счет заемщика, для того чтобы не получать согласие супруга, и будет ли такой перевод иметь юридическую силу?

Ответить

Добрый день,Лариса.

Действующее законодательство, а именно нормы статьи 256 Гражданского кодекса Российской Федерации (Общее имуществосупругов) (далее - ГК РФ) и главы 7 Семейного кодекса Российской Федерации (Законный режим имущества супругов) (далее - СК РФ), не содержет требование получения согласия супруга для заключения другим супругом договора займа, в качестве заемщика. На практике предполагается, что супруг получивший денежные средства по договору займа, сделал это с согласия другого супруга и в интересах семьи.

Согласно норме пункта 1 статьи 808 ГК РФ договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает 1000 рублей.

В соответвии с пунктом 1 статьи 162 ГК РФ несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.

В силу нормы пункта 2статьи 808 ГК РФ в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы.

В связи с чем, письменный договор займа заключать не обязательно. Достаточно составить расписку, в которой указать фамилию, имя, отчество и паспортные данные заемщика и займодавца, сумму цифрами и прописью, дату возрата и в случае необходимости суммы процентов, подлежащих оплате займодавцу за пользование денежными средствами, дату составления расписки, подпись заемщика с ее расшифровкой.

Перечисление денежных средств с Вашего счета на счет заемщика возможно, но для того чтобы доказать, что это займ нуженписьменный догвор или названная расписка.

В случае если Вы все же перечислите денежные средства без договора и расписки, ничего страшного не произойдет. Допустим заемщик будет оспаривать, что заключал договор займа.Между тем, денежные средства он получил и это подтверждается документами банка. Следовательно, денежные средства нужно возвращать, поскольку иначе на юридическом языке - это неосновательное обогащение (статьи ГК РФ).

В данном случае негатив может быть только в одном. Если Вы усно договорились с заемщиком об уплате Вам процентов за пользование денежными средствами, то в при неосновательном обогащении Вам их не выплатят.

В случае необходимости звоните по номеру 8-926-565-3794

Эмиль Арифович

07.05.2012, 23:28
Задано вопросов 9, из них VIP - 0
Москва, 07.05.2012, 15:22

Хочу подать аппеляцию на решение районного судьи. 1 как выглядит возврат пошлины, судебных и представителсьтвких расходов в этом случае?

2 нужно ли в шапке писать что подаю аппеляцию в мосгорсуд через районный вынесший решение?

Ответить

Добрый день, Серж.

В силу части 1 статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, когда вызов свидетелей, назначение экспертов, привлечение специалистов и другие действия, подлежащие оплате, осуществляются по инициативе суда. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Согласно части 3 статьи 98 ГПК РФ в случае, если суд вышестоящей инстанции, не передавая дело на новое рассмотрение, изменит состоявшееся решение суда нижестоящей инстанции или примет новое решение, он соответственно изменяет распределение судебных расходов. Если в этих случаях суд вышестоящей инстанции не изменил решение суда в части распределения судебных расходов, этот вопрос должен решить суд первой инстанции по заявлению заинтересованного лица.

На основании части 1 статьи 100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

В связи с чем, требование о возмещениии расходов на оплату услуг представителя должно быть заявлено в письменной форме.

В соответствии с нормой пункта 1 части 1 статьи 322 ГПК РФ апелляционная жалоба должна содержать содержать наименование суда в который она подается. Названная статья, а также иные нормы ГПК РФ не содержат требования указывать в тексте апелляционной жалобы, что она подается через суд первой инстанции.

Если будет необходима юридическая помощь, звоните по телефону 8-926-565-3794

Эмиль Арифович.

08.05.2012, 15:57
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 05.05.2012, 13:32

Ранее с 1995 года имели ранее учтенный земельный участок, постановление о выделении, план, свидетельство 1995 также имелось. В 1996 году данный участок по Договору дарения переходит от брата к моей матери, Договор дарения проходит учет тогда ещё в земельном комитете. Участок под ИЖС, площади не хватает, возможная для расширения земля в собственности у Лесхоза. В 2007 году, в суд против нас выходит соседка, и только на основании свидетельства о праве на 0,08 га заявляет иск о восстановлении границ участка, межевания нет, участок ранее учтенный, без границ. На основании только одной противоречивой экспертизы по делу, суд обязывает нас передат ей част моей земли. При этом описывая только площадь, на основании экспертизы в которой нет координат и опорных точек. В течении всего периода приставы не исполняют решения, ввиду его неясности. В августе 2010 года, выходит в суд против Кадастровой палаты, мы заинтересованные лица, с жалобой на отказы в постановке на кадастр вольно нарисованного на бумаге земельного участка, с границами якобы согласно решения суда от 2008 года. Суд отказывает соседке, устанавливая факт отсутствия в решении от 2008 года снятия моих возражений на согласование границ её участка. Фактически подкрепляя необходимость согласовать со мной нарисованые инженером границы участка. Затем ко мне никто не обращается за согласованием, а я узнаю, что они пытались присовить себе часть моего участка. В феврале 2011 год, так и не пойдя межевания, без постановки границ на кадастр, соседка продает свой земельный участок, согласно свидетельства от 1995 года, единственной оговоркой в таком виде как есть, записанной в передаточном акте. Плана участка к дОговору купли-продажи не прилагается. Новый собственник (ранее представитель соседки в суде) также пытается встать на кадастр с приресованной частью моего участка, без согласования со мной. Но ему также кадастр отказывает. В свою очередь, ввиду выявленной путаницей с кадастврой нумераций, я прохожу межевание через газету, подписывая согласования с один соседом, с другой стороны, земли неразграниченной собственности немежеванные лесхозом. И оформляю новое право собственности, с увеличенной площадью за счет земель Лесхоза (вместо ранее по праву 10,5, новое право на 11,5 соток). При этом, в июне 2011 г подаю Жалобу на незаконную регистрацию купли-продажи спорного соседнего участка, без межевания, без согласования со мной, спор до сих пор на рассмотрении в Москве. В 2012 году, новый собственник участка, подает иск в суд области против меня с требованием снять мой участок с кадастрового учета, для дальнейшего изменения его границ, согласно Решения суда от 2008 года, вынесенного в отношении предыдущего собственика его участка. Где 3-я сторона кадастровая палата. Фактически у истца (нового собственника земли) больше земли, чем он приобрел в 2011 году согласно права, где-то 8,5 соток (вместо 8 по праву), но он опирается на старое решение суда от 2008 года, в отношении старого собственника, ссылаясь на неверную экспертизу от 2007 года, положенную в основу решения суда от 2008 г (где неверно указано меньшая площадь 7,35 сотки). Экспертизу земли проводить не хочет, суд его поддерживает. Прошу указать основные направления защиты и возможные действия при таких обстоятельствах в областном суде, с учетом того, что территория земли с 01 июля 2012 переходит в Москву, и в Московком суде с июня 2011 г. имеется на рассмотрении жалоба на регистрацию за новым собсттвенииком приотретенного по договору продажи права.

Ответить

Добрый день, Дмиртий!

Полагаю, что предметом иска к Вам является не вопрос постановки земельного участка на кадастровый учет, а площадь. Иными словами спор опять о границах. Вместе с тем, уже имеется решение суда по данному вопросу, но оно фактически не исполнимо. Поэтому, Ваше процессуальному противнику нужно требовать признать права собственности на земельный участок в определенных границах, которые будут затрагивать Вашу землю.

Пока это не будет сделано, Вы должны утверждать, что при постановке на кадастровый учет нормы закона нарушены не были.

05.05.2012, 16:41
Москва, 02.05.2012, 17:02

Новые соседи которые этажом выше начали делать ремонт. Сначала пришли и попросили потерпеть немного от того что будет шумно от ремоонта. Через некоторое время заметила на потолках появились зеленые пятна. Позвала соседа он сказал что заливали пол и цемент прошел по швам но что он все возместит. Через еще некоторое время появились трешина ны потолках и по периметру вдоль подоконика и дверного проема в комнату. Дверной бала на замке и сейчас не закрываются от того что скосило проем. Поднялась к ним и там у него перепланировка идет на полном ходу. Как сказал рабочий хочет поставить стекляные стены. Я попросил апоказать разрешительную документацию на переустройстово но мне отказали. Попросила возместить ущерб также отказали несмотря на то что сначало обещал. Также у соседа рядом тоже пошли трещины на потолке но поменьше. Мне рабочий сказал что сосед сначало привел таджиков которые ему бесплатно снесли стены а потом испугался чтоб не пожаловались на шум соседи и не вызвали бы участкового или технадзор и нанял меня так как я москвич. Куда и как начать процесс обжалования. У нас затронуты две комнаты, коридор, кухня и ванна. Могу ли требовать н асуде возмещение морального вреда так как мы в прошлом году сделали ремонт а также нам сного сидеть придется в ремонте и жить в нем так как нам некуда идти во время ремонта а родител иу меня пожилого возвраста инвалиды и ветераны вов.

Ответить

Добрый день, Марина!

В силу нормы пункта 1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) перепланировка жилого помещения проводятся с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления.

В случае если препланировка выполнена без данного согласования или с отступление от проекта она считается самовольной (часть 1 статьи 29 ЖК РФ).

Согласно части 2 статьи 17.21. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Далее - КРФоАП) самовольная перепланировка жилых помещений в многоквартирных домах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей.

К административной ответвенности таких граждан вправе привлекать должностные лица инспекции по надзору за переустройством помещений в жилых домах города Москвы, которые созданы в каждом округе. Данные инспекции являются структурными подразделениями Государственной жилижной инспекции города Москвы (129090, г.Москва, проспект Мира, дом 19, строение 1, тел. 8 (495) 681-77-80 — горячая линия, 8 (499) 763-18-56 — справочная служба, 8 (495) 681-48-01 — справочная служба).

Касаемо Вашего вопроса о возмещении материального ущерба могу пояснить следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) вред, причиненный имуществу гражданина подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. На основании статьи 1082 ГК РФ, при отказе соседа возместить вред в добровольном порядке, Вы вправе обратиться в суд с исковым заявлением и попросить суд обязать лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре (отремонтировать Вашу квартиру) или возместить причиненные убытки.

На практике решение суда обязывающее выполнить ремонт практически никогда не исполняется. Поэтому необходимо потребовать возмещения убытков.

В силу нормы пункта 2 статьи 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права (реальный ущерб) иными словами в какую сумму обошелся или обойдется Вам ремонт квартиры.

С правовой точки зрения это все.

Однако, имеется уще один немаловажный вопрос. В суде нужно будет доказать наличае следующих обстоятельств: во-первых, что работы по перепланеровке действительно выпоолнялись Вшим соседом, во- вторых, Вам был причинен материальный вред (повреждена квартира) в результате выполнения работ по перепланеровке, в-третьих, необходимо обосновать сумму причиненных убытков.

В связи с чем, я бы посоветовал:

1) вызвать сотрудников эксплуатирующей организации для составления акта оо образовавшихся трещинах и иных повреждениях.

2) обратиться в окружную инспекцию по надзору за переустройством помещений в жилых домах города Москвы с заявлениеоб о привлечении соседа к ответвенности за проведение незаконной перепланеровки для того чтобы протоколом об административном правонарушении и постановление о привлечении к административной ответвенности зафиксировать факт самовольной перпланирови.

3) желательно обратиться в экспертную организацию для получения заключения о том, что повреждения в Вашей квартире это результат работ по перепланеровке.

4) выполнить ремот и сохранить чеки для суда фиксирующее расходы т.е. Ваши убытки либо обратиться в экспертную организацию для получения заключения о стоимости восстановительных работ в Вашей квартире.

Все вышеназванные документы помогут Вам взыскать убытки причиненные соседом и будут являться приложением к исковому заявлению.

Согласно частям 1 и 2 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) исковое заявление подается в суд в письменной форме.

В исковом заявлении должны быть указаны:

1) наименование суда, в который подается заявление;

2) наименование истца, его место жительства или, если истцом является организация, ее место нахождения, а также наименование представителя и его адрес, если заявление подается представителем;

3) наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком является организация, ее место нахождения;

4) в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или законных интересов истца и его требования;

5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;

6) цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм;

7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это установлено федеральным законом или предусмотрено договором сторон;

8) перечень прилагаемых к заявлению документов.

, а именно копия искового заявления для ответчика и копии всех приложенных к заявленияю документов. За рассмотрении дела в суде уплачивается государственная пошлина, а квитанция об этом прикладывается к заявлению.

Размер пошлины зависит от суммы которую Вы будете взыскивать.

На основании часть 1 статьи 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) государственная пошлина уплачивается в следующих размерах:

при цене иска:

до 20 000 рублей - 4 процента цены иска, но не менее 400 рублей;

от 20 001 рубля до 100 000 рублей - 800 рублей плюс 3 процента суммы, превышающей 20 000 рублей;

от 100 001 рубля до 200 000 рублей - 3 200 рублей плюс 2 процента суммы, превышающей 100 000 рублей;

от 200 001 рубля до 1 000 000 рублей - 5 200 рублей плюс 1 процент суммы, превышающей 200 000 рублей;

свыше 1 000 000 рублей - 13 200 рублей плюс 0,5 процента суммы, превышающей 1 000 000 рублей, но не более 60 000 рублей;

Исковое заявление подается по месту жительства ответчика (соседа) мировому судье если сумма менее 50 000 рублей, в районный суд если сумма выше 50 000 рублей статьи 23 и 24 ГПК РФ)

В случае если будет нужна помощь звоните

8-926-565-3794 Эмиль Арифович

03.05.2012, 15:27
Оценка автора вопроса:
Исчерпывающий ответ. Спасибо.В случае необходимости я с вами свяжусь. Пока надеюсь что все таки одумается сосед. А моральный вред можно взыскать так как у меня родители пожилого возвраста по 81 лет и отец ветеран вов, у нас нет другого жилья и нам придется жить в ремонте сного,нюхать эту пыль изапахи. Мы только в прошлом году сделали у себя ремонт.
Задано вопросов 3, из них VIP - 0
Москва, 02.05.2012, 12:00

29 апреля 2012 был остановлен сотрудниками ГИБДД. Попросили «подуть», поскольку никакого криминала от себя не ожидал, согласился. Прибор показал 0.142 промилле. Изъяли права, выдали повестку в суд. Рассмотрение завтра (03.05.12). Посоветуйте, что предпринять и как вести себя в суде, чтобы уменьшить степень наказания, и что мне, в принципе, грозит?

Ветеран труда, 60 лет.

Николай.

Заранее благодарен.

Ответить

Добрый день, Николай!

Согласно норме части первой статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Положительное решение Вашей проблемы было возможно в случае прохождения медицинского освидетельствования.

В настоящее время с точностью на 99% суд лишит Вас права управления транспортным средством.

Поэтому если хотите уменьшить размер наказания, то не оспаривайте свою вину.

В случае необходимости звоните

8-926-565-3794 Эмиль Арифович

02.05.2012, 16:03
Москва, 01.05.2012, 21:47

Суд района ссылается в решении на доказательства, которые у действительности на указанных судом л.д. отсутствуют, их вообще нет в материалах дела, Является это безусловным основанием для отмены в порядке надзора ответа. Уточняю - ТСЖ предъявил долг за жку и иные услуги. Суд в решении приводит ст. 137 ЖК, что ТСЖ вправе на основе сметы назначить для собственника размер платежей. Ответчик - собственник, но не член ТСЖ В решении суд дважды ссылается на сметы ТСЖ, которые якобы предъявил суду истец. В решении написано суд согласен с расчетом ТСЖ, так как он выполнен согласно представленным суду сметам. Но на л.д. указвнных судом в решении. Смет нет, их вообще нет, они не предоставлялись суду. Убедительная просьба ответить в - этот довод является безусловным основанием для отмены в порядке надзора Если это основание для отмены как надо об этом писать подробно или кратко, одной фразой - решение основано на док-х которых нет в деле.. ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО.

Ответить

Добрый день, Виктория!

Отсутствие в материалах дела доказательств не является безусловным основанием для тмены решения суда.

Вопрос исследования и оценки доказательств - это вопрос судов первой и кассационной (апелляционной) инстанций. Надзорная инстанция проверяет лишь законность судебного решения. При этом на первой стадии анализируются решение и кассационное определение, которые Вы должны приложить к надзорной жалобе.

В принципе можно сослаться на нарушение норм процессуального права, а именно статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации о том, что суд ненадлежаще исследовал доказательства в связи с чем, установил обстоятельства без доказательств и убедить судью надзорной инстанции истребовать дело.

Однако, имеется один нюанс. Других доказательств может быть достаточно, чтобы надзорная инстанция ничего не изменила.

В случае необходимости звоните

8-926-565-3794 Эмиль Арифович

02.05.2012, 16:18

Добрый день, Виктория!

Отсутсвие в материалах дела доказательств не является безусловным основанием для тмены решения суда.

Вопрос исследования и оценки доказательств - это вопрос судов первой и кассационной (апелляционной) инстанций. Надзорная инстанция проверяет лишь законность судебного решения. При этом на первой стадии анализируются решение и кассационное определение, которые Вы должны приложить к надзорной жалобе.

В принципе можно сослаться на нарушение норм процессуального права, а именно статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации о том, что суд ненадлежаще исследовал доказательства в связи с чем, установил обстоятельства без доказательств и убедить судью надзорной инстанции истребовать дело.

Однако, имеется один нюанс. Других доказательств может быть достаточно, чтобы надзорная инстанция ничего не изменила.

В случае необходимости звоните

8-926-565-3794 Эмиль Арифович

02.05.2012, 16:24
Москва, 01.05.2012, 20:06

Борьба с фиктивным браком меня привела к выводу: кодекс, законы это подсказка к преступлению например если к слову БРАК юристы не присоединили бы слово ФИКТИВНЫй не многим пришла бы мысль быстро умерщвлять супругов для получения наследия да и еще первой очереди *искусство *умерщвления древний многовариантный прудно доказуемые еще пример *можно выиграль любое дело-нужен дорогой т е способный адвокат - а эта уже коммерческая оргонизация т е закон и деньги тожднственны.

Ответить

Добрый день, Вячеслав Дмитриевич!

В чем состоит суть Вашего вопроса?

02.05.2012, 16:27

Мой племянник москвич 49 лет москвич психбольной инвалид в декабре 2009г скоропостижно скончался при оформлении наследства нотариус сообщил что есть у него жена и пооказал свидетельство о браке оформленное в г Подольске в апреле м-це 2009г ни я ни его соседи никогда ни каких женщин у него не видели согласно ст 28 CК РФ возбудить признание брака фиктивным может только прокурор этот прокурор заявил что т к племянник до кончины не заявлял против брака для прокурорского реагирования оснований нет пока идет это разбирательство нотариус выдол *жене* свидетельство о праве на наследство двух счетов в банке на 180 тыс руб

Вероятно эти деньги и явились причиной ее смерти в апреле2012г (она была алкоголичка) я докажу фиктивность

к кому предьявлять требования на эти деньги?

14.08.2012, 22:48
Задано вопросов 5, из них VIP - 1
Москва, 07.05.2012, 11:07

Умер муж, мы с сыном хотели бы получить пенсию по потери кормильца Очень больна мама и нет возможности съездить в пенсионный фонд Готова принять помощь от адвоката мой тел 8925 376 79 96 Елена г. Москва м Смоленская. Письма не читаю нет возможности Звоните.

Ответить

Позвоните по телефону 8-926-565-3794

Эмиль Арифович

08.05.2012, 16:55
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Москва, 01.06.2010, 20:14

Можно ли в 16 лет беременной девушке выйти замуж без согласия родителей, будет ли оно нужно и будет ли учитываться? В статье написано только про разрешения от органов местного самоуправления, если не ошибаюсь. Какие права преобретёт девушка, вступившая в брак? (считается ли совершеннолетней и независимой от родителей?)

Ответить

Здравствуйте, Ульяна!

В соответствии с пунктом 2 стать 13 Семейного кодекса Российской Федерации при наличии уважительных причин органы местного самоуправления находящиеся по месту жительства будущих супругов вправе по заявлению этих лиц разрешить им вступить в брак. Беременность обычно рассматривается как уважительная причина. Закон не требует учета мнения родителей. Однако на практике все будет зависить от органов местного самоуправления.

Согласно пункту 2 статьи 21 Гражданского кодекса Российской Федерации если гражданину, не достигшему восемнадцатилетнего возраста, будет разрешено вступить в брак, то с момента его заключения такой гражданин независимо от воли родителей может заключать любые договоры и совершать иные сделки.

Эта возможность сохраняется и в случае расторжения брака (развода) гражданином, не достигшим восемнадцатилетнего возраста.

Если суд признает такой брак недействительным, то одновременно судом может быть принято решение об утрате возможности заключать договоры и совершать сделки без письменного согласия родителей.

С уважением,

адвокат Караев Эмиль Арифович

01.06.2010, 20:39
Задано вопросов 8, из них VIP - 0
Москва, 01.06.2010, 18:26

Я работаю в компании ООО по трудовой, нас хотят перевести в другую компанию, где зарплата меньше, работать больше. Нас трое человек работают в колл-ценре, одной девочки сказали уже что её увольняют по сокращению, а нас двоих хотят перевести в другую компанию, мы будем уволиться и заново устроиться в новую компанию. Но нас не устраивает этот график и зарплата. Подскажите мы попадаем под сокращение или нет, так как они нам предлагают работу? Если я не захочу увольняться по собственному желанию со своей работы, как они меня смогут уволить? По сокращению?

Ответить

Здравствуйте, Инна!

Во-первых, в соответствии со статьей 72.1. Трудового кодекса Российской Федерации перевод работника на постоянную работу в другую организацию возможен только с письменного согласия работника. В таком случае Вас уволят по прежнему месту работы и примут на работу в новую организацию.

Во-вторых, решение о сокращении численности или штата работников принимает руководство организации, в которой Вы работаете, и оно должно быть обосновано. Согласно статье 180 Трудового кодекса РФ о предстоящем увольнении по этому основанию Вас не менее чем за два месяца до дня увольнения должны об этом предупредить под роспись. До увольнения Вам должны предложить другую вакантную должность, но в той организации, где Вы сейчас работаете. Иначе увольнение будет незаконным. Если Вас предупредили об увольнении за два месяца, то могут уволить, даже если Вы не хотите. Однако, есть одно исключение, если Вы беременна, то в силу статьи 261 Трудового кодекса РФ уволить Вас по причине сокращение численности или штата работников нельзя.

В-третьих, если Вас все же уволят по сокращению численности или штата работников, то на основании статьи 178 Трудового кодекса РФ Вам должны выплатить выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Кроме того, после увольнения до трудоустройства Вас на новой работе Вам должны Выплачивать зарплату, но в течение не боле двух месяцев.

В-четвертых, в соответствии со статьей 81 Трудового кодекса РФ Вас могут уволить в случае если:

- ликвидируется организация, в которой Вы работаете

- Вы не соответствуете занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;

- неоднократно не исполнили без уважительных причин трудовые обязанности, если имеете дисциплинарное взыскание;

- однократно грубо нарушили свои трудовые обязанности;

- отсутствовали на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены);

- появились на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации ) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

- совершите по месту работы хищение (в том числе мелкое) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;

- представили при устройстве на работу подложные документы (например диплом об образовании и т.д.).

С уважением,

адвокат Караев Эмиль Арифович

01.06.2010, 21:39
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Москва, 15.06.2008, 15:43

Долго читал ответы, но так и не смог разобраться. Сыну 22 года. Работал в милиции имел отсрочку. Уволился, и хочет поспупить в ВУЗ на обучение. Вуз имеет все необходимые акредитаци. Если он сейчас поступит на очную форму обучения, имеет он право на отсрочку на весь период обучения? И что это за формулировка в законе:"а) обучающиеся по очной форме обучения в: имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, - на время обучения, но до достижения указанными гражданами возраста 20 лет"? Т.е. если ему сейчас больше 20 лет - эта отсрочка на него не распространяется? Спасибо.

Ответить

Добрый день, Александр!

В приведенной Вами фразе речь идет об отсрочке, которая дается школьникам получающим среднее (полное) образование до достижения ими 20-ти лет.

В соответствии со статьей 24 Федерального закона РФ "О воинской обязанности и военной службе" в случае если Ваш сын поступит в ВУЗ, для получения высшего профессионального образования, то ему будет дана осрочка на время обучения.

С уважением, Караев Э.А.

15.06.2008, 16:18
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 9, из них VIP - 0
Москва, 15.06.2008, 15:27

Может ли (и вправе ли) судья вынести решение при неявке извещённого о дате заседания истца, не просившего о рассмотрении иска в его отсутствие, если он не явился на заседание суда впервые? Заранее большое всем спасибо за подсказку.

Сергей.

Ответить

Добрый день, Сергей!

В соответствии с пунктом 3 статьи 167 Гражданского процессуального кодекса РФ

суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте судебного заседания, если ими не представлены сведения о причинах неявки или суд признает причины их неявки неуважительными.

Эта норма применима и при неявке истца, что подтверждается судебной практикой.

Однако нужно учитывать, что если суд придет к выводу о невозможности рассмотрения дела в отсутствие истца, рассмотрение дела должно быть отложено (ст. 169 ГПК РФ). В случае если истец, не просивший о разбирательстве дела в его отсутствие, не явился в суд по вторичному вызову, а ответчик не требует рассмотрения дела по существу то исковое заявление должно быть оставлено без рассмотрения (ст. 222 ГПК РФ).

С уважением, Караев Э.А.

15.06.2008, 15:57
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Москва, 15.06.2008, 14:21

Помогите разобраться.12 июня мы с подругой ехали в Наро-Фоминск по однополосной дороге в одну сторону. Перед нами ехал грузовик со скоростью 30-40 км. Минут 15 мы двигались за ним, кругом сплошная линия., но впереди мелькнула прерывистая линия и я пошел на обгон, въехал на сплошную. Через 100 м меня остановил инспектор ГИБДД и составил протокол по статья 12.15 часть 4. и изъял права, объяснил, что на этом участке нет прерывистой линии. Мы съездили на то место, где я пошел на обгон, только тогда я заметил, что прерывистая линия была короткой метров 15, для съезда с дороги, документы пришлют по месту жительства. В протоколе я не согласился с его доводами. Что мне грозит?

Ответить

Добрый день, Николай!

В соответствии с частью 4 статьи 12.15. Кодекса РФ об административный правонарушениях выезд в нарушение Правил дорожного движения на сторону дороги, предназначенную для встречного движения влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

С уважением, Караев Э.А.

15.06.2008, 15:20
Задано вопросов 2, из них VIP - 0
Москва, 13.06.2008, 21:22

Человек попал в ДТП. Он виновен. В другой машине пострадали двое. Вред средней тяжести. У них связи в гаи. Грозит лишение прав на 2 года. Можно ли этого избежать и отделаться штрафом?

Ответить

Добрый день, Ирина!

В соответствии с частью 2 статьи 12.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшие причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до двух тысяч пятьсот рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.

Это дело рассматриваетсмя в ГАИ, если она не передает данное дело на рассмотрение судье (ст. 23.1. Кодекса). Поэтому первое, что нужно сделать если дело еще не рассмотрено добиться передачи его в суд. Далее, статья 4.2. Кодекса предусматривает обстоятельства смягчающие административную ответственность: 1) раскаяние лица совершившего правонарушение; 2) предотвращение лицом, совершившим правонарушение вредных последствий, добровольное возмещение причиненного ущерба; 3) совершение правонарушения в состоянии сильного душевного волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных или семейных обстоятельств; 4) совершение правонарушения несовершеннолетним (лицо в возрасте до 18-ти лет); 5) совершение правонарушения беременной женщиной или женщиной имеющей малолетненго ребенка (в возрасте до 14 лет) наличие которых нужно доказать при рассмотрении дела.

Если постановление о назначении административного наказания уже вынесено его нужно обжаловать в течение дясяти суток с момента получения копии постановления (ст. 30.3 Кодекса).

С уважением, Караев Э.А.

14.06.2008, 09:15
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 4, из них VIP - 3
Москва, 11.06.2008, 14:10

При поступлении на работу кроме документов, которые я должен предоставить при оформлении, отдел кадров попросил заполнить следующие собственные бланки:

1. Автобиографию,

2. Сведения о родственниках,

3. Экстренную информацию? На сколько законны их требования? По-моему, есть утвержденная форма для трудового делопроизводства (карточка учета)? Спасибо.

Ответить

Добрый день, Денис!

Напомню, что в соответствии со статьей 65 Трудового кодекса РФ при заключении трудового договора Вы предъявляете работодателю: 1) паспорт или иной документ удостоверяющий личность, 2) трудовую книжку, за исключением случаев когда трудовой договор заключается впервые (в этом случае трудовая книжка обормляется работодателем) или работник поступает на работу на условиях совместительства, 3) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (если работнуик заключает договор впервые, то оно оформляется работодателем), 4) документы воинского учета - для военнообязанных лиц (военный билет) и лиц, подлежащих призыву на военную службу (приписное свидетельство), 5) документ об образовании, о квалификации или налиции специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки (диплом, свидетельство, сертификат и тд). иные документы если это прямо не предусмотрено федеральными законами, указами Президента или постановлениями Правительства требовать запрещается.

Что касается автобиографии, сведений о родственниках и экстренной информации (например: номер мобильного телефона, имена друзей и тд) то такие сведения Вы имеете право и не предоставлять т.к. в соответствии со статьей 23 Конституции РФ каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

Если работодатель собирает подобную информацию умышленно, чтобы узнав кто Вы по национальности, каково Ваше имущественное положение и тд на этом основании Вам отказать в заключении трудового договора это противозаконно т.к. какое то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, возраста, места жительства (в том числе отсутствия или наличия регистрации по месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств не связанных с деловыми качествами работника не допускаются, за исключением случаев прямо предусмотренных законом (например наличие российского гражданства при замещение должностей в государственных органах) (ст. 64 ТК РФ).

По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме, такой отказ может быть обжалован в суд. (ст. 64 ТК РФ), в течение трех месяцев со дня когда лицо, которому было отказано в заключении трудового договора узнало или должно было узнать о нарушении своих прав (Ст. 392 ТК РФ).

С уважением, Караев Э.А.

11.06.2008, 15:04
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 9, из них VIP - 0
Москва, 10.06.2008, 23:12

К какому нотариусу следует обращаться для удостоверения договора ренты, к любому или строго по месту жительства? Мы живем в Центральном округе Басманное отделение.

Ответить

Добрый вечер, Наталья!

Вы можете обратьться к любому нотариусу т.к. в соответствии со статьей 2 Основ законодательства РФ о нотариате при совершении нотариальных действий нотариусы обладают равными правами и несут одинаковые обязанности. Оформленные нотариусами документы имеют одинаковую юридическую силу. ,

Напомню, что в соответствии со статьей 54 Основ законодательства РФ о нотариате нотариус обязан разъяснить сторонам смысл и значение представленного ими проекта сделки и проверить, соответствует ли его содержание действительным намерениям сторон и не противоречит ли требованиям закона.

Караев Э.А.

10.06.2008, 23:51
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Москва, 10.06.2008, 21:57

Скажите пожалуйста, а дата акта судебных приставов "о невозможности взыскания", выставленная значительно позже, чем дата исполнительного листа (через 3 года и 3 месяца) может явится прерыванием срока исковой давности? Или данный акт служит только основанием для продления исполнительного производства?

Ответить

Добрый день, Оксана!

В соответствии со статьей 203 Гражданского кодекса РФ течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в установленном порядке, а также совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга.

После перерыва течение срока исковой давности начинается заново; время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона "Об исполнительном производстве" в случае возвращения исполнительного документа взыскателю в связи с невозможностью его исполнения срок предъявления исполнительного документа к исполнению исчисляется со дня возвращения исполнительного документа взыскателю.

Это означает, что если Вам был возвращен исполнительный документ с актом "о невозможности исполнения", на основании постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства, в связи с тем, что у должника отсутствует имущество на которое может быть обращено взыскание (п. 4, ч.1, ст. 46 Закона "Об исполнительном производстве";) Вы в течение трех лет - если исполнительным документом является исполнительный лист или судебный приказ, в течение трех месяцев - если исполнительным документом является удостоверении комиссии по трудовым спорам (ст. 21 Закона "Об исполнительном производстве";) можете повторно предъявить исполнительный лист к исполнению в подразделение службы судебных приставов исполнителей.

Таким образом, постановение судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства не лишает Вас возможности повторно предъявить исполнительный документ к исполнению, в связи с чем будет возбуждено новое исполнительное производство, но саставленный актк и вынесенное постановление об окончании исполнительного производства не является основанием прерывания течения срока исковой давности.

Напомню, что в соответствии со статьей 202 Гражданского кодекса РФ течение срока исковой давности приостанавливается:

1) если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила);

2) если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил, переведенных на военное положение;

3) в силу установленной на основании закона Правительством Российской Федерации отсрочки исполнения обязательств (мораторий);

4) в силу приостановления действия закона или иного правового акта, регулирующего соответствующее отношение.

Течение срока исковой давности приостанавливается при условии, если указанные в настоящей статье обстоятельства возникли или продолжали существовать в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев - в течение срока давности.

Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием приостановления давности, течение ее срока продолжается. Остающаяся часть срока удлиняется до шести месяцев, а если срок исковой давности равен шести месяцам или менее шести месяцев - до срока давности.

Если срок исковой давности все же пропущен его можно восстановить в судебном порядке. Так в соответствии со статьей 205 Гражданского кодекса РФ в исключительных случаях, когда суд признает уважительной причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.), нарушенное право гражданина подлежит защите. Причины пропуска срока исковой давности могут признаваться уважительными, если они имели место в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев - в течение срока давности.

В соответствии со статьей 199 Гражданского кодекса РФ исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.

Это означает, что если Вы предъявите иск по прошествию трех лет (общий срок исковой давности), но ответчик не заявит о применении исковой давности суд по собственной инициативе применить ее не может и должен будет рассмотреть дело по существу.

С уважением, Караев Э.А.

10.06.2008, 23:25
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 10.06.2008, 00:03

В браке состоим 5 лет, есть дочка 1 годик. В данный момент нахожусь в декретном отпуске. Имеется общая собственность: квартира (купленнная по ипотеке) и машина (кредит). Ипотека (документы оформлены так: муж является заемщиком, я являюсь созаемщиком). Ипотека на 15 лет. Выплачиываем ипотек уже 4 года. Кредит по машине офрмлен на мое имя. Год назад подписала доверенность на вождение на имя мужа. После ссоры, кот случилась 28 июня 2007 года на машине по нуждам ребенка отказывается возить, ключи от машины прячет. Кредит по машине выплачивает регулярно. В июне прошлого года случилась крупная ссора. Была нанесена мужем телесная рана. Была вызвана милиция, ездила в травмпункт. Написала заявление на его имя. Отказали в рассмотроении дела (все есть в письменном виде из отдела милиции). Муж после этой ссоры подает на развод 9 в июне прошлого года). Потом заявлени е забирает из ссуда. В марте этого года вновь подает заявление. Вопросы:

1. может ли суд развести супругов без согласия одной из сторон.

2. какое решение может принять суд в отношении квартиры и машины купленных в кредит

3. имеет ли общий ребенок право на квартиру (машина и квартира были куплены конгда ребенка еще не было)

Ответить

Доброй ночи, Юлия!

В соответствии со статьей 22 Семейного кодекса РФ расторжение брака в судебном порядке при отсутствии согласии одного из супругов возможно, если суд установит, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны. При рассмотрении дела суд может дать Вам срок на примирение с мужем, но не более трех месяцев. Суд расторгнет брак если в течение этого срока вы не помиритесь и муж, Вы или Вы с мужем вместе будете настаивать на расторжении брака.

При рассмотрении дела в суде Вы с мужем можете составить письменное соглашение о том, с кем будет проживать Ваша дочь, о порядке выплаты и размере средств на ее содержание, о разделе общего с мужем имущества.

Если Вы такое соглашение не составите, то суд самостоятельно определит с кем будет проживать Ваша дочь и с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты на ребенка.

Разделить Ваше с мужем имущество суд может только по требованию Вас, Вашего мужа или вас обоих (ст. 24 СК РФ).

То имущество которое приобретено Вами до брака, или во время брака получено в дар или по наследству, а также одежда, обувь, другие вещи индивидуального пользования остануться только Вашими (ст. 36 СК РФ).

Квартира и машина являются Вашей с мужем совместной собственностью (ст. 34 СК РФ) независимо от того, на кого они оформлены, зарегистрированы.

Если Вы с мужем не заключали брачный договор, то при разделе имущества, Ваши доли будут признаны равными, но суд может отступить от начала равенства исходя их интересов ребенка и (или) Вашах интересов, например если муж не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество в ущерб интересам семьи.

Общие долги с мужем т.е. долги по кредитам будут разделены между Вами и Мужем пропорционально вашим долям в квартире и машине (ст. 39 СК РФ).

Ваш ребенок прав на квартиру и машину не имеет т.к. это Ваша с мужем совместная собственность (ст. 34 СК РФ).

С уважением, Караев Э.А.

10.06.2008, 01:26
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 09.06.2008, 22:28

21 июня 2005 года мне на руки был выдан один экземпляр судебного приказа о взыскании алиментов с бывшего супруга в пользу несовершеннолетнего ребенка. Приказ судебным приставам мной передан не был. Супруг проживает в другом городе. В приказе допущена ошибка в дате рождения супруга по вине судебных органов. Подскажите, пожалуйста, какие я должна предпринять действия, чтобы получить задолженность по алиментам? А так же текущие алименты. Срок предъявления приказа к исполнению истекает 21 июня 2008 года. Спасибо.

Ответить

Добрый день, Юлия!

В соответствии со статьей 127 Гражданского процессуального кодекса РФ в судебном приказе о взыскании алементов на несовершеннолетних детей должны быть указаны дата и место рождения должника.

Гражданский процессуальный кодекс РФ к сожелению не содержит нормы прямо отвечающий на вопрос, что делать при неверном указании даты рождения должника в судебном приказе, но в соответствии с пунктом 4 статьи 1 ГПК РФ в случае отсутствия нормы процессуального права, регулирующей отношения, возникшие в ходе гражданского судопроизводства мировые судьи применяют норму, регулирующую сходные отношения (аналогия закона).

В соответствии со статьей 200 ГПК РФ суд по своей инициативе или по Вашему заявлению может исправить допущенные в решении описки - именно эта норма и должна применяться при исправлении доты рождения в судебном приказе. Вопрос об исправлении описки решается в судебном заседании с предварительным извещением Вас и Вашего бывшего супруга, его неявка не является препятствием к разрешению вопроса о внесении исправления в решение суда.

Необходимо учесть, что срок предъявления приказа истекает 21 июня 2008 года, (напомню, что в соответствии состатьей 21 Федерального закона "Об исполнительном производстве" судебные приказы могут быть предъявлены к исполнению в течение трех лет со дня выдачи) учитывая, что суд должен направить повестки для вызова Вашего бывшего мужа, получить извещение об его уведомлении Вы вероятно не успеете, поэтому Вам нужно сначала обратиться в подразделение службы судебных приставов по месту жительства или месту пребывания Вашего бывшего мужа или по месту нахождения его имущества (ст. 33 Закона "Об исполнительном производстве";) с заявлением о возбуждении исполнительного производства и судебным приказом. Оснований предусмотренных статьей 31, в частности пунктом 4, части 1 статьи 31 ( документ не соответствует требованиям установленным статьей 13 Закона "Об исполнительном производстве", у судебного пристава исполнителя не будет потому что, эти требования для судебного приказа устанавливаются только ГПК РФ) он будет объзан возбудить испонительное прозводство в течение трех дней со дня получения им судебного приказа, а уже потом вы попросите суд об исправлении описки.

Если вы все-таки пропустите трехлетний срок, то в соответствии со статьей 432 ГПК РФ можете обратиться к мировому судье выдавшему судебный приказ или мировому судье по месту его исполнения с заявлением о восстановлении срока предъявления судебного приказа к исполнению, в связи с тем, что этот срок был Вами пропущен по уважительной причине.

С уважением, Караев Э.А.

10.06.2008, 02:15
Оценка автора вопроса:
Большое спасибо за подробный и быстрый ответ.
Краснодар, 08.06.2008, 12:19

Как мне "выбить"деньги из организации, каторая мне должна за оказанные мной услуги по договору. В течении прошлого лета я как индивидуальный предприниматель оказывала услуги организации. В связи с тем, что денег у них небыло все это время, они мне не выплачивали оговоренную в договоре сумму. Сейчас деньги появились, но выплачивать они не хотят. Что мне делать?

Ответить

Добрый день, Нина!

Вам необходимо обратиться в арбитражный суд Хабаровского края с исковым заявлением о взыскании денежных средств и начисленных в соответсвии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ процентов. Проценты исчисляются по ставке рефенансирования (установлена Центральным банком РФ в размере: с 26 декабря 2005 г. - 12%, с 26 июня 2006 г. - 11.5%, с 23 октября 2006 г. - 11.0%, с 29 января 2007 г. - 10.5%, с 19 июня 2007 г. - 10,%, с 4 февраля 2008 г. - 10.25% годовых, при этом при считается, если другое не установлено в договоре, что в месяце 30 дней, в году 360 (пункт 2 Постановления пленума Верховного Суда РФ №13 от 8 октября 1998 года "О применении судами положений Гражданского кодекса о процентах за пользование чужими денежными средствами").

Статья 125 Арбитражного процессуального кодекса РФ предусматривает следующую форму и содержание искового заявления:

1. Исковое заявление подается в арбитражный суд в письменной форме. Исковое заявление подписывается истцом или его представителем.

2. В исковом заявлении должны быть указаны:

1) наименование арбитражного суда, в который подается исковое заявление;

2) наименование истца, его место нахождения; если истцом является гражданин, его место жительства, дата и место его рождения, место его работы или дата и место его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

3) наименование ответчика, его место нахождения или место жительства;

4) требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, а при предъявлении иска к нескольким ответчикам - требования к каждому из них;

5) обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и подтверждающие эти обстоятельства доказательства;

6) цена иска, если иск подлежит оценке;

7) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы;

8) сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или договором;

9) сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению имущественных интересов до предъявления иска;

10) перечень прилагаемых документов.

В заявлении могут быть указаны и иные сведения, в том числе номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, если они необходимы для правильного и своевременного рассмотрения дела, могут содержаться ходатайства, в том числе ходатайства об истребовании доказательств от ответчика или других лиц.

3. Истец обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии искового заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении.

Документы, прилагаемые к исковому заявлению (ст. 126 АПК РФ)

К исковому заявлению прилагаются:

1) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют;

2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных порядке и в размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины;

3) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования (договор с организацией)

4) копии свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

5) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления;

Одновременно с исковом заявлениием Вы можете подать заявление об обеспечении иска, в виде наложения ареста на денежные средства имеющихся на счете организации или стоимости пренадлежащего организацииимущества в размере долга, в связи с тем, что неприменение этой меры может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.

В заявлении об обеспечении иска должны быть указаны:

1) наименование арбитражного суда, в который подается заявление;

2) наименования истца и ответчика, их место нахождения или место жительства;

3) предмет спора;

4) размер имущественных требований;

5) обоснование причины обращения с заявлением об обеспечении иска;

6) обеспечительная мера, которую просит принять истец;

7) перечень прилагаемых документов.

В заявлении об обеспечении иска могут быть также указаны встречное обеспечение и иные сведения, в том числе номера телефонов, факсов, адреса электронной почты лиц, участвующих в деле.

3. Заявление об обеспечении иска подписывается лицом, участвующим в деле, или его представителем.

К заявлению, подписанному представителем, прилагается доверенность или иной подтверждающий полномочия на его подписание документ (статья 92 АПК РФ).

В соответствии со статьей 333.21. Налогового кодекса РФ по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, государственная пошлина уплачивается в следующих размерах:

1) при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, при цене иска (суммы долга):

до 50 000 рублей - 4 процента цены иска, но не менее 500 рублей;

от 50 001 рубля до 100 000 рублей - 2 000 рублей плюс 3 процента суммы, превышающей 50 000 рублей;

от 100 001 рубля до 500 000 рублей - 3 500 рублей плюс 2 процента суммы, превышающей 100 000 рублей;

от 500 001 рубля до 1 000 000 рублей - 11 500 рублей плюс 1 процент суммы, превышающей 500 000 рублей;

свыше 1 000 000 рублей - 16 500 рублей плюс 0,5 процента суммы, превышающей 1 000 000 рублей, но не более 100 000 рублей;

С уважением, Караев Э.А.

08.06.2008, 13:06
Оценка автора вопроса:
Спасибо большое за столь скорый и полный ответ.
Пользователь 9111.ru
Москва, 08.06.2008, 09:02

Вьехал на автомобиле на траву в парк... на так называемую зелёную зону! ППС грозили какой то статьёй города Москвы 8.8! правомерно? Спасибо.

Ответить

Добрый день, Виктор!

В соответствии со статьей 8.8. Кодекса города Москвы об административных правонарушениях "загрязнение территории города Москвы, связанное с эксплуатацией и ремонтом транспортных средств, мойка транспортных средств вне специально отведенных мест, а также постоянное или временное размещение транспортных средств на детских площадках, газонах, участках с зелеными насаждениями или стоянка на проезжей части дворовых территорий, препятствующая механизированной уборке и вывозу бытовых отходов, а также размещение разукомплектованных транспортных средств независимо от места их расположения, кроме специально отведенных для этого мест, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от восьми тысяч до десяти тысяч рублей.

Составлять протокол об этом правонарушении могут должностные лица уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего государственный контроль в сфере внешнего благоустройства городских территорий (сотрудниками департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, адрес: 121019, Москва, ул. Новый Арбат, стр. 11 корп. 1; Телефон: (495) 202-27-78) или участковый если Вы будете отказываться от того, что совершили правонарушение или отказались платить штраф на месте (ст. 16.5 Кодекса).

Рассматриваются эти дела в спецальные природоохранные подразделениях милиции (ст. 16.3 Кодекса).

Поэтому если Вы совершили правонарушение привлечь Вас к ответственности возможно, но сотрудник ППС это делать не уполномочен.

С уважением, Караев Э.А.

08.06.2008, 11:28
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 5, из них VIP - 0
Москва, 05.06.2008, 12:00

Скажите пожалуйста, может ли юридическое лицо арендовать автомобиль у своего же сотрудника? Нужно ли оформлять какие-либо документы дополнительно, помимо договора аренда? Если в договоре аренды прописано, что фирма ежедневно (кроме выходных) арендует авто с 8.00 до 20.00, подскажите пожалуйста, кто является ответственным за хранение авто в ночное время и выходные. Заранее благодарю.

Ответить

Добрый день, Наталья!

В соответствии со статьей 421 Гражданского кодекса РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Это означает, что юридическое лицо вправе заключить договор аренды автомобиля со своим работником.

Право владения и пользования или пользования автомобилем возникнет у юридического лица на основании договора, который должен быть заключен в письменной форме, обязательному нотариальному удостоверению или государственной регистрации этот договор не подлежит (ст. 609 ГК РФ)

Исполнение обязанности работника (арендодателя) по передаче автомобиля юридическому лицу оформляется актом сдачи-приемки (приема-передачи) и подписывается сторонами.

Вместе с автомобилем работник (арендодатель) обязан передать юридическому лицу (арендатору) все принадлежащие к автомобилю документы, в частности свидетельство о регистрации транспортного средства, талон о прохождении техосмотра т.к. в будущем водитель автомобиля (работник организащии) в соответствии с пунктом 2.1.1. Правил дорожного движения в РФ будет должен при себе иметь регистрационные документы и этот талон. Водителю также нужно выдать доверенность на управление автомобилем (п. 2.1.1.), которая может быть выдана и юридическим лицом (арендодателем), которая подписывается руководителем и скрепляется печатью юридического лица (ст. 185 ГК РФ), в этом случае для водителя нужно сделать копию договора аренды.

Если договор аренды предусматривает, что юридическое лицо (арендатор) владеет и пользуется автомобилем с 8:00 до 20:00 в будние дни, то логично будет согласовать условие и о передаче автомобиля на ночь и в выходные (включая праздничные дни) работнику (арендатору), который будет хранить его где и как ему угодно.

Обязанность по хранению автомобиля на юридическое лицо (арендатора) законом не возложена, поэтому если договором не будет возложена обязанность по хранению автомобиля и предусмотрена ответственность юридического лица (арендодателя) за ненадлежащее хранение он будет отвечать только за действия своего работника, если работник повредит или уничтожит автомобиль (ст. 1068 ГК РФ).

С уважением, Караев Э.А.

05.06.2008, 13:17
Москва, 04.06.2008, 23:13

В новой редакции Устава ЖСК для дома, где проживают только собственники жилых помещений, правление указало основной целью,"Статья 4.1 Предоставление пайщикам возможности за счёт собственных средств улучшатьсвои жилищные условия в течение всего срока эксплуатации дома. Статья 4.2 Обеспечение правовой защиты интересов членов ЖСК при приобретениии и продаже жилья, сдачи жилья в наём и ином коммерческом использовании жилья. Можно ли считать, что эти пункты не соответствуют ст.110 ЖК.

Спасибо. С уважением,

Ответить

Добрый день, Юрий!

В соответствии со статьей 113 Жилищного кодекса РФ в уставе жилищного кооператива должны содержаться сведения о целях деятельности кооператива.

Жилищно-строительный кооператив является добровольным объединением граждан и (или) юридических лиц на основе членства в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также управления жилыми и нежилыми помещениями в многоквартирном доме(ст. 110 ЖК РФ).

После постройки дома и выплаты всеми членами ЖСК своих паевых взносов в полном объеме они стали собственниками жилых помещений т.е. их потребность в жилье была удовлетворена.

Собственники вправе принять решение о управлении их домом ЖСК. Управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставления коммунальных услуг гражданам проживающим в этом доме (ст. 161 ЖК РФ).

Изложенное в этом абзаце в Вашем случае может является целями деятельности ЖСК .

Статью 4.1. устава можно понимать двояко: 1) если улучшение жилищных условий предусматривает обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан (например: ремонт крыш, чердаков, подвалов, лифтов, озеленение придомовой территории), то противоречий ст. 110 ЖК РФ нет; 2) если улучшение касается ремонта в квартире это не цель деятельности ЖСК, это желание самого собственника.

Положения статьи 4.2. Устава ст. 110 ЖК РФ не соответствуют. Собственник распоряжаясь своим имуществом сам должен позаботится о правовой защите своих интересов.

С уважением, Караев Э.А.

05.06.2008, 02:24
Пользователь 9111.ru
Москва, 03.06.2008, 16:51

Я была истцом на процессе в мировом суде, суд постановил взыскать с ответчика в мою пользу некую сумму. Затем я подавала апелляцию в районный суд, который оставил сумму без изменений. На данный момент у меня на руках есть исполнительный лист, который я пока не предъявляла к исполнению. Сейчас я собираюсь по вновь открывшимся обстоятельствам (на основании 392 гражданско-процессуального кодекса) подавать новый иск о пересмотре дела, значительно увеличив сумму иска. Вопрос: - куда я должна подавать иск? В ГПК говорится: «Вступившие в законную силу решение, определение суда первой инстанции пересматриваются по вновь открывшимся обстоятельствам судом, принявшим эти решение, определение. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений судов апелляционной, кассационной или надзорной инстанции, постановлений президиумов судов надзорной инстанции, на основании которых изменено решение суда первой инстанции или принято новое решение, производится судом, изменившим решение суда или принявшим новое решение». Я из этого абзаца так и не поняла – новый иск мне нужно подавать в мировой суд или районный? Тут есть еще один нюанс – первоначальная сумма иска была меньше 50000 рублей, что позволяло рассмотреть его в мировом суде, новый же иск будет превышать 50000 рублей.

Ответить

Добрый день, Валентина!

В соответствии со статьей 392 Гражданского процессуального кодекса РФ, решение мирового суда вступившее в законную силу может быть пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам.

В случае если районным судом решение мирового судьи изменено не было, а также не вынесено аппеляционное решение т.е. в определении районного судьи содержиться формулировка "оставить решение мирового судьи без изменения, аппеляционную жалобу без удовлетворения", то заявление о пересмотре подается мировому судье принявшему решение; если районный суд принял аппеляционное решение, то заявление о пересмотре подается в этот районный суд (ст. 393 ГПК РФ).

Заявление о пересмотре нужно подать не позднее 3-х месяцев с момента установления оснований для пересмотра (ст. 394 ГПК РФ) - например: Вы узнали об обстоятельствах, которые не были и не могли быть Вам известны при рассмотрении Вашего дела или вступил в законную силу обвинительный приговор суда, которым установлено, что свидетель давал ложные показания. В случае если вы пропустили этот срок по уважительной причине, то одновременно с подачей заявления о пересмотре Вам нужно подать заявление о восстановлении пропущеннго срока (ст. 112 ГПК РФ).

Заявление о пересмотре не является исковым заявлением, подавая такое заявление Вы можете просить только отменить решение мирового судьи, или если решение мирового судьи было отменено (изменено) - аппиляционного решенияи ,не можете увеличивать первоначальную сумму иска.

При рассмотрении заявления о пересмотре суд будет установливатьтолько основания для отмены своего решения. Если суд установит эти основания, то будет вынесено определение об удовлетворении заявления и отмене решения, а дело будет рассматриваться по правилам установленным ГПК РФ (ст. 397 ГПК РФ).

Это означает, что при новом рассмотрении дела Вы можете увеличить размер исковых требований т.е. сумму первоначального иска (ст. 39 ГПК РФ), подав соответствующее заявление в суд рассматривающий дело.

Если дело будет рассматривать мировой судья и Вы будете просить взыскать сумму более 50 000 рублей, не дополняя исковое заявление другими требованиями, а также если это дело о разделе совместно нажитого имущества супругов или трудовой спор, например выплате заработной платы (кроме восстановления на работе и коллективного трудового спора), то мировой судья сам будет рассматривать дело (п.1, ст. 33 ГПК РФ), а если Вы измените предмет иска (попросите например признать право собственности на вещь, которая стоит более 50 000 рублей) или дополните исковое заявление взаимосвязанным требованием, которое к подсудности мирового судьи е относится, то мировой судья вынесет определение о передаче и передаст дело на рассмотрение в районный суд (п. 3, ст. 23 ГПК РФ).

С уваженим, Караев Э.А.

04.06.2008, 17:56
Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Москва, 03.06.2008, 12:40

У меня вопрос по поводу наследства. Моя мама прописана на территории Молдовы, но примерно последние 3 года работала и временно проживала в г. Москве. Год назад она умерла. В Москве у нее остался счет в банке, на котором есть некоторая сумма денег. Папе в банке сказали, что они отправят запрос по месту прописки (в Молдову) и там мы сможем получимть деньги. Прошел уже год и никакого запроса никто так и не получил. Вопрос: Прямые наследники граждане РФ и прописаны в России. Можно ли получить деньги непосредственно в Москве? Спасибо.

Ответить

Добрый день, Елена!

В соответсвии со статьей 1114 Гражданского кодекса РФ днем открытия наследства является день смерти гражданина, местом открытия наследства его последнее место жительства, если у гражданина места жительства на территории РФ нет - то место нахождения имущества, в Вашем случае денежных средств (ст. 1115 ГК РФ).

Для принятия наследства необходимо в течение 6-ти месяцев с момента открытия наследства (смерти Вашей матери) подать заявлениее нотариусу по месту открытия наследства (если это произошло в Москве, или банк находится в Москве - любому нотариусу Москвы) о выдаче свидетельства о праве на наследчтво (ст.1153 ГК РФ). При этом место жительство и гражданство наследников значение не имеет.

Если вы не успели подать заявление в течение 6-ти месяцев, но все наследники дают согласие на принятие наследства у нотариуса в письменной форме, то нотариус выдаст свидетельство о прве на наследство. Если согласия хотя бы одного из наследников не будет или нотариус откажет в выдаче свидетельства по другим причинам необходимо обратиться в суд для признания наследника принявшим наследство (собственником этих денег). В суде нужно будет доказать, что наследство было не принято в срок по уважительной причине и эта причина перестала существовать не более 6 месяцев назад (ст. 1151 ГК РФ).

Суд будет рассматривать это дело после подачи искового заявления о восстановлении срока для принятия наследства и определении долей всех наследников в наследственном имуществе: если кто-то из наследников уже принял наследство, то они буду ответчиками; если никто не принял ответчиком будет налоговая инспекция. Исковое заявление подается в суд по месту жительства любого из наследников принявших наследство (ст. 31 Гражданского Процессуального Кодекса РФ) или месту нахождения налоговой инспекции (ст. 28 ГПК РФ).

С уважением, Караев Э.А.

03.06.2008, 13:31
Москва, 03.06.2008, 12:54

Может ли организация взять в аренду у директора его личный автомобиль с условием что директор сам будет возить заказчика? В договоре должно быть прописано "без оказания услуг по управлению им" или наоборот " с оказанием таких услуг"?

Заранее благодарна. Наталья.

Ответить

Добрый день, Наталья!

Если предметом Вашего договора является не только автомобиль, который предоставляется организации во владение и пользование, но и оказание услуг по его управлению арендодателем, данный договор по своей правовой природе в силу ст. 421 ГК РФ является смешенным. т.е. содержащим в себе элементы договора аренды и договора возмездного оказания услуг, поэтому в название договора правельнее будет включить слова "и оказания услуг".

С уважением, Караев Э.А.

03.06.2008, 14:35
Задано вопросов 9, из них VIP - 3
Санкт-Петербург, 03.06.2008, 13:06

Скажите, пожалуйста, стоит ли приватизировать комнату в доме, готовящемся к расселению, если в случае приватизации мы получим столько, сколько имеем-16 кв.м.,а если не приватизировать-34 кв.м. (по социальной норме, т.к. в комнате проживают двое)

Ответить

Добрый день, Иван!

Окончательное решение по поводу приватизации принимать конечно Вам.

Если хотите приватизировать новую квартиру не забывайте, что в соответствии с пунктом 2, статьи 2 Федерального Закона "О введении в действие Жилищного кодекса РФ" это нужно сделать до 1 марта 2010 года.

03.06.2008, 14:15
Задано вопросов 9, из них VIP - 1
Москва, 02.06.2008, 13:49

Уточнение к вопросу № 585006

"Если Вы являетесь собстственником автомобиля, то должны сами обращаться в страховую компанию за возмещением вреда, причиненного Вам ДТП. Автосервис в данном случае никакой ответственности не несет, так как вред был причинен не его работником. "

А какже ответственность сервиса за сохранность авто в период ремонта? Ведь при приемке авто в ремонт в акте указываются все сколы, вмятины, царапины! Или они выдадут авто в "травмированном" виде и занимайся ремонтом кузова потом сам? Т.е. бегай сам по СК и ГИБДД в сборе справок и жди очереди потом на ремонт?!

Ответить

Добрый день, Александр. Договор заключенный Вами с автосервисом, по своей правовой природе является подрядом. В соответствии со статьей 705 Гражданского кодекса РФ если автосервис по договору не отвечает за повреждение Вашего автомобиля, то в силу ст. 1064 ГК РФ Вы можете требовать возместить причиненный вред только вторым участником ДТП. Сумма возмещения будет равна размеру ремонта за минусом суммы страхового возмещения.

Если выяснится, что Ваш автомобиль повредил работник автосервиса, то в силу ст. 1068 вред будет возмещать автосервис.

02.06.2008, 14:45