
Вопросы, рассматриваемые на ОСС - выбор руководства, аренда имущества, договор с УК

100 ответов адвокатов и юристов
Читайте также:
Какой это будет иск?
Виндикационный иск.
Виндикационный иск - это иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Как правило, это иск собственника имущества к лицу, которое в данный момент владеет этим имуществом, не имея на то оснований. Но истцом может быть и тот, кому право владеть имуществом принадлежит по закону или договору (например, в силу залога). Он может истребовать имущество у фактического владельца, в том числе у собственника.
Чтобы подать иск, подготовьте документы и подайте их в бумажной или электронной форме по правилам для того суда, который должен рассматривать ваши требования.
Соблюдать досудебный порядок не надо, если вы не предъявляете денежных требований, а просите только истребовать имущество.
Добрый день!
Есть нюансы вашей ситуации, которые станут понятны после изучения Вашего договора.
Во-первых, каким образом сторона должна уведомлять об обстоятельствах непреодолимой силы и было ли Вами получено уведомление надлежащим образом.
Во-вторых, какие меры Хранитель был должен предпринять для сохранности имущества Поклажедателя.
Подскажите, предоставил ли Хранитель документ, подтверждающий наличие обстоятельств непреодолимой силы или это голословное заявление?
По сути ситуации, изложенной Вами, мне кажется, закон на вашей стороне и можно ссылаться на ст. 891 ГК РФ.
Кроме того, Хранитель не мог требовать передачи вещей на хранение в принципе (ст. 888 ГК РФ), тем более преждевременно. Изменений условий Договора, а изменение срока передачи вещи = изменение срока хранения, это тоже изменение условий и оно должно было быть оформлено надлежащим образом.
В любом случае, Вам необходимо направить претензию в адрес Хранителя, а после обращаться за защитой своих прав в суд.
Но я думаю, что грамотно составления претензия решит Вашу проблему в досудебном порядке, так как существенно много нарушений со стороны Хранителя.
Да правильно, сначала претензия, а в случае отказа - суд.
При заявлении требования о возмещении реального ущерба истец столкнется с необходимостью доказывать:
а) противоправность действий (бездействия) ответчика,
б) факт причинения ущерба и его размер,
в) причинно-следственную связь между действиями (бездействием) ответчика и наступившим ущербом.
Вид и объем доказательств, которые необходимо собрать истцу, будет зависеть от того, в чем состоит причиненный ущерб – повреждено или утрачено имущество, произведены какие-либо выплаты и др.
Согласно пункта 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", При разрешении споров, связанных с возмещением убытков, причиненных гражданам и юридическим лицам нарушением их прав, необходимо иметь в виду, что в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права (пункт 2 статьи 15 ГК).
Необходимость таких расходов и их предполагаемый размер должны быть подтверждены обоснованным расчетом, доказательствами, в качестве которых могут быть представлены смета (калькуляция) затрат на устранение недостатков товаров, работ, услуг; договор, определяющий размер ответственности за нарушение обязательств, и т.п.
Максим, надо обращаться с претензией, затем с иском в суд.
Ответ "Вы можете обратиться в суд" предполагает необходимость грамотного обращения в суд: составления иска в соответствии с нормами ст.ст. 131-132 ГПК РФ, по нужным в Вашей ситуации правовым основаниям, доказывания своей позиции (ст.ст. 55-57 ГПК РФ) и т.д.
Обратитесь к одному из ответивших Вам юристов за грамотным ведением дела в суде. Расходы на юриста можно будет (в случае успеха по делу) взыскать в порядке ст.ст. 98, 100 ГПК РФ с другой стороны по делу.
Здравствуйте, в простой письменной форме составляйте
ст. 887 ГК РФ
2. Простая письменная форма договора хранения считается соблюденной, если принятие вещи на хранение удостоверено хранителем выдачей поклажедателю:
сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного документа, подписанного хранителем;
номерного жетона (номера), иного знака, удостоверяющего прием вещей на хранение, если такая форма подтверждения приема вещей на хранение предусмотрена "законом" или иным правовым "актом" либо обычна для данного вида хранения.
3. Несоблюдение простой письменной формы договора хранения не лишает стороны права ссылаться на свидетельские показания в случае спора о тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, возвращенной хранителем.
Здравствуйте, Максим.
Сам по себе договор хранения нет, не спасет.
Согласно ст.119 ФЗ "Об исполнительном производстве"
1. В случае возникновения спора, связанного с принадлежностью имущества, на которое обращается взыскание, заинтересованные лица вправе обратиться в суд с иском об освобождении имущества от наложения ареста или исключении его из описи.
При этом такие заинтересованные лица обязаны доказать принадлежность себе освобождаемого от описи имущества, свое право собственности.
Нет, заверять договор не обязательно. Достаточно простой письменной формы. Согласно п.2 ст. 163 ГК, обязательному нотариальному заверению подлежат договоры, в случаях, прямо указанных в законе, либо в случаях, предусмотренных соглашением сторон. Как правило, стороны обращаются за удостоверением сделок к нотариусу, имеющих для них особую важность, хотя законодательное требование нотариального удостоверения, как в данном случае, не требуется.
Уважаемая Лена г. Краснодар!
Согласно ч.4. ст.60 Семейного кодекса РФ
Ребёнок НЕ имеет права собственности на имущество родителей, Родители НЕ имеют права собственности на имущество ребёнка.
Дети и родители, проживающие совместно, могут владеть и пользоваться имуществом друг друга по взаимному согласию.
Тем самым, исходя из выше изложенного:
- сын НЕ отвечает своим имуществом по долгам матери.
Удачи вам Владимир Николаевич
г.Уфа 14.09.2018 г.
Доброго времени. Именно так и следует выходить из ситуации. Если нет квитанций, подтверждающих, что часть имущества приобреталась Вами, необходимо обращаться в суд с заявлением об оспаривании акта описи и ареста имущества, предоставлять договора купли-продажи, расписки и другие подтверждающие Ваше право собственности документы.
Уважаемая Лариса, договор хранения должен быть заключен в письменной форме, если стороной договора будет юридическое лицо или ИП. Для договора хранения между гражданами соблюдение письменной формы требуется, если стоимость передаваемой на хранение вещи превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда.
Несоблюдение простой письменной формы договора хранения не лишает стороны права ссылаться на свидетельские показания в случае спора о тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, возвращенной хранителем (статья 887 ГК РФ).
Нотариальная форма требуется только в случаях, предусмотренном в законе.
С уважением, к.п.н. Юрис Королев
Здравствуйте, Ирина!
Договор хранения должен быть заключен в простой письменной форме в следующих случаях:
- если хотя бы одна из сторон договора является юридическим лицом (пп. 1 п.1 ст. 161 ГК РФ);
- если на хранение передается имущество, стоимость которого превышает 10 МРОТ, то есть 1000 руб. (п. 1 ст. 887 ГК РФ)* (1);
- если договор хранения предусматривает обязанность хранителя принять вещь на хранение (п.1 ст. 887 ГК РФ).