Здравствуйте, сын подписал контракт с Москвой с МО из мест заключения Пермского края и погиб где нам положено получить региональную выплату по гибели сына и куда нам обратиться если мы живём в другом регионе в Перми а не в Москве
Ответить
Региональную выплату по гибели вам нужно получать в Пермском крае (по месту вашего проживания), а не в Москве.
Почему в Перми, а не в Москве
Региональные выплаты семьям погибших участников СВО почти всегда привязаны к месту жительства (регистрации) членов семьи, а не к месту заключения контракта.
Сын подписал контракт «с Москвой» из мест заключения в Пермском крае, но вы живёте в Перми — поэтому обращайтесь в органы соцзащиты Пермского края.
В Пермском крае семьям погибших (умерших) участников СВО положена региональная материальная помощь 1 000 000 рублей (делится в равных долях между членами семьи).
Куда обращаться в Перми
ГКУ «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края»
или территориальные отделы Министерства труда и социального развития Пермского края по месту жительства.
МФЦ (можно подать документы через них).
Единая горячая линия по региональным выплатам участникам СВО в Пермском крае:
+7 (952) 66-47-522
(Telegram: @reg_vyplaty_SVO)
Филиал Фонда «Защитники Отечества» в Пермском крае — они помогают собирать документы и сопровождают семьи.
Какие документы обычно нужны
Заявление
Паспорта членов семьи
Свидетельство о смерти
Документы, подтверждающие родство (свидетельства о рождении, браке и т.д.)
Справка из воинской части / извещение о гибели
Реквизиты банковского счёта
Справка о составе семьи (если требуется)
Федеральные выплаты (их тоже обязательно оформите)
Они не зависят от региона и значительно больше:
Единовременное пособие ≈ 5,5 млн руб.
Страховая выплата ≈ 3,7 млн руб.
Президентская выплата 5 млн руб. (делится между членами семьи)
Их оформляют через воинскую часть или военный комиссариат по месту вашего жительства (в Перми).
Рекомендация
Начните с горячей линии +7 (952) 66-47-522 и одновременно обратитесь в МФЦ или соцзащиту по месту жительства. Возьмите с собой все имеющиеся документы по сыну (контракт, извещение о гибели, справки из части).
Если возникнут отказы или сложности — пишите, подскажу, как действовать дальше.
Могут ли приставы изъять последние наличные средства, найденные у должника? (Даже если эта сумма меньше 10 тыс.)
Ответить
Да, могут.
Судебные приставы вправе изъять наличные деньги, найденные у должника, даже если сумма меньше 10 тысяч рублей.
Важные нюансы
Порог в 3 000 / 10 000 рублей
Этот лимит касается ареста имущества (мебели, техники, автомобиля и т.д.).
На наличные деньги и средства на счетах он не распространяется. Приставы могут изымать наличные при любой сумме долга.
Прожиточный минимум
По закону при изъятии наличных приставы обязаны оставить должнику сумму не ниже прожиточного минимума (на самого должника + на каждого иждивенца, если они есть).
На практике, когда приставы находят деньги дома, они часто изымают всё, что обнаружили. Потом должнику приходится писать заявление о возврате части суммы в размере прожиточного минимума.
Как происходит изъятие
Только в присутствии понятых (минимум двое).
Составляется акт об изъятии денежных средств.
Деньги сдаются в банк на депозитный счёт ФССП не позднее следующего дня.
Что можно сделать, если забрали последние деньги
Сразу потребуйте копию акта об изъятии.
Подайте приставу-исполнителю заявление о сохранении прожиточного минимума (или о возврате излишне изъятой суммы).
Если откажут — обжалуйте действия пристава старшему судебному приставу или в суд.
Краткий вывод:
Приставы имеют право забрать найденные наличные даже в небольшой сумме. Единственная реальная защита — прожиточный минимум, но его часто приходится отстаивать отдельно после изъятия.
Постановление о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания под стражей датировано 12.07. Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока предварительного следствия датировано 11.08. Судебное заседание о продлении срока содержания под стражей состоялось 17.08. Неверное указание даты Постановления о возбуждении ходатайства о продлении срока содержания под стражей является ли основанием для отмены постановления? На что оно может повлиять и как можно использовать неверную дату?
Ответить
Неверная дата в постановлении о продлении срока содержания под стражей сама по себе не всегда является достаточным основанием для отмены постановления. Всё зависит от характера ошибки.
Как суды обычно относятся к таким ошибкам
Техническая ошибка (опечатка)
Если суд просто неправильно указал дату (например, написал 15-е вместо 16-го, или ошибся в расчёте дней), но по существу срок продлён правильно и в пределах закона — апелляция чаще всего исправляет дату, а само постановление оставляет в силе.
Такие ошибки называют «явными техническими» и считают несущественными.
Ошибка, которая влияет на законность срока
Если из-за неверной даты:
срок фактически продлевается за пределы допустимого (например, больше 6/12/18 месяцев без нужных оснований);
срок уже истёк, а суд всё равно «продлевает» его;
неправильно посчитана общая продолжительность содержания под стражей,
то это уже существенное нарушение. В таких случаях постановление могут отменить полностью и направить материал на новое рассмотрение (или освободить человека).
Что говорит практика
Суды апелляционной инстанции довольно часто:
исправляют ошибочные даты в резолютивной части;
исключают неправильные формулировки;
но отменяют постановление только тогда, когда ошибка реально нарушает права обвиняемого или приводит к незаконному содержанию под стражей.
Что делать на практике
В апелляционной жалобе нужно указывать не просто «дата неверная», а конкретно:
какая именно дата указана неправильно;
как это повлияло на расчёт срока;
истёк ли уже законный срок содержания под стражей на момент вынесения постановления;
какие права из-за этого нарушены.
Чем точнее вы покажете, что ошибка привела к незаконному продлению или превышению срока — тем выше шансы на отмену.
Если у вас есть текст постановления с ошибкой, можете описать, какая именно дата указана неверно (дата начала, дата окончания, количество суток и т.д.) — подскажу более предметно, насколько сильный это аргумент.
Имеют ли права сокращать сотрудника, если 3 детей: 3,11,18 лет. Но старший учится очно
Ответить
Зависит от того, кто именно сокращается — мать или отец, и работает ли второй родитель.
1. Если сокращают мать (женщину)
Сокращать нельзя.
Согласно ст. 261 ТК РФ, запрещено увольнять по сокращению численности или штата женщину, имеющую ребёнка в возрасте до трёх лет.
У вас есть ребёнок 3 лет — запрет действует (пока ребёнку не исполнится 3 года полностью, защита сохраняется).
2. Если сокращают отца
Прямого запрета нет, но есть важные нюансы:
Преимущественное право остаться на работе (ст. 179 ТК РФ) есть у работников, имеющих двух и более иждивенцев.
Дети 3 и 11 лет — однозначно иждивенцы.
Ребёнок 18 лет, который учится очно, тоже обычно признаётся иждивенцем (пока учится по очной форме).
Если отец является единственным кормильцем в семье, где есть трое и более детей до 14 лет, и один из них младше 3 лет, а мать не работает — тогда сокращение тоже запрещено (ст. 261 ТК РФ).
Что важно знать
Работодатель обязан предложить все имеющиеся вакансии.
При равной квалификации и производительности труда предпочтение отдаётся тому, у кого больше иждивенцев.
Увольнение по сокращению матери ребёнка до 3 лет почти всегда признаётся незаконным судом.
Рекомендация:
Если вас (или супруга) пытаются сократить — сразу пишите письменное возражение со ссылкой на ст. 261 и/или 179 ТК РФ и приложите свидетельства о рождении детей + справку об очном обучении старшего.
В случае увольнения — обращайтесь в трудовую инспекцию и суд (срок — 1 месяц с даты увольнения).
Если уточните, кого именно сокращают (мать или отца) и работает ли второй родитель — скажу ещё точнее.
Если на момент сокращения ребёнку уже исполнилось 3 года — сократить мать можно.
Почему
Статья 261 Трудового кодекса РФ запрещает увольнять по инициативе работодателя (в том числе по сокращению) женщину, имеющую ребёнка в возрасте до трёх лет.
Как только ребёнку исполняется 3 года, этот прямой запрет прекращается. Работодатель получает право сократить такую сотрудницу, соблюдая общий порядок сокращения.
Что остаётся в силе
Даже после исполнения ребёнку 3 лет у матери сохраняются другие гарантии:
Преимущественное право остаться на работе (ст. 179 ТК РФ), если у неё есть двое или более иждивенцев (дети 3 и 11 лет + студент-очник 18 лет могут считаться иждивенцами).
Обязанность работодателя предложить все имеющиеся вакансии.
Запрет сокращать во время больничного или отпуска.
Выплата выходного пособия и сохранение среднего заработка на период трудоустройства.
Важный момент
Если сокращение оформляют в день, когда ребёнку исполняется ровно 3 года, или сразу после этой даты — оно уже законно с точки зрения ст. 261 ТК РФ.
Если же приказ о сокращении издают, когда ребёнку ещё нет 3 лет, а увольняют уже после дня рождения — суды часто признают такое увольнение незаконным.
Вывод:
При наличии ребёнка, которому на момент увольнения уже есть 3 года, прямого запрета на сокращение матери нет. Работодатель может провести сокращение, но обязан соблюсти процедуру и учесть преимущественное право.
Здравствуйте, у меня сгорела машина, в заключении МЧС написано загорание горючих материалов от воздействия на них теплового проявления неустановленного аварийного пожароопасного режима работы электрической сети автомобиля. От моей машины огонь перекинулся на соседнюю машину. В возбуждении уголовного дела отказано. События преступления нет. Должна ли я что-то платить хозяину второй машины
Ответить
Да, к сожалению, с большой вероятностью вы будете обязаны возместить ущерб хозяину второй машины.
Почему так
Автомобиль является источником повышенной опасности (ст. 1079 Гражданского кодекса РФ).
Владелец такого источника обязан возмещать вред, причинённый этим источником, даже если его вины нет (кроме случаев непреодолимой силы или умысла потерпевшего).
Судебная практика по похожим делам (когда машина загорелась из-за неисправности электросети и огонь перекинулся на соседние автомобили) почти всегда встаёт на сторону пострадавшего. Суды указывают:
собственник обязан содержать своё имущество в безопасном состоянии;
аварийный режим работы электросети автомобиля — это зона ответственности владельца;
отказ в возбуждении уголовного дела («события преступления нет») не освобождает от гражданской ответственности.
Что это значит на практике
Хозяин второй машины имеет право подать на вас гражданский иск о возмещении ущерба (стоимость ремонта или рыночная стоимость машины, если она уничтожена полностью).
Вы можете:
добровольно договориться и выплатить компенсацию (лучше с распиской или соглашением);
ждать суда и пытаться снизить сумму (через экспертизу, оспаривание размера ущерба и т.д.).
Есть ли шансы не платить?
Шансы небольшие, но они есть, если получится доказать:
что причина пожара — заводской брак (и тогда можно привлечь производителя/дилера);
или что имела место непреодолимая сила;
или что сосед сам нарушил правила стоянки/хранения.
На практике это сложно.
Рекомендация:
Соберите все документы (заключение МЧС, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, фото, переписку). Если у вас есть ОСАГО или каско — срочно сообщите страховщику.
Здравствуйте! Меня осудили по уголовному делу ч 1.ст.322.1, в основу положили мою объяснительную, самую первую, я пришла в миграционую поставить печать в св.о рожд.Работник спросила знаю ли я ,что мой муж подал на ВНЖ, я сказала ,что буду разводиться, она пригласила в свой кабинет, сходила к начальнику , потом отвела меня к нему, и снова к ней в кабинет, я там дала объяснения, которые сотрудница перевернула и записала. Я подписала не читая ,так как уже устала и считала ,что она написала все как я рассказала.
Я вела запись но не долго, можно ли эту запись использовать?
Заранее спасибо!
Ответить
Да, аудиозапись можно и нужно пытаться использовать, особенно если приговор ещё не вступил в силу или вы готовите апелляционную/кассационную жалобу.
Важные моменты по вашей ситуации
Объяснение, которое вы дали в миграционной службе
Это не допрос по УПК РФ, а объяснение, полученное до возбуждения уголовного дела. Такие объяснения суды часто принимают, но они имеют ослабленную доказательственную силу. Если вы докажете, что текст был искажён, а вы подписали не читая, это серьёзный аргумент для признания этого доказательства недопустимым (ст. 75 УПК РФ).
Ваша аудиозапись
Запись разговора, в котором вы сами участвовали, в большинстве случаев признаётся допустимым доказательством. Суды (в том числе по уголовным делам) принимают такие записи, если:
она относится к делу;
нет признаков монтажа;
вы можете подтвердить, когда и при каких обстоятельствах она сделана.
То, что запись неполная («вела недолго»), — не критично. Даже фрагмент может показать, что сотрудница перефразировала ваши слова или давила.
Сохраните оригинал записи на телефоне/диктофоне в неизменном виде. Не редактируйте, не обрезайте, не пересылайте через мессенджеры с потерей качества.
Сделайте письменную расшифровку (стенограмму) того, что слышно на записи, с указанием времени.
Через адвоката (или сами, если пока без него) заявите ходатайство:
о приобщении аудиозаписи к материалам дела;
о назначении фоноскопической экспертизы (если сторона обвинения будет оспаривать подлинность);
об исключении вашей объяснительной как недопустимого доказательства (потому что она получена с искажением ваших слов и вы подписали её не читая).
В апелляционной жалобе подробно опишите обстоятельства:
вы пришли только поставить печать, вас фактически увели в кабинет, сотрудница ходила к начальнику, вы устали, подписали не читая, а текст оказался искажённым. Приложите запись как подтверждение.
Важные риски и нюансы
Суд может потребовать экспертизу записи (на наличие монтажа). Поэтому оригинал должен быть «чистым».
Если запись велась тайно, это само по себе не делает её недопустимой (вы участник разговора).
Чем раньше вы заявите об этой записи, тем лучше. Если приговор уже вынесен — срочно в апелляцию.
Почему в этом году моё социальные пособия по (после) индексации уменьшилось, а не увеличилось? Объясните мне, пожалуйста, причины этого.🙏
Ответить
Самая частая причина, почему после индексации сумма уменьшилась, а не выросла — это не ошибка СФР, а особенности расчёта многих пособий.
Основные причины, почему так бывает в 2026 году
1. Пособие зависит от дохода семьи (самое распространённое)
Многие выплаты — единое пособие, субсидии на ЖКХ, региональные доплаты, выплаты малоимущим — считаются с учётом нуждаемости.
Когда индексируют:
пенсию,
другие пособия,
зарплату членов семьи,
то общий доход семьи растёт. Из-за этого размер вашего пособия могут уменьшить или даже снять совсем.
То есть само пособие проиндексировали, но из-за роста других доходов его пересчитали в меньшую сторону.
2. Новые правила учёта процентов по вкладам (с марта 2026)
С 2026 года банки передают в ФНС и СФР информацию о процентах по вкладам, накопительным счетам и картам с процентом на остаток.
Эти проценты теперь часто учитывают как доход.
Если у вас или членов семьи есть вклады — это могло уменьшить пособие или субсидию.
3. Ужесточение правил единого пособия (с 21 июля 2026)
Повысили порог «нулевого дохода» (теперь нужно подтверждать доход не менее 8 МРОТ вместо 4).
Также ужесточили правила учёта ухода за родственниками.
Из-за этого многим пересчитали пособие в меньшую сторону.
4. Социальная доплата к пенсии
Если у вас страховая пенсия + федеральная/региональная доплата до прожиточного минимума, то после индексации пенсии сама доплата часто уменьшается.
В итоге общая сумма может вырасти совсем немного или даже остаться почти такой же.
5. Региональные особенности или перерасчёт за прошлый период
Иногда после индексации делают перерасчёт с учётом изменившихся обстоятельств (состав семьи, доходы, имущество) и удерживают переплату прошлых месяцев.
Что делать
Зайдите в личный кабинет на сайте СФР или «Госуслуги» и посмотрите подробный расчёт выплаты (там обычно видно, почему сумма изменилась).
Если там написано «перерасчёт в связи с изменением доходов» или «учёт процентов по вкладам» — это как раз одна из причин выше.
Можно позвонить на горячую линию СФР (8-800-100-00-01) или написать обращение через личный кабинет и попросить разъяснить конкретно ваш случай.
Напишите, пожалуйста, какое именно пособие у вас уменьшилось (единое пособие на детей, доплата к пенсии, субсидия на ЖКХ, выплата инвалиду и т.д.) — тогда смогу сказать более точно.
У вас бессрочная 3 группа инвалидности (эпилепсия), социальная пенсия (стажа нет, не работаете уже 15 лет). В 2026 году основные выплаты инвалидам 3 группы такие:
Социальная пенсия с 1 апреля 2026 года — 8 010,57 руб.
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ):
при полном отказе от набора социальных услуг (НСУ) — 3 520,01 руб.
если сохраняете весь НСУ (лекарства + санаторий + проезд) — 1 694,76 руб.
Почему выплата могла уменьшиться
Самые частые причины именно в вашей ситуации:
Вы начали получать набор социальных услуг в натуральном виде
(лекарства, санаторно-курортное лечение или проезд).
Тогда из ЕДВ вычитают стоимость этих услуг, и на руки приходит меньше денег. Это самая распространённая причина уменьшения выплаты.
Сняли или уменьшили федеральную/региональную социальную доплату до прожиточного минимума пенсионера (если общий доход превысил ПМ).
Технический перерасчёт или удержание ранее излишне выплаченных сумм.
Реже — изменение районного коэффициента (если переезжали) или ошибка в начислении.
Индексация в 2026 году была (социальные пенсии +6,8% с апреля, ЕДВ +5,6% с февраля), поэтому просто так сумма обычно не падает — что-то должно было измениться в составе выплат.
Что делать прямо сейчас
Зайдите в личный кабинет на сайте СФР (sfr.gov.ru) или через Госуслуги → раздел «Пенсии и социальные выплаты».
Там будет детализация: какая именно выплата уменьшилась и почему.
Позвоните на горячую линию СФР: 8-800-100-00-01 (бесплатно) и попросите разъяснить причину уменьшения именно вашей выплаты.
Можно написать обращение через личный кабинет СФР — ответ дадут письменно.
Напишите, пожалуйста:
На сколько примерно уменьшилась сумма (на сколько рублей)?
Это основная пенсия стала меньше или ЕДВ?
Получаете ли вы набор соцуслуг деньгами или в натуральном виде (лекарства/санаторий)?
Тогда смогу сказать более точно, в чём причина.
Я отказался от лекарства и проезда. Как я понимаю (об этом мне сказали в ПФР) должен эти отказы получать деньгами (доплатой к социальному федеральному пособию). От санатория не отказывался, но ни разу там не был. Стала меньше ЕДВ. На несколько десятков рублей примерно уменьшилась сумма. В марте 2026 года социальное федеральное пособие было 3044,51 + 3520,01 + 7500,53. В апреле 2026 года социальное федеральное пособие было 2523,69 + 8010,57 +3520,01.
Я отказался от лекарства и проезда. Как я понимаю (об этом мне сказали в ПФР) должен эти отказы получать деньгами (доплатой к социальному федеральному пособию). От санатория не отказывался, но ни разу там не был. Стала меньше одна из трёх выплат в социальном федеральном пособии(наверное это основная пенсия). На несколько десятков рублей примерно уменьшилась сумма всего социального федерального пособия. В марте 2026 года социальное федеральное пособие было 3044,51 + 3520,01 + 7500,53. В апреле 2026 года социальное федеральное пособие было 2523,69 + 8010,57 +3520,01.
Ещё объясните, пожалуйста, подробно что значит каждая выплата из трёх(так же, что в них входит) в социальном федеральном пособии ?
Мой ответ Вам выше где-то с ошибкой, где-то такой же.
У моего двоюродного брата умер родной брат, у родного брата квартира , но она не приватизирована , имеет права на нее ,двоюродный брат или уже нет?потому что квартира неприватизированная.
Ответить
Нет, двоюродный брат прав на эту квартиру не имеет.
Почему
Неприватизированная квартира не является собственностью умершего. Она принадлежит муниципалитету (или государству), а умерший брат пользовался ею только на основании договора социального найма.
Такую квартиру нельзя унаследовать в обычном порядке (по закону или по завещанию). Она не входит в наследственную массу.
Кто может претендовать на неприватизированную квартиру
Право продолжать жить в ней и переоформить договор социального найма имеют только:
члены семьи умершего нанимателя,
которые были зарегистрированы (прописаны) в этой квартире
и проживали вместе с ним.
К членам семьи по Жилищному кодексу относятся: супруг, дети, родители, а также другие лица, которых наниматель вселил в качестве членов семьи (например, родные братья/сёстры, если они были прописаны и жили вместе).
Двоюродный брат к таким членам семьи не относится. Он — родственник достаточно далёкой степени родства (пятая очередь наследников). Если он не был прописан и не проживал в этой квартире как член семьи, никаких прав на неё у него нет.
Что будет с квартирой
Если в квартире никто из членов семьи умершего не остался (не прописан и не проживал), договор социального найма прекращается. Квартира возвращается муниципалитету, и её могут предоставить другим нуждающимся.
Исключение (очень редкое)
Единственный случай, когда неприватизированную квартиру можно попытаться включить в наследство — если умерший при жизни успел подать заявление на приватизацию и все документы, но не успел оформить договор до смерти. Тогда наследники могут через суд требовать признания права собственности. Но даже в этом случае двоюродный брат будет иметь шансы только если нет наследников более близких очередей.
Вывод:
В обычной ситуации двоюродный брат прав на неприватизированную квартиру умершего родного брата не имеет.
Частный дом, бабушка находилась в доме престарелых 9 месяцев, образовалось задолженность за мусор, справки есть, что она там находилась. Можно ли обнулить задолженность?
Ответить
Да, задолженность за вывоз мусора можно существенно уменьшить или почти обнулить за период, когда бабушка находилась в доме престарелых.
Почему это возможно
Плата за обращение с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО, «мусор») подлежит перерасчёту при временном отсутствии потребителя более 5 полных календарных дней подряд.
Пребывание в доме престарелых как раз относится к таким случаям. Справки из учреждения — это подходящий подтверждающий документ.
Перерасчёт делается пропорционально количеству дней отсутствия (дни отъезда и возвращения не считаются).
Что нужно сделать
Написать заявление о перерасчёте в адрес регионального оператора по обращению с ТКО (или через управляющую компанию / расчётный центр, если они принимают такие заявления).
Приложить:
справки из дома престарелых с указанием точного периода пребывания (9 месяцев);
копии документов, подтверждающих право на дом (если потребуют);
паспортные данные.
Подать заявление можно:
лично;
через МФЦ;
иногда через Госуслуги или личный кабинет оператора.
Срок подачи — лучше не затягивать. Заявление принимают как до отсутствия, так и после (обычно в течение 30 дней после возвращения, но на практике принимают и позже, особенно если есть уважительная причина).
Важные нюансы
Перерасчёт делают только за период временного отсутствия (обычно до 6 месяцев за один раз, но при наличии справок часто пересчитывают и дольше).
Если в доме больше никто не был прописан/не проживал — шансы на полный перерасчёт выше.
Если начисления шли по количеству проживающих или по нормативу на площадь — формула перерасчёта немного отличается, но в обоих случаях он возможен.
Уже образовавшуюся задолженность тоже можно пересчитать задним числом.
Рекомендация:
Соберите справки и подайте заявление как можно скорее. Если оператор откажет — требуйте письменный отказ и обжалуйте его (в жилищную инспекцию или суд). В большинстве случаев при наличии справок из дома престарелых перерасчёт делают.
Если скажете регион (область/край), могу подсказать, к какому именно оператору обращаться.
Гражданский иск, отдельно от уголовного дела,причинение вреда здоровью лёгкого,не смотря на апелляцию по уголовному делу гражданское исковое заявление приняли к производству.Это законно?
Ответить
Да, это законно.
Почему суд вправе принять гражданский иск
Потерпевший (или иное лицо, которому причинён вред) имеет право выбора:
Заявить гражданский иск внутри уголовного дела (ст. 44 УПК РФ) — до окончания судебного следствия в суде первой инстанции.
Подать отдельный гражданский иск в порядке гражданского судопроизводства (по правилам ГПК РФ).
Эти два способа являются альтернативными. Закон не запрещает подавать гражданский иск отдельно, даже если уголовное дело ещё не закончено и по нему идёт апелляция.
Что происходит на практике
Суд общей юрисдикции вправе принять такой иск к производству.
Однако суд может приостановить гражданское дело до вступления в силу приговора (или иного итогового решения) по уголовному делу (ст. 215 ГПК РФ), если обстоятельства, имеющие значение для гражданского иска, ещё не установлены окончательно.
Но само принятие иска к производству — полностью законно. Отказывать в принятии только потому, что уголовное дело находится в апелляции, суд не имеет права.
Важные нюансы
Если гражданский иск уже рассматривался и был разрешён в рамках уголовного дела (удовлетворён, отказано или оставлен без рассмотрения), повторно заявлять те же требования в гражданском порядке обычно нельзя.
Если в уголовном деле иск не заявлялся или не был разрешён — отдельный гражданский иск подавать можно.
Причинение лёгкого вреда здоровью — это как раз тот случай, когда гражданский иск о возмещении материального ущерба (лечение, лекарства) и компенсации морального вреда подаётся часто отдельно.
Вывод:
Принятие гражданского иска к производству, несмотря на то что по уголовному делу идёт апелляция, законно. Суд первой инстанции по гражданскому делу действовал правильно.
Создан договор подряда для оказания услуг в строительно-отделочных работах. Работы велись в апреле, но акт выполненных работ не подписан. В договоре есть пункт о сроках оплаты. Документы будем подписывать апрельскими датами, деньги выводить за работу сентябрем к примеру. В договоре есть пункт, о выплате в течении 3х дней после подписания, а далее за нарушение сроков идёт 1% за каждый просроченный день. Возможно данный пункт обойти как то, чтобы не попасть на %? Суть ситуации в том, что идёт бракоразводный процесс. ИП было оформлено на жену, а управлял им муж. Сейчас он вставляет палки в колёса.
Ответить
Обойти пункт о пенях (1 % в день) в одностороннем порядке нельзя. Единственный надёжный способ — договориться со второй стороной и оформить это письменно.
Почему «подписать акт апрельскими датами, а заплатить в сентябре» — рискованно
По договору оплата привязана к подписанию акта. Если акт будет с датой апреля, формально срок оплаты (3 дня) уже давно истёк, и пени начнут «тикать» с апреля.
Суды при споре часто смотрят не только на дату в документе, а на:
когда работы реально были выполнены и сданы;
когда акт фактически передали на подпись;
переписку, акты скрытых работ, свидетельские показания и т.д.
Если вторая сторона (или суд) установит, что акт подписали гораздо позже, срок оплаты могут посчитать от реальной даты подписания. Тогда пени всё равно начислят. А если акт задним числом будет оспорен как недостоверный — это уже отдельные риски.
Что реально работает
Дополнительное соглашение к договору
В нём можно:
изменить срок оплаты (например, «оплата до 30 сентября 2026 г.»);
снизить размер неустойки или вообще отказаться от её начисления за период с апреля по сентябрь;
зафиксировать, что акт считается подписанным в апреле, но срок оплаты переносится.
Такое соглашение должно быть подписано обеими сторонами (или уполномоченными лицами). Устные договорённости и переписка в мессенджерах часто не помогают, если в договоре сказано, что изменения только в письменной форме.
Снижение неустойки судом (ст. 333 ГК РФ)
1 % в день — это очень высокая ставка (по сути 365 % годовых). Если дело дойдёт до суда, судья почти наверняка снизит сумму, если она явно несоразмерна последствиям просрочки. Но это уже судебный процесс, а не способ «обойти» пункт заранее.
Переговоры с учётом бракоразводного процесса
Поскольку ИП оформлено на жену, юридически сторона договора — она. Муж может «вставлять палки», но формально решения принимает жена (или лицо по доверенности).
При разделе имущества дебиторская задолженность (если работы ещё не оплачены) может учитываться как общее имущество супругов. Это усложняет ситуацию, но напрямую не отменяет условие о пенях.
Практические рекомендации
Не подписывайте акт задним числом без одновременного дополнительного соглашения, которое чётко переносит срок оплаты и/или отменяет/снижает неустойку.
Лучше всего — письменно зафиксировать новые условия до подписания акта.
Если вторая сторона отказывается договариваться — оцените, что выгоднее: заплатить основную сумму + возможные пени (с последующим снижением в суде) или вообще не подписывать акт и решать вопрос через суд/претензию.
Разъяснение ПФР В определенных случаях служба в Вооруженных Силах СССР может быть засчитана в специальный стаж. http://www.pfrf.ru/branches/orel/news~2017/03/06/131328-страница удалена с сайта ПРФ При назначении на льготных условиях пенсии по старости рабочим и служащим, которые до 1 января 1992 года работали на работах с вредными и тяжелыми условиями труда, действуют следующие нормы: - периоды службы в армии приравниваются к работе, которая предшествовала службе в армии или следовала за службой в армии и осуществлялась до 1 января 1992 года; - периоды службы в армии засчитываются в стаж в размере, не превышающем период работы на вредном производстве до 1 января 1992 года. Например, работа газосварщиком относится к работе с вредными и тяжелыми условиями труда. Предположим, что гражданин до 1 января 1992 года два года служил по призыву, а затем 2 года работал газосварщиком. Это означает, что два года службы в армии зачтутся данному гражданину в специальный стаж. Или такой пример: гражданин два года служил по призыву. Придя из армии, устроился работать газосварщиком, проработал полгода, и наступило 1 января 1992 года. Это означает, что из службы по призыву ему в специальный стаж зачтется только полгода. На сайте СФР довольно долго висело разъяснение такого плана. У меня вопрос-как человеку который не отработал ни дня до 01,01,1992 могут зачесть в его специальный стаж всю его службу?
Ответить
Если до 1 января 1992 года у вас не было работы в льготных условиях (по Спискам № 1, № 2 и т.п.), зачесть срочную службу в армии в специальный (льготный) стаж в большинстве случаев нельзя.
По современным правилам (Постановление Правительства РФ № 516 от 11.07.2002) периоды военной службы по призыву не включаются в специальный стаж, дающий право на досрочную страховую пенсию.
Есть исключение только для периодов до 1 января 1992 года. Оно основано на нормах, действовавших в СССР:
Служба в армии приравнивается к той работе, которая предшествовала ей или следовала за ней и выполнялась до 01.01.1992.
Засчитывается в размере, не превышающем продолжительность уже имеющегося специального стажа до этой даты.
Пример (из разъяснений СФР):
Человек отработал 2 года газосварщиком до/после армии (всё до 1992 г.) → в спецстаж можно включить до 2 лет службы.
Если льготной работы до 1992 г. не было совсем — приравнивать не к чему, и армию в спецстаж не засчитывают.
Исключения
Для педагогов и медиков (стаж по специальности) правила были мягче: служба в армии часто засчитывалась независимо от того, была ли работа по специальности непосредственно до или после.
Если после армии вы сразу вышли на льготную работу, а часть службы пришлась на период до 01.01.1992 — иногда удаётся отстоять хотя бы часть периода через суд.
Что делать на практике
Соберите документы:
военный билет (или справка из военкомата / архива);
трудовая книжка / сведения о трудовой деятельности;
справки, подтверждающие характер работы (если есть хоть какие-то периоды до 1992 г.).
Подайте заявление в СФР о включении периода службы в специальный стаж. Получите письменный отказ (он понадобится для суда).
Если отказ — обращайтесь в суд. Суды иногда встают на сторону граждан, особенно если служба была до 1992 г. и есть хоть минимальный льготный стаж. Успех сильно зависит от конкретного вида льготы (Список № 1, № 2, педагогика, медицина и т.д.) и судебной практики в вашем регионе.
Важный нюанс про общий (страховой) стаж
В страховой стаж (для обычной пенсии) срочная служба включается, но только если до или после неё у вас был хотя бы один день работы (или иной деятельности, за которую платились взносы). Если вы нигде официально не работали ни до, ни после армии — даже в общий стаж её могут не засчитать.
Рекомендую обратиться в клиентскую службу СФР с полным пакетом документов там посмотрят ваши конкретные даты и вид льготы.
Да, вы очень точно подметили реальную проблему, которая существует в пенсионном законодательстве.
Как это работает на практике
До 1 января 1992 года служба в армии могла засчитываться в специальный стаж (в том числе шахтёрский) только в размере, не превышающем период льготной работы, которая была до или сразу после армии.
То есть:
Если человек в 18 лет устроился в шахту и через 2–3–6 месяцев его призвали — в спецстаж из армии могут засчитать максимум эти 2–3–6 месяцев.
Всё остальное время службы «сгорает» для льготного стажа.
Армия действительно не делится — её берут целиком, но ограничивают размером уже имеющегося льготного стажа.
После 1 января 1992 года ситуация стала ещё жёстче: срочная служба в специальный (льготный) стаж почти никогда не включается, даже если человек сразу после армии вернулся в шахту.
Почему так выходит
Законодатель исходил из логики: «приравниваем армию к той работе, которую человек уже успел попробовать».
Но для тех, кого призывали почти сразу после начала трудовой деятельности (а в шахтах, на Севере, на вредных производствах это было очень распространено), эта норма работает крайне несправедливо.
Человек реально отдал 1,5–2 года жизни, работал в тяжёлых условиях до и после, а в льготный стаж ему засчитывают копейки.
Что можно попытаться сделать
Через суд иногда удаётся отстоять больший период, особенно если:
Есть доказательства, что человек сразу после армии вернулся на ту же шахту/вредную работу.
Есть медицинские документы, подтверждающие вредные условия.
Суд применяет нормы, действовавшие до 1992 года, более гибко.
Некоторые суды смотрят на непрерывность льготного стажа и учитывают армию как период, который не прерывает специальный стаж (но это уже не полное включение, а скорее сохранение непрерывности).
Если есть хотя бы минимальный льготный стаж до 1992 года — его всё равно стоит фиксировать, потому что он может дать право на досрочную пенсию в сочетании с другими периодами.
Имела ли ресурсоснабжающая организация, после отказа мирового судьи по определению, подавать с тем же лицами, тот же спор и та же сумма, вновь подать иск или она должна была пройти апелляцию, а потом после разрешения, подать в суд?
Ответить
Это зависит от того, какое именно определение вынес мировой судья.
1. Если было определение об отказе в принятии искового заявления (ст. 134 ГПК РФ)
Тогда ресурсоснабжающая организация не имела права повторно подавать иск с теми же лицами, тем же предметом и той же суммой.
По закону (ч. 3 ст. 134 ГПК РФ):
Отказ в принятии искового заявления препятствует повторному обращению заявителя в суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям.
В этом случае организация обязана была:
либо подать частную жалобу на это определение (в районный суд),
либо изменить иск (другие основания, другой период задолженности, другая сумма, другие доказательства и т.д.) и только потом подавать заново.
Подача точно такого же иска после отказа в принятии — процессуально неправильна. Суд должен был снова отказать в принятии или прекратить производство.
2. Если было определение о возвращении искового заявления (ст. 135 ГПК РФ)
Тогда повторно подать можно было сразу, без апелляции.
Нужно было только устранить те недостатки, на которые указал судья (не хватило документов, не соблюдён досудебный порядок, ошибка в госпошлине и т.д.).
Возвращение не мешает повторной подаче того же иска после исправления ошибок.
Что важно в вашем случае
Вы написали «отказа … по определению». В юридическом языке «отказ в принятии» и «возвращение» — это разные вещи.
Чтобы дать точный ответ, нужно посмотреть текст определения мирового судьи:
На какую статью он сослался (134 или 135 ГПК)?
Что именно написано в резолютивной части: «отказать в принятии» или «возвратить исковое заявление»?
Если у вас есть текст этого определения (или хотя бы его фото/скан), пришлите — скажу однозначно, имела ли организация право подавать повторный иск или должна была идти через частную жалобу.
Здравствуйте. Мой муж участник СВО. Контракт заключён 9 января 2024 года. Сейчас уже комиссован. Может ли он списать долги по кредитам?
Ответить
Полное списание просроченных кредитов по специальной программе (до 10 млн рублей, если уже есть судебное решение и исполнительное производство) ему, скорее всего, не положено.
Почему:
Эта льгота (ФЗ № 391-ФЗ и последующие изменения) действует для тех, кто заключил контракт не ранее 1 декабря 2024 года (позже появилась ещё одна «волна» с 1 мая 2026 года).
Контракт мужа — 9 января 2024 года, то есть раньше этой даты. На него эта норма не распространяется.
Что реально возможно
Кредитные каникулы
Во время службы + 180 дней после её окончания можно было оформить приостановку платежей. Поскольку он уже комиссован, этот период, скорее всего, закончился или скоро закончится.
Списание при инвалидности
Если комиссование связано с ранением/травмой, полученной в ходе СВО, и установлена инвалидность I группы, то кредиты (включая основную сумму) могут быть полностью списаны.
Обычные варианты
Реструктуризация в банке
Банкротство физического лица
Переговоры с банком о списании части долга/процентов (особенно если есть ранение)
Что делать
Уточнить точную причину комиссования и есть ли группа инвалидности.
Обратиться в банк с документами (контракт, справка о комиссовании, медицинские документы).
Возмещение судебных расходов по ГПК Иск о компенсации морального вреда удовлетворен частично с взысканием с Ответчика госпошлины. Суд апелляционной инстанции оставил решение в части размера компенсации без изменения. Кассационный суд отменил апелляционное определение в связи с нарушением ч.3 ст.196 ГПК РФ. При новом рассмотрении и в кассации решение 1 инстанции было оставлено без изменения. В кассационный суд подавалось ход-во об отсрочке уплаты госпошлины. Стоимость первой пошлины не нужно включать в общую сумму расходов? И как обычно возмещается оплата госпошлины, если подавалось ход-во об отсрочке?
Ответить
1. Нужно ли включать госпошлину первой инстанции в общую сумму судебных расходов?
Да, нужно включать.
Госпошлина, уплаченная при подаче иска в суд первой инстанции, является судебным расходом (ст. 88 ГПК РФ).
Поскольку иск о компенсации морального вреда удовлетворён частично, и решение в этой части устояло во всех инстанциях, вы вправе требовать возмещения госпошлины с ответчика.
По искам о компенсации морального вреда (требования неимущественного характера) правило о строго пропорциональном распределении судебных расходов применяется с особенностями. На практике суды обычно взыскивают с ответчика госпошлину в полном объёме или в значительной части, если требования удовлетворены хотя бы частично (Постановление Пленума ВС РФ № 1 от 21.01.2016).
2. Как возмещается госпошлина, если подавалось ходатайство об отсрочке её уплаты (в кассации)?
Здесь есть два варианта:
Если отсрочку предоставили, и вы потом госпошлину уплатили —
эта сумма включается в судебные расходы и взыскивается с проигравшей стороны (ответчика) в вашу пользу.
Если отсрочку предоставили, но госпошлину вы так и не уплатили —
суд при распределении судебных расходов обычно взыскивает эту госпошлину напрямую в бюджет с проигравшей стороны (ответчика). Вы в этом случае ничего дополнительно не получаете, но и не платите.
То есть отсрочка не лишает права на возмещение расходов — она только меняет, кому именно потом перечислят деньги (вам или в бюджет).
При подаче заявления о возмещении судебных расходов укажите:
госпошлину первой инстанции (ту, что взыскали с ответчика в решении);
госпошлину за апелляцию (если платили);
госпошлину за кассацию (если платили после отсрочки или если хотите, чтобы её взыскали в бюджет).
Приложите платёжные документы (или определение об отсрочке + подтверждение последующей уплаты, если она была).
Заявление о возмещении судебных расходов можно подать в суд первой инстанции в течение 3 месяцев со дня вступления в силу последнего судебного акта (ст. 103.1 ГПК РФ).
Если нужно — могу подсказать формулировки для заявления.
Здравствуйте! Если приставы приходили несколько раз домой, но не заставали, в течение может быть уже полугода, то стоит ли как-то проявить себя? Имущества нет. Может быть, лучше ждать, когда придут в ругой раз?
Ответить
Лучше проявить себя, чем бесконечно прятаться. Полгода уже достаточно долгий срок — дальше ситуация может только усложниться.
Что происходит, когда приставы несколько раз не застают
Пристав фиксирует, что должник по адресу не проживает / не открывает. Это даёт ему основания:
объявить розыск должника или имущества;
получить разрешение старшего пристава на принудительный вход в квартиру (вскрытие двери);
наложить ограничения (запрет выезда за границу, ограничение на регистрационные действия и т.д.);
привлечь к административной ответственности за воспрепятствование (штраф).
Имущества у вас нет — это хороший аргумент, но пристав об этом пока официально не знает.
Что разумнее сделать
Самому связаться с приставом (через Госуслуги, личный кабинет на сайте ФССП или лично/по телефону).
Сообщить, что:
по данному адресу проживаете / не проживаете (как есть);
имущества, на которое можно обратить взыскание, нет;
просите окончить исполнительное производство в связи с невозможностью взыскания (п. 4 ч. 1 ст. 46 Закона об исполнительном производстве).
Пристав после проверки (запросы в Росреестр, ГИБДД, банки и т.д.) может вернуть исполнительный лист взыскателю. Производство при этом оканчивается, но взыскатель потом сможет снова его предъявить.
Плюсы активного подхода
Меньше риска внезапного визита с вскрытием двери.
Можно официально зафиксировать отсутствие имущества.
Иногда удаётся договориться о рассрочке или небольшом платеже «для галочки», чтобы производство «заморозили».
Минусы стратегии «просто ждать»
Приставы могут прийти с разрешением на вход.
Могут поставить вас на розыск.
Ограничения (особенно запрет выезда) могут появиться внезапно.
Производство не закроется само по себе только потому, что вас не застают.
Вывод:
Раз имущества нет — выгоднее один раз спокойно поговорить с приставом и попросить окончить производство, чем полгода (и больше) играть в прятки. Это обычно снижает давление.
Если скажете, какой именно долг (кредит, алименты, ЖКХ и т.д.) и есть ли у вас официальный доход — подскажу более точную тактику.